Телефонная консультация 8 800 505-91-11

Звонок бесплатный

28 юристов сейчас на сайте
3119консультаций за 24 часа

Учредитель фирмы ответственность

Как можно решить мою проблему... Я являюсь ликвидатором ооо, так же и учредителем этой фирмы (в фирме 3 учредителя), директором был один из учредителей. В налоговой требуют какие-то отчёты и оплатить налоги и пени, но директор решил бросить всё это и ничего не платить и не предоставлять в налоговую, но в документах я ликвидатор, что мне теперь делать? Платить налоги и пени из своего кармана? Какая ответственность мне грозит? Могу ли я написать какое-либо письмо в налоговую, что мне директор не представляет никакой информации и чтобы меня убрали из ликвидатора?

При не предоставлении отчетности фирма не сможет быть ликвидирована. Могут и отозвать учредители или будет отказ в государственной регистрации.

Здравствуйте, Алена! Ликвидатором вас назначала не налоговая инспекция, а насколько я понимаю, вы им стали по Решению учредителей (участников) Общества. Вам нужно инициировать Общее собрание Участников Общества, чтобы обсудить условия ликвидации Общества, раз вас назначили ликвидатором. За чей счет это должно производиться и обязать бывшего директора представить необходимую информацию, в противном случае ликвидация не возможна. Делайте все по Уставу. Возможно бывший Директор не хочет, чтобы были известны его злоупотребления, из-за чего вы ООО и ликвидируете?

Пытались открыть ООО, отказали, так как есть старая фирма, в которой я был ген дир, друг учредитель, друг умер, налоговая внесла сведения о недостоверности юр адреса старой фирмы, как теперь мне открыть новую, если там такие сведения?

Имеете право обжаловать решение регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации на основании статьи 25.1. ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ, Поскольку указанное основание отказа не соответствует нормам закона и вероятно исполнено ненадлежащим образом (без проведения законных процедур).

Обжалуйте в судебном порядке отказ в регистрации ООО на основании ст. 13 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ - в арбитражный суд.

--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, ничего в суде не получится обжаловать при данных обстоятельствах. 2. Внесение записи о недостоверности сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ вызывает ряд неблагоприятных последствий как для самой организации, к которой относится запись, так и для связанных с этой организацией лиц. ФНС вправе отказать в государственной регистрации связанных с включением в ЕГРЮЛ сведений об участнике (учредителе) организации или о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени организации, если: - данное лицо имеет право без доверенности действовать от имени такой организации, в отношении которой уже содержится запись о недостоверности сведений, предусмотренных подпунктами "в" или "л" п. 1 ст. 5 Закона о госрегистрации. Указанная запись о недостоверности не влечет отказа в указанной государственной регистрации, если ей более трех лет (на момент подачи документов в ФНС) либо она была внесена по заявлению о недостоверности, то есть в порядке п. 5 ст. 11 Закона о госрегистрации без проверки (абзац четвёртый пп. "ф" п. 1 ст. 23 Закона о госрегистрации); - данное лицо владеет 50% и более голосов от общего количества голосов в таком ООО, о котором в ЕГРЮЛ уже содержится запись о недостоверности сведений, предусмотренных подпунктами "в" или "л" п. 1 ст. 5 Закона о госрегистрации. Указанная запись о недостоверности не влечет отказа в указанной государственной регистрации, если ей более трех лет (на момент подачи документов в ФНС) (абз. пятый пп. "ф" п. 1 ст. 23 Закона о госрегистрации). С 01.09.2017 при наличии в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи у регистрирующего органа будет право исключить юридическое лицо из ЕГРЮЛ в порядке ст. 21.1 Закона о госрегистрации. Соответствующие изменения вносятся Федеральным законом от 28.12.2016 N 488-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". ГАРАНТ. РУ: http://www.garant.ru/consult/civil_law/1130437/#ixzz5Vm1FbH5m Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

Алина, было отказано на основании Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ, Вы не можете являться учредителем фирмы в течении трех лет. В вашем случает либо обжаловать решение органа в судебном порядке, либо внести сведения об новом учредители.

У нас фирма ООО, учредитель 1,генеральный директор, коды оквэд оказание юридических, консалтинговых услуг, а так же как доп аудит, хотим взять в штат аудитора, есть ли какие-то лицензии, которые мы должны получить и нужно ли учредителю иметь аудиторское образование?
Есть ли какие подводные камни?

Лицензия не нужна. Но если планируете оказывать аудиторские услуги то надо вступать в СРО. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об аудиторской деятельности", ст. 23 С 1 января 2010 года лицензии на осуществление аудиторской деятельности утрачивают силу и аудиторские организации, индивидуальные аудиторы, не вступившие в саморегулируемые организации аудиторов, не вправе проводить аудит и оказывать сопутствующие аудиту услуги. Кроме того, аудитор должен иметь квалификационный аттестат. См. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об аудиторской деятельности", ст. 4, 11 Подводных камней нет, если документы в порядке.

Здравствуйте, этот вопрос регулирует Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об аудиторской деятельности" Статья 3. Аудиторская организация 1. Аудиторская организация - коммерческая организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. 2. Коммерческая организация приобретает право осуществлять аудиторскую деятельность с даты внесения сведений о ней в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (далее - реестр аудиторов и аудиторских организаций), членом которой такая организация является. 3. Коммерческая организация, сведения о которой не внесены в реестр аудиторов и аудиторских организаций в течение трех месяцев с даты внесения записи о ней в Единый государственный реестр юридических лиц, не вправе использовать в своем наименовании слово "аудиторская", а также производные слова от слова "аудит". Статья 4. Аудитор ... 3. Аудитор, являющийся работником аудиторской организации на основании трудового договора между ним и аудиторской организацией, вправе участвовать в осуществлении аудиторской организацией аудиторской деятельности, а также в оказании прочих услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего Федерального закона. Статья 18. Требования к членству в саморегулируемой организации аудиторов ... 2. Требованиями к членству аудиторских организаций в саморегулируемой организации аудиторов являются следующие требования: 1) коммерческая организация может быть создана в любой организационно-правовой форме, за исключением публичного акционерного общества, государственного или муниципального унитарного предприятия; 2) численность аудиторов, являющихся работниками коммерческой организации на основании трудовых договоров, должна быть не менее трех; 3) доля уставного (складочного) капитала коммерческой организации, принадлежащая аудиторам и (или) аудиторским организациям, должна быть не менее 51 процента; 4) численность аудиторов в коллегиальном исполнительном органе коммерческой организации должна быть не менее 50 процентов состава такого исполнительного органа. Лицо, являющееся единоличным исполнительным органом коммерческой организации должно быть аудитором. Полномочия исполнительного органа коммерческой организации не могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему); Отсюда вывод: учредитель должен иметь аудиторское образование, в штате необходимо иметь не менее 3 аудиторов, одного маловато будет. Также аудиторы должны быть в составе коллегиального исполнительного органа организации, если таковой имеется, не менее половины состава. Необходимо членство в СРО.

Лицензия для ведения аудиторской деятельности не предусмотрена Законом РФ "О лицензировании отдельных видов деятельности"от 04.05.2011 N 99-ФЗ. Если вы принимаете аудитора в штат своей организации, то такой аудитор, являющийся работником аудиторской организации на основании трудового договора вправе участвовать в осуществлении аудиторской организацией аудиторской деятельности в соответствии с п.3 ст.4 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". Однако, вашей организации необходимо дополнительно получить статус аудиторской организации, для чего вступить в одну из саморегулируемых организаций аудиторов в соответствии с п.1 ст.3 того же Закона. Согласно п.2 ст.3 Закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г коммерческая организация приобретает право осуществлять аудиторскую деятельность с даты внесения сведений о ней в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, членом которой такая организация является. Ген. директору не требуется профессиональное образование, предусмотренное для аудиторов, так как такого требования нет для аудиторских организаций в статье 3 Закона РФ 307-ФЗ. Кроме того, вам необходимо выполнить требования по ограничению видов деятельности аудиторских организаций, предусмотренные статьей 2 Закона № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". Поскольку "оказание юридических услуг" сформировано слишком широко, в то время как специальным законом предполагается только юридическая помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью, включая консультации по правовым вопросам, представление интересов доверителя в гражданском и административном судопроизводстве, в налоговых и таможенных правоотношениях, в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Аналогично "консалтинг" нужно ограничить управленческим консультированием, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе по вопросам реорганизации организаций или их приватизации. Численность аудиторов необходимо довести до 3 или более, так как таково условие членства в СРО согласно ст.18 Закона №307-ФЗ. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об аудиторской деятельности" Статья 1. Аудиторская деятельность 6. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы (индивидуальные предприниматели, осуществляющие аудиторскую деятельность) не вправе заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме проведения аудита и оказания услуг, предусмотренных настоящей статьей. 7. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы наряду с аудиторскими услугами могут оказывать прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, в частности: 1) постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование; 2) налоговое консультирование, постановку, восстановление и ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций; 3) утратил силу. - Федеральный закон от 01.12.2014 N 403-ФЗ; 4) управленческое консультирование, связанное с финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе по вопросам реорганизации организаций или их приватизации; 5) юридическую помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью, включая консультации по правовым вопросам, представление интересов доверителя в гражданском и административном судопроизводстве, в налоговых и таможенных правоотношениях, в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 6) автоматизацию бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий; 7) оценочную деятельность; 8) разработку и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов; 9) проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в областях, связанных с аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в том числе на бумажных и электронных носителях; 10) обучение в областях, связанных с аудиторской деятельностью. Статья 3. Аудиторская организация 1. Аудиторская организация - коммерческая организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. 2. Коммерческая организация приобретает право осуществлять аудиторскую деятельность с даты внесения сведений о ней в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (далее - реестр аудиторов и аудиторских организаций), членом которой такая организация является. 3. Коммерческая организация, сведения о которой не внесены в реестр аудиторов и аудиторских организаций в течение трех месяцев с даты внесения записи о ней в Единый государственный реестр юридических лиц, не вправе использовать в своем наименовании слово "аудиторская", а также производные слова от слова "аудит". Статья 4. Аудитор 1. Аудитор - физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора и являющееся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. 2. Физическое лицо признается аудитором с даты внесения сведений о нем в реестр аудиторов и аудиторских организаций. 3. Аудитор, являющийся работником аудиторской организации на основании трудового договора между ним и аудиторской организацией, вправе участвовать в осуществлении аудиторской организацией аудиторской деятельности, а также в оказании прочих услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего Федерального закона. 4. Индивидуальный аудитор вправе осуществлять аудиторскую деятельность, а также оказывать прочие услуги в соответствии со статьей 1 настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Предоставленный мной ответ является наиболее полным, поэтому установите указатель "Это лучший ответ" именно на мою консультацию. Юрист из Краснодара не обосновал нормами закона, почему ген директору не нужно аудиторского образования, а также не указал нормы относительно ограничения видов деятельности для аудиторской организации и необходимости ее вступления в СРО. Юрист из Перми указал на необходимость вступления в СРО, но привел неверную ссылку на ненужность лицензирования в настоящее время, а также не осветил вопрос с образованием ген. директора. Не указал на возможную корректировку видов деятельности.

Учредитель фирмы имеет долги по налогам в ООО. Может ли он учредить другую фирму или занять пост генерального директора?

Да, может, если нет решения о его дисквалификации. Само по себе наличие долгов не является препятствием для учреждения другого юрлица или руководства им.

Добрый день! В данном случае учредитель фирмы с долгами может быть учредителем другого юридического лица и занимать пост генерального директора. А если есть признаки неплатежеспособности должника, то возникает обязанность по обращению в суд с заявлением о признании должника банкротом.

Умер директор и один из учредителей ООО, остальным двум учредителям фирма не нужна! ООО зарегистрировано по моему домашнему адресу, я не являюсь учредителем. Чем может это мне грозить? Говорят, что если у фирмы долги, то судебные приставы могут прийти и описать мое имущество. Но я никакого отношения к данному ООО не имею!

Если Вы собственник квартиры и у Вас с ООО договор аренды, то заявляйте о его расторжении. В ИФНС напишите заявление, что договор расторгнут и ООО больше не находится по этому адресу.

Добрый день. Если вы никакого отношения к фирме не имеете, во избежание негативных последствий и вопросов к вам со стороны государственных органов, имеет смысл подать в регистрирующий орган заявление по форме Р 34002, приложив копию свидетельства о гос. регистрации (подтверждение, что вы собственник помещения) и указав, что фирма по адресу не располагается, договорные и иные отношения между вами и организацией - отсутствуют.

Продаю ООО где директор-учредитель в одном лице, через фирму нашли покупателя, хотят чтоб переслала все документы на фирму и доверенность через курьера и они сами уже у себя все оформят, какие риски у меня? Может ли так получиться что фирму не оформят на себя, а просто наберут на нее кредитов или еще что с ней сделают, а я так и останусь в директорах и буду потом за все отвечать! Как правильно оформить довереность или что сделать чтоб меня не подставили? И еще долг по ндс и не сданные отчетности за 2,3 квартал кто тогда должен будет оплачивать и сдавать уже они или все равно я?прошу ответить на все вопросы, спасибо.

Здравствуйте. Вы имеете дело с настоящими мошенниками. Откажитесь давать им какие-либо документы, никаких доверенностей оформлять не смейте.

Консультация юриста по телефону: 8800 505 9111. Звонок бесплатный.

Умер учредитель (единственный) у которого было две фирмы (ООО). У учредителя в первой фирме была рачетная карта привязанная к расчетному счету. Во второй фирме карта была у его жены, которая является директором во второй фирме. После сметри учредителя, его супруга обналичила через банкоматы средства по ОБЕИМ картам (под отчет). Законны ли ее действия?
В ближайшее время фирмы должны разделиться между наследниками.

На все деньги она точно права не имела. Подавайте в суд как минимум о разделе имущества, затем изучайте устав общества, в дальнейшем думайте о включении в наследственную массу долей и имущества общества; В соответствии с п. 8 ст. 21 Закона № 14-ФЗ, доли в уставном капитале ООО переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если иное не предусмотрено его уставом Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об обществах с ограниченной ответственностью" ""Статья 21. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам 8. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если иное не предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью. Уставом общества может быть предусмотрено, что переход доли в уставном капитале общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников общества. Уставом общества может быть предусмотрен различный порядок получения согласия участников общества на переход доли или части доли в уставном капитале общества к третьим лицам в зависимости от оснований такого перехода. До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. Главная Документы Статья 38. Раздел общего имущества супругов Подготовлены "редакции" документа с изменениями, не вступившими в силу "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.07.2018) ""СК РФ Статья 38. Раздел общего имущества супругов ""1. "Раздел общего имущества" супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов. ""2. Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, должно быть нотариально удостоверено. (в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 391-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции") ""3. В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном "порядке". ""При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация. ""4. Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них. ""5. Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и другие), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. ""Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе общего имущества супругов. 6. В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть общего имущества супругов, которая не была разделена, а также имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их совместную собственность. ""7. К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний "срок" исковой давности. Ч.1 ГК РФ, ч.2 ГК РФ, ч.4 ГК РФ "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.09.2018) КонсультантПлюс: примечание. Положения ст. 1173 (в ред. ФЗ от 29.07.2017 N 259-ФЗ) применяются, если наследство открылось после 01.09.2018. ""ГК РФ Статья 1173. Доверительное управление наследственным имуществом (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 259-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции") 1. Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале корпоративного юридического лица, пай, ценные бумаги, исключительные права и тому подобное), нотариус в соответствии со статьей 1026 настоящего Кодекса в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом. До заключения договора доверительного управления наследственным имуществом независимым оценщиком должна быть проведена оценка той части имущества, которая передается в доверительное управление. Расходы на проведение оценки относятся к расходам на охрану наследства и управление им (статья 1174). 2. В случае, если наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, исполнитель завещания считается доверительным управляющим наследственным имуществом с момента выражения им согласия быть исполнителем завещания (статья 1134). 3. Доверительное управление наследственным имуществом осуществляется в целях сохранения этого имущества и увеличения его стоимости. Выгодоприобретатель по договору доверительного управления наследственным имуществом не назначается, за исключением случая, если совершен завещательный отказ, предполагающий его исполнение в пользу определенного лица на период совершения действий по охране наследственного имущества и управлению им. В таком случае выгодоприобретателем назначается отказополучатель. Доверительный управляющий наследственным имуществом не вправе исполнять обязательства наследодателя за счет переданного ему в доверительное управление имущества до выдачи одному из наследников свидетельства о праве на наследство, за исключением случаев, если договором доверительного управления или завещанием предусмотрена обязанность доверительного управляющего возместить за счет переданного в доверительное управление имущества расходы, указанные в статье 1174 настоящего Кодекса. 4. При совершении действий по охране наследственного имущества и управлению им в случаях, если в завещании наследодателя содержатся его распоряжения по вопросам управления наследством, доверительный управляющий и душеприказчик обязаны действовать в соответствии с такими распоряжениями наследодателя, в том числе обязаны голосовать в высших органах корпораций таким образом, который указан в завещании. 5. Нотариус, осуществляющий полномочия учредителя доверительного управления по договору доверительного управления, обязан контролировать исполнение доверительным управляющим своих обязанностей не реже, чем один раз в два месяца. В случае обнаружения нарушения доверительным управляющим своих обязанностей нотариус вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор доверительного управления, потребовать от доверительного управляющего предоставления отчета и назначить нового доверительного управляющего. 6. Доверительным управляющим по договору может быть назначено лицо, отвечающее требованиям, указанным в статье 1015 настоящего Кодекса, в том числе предполагаемый наследник, который может быть назначен с согласия иных наследников, выявленных к моменту назначения доверительного управляющего, а при наличии их возражений - на основании решения суда. 7. В случае передачи наследственного имущества нескольким доверительным управляющим каждый из них обладает полномочиями по управлению наследственным имуществом, если договором доверительного управления или завещанием не предусмотрено, что доверительные управляющие осуществляют эти полномочия совместно. В случае возникновения между доверительными управляющими разногласий по поводу осуществления ими прав и обязанностей нотариус обязан расторгнуть заключенный с такими управляющими договор доверительного управления наследственным имуществом, потребовать от доверительных управляющих предоставления ими отчетов и назначить нового доверительного управляющего или новых доверительных управляющих. 8. Договор доверительного управления наследственным имуществом может быть заключен на срок, не превышающий пяти лет. Во всяком случае в момент выдачи свидетельства о праве на наследство хотя бы одному из наследников, если в таком свидетельстве указано имущество, являющееся предметом доверительного управления, или если такое свидетельство выдано в отношении всего имущества наследодателя, в чем бы оно ни выражалось и где бы оно ни находилось, к такому наследнику (таким наследникам) переходят права и обязанности учредителя доверительного управления. Нотариус, учредивший доверительное управление, освобождается от осуществления обязанностей учредителя. Получивший свидетельство о праве на наследство наследник вправе прекратить доверительное управление и потребовать от доверительного управляющего передачи находившегося в доверительном управлении имущества, права на которое перешли к этому наследнику, и предоставления отчета о доверительном управлении. При непредъявлении наследниками требования о передаче им имущества, находившегося в доверительном управлении, договор доверительного управления считается продленным на срок пять лет, а доверительное управление может быть прекращено по основаниям, предусмотренным статьей 1024 настоящего Кодекса.

У меня была фирма (ООО) в которой я являлся Генеральным директором и единственным учредителем. Мне позвонили из налоговых органов и сказали что у меня выявлены какие то нарушения, связанные с финансами и что на мне будет какойто большой денежный долг. Затем мне предложили заявить, что сам я финансовую деятельность не вёл и никаких сделак не совершал. Я так и сделал, т.к. в этом случае с меня снимается вся ответственность. Но так как свою фирму я уже продал, возникли проблемы у моих партнёров. Вопрос такой: могу ли я теперь заявить (и куда?), что отказался от своей деятельности в связи с давлением на меня налоговых органов и вернуть свой статус?

Здравствуйте, Сергей. По вопросу того, заявить на налоговые органы: Вам надо будет доказать, что поступил такой звонок и его запись, а затем обратиться с жалобой в Управление ФНС субъекта/региона, где проживаете, то есть в вышестоящий орган на конкретную налоговую инспекцию. Либо позвонить на телефон доверия. Но скорее всего это возможно займет Ваше время, но неизвестно приведет ли к какому либо результату. По вопросу восстановления статуса: по договоренности с партнерами вы можете купить долю в ООО либо выкупить полностью и стать единственным учредителем. И если придете к соглашению с партнерами, то решением общего собрания ООО Вы вправе стать Генеральным директором этого юридического лица. Это Ваше право.

Может ли ООО "Ромашка" директор Иванов, учредитель Петров дать займ другой фирме тот же учредитель Петров и тот же директор Иванов. Спасибо.

Да. Заключение договоров займа (глава 42 ГК РФ) не запрещено между юридическими лицами, в т.ч. если они являются афиллированными лицами. Законодательного запрета на это нет.

Да. может дать, потому что это разные лица. А заключение договора займа при таких условиях не запрещено действующим законодательством (ст.48, 421, 807 ГК РФ)

Доброго вам времени суток. Можно. В протоколе нужно указать что сделка с заинтересованностью. П. 1 ст. 45 ФЗ «Об ООО» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания. Желаю вам удачи в решении вашего вопроса.

Здравствуйте. Да имеет такое право. У генерального директора организации однозначный статус. Он является единоличным исполнительным органом организации ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об обществах с ограниченной ответственностью",. Как руководитель он решает все хозяйственные и управленческие вопросы организации. В силу п. 3 ст. 45 вышеуказанного закона сделка, в совершении которой имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, должна быть одобрена решением общего собрания участников.

С гражданско-правовой точки зрения никакого препятствия для совершения сделки займа между двумя аффилированными юридическими лицами нет. Важно лишь помнить, что безвозмездные сделки между хозяйствующими субъектами не допускаются, поэтому займ обязательно должен быть под проценты, и процент этот должен быть рыночным, поскольку для целей налогообложения налоговая вправе применять к доходам от сделок между афилированными лицами не те цены сделки, которые эти лица указали в договоре (в данном случае - процентную ставку), а рыночные цены.

Здравствуйте, Наталия! ООО "Ромашка", директором которого является Иванов может заключить договор займа с другой организацией, директором которой является тот же гражданин Иванов. Каких-либо ограничений на этот счёт законодательство не содержит. (ст. 807 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об обществах с ограниченной ответственностью").

Следующего содержания:
У меня две фирмы ООО в которых я являюсь, единственным 100% учредителем и дирептором, у одной из моих фирм есть кредиторская задолженность перед клиентами, могут ли кредиторы одной моей фирмы в судебном порядке каким то образом взыскать задолженность с другой моей фирмы которая им не должна?

Добрый вечер. Нет кредиторы напрямую взыскать с Вашей второй Фирмы не смогут. Однако подав на Банкротство вашей Фирмы которая должна денег и привлечь вас к субсидиарной ответственности смогут подать на Ваше Банкротство как физ лица. И в последствии через торги выкупить вашу долю в фирме которая не должна денег как актив. Это один из механизмов воздействия на должника.

Отец являлся учредителем и директором ООО. В штате был один. В июне 2018 он умер. Фирма десять лет деятельность не ведет. Расчетный счет закрыт. Декларации сдавались нулевые. Подскажите, как поступить, если, я, являюсь вторым учредителем. Как закрыть фирму? Или если не сдавать отчетность фирма попадет автоматически под закрытие? Какие ко мне могут быть предъявлены претензии со стороны налоговых органов?

Здравствуйте! Налоговая сама закроет ООО. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Статья 21.1. ...юридическое лицо, которое в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность (далее — недействующее юридическое лицо). Такое юридическое лицо может быть исключено из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

Здравствуйте. Согласно ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусмотрено, что юридическое лицо, которое в течение последних 12 месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность. Такое юридическое лицо может быть исключено из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. При наличии одновременно всех указанных в пункте 1 настоящей статьи признаков недействующего юридического лица регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц. Однако, не сданный вовремя нулевой отчет приведет к наложению штрафа на общество в размере 1000 руб. (письмо Минфина России от 14.08.2015 № 03-02-08/47033).

Мой муж (иностранец) учредитель ООО, с ген. директором не нашли общий язык. С 2013 года фирмой перестал заниматься, так как не видел будущего. Предложил директору закрыть ее. На что тот, в ответ, предложил этим заняться, в итоге продолжал свою деятельность без ведома учредитель. У мужа на руках нет никаких документов на фирму, ген директор всячески избегает его и на руки не дает ничего. Месяц назад нас проинформировали о задолженности фирмы перед налоговой в размере 5000000 руб. Какая ответственность ждет моего супруга и-что можно предпринять?

Доброго времени суток. Странно что ваш муж начал заниматься проблемой только сейчас. Ответственность возможна вплоть до субсидиарной. Желаю вам удачи в решении вашего вопроса.

Физлицо является учредителем ООО (50%) и ранее был директором, фирма готовится к банкротству, могут ли при привлечении учредителей к субсидиарной ответственности отменить договоры дарения физлица своего личного имущества, совершенные им в пользу близких родственников.

Здравствуйте, посетитель сайта в вашем случае сделки должника — юридического лица оспариваются по правилам ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Дарение должником в преддверии банкротства имеет признаки подозрительной сделки. Но, если генеральный директор должником в рамках процедуры банкротства не признавался, имущество в конкурсную массу в случае признания сделки недействительной не поступает, а поступает в качестве последствий недействительности сделки в собственность дарителя, т.е. генерального директора. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ.

Само по себе привлечение учредителя к субсидиарной ответственности не является без условным основанием для признания договоров дарения стст 572-574 ГК РФ недействительными Тем более речь идет о личном имуществе Учредителя, которым он на основании ст 209 ГК РФ вправе распоряжаться по своему усмотрению В этой связи нет веских юридических оснований для признания договоров дарения недействительными.

Нет. Договоры дарения не отменить. Нет угроз в адрес дарителя. Ст. 578 ГК РФ. 1. Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя. 2. Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты. 3. По требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом). 4. В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого. 5. В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения. Личное имущество не связано с организацией.

Да могут в судебном порядке, подав исковое заявление с требованим признать эти сделки мнимыми, совершенные с целью увести имущество от обращениии на него взыскания. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) (с изм. и доп., вступ. В силу с 03.06.2018) Статья 170. Недействительность мнимой и притворной сделок КонсультантПлюс: примечание. Позиции высших судов по ст. 170 ГК РФ >>> 1. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. 2. Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила. (п. 2 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ)

Здравствуйте, в данной ситуации могут отменить и оспорить по законным основаниям, одним из оснований для отмены дарственного договора, дарителем которого выступает юридическое лицо (учредитель) или частный предприниматель, является их несостоятельность (банкротство) и нарушение соответствующего закона о банкротстве. Хотя нормы права и сам закон не содержат положений, в которых бы конкретно указывалось, какие именно нарушения такого договора могли бы повлечь за собой его отмену. Поэтому на практике для правильного применения указанной нормы нужно исходить из правовых последствий ее применения. Отмена дарения при банкротстве дарителя направлена на защиту интересов кредиторов. Ее целью является предотвращение возможного скрытия должником-банкротом своего имущества путем оформления дарственной на третьих лиц. Поэтому кредиторам, конкурсным управляющим и другим заинтересованным лицам в таких ситуациях дано право на предъявление требования об отмене договоров дарения. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. В силу с 08.06.2018) Статья 61.2. Оспаривание подозрительных сделок должника 1. Сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств. В случае, если продажа имущества, выполнение работы, оказание услуги осуществляются по государственным регулируемым ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в целях настоящей статьи при определении соответствующей цены применяются указанные цены (тарифы). 2. Сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. КонсультантПлюс: примечание. Положения абзаца второго пункта 2 статьи 61.2 (в редакции Федерального закона от 23.06.2016 N 222-ФЗ) применяются к поданным после 1 сентября 2016 года заявлениям о признании сделки недействительной по основаниям, предусмотренным главой III.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (в редакции Федерального закона от 23.06.2016 N 222-ФЗ). Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий: (в ред. Федеральных законов от 28.07.2012 N 144-ФЗ, от 23.06.2016 N 222-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок; должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы; (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 144-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Договоры дарения физлица своего личного имущества не имеют отношения к имуществу ООО - в силу статьи 170 ГК РФ не являются мнимыми или притворными сделками.

Здравствуйте! Вот что говорит по этому поводу Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О несостоятельности (банкротстве)" Статья 61.2. Оспаривание подозрительных сделок должника 1. Сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств. В случае, если продажа имущества, выполнение работы, оказание услуги осуществляются по государственным регулируемым ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в целях настоящей статьи при определении соответствующей цены применяются указанные цены (тарифы). Если учредителей привлекут к субсидиарной ответственности (а это значит, что он тоже признается должником) и сделка была совершена менее 1 года назад, то весьма вероятно признание договора дарения недействительным.

Смотря что вы будете дарить. Если вы дарите 50% доли в у тавном капитале или ее часть, то оспорить можно по рсновпниям ст. 61.1-6.9 закона о банкротстве. Если же вы дарите имущество лично принадлежащее вам (например транспорт, квартиру и т.д.) заинтересованные лица (кредиторы) могут подать заявление об оспаривании на основании положений статьи.170 ГК РФ (нимая или притворная сделка) как сделка направленная на вывод имущества в целях недопущения обращения взыскания на ваше имущество делающее невозможным исполнение судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности. Однако состав ст. 170 гкрф практически недоказуем.

Здравствуйте. Дарения физлица своего личного имущества не имеет к этому отношения. Статья 56 ГК РФ устанавливает, что учредитель (участник) ООО не отвечает по обязательствам общества. ООО, в свою очередь, не отвечает по его долгам. Таким образом, получается, что учредитель ООО несет ответственность только в пределах уставного капитала.

В ООО один и тот же учредитель и директор. Фирма выступает ответчиком в суде. Есть задолженость по зароботной плате. Можно ли переоформить ООО на другого человека? Сколько дней займёт?

За задолженность по заработной плате несет ответственность директор, допустивший ее образование. Ответственность может быть как в рамках трудового законодательства так и в рамках уголовной ответственности. Директор ООО назначается решением учредителя. Учредитель может уступить принадлежащую ему долю в ООО иному лицу. Регистрация сделки осуществляет через нотариуса. Срок зависит от занятости нотариуса. Новый учредитель, может сменить директора либо оставить прежнего.

Являюсь учредителем ООО в единственном лице. Как оказалось, фирма является нарушителем налогового законодательства, большие долги по налогам. Генеральный директор потерялся. Чем эта ситуация грозит мне, как учредителю? Хочу выйти из учредителей. Каким образом решить вопрос?

Формально, с точки зрения статьи 2 части 1 Закона об ООО, участники ООО не отвечают по обязательствам самого ООО. Соответственно, если Вы не являетесь генеральным директором ООО, то Вы не несете ответственности за налоговые и административные правонарушения, совершенные ООО. К таким видам ответственности могут быть привлечены лишь должностные лица, виновные в правонарушениях.

Василий, если налоговый орган возбудит дело о банкротстве в связи с наличием задолженности по налогам более трех месяцев на основании соответствующего решения по результатам налоговой проверки, то Вы как единственный участник можете быть привлечены к субсидиарной ответственности как контролирующее лицо должника. Вам придется доказывать, что Вы не имели возможности влиять на соответствующие решения директора, повлекшие неуплату налогов. Выйти из общества Вы не сможете, если Вы единственный участник (п.2 ст,26 Закона об ООО). Если общество вело деятельность и есть какие-то активы попробуйте продать долю по номиналу или дешевле с учетом наличия налоговой задолженности.

Планирую открыть ООО. с одним учредителем и участником. Сотрудников и работников не будет, ибо фирма нужна, для выполнения разовых услуг. Использовать буду УСН (доходы - расходы) У меня есть вопрос касательно необходимости предоставления отчетности в ПФР. При вышеназванных условиях будет ли иметься у меня необходимость предоставлять какую либо отчетность в ПФР, и если да, то как часто мне придется это делать?

Здравствуйте. Нулевую отчетность по страховым взносам в налоговую и ФСС Вам придется представлять каждый квартал, а в пенсионный фонд - ежемесячно.

Могу ли я ликвидировать фирму ООО будучи ген директором, если учредителем является другое лицо.

Принудительная или добровольная ликвидация ООО без одного из учредителей возможна. Но здесь все зависит от того, в какую ситуацию вы попали. Если один из учредителей против закрытия компании, то дело обстоит немного иначе, нежели если нет учредителя вовсе или он не проявляет интерес к своей фирме. У ответственного юридического лица могут возникнуть проблемы с ликвидацией компании, если нет второго владельца. Но выход из этой ситуации имеется. Вы можете поступить следующим образом: Выйти из состава организации, оставив ее второму учредителю. Для возмещения материального ущерба за потерянную долю в фирме можно подать иск в арбитражный суд страны. Реорганизовать компанию. Но здесь могут возникнуть трудности, так как подпись второго владельца в протоколе решения о реорганизации фирмы тоже необходима. Если учредитель пропал, то это можно доказать. Предоставьте в суд все юридические бумаги того, что второй владелец не участвует в деятельности компании, игнорирует общие собрания и мешает грамотно вести дела фирмы. Но здесь есть особые риски: если учредитель решит вернуть себе право собственности организации, то и после ее ликвидации он может подать заявление в суд на вас. Если вы не имеете представления, как закрыть фирму, то ее можно сделать банкротом. Этот процесс займет немало времени.

В соответствии с ч.1 ст.57 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" - 1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Федерального закона и устава общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В соответствии с п.5 ч.3 ст.61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда - 5) по иску учредителя (участника) юридического лица в случае невозможности достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в случае, если осуществление деятельности юридического лица становится невозможным или существенно затрудняется; Следовательно, если Вы являетесь участником - то можете.

Я единственный учредитель фирмы ООО У меня образовался долг перед поставщиком в 2015 году в январе 2016 года мы сняли с учета фирму. Сегодня приставы описали личное имущество мой матери так как я прописана у неё, но юр адрес другой. Сумма долга 15000 р описали холодильник стоимостью 25 т. р кухонный гарнитур стоимостью 70 т. р телевизор стоимость 10 т. р и микроволновку. Мама пенсионер испугалась и подписала им документы. Правомерно ли действовали приставы? Все то что описали купленно в 2012 году.

Оксана, добрый вечер! Скорее всего, приставы "перестарались", как обычно, с другой стороны, проще оплатить долг, чем обжаловать их действия. Опись имущества не тождественна его изъятию. Стоимость имущества также можно оспаривать, но смысл? Если кратко - неправомерны. Имущество можно освободить из под ареста. Всего доброго,

Являюсь учредителем ООО, а директор другой человек. Выпустят ли меня за границу если на фирме долги по налогам и был суд? у проиставов проверялся, у них на меня ничего нет, но есть на самой фирме.

Добрый день В этом случае вы спокойно пересекаете границу. Долги предприятия не могут ограничивать ваши права как физ. лица.

Друг предложил создать фирму (ООО), в которой я являюсь номинальным учредителем. Оформили на него генеральную доверенность. В данной фирме есть ген. директор (его сын). Как я понимаю, фирма начала свою работу. Все документы находятся у друга. Я решил выйти из этой фирмы и предложил переоформить учредительство. Я не силен в этом вопросе, но отказ от доли подразумевает в чью-то пользу (по документам я являюсь единственным учредителем ООО). Если возможен этот вариант, то что для этого необходимо?

Здравствуйте Алексей Александрович. Прежде всего аннулируйте доверенность, запросите в ИФНС копию устава и уже имея на руках устав будите выходить из общества. Вы конечно можете и сейчас предложить обществу выкупить вашу долю, но этим заниматься ни кто не будет...

Друг предложил создать фирму (ООО), в которой я являюсь номинальным учредителем. Оформили на него генеральную доверенность. В данной фирме есть ген. директор (его сын). Как я понимаю, фирма начала свою работу. Все документы находятся у друга. Я решил выйти из этой фирмы и предложил переоформить учредительство. Но этот человек сейчас отказывается разговаривать. Чем это мне грозит? Что мне предпринять? Мне эта фирма не нужна.

Здравствуйте, Алексей Александрович. Если данный "друг" отказывается с Вами говорить, наверняка, есть чего опасаться. Чего же именно, а также каким образом выйти безболезненно из ситуации во многом зависит от того, что указано в Ваших учредительных документах. Вы можете запросить их в налоговой, например.

Хочу в Уставе ООО сменить юридический адрес, являюсь единственным учредителем и директором фирмы. Нужно ли заявление Р 13001 заверять у нотариуса?

Однозначно. Независимо от содержания изменений в устав Однозначно. Независимо от содержания изменений в устав Однозначно. Независимо от содержания изменений в устав.

Фирма ООО, был учредитель иностранный гражданин уже получил паспорт РФ, с чего начать? Какие документы нужны для смены его данным? Также будем делать его генеральным директором. Спасибо.

Если вы не будете вносить изменения у Устав общества, то вам необходимо подготовить решение (или протокол общего собрания если учредителей несколько) о назначении нового руководителя. Также необходимо заполнить форму 14001 и в ней отразить данные по изменению руководителя, указанная форма заверяется нотариально. Сведения об изменении гражданства должны вноситься автоматически, но лучше уточнить данное обстоятельство в вашей налоговой инспекции.

Я являюсь учредителем фирмы ООО, доход не получаю, нужно ли мне подавать декларацию или еще какие то действия с моей стороны?

Уважаемая Наталья. Если за 2017 года Вами дохода в виде дивидендов от деятельности ООО не получено, то и сдавать 3 ндфл не надо. Если ООО будет вам выплачивать дивиденды, то организация должна удержать и перечислить налог, а так же направить в налоговую 2 ндфл.

Как выйти из учредителей ООО? Если данная фирма будет банкротится.

Лариса! Чтобы не наугад ответить на Ваш вопрос, юристу нужно предоставить Устав ООО. По электронной почте это желательно делать в формате JPG. И держать под рукой ещё и Учредительный договор ООО, ибо в ряде регионов Уставы регистрируют просто ужасные по содержанию. Получите детальные инструкции о том, как максимально обезопасить себя от неприятных последствий. В ряде случаев учредители несу ответственность за деятельность ООО не только своим вкладом в Уставный фонд. Увы. Но тут без помощи опытного юриста не обойтись.

Здравствуйте, надо смотреть учредительный договор, устав ООО, какой порядок выхода из ООО. если вам нужна очная помощь в Твери, можете связаться со мной.

Была создана фирма в ней принижали участие два учредителя одним из которых был ооо. Один учредитель внёс уставный капитал 4999500 рублей второй учредитель внёс 500 рублей. По происшествии времени учредитель внёсший 4999500 рублей был ооо и оно было ликвидированно. Законно ли дальше существование созданной фирмы и какие могут быть последствия ведь в итоге у фирмы остался один учредитель с суммой внесённого уставного капитала 500 рублей? А фирма осуществляет услуги брокерского характера на бирже.

Здравствуйте. Ответ на Ваш вопрос возможен только на платной основе, т.к. носит коммерческий характер... Вы не относитесь к льготной категории граждан (многодетные, малоимущие, инвалиды, пенсионеры и пр..), кому положена бесплатная юридическая помощь. Юридическая помощь для организаций платная. Обращайтесь за помощью к любому юристу на сайте.

Директор и учредитель. Налоговая заблокировала счета фирмы за долги. Уставной капитал 10 т могут ли арестовать мою машину?

Доброе время суток! Если данное автотранспортное средство зарегистрировано не на ООО, а на физ лице, то арестовать не могут. Удачи Вам и всего хорошего!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 СЛЕД.
Консультация юристов и адвокатов
спросить
Спросить юриста быстрее Ответ за 5 минут
Администратор печатает сообщение