155 юристов сейчас на сайте
3903консультаций за 24 часа

Все публикации по теме "Советыюристов9111ru". Сайт юридических консультаций 9111.ru

Нельзя уволить воспитателя детского сада, если у нет профильного образования

Конституционный Суд РФ признал часть 1 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой она используется в качестве обоснования прекращения трудового договора с воспитателями дошкольных образовательных организаций, принятыми на работу до вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», успешно осуществляющими профессиональную педагогическую деятельность и признанными аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности.

Позиция Конституционного суда

Конституционный Суд РФ указал, в частности, следующее.
По своему предназначению в механизме правового регулирования трудовых отношений часть 1 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» направлена на исключение замещения должностей педагогов, воспитателей в образовательных организациях лицами, не имеющими профессиональной подготовки соответствующего уровня.

Следовательно, установленные ею требования должны по общему правилу применяться при решении вопроса о приеме на работу, поскольку именно на этом этапе оцениваются деловые качества гражданина, его способность выполнять работу по определенной профессии, должности, в том числе наличие профессионального образования. Как следует из подзаконных нормативных актов Минобрнауки России, возможность назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих среднего профессионального или высшего образования, не исключается (пункт 23 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 года N 276). Такое назначение осуществляется в порядке исключения по рекомендации аттестационной комиссии.

Что же касается периода до вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», то согласно сложившейся практике - в том числе на основании пункта 9 раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (утвержден Приказом Минздравсоцразвития России N 761 н), которым была предусмотрена возможность назначения на соответствующие должности наряду с лицами, имеющими специальную подготовку и стаж работы, лиц, не имеющих такой подготовки, но обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, –

лица, не имеющие среднего профессионального или высшего образования, принимались на работу воспитателями дошкольных образовательных организаций, тем более если профессиональную педагогическую деятельность они совмещали с обучением в высшем учебном заведении.

Таким образом, граждане, не имеющие необходимого профессионального образования, могли занимать должность воспитателя дошкольной образовательной организации.

При этом их правовое положение в процессе осуществления профессиональной деятельности ничем не отличалось от положения тех работников, которые при приеме на работу в полной мере соответствовали установленным квалификационным требованиям в части наличия профессионального образования соответствующего уровня, поскольку правовой статус работника в трудовых правоотношениях определяется главным образом выполняемой работой (занимаемой должностью) и условиями труда.

Следовательно, при введении в действие Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» не предполагалось, что оценке будет подвергаться наличие требуемого в соответствии с ним профессионального образования у педагогических работников, уже состоящих в трудовых отношениях и успешно осуществляющих профессиональную деятельность.

Закон сегодня

Согласно действующему правовому регулированию в сфере труда уровень квалификации лиц, состоящих в трудовых отношениях, их соответствие занимаемой должности, выполняемой работе могут быть предметом проверки в процессе проведения периодической, в том числе внеочередной, или однократной аттестации. При этом работодатель обладает широкими полномочиями, позволяющими ему обеспечить надлежащее исполнение работником трудовых обязанностей, в том числе расторгнуть с ним трудовой договор в случае несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части первой статьи 81 ТК РФ).

Воспитатель дошкольной образовательной организации, равно как и другие педагогические работники, подлежит периодической аттестации, в процессе которой всесторонне оценивается его трудовая деятельность и делается вывод о соответствии (или несоответствии) занимаемой должности.

Если аттестационная комиссия выносит решение о том, что профессиональные, деловые качества воспитателя дошкольной образовательной организации, не имеющего соответствующего образования, но длительное время осуществляющего профессиональную педагогическую деятельность, позволяют ему успешно выполнять обязанности, возложенные на него трудовым договором, а результаты его профессиональной деятельности оцениваются положительно, нет оснований полагать, что отсутствие у него требуемого уровня профессионального образования создает препятствия для добросовестного исполнения им трудовых обязанностей и, следовательно, нарушает интересы детей и их законных представителей.

Соответственно, для обеспечения эффективной организации трудового процесса в сфере дошкольного образования нет необходимости использовать иные правовые механизмы, которые без учета мнения работодателя и аттестационной комиссии допускают прекращение трудовых отношений с работником исключительно по формальным основаниям.

В противном случае допускалось бы увольнение работника без учета его реальной способности осуществлять профессиональную деятельность, обусловленную заключенным трудовым договором, правовой природы трудовых отношений, основу которых составляет выполнение трудовой функции в интересах, под управлением и контролем работодателя, а также интересов и полномочий работодателя, который, как это следует из правовых позиций Конституционного Суда РФ, вправе самостоятельно, под свою ответственность принимать необходимые кадровые решения по подбору, расстановке и увольнению работников (Постановление от 24 января 2002 года N 3-П).

Профессиональный стандарт

В связи с введением в трудовое законодательство понятия профессионального стандарта и принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» федеральными законами от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и от 22 декабря 2014 года N 443-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» в части совершенствования механизмов регулирования труда научных работников, руководителей научных организаций, их заместителей» в часть первую статьи 331 ТК РФ были внесены изменения, закрепившие, что

к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством РФ в сфере образования.

Таким образом, наряду с общим требованием к образованию педагогических работников, установленным оспариваемым законоположением, стали действовать профессиональные стандарты.

В частности, Приказом Минтруда России от 18 октября 2013 года N 544 н был утвержден профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», предусматривающий в качестве требований к образованию и обучению по должности «воспитатель» наличие высшего образования или среднего профессионального образования в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки» либо высшего образования или среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования по направлению деятельности в образовательной организации. При этом требования к опыту практической работы названным стандартом не предъявляются.

В отличие от Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих профессиональный стандарт не предусматривает исключений для лиц, не отвечающих квалификационным требованиям к уровню образования, но обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности.

Согласно изложенной в письме от 22 апреля 2016 года N 14-3/В-381 позиции Минтруда России, являющегося федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в том числе в сфере труда, вступление в силу профессиональных стандартов не является основанием для увольнения работников.

В этом же письме отмечается, что при применении квалификационных справочников и профессиональных стандартов лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.

Следовательно, как цель введения профессиональных стандартов, в частности в сфере образования, так и их предназначение в механизме правового регулирования не предполагали увольнения с работы лиц, не соответствующих в полной мере квалификационным требованиям к образованию, но успешно выполняющих свои трудовые обязанности, в том числе воспитателей дошкольных образовательных организаций.

Решение вопроса о продолжении профессиональной деятельности должно осуществляться с учетом длящегося характера трудовых отношений на основе осуществляемой в ходе аттестации оценки способности работника выполнять порученную ему работу.

0 29
читать

Как выписать несовершеннолетнего ребенка из квартиры?

Читая вопросы понимаю, что многих пользователей интересует вопрос о том как происходит процедура выписки ребенка из квартиры (жилья), существует ли в этом какие то особенности.

У собственника квартиры (жилья) может возникнуть множество причин, которые предшествуют тому, чтобы выписать ребенка из жилья. Например, случаи продажи квартиры или, наоборот, покупки жилья в ипотеку. В тех случаях, когда у ребенка есть своя доля в квартире, процедура выписки немного осложняется.

Ребенок не имеет доли в квартире

Обсудим сначала вариант выписки ребенка из квартиры, в которой нет его доли и он не собственник.

Процедура вполне простая. Родители или законный представитель ребенка должны обратиться в паспортный стол (ФМС) с заявлением родителей от имени ребенка о его выписке (снятии его с регистрационного учета). Если ребенок достиг 14-летнего возраста, то заявление он заполняет сам.

К заявлению необходимо приложить документы следующего характера:

  • паспорта родителей,
  • свидетельство о рождении ребенка,
  • техпаспорт новой недвижимости.

По истечении 3 дней с момента снятия ребенка по старому месту жительства, его необходимо зарегистрировать в новой недвижимости.

Ребенок имеет долю в квартире

А теперь вариант когда ребенок относится к собственникам жилья.

Первое действие, которое необходимо сделать, – это обратиться в местные органы опеки и попечительства, предоставить туда заявление с выпиской из домовой книги, паспортом родителей, свидетельством о рождении ребенка, тех.паспортами квартир, свидетельством о праве собственности.

Органами опеки и попечительства рассматривается ваше заявление в течении двух недель, и по истечению этого времени они отвечают Вам либо согласием, либо отказом.

Если опека выдала согласие, то Вам необходимо оформить сделку по продаже квартире. И, соответственно, начинается процедура выписки ребенка с посещения родителями паспортного стола, куда ими подаются следующие документы:

  • заявление, написанное от имени ребенка родителя в случае если ему нет 14 лет, а если он достиг данного возраста заявление пишется им самим от своего имени,
  • паспорта родителей,
  • свидетельство о рождении ребенка,
  • согласие органов опеки,
  • свидетельство о праве собственности.

В течение трех рабочих дней после представления всех документов органы Федеральной миграционной службы выписывают ребенка.

Обязательно необходимо учитывать, что без факта наличия готового жилья, куда его пропишут сразу после выписки, ребенка не выпишут. Не стоит об этом забывать.

Есть еще один вариант развития событий, – это пройти данную процедуру через суд.

Заявление в суд подается по месту нахождения ответчика. Обязательным условием обращения в суд будет являться участие органов опеки и попечительства в качестве третьих лиц. Суды неохотно удовлетворяют подобные заявления и при положительном решении проверяют, не нарушаются ли права несовершеннолетнего подобными действиями.

Если ребенка выписывают из большей квартиры и хотят прописать в меньшей суды скептически отнесутся к подобному.

1 77
читать

Суд присяжных – краткий обзор системы присяжных заседателей

Если хочется вершить суд, а быть судьёй не позволяют обстоятельства, то стоит знать о праве стать присяжным заседателем. В статье не будет обширных цитат из федеральных законов – информация исключительно по сути. Статью могут сразу закрыть те, кто имеет «гипертрофированное чувство справедливости»; схемы, как 100% за две недели стать заседателем, не будет.

Как стать присяжным заседателем?

Примерно так же, как выиграть в лотерею – случайность, удача, фарт. Сначала губернатор (мэр) подает списки граждан, имеющих право голосовать и достигших 25 лет. Далее список попадает в суд, после чего помощники судьи случайным образом рассылают пять тысяч писем с приглашениями – по сути напоминаниями об обязанности явиться для отбора в присяжные заседатели. Возможность неявки по уважительной причине естественно предусмотрена. Все, кто сумел явиться по такому приглашению, становятся кандидатами в присяжные заседатели.

Есть целый набор формальных критериев не позволяющий пройти дальнейший отбор. Судимости родственников, служба в силовых структурах, знакомство с подсудимыми и т.д. и т.п. – вы должны быть не предвзятым.

Имеет значение даже тот факт, что когда-то вы были потерпевшим в по уголовному делу – судья будет спрашивать и об этом. Судья задаст около 14 вопросов, дополнительные вопросы могут задать стороны обвинения и защиты. Сторона защиты имеет право на «немотивированный отвод» кандидата. Они не обязаны объяснять, что именно не понравилось, может цвет рубашки или форма лица.

Кстати наказания за отказ нет – кандидат имеет право на самоотвод. Против вашей воли удерживать вас точно не будут. Обычно слушания дела идут много месяцев, 3-4 заседания в неделю. Ни обвинение, ни защита не заинтересованы чтобы вы отказались через пару недель.

Не стоит беспокоится о том что на вас будут «давить». На время исполнения обязаностей, присяжным гарантируется защита точно такая же, как и федеральному судье.

Если вы имеете достаточно времени, вас ничем не испугать и вы прошли отбор, поздравляю. Вы – присяжный заседатель.

А как же работа?

Считайте что вам выпал специфический отпуск. Вам оплатят дни согласно справки 2-НДФЛ с места работы. Иногородним компенсируют проживание в гостинице и транспорт. На основном месте работы за вами обязаны оставить место и даже перенести отпуск.

Коммерческие структуры, как правило, не одобряют такие инициативы, но если вы имеете высокую белую зарплату без всяких премий или планируете увольняться, считайте вам выпал счастливый билет. Получите новый опыт, вне заседаний сможете подыскивать работу и даже ходить на собеседования!

Конечно это в идеале. В действительности работодатель вряд ли будет в восторге.

Зачем все это нужно?

В СССР не существовало такого общественного института (и трава была зеленее). В суде присяжных судья лишь управляет процессом, но не решает судьбу человека на скамье подсудимого.

Присяжные более независимы чем самый независимый суд, хотя бы тем, что не имеют профессиональной деформации. Процент оправдательных приговоров с присяжными заседателями выше – их иногда получается разжалобить. С профессиональным судьей такой трюк не пройдет.

Юридические тонкости людям иных профессий незнакомы, они оценивают доказательства с высоты своего опыта.

Вместо заключения

Суд присяжных в России существовал всего 53 года: с 1864 до 1917. К вопросу возобновления его работы вернулись в начале восьмидесятых, а вновь он появился в 1993 году.

С 2018 года любой обвиняемый по ряду статей от убийства до наемничества и геноцида, может заявить чтоб его судили присяжные. Полный список не привожу умышленно, поскольку, если вы не обвиняемый, он вам ни к чему.

Некоторые мои коллеги считают суды присяжных не более чем «модой» и копированием западных тенденций. Мне же кажется, что суд присяжных необходим нашей системе.

А что думаете вы?

0 29
читать

Получение гражданства Российской Федерации для жителей ДНР и ЛНР.

Если вы собрались получить Российское подданство, то вам предстоит для начала изучить массу исчерпывающего материала, чтобы понимать весь процесс и не допускать ошибок, как на начальном, так и на последующих этапах оформления.

Начнем с принятия решения: вы созрели и твердо решили получить Российское гражданство. Итак, с какими первичными трудностями вы столкнетесь на своем тернистом пути?

По общему правилу

Не секрет, что для каждого жителя Украины может возникнуть масса причин для получения гражданство другого государства.

Да я не оговорился жителя Украины, для российских властей граждане с паспортами ДНР, ЛНР являются украинскими гражданами; в Российской Федерации на вас распространяются все нормы и правила, как и для остальных граждан Украины; российские власти сохраняют приверженность минским соглашениям не признают ни ДНР, ни ЛНР, и рассматривают жителей этих территорий как граждан Украины, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Итак, у всех свои причины желания получения гражданства: это и поиски работы в России, и переезды к родственникам или к супругам в случае заключения брака, и различные иные обстоятельства. Ввиду того что ДНР, ЛНР считаются непризнанными республиками, общий порядок, который предопределен для оформления гражданства в России, применить в данном случае удаётся с большим трудом, да и то не ко всем гражданам.

Сейчас, по предварительным статистическим данным, получить паспорта Российской Федерации изъявило желание более 100 тысяч бывших украинцев, проживающих на территории ДНР и ЛНР. Данные о том, что может пройти массовая раздача на Донбассе паспортов российского образца уже не раз проскальзывала и ранее, но это все является так называемыми фейковыми новостями.

Начиная с 2015 года в СМИ распространяют слухи среди жителей Донбасса, озвучивая информацию, что в скором времени для всех граждан так называемых «Донецкой народной республики» (ДНР) и «Луганской народной республики» (ЛНР) на территории России будет введена упрощенная процедура получения гражданства РФ.

В 2016 году депутаты от КПРФ подготовили законопроект, который позволял бы выходцам из Донбасса получать гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. В комментариях к данному законопроекту было сказано, что все граждане, прибывшие из Донецкой и Луганской области Украины и имеющие гражданство ДНР и ЛНР могут рассчитывать на упрощенное получение гражданства РФ, но только в том случае, если их украинский паспорт был утерян или же у него закончился срок действия.

Также в комментарии к данному законопроекту было сказано, что иностранные граждане, прибывшие из ДНР и ЛНР и желающие оформить российское гражданство, в обязательном порядке должны соблюдать законы РФ, отказаться от гражданства Украины и подтвердить факт постоянного проживания на территории республик, предоставив соответствующую справку или паспорт ДНР, ЛНР.

Еще раньше, в июле 2015 года, один из представителей «правительства ДНР» заявлял, что на территории республик всем гражданам будут выдаваться паспорта РФ по такому же принципу, как это происходило в Абхазии и Южной Осетии.

Пиар, пиар и еще раз пиар…

Реальность такова, что ни в 2015 году, ни в 2016 в миграционном законодательстве РФ не произошло никаких изменений, и граждане республик не имели возможности получить паспорт РФ по упрощенной схеме.

В 2017 году все обещания, которые были озвучены относительно упрощенной процедуры получения российского гражданства, гражданами непризнанных республик ДНР и ЛНР так и остались обещаниями. Для того чтобы получить гражданство РФ, «гражданам ДНР и ЛНР» необходимо пройти все те же процедуры, что и иностранным гражданам других стран и более того, для оформления гражданства необходим украинский паспорт!

Так как по состоянию на 2018 год республики так остались непризнанными даже самой Россией, то для оформления гражданства Российской Федерации паспорта ДНР и ЛНР не подходят!

Итак, к гражданам Украины из восточных областей при оформлении гражданства Российской федерации применяются точно такие же требования, как и к другим иностранным гражданам.

То весь процесс получения гражданства РФ состоит из следующих шагов:

  1. В обязательном порядке необходимо подтвердить свой источник дохода.
  2. Сдать экзамен на знание русского языка, истории и основ права Российской Федерации.
  3. Отказаться от украинского гражданства.
  4. Получить вид на жительство (ВНЖ) и постоянное проживание в России на протяжении 5 лет.
  5. Строгое соблюдать законодательство РФ.

Но не стоит отчаиваться, случаи получения гражданства Российской Федерации по упрощенной схеме есть!

Упрощенный порядок получения российского гражданства

Упрощённый порядок возможен в случаях, если:

  • вы родились на территории Российской Федерации;
  • по каким-либо причинам вам необходимо политическое убежище;
  • вы получили статус беженца;
  • был осуществлен существенный вклад в развитие культуры или науки РФ;
  • и прочие исключения, которые рассматриваются в индивидуальном порядке.

Сложность получения гражданства Российской Федерации жителями непризнанных республик заключается еще и в том, что при его оформлении обязательно необходимо отказаться от гражданства Украины, но сделать это на территории непризнанных ДНР и ЛНР невозможно! Все документы придется оформлять и подавать на территории, подконтрольной Украине. Но потом возникает проблема с возвращением в Донецк или же Луганск, особенно для тех граждан, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях на стороне ополчения.

В результате факт в том, что наличие «гражданства» ДНР, ЛНР не только не дает права на получение гражданства России по упрощенной схеме, а еще и значительно усложняет его получение.

Анализируя сложившуюся ситуацию, стоит отметить, что очень многое зависит не от самих жителей ДНР и ЛНР, а от того, насколько разобрались в ситуации руководящие структуры, в частности – миграционные службы. Ситуация на данном этапе сложилась таким образом, что от принятых решений отдельными людьми зависит возможность достижения конечного результата. Причём здесь речь идёт именно о том, чтобы не нарушать закон, а обойтись без взяток, трактуя его в пользу пострадавшей части населения и преследуя цель добиться желаемого результата.

При подходе, когда власти предпринимают активные действия и не стремятся нажиться на попавших в беду людях, закон можно трактовать именно в том направлении, в котором необходимо. Имеется несколько частных случаев, когда людям идут на встречу и решают проблемный вопрос совершенно без взяток. Или уже не редки случае, когда, к примеру, ополченцев, в том числе при оформлении документов, российские чиновники откровенно дискредитируют, объявляют террористами и отказывают в получении РВП, ВЖН, гражданства.

Какие документы нужны?

Итак, вы оценили все вышеописанные ужасы и страхи, и решились стать гражданином Российской Федерации. Ну что, едем в Россию на постоянное место жительства!

Для этого обязательным условием является сбор пакета документов для предоставления их в миграционную службу. Перечень стандартных бумаг и наличие дополнительных, которые возможно понадобятся в каждом конкретном случае, можно получить, обратившись на официальный сайт, специально открытый миграционной службой РФ. Или же в управление этой самой службы, закреплённой за гражданами по каждому отдельному региону.

Подробный список документов составлен на основании закона и не может быть изменен или дополнен. Хотя в каждом конкретном случае он имеет свои особенности, поскольку сведения предоставляются о разных людях.

Стандартно необходимы:

  • свидетельство о рождении (копия и оригинал); заграничный паспорт (копия и оригинал);
  • письменное обоснование нахождения на территории России с приложенными соответствующими документами (виза, миграционное уведомление или карта);
  • справка об отсутствии судимости; свидетельство о заключении брака или о разводе (копия и оригинал); свидетельства о рождении детей, если таковые имеются (копия и оригинал);
  • документальное подтверждение права собственности на недвижимость, транспортное средство и другую собственность;
  • дипломы об образовании (копии и оригиналы);
  • справку о медицинском освидетельствовании об отсутствии заразных инфекционных болезней;
  • фотографии требуемого формата;
  • заполненная анкета;
  • типовая форма заявления на получение российского гражданства.

Ускорения процесса рассмотрения документов и оформления гражданства Российской Федерации можно добиться в том случае, если предоставить о себе как можно больше сведений, в том числе и доказательств своей платёжеспособности, убедить в необходимости срочного решения данного вопроса, заручившись ответами на запросы с места работы на российском предприятии или разрешением на его получение. Коррупционная составляющая не гарантирует вам ускорение процесса и получение результата, так и обращения к «помогальщикам» – физическим, либо юридическим лицам, гарантирующим вам за плату получение желаемого результата.

Положение, предусматривающее упрощённую процедуру получения гражданства РФ при соблюдении некоторых условий, с таким же успехом распространяется и на жителей Донбасса, ДНР, ЛНР. Кроме того, что мигрант должен соблюсти все требования, касательно данного вопроса в соответствии с общими правилами, а именно:

  • получить вид на жительство РФ и проживать на территории страны с этого самого момента (бланк заявления на получение вида на жительство можно скачать на сайте миграционной службы);
  • детально ознакомиться с российским законодательством, признать законы, соблюдать Конституцию;
  • на достаточно высоком уровне владеть русским языком; отказаться от предыдущего гражданства.

Все это касается получения гражданства на общих основаниях. Если проблем с документами и всеми остальными условиями нет, то можно также рассматривать вариант упрощённой процедуры. Такое положение вещей может иметь место в том случае, когда определённым образом складываются сопутствующие обстоятельства и попадают в подпункты, предусмотренные законом. Которые мы рассматривали выше.

Упрощенное гражданство применяется и в таких случаях:

  1. Оформить гражданство Российской Федерации можно при соблюдении того, что мигрант находился на территории России на протяжении 5 лет.
  2. Для инвесторов, выделивших собственные средства на открытие предприятий в России, при осуществлении привлечения работников этой же страны, разработано положение об упрощённой процедуре получения гражданства РФ для бизнесменов из других стан. В данном случае инвестиции должны быть свыше 10 000 000 рублей.
  3. Процедура оформления и получения гражданства по упрощённой схеме касается и иностранных студентов из Украины, обучавшихся в российских вузах и решивших поступить на работу в России для успешного продолжения своей карьеры.

Срок, выделяемый на воспроизведение упрощённого оформления российского гражданства, составляет максимум 3 месяца, после чего мигрант должен быть уведомлен об этом в обязательном порядке.

Для оформления ВНЖ на ребёнка, нужно представить сведения о дате рождения ребенка и о правовом статусе его родителей или усыновителей. Для детей, которые были рождены до 2002 года: заявление, документальное подтверждение о проживании в России родителей в момент рождения.

Что касается нерешённых проблем с выездом в Россию жителей ЛНР и ДНР, связанных в основном с бюрократическими проволочками, то их разрешение запланировано в ближайшем будущем, так как ситуация на политической арене всё же дает о себе знать и не может не пройти незамеченной.

Что касается количества жителей Донбасса, то их число перевалило за 8 млн. человек. При этом Путиным было отмечено, что Россия не собирается от них отказываться, а все решения, касательно их дальнейшей судьбы, будут приниматься с привлечением политических сил непосредственно России. Для того чтобы знать, с чего начинать и как получить гражданство РФ при подобных обстоятельствах, настоятельно рекомендуется воспользоваться юридическими консультациями.

На опыте многих мигрантов из ДНР, ЛНР могу сказать, что, даже получив российский паспорт, вы никогда не станете полноценными россиянами, а пожизненно останетесь соотечественниками, так как законодательство России никак не адаптировано к гражданам получившим гражданство.

В частности, с введением в РФ в действие 01.01.2015 года Федерального закона №400-Ф 3 «О страховых пенсиях», стаж работы, в частности, на Донбассе, с 01.01.2002 г. по настоящее время (а это уже более 15 лет), независимо от уплаты страховых взносов, стал не учитываться при начислении пенсии в РФ. Причина, указываемая в официальных ответах Минсоцтруда, Пенсионного Фонда РФ, Государственной Думы и др. – в «отсутствии механизма взаиморасчетов в части учета страховых взносов между Украиной и Россией». И скорее всего такое соглашение не будет подписано уже никогда. А это не учитывается рабочий стаж около 15 лет, время обучения в институте 5 лет, итого мы имеем минус 20 лет, и пенсия в любом случае начисляется минимальная. Проработав равное количество лет и с гражданами Российской Федерации, вы не получите соизмеримые пенсии. К сожалению политические обстоятельства не позволяют решить на данный момент эту проблему.

1 40
читать

Лайфхак – решение проблем без обращения в суд

В самом начале своей юридической деятельности многие юристы воспринимают досудебный порядок урегулирования спора как некий шаг на пути к подаче иска в суд, то есть, не придавая этому этапу большого значения и не прикладывая больших усилий для урегулирования конфликтов до суда.

В этой публикации хочу со всеми поделиться своей практикой урегулирования многих спорных вопросов в претензионном порядке (даже тех вопросов, по которым не требовалось соблюдать досудебный порядок).

Когда досудебный порядок обязателен

Многим известно, что если в случаях, обозначенных в законодательстве, вы не прошли обязательную процедуру мирного урегулирования конфликта, то в принятии искового заявления откажут. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора является обязательным в случаях, предусмотренных законом или договором (ч. 5 ст. 4 АПК РФ, абз. 7 ст. 132 ГПК РФ, ч. 3 ст. 4 КАС РФ).

Для начала давайте разберемся, у кого больше шансов разрешить возникшую проблему в претензионном порядке, без обращения в суд, и причем не важно, требуется по закону соблюдение претензионного (досудебного) порядка или нет.

Ответим на данный вопрос вкратце: лица, у которых имеются доказательства нарушения своих прав, которые владеют максимальным объемом информации о противной стороне, могут разрешить свой вопрос в претензионном порядке при условии соблюдения правил ведения переговоров, подготовки и подачи мотивированных обращений.

Доказательства, подтверждающие выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором, в будущем должны быть приложены к исковому заявлению (ст.ст. 131, 132 ГПК РФ; ст.ст. 125, 126 АПК РФ). В противном случае исковое заявление будет оставлено без рассмотрения.

Доказательства

Давайте разберемся, к доказательствам нарушения своих прав можно отнести множество фактов и связанных с ними суждений. К примеру, заключен некий договор, однако договор исполнен не полностью, с нарушениями, о чем имеются доказательства в виде подписанного акта о выявленных дефектах или фактах не подписания акта о выполненных работах; или еще один пример - совершено некое правонарушение и этому имеется видео или аудио запись, или имеются свидетели.

По поводу максимального объема информации: наверняка многие из нас слышали выражение «Знание – это сила» (на лат. «scientia potentia est»),именно поэтому в случае получения отказа от исполнения ваших требований и имея максимум информации, касающейся вашего конфликта, возможно в законном порядке указать противной стороне на слабые стороны, касающиеся вашего конфликта.

В данной публикации мы с вами не будем рассматривать вопросы, как написать претензионное письмо, из каких частей оно состоит, как подавать претензию, так как все эти вопросы довольно-таки подробно описаны на просторах интернета.

В настоящей публикации основное наше внимание будет обращено на правильное, законное воздействие на противную сторону, при которой эта сторона захочет разрешить возникший с вами конфликт в досудебном порядке.

Принципы урегулирования споров до суда

Итак, какие основные принципы урегулирования конфликта в досудебном порядке я использую?

  1. Попытайтесь разрешить конфликт устно. Прежде чем готовить претензионное письмо, необходимо:
    - во-первых, созвониться с противной стороной с предложением договориться (по желанию сторон по телефону, либо при личной встрече) и урегулировать спор в досудебном порядке (разговор должен быть вежливым, упорядоченным и уверенным);
    - во-вторых, добиваться встречи с противной стороной можно, если у вас имеются хорошие навыки общения с людьми, вы подготовлены к этой встрече, и уверены, что при встрече у вас больше вероятности урегулировать спор, в противном случае лучше пообщаться по телефону.

Если урегулировать спор путем переговоров не получается, то без переживаний, злости и негативных ответов, благодарим собеседника за разговор и переходим ко второму шагу, указанному ниже (противная сторона не должна видеть ваши переживания и злость – это признак слабых).

  1. Обязательно изучите противную сторону.

Так как доступ к информации мы имеем в основном через интернет, то давайте разберем все варианты получения информации и вспомогательные адреса сайтов:

  • если это физическое лицо - то информацию про него можно найти, указав ФИО в любом поисковике, социальных сетях, сайтах районных и арбитражных судов, сайте ФССП (Федеральная служба судебных приставов) - http://fssprus.ru/iss/iP на предмет задолженности; если имеется номер телефона, то отдельно можно ввести в поисковике этот номер;
  • если это индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (организация, объединение или учреждение) - в первую очередь заходим на сайт https://egrul.nalog.ru/ и, указав ИНН или ОГРН организации получим выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа; затем наименование ИП или организации также, как и в случае с физическим лицом, вводим в любом поисковике, социальных сетях, сайтах районных и арбитражных судов, сайте ФССП (Федеральная служба судебных приставов http://fssprus.ru/iss/iP на предмет задолженности), сайте www.rusprofile.ru и https://zachestnyibiznes.ru (сведения об отношениях с другими организациями); также если имеется номер телефона организации или сотрудников, то отдельно ввести в поисковике эти номера;
  • если спор касается недвижимого имущества, то, помимо всего прочего, в обязательном порядке на это недвижимое имущество необходимо заказать выписку из ЕГРН на сайте https://rosreestr.ru.

Кроме того, если вы не юрист, то ознакомиться со всеми последними редакциями законов можно на сайте http://www.consultant.ru/ или http://base.garant.ru .

Итак, собрав всю полученную информацию, вы получаете ответы на следующие вопросы:

Является ли конфликт, возникший с вами единственным?
Кем является это лицо?
Какими видами деятельности занимается?
С какими лицами сотрудничает?
В каких организациях числится?
Какие задолженности имеет?
Имеются ли судебные дела в отношении этого лица (если да, то есть ли совпадения с предметом вашего спора)?
Какие отзывы в отношении этого лица имеются?

Помимо вышеуказанной информации, в отношении ИП или юридического лица выяснятся следующие сведения: точное наименование, адрес местонахождения, сведения о регистрации и учете в налоговой, об уставном капитале, директоре (представителе организации), учредителях, о видах деятельности, наличие лицензий, иные сведения о записях в ЕГРЮЛ; сведения о лицах, с которыми сотрудничает организация и о существовании сотрудников и учредителей в иных организациях.

Данная информация, полученная вышеуказанным путем, позволит нам понять, возможно ли расценить действия противной стороны как преступление (к примеру мошенничество)?

Для этого рассмотрим следующие вопросы с учетом полученной информации.

  • Являются ли действия противной стороны неоднократными - рассматривалось ли ранее в отношении этого лица уголовное дело?
  • Является ли организация действующей, а если нет, то в период прекращения своего действия эта организация не имела права заключать с вами какой-либо договор?
  • Подлежит ли лицензированию деятельность этой организации согласно законодательства РФ?

Помимо прочего, ответив на вышеуказанные вопросы, вы узнаете:

  • Если появляются факты, указывающие на преступные действия, направленные против вас, то можно указать об этом в претензии, предупредив, что в случае неисполнения законных требований, указанных в претензии, вы оставляете за собой право подать заявление в УВД.
  • Если есть информация о проблемах этой организации с налоговыми (у многих организаций имеются проблемы с налоговой) или иными органами, то в претензии также можно сделать заметку, что вы будете обращаться и в эти органы с просьбой провести проверку в отношении этой организации.
  • Если имеются иные пострадавшие от действий противной стороны, то можно связаться с ними и подать коллективную претензию;
  • Если организация, с которой у вас возник спор, является сетевой, то в претензии вы можете сослаться на подачу жалобы в головной офис организации в случае неисполнения своих законных требований;
  • -Если спор касается недвижимого имущества, то нам становится известно о всех сведениях этого имущества, и в случае появления не состыковок и нарушений, о которых вам не сообщали ранее, вы сможете их тоже указать в претензии.

Собрав всю полученную информацию, вам необходимо подготовить и подать подробную претензию в адрес оппонента.

Как подать претензию

Если вы не юрист, то, до составления претензии ознакомьтесь на сайтах с основными правилами составления претензии. Многие юристы говорят, что претензия должна быть короткой, а я на практике понял, что наоборот – подробной и информативной.

Когда противная сторона поймет, что вы знаете о нем и его деятельности почти все, что если он не урегулирует спор до суда, то у нее будет больше проблем (а в некоторых случаях и проблем с полицией), ей придется больше потратиться и в итоге, кроме возврата суммы или исполнения своих обязательств в полном объеме, еще и возмещать судебные и иные расходы, то, если этот оппонент дружит с головой, он попытается как можно быстрее урегулировать спор до суда.

Когда претензия будет готова, лучше направлять её надежным и проверенным способом: по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении и описью вложения (один экземпляр описи кладется в конверт, а на втором экземпляре проставляется печать почты и передается вам на руки).

Резюмируя все вышесказанное в настоящем пункте, скажу вам, что, исходя из моей практики, большая часть конфликтных ситуаций разрешается в досудебном порядке, если продумывать каждый свой шаг и относиться к переговорам и подготовке претензии с полной ответственностью.

Если случай безнадежен

Не буду лукавить, есть и безнадежные случаи, в которых клиент требует от меня, чтоб я добился возврата денежных средств или исполнения обязательств со стороны оппонента, но приходится клиенту заранее сообщать, что в «таких-то» и «таких-то» случаях ничего не помогает: ни претензия, ни исковое заявление, ни жалобы, ни возбуждение уголовных дел, допустим по причинам отсутствия денежных средств у противной стороны, или по причине корыстных намерений из-за которых правонарушитель попал в безвыходную ситуацию, или противозаконных действий, или форс-мажорных обстоятельств, при которых противная сторона вынужденно бездействует и т.п., и, так как такие случаи быстро узнаются, то я всегда стараюсь предупредить клиента о всех сложностях до начала работы над такими проблемами.

Но это не значит, что в безысходных ситуациях надо вешать руки, наоборот за свою правду надо бороться, только так возможно достичь истину.

  1. Не получили быстрого результата - не спишите обращаться в суд.

Если в течение 10 дней на претензионное письмо вы не получаете ответ, то не думайте, что надо сразу обращаться в суд и/или в полицию, так как:

  • во-первых, в зависимости от предмета спора (конфликта) имеются определенные сроки рассмотрения претензии (стандартные сроки рассмотрения претензии – это 30 дней);
  • во-вторых, не все способы досудебного урегулирования спора использованы – если организация имеет свой сайт или рекламу в интернете, то, соответственно, мы имеем право оставлять отзыв об организации на всех сайтах, предлагающих оставить свой отзыв

Отзыв должен быть коротким и описывающим только те факты ущемления своих, которые вы в последующем сможет доказать, то есть советую ни в претензии, ни в отзывах ничего не фантазировать.

У меня были случаи, когда надо было быстрее достучаться до противной стороны, и мне приходилось, нарушив порядок своих действий, в самом начале прибегнуть к публикации отзывов и жалоб на основных сайтах-отзовиках, в том числе на сайтах-визитках (где указаны основные сведения об организации) в поисковых системах Google и Яндекс. После таких публикаций уважающая себя компания старается очень быстро разрешить возникшую проблему.

Во всех случаях, связанных с компаниями, защищающими свою репутацию, после публикации в интернете таких отзывов в мой адрес немедленно поступало предложение урегулировать конфликт с просьбой убрать негативные отзывы.

Важно!
Напоминаю, что отзывы должны касаться именно вашей проблемы, должны отражать вашу проблему (необходимо коротко описать проблему) и эмоции (допустим «ужасное обслуживание» или «ввели в заблуждение и вынудили произвести оплату» и т.п.), кроме того, не должно быть никакого ругательства, никаких угроз и намеков на бескультурье.

После размещения отзывов на всевозможных сайтах дожидайтесь результатов. Если и их не будет в течение 10-20 дней, то тогда советую еще раз позвонить в организацию (противной стороне; лицу, нарушившему ваши права) и попытаться еще раз разрешить спор в досудебном порядке.

А если и этот звонок не даст результатов, то, поскольку срок рассмотрения претензии истек, вы вынужденно должны подать иск в суд. Кроме того одновременно с подачей такого иска вы можете подать заявления и жалобы во все соответствующие органы и службы, которые проведут проверки в отношении этой организации (или этого лица).

Данная публикация составлена на основе моей личной адвокатской практики. Надеюсь кому-то вышеуказанная информация будет полезна.

0 29
читать

Типовой устав ООО — что нужно знать?

В 2014 году понятие типовой устав было введено в статью 52 ГК РФ. В 2015 году соответствующие изменения были внесены в законы «Об ООО» и «О государственной регистрации».

Но зарегистрировать общество на базе типового устава до 2018 года было не возможно.

Плюсы упрощенной госрегистрации

Разработка типового устава ООО, является мероприятием для упрощения процедуры госрегистрации, плюсами которого можно считать:

  1. Нет необходимости в разработке устава.
  2. Нет риска допустить ошибки в разработке устава при самостоятельной подготовке.
  3. Типовой устав не имеет бумажной формы, что является практичным.
  4. Упрощение работы налогового инспектора, нет необходимости проверять устав ООО на наличие обязательных сведений и отсутствие положений, противоречащих закону.
  5. Снижается риск отказов в регистрации ООО, по причине несоответствия устава законодательству.
  6. Типовой устав юридического лица не надо подавать с пакетом документов на регистрацию ни в бумажном, ни в электронном виде. Достаточно отметить в новой форме Р 11001, что общество будет действовать на базе типового устава.

Типовой устав организации подразумевает только тот вариант, который утвержден Федеральной налоговой службой.

ФНС России проинформировала о разработке специального сервиса по поиску типового устава для ООО. В нем будут размещены 36 типовых уставов, которые утверждены приказом Минэкономразвития России от 1 августа 2018 года N 411.

Типовые уставы будут отличаться друг от друга сочетанием следующих условий:

  • возможность выхода участника из ООО;
  • необходимость получения согласия участников ООО на отчуждение доли третьим лицам;
  • наличие преимущественного права покупки доли;
  • возможность отчуждения доли участнику ООО без согласия других участников;
  • возможность перехода доли к наследникам и правопреемникам участника ООО без согласия других участников;
  • порядок образования единоличного исполнительного органа ООО: таким органом является один директор или каждый участник ООО самостоятельный директор, или все участники совместно действующие директора;
  • способ подтверждения принятия общим собранием ООО решения и состава участников ООО, присутствующих при его принятии: нотариальное заверение или подписание протокола всеми участвующими в общем собрании участниками.

На основании типового устава могут действовать как вновь созданные, так и уже действующие ООО.

0 11
читать

Как вернуть деньги за банковскую страховку, если пропустил период «охлаждения»

Как следует из Указания Банка России от 20.11.2015 года № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования», граждане вправе отказаться от договора страхования при заключении кредитного договора и вернуть уплаченную страховую премию в течение 14 календарных дней (до 01.01.2018 г. в течении 5 рабочих дней). Это так называемый период «охлаждения».

Но как быть тем, кто пропустил указанный срок?

Признание страховки навязанной

Есть способ вернуть страховую премию «страховку» в полном объеме путем признания услуги страхования навязанной!

Признать услугу навязанной возможно, если при заключении договора страхования и кредитного договора, кредитор не оформил на отдельном бланке для заемщика Заявление, содержащее согласие последнего на оказание ему услуг по страхованию.

Требование к оформлению указанного заявления при страховании закреплено пунктом 2 статьи 7 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)".

Согласно указанной норме, законодатель обязывает кредитора подготовить форму заявления для заемщика о предоставлении потребительского кредита, где клиенту могут быть предложены дополнительные услуги и обеспечена возможность отказаться от них.

Отсутствие указанного Заявления свидетельствует, что заемщик не выразил свое волеизъявление на страхование, не мог самостоятельно и добровольно реализовать возможность получения дополнительной услуги.

Очень важно знать, что наличие Заявления на страхование не может доказывать волю заемщика на страхование, если в нем отсутствуют графы, позволяющие потребителю согласиться или отказаться от услуги, либо отметки в указанных графах проставлены в нерукописной форме (изготовлены на компьютере самим банком).

При выборе указанного способа возврата страховой премии, не следует забывать о 3-х годичном сроке исковой давности, который начинает исчисляться с момента заключения договора страхования.

Как вернуть страховку — пошаговая инструкция

Возврат средств необходимо начать с мотивированной претензии в адрес кредитора, что гарантирует заемщику 50% потребительский штраф от размера страховой премии при обращении в суд.

Например, Банк навязал заемщику договор страхования, страховая премия в размере 50 000 рублей была перечислена страховой компании. Посчитав услугу навязанной, заемщик направил в адрес Банка претензию на возврат средств. По истечении 10 календарных дней с момента получения претензии, Банк проигнорировал обращение либо написал отказ в возврате средств. После потребитель обращается в суд, который взыскивает в пользу заемщика страховую премию и штраф в размере 25 000 рублей (50% от размера страховой премии). В итоге, в пользу потребителя присуждена сумма в размере 75 000 рублей (50 000 + 25 000).

То есть, потребительский штраф гарантируется при невыполнении Банком в добровольном порядке требований заемщика в 10-й срок.

63 5179
читать

Сколько мы будем платить за ЖКХ – индексация тарифов на 2019 год

Давайте разберемся, что такое индексы изменения коммунального платежа.
Согласно ч. 1 ст. 157.1 ЖК РФ не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях (далее – предельные индексы), утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предельные индексы утверждаются по согласованию с представительными органами муниципальных образований.

Индексы изменения коммунального платежа по субъектам РФ на 2015-2018 годы рассчитываются по формуле: инфляция с поправкой на коэффициент, определяемый с учётом прогноза социально-экономического развития РФ, к чему прибавляется значение, которое варьируется по субъектам РФ. Предельно допустимое отклонение от индекса изменения платежей по отдельным муниципальным образованиям субъектов РФ варьируется от 0 до 6%.

Установленные ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги относятся к совокупному платежу (общей сумме в платёжной квитанции) за все коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление). Рост размера платы граждан по каждому виду организаций может составить величину, отличную (большую или меньшую) от утверждённых показателей.

За что мы платим?

Совокупная плата за коммунальные услуги включает в себя плату максимум за 6 видов коммунальных услуг:

  • холодное водоснабжение;
  • горячее водоснабжение;
  • водоотведение;
  • электроснабжение;
  • газоснабжение;
  • отопление.

Т.е. если вы платили за коммунальные услуги условно 100 руб., то теперь, если индекс установлен на уровне 6%, больше 106 руб. не заплатите, при этом тарифы на коммунальные услуги, при необходимости могут варьироваться. Но при росте цены на один ресурс, обязательно должно последовать снижение стоимости какого-либо другого. Проще говоря цены могут меняться, но общий чек при этом должен оставаться неизменным. Индекс в каждом регионе России свой собственный.

Чего ожидать в 2019 году?

О том, что индексация тарифов ЖКХ в 2019 году должна пройти целых два раза, заявили в Минэкономразвитияеще в конце лета. Ведомство предлагает увеличить тарифы сразу после наступления нового календарного года, а затем летом, обосновывая такое решение синхронизацией с налоговым ростом. При этом в ведомстве подчеркнули, что повышение тарифов не должно превышать 4% несмотря на рост ставки НДС.

Согласно озвученному предложению, россияне станут платить больше:

  • с 1 января – рост 1,7%;
  • с 1 июля – рост 2,4%.

Однако, как видно из представленных расчетов, повышение все же превысит пресловутые четыре процента – в результате двухэтапной индексации рост составит 4,1%. Также в действующем законодательстве прописано, что перерасчет стоимости тарифов может производиться только летом, в июле, но в министерстве считают, что двухэтапный перерасчет позволит скорректировать тарифы с повышением НДС.

Таким образом, по мнению Минэкономразвития, индексация тарифов позволит сгладить убытки управляющих компаний. Убытки поставщиков ресурсов для ЖКХ ожидаются в районе 100 млрд рублей уже в следующем году.

Сколько же мы будем платить за услуги ЖКХ?

3 77
читать

Верховный суд запретил оставлять должника за чертой бедности

Бывает так, что после взыскания задолженности, оставшихся на счету денег должнику не хватает даже на неделю, чтобы «прожить». Что делать? Обращаться к приставам и требовать возврат части удержанных денежных средств? Но а как же статья 99 фз об исполнительном производстве, которая даёт приставам право удерживать 50 процентов.

Что говорит закон?

Согласно части 2 статьи 99 ФЗ "Об исполнительном производстве», при исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов.

Исключением являются требования о взыскании алиментов на несовершеннолетних, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина не может превышать семидесяти процентов. Но часто происходит так, что приставы взыскивают с дохода должника 50 процентов, и остаток денежных средств оказывается меньше прожиточного минимума.

Приставы, чтобы скорее закрыть исполнительное производство в большинстве случаев взыскивают по максимуму.

Мнение Верховного суда

Верховный суд разрешил эту ситуацию. В 2017 году в Верховный суд с кассационной жалобой на неправомерное бездействие старшего судебного пристава-исполнителя обратились два должника.

Суть жалобы заключалась в следующем. Из пенсии граждан по исполнительному производству было удержано 50 процентов в счёт погашения долга. Должники обратились к старшему судебному приставу о снижении размера удержании из пенсии до 10 процентов, чтобы остаток пенсии не был ниже прожиточного минимума. Пристав оставил жалобу без удовлетворения, аргументируя лишь с ссылкой на статью 99 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Суды первой и апелляционной инстанции также отказали в удовлетворении жалобы. Верховный суд рассмотрел жалобу граждан и в определении 12-45 КГ-16-27 от 12 января 2017 года, вынесенному по данному делу, указал следующее.

Исходя из буквального прочтения статьи 99 ФЗ «Об исполнительном производстве», следует, что в ней не содержится запрет на установление размера удержания в максимальном пределе. Вместе с тем при совершении исполнительных действий судебный пристав-исполнитель не должен игнорировать принципы исполнительного производства, закреплённые в статье 4 ФЗ «Об исполнительном производстве»: принципы законности, уважения чести и достоинства гражданина, неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи.
В статье 99 Закона об исполнительном производстве предусмотрен лишь максимально возможный размер удержания из доходов должника. Судебный пристав-исполнитель должен устанавливать такой размер удержания, который бы учитывал материальное положение должника.


Следовательно, судебный пристав-исполнитель, получив ходатайство от должников, должен был проверить их материальное положение.
Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации

в случае, если пенсия является для должника-гражданина единственным источником существования, необходимость обеспечения баланса интересов кредитора и должника-гражданина требует защиты прав последнего путем сохранения для него и лиц, находящихся на его иждивении, необходимого уровня существования, с тем чтобы не оставить их за пределами социальной жизни.

Вывод

Таким образом, при определении размера удержания из пенсии или иных выплат должника, судебному приставу-исполнителю надлежит учитывать размер этих доходов, что это за доходы, чтобы обеспечить должнику и лицам, находящимся на его иждивении, условия, необходимые для их нормального существования и реализацию его социально-экономических прав.

Если у вас взыскали 50 процентов с зарплаты, пенсии и иных доходов, и остаток денежных средств меньше величины прожиточного минимума в вашем регионе, то немедленно обращайтесь к приставам с ходатайством об уменьшении размера взыскания, а в случае отказа – в суд.

Всего Вам доброго, благодарю за внимание, проявленное к моей публикации!

11 141
читать

На автомобиль упало дерево – что делать? Куда обращаться?

Припарковав свой автомобиль около дома, мало кто задумывается что на него может что-то упасть, кроме осенних листьев… Например, дерево. Неподготовленный человек, оказавшийся в подобной ситуации, починит автомобиль за свой счёт, а в следующий раз оставит «железного коня» на парковке.

Представьте себе ситуацию, что, выйдя утром в прекрасном настроении из дома, вы увидели что на вашей машине лежит огромная ветка, сосулька и т.п.

Что делать?

Ничего не трогать. Нет необходимости бросаться в ужас, начинать паниковать, пытаться оттащить дерево, убрать отломившиеся ветки. Самое страшное уже случилось, поэтому самое главное в данной ситуации – сохранять железное спокойствие.

Вызываем сотрудников полиции, при этом необходимо понимать что ГИБДД здесь ни при чем – необходимо звонить в районный отдел полиции, для того чтобы к вам направили дознавателя или участкового, которые составят протокол места происшествия.

Произведите фото или видеофиксацию своего автомобиля (со всех сторон).
Пока ждете приезда сотрудников полиции, обойдите близлежащий дома и попробуйте установить каких-либо свидетелей и очевидцев.

По приезде сотрудников полиции, обязательно проследите, чтобы в протоколе осмотра места происшествия все нюансы были правильно зафиксированы:

  • каким образом и в результате чего были оставлены повреждения;
  • максимально расписан перечень повреждений, их характер (размеры вмятин, отслоение лакокрасочного покрытия, сколы и т.д.).

В объяснении, которое с вас возьмут полицейские, ни в коем случае не соглашайтесь с тем что размер ущерба для вас не значительный или что вы не имеете ни к кому претензий, так как это оставит вас в последующем без компенсации материального ущерба, если вам придется судиться с ответственной организацией.

В последствии от полицейских вы получите на руки копию отказного материала в котором должны быть безошибочно указаны такие сведения как, дата, время и место происшедшего, при каких обстоятельствах оно произошло, полный список пострадавших деталей, которые были отражены в протоколе осмотра (визуальном осмотре).

Простыми словами – максимум информации о случившимся.

Страховая

Если автомобиль застрахован по КАСКО, то можно особо не переживать. Одновременно с вызовом полиции звоните в страховую компанию, чтобы уведомить страховщика о случившемся происшествии.

Внимательно ознакомьтесь с договором страхования КАСКО. Уточните у страховщика перечень документов которые необходимо будет предоставить, запишите номер вашего страхового дела и не забудьте потребовать у оформляющего вас представителя компании копию вашего заявления с датой и отметкой о принятии его. Ко всему этому вам необходимо будет получить перечень принятых страховщиком от вас документов – тоже с датой и подписью уполномоченного сотрудника.

После этого, получив в страховой компании направление на осмотр автомобиля, транспортируйте его к эксперту.

Суд

Если же автомобиль застрахован по ОСАГО, то придется идти в суд.

При этом сначала необходимо восстановить автомобиль за свой счет, естественно, сохраняя все чеки, квитанции и заказ-наряды (сохранить необходимо все документы, даже чек на услуги эвакуатора).

После того как автомобиль будет восстановлен, обращаемся в гидрометеорологическую службу за справкой, что в день происшествия не было стихийных бедствий (ураганы, потопы, оползни и т.д.), после чего подаем в суд на организацию, которая ответственна за зеленые насаждения, в зоне ответственности которой случилось происшествие.

0 13
читать
Консультация юристов и адвокатов
спросить
Спросить юриста быстрее Ответ за 5 минут
Администратор печатает сообщение