Я сдаю в безвозмездное пользование иностранному гражданину с ВНЖ принадлежащий мне жилой дом в деревне. Могу ли я в договор включить пункт, разрешающий ему сдавать часть дома в аренду другому физлицу, и чтобы он получал арендную плату
ОтветитьЗдравствуйте, Татьяна!
_______
В Вашем случае ключевое значение имеет не гражданство и не наличие ВНЖ у пользователя дома, а вид договора и нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие аренду и поднаем. По сути, Вы хотите безвозмездно передать дом иностранному гражданину, но при этом разрешить ему за плату сдавать часть дома другим лицам и получать арендную плату.
С точки зрения права это возможно, но юридически корректнее оформлять отношения не как безвозмездное пользование (глава 36 ГК РФ, договор ссуды), а как договор аренды с условной (минимальной) платой либо как смешанный договор, в котором прямо закрепляется право пользователя сдавать часть дома третьим лицам за плату. Договор безвозмездного пользования по своей природе предполагает отсутствие извлечения дохода из вещи ссудополучателем, поэтому если Вы изначально закладываете коммерческое использование (сдачу части дома за деньги), это уже по сути арендные отношения.
Согласно ст. 615 ГК РФ арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем). Для этого в договоре аренды достаточно прописать Ваше согласие на поднаем (например: «Арендатор вправе с согласия Арендодателя сдавать часть жилого дома в поднаем третьим лицам и получать от них арендную плату»). Отдельного, специального «договора на право субаренды» не требуется, достаточно прямо выраженного согласия Арендодателя, закрепленного в основном договоре. Закон не запрещает включать такое условие и не ограничивает это правом только граждан РФ, поэтому иностранный гражданин с ВНЖ в России может выступать арендатором и субарендодателем на общих основаниях.
Таким образом, да, Вы можете включить в договор условие, разрешающее пользователю дома (иностранному гражданину) сдавать часть дома в наем другим физическим лицам и получать арендную плату. Юридически правильнее оформить это как договор аренды жилого помещения (либо смешанный договор, где прямо предусмотрено право поднайма и получение платы) с Вашим выраженным согласием на поднаем в соответствии со ст. 615 ГК РФ. Дополнительного отдельного документа, кроме самого договора с включенным условием о согласии на поднаем, не требуется.
Нормативное основание: ст. 606, 607, 671, 675, 615 Гражданского кодекса РФ
С уважением.
Завели уголовное дело по 159 статье, мошенничество, до суда дело не дошло,,, в полиции запугали тюрьмой и тд,,, убедили заключить контракт на сво,,, уверили в том что после увольнения уголовное дело аннулируют, правда или нет?
ОтветитьЗдравствуйте, Виктор!
______
То, что Вам сказали в полиции, в целом соответствует действующему законодательству, но с важными нюансами, о которых должны были прямо предупредить. Уже давно в Уголовный кодекс РФ действительно введена статья 78.1 УК РФ (Федеральный закон от 04.08.2023 № 430-ФЗ и последующие поправки), которая устанавливает специальные основания освобождения от уголовной ответственности, наказания и погашения судимости для военнослужащих, участвующих в СВО.
Суть в том, что для отдельных категорий лиц, проходящих военную службу по контракту и принимающих участие в боевых действиях, обстоятельствами, влекущими освобождение от уголовной ответственности, освобождение от наказания и погашение судимости, являются: получение государственной награды в период прохождения военной службы; увольнение с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «а», «в» или «о» пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», то есть по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья (признание негодным или ограниченно годным с соответствующим решением ВВК), а также в связи с окончанием срока военной службы, в том числе в период проведения СВО при досрочном расторжении контракта по указанным основаниям.
Это означает, что само по себе заключение контракта на участие в CВО и даже факт участия в боевых действиях автоматически уголовное дело по ст. 159 УК РФ не аннулирует. Освобождение от ответственности наступает при наличии одного из прямо указанных в ст. 78.1 УК РФ оснований: награждение госнаградой в период службы, увольнение по возрасту, по состоянию здоровья или по иным основаниям, прямо перечисленным в подп. «а», «в» или «о» п. 1 ст. 51 закона о воинской обязанности и военной службе, либо по окончании службы в предусмотренном законом порядке с применением указанной нормы. В этом случае уголовное преследование подлежит прекращению или лицо освобождается от наказания, а судимость погашается в силу прямого указания закона.
Таким образом, если Вам объяснили, что после службы по контракту в зоне СВО и последующего увольнения по основаниям, предусмотренным законом, уголовное дело по ст. 159 УК РФ может быть прекращено на основании ст. 78.1 УК РФ, это соответствует действующему праву. Но реализуется это не автоматически, а путем применения данной статьи судом) при наличии формальных оснований и подтверждающих документов о прохождении службы, награждении или увольнении по соответствующему пункту ст. 51 закона № 53-ФЗ.
С уважением.
Всех приветствую. Я сейчас в озон фреш курьером работаю, недавно у меня был ранний уход со смены по причине плохого самочувствия. Пока шёл на метро, проблевался и чуть полегчало, я поехал в чайхану на сходку с мужчинами, которые мне дороги как соратники, чтобы перезагрузится морально так как работаю по 12 - 14 часов и сплю по 5 - 6 часов. Приложение через которое я работаю считало мою геопозицию, на следующий день я пришёл и мне администратор сказала, что комментарий мне никто проставлять не будет. Меня оштрафуют на 2 500₽. Я сделаю справку гос. образца задним числом и предоставлю её 13 числа, сход был 8 числа, справка (не больничный) может иметь юридическую силу спустя 4-5 дней после предоставления работодателю? И может ли работодатель не принимать справку по причине того, что она по его мнению поддельная? Может ли супервайзер подать запрос в мед организацию от лица ООО "интернет решения"? Что делать в случае, если администрация откажется принимать справку? Какую ответственность может понести администрация? К слову, я работаю как самозанятый.
ОтветитьЗдравствуйте, Степан!
В Вашей ситуации ключевое — статус самозанятого. Как самозанятый (плательщик НПД) Вы не состоите в трудовых отношениях с ООО «Интернет Решения» (Озон), а оказываетe услуги как самостоятельное физлицо. Это прямо следует из правовой природы НПД (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422‑ФЗ). На Вас не распространяется Трудовой кодекс РФ, в том числе режим рабочего времени, дисциплинарные взыскания, штрафы за «уход с работы», порядок предоставления больничных и справок и т.п. Работодатель в классическом смысле у Вас отсутствует.
Все отношения между Вами и платформой регулируются гражданско‑правовым договором (офертой, условиями сервиса). Любые «штрафы» за ранний уход, отсутствие на смене и прочее возможны только в рамках условий этого гражданско‑правового договора. Никакая медицинская справка, выданная задним числом или в текущую дату, не имеет для контрагента обязательного юридического значения так, как это было бы при трудовом договоре и действиях по ТК РФ. Контрагент вправе учитывать или не учитывать такую справку по своему усмотрению, исходя из условий оферты и внутренней политики.
Справка «гособразца» задним числом — это медицинский документ, но он не обязывает контрагента по гражданско‑правовому договору отменять предусмотренные условиями сервиса удержания, санкции, снижение рейтинга и т.п., если только в договоре (правилах сервиса) прямо не указано, что при предоставлении такой справки санкции отменяются. Норм трудового законодательства о временной нетрудоспособности, освобождении от работы, гарантиях и компенсациях (ст. 183 ТК РФ и др.) к Вам не применяются, так как Вы не работник по трудовому договору.
Контрагент вправе усомниться в подлинности справки. Формально работодатель при наличии сомнений может направить запрос в медорганизацию, выдавшую документ, с проверкой его достоверности. ООО как юридическое лицо может обращаться в медорганизацию, однако медицинская тайна (ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323‑ФЗ) ограничивает разглашение сведений о состоянии здоровья без Вашего согласия.
Удачи! 🥠
Сейчас я хочу продать квартиру. Мать подарила квартиру в 1998 году, в 2005 я ее продала и на эти деньги купила аналогичную, но по другому адресу квартиру. В 2004 я вышла замуж, развелась в 2009. Риэлтор сказала, что все равно нужно нотариальный отказ бывшего мужа. Я заключала, но потеряла свой брачный договор. Юрист по телефону сказал, что раз ты уже в разводе 15 лет, то и тобой управляет на Семейный, а гражданский кодекс и не надо никакого нотариального отказа. Как правильно то?
ОтветитьЗдравствуйте, Ольга.
В Вашей ситуации ключевое значение имеют нормы Семейного и Гражданского кодексов РФ, а также момент приобретения квартиры.
1) Первая квартира была получена Вами по договору дарения в 1998 году. Согласно ст. 36 Семейного кодекса РФ имущество, полученное одним из супругов по безвозмездным сделкам (в том числе по договору дарения), является его личной собственностью и не входит в состав совместно нажитого имущества супругов. Следовательно, подаренная Вам квартира не была совместной собственностью супругов.
2) В 2005 году Вы продали подаренную квартиру и на вырученные средства купили другую квартиру. Здесь важен правовой режим имущества, приобретенного на деньги от личной собственности. Пленум Верховного Суда РФ указывает, что если имущество приобретено за счет средств, принадлежащих одному супругу на праве личной собственности, и другой супруг не докажет, что это имущество фактически стало общим (например, за счет существенных вложений из общих средств, переоборудования, капитального ремонта и т.п.), то такое имущество также может сохранять режим личного имущества супруга. При этом по общему правилу имущество, приобретенное в браке (ст. 34 СК РФ), считается совместно нажитым, пока не доказано иное.
3) Если брачным договором (ст. 40–42 СК РФ) было установлено, что данная квартира является Вашей личной собственностью, а не совместной, то согласие супруга на ее распоряжение не требовалось ни при покупке, ни при дальнейшей продаже. Потеря экземпляра брачного договора не отменяет его юридическую силу, он хранится у нотариуса, и при необходимости можно получить дубликат. В этом случае нотариальный отказ бывшего мужа при продаже сейчас не нужен, потому что он уже не является участником права собственности.
4) Если же квартира в 2005 году была оформлена как совместная собственность супругов или режим совместности не был изменен брачным договором, тогда действует общий режим совместной собственности. По общему правилу согласие второго участника совместной собственности предполагается. Статья 253 Гражданского кодекса РФ прямо устанавливает:
«2. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом.3. Каждый из участников совместной собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех участников. Совершенная одним из участников совместной собственности сделка, связанная с распоряжением общим имуществом, может быть признана недействительной по требованию остальных участников по мотивам отсутствия у участника, совершившего сделку, необходимых полномочий только в случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об этом
——————
Из этого следует: по общему правилу отдельное нотариальное согласие бывшего супруга на продажу не требуется, оно презюмируется законом. Но если бывший супруг докажет в суде, что он возражал против продажи, и при этом будет установлено, что и Вы, и покупатель знали об этих возражениях, договор купли-продажи может быть признан недействительным.
Таким образом:
если квартира по брачному договору или по своему происхождению (от дарения) юридически относится к Вашему личному имуществу – никакого согласия бывшего мужа не требуется;
если квартира признается совместной собственностью, согласие супруга предполагается в силу ст. 253 ГК РФ и отдельно оформлять его по общему правилу не нужно, но сохраняется риск оспаривания сделки при доказанном несогласии и осведомленности покупателя.
Нормы, на которые следует опираться: ст. 34, 36, 40–42 Семейного кодекса РФ; ст. 253 Гражданского кодекса РФ.
С уважением.
Здравствуйте, умер дядя (детей нет, не женат) 6 января 25 г, в августе получила письмо от нотариуса о том что являюсь наследником, у нотариуса выяснили что 9 января, то есть после смерти были кем то сняты деньги с его счетов около 2 млн рублей, объявились другие наследники, подскажите пожалуйста, какие мои дальнейшие действия?, справку о том что являемся наследниками нотариус выдал, как найти кто снял деньги и как их вернуть обратно
ОтветитьЗдравствуйте, Ольга!
_____
В Вашей ситуации уже имеет значение не только наследственное, но и уголовно-процессуальное регулирование. Самостоятельно от банка или иных лиц Вы не получите информацию, кто и как снимал деньги, это возможно только в рамках проверки и (или) уголовного дела.
_______
Ключевой момент: после смерти наследодателя распоряжение его счетами посторонними лицами без законных оснований, особенно при снятии крупных сумм, подпадает под признаки противоправных действий. Поскольку снятие произошло 9 января, то есть после смерти дяди (6 января), это подлежит проверке правоохранительными органами.
Ваши первоочередные действия: незамедлительно обратиться в полицию с письменным заявлением о совершении преступления по факту незаконного снятия денежных средств с банковских счетов умершего наследодателя. Правовое основание – ст. 141 УПК РФ (сообщение о преступлении), ст. 144–145 УПК РФ (порядок проверки сообщения о преступлении и принятие по нему решения). В заявлении укажите: дату смерти, дату снятия денег, сумму, реквизиты счетов (если известны), статус наследника (приложите копию свидетельства/справки нотариуса о том, что Вы являетесь наследником). Попросите провести проверку, истребовать информацию у банка, установить лицо (лиц), снявшее деньги, и правовое основание таких операций. Полиция в порядке ст. 144 УПК РФ обязана провести проверку, запросить в банке выписки по счетам, основания проведения операций, записи видеокамер (если снятие происходило через банкомат/кассу), данные по переводам. По итогам проверки выносится постановление о возбуждении уголовного дела или об отказе (ст. 145 УПК РФ). При возбуждении дела Вы будете признаны потерпевшим (наследником, чьи имущественные права нарушены) и сможете заявить гражданский иск в рамках уголовного дела о взыскании причиненного ущерба (ст. 44, 44.1 УПК РФ, в совокупности с нормами ГК РФ о возмещении вреда и наследственных правах – ст. 1112, 1113, 1152 ГК РФ).
Параллельно следует обратиться к нотариусу, ведущему наследственное дело, письменным заявлением: сообщить о факте снятия денежных средств после смерти наследодателя, указать дату и сумму, приложить копию заявления в полицию, попросить отразить данный факт в наследственном деле и запросить у банка сведения в порядке нотариального запроса (нотариус вправе истребовать сведения о счетах умершего, движении по ним, наличии вкладов и т.д. – ст. 63 Основ законодательства РФ о нотариате, а также в контексте наследственных норм ГК РФ). Это важно для фиксации размера наследственной массы и дальнейшего возможного предъявления требований к лицу, которое незаконно распорядилось деньгами.
Если в ходе проверки или уголовного дела будет установлен конкретный человек, который после смерти дяди снял деньги без надлежащих полномочий, возможны два пути возврата: возврат в рамках уголовного дела (наложение ареста, последующее обращение взыскания на имущество, возврат похищенных средств потерпевшим по приговору суда) и (или) отдельный гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения или убытков (ст. 1102, 1064 ГК РФ).
Отдельно учитывайте, что по общему правилу в состав наследства входят все принадлежащие наследодателю денежные средства и имущественные права (ст. 1112 ГК РФ), а открытие наследства наступает в день смерти (ст. 1114 ГК РФ). Соответственно, любые операции с этими деньгами после смерти без законного основания прямо затрагивают права наследников.
Итого: Вы сами не можете получить от банка информацию о том, кто снял деньги. Правильный и юридически результативный алгоритм: заявление в полицию по ст. 141–144 УПК РФ, проведение проверки и, при наличии состава преступления, возбуждение дела, параллельно – письменное обращение к нотариусу с приложением документов и фиксацией факта незаконного снятия в наследственном деле.
Всех благ!
Добрый вечер. Есть порядок общения с ребенком, вступил в силу. Я родительских прав не лишён, не ограничен. Вопрос - имею ли я право посещать детский сад, общаться там с дочерью (не забирать!) ВО ВРЕМЯ, НЕ УКАЗАННОЕ В ПОРЯДКЕ ОБЩЕНИЯ. Ведь порядок общения обозначает для ответчика время, в которое она обязана ребёнка отдавать, не более того? Куда жаловаться, если заведующая детского сада отказалась предоставлять возможность навещать ребёнка?
ОтветитьЗдравствуйте, Михаил!
Вы не лишены и не ограничены в родительских правах, значит, в силу ст. 61, 63, 64 Семейного кодекса РФ Вы сохраняете статус законного представителя ребёнка наравне с другим родителем. Это даёт Вам право участвовать в воспитании ребёнка, получать информацию о нём, посещать образовательное учреждение, знакомиться с условиями его пребывания, общаться с педагогами и ребёнком, если это не нарушает установленный режим и не мешает образовательному процессу.
Судебно установленный порядок общения с ребёнком определяет, в какие дни и часы другой родитель обязан предоставлять Вам ребёнка для общения, а также не препятствовать этому. Однако сам по себе порядок общения не лишает Вас статуса родителя и не отменяет Ваших прав как законного представителя в сфере образования. В нём, как правило, регламентируются передачи ребёнка и время совместного пребывания вне детского сада/по месту, определённому судом, а не наличие или отсутствие права появляться в детском саду как родитель.
В соответствии со ст. 61 СК РФ родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей. Статья 64 СК РФ прямо указывает, что родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе с образовательными организациями. Образовательная организация обязана взаимодействовать с обоими родителями, если нет решения суда об ограничении контактов или запрете общения.
Вместе с тем детский сад имеет право устанавливать внутренний распорядок, режим занятий и посещений, и администрация вправе не допускать родителей в группы во время занятий, тихого часа и иных режимных моментов, если это нарушает образовательный процесс, безопасность детей или противоречит санитарным требованиям. Ваше право на посещение не является абсолютным: оно реализуется с учётом режима ДОУ и внутренних локальных актов, но не может быть произвольно сведено к нулю, если нет запрета суда или органов опеки.
Если заведующая детского сада полностью отказывает Вам в возможности посещать ребёнка и взаимодействовать с педагогами как с законным представителем, при отсутствии решения суда о запрете общения, Вы вправе подать письменное обращение к заведующей с требованием указать правовые основания отказа. При сохранении отказа Вы можете обратиться с жалобой в учредителю детского сада (обычно департамент/комитет образования администрации муниципалитета или субъекта РФ), в орган опеки и попечительства по месту нахождения детского сада, а также в прокуратуру с указанием на нарушение Ваших прав как родителя по ст. 61 и 64 СК РФ. При обращениях целесообразно прилагать копию судебного решения об определении порядка общения, подчёркивая, что оно не содержит запрета на посещение детского сада и не ограничивает Ваш статус законного представителя. С уважением.
Скоро моего сына лишат дееспособности по решению суда. Могу ли я получить это решение? Что делать дальше для установления над ним опеки? Куда обращаться?
ОтветитьЗдравствуйте, Тамара Михайловна!
После вступления в силу решения суда о признании Вашего сына недееспособным (ст. 29 ГК РФ), Вы вправе получить копию этого решения в суде, который рассматривал дело. Для этого нужно подать заявление о выдаче копии решения в канцелярию суда.
Дальнейший порядок такой: для установления опеки над Вашим сыном обращайтесь в орган опеки и попечительства по месту его жительства. К заявлению приложите копию решения суда, Ваш паспорт, документы, подтверждающие родство и, при необходимости, медицинские сведения о состоянии сына. Орган опеки проверит условия, оценит возможность назначения Вас опекуном и проведёт обследование жилищных условий (ст. 30, 31 ГК РФ; ст. 10 Федерального закона №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»).
После этого орган опеки вынесет решение о назначении опекуна и направит его в суд для утверждения. На основании положительного решения и вступившего в силу судебного акта, Вы приобретаете статус опекуна и сможете действовать от имени сына.
Обращайтесь в отдел опеки администрации района или города, где проживает Ваш сын. Все необходимые документы и порядок действий подробно изложены в ст. 31 ГК РФ и ст. 10 Федерального закона №48-ФЗ.
С уважением, Дарья
Клиент у нас заказал кухню. При замере кухни на замерном бланке размер плиты указан не был, но были указаны все размеры шкафов, в том числе шкафа под вытяжку, который висит над плитой и по эскизу он визуально равен размеру плиты. Клиент купил плиту на 600 и кухню собрать сразу не смогли потому что мой замерщик делал эскиз для плиты на 500. спустя какое-то время клиент поменял плиту на 500 в магазине и кухню установили. Но клиент подал в суд и просит компенсацию в размере 17000 потому что кухней долго не мог пользоваться
ОтветитьЗдравствуйте, Сергей! Нужно изучать его претензию, и смотреть на какие конкретно он нормы права ссылается ( в законе о защите прав потребителей есть разные основания, по которым можно вернуть товар, не только ст.18 ЗПП) 
----------
Получается, что первоначальное несоответствие между эскизом (под 500 мм) и купленной клиентом плитой (600 мм) было устранено действиями самого клиента, который обменял плиту в магазине. Вы не препятствовали установке и не отказывались от договора. Таким образом, не было допущено неисполнения или ненадлежащего исполнения Вами обязательств, что является ключевым для взыскания убытков (ст. 393 ГК РФ) или компенсации морального вреда (ст. 151 ГК РФ). Моральный вред компенсируется только при наличии вины нарушителя и страданий, причиненных действиями, нарушающими личные неимущественные права, что здесь не очевидно.
--------
Вам необходимо подготовить возражения относительно исковых требований, как того требует ст. 149 ГПК РФ. В них следует подробно изложить хронологию событий: замер без точного размера плиты, самостоятельная покупка клиентом техники, его самостоятельный обмен плиты на соответствующую эскизу, и последующую успешную установку. Подчеркните, что Ваши действия не нарушали договор, а конечный результат полностью соответствует согласованному эскизу.
С уважением, Дарья.
Здравствуйте! Я педагогический работник (уже на выслуге-пенсионер) пользуюсь льготами по оплате ЖКХ (возмещение услуг ЖКХ). В этом году при подаче заявления мне отказали и прекратили выплаты компенсаций за прошлый год, так как собственник жилого помещения (а им является мой муж) прописан по другому адресу. Правомерно ли это? Я прописана по одному адресу много лет и получаю компенсацию на этот адрес, а муж имеет прописку по другому адресу.
ОтветитьУважаемая Елена, здравствуйте!
--------
В Вашей ситуации отказ в предоставлении компенсации за оплату ЖКХ, мотивированный тем, что собственник (Ваш супруг) зарегистрирован по другому адресу, требует отдельного правового анализа. Согласно ч. 2 ст. 159 Жилищного кодекса РФ (ЖК РФ), право на субсидии имеют не только собственники, но и наниматели, члены кооперативов, пользователи жилых помещений. При этом, ч. 3 ст. 159 ЖК РФ прямо указывает: субсидии предоставляются гражданам на основании их заявлений с учетом постоянно проживающих совместно с ними членов их семей.
Порядок определения состава семьи получателя субсидии и исчисления совокупного дохода семьи устанавливается Правительством РФ (ч. 7 ст. 159 ЖК РФ) и уточняется региональными актами. В большинстве регионов под семьёй понимаются лица, совместно проживающие и ведущие общее хозяйство. Если супруг зарегистрирован по другому адресу и фактически не проживает с Вами, он не включается в состав семьи для расчёта субсидии, а Вы имеете право на компенсацию как зарегистрированное лицо по месту жительства, даже если не являетесь собственником.
Основанием для отказа может быть отсутствие у Вас права пользования данным жилым помещением (например, отсутствие регистрации/договора найма), задолженность по оплате ЖКУ (ч. 5 ст. 159 ЖК РФ) или предоставление недостоверных сведений. Сам факт регистрации собственника по другому адресу не является основанием для прекращения компенсации, если Вы зарегистрированы и проживаете по данному адресу, и иные условия соблюдены.
Перспективы судебного спора напрямую зависят от фактических обстоятельств: если все документы оформлены надлежащим образом, и Вы подтверждаете факт проживания, суд с высокой вероятностью встанет на Вашу сторону. Риски связаны с доказыванием состава семьи и статуса Вашего проживания.
Рекомендую запросить письменный мотивированный отказ, ознакомиться с региональным порядком предоставления субсидий, после чего обжаловать решение в суде общей юрисдикции. Ссылаться следует на ст. 159 ЖК РФ, а также на региональные нормативные акты по субсидиям.
С уважением, Дарья
Здравствуйте! Прошу ответить на два вопроса 1. Если МикроКредитная компания была исключена из реестра МФО и у неё был расторгнут договор с Бюро Кредитных Историй, обязана ли она обновить данные в БКИ по требованию заёмщика? 2. МикроКредитная компания находится в статусе "В процессе ли" Может ли заёмщик отменить процесс ликвидации, направив возражение в налоговый орган по нижеописанной ситуации? Ситуация, МФО (Микрофинансовая организация) исключилась из реестра МФО в 2024 году и расторгла договор с БКИ (Бюро Кредитных Историй) на запрос и передачу данных. Деятельность по выдачи займов компания больше не ведёт. Заёмщик стал банкротом в 2025 года (то есть, на этот момент признания его банкротом, МФО уже деятельность не осуществляла по выдач займов и была исключена и реестра МФО) и просит передать в БКИ сведения о том, что заём закрыт в связи с банкротством ФЛ. Заёмщик подал в суд на нашу компанию, а так же грозит подать возражения на процедуру ликвидации ООО.
ОтветитьЗдравствуйте, Виктор!
По первому вопросу: обязанность МФО обновить данные в БКИ.
Нет, ваша компания не обязана обновлять данные в БКИ по требованию заёмщика после расторжения договора с бюро. Согласно ст. 5 и 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», передача сведений в БКИ осуществляется на основании и в рамках договора между кредитором и бюро. После расторжения этого договора правовая основа для передачи сведений исчезает. Ваша организация более не является субъектом кредитной истории в отношении этого бюро.
Ключевой момент: сведения о завершении процедуры банкротства физического лица и, соответственно, о прекращении его обязательств обязан направить в БКИ именно финансовый управляющий (п. 5.3 ст. 5 Закона № 218-ФЗ). Это его прямая обязанность, установленная законом. Таким образом, требование заёмщика направлено ненадлежащему лицу.
Если в кредитной истории заёмщика остались недостоверные данные (например, статус долга не соответствует действительности), его законный путь — обратиться с заявлением о внесении изменений в само БКИ. Бюро, в свою очередь, запросит подтверждение у источника этих сведений (вашей компании). Вам, как бывшему кредитору, при получении такого официального запроса от БКИ будет необходимо дать ответ, подтверждающий или опровергающий информацию. Но это именно реакция на запрос БКИ, а не самостоятельная обязанность по обновлению данных.
По второму вопросу: возможность отменить ликвидацию через возражение заёмщика.
Заёмщик не может отменить процесс ликвидации вашей компании, направив возражение в налоговый орган. Ликвидация юридического лица регулируется главой 11 Гражданского кодекса РФ. Заёмщик является кредитором по денежному обязательству. Его права в процедуре ликвидации ограничены возможностью предъявить свои требования ликвидационной комиссии (ликвидатору) в установленный срок (ст. 63 ГК РФ). Неудовлетворённость отдельного кредитора процедурой ликвидации или её основаниями не является основанием для её отмены.
Если ликвидация происходит добровольно по решению учредителей, контроль со стороны налогового органа носит формальный характер (соблюдение процедуры, сроков). Если же ликвидация принудительная по решению суда (например, по иску регулятора — Банка России на основании ст. 7.1 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности…»), то повлиять на это решение может только вышестоящий суд в рамках апелляционного обжалования. Заёмщик в таком процессе не является участвующей стороной.
Таким образом, его угроза подать возражение в налоговую не несёт юридических рисков срыва ликвидации. Однако его исковое заявление в суд по существу долга (даже если он банкрот) потребует участия и представления интересов вашей компании в суде.
Всех благ Вам!
Еще раз здравствуйте. Мой супруг ИП Налоговую декларацию подавать нужно в апреле до 30 числа. А ежегодное уведомление нужно подать крайний срок 19 марта. Во избежании штрафов можно предъявить декларацию без налоговой отметки? Или доход можно показать выпиской с расчетного счета, но это же куча бумаги.. Как ещё можно подтвердить доход? Или выше я спросила, можно ли сформировать декларацию 3 ндфл? Но без налоговой отметки, так как в налоговую в конце апреля только.
ОтветитьЗдравствуйте, Эльвира!
Отвечаю на Ваш вопрос по существу.
Уведомление о контролируемых иностранных компаниях (КИК) — до 20 марта 2026 года, а декларация 3-НДФЛ — до 30 апреля.
Для целей подачи уведомления о КИК (Контролируемой Иностранной Компании) в срок до 20 марта, декларацию 3-НДФЛ по доходам супруга-ИП за 2024 год представлять не требуется и даже невозможно, так как срок ее сдачи установлен позднее — до 30 апреля 2025 года.
----------
Уведомление о КИК и налоговая декларация по форме 3-НДФЛ — это два абсолютно разных документа, представляемых по разным основаниям и в разные сроки. Уведомление о КИК — это отчет о наличии доли в иностранной структуре, подаваемый до 20 марта (п. 2 ст. 25.14 НК РФ). Декларация 3-НДФЛ — это отчет о доходах физического лица (включая доходы от предпринимательской деятельности), подаваемый до 30 апреля (п. 1 ст. 229 НК РФ). Требовать представления годовой декларации 3-НДФЛ до истечения установленного для нее срока налоговая инспекция не вправе.
---------
В уведомлении о КИК необходимо указать сумму дохода, полученного от предпринимательской деятельности. В качестве подтверждения этой суммы, как я уже указывал, п. 6 ст. 25.15 НК РФ прямо допускает использование выписки по банковским счетам. Это основной и предусмотренный законом документ для данной ситуации. Использование декларации 3-НДФЛ для этой цели возможно, но только в случае, если она уже сдана и на ней стоит отметка налогового органа. Досрочная сдача декларации возможна, но является правом, а не обязанностью налогоплательщика.
---------
Обязанность подать декларацию 3-НДФЛ и уплатить налог с прибыли КИК возникает в совершенно ином случае — если нераспределенная финансовая прибыль самой иностранной компании превысила эквивалент 10 млн рублей (п. 1 ст. 25.15-1 НК РФ). Это не имеет прямого отношения к доходам супруга от его деятельности в качестве ИП в России. Это отдельный налоговый расчет по иностранному источнику дохода. Если у контролируемой иностранной компании такой прибыли не было, то декларация 3-НДФЛ подается супругом только в общем порядке — до 30 апреля — для отчета о своих личных доходах (включая доход от ИП).
------
Т.е.
Для соблюдения срока до 20 марта Вам необходимо подать уведомление о КИК, приложив к нему в качестве подтверждения суммы дохода супруга-ИП выписку из банка по расчетным счетам за 2025 год. Это полностью соответствует закону. Годовую декларацию 3-НДФЛ супруг подаст в установленный для нее срок — до 30 апреля 2025 года. Смешивать эти два различных отчетных документа и их сроки не следует.
С уважением!
Раскрытие аккредитива в Сбербанке: я оформлял 2 сделки в один день. Вся процедура представляла собой продажу квартиры с заложенной долей физическому лицу (с его согласия) покупателю и приобретение новой квартиры по альтернативной сделке. Альтернативная сделка оформлялась через Сбербанк, а основная у нотариуса. Для целей взаиморасчетов было открыто 4 аккредитива. После получения последней выписки из ЕГРН в рамках регистрации, сделка была завершена. Существовала договоренность, что 3 аккредитива будут раскрыты удалено, а один в рамках личного присутствия сторон в банке и после обмена документами. Обратившись в банк одна из сторон попросила раскрыть свой аккредитив, отправив эл.копию документа. Несмотря на то, что все аккредитивы разные (суммы, стороны), получив основание для раскрытия от одной из сторон, банк решил открыть в дополнение к этому аккредитиву и все остальные, не получив от них ничего. Чем руководствуется банк и правомерно ли это? Условие раскрытия во всех случаях: выписка ЕГРН, но по условиям сделки она предоставляется только продавцу и покупателю - как результат регистрации. И именно они раскрывают аккредитивы совместно с другими сторонами. Прав ли я?
ОтветитьЗдравствуйте, Сергей!
Ситуация, с которой Вы столкнулись, действительно нетипична и указывает на недопонимание или ошибку в действиях банка. Ваша правовая позиция в данном случае является верной.
Банк, скорее всего, руководствовался своей внутренней логикой, восприняв все четыре аккредитива как единый механизм расчетов по одной альтернативной сделке. Однако с юридической точки зрения каждый аккредитив — это самостоятельное и строго формальное обязательство. Его исполнение (раскрытие) происходит исключительно по инициативе и в интересах конкретного получателя средств (бенефициара) и только при выполнении им условий, прописанных в данном конкретном аккредитиве.
Ключевая норма здесь — п. 2 ст. 871 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). В ней четко сказано, что для исполнения аккредитива получатель средств представляет документы... в исполняющий банк. Банк проверяет представленные именно ему документы и принимает решение по конкретному аккредитиву.
Таким образом, основанием для исполнения аккредитива является фактическое обращение получателя с требуемыми документами. Если получатели по аккредитивам № 2, 3 и 4 не обращались в банк и не представляли свои выписки из ЕГРН (или иные оговоренные условия), у банка отсутствовало законное основание для их исполнения. Представление документов по одному аккредитиву не может и не должно автоматически запускать исполнение других, даже если они связаны одной сделкой.
Ссылка банка на внутренние регламенты или договоренности сторон не отменяет требований закона. Согласно п. 3 ст. 871 ГК РФ, исполнение аккредитива производится только при соответствии представленных документов его условиям и не может быть обусловлено какими-либо внешними договоренностями между плательщиком и получателем.
-----------
Что Вам делать?
1. Немедленно запросите в банке письменное разъяснение, на каком основании были исполнены аккредитивы, по которым получатели не представляли требуемые документы. Ссылайтесь на ст. 871 ГК РФ.
2.Если средства были выплачены ненадлежащим образом (например, продавцу, который еще не представил доказательств регистрации перехода права), это может создать для Вас финансовые риски. Требуйте от банка предоставить документы, на основании которых было произведено исполнение.
3. Если объяснения банка будут неубедительными, следует направить официальную претензию, а впоследствии — обратиться с жалобой в Банк России, которое осуществляет надзор за соблюдением банками законодательства о банковских операциях.
С уважением, Дарья
бить тревогу и срочно закрывать весь детский сад на карантин.
Доброго времени суток! В связи с новыми изменениями с 01.09.2025 года по определению учебной нагрузки педагогам в РФ пожалуйста ответьте на следующие вопросы в развернутом виде с указанием НПА. 1.Заместитель директора ДЮСШ при 40 часовом графике работы (для женщин севера 36 часов) сколько учебных часов может работать по внутреннему совместительству или по совмещению тренером-преподавателем? 2. Максимальное количество ведение учебных часов при работе тренером-преподавателем по основному месту работы? 3.Максимальное количество ведение учебных часов при работе тренером-преподавателем по совместительству?
ОтветитьЗдравствуйте, Анна!
Отвечаю на Ваши вопросы по новым правилам определения учебной нагрузки педагогических работников с 01.09.2025 г. согласно Приказу Минпросвещения России от 04.04.2025 № 269.
1 вопрос
Выполнение педагогической работы наряду с основной (административной) должностью допускается только в порядке внутреннего совместительства или совмещения. Согласно пункту 38 Приложения № 2 к Приказу № 269, определение и изменение учебной нагрузки по совместительству или совмещению осуществляется по общим правилам, установленным для педагогических работников. Однако, в соответствии с частью 1 статьи 284 ТК РФ, продолжительность работы по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени по основной должности. Для тренера-преподавателя норма учебной (преподавательской) работы составляет 18 часов в неделю (п. 11 Приложения № 1 к Приказу № 269). Значит, по внутреннему совместительству или совмещению заместитель директора может вести не более 9 учебных часов в неделю.
Второй Ваш вопрос
По основному месту работы тренер-преподаватель может вести учебную нагрузку в объеме, не превышающем двойной ставки, то есть не более 36 часов в неделю (п. 16 Приложения № 1, п. 21, 22 Приложения № 2 к Приказу № 269). Увеличение нагрузки допускается только с письменного согласия работника (п. 16 Приложения № 1).
Третий Ваш вопрос
По внешнему совместительству применяется то же ограничение — не более половины нормы по основной должности (ч. 1 ст. 284 ТК РФ). То есть, не более 9 учебных часов в неделю по совместительству тренером-преподавателем.
Т.е.,
- Заместитель директора ДЮСШ может вести тренерскую работу по совместительству или совмещению не более 9 часов в неделю (ч. 1 ст. 284 ТК РФ, п. 11 Приложения № 1, п. 38 Приложения № 2 к Приказу № 269).
- По основному месту работы тренер-преподаватель может вести до 36 учебных часов в неделю (п. 16 Приложения № 1, п. 21, 22 Приложения № 2 к Приказу № 269).
- По совместительству — не более 9 часов в неделю (ч. 1 ст. 284 ТК РФ).
Рекомендую при оформлении совместительства или совмещения обязательно заключать дополнительное соглашение к трудовому договору с указанием объема нагрузки и срока ее выполнения (п. 39 Приложения № 2 к Приказу № 269).
С уважением, Дарья Алексеевна!
5 января 2026 года мне на эл. почту пришло письмо Альфа банка с требованием уплатить задолженность. Я в тот же день обратилась к Колокольцеву В.А., далее-в Роспотребнадзор и Центробанк. Ответов ещё нет. Мне подсказали, что всё равно нужно обратиться в местную полицию, что я и сделала. Они прислали ответ, что отказывают в уголовном деле, так как деньги не были перечислены ни оформителям кредита, ни мне. В 2020 году я оформляла карту Альфа-банка, но не активировала её, не пользовалась. В Мой налог значатся два счёта Альфа банка, я о них узнала в феврале 2026 года. Один счёт 2020 года, это карта, которую я не активировала, другой счёт-11.01.2024 года-это кредит, который не получила ни я, ни оформители. В кредитной истории указаны три телефона: мой новый, мой старый и телефон А-банка Краснодарского края. В 2025 году мне срочно понадобился кредит: меня заставили сделать переврезку газа. Никто не давал, из-за плохой кредитной истории, я удивлялась. Потом дал Т-банк, клиентом которого я являюсь. Я плачу кредит Т-банка в срок, с ним я согласна. А как же мне дали этот второй кредит, если у мен числился кредит в А-банке? Подработку в 70 лет практически не найти, на пенсию платить два кредита и какой-то долг практически невозможно. Куда мне лучше обратиться: в суд? в прокуратуру? Как заявить геноцид, они хотят, чтобы пенсионер умерла от голода. Или ещё какие-то варианты?
ОтветитьЗдравствуйте, уважаемый Гость!
------
В Вашей ситуации рекомендую действовать по следующему алгоритму. Прежде всего, поскольку кредитные средства на Ваш счет не поступали, а кредитный договор был оформлен без Вашего ведома и согласия, есть основания требовать признания такого договора незаключенным. В соответствии со статьями 819–821 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), кредитный договор считается заключенным только с момента поступления денежных средств заемщику. Поскольку этого не произошло, обязательства по возврату кредита у Вас не возникли.
Вы уже обращались в полицию, и Вам отказали в возбуждении уголовного дела, так как ущерб не был причинен (статьи 141, 145 УПК РФ).
Рекомендую официально обратиться в Банк с заявлением о предоставлении всех документов, связанных с оформлением спорного кредита: анкеты, заявления, копии подписанных Вами документов, выписки по счету, а также сведений о движении денежных средств. Это поможет собрать доказательства того, что кредит оформлен без Вашего ведома.
Если банк не предоставит документы или продолжит требовать возврата несуществующего долга, стоит обратиться в суд с иском о признании кредитного договора незаключенным и об исключении сведений о задолженности из кредитной истории. В качестве доказательств приложите переписку с банком, ответ полиции и иные имеющиеся документы.
Кроме того, Вы вправе обратиться в ЦБ с жалобой на действия банка и в прокуратуру возможное бездействие правоохранительных органов.
В заключение: главное — собрать доказательную базу и действовать поэтапно. Не спешите обращаться с заявлениями о геноциде: это не будет иметь юридической силы по Вашему вопросу. Сосредоточьтесь на защите своих прав в рамках гражданского и уголовного законодательства.
У меня были похожие дела, мы все до суда решали)
С уважением!
Являюсь грузоперевозчиком, есть ИП с ндс, и ООО без ндс. Собственник ИП и ген. директор один человек. Есть машина в собственности (газель) как на физ лице, эта газель используется в коммерческим перевозках по договорам. Есть водитель который может работать на этой машине, хочу устроить его на ООО. Вопрос, могу ли я заключать договора на перевозки по этой машине и водителю и на ООО и на ИП? Или как лучше это сделать и работать? Потому что клиенты разные, кто то хочет с ндс, кто то без. Машина одна и водитель один, участвуют во всех перевозках и там и там
ОтветитьЗдравствуйте, Софья!
Вы вправе заключать договоры перевозки как от имени ИП, так и от имени ООО, поскольку оба — самостоятельные лица
Закон не запрещает использовать одну и ту же машину и одного водителя для работы по договорам обеих организаций, если соблюдены требования к оформлению транспортных средств и трудовых отношений.
Для оптимизации работы с клиентами, которым требуется НДС или без НДС, рекомендую использовать схему с договором комиссии (ст. 990 ГК РФ).
В этом случае ООО (или ИП) выступает комиссионером, а заказчик — комитентом. Комиссионер заключает договор перевозки от своего имени, но за счет комитента, и вправе привлекать к исполнению перевозки собственную машину и водителя, оформленного на ООО. При этом в договоре комиссии прописывается вознаграждение комиссионера, которое облагается НДС (п. 1 ст. 156 НК РФ).
Такой подход позволяет гибко работать с разными клиентами:
через ИП, через ООО — с НДС, а также использовать одну машину и водителя как для ИП, так и для ООО.
Главное — правильно оформить трудовые отношения с водителем (ст. 56 ТК РФ) и договор аренды или безвозмездного пользования транспортного средства между физлицом и ИП/ООО (ст. 642 ГК РФ), чтобы машина могла использоваться в коммерческих перевозках по договорам обеих лиц- ИП и ООО.
Удачи.
Должник заплатил за услуги с другого юридического лица и приложил письмо об уточнении платежа: Просим Вас оплату по платежному поручению №... на сумму 40 000,00, оплату по платежному поручению №... на сумму 20 000,00 и считать оплатой за ООО... Законно ли это? Нужен ли договор цессии или какой нибудь другой документ. Будут ли вопросы от налоговой на каком основании приняли денежные средства?
ОтветитьЗдравствуйте, Мария!
По Вашему вопросу: ситуация, когда должник оплачивает свои обязательства через другое юридическое лицо, прямо предусмотрена статьей 313 ГК РФ. Закон разрешает третьему лицу исполнить обязательство за должника, если должник возложил такое исполнение на него. В этом случае кредитор обязан принять платеж от третьего лица. Письмо об уточнении платежа, которое приложил должник, подтверждает, что исполнение возложено именно на это юридическое лицо, и основание для принятия денег у Вас есть.
Договор цессии здесь не требуется, так как речь идет не о переходе права требования, а об исполнении обязательства. Цессия нужна только если происходит уступка права требования (ст. 382 ГК РФ), а в Вашем случае третье лицо просто оплачивает долг.
Для бухгалтерии и налоговой важно правильно оформить платеж: в платежном поручении должно быть указано, что платеж производится за конкретного должника, с указанием его наименования и назначения платежа (например, «Оплата за ООО ... по договору ...»). Приложенное письмо об уточнении платежа желательно сохранить как подтверждение того, что средства поступили в счет исполнения обязательства должника.
Вопросы от налоговой могут возникнуть, если платежи не идентифицированы или нет документов, подтверждающих основание для принятия денег. Поэтому важно, чтобы у Вас были все подтверждающие документы (письмо об уточнении, договор с должником, платежки с правильным назначением). Это позволит обосновать законность принятия платежа от третьего лица.
Резюмируя: принимать платеж законно, основание — ст. 313 ГК РФ. Договор цессии не нужен. Для налоговой и бухгалтерии — сохраняйте письмо и оформляйте платежку с правильным назначением.
С уважением, Дарья
Здравия уважаемые юристы. Вкратце постараюсь описать ситуацию. Ночью соседи включили громкую музыку и они были с признаками алкогольного опьянения. В ходе наших разговоров о том, что надо сделать тише музыку в ответ услышал брань и оскорбления. Затем они начали говорить, что я кончил сам жену и оставил без матери ребёнка. Просто у меня жена болела раком и умерла. Я зафиксировал всё на видео на телефоне. Там отчётливо слышны голоса и видно кто произносил. И есть свидетель - сосед с другого участка. Теперь вопрос: хватает ли доказательств для возбуждения УД по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ. Подал заявление и из полиции звонили спрашивали кто ещё видел и слышал из свидетелей кроме одного соседа? И сказали что одного свидетеля явно не хватает. Нужно доказать факт распространения. Благодарю за ответ.
ОтветитьЗдравствуйте, Александр!
Согласно ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, уголовная ответственность наступает за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство или репутацию другого лица. Ключевой момент — именно распространение, то есть доведение этих сведений до сведения хотя бы одного третьего лица (не самого потерпевшего). Часть 5 этой же статьи предусматривает ответственность за клевету, соединённую с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, но эта часть применяется только при наличии базы — самого факта клеветы.
В Вашем случае, исходя из описанного, сосед высказывал оскорбительные и унизительные выражения непосредственно Вам, в ходе личной ссоры. Для квалификации по ст. 128.1 УК РФ необходимо, чтобы ложные сведения были именно распространены, то есть сообщены хотя бы одному другому человеку. Просто высказать что-то лично Вам — это не распространение, даже если при этом присутствовал один свидетель. К тому же, из описанного фразы носят характер оценочных суждений и оскорблений, а не конкретных ложных фактов о Вас, тем более не связанных с обвинением в преступлении.
Действия соседа могут содержать состав административного правонарушения по ст. 5.61 КоАП РФ (Оскорбление), но не уголовного преступления по ст. 128.1 УК РФ. Полиция права — для возбуждения уголовного дела по клевете требуется именно факт распространения заведомо ложных сведений, а не просто оскорбления в личной беседе.
Рекомендую рассмотреть вариант подачи заявления о привлечении к административной ответственности за оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ). Для уголовного дела по ст. 128.1 УК РФ оснований нет.
И если хотите - иск в суд о защите чести и достоинства, пошлина 3000 р.
С уважением!
Чекловек самозанятый. Соотв приставы арестовали карты. Он написал заявление о сохр прожиточного минимума. Это удовлетворили. Если он самозанятый как ему получать деньги на эту карту. Он же может аыполнять раьоту от частных лиц. Банк то незнает зарплата это или просто перевод. Ясности в нете не нашел.
ОтветитьЗдравствуйте, Павел!
Объясняю ситуацию по Вашему вопросу. Как самозанятый, Вы вправе получать доходы от физических и юридических лиц на свой счет. Банк формально не может отличить, является ли поступление на карту заработной платой, оплатой по гражданско-правовому договору или обычным переводом. Основная обязанность по контролю исполнения решения суда и списания денежных средств лежит на судебных приставах, а не на банке.
------------
Согласно Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», взыскание не может производиться на сумму, равную прожиточному минимуму должника. Если после списания на Вашем счете осталось меньше прожиточного минимума, Вы имеете право обратиться к судебному приставу с заявлением о возврате излишне удержанных средств. К заявлению необходимо приложить выписку по счету и подтверждающие документы, например, чеки из приложения «Мой налог», которые подтверждают, что поступления связаны с Вашей деятельностью как самозанятого.
Пристав обязан рассмотреть заявление и, при подтверждении факта излишнего списания, вернуть средства на Ваш счет. Это прямо предусмотрено законом: «В случае, если после списания денежных средств на счету должника осталось менее прожиточного минимума, судебный пристав-исполнитель по заявлению должника возвращает излишне взысканные денежные средства».
Таким образом, Вы вправе получать оплату за услуги самозанятого на карту, а в случае превышения списания – требовать возврата излишне удержанных средств у пристава. Рекомендую все поступления оформлять официально через приложение «Мой налог» и сохранять подтверждающие документы для предоставления по требованию пристава.
С уважением, Дарья!
Как узнать где военна служиший
ОтветитьЗдравствуйте, Диана!
Понимаю Ваш вопрос о поиске сведений о местонахождении военнослужащего. Отвечу на него с учётом предоставленного Вами Приказа и действующего законодательства.
Основная правовая сложность заключается в том, что большая часть информации, связанной с дислокацией и деятельностью воинских частей, а также с персональным составом, прямо отнесена к защищаемым законом сведениям. В частности, Приказ Министра обороны Российской Федерации от 17 января 2022 г. № 22, утвердил обширный Перечень сведений, составляющих служебную тайну в области обороны.
Какие именно сведения защищены?
В указанном Перечне, в разделе IV «Сведения о строительстве, подготовке и поддержании в необходимой готовности Вооруженных Сил...», содержатся пункты, прямо затрагивающие интересующую Вас тему:
Пункт 41: защищает сведения, раскрывающие дислокацию объединений, соединений, воинских частей и военных объектов (за определёнными исключениями).Пункт 109: защищает сведения о составе войск местного гарнизона, перечне частей с указанием их действительных наименований, дислокации и штатной численности.
Эти нормы основаны на полномочиях, предоставленных Министерству обороны ФЗ от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», в которой определяется понятие служебной тайны в области обороны.
Как действовать на практике?
Учитывая режим защиты такой информации, законные способы её получения для родственников ограничены и формализованы.
Вы можете позвонить на горячую линию Минобороны РФ, по номеру 117 (линия работает уже давно). Для оформления заявки оператору потребуется сообщить известные данные о военнослужащем.
Важно отметить, что лица, не являющиеся близкими родственниками (супругом, родителями, детьми), не имеют законного права на получение такой информации в силу ограничений, установленных законодательством о персональных данных и военной тайне. В этом случае остается лишь возможность попробовать связаться с сослуживцами или написать письмо в часть с описанием обстоятельств.
Таким образом, ключевым моментом является Ваш статус близкого родственника и соблюдение официальной процедуры обращения. Прямое разглашение мест дислокации и состава воинских частей третьим лицам запрещено в целях обеспечения безопасности государства и самих военнослужащих.
С уважением!
Добрый день, Уважаемые юристы! Прошу Вашей помощи, продаю комнату в общежитии соседу, в блоке есть ещё 2 комнаты, нужен ли отказ от других соседей, они не против! Полгода назад комнату также продавала соседка комнату соседу, они позвонили, спросили нужна ли комната мне, и если нет то они ее продают и отказ им не нужен
ОтветитьЗдравствуйте, Инна Юрьевна!
В Вашей ситуации отказ от других соседей при продаже комнаты не нужен.
Вся суть в том, что Ваш случай — это не продажа доли в праве общей долевой собственности, где действует сложный механизм извещения соседей. Вы продаете отдельный объект недвижимости — комнату, которая находится в Вашей единоличной собственности.
Ключевое различие здесь между коммунальной квартирой и общежитием, приватизированным в собственность граждан.
1. Коммунальная квартира.
Здесь комнаты находятся в частной собственности, но есть общее имущество самой квартиры (коридор, кухня, санузел). Согласно ст. 42 Жилищного кодекса РФ (ЖК РФ), собственник комнаты в коммунальной квартире обладает долей в праве общей собственности на это общее имущество. При продаже комнаты в коммуналке действует преимущественное право покупки других собственников комнат в этой же квартире (это прямо предусмотрено ст. 42 ЖК РФ со ссылкой на ст. 250 Гражданского кодекса РФ).
2. Приватизированное общежитие (как в Вашем случае).
После приватизации каждая комната становится самостоятельным объектом права, как отдельная квартира в многоквартирном доме. Вы владеете не долей в праве на всё здание, а правом собственности на конкретное изолированное помещение. При этом, в силу закона (ст. 36 ЖК РФ), Вы автоматически имеете долю в праве общей долевой собственности на общее имущество всего здания (лестницы, крыша, подвал, инженерные системы и т.д.). Эта доля неразрывно связана с правом на Вашу комнату и следует его судьбе (п. 3 ст. 42 ЖК РФ).
Самое важное: при продаже такого самостоятельного объекта — комнаты — Вы не продаете отдельно долю в общем имуществе. Вы продаете комнату, а доля в общем имуществе переходит к новому собственнику автоматически вместе с правом на комнату. Поэтому правила о преимущественном праве покупки доли, установленные ст. 250 ГК РФ, здесь не применяются.
Таким образом, Ваши соседи по блоку, даже если они владеют другими комнатами, не имеют преимущественного права на покупку Вашей комнаты.
Их согласие или отказ юридически не требуются. Опыт Вашей соседки, которая продала комнату полгода назад, это подтверждает.
Для полной уверенности перед сделкой возьмите выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на Вашу комнату. В ней должно быть четко указано: вид права — «Собственность», вид объекта — «Жилое помещение (комната)». Если там нет указания на «долю в праве», это окончательно подтверждает правильность данного вывода. Соседям достаточно просто быть в курсе, но их письменные отказы для регистрации перехода права собственности к покупателю не нужны.
С уважением, Дарья
Здравствуйте, меня зовут Сергей, В 2023 году в июле месяце в г.Большой Камень, добровольно лёг в наркологическое отделение районной больнице, для снятия абстинентного синдрома после двух недельного употребления алкоголя,. В июле месяце 2024 года прошёл медкомиссию и получил справку в Краевом Наркологическом диспансере Приморского края, и получил права, В этом же году переехал жить в г.Томск, где и проживаю до сих пор. Для замены водительского удостоверения в марте 2026 года решил пройти медкомиссию, в Наркологическом диспансере г.Томска справку не выдали, объяснив отказ диагнозом 10.2,якобы запрос из г.Фокино рртшёл ответ с таким диагнозом, и сейчас мне необходимо наблюдаться 3 года. У меня профессия шофёр и работаю более года на предприятии где ежедневно отстаивает врач и выписывает путевые листы. Ни какие аргументы и объяснения на врачей не действуют ответ один ты виноват не надо было пить и диспансер не занимается лечением, а является органом, который осуществляет надзор за алкоголиками У меня на руках отец пенсионер, жена педагог, дети, а это моя единственная профессия и единственный кормилец-это я,другой профессии у меня нет и работы нет. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ДЕНЕГ НА СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ НЕТ, КРЕДИТ НИКТО НЕ ДАСТ. КАК МОЖНО ПО ЗАКОНУ ПРАВИЛЬНО РЕШИТЬ ЭТОТ ВОПРОС. В 2024 году
ОтветитьЗдравствуйте, Сергей Анатольевич!
Понимаю, какая сложная у Вас сложилась ситуация и насколько важен для вас вопрос сохранения профессии. Согласно законодательству, врачи Томского наркодиспансера, к сожалению, действуют правомерно, и их отказ основан на прямом требовании закона.
-----------
Основная причина — диагноз F10.2 (синдром зависимости от алкоголя). В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 12.04.2025 № 892-р, вступившим в силу с 1 сентября 2025 года, психические расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ (коды F10-F19), являются абсолютным медицинским противопоказанием к управлению транспортным средством до прекращения диспансерного наблюдения. Это правило действует независимо от того, как вы получили права раньше.
----------
Главное препятствие — сам факт вашего нахождения под диспансерным наблюдением. Из ответа, полученного из Фокино, следует, что вы официально состоите на таком наблюдении. Согласно установленному Порядку диспансерного наблюдения (утвержден Приказом Минздрава России № 1034н),
для прекращения наблюдения при диагнозе F10.2 врачебной комиссией требуется подтвердить наличие стойкой ремиссии сроком три года. Пока наблюдение не прекращено, ни один нарколог в России не имеет права выдать вам положительное заключение для водительской справки.
---------
При смене места жительства и нового обращения в наркологическую службу выявляется ранее установленный, но не снятый учет. Аргументы о стабильной работе и ежедневных медосмотрах, к сожалению, юридической силы не имеют, так как предрейсовый осмотр не заменяет диспансерного наблюдения у психиатра-нарколога
---------
Сначала обратитесь (письменно или через представителя) в наркологический диспансер г. Фокино с запросом: на каком именно основании вы находитесь под наблюдением (профилактический или диспансерный учет), с какого числа и какие действия требуются для его прекращения. Именно это учреждение вынесло первоначальное решение.
Прекращение наблюдения происходит по решению врачебной комиссии того диспансера, где вы наблюдаетесь. Комиссия должна официально констатировать ремиссию и вынести решение о снятии с учета. После этого в единую федеральную информационную систему будут внесены соответствующие данные.
Обратитесь в Томск с решением. Только после получения на руки официального документа о прекращении диспансерного наблюдения из Приморского края вы можете повторно пройти освидетельствование в Томске. При отсутствии противопоказаний в текущий момент справка будет вам выдана.
Удачи!
Здравствуйте,,, подскажите пожалуйста,,, был вынесен судебный приказ, по поводу ЖКХ.. о котором я не знала, на госуслуги не пришел, почтой тоже нет, и вообще никуда... на основании этого судебного приказа судебными приставами было постановление о возбуждении судебного производства, которое я тоже не увидела на госуслугах, и на следующий день вынесли приставы постановление о наложении ареста к банковским счетам и картам.. Удалось дозвониться до судебного участка, и спросить, каким образом прошло ознакомление должника? На что ответили в суде,, организация указала, чтоб сразу доставить судебный приказ приставам без ознакомления должника... Вопрос? Правильно ли поступила организация, чтоб не ознакамливать должника? Должны ли приставы знакомить с постановлением по ИП должника? Получив судебный приказ я б смогла сразу рассчитаться с организацией по долгам, не доведя дело до наложении ареста на карты, бывает, что иногда из памяти выпадает долг...
ОтветитьЗдравствуйте, Наталья!
Давайте разберемся по порядку.
Во-первых, по поводу действий организации (Управляющей компании/ресурсоснабжающей организации). Их действия формально можно назвать «правильными», но с явным намерением лишить Вас возможности вовремя отреагировать. Закон требует, чтобы суд направил копию судебного приказа должнику (ч. 1 ст. 128 Гражданского процессуального кодекса РФ). Однако на практике, особенно при взыскании небольших сумм по ЖКХ, организации часто ходатайствуют о направлении приказа сразу в службу судебных приставов для ускорения взыскания. Суды, к сожалению, часто идут у них на поводу. Это приводит к тому, что должник узнает о проблеме только на стадии ареста счетов, что нарушает его право на защиту. Такая практика критикуется, но она существует.
Во-вторых, по поводу действий судебных приставов. Они обязаны были направить Вам постановление о возбуждении исполнительного производства (ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ). Постановление о наложении ареста также подлежит направлению. То, что Вы не получили эти документы, является серьезным нарушением с их стороны, которое можно обжаловать.
Что Вам делать сейчас?
1)Отменять судебный приказ. У Вас есть право подать в суд, вынесший приказ, возражения относительно его исполнения. Срок для этого — 10 дней с момента получения копии (ст. 128 ГПК РФ). Так как Вам ее не вручали, Вам нужно вместе с возражениями подать ходатайство о восстановлении этого пропущенного срока. В ходатайстве подробно укажите, что копию судебного приказа Вы не получали, узнали о нем только от приставов после ареста счетов, и, как только узнали, сразу же обратились в суд. Это уважительная причина для восстановления срока. Основание — ст. 112 ГПК РФ.
2)Если суд восстановит срок и примет Ваши возражения, он отменит судебный приказ (ст. 129 ГПК РФ). Это автоматически прекращает исполнительное производство и делает все действия приставов, включая арест, незаконными. После этого Ваш спор с организацией будет рассматриваться уже в обычном исковом порядке, где Вы сможете представить свои доводы.
3) Параллельно подавайте жалобу старшему судебному приставу на действия пристава-исполнителя, который не направил Вам постановления (ст. 123 Закона № 229-ФЗ). Это поможет зафиксировать нарушения и может ускорить снятие ареста после отмены приказа судом
С уважением, Дарья
В штатном расписании одной организации 0,5 ставки электрика я там подрабатываю, работаю на основной работе. Сейчас предлагают уволиться на 0,5 ставки без обьяснения причин Законно это?
ОтветитьЗдравствуйте, Елена!
Предлагаемое Вам увольнение без объяснения причин является незаконным. Работодатель не обладает правом увольнять сотрудников по своему желанию без оснований, предусмотренных законом. Данное требование грубо нарушает Ваши трудовые права.
Увольнение всегда должно производиться по конкретному основанию, указанному в ст. 77 или 81 ТК РФ (например, по соглашению сторон, по собственному желанию, по сокращению штата, за нарушение трудовых обязанностей). Работодатель обязан привести точную причину и соблюсти все процедуры, установленные ТК РФ. Простое предложение уволиться с 0,5 ставки под угрозой расторжения договора — это неправомерное давление.
1.Любое общение с работодателем по данному вопросу старайтесь фиксировать. Направьте ему письменное требование о предоставлении обоснованных причин для увольнения в официальном порядке.
2. Не подписывайте заявление по собственному желанию и никакие иные документы, предлагаемые работодателем для оформления Вашего увольнения, если Вы не согласны увольняться. Это лишит Вас правовой защиты
3. Обратитесь с жалобой в Государственную инспекцию труда (ст. 356, 357 ТК РФ), потребовав принять меры к устранению нарушений трудового законодательства и привлечению работодателя к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ.
4.Подготовьтесь к судебному разбирательству. В случае фактического увольнения или продолжения давления Вы вправе разрешить спор в судебном порядке (ст. 391-392 ТК РФ), подав исковое заявление в районный суд по месту нахождения работодателя (ст. 131-132 ГПК РФ). Иски о восстановлении на работе могут предъявляться также в суд по месту Вашего жительства (п. 6.3 ст. 29 ГПК РФ).
Ваша позиция — требовать от работодателя соблюдения закона. При незаконном увольнении через суд Вы можете быть восстановлены на работе с оплатой вынужденного прогула.
Удачи Вам!
Здравствуйте! Прошу Вас дать ответ основанный на нормативных документах: работаю в компании сменным графиком 2/2 смена 12.5 часов из них два перерыва один на 60 мин второй о.5 часа (то есть 30 минут) так было целый год 2025! С 01.01.26 бухгалтерия отправила графики в которых теперь вместо 11 часов (смена) 10.5 часов (смена) мотивируя это тем что в эту смену у вас на пол часа обед больше! Но при этом фактически ни чего не изменилось! Так как мы сменный персонал в обеденный перерыв покидать рабочее место не имеем право! И по факту получается что мы как работали по 11 часов так и работаем! Например 15 смен по 11 часов в январе получается 165 часов а в табели они ставят 160 ссылаясь что некоторые смены были по 10.5 часов обед был больше! В итоге так на весь год график вывели по ПК в ноль теперь нет переработки ни у кого! А по факту есть! Но корректировать ни графиком корректировочным ни служебными записками не дают! В трудовом договоре не прописан режим рабочего времени только сменный график! Имеют ли они права менять режим рабочего времени? Какие то смены по 11 часов а какие то по 10.5 фактический рабочая смена не меняеться производство не работает по другому а часы убирают за счет обеда! И как обосновать НЕ законность!? И на что ссылаться на какие нормативные документы при разговоре! ?
ОтветитьЗдравствуйте, Михаил Александрович!
______
По Трудовому кодексу РФ работодатель не имеет права «искусственно» уменьшать учетные часы за счет формального увеличения обеденного перерыва, если фактически в это время Вы не свободны от работы и обязаны находиться на рабочем месте.
ТК РФ ст. 91 прямо определяет рабочее время как время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с Кодексом и иными федеральными законами относятся к рабочему времени. Если во время «обеда» Вы обязаны оставаться на рабочем месте, не можете свободно пользоваться этим временем по своему усмотрению (уйти, отлучиться, полностью распорядиться им), то такой период не является временем отдыха, а относится к рабочему времени. Формальное обозначение его как «перерыв» в табеле не меняет его правовой природы.
ТК РФ ст. 108 устанавливает, что перерыв для отдыха и питания не включается в рабочее время только при одном условии: работник в это время свободен от исполнения трудовых обязанностей и может использовать его по своему усмотрению. Если сменный персонал по внутренним правилам не имеет права покидать рабочее место и обязан обеспечивать производственный процесс (наблюдение, охрана, контроль и т.п.), это уже не перерыв для отдыха и питания в смысле ст. 108, а рабочее время, подлежащее учету и оплате.
ТК РФ ст. 103 требует, чтобы при сменной работе каждая группа работников производила работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. При этом график сменности не может «рисовать» меньше часов, чем отрабатывается фактически, за счет фиктивного увеличения обеда. График сменности и табель учета рабочего времени (ст. 91, 99, 104 ТК РФ) должны отражать реальную продолжительность работы. Учетный период (месяц, квартал, год) при суммированном учете рабочего времени не дает работодателю права не учитывать фактически отработанное время.
Изменение режима рабочего времени, в том числе продолжительности ежедневной смены, относится к изменению обязательных условий труда.
Если в трудовом договоре прямо указан сменный характер работы и фактическая длительность смены, либо если длительность смены закреплена в правилах внутреннего трудового распорядка, локальных актах, являющихся обязательными для работника, то изменение режима возможно только с соблюдением порядка ТК РФ ст. 72, 72.1, 74: с письменным уведомлением не менее чем за два месяца при изменении организационных или технологических условий труда, с указанием причин и с правом работника отказаться. Просто «перерисовать» график и уменьшить оплачиваемые часы без изменения реальной занятости – недопустимо.
ТК РФ ст. 22 обязывает работодателя обеспечивать учет фактически отработанного времени и выплачивать заработную плату в полном размере, соответствующем количеству и качеству труда. Умышленное занижение часов в табеле при фактически большей продолжительности смены является нарушением ст. 91, 99, 104, 136, 22 ТК РФ. В части сверхурочной работы – если по итогам учетного периода фактически отработанное время превышает норму, это сверхурочная работа (ст. 99, 152 ТК РФ), и она подлежит повышенной оплате либо предоставлению доп. времени отдыха.
Юридически Ваша позиция строится на следующих тезисах: время, в которое Вы обязаны находиться на рабочем месте и не можете свободно распоряжаться собой, является рабочим временем (ст. 91, 108 ТК РФ); работодатель обязан учитывать его полностью и оплачивать; изменение режима рабочего времени и графиков сменности допускается только с соблюдением установленного законом порядка (ст. 72, 72.1, 74, 103 ТК РФ); формальное увеличение «обеденного перерыва» при сохранении обязанности находиться на рабочем месте не превращает это время в отдых и не дает права исключать эти 30 минут из оплачиваемого рабочего времени.
При разговоре с работодателем и, при необходимости, при обращении в инспекцию труда или прокуратуру опирайтесь на ст. 22, 91, 99, 103, 104, 108, 136, 152 ТК РФ и указывайте на расхождение между фактической продолжительностью смен и учетными данными в табеле.
_____
С уважением
Здравствуйте,купили машину, сделали каско и gap, хотели отказаться письменно сейчас от gap,но есть доп соглашение. Подскажите, если верну деньги за gap,то и за скидки надо будет автосалону вернуть деньги?
ОтветитьАлексей, здравствуйте!
_______
Если в дополнительном соглашении к договору купли-продажи прямо прописано, что скидка на автомобиль предоставляется при условии оформления и сохранения GAP (или иных страховок), и при отказе от такой страховки скидка аннулируется с перерасчетом цены, то при возврате GAP Вы должны быть готовы к требованию автосалона вернуть соответствующую часть скидки. Это законно, если условия сформулированы однозначно и были Вами подписаны.
_______
Правовая основа: пункт 2 статьи 424 ГК РФ прямо допускает изменение цены после заключения договора в случаях и на условиях, предусмотренных договором. Дополнительное соглашение – это часть договора, поэтому условие о том, что при отказе от страховки скидка считается непредоставленной и цена подлежит пересчету, соответствует ст. 424 ГК РФ и само по себе не противоречит закону.
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 03.04.2023 № 14-П, рассматривая ситуацию со скидкой за дополнительные страховки при покупке автомобиля, подтвердил допустимость такой модели: продавец вправе отменить скидку, если покупатель впоследствии отказывается от страховки, оформленной ради получения этой скидки. При этом КС РФ указал ключевое ограничение: взыскание со стороны продавца должно быть пропорционально тому объему выплат, которые покупатель не произвел или которые были ему возвращены по договорам страхования или кредитования. То есть автосалон может требовать не абстрактный «штраф», а именно возврат той части скидки, которая экономически связана с Вашим отказом от GAP и возвратом Вам страховой премии.
Нормы о договоре присоединения (пункты 2 и 3 статьи 428 ГК РФ), конституционность которых подтверждена тем же Постановлением КС РФ № 14‑П, не запрещают такие условия, но обязывают суд учитывать явное неравенство возможностей сторон. Это означает, что если условие о возврате скидки не является явно обременительным, цена без скидки не завышена относительно рынка, информация о цене и условиях скидки была раскрыта, а Вы имели возможность приобрести автомобиль без дополнительных услуг, суды, как правило, признают требование салона о возврате скидки правомерным.
Судебная практика это подтверждает. В типичных делах (например, решение Пролетарского районного суда г. Твери от 24.04.2025 по делу № 2‑631/2025) суды исходят из следующего: если покупатель получил скидку за заключение страховки и затем отказался от нее, получив возврат страховой премии, дилер вправе потребовать возврата части скидки, но в размере, соразмерном его реальным потерям (включая утрачиваемое агентское вознаграждение от страховщика), а не всей скидки автоматически.
Т. Е ❗
Если в дополнительном соглашении четко прописано, что сохранение скидки увязано с действием договора GAP, и при отказе от GAP цена автомобиля подлежит перерасчету, то, вернув деньги за GAP (то есть фактически расторгнув этот договор и получив премию обратно), Вы создаете автосалону законное основание потребовать доплату – возврат части скидки. С точки зрения статьи 424 ГК РФ и позиции Конституционного Суда РФ препятствий для такого требования нет, при условии что сумма доплаты соразмерна сумме возвращенной Вам страховки и реальным потерям дилера.
С уважением.
1.04.25 года я купила вторичную квартиру … Все было хорошо. 6.04 вечером капала гребенка в стояке (мелкие капли) мы перекрыли воду и вызвали сантехника, он сказал - ерунда. Приеду 7.04 утром и посмотрю Далее он приехал, поменял гребенку она капала как оказалось (есть переписка с ним) никаких потопов не было И вот тут 21.04 меня карулят у лифтов две женщины, соседки с 6 этажа (мы на 7 живем) Настаивали что я их затопила! И должна им возмещать. Я пустила их в квартиру, но сказала что без документов денег никаких не дам. И никаких потопов не было 21.04 я вызвала сантехника, он удостоверился что течи нет Далее мужу вотсап приходит фото акта, который Липова О М и наша управляющая Гарант составили без нас. Где нас заведомо обвинили! Ко мне никто не приходил даже в дом! После этого соседи требовали прийти к ним обсудить компенсацию денег Я сказала идите в суд!… Она ответила; я вас затаскают по судам! И вот мне приходит сегодня судебное письмо, я в истерике Что мне делать?! Как выиграть дело? Я никого не затапливала А в их квартире (муж спускался 21.04) там старые обои по кругу отслоенные Что может мне грозит? Акт и переписку с сантехником прилагаю. И повестку тоже.. у меня уже давление 170 на 80 Я мама маленького ребенка! Очень плохо морально Эта соседка уже морально довела Предыдущий собственник сказал что потоп был давно тут с 14-4 этаж…..
ОтветитьЗдравствуйте!
Сейчас главное — не паниковать и действовать строго по закону.
Вам подан иск о возмещении ущерба от затопления. В суде истец обязан доказать, что: 1) имел место залив; 2) источник именно Ваша квартира; 3) причинно‑следственная связь между якобы протечкой у Вас и повреждениями у соседей; 4) размер ущерба. Это вытекает из общих правил ст. 56 ГПК РФ и ст. 15, 1064 ГК РФ.
Ваши действия в суде.
Подайте письменные возражения на иск согласно ст. 149 ГПК РФ. В возражениях укажите: Вы залив не признаёте, доступ в квартиру для составления акта истцу и управляющей не предоставлялся, акт составлен без Вашего участия, соответственно, не может считаться надлежащим и бесспорным доказательством. Отразите, что у Вас есть переписка с сантехником, подтверждающая, что была мелкая течь, устранённая без последствий, и что при осмотре не было признаков затопления. Укажите, что в квартире соседей имеются старые следы повреждений, о чём Вам известно со слов предыдущего собственника, и что причина повреждений может быть иной (старые залиы, износ конструкций и т.п.).
Обязательно ходатайствуйте о назначении судебной экспертизы, прямо заявив об этом в возражениях и устно в заседании. Сошлитесь на ст. 79 ГПК РФ (назначение экспертизы) и укажите, что без экспертизы невозможно установить источник протечки, время образования пятен, характер повреждений и причинно‑следственную связь. Просите суд обязать истца обеспечить доступ эксперту в его квартиру, а также обследовать стояк, перекрытия и Вашу квартиру. Фактически без экспертизы оспорить их «акт» почти невозможно — на это прямо делайте акцент.
В суде последовательно отрицайте факт Вашей вины. Сошлитесь на то, что инженерные сети до первого отключающего устройства (стояки, общие трубопроводы) относятся к общему имуществу собственников (ст. 36 ЖК РФ, п. 2 Правил содержания общего имущества, утв. ПП РФ №491), и ответственность за их состояние несёт управляющая организация, если не доказано иное. Если спорная «гребёнка» относится к общедомовому имуществу либо к элементам, по которым есть сомнения, это дополнительно играет в Вашу пользу.
Требуйте вызвать в суд сантехника в качестве свидетеля и приобщить переписку и фотографии, подтверждающие отсутствие залива и недостоверность акта. Отмечайте, что акт составлен без Вашего участия, осмотра квартиры не было, что нарушает обычный порядок фиксации залива и делает акт односторонним и спорным доказательством (ст. 55–67 ГПК РФ).
Если, несмотря на возражения и экспертизу, суд всё же взыщет с Вас деньги, подайте заявление об отсрочке или рассрочке исполнения решения суда на основании ст. 203 ГПК РФ, ссылаясь на наличие малолетнего ребёнка, тяжёлое материальное положение, отсутствие стабильного дохода и т.п.
К заявлению приложите документы, подтверждающие Ваше финансовое положение.
Ведите себя спокойно, отвечайте кратко, не признавайте вину и не соглашайтесь с суммой ущерба без экспертизы. Все ходатайства и возражения подавайте письменно через канцелярию суда с отметкой о принятии.
Удачи 🥠
Добрый день, сыну 12 лет, мальчик один из бывшей компании друзей около года как стал будить сына. Я советовалась с учителем классным осенью, на что та ответила, что особо не замечала, но в то же время просила сыну сказать, что и правильно, что перестал общаться с тем мальчиком, что там не очень хорошая компания. Договорились наблюдать. Но сегодня вот 10.02 я узнаю от сына, что мальчик одноклассник булить словесно сына не перестал. По типу "жирный", "тупой" или наоборот "заучка". Я намерена решить вопрос радикально, что стоит мне сейчас сделать, подскажите совет, может устно или уже письменно с заявлением. Может установить скрытую камеру и вшить микродиктофон сыну, чтобы зафиксировать факты, а потом с ними уже писать заявления? Жду советов, рекомендаций, алгоритма действий. Спасибо.
ОтветитьЗдравствуйте, Эля
Фактически у Вас ситуация систематической психической травли (буллинга), затрагивающей честь и достоинство ребенка. Закон прямо возлагает на школу обязанность защищать Вашего сына, а не «наблюдать».
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ‑273) в ст. 34 закрепляет право обучающихся на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности. Ст. 44 ФЗ‑273 закрепляет право и обязанность родителей защищать права и законные интересы ребенка в сфере образования и обращаться в образовательную организацию, органы управления образованием и другие инстанции.
❗
Сейчас целесообразно оформить ситуацию документально. Устных разговоров с классным руководителем и «наблюдения» уже достаточно, они результата не дали. Вам следует подготовить письменное обращение на имя директора школы. В нем кратко, по датам и фактам, описать: кто, как, в какой форме и как давно оскорбляет Вашего сына, указать, что это носит систематический характер, затрагивает честь и достоинство ребенка и мешает получению образования. Обязательно сослаться на ст. 34, 43, 44 ФЗ‑273, указать, что школа обязана обеспечить безопасные условия обучения и психологическую безопасность, и потребовать: провести служебную проверку, привлечь виновных обучающихся к дисциплинарной ответственности (ч. 4 ст. 43 ФЗ‑273 предусматривает замечание, выговор, вплоть до отчисления по достижении 15 лет), организовать меры по защите Вашего сына (работа с психологом, раздельная посадка, контроль учителей и т.п.), письменно сообщить Вам о принятых мерах в установленный срок. Жалобу подайте директору лично или через его секретаря, или завуча, на Вашем экземпляре – входящий номер и дата, либо направьте заказным письмом с уведомлением, либо через официальный электронный адрес школы.
_______
Параллельно можно письменно уведомить классного руководителя и школьного психолога, чтобы они официально знали о проблеме и понимали, что вопрос взят Вами под контроль. Это создаст формальную основу для дальнейших действий.
Если школа ограничится отписками либо будет затягивать или заминать ситуацию, следующий шаг – обращение в орган управления образованием Вашего муниципалитета (отдел/управление образования) с приложением копии обращения директору и ответа (или указанием, что ответа нет). Далее, при отсутствии реальных мер, пишете заявление в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение федерального законодательства об образовании, требований к охране жизни и здоровья обучающихся и прав Вашего ребенка на защиту от психического насилия, а также законность бездействия администрации школы.
Использование скрытых камер и микродиктофонов юридически спорно: возможны нарушения тайны частной жизни, персональных данных и запрет на скрытую аудиозапись в ряде ситуаций. На практике допустимой и более безопасной формой фиксации являются: письменные объяснения ребенка, Ваши записи с его слов (с указанием дат, фраз, свидетелей), скриншоты переписок, если буллинг идет онлайн, письменные объяснения одноклассников или их родителей, если кто-то готов подтвердить факты. При необходимости, позже можно будет ходатайствовать о проведении психологической экспертизы состояния ребенка через органы образования или в рамках прокурорской проверки.
Ключевое сейчас – перевести конфликт в официальную плоскость: все обращения – письменно, с фиксацией даты и входящего номера, со ссылками на ФЗ‑273 и прямым требованием обеспечить защиту и применить предусмотренные законом меры дисциплинарного воздействия к нарушителям.
Можно взыскать компенсацию морального вреда со школы
С уважением
Мне 17 лет 18 января 2027 года исполняется 18, нахожусь под опекой у бабушки, у меня сложный характер и она не может с ним справиться, главная по опеке предложила ей процедуру эмансипации, когда я становлюсь полностью дееспособной. Но бабушка мне теперь говорит, что для этого надо работать максимум пол года, что на очередь по квартире от государства я не прохожу, выплаты по льготе прекращаются, сестра говорит, что я на работу вообще не могу устроиться. Вопросы у меня по поводу как проходит вся эта процедура, что для нее надо, и какие последствия для меня будут в плюс, а какие в минус. Смогу ли я возвращаться домой позже 22, как по работе и тд?
ОтветитьЗдравствуйте, Ангелина.
_______
Эмансипация – это признание Вас полностью дееспособной до 18 лет. Право на эмансипацию предусмотрено ст. 27 ГК РФ: с 16 лет несовершеннолетний может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия опекуна ведёт предпринимательскую деятельность. Решение принимает орган опеки с согласия опекуна, при несогласии – суд. После эмансипации Вы по закону приравниваетесь к взрослому: самостоятельно заключаете любые сделки, устраиваетесь на работу, подписываете договоры, несёте полную имущественную ответственность по своим обязательствам, родители/опекун уже не отвечают за Ваши долги и за вред, который Вы можете причинить (п. 2 ст. 27 ГК РФ).
Никакого требования «отработать полгода» закон не содержит. Важно, чтобы на момент рассмотрения вопроса у Вас был реальный трудовой договор (официальное трудоустройство) или статус индивидуального предпринимателя/самозанятого при согласии опекуна. Сколько именно Вы уже работаете – закон не устанавливает, но орган опеки или суд будут смотреть, реальная ли это работа, есть ли доход, стабильность, понимание Вами своих обязанностей. Эмансипация не лишает Вас статуса ребёнка по возрасту, но делает Вас полностью дееспособной именно в гражданско‑правовом смысле. Трудовые ограничения по возрасту (например, запрет на ночную работу, определённые виды вредных работ) по Трудовому кодексу для лиц до 18 лет сохраняются, даже если Вы эмансипированы. То есть формально «как взрослого» Вас не могут, к примеру, законно ставить на ночные смены только из‑за эмансипации, но Вы сами сможете подписывать трудовой договор без опекуна.
Что касается «возвращаться домой после 22»: правовая норма, по которой Вас могли бы задерживать просто за нахождение на улице после определённого часа, содержится в региональных законах.
Эмансипация не меняет Ваш возраст, но на практике полиция обычно ориентируется на возраст и документы: если у Вас статус полностью дееспособной и официальный трудовой договор, это уменьшает риск претензий.
Прямого федерального закона, запрещающего эмансипированному 17‑летнему быть на улице после 22:00, нет; есть региональные акты, где критерий – несовершеннолетний по возрасту.
_______
По очереди на жильё от государства и льготам нужно смотреть конкретно Ваш статус: сирота, оставшийся без попечения родителей, ребёнок‑инвалид и т.п. Эмансипация сама не лишает Вас права на жильё по закону о дополнительных гарантиях для детей‑сирот, если такой статус у Вас есть. Право на квартиру определяется тем, относитесь ли Вы к соответствующей категории, состояли ли на учёте как нуждающаяся, а не фактом эмансипации. Однако часть выплат и пособий, которые завязаны на том, что Вы «на попечении», действительно могут прекратиться, потому что Вы становитесь самостоятельным субъектом права и содержания от опекуна формально уже не требуете.
Сестра не права в том, что «Вы не можете устроиться на работу»: наоборот, работа по трудовому договору – одно из ключевых оснований для эмансипации. Но трудоустраивать несовершеннолетнего работодатель обязан по правилам Трудового кодекса (медосмотр, ограничение по режиму, запрещённые виды работ, особые гарантии и т.п.).
Юридически важные последствия для Вас: полная гражданская дееспособность, самостоятелен в сделках, деньгах, договорах; опекун не отвечает за Ваши долги и вред, причинённый Вами; часть соцвыплат, привязанных к опеке, может быть прекращена; права на жильё как сироты или ребёнка, оставшегося без попечения, сама эмансипация не отменяет.
Норма: ст. 27 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ): www.consultant.ru
С уважением.
Мы никого не топили! С мая тянется эта история Мы купили в апреле 25 года квартиру Пришли бабки снизу и хотят повесить свои желтые отлипшие обои на меня! Управляющая состряпала акт, в котором меня обвинила А сегодня вообще соседи эти подали в суд! Реально мне выиграть? Никого не топила
ОтветитьЗдравствуйте, Дарья.
В Вашей ситуации ключевое: сам по себе акт управляющей компании и жалобы соседей не доказывают автоматом Вашу вину и факт залива именно по Вашей вине. В гражданском процессе действует принцип распределения бремени доказывания: в соответствии со ст. 56 ГПК РФ именно истец обязан доказать факт причинения вреда, его размер, причинно-следственную связь между действиями (или бездействием) конкретного лица и ущербом, а также вину ответчика. То, что Вы купили квартиру в апреле и «история» началась позже, принципиально важно: если залив был до покупки или его причины связаны с общедомовыми системами (стояки, перекрытия, кровля, инженерные сети, находящиеся в ведении управляющей организации), ответственность может лежать либо на прежнем собственнике, либо на управляющей организации, либо вред вообще не будет доказан в привязке к Вам.
Суд, как правило, не ограничивается только актом УК, если сторона возражает и ставит под сомнение выводы такого акта. Для подтверждения причин залива и размера ущерба по таким делам обычно назначается экспертиза. Если истец приложит лишь акт осмотра, смету и свои фотографии, а Вы подадите письменные возражения, оспорите акт, укажете на отсутствие достоверных доказательств Вашей вины и причинно-следственной связи, суду, как правило, приходится уходить в специальное экспертное исследование.
Вы обязаны прямо в отзыве на иск заявить, что с актом не согласны, не признаёте вины, указываете на возможные иные источники протечки (общедомовые коммуникации, другие квартиры, дефекты здания, давность повреждений и т.д.) и просите суд назначить судебную экспертизу. Она стоит денег.
Право ходатайствовать о назначении экспертизы закреплено в ст. 79 ГПК РФ: при возникновении вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает судебную экспертизу. Если истец сам принесёт «частную» оценку ущерба, это всего лишь письменное доказательство, а не обязательная для суда истина; Вы вправе настаивать именно на судебной экспертизе, проводимой по определению суда.
Без объективного установления причины протечки, времени возникновения повреждений и реального размера ущерба суду сложно законно удовлетворить иск. Если по результатам экспертизы будет установлено, что причиной стало не Ваше имущество, не Ваша перепланировка и не Ваши действия, а, например, износ стояка, протечка в межэтажном перекрытии или дефект кровли, у суда не будет правовых оснований взыскивать ущерб с Вас. Даже при наличии ущерба истцу нужно доказать, что именно Ваша квартира является источником, а Вы допустили виновное поведение.
Таким образом, выиграть дело реально, если последовательно оспаривать доводы, не признавать вину, заявлять возражения, указывать на обязанность истца доказывать все обстоятельства и добиваться проведения судебной экспертизы по ст. 79 ГПК РФ. Суд выносит решение не «по жалобам соседей», а по совокупности доказательств, и при отсутствии доказанной вины и причинно‑следственной связи с Вашими действиями основания для удовлетворения иска отсутствуют.
С уважением
Конституционный закон от 04.10.2022 N 7-ФКЗ, ст. 24 п. 3, Постановление правительства РФ от 31.12.2022 N 2559. Можно ли в Запорожской области МКУ опираясь на вышеуказанные нормативно-правовые акты при заключении контракта по федеральному проекту заключить договор на капитальный ремонт здания с единым поставщиком (без конкурса) при отсутствии в Запорожской области нормативно-правового акта определяющего правила выбора поставщика? Или же необходимо проводить конкурс?
ОтветитьЗдравствуйте, Евгений!
Опираясь только на ч. 3 ст. 24 Федерального конституционного закона от 04.10.2022 № 7-ФКЗ и Постановление Правительства РФ от 31.12.2022 № 2559, МКУ в Запорожской области не вправе произвольно заключить контракт на капитальный ремонт здания с единственным поставщиком без проведения конкурентной процедуры, если отсутствует нормативно-правовой акт, определяющий порядок и основания выбора поставщика (подрядчика).
Ч. 3 ст. 24 № 7-ФКЗ устанавливает, что до приведения законодательства новых субъектов (в том числе Запорожской области) в соответствие с законодательством РФ применяется федеральное законодательство и акты РФ, а также действующие на соответствующей территории акты, если они не противоречат Конституции РФ и федеральным законам. Это означает, что к закупке по федеральному проекту подлежит применению Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Именно он определяет исчерпывающий перечень случаев, когда допускается заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (ст. 93 Закона № 44-ФЗ).
Постановление Правительства РФ от 31.12.2022 № 2559 регулирует особенности применения законодательства РФ о контрактной системе на территориях новых субъектов, но не отменяет обязанность соблюдать общий порядок 44-ФЗ и не дает МКУ самостоятельного права выбора формы закупки вне рамок установленных федеральным законодательством.
Отсутствие в Запорожской области собственного регионального нормативного акта, устанавливающего правила выбора поставщика, не освобождает от применения 44-ФЗ, а значит, основанием заключить договор на капитальный ремонт с единственным поставщиком может быть только прямое соответствие одной из ситуаций, перечисленных в ст. 93 Закона № 44-ФЗ, либо применение специальных норм и перечней, утвержденных Правительством РФ в рамках реализации конкретного федерального проекта, если они прямо допускают закупку у единственного поставщика.
Если контракт на капитальный ремонт здания по федеральному проекту не подпадает под случаи, предусмотренные ст. 93 Закона № 44-ФЗ или специальными актами Правительства РФ, МКУ обязано проводить конкурентную процедуру (конкурс, аукцион или иной предусмотренный 44-ФЗ способ).
При этом в Вашей ситуации необходимо разработать и утвердить локальный акт учреждения, который, основываясь на нормах 44-ФЗ, ФКЗ № 7-ФКЗ и Постановления № 2559, будет конкретизировать применяемый порядок закупок в МКУ: закрепление применения 44-ФЗ, отражение особенностей, предусмотренных Постановлением № 2559, и регламентация внутренних процедур выбора способа закупки. Такой локальный акт не заменяет федеральные нормы и не может их расширять, но обязан им соответствовать и служит инструментом их практического применения в условиях отсутствия регионального акта.
Т. Е., ❗без наличия предусмотренного федеральным законодательством основания (ст. 93 Закона № 44-ФЗ или специальной нормы Правительства РФ) заключать договор на капремонт с единственным поставщиком только на основании ФКЗ № 7-ФКЗ и Постановления № 2559 нельзя, в общем случае требуется проведение конкурентной закупки, а у Вас должен быть разработан и действовать локальный акт, основанный на этих нормах.
С уважением.
Здравствуйте, подскажите как быть в данной ситуации. Умер дедушка, прямые наследники сын и дочь. Но сын перестал выходить на связь (он ведет плохой образ жизни и вообще особо не вникал) Дочь (наша мать) передала документы нам в последнюю неделю. Выходит 11 уже заканчивается 6 месяц, а 10 мы записаны к нотариусу. Она не писала отказ, просто отдала все свои, наши и его документы. Мы не можем разобраться, верно ли это и что делать если нет и мы не успеем в этот день? Так же если брат ее не выйдет на связь. Спасибо за ответ, очень ждем 🙏
ОтветитьЗдравствуйте, Юлия
_______
Срок принятия наследства – 6 месяцев со дня, следующего за датой смерти дедушки (ст. 1154 ГК РФ). Запись к нотариусу на 10‑е число допустима, если 6‑месячный срок еще не истек. Главное юридическое значение имеет именно дата подачи нотариусу заявления о принятии наследства, а не даты передачи документов между Вами и матерью.
______
Если Ваша мама (дочь умершего) не подавала нотариусу ни отказа от наследства, ни заявления о принятии наследства, на сегодняшний день она считается не принявшей наследство до тех пор, пока не подаст заявление. Передача документов Вам никаких правовых последствий не имеет. Ей самой нужно лично (или через представителя по нотариальной доверенности) подать нотариусу заявление о принятии наследства в пределах 6 месяцев. Одновременная подача Вами своих заявлений (как наследников по праву представления – если это Ваш дед по отцу/матери) зависит от круга наследников и очереди, поэтому нотариус определит, имеете ли Вы право наследовать напрямую или только после матери. Если дед – отец Вашей матери, а Ваш отец жив, то напрямую Вы по нему не наследуете, наследует Ваша мать; если же Ваш родитель умер раньше дедушки, тогда Вы наследники по праву представления (ст. 1142, 1143, 1146 ГК РФ).
Если Вы не успеете подать заявление в этот день и 6‑месячный срок уже истечет, то для приобретения наследства останется только два варианта: либо доказать фактическое принятие наследства (если кто‑то из Вас пользовался имуществом, оплачивал долги, содержал имущество и т.п., ст. 1153 ГК РФ), либо восстанавливать срок через суд при наличии уважительных причин пропуска (ст. 1155 ГК РФ). Просто запись к нотариусу без поданного заявления срок не сохраняет.
Отсутствие связи с братом матери (сыном умершего) не мешает Вам и матери принять наследство. Для открытия наследственного дела достаточно заявления хотя бы одного наследника. Другой наследник вправе подать свое заявление у того же или другого нотариуса в пределах 6 месяцев; если он этого не сделает, по общему правилу, он считается не принявшим наследство. Нотариус обязан известить известных ему наследников, но отсутствие связи с братом не блокирует оформление наследства Вами.
Если к моменту приема у нотариуса 6 месяцев еще не истекли, нужно в этот день обязательно подать письменное заявление о принятии наследства от имени матери (и, при наличии права, от Вашего имени). Если 6 месяцев истекают раньше даты приема, лучше немедленно обратиться к любому нотариусу по месту открытия наследства (по последнему месту жительства дедушки, ст. 1115 ГК РФ) и подать заявления, не ожидая записи, либо направить заявление почтой с нотариально удостоверенной подписью, чтобы датой принятия считалась дата отправки (при наличии штемпеля в пределах 6‑месячного срока).
Правовое основание: гл. 62 Гражданского кодекса РФ, в частности ст. 1113–1115, 1141–1146, 1152–1155 ГК РФ.
С уважением
После увольнения мол прошло 7 месяцев . Работодатель прислал уведомление и приказ на внеплановый инвентаризацию . При увольнении мол была произведена инвентаризация . Мои действия и правомерно работодатель просит присутствовать при инвентаризации ?
ОтветитьЗдравствуйте, Юрий Анатольевич!
Незаконное требование работодателя бывшего
_______
Работодатель не вправе требовать от Вас обязательного присутствия при инвентаризации после увольнения. Трудовые отношения прекращены, Вы не состоите в штате, не подчиняетесь правилам внутреннего трудового распорядка и не обязаны выполнять его приказы и распоряжения, в том числе выходить на инвентаризацию.
Расторжение трудового договора не освобождает Вас от возможной материальной ответственности за ущерб, причиненный работодателю, но порядок привлечения к ответственности после увольнения другой. Это прямо следует из части 3 статьи 232 Трудового кодекса РФ: прекращение трудового договора не прекращает материальную ответственность стороны за уже причиненный ущерб. Однако принуждать Вас участвовать в инвентаризации работодатель не может, так как трудовой договор уже прекращен, и обязанность являться по его распоряжениям отсутствует.
Инвентаризация при увольнении материально ответственного лица уже была проведена, на момент увольнения работодатель имел возможность выявить недостачу и зафиксировать ее с Вашим участием. Проведение внеплановой инвентаризации через 7 месяцев после увольнения не создает для Вас новых обязанностей по явке. Работодатель вправе провести такую инвентаризацию самостоятельно, без Вашего участия, с соблюдением своих внутренних процедур и законодательства о бухгалтерском учете.
Если по результатам внеплановой инвентаризации работодатель посчитает, что имеется ущерб, который он связывает с Вашими действиями в период работы, он может пытаться взыскать его только в судебном порядке. Привлечь Вас к материальной ответственности в административном (внутриорганизационном) порядке после увольнения он уже не может. Срок обращения работодателя в суд по требованиям о возмещении ущерба, причиненного работником, установлен частью 3 статьи 392 Трудового кодекса РФ и составляет один год со дня обнаружения ущерба.
Таким образом, Вы не обязаны являться на внеплановую инвентаризацию, не обязаны подписывать приказы и акты, направленные после увольнения, и отсутствие Вашего участия в инвентаризации не лишает работодателя права обращаться в суд, но и не возлагает на Вас никаких новых трудовых обязанностей. Все его дальнейшие действия по взысканию возможного ущерба должны осуществляться исключительно в судебном порядке с доказыванием Вашей вины, размера и причинной связи ущерба, в рамках норм главы 39 Трудового кодекса РФ (статьи 232–248 ТК РФ).
С уважением.
Здравствуйте! На какую статью можно сослаться или подать в суд за преследование сообщениями?! Угрозы расправой и оскорбления. Уже заблокировали человека во всех сетях телефонах, и все равно она пишет мне через третьи лица. Абсолютно чужих людей. Помимо этого человек без спроса вытащил и продал мою редкую купюру и выкинул ключи от арендованного меню здания, за которые я отвечаю.
ОтветитьЗдравствуйте, Анита! 🌹
______
В Вашей ситуации есть несколько самостоятельных составов правонарушений.
Оскорбления в сообщениях подпадают под ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Это административное правонарушение, за которое предусмотрена ответственность в виде штрафа. Для привлечения к ответственности необходимы доказательства: распечатки переписки, скриншоты, аудио/видео, показания свидетелей и т.п. В соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении признаются любые фактические данные, на основании которых судья, орган или должностное лицо устанавливают наличие события правонарушения, виновность лица и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
Сам факт систематического написания сообщений через третьих лиц, несмотря на блокировки, можно квалифицировать как противоправное поведение, нарушающее Ваши права, но уголовно наказуемые угрозы (в частности по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») здесь отсутствуют, поэтому акцент именно на оскорблениях и фиксации всех обращений.
______
По эпизоду с редкой купюрой и выкинутыми ключами (если был умысел на хищение и причинен материальный ущерб) возможна квалификация по нормам Уголовного кодекса РФ о преступлениях против собственности (например, при наличии состава – ст. 158 УК РФ «Кража»), но это подлежит оценке органами дознания/следствия с учетом суммы ущерба, обстоятельств изъятия и доказательств.
Заявление по факту оскорблений и преследования подается в прокуратуру в порядке ст. 28.4 КоАП РФ, которая позволяет прокурору возбуждать дела об административных правонарушениях. Форма заявления – произвольная: "шапка стандартная -кому/куда - посередине пишете «Заявление», далее кратко и по датам излагаете суть: кто, каким образом, через какие аккаунты/телефоны и в какие примерно даты направлял Вам сообщения с оскорблениями, как пытались пресечь (блокировки, предупреждения), указываете на наличие скриншотов, распечаток и иных доказательств. Отдельно описываете эпизод с купюрой и ключами, указывая стоимость, последствия для Вас, лиц, которые могут подтвердить обстоятельства. В конце формулируете требование: провести проверку, привлечь виновное лицо к ответственности по ст. 5.61 КоАП РФ (и, при наличии оснований, по нормам УК РФ), истребовать и оценить доказательства. Ставите дату и подпись.
Все собранные материалы (скриншоты, распечатки, свидетельства, документы о стоимости утраченного имущества, договор аренды помещения либо документы, подтверждающие Вашу ответственность за ключи) прилагаете к заявлению. Прокуратура вправе вынести постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.61 КоАП РФ в порядке ст. 28.4 КоАП РФ и направить материалы по оскорблению - мировому судье, а также при наличии признаков преступления – направить материалы в органы внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
С уважением ✔️
Коллеги, добрый день! Должны ли муниципальные органы проводить общественные слушания/публичные обсуждения по вопросу реконструкции общественного пространства (парка)? В ГрК РФ Статья 5.1. сказано только о слушаниях, которые затрагивают изменение в "проекте ПРАВИЛ благоустройства...". В 33-ФЗ Статья 47. Публичные слушания, общественные обсуждения, также не нашел какого-то пояснения. Помогите, пожалуйста, найти ссылку на нормативные акты, которые предусматривают общественные слушания?
ОтветитьЗдравствуйте, Вячеслав! 🤝
В федеральном законодательстве нет универсальной прямой нормы, которая обязывала бы органы местного самоуправления во всех случаях проводить публичные слушания именно по вопросу реконструкции конкретного парка (общественного пространства). Обязанность проведения публичных слушаний/общественных обсуждений по таким проектам зависит от двух ключевых блоков: во‑первых, от того, затрагивает ли проект реконструкции документы территориального планирования, Правила благоустройства или иные НПА; во‑вторых, от условий и нормативных актов конкретного субъекта РФ и муниципального образования, а также от условий соответствующей программы (например, по формированию комфортной городской среды).
______
Градостроительный кодекс РФ - статья 5.1 ГрК РФ прямо закрепляет случаи проведения публичных слушаний/общественных обсуждений, связанных с градостроительной документацией (генплан, ПЗЗ, документация по планировке территории и т.п.) и проектом правил благоустройства (ч. 6.1 ст. 5.1 ГрК РФ – публичные слушания по проекту правил благоустройства и их изменениям). Если реконструкция парка не влечет изменения указанных документов, прямая обязанность по ГрК РФ именно по данному основанию может отсутствовать.
Важно учитывать специальные нормы, связанные с особо охраняемыми природными территориями, если парк обладает таким статусом. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33‑ФЗ («Об особо охраняемых природных территориях») в статье 47 закрепляет возможность организации публичных слушаний и общественных обсуждений при принятии решений, затрагивающих ООПТ, но конкретный порядок и случаи опять же детализируются подзаконными и региональными актами.
Ключевой практический момент по общественным пространствам – условия конкретной государственной или муниципальной программы благоустройства. Для федеральной программы формирования современной городской среды действует Приказ Минстроя России от 30.12.2020 № 913/пр (в ред. от 02.09.2022) «Об утверждении методических рекомендаций по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решение вопросов развития городской среды».
Этот акт прямо ориентирует регионы и муниципалитеты на обязательное вовлечение граждан в обсуждение проектов благоустройства и предусматривает формы участия, включая общественные обсуждения, опросы, голосования, встречи и т.п., хотя по своей юридической природе приказ содержит именно методические рекомендации, а не императивные нормы для всех МО.
Т. Е., ❗ формальная обязанность проводить публичные слушания по реконструкции конкретного парка возникает не из самого факта благоустройства, а либо из: 1) необходимости внесения изменений в документы территориального планирования, ПЗЗ или правила благоустройства (статья 5.1 ГрК РФ), либо 2) требований устава муниципального образования и местных нормативных актов о порядке участия населения, либо 3) условий региональной/федеральной программы и принятых в ее исполнение актов субъекта РФ, принятых с учетом Приказа Минстроя России № 913/пр. Поэтому в каждом конкретном случае нужно поднимать устав муниципального образования, местный порядок проведения публичных слушаний/общественных обсуждений, региональные акты по реализации программы благоустройства и проверять, предусмотрено ли там обязательное проведение общественных слушаний по проекту реконструкции именно данного общественного пространства.
Удачи. 🥠
У меня имеется в Московской области участок сельхозназначения площалью 3,2 га, вид разрешенного использования - для создания фермерского хозяйста, хочу его продать. Могу ли я разделить участок по 6-10 соток для ускорения продажи?
ОтветитьЗдравствуйте, Константин Алексеевич!
_______
Разделить Ваш земельный участок сельхозназначения площадью 3,2 га в Московской области на участки по 6–10 соток в принципе возможно, если участок находится в Вашей собственности, а не в аренде или ином праве. Ключевые условия: сохранение категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», вида разрешённого использования «для ведения (создания) крестьянского (фермерского) хозяйства» и соблюдение минимальных размеров участков, установленных региональными нормами.
______
В соответствии с Земельным кодексом РФ при разделе земельного участка должны быть сохранены его целевое назначение и вид разрешённого использования, а образование новых участков не должно приводить к невозможности их целевого использования. Также при разделе запрещено допускать конфигурацию, которая ухудшает условия использования земель: вклинивание, вкрапливание, чересполосицу, чрезмерную изломанность границ и иные формы, препятствующие рациональному использованию и охране земель.
Минимальные и максимальные размеры земельных участков сельхозназначения, в том числе выделяемых при разделе, определяются законами субъекта РФ во исполнение статьи 33 Земельного кодекса РФ.
_______
Существенный момент: даже при формальном соблюдении минимального размера участок, предназначенный «для создания фермерского хозяйства», по смыслу законодательства (Федеральный закон от 11.06.2003 № 74‑ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве») предполагает ведение сельхозпроизводства, а не дачную, садовую или иную жилищную застройку. Поэтому при разделе Вы обязаны сохранять именно сельскохозяйственное назначение и не менять его фактически и юридически на цели, не соответствующие текущему виду разрешённого использования, если только не будете проходить процедуру изменения ВРИ в установленном порядке.
С уважением. 🤝
Аварийный дом в региональной программе, я собственник квартиры. Я собственник квартиры получил отчет и с оценкой не согласен. Отчет сделан не по средней рыночной стоимости, а по рыночной стоимости за руины. Обращение в прокуратуру я не писал. Теперь администрация принуждает меня написать отказ от компенсации и дать согласие на получение аварийного жилья, что скоро будем подписывать соглашения на строительство нового жилья. Глава администрации уже сидит по ст. 315 УК РФ к должностным лицам уже доверия нет. Нарушения нужно пресечь, как поступить?
ОтветитьЗдравствуйте, Сергей!
В Вашей ситуации ключевая норма ❗
ст. 32 ЖК РФ (выкуп жилого помещения в связи с изъятием для муниципальных нужд)
По закону орган местного самоуправления вправе либо предоставить иное благоустроенное жилое помещение, либо выплатить выкупную цену. Но навязать отказ от компенсации и заставить подписать согласие на получение жилья по принципу «или так, или ничего» нельзя. Любое согласие должно быть добровольным.
_______
Отчет об оценке при выкупе/изъятии обязан отражать рыночную стоимость именно Вашей квартиры с учетом ее местоположения, инфраструктуры, правового статуса, а не условной «цены руин».
Аварийность дома как технического объекта не лишает Вас права на возмещение полной рыночной стоимости прав собственности на квартиру.
_______
Важно понимать, что для большинства собственников в программах переселения действительно экономически выгоднее получать не деньги, а новое жилье: практика такова, что предоставляемые квартиры, особенно по региональным программам, по качеству и рыночной цене зачастую существенно выше той суммы, которую реально удается «выбить» через спор об оценке. Но это не отменяет того, что:
1) оценка должна быть рыночной;2) у Вас есть право не соглашаться и оспаривать отчет;
3) принуждение к подписанию отказа от компенсации незаконно.
Ваши действия по существу.
Во‑первых, у Вас есть право заказать независимую оценку у другой оценочной организации (с соблюдением Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности…») и использовать ее как доказательство занижения.
Во‑вторых, Вы вправе обжаловать действия администрации и обоснованность отчета об оценке в суд с требованием признать оценку необоснованной и обязать произвести перерасчет выкупной цены или учесть другой вариант обеспечения жилищных прав.
В‑третьих, давление со стороны должностных лиц (уговоры, угрозы лишить жилья, навязывание отказа от компенсации) может быть предметом обращения в прокуратуру в порядке ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре РФ» и жалобы в суд как на злоупотребление полномочиями.
Не подписывайте отказ от компенсации и соглашения, с условиями которых Вы не согласны. До подписания требуйте от администрации: проект соглашения в письменном виде, копию отчета об оценке, расчет предлагаемой выкупной цены или характеристику предлагаемого жилья. Любые разногласия по размеру компенсации или условиям предоставления жилья разрешаются только в судебном порядке, а не «под давлением».
Формально для переселяемых из аварийного жилья действительно чаще выгоднее получать новое благоустроенное жилье, а не деньги. Но отчет об оценке обязан быть рыночным и относиться к Вашему конкретному объекту, а не к «руинам вообще». Если администрация действует иначе и принуждает Вас к отказу от компенсации, пресечь нарушения можно только фиксацией давления (письменные обращения, аудиозаписи в рамках закона), подачей жалобы в прокуратуру и параллельным обращением в суд.
С уважением, Дарья.
Мировой судья согласно приказа с 02.02. в отпуске. Обязанности мирового судьи исполняет, согласно приказа, другой мировой судья. 05.02. мировой судья, находящийся в отпуске выносит определение по рассмотренному в 2025 году гражданскому делу. Законно ли такое определение?
ОтветитьЗдравствуйте, Олег!
Формально само по себе вынесение определения мировым судьёй в период, когда он значится в отпуске и его обязанности по приказу возложены на другого мирового судью, не делает судебный акт автоматически незаконным. Закон прямо предусматривает возможность отзыва судьи из отпуска и возложения на него исполнения обязанностей, в том числе для рассмотрения и разрешения конкретных дел.
________
Согласно пункту 3 статьи 8 Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», при отпуске мирового судьи его обязанности возлагаются на другого мирового судью постановлением председателя соответствующего районного суда. Однако данный закон не запрещает председателю суда впоследствии изменить ранее принятое решение о перераспределении обязанностей, в том числе отозвать судью из отпуска (полностью или частично) и вернуть ему исполнение полномочий, в том числе по уже рассмотренным, но не оформленным процессуальным актом делам.
Поэтому само обстоятельство, что на дату вынесения определения имелся приказ о отпуске и возложении обязанностей на другого судью, ещё не свидетельствует однозначно о незаконности определения. Судья мог быть отозван из отпуска отдельным постановлением (приказом), и тогда его полномочия на вынесение определения в этот день были бы законны.
Если в материалах дела отсутствуют сведения об отзыве судьи из отпуска или изменении приказа о возложении его обязанностей на иного мирового судью, это может быть расценено как нарушение порядка формирования состава суда и служить основанием для отмены определения как вынесенного судьёй, не имевшим полномочий на момент его вынесения. Вопрос законности будет оцениваться судом апелляционной инстанции при рассмотрении Вашей жалобы.
С учётом изложенного, правовой и практический путь — подать частную жалобу (если это определение, подлежащее обжалованию), указав на возможное отсутствие полномочий у судьи в день вынесения определения и потребовав проверки наличия (или отсутствия) акта об отзыве из отпуска и о возложении (возврате) ему обязанностей.
Т. Е., ❗ определение может быть законным, если на момент его вынесения имелся акт об отзыве мирового судьи из отпуска и возврате ему полномочий; окончательный ответ даёт вышестоящий суд при рассмотрении жалобы.
С уважением
Добрый день! Живём в с.Бабенково, Кировский р-н.Республика Крым. Живём на краю села,3 пенсионера. У нас нет воды совсем. Приходится покупать воду от 4 до 8 куб. в месяц. До 2026 года за воду оплачивали 191.84 руб, а за доставку воды 5.197 руб. С 2026 года нам повысили оплату за доставку воды. Это постоянное повышение за доставку настораживает. Помимо этого нам приходится покупать ещё и питьевую воду. Обращались в сельсовет, но нам ничем не помогли. Посоветуйте пожалуйста, есть же законы и что нам делать? С уважением, семья Арнаутовых.
ОтветитьЗдравствуйте, Виктор!
-------
Ваша ситуация подпадает под нормы законодательства, регулирующие вопросы обеспечения граждан коммунальными услугами, в том числе водоснабжением. Согласно Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», органы местного самоуправления обязаны обеспечивать население услугами по водоснабжению надлежащего качества и в необходимом объёме. Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ (ЖК РФ), плата за коммунальные услуги, в том числе за водоснабжение, должна быть экономически обоснованной и устанавливаться в пределах, определённых государством.
-------
Повышение тарифов на доставку воды должно происходить в строгом соответствии с постановлениями региональных органов власти, а любые необоснованные повышения или отсутствие доступа к услуге являются нарушением Ваших прав как потребителей коммунальных услуг (ст. 29 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).
--------
Вам рекомендую обратиться с письменной жалобой в прокуратуру Республики Крым на бездействие органов местного самоуправления с просьбой провести проверку и принять меры прокурорского реагирования. В жалобе опишите ситуацию, укажите, что обращения в сельсовет результата не дали, и приложите копии подтверждающих документов (квитанции, обращения, ответы).
Прокуратура, согласно ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», обязана рассмотреть Ваше обращение и, при наличии нарушений, принять меры по восстановлению Ваших прав.
Таким образом, рекомендую направить жалобу в прокуратуру Крыма с изложением всех обстоятельств и требованием проверить законность повышения тарифов, а также бездействие местных властей по обеспечению Вас водой.
С уважением, Дарья
Добрый день! В 5-летний срок, предшествующий дате подаче заявления на оказание гос. услуги - постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, из квартиры выписались быв. супруги заявителей (по факту расторжения брака) и совершеннолетние дети (по факту вступления в брак с переездом к своим супругам). ДГИ в одном из оснований отказа в оказании данной гос. услуги указывает: "снятие с регистрационного учета по месту жительства по вышеуказанному адресу привело к исключению их из расчетов жилищной и имущественной обеспеченности семьи заявителей". Подскажите, пожалуйста, правомочен ли отказ ДГИ по данному основанию, если 1. жилищная обеспеченность семьи, по факту снижения количества прописанных, очевидно не ухудшилась, 2. в составе пакета документов к заявлению всех необходимых сведений об имущественном статусе, отсутствии у выписывавшихся иного жилья, и сведений о неизменившемся уровне доходов с периода, когда брак между супругами еще не был расторгнут и семья уже имела статус малообеспеченной / малоимущей. Т.е. и размер имущественного обеспечения, по факту их выписки, не привел к изменению статуса малоимущей семьи.
ОтветитьУважаемый Махмут, здравствуйте!
----------
По Вашему вопросу поясню следующее. Департамент городского имущества ссылается на пункт 3 части 1 статьи 54 ЖК РФ, который действительно предусматривает отказ в постановке на учет, если не истек 5-летний срок с момента совершения действий, направленных на признание семьи нуждающейся в жилье (ст. 53 ЖК РФ). Однако, ключевым моментом является то, что такие действия должны быть намеренными и иметь целью искусственное ухудшение жилищных условий.
В Вашем случае снятие с регистрационного учета связано с объективными причинами: расторжением брака и переездом совершеннолетних детей к супругам. Это обычные жизненные обстоятельства, которые не могут квалифицироваться как намеренное ухудшение жилищных условий. Согласно пункту 3 статьи 10 ГК РФ, разумность и добросовестность действий граждан предполагаются, если иное не доказано. Кроме того, право граждан на свободу выбора места жительства закреплено в статье 27 Конституции РФ.
Если у Вас есть подтверждающие документы, что бывшие супруги и дети реально сменили место жительства и не имеют другого жилья, а имущественное положение семьи не изменилось, отказ ДГИ по указанному основанию неправомерен. Рекомендую обжаловать данный отказ в судебном порядке, поскольку Ваши действия не были направлены на искусственное ухудшение жилищных условий, а были обусловлены объективными жизненными обстоятельствами.
Ссылки: ст. 53, 54 ЖК РФ; п. 3 ст. 10 ГК РФ; ст. 27 Конституции РФ.
Обращайтесь к любому юристу, если потребуется помощь в подготовке документов для суда.
С уважением, Дарья
Добрый день. Вопрос по исполнительному производству. В ходе исполнения наложен арест на 1/2 долю в земельном участке. По решению суда, доля подлежит реализации. Но на участке имеется дом и другие постройки, долю физически выделить не получается. Можно ли оспорить решение суда? Подать апелляцию?
ОтветитьУважаемый Сергей, здравствуйте!
______
В Вашем случае, прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо детально изучить текст решения суда.
______
Если Вы считаете, что судом не были учтены все обстоятельства дела, в том числе невозможность физического выдела доли из-за наличия дома и других построек, у Вас есть право подать апелляционную жалобу. Согласно статье 321 Гражданского процессуального кодекса РФ, апелляционная жалоба может быть подана в течение месяца со дня вынесения решения суда в окончательной форме.
При подготовке апелляции важно сослаться на допущенные судом нарушения норм материального или процессуального права, если таковые имеются. В частности, можно обратить внимание на положения статьи 252 Гражданского кодекса РФ, регулирующей порядок раздела имущества в долевой собственности, и статьи 446 Гражданского процессуального кодекса РФ, устанавливающей ограничения на обращение взыскания на имущество. Если выдел доли действительно невозможен, это может быть основанием для пересмотра решения.
Таким образом, для защиты своих прав необходимо грамотно подготовить апелляцию, обосновав свои доводы ссылками на закон и представив доказательства.
С уважением
В нашем учреждении медсестра по массажу относится к общебольничному персоналу. Т. е она не относится к первичному звену, при этом обслуживает население от врачей первичного звена. Законно ли это положение? Руководство учреждения с ссылается на приказ МинзраваРФ от 14.04.2025 N 202 н, при этом указывая, что массажный кабинет не относится к поликлинике. Хотя приложения N 2 данного приказа говорит об образом.
ОтветитьЗдравствуйте, Вита!
______
Приказ Минздрава России от 14.04.2025 № 202н регулирует организацию первичной медико-санитарной помощи и структуру медицинских организаций, оказывающих ПМСП. Он определяет виды структурных подразделений (поликлиника, амбулатория, офис врача общей практики и др.) и общие подходы к их деятельности, но не закрепляет жёсткий, исчерпывающий перечень всех возможных кабинетов и конкретного распределения каждой должности по уровням (первичное звено / общебольничный персонал).
В Приложении № 1 к Положению, утверждённому Приказом № 202н, действительно приводятся правила организации деятельности поликлиники и примерный перечень её структурных подразделений, но массажный кабинет прямо не выделен. Это означает, что наличие или отсутствие массажного кабинета как структурного подразделения поликлиники отнесено к компетенции медицинской организации и учредителя, а не строго предписано данным приказом.
Приложение № 2 к Приказу № 202н содержит рекомендуемые штатные нормативы для ПМСП, однако не устанавливает правовой статус каждой конкретной должности внутри структуры учреждения (в том числе медсестры по массажу) и не запрещает отнесение работников, выполняющих медицинские услуги по назначению врачей первичного звена, к общебольничному персоналу.
С точки зрения действующего законодательства массаж является медицинской услугой (подп. 21 п. 4.1 Номенклатуры медицинских услуг, утв. приказами Минздрава РФ о номенклатуре медицинских услуг), но это определяет вид деятельности, а не организационно-штатную «привязку» исполнителя к первичному звену или к общебольничному персоналу.
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ст. 32, 33, 37) устанавливает, что структура, штат и распределение функций внутри медицинской организации формируются самой организацией и учредителем в пределах действующих нормативных актов, при условии обеспечения доступности и качества медпомощи. Прямого запрета на отнесение медсестры по массажу к общебольничному персоналу при оказании услуг по назначению врачей первичного звена закон не содержит.
Таким образом, при условии, что медицинская организация имеет лицензию на соответствующий вид медицинской деятельности, соблюдает порядок оказания медицинской помощи и требования к кадрам и квалификации, отнесение медсестры по массажу к общебольничному персоналу, а не к персоналу первичного звена, не противоречит ни Приказу Минздрава РФ от 14.04.2025 № 202н, ни Федеральному закону № 323‑ФЗ. Руководство вправе организовывать структуру и подчинённость массажного кабинета как общебольничного подразделения, даже если обслуживание идёт по направлениям врачей первичного звена, при условии соблюдения всех установленных стандартов и порядков оказания медицинской помощи.
С уважением 🤝
Добрый День! Обьясните пожалуйста как применить срок исковой давности в исплнительном производстве по истечению 3 (три) лет. Какие статьи закона применяются?
ОтветитьЗдравствуйте!
______
В Вашей ситуации нужно четко различать срок исковой давности и срок предъявления исполнительного документа к исполнению.
Исковая давность (ст. 195–208 ГК РФ) применяется на стадии рассмотрения иска судом и ограничивает возможность защиты нарушенного права путем предъявления иска. После того как суд уже вынес решение и выдал исполнительный лист, вопрос исковой давности в этом споре исчерпан и повторно не применяется. На стадии исполнительного производства речь идет уже не об исковой давности, а исключительно о сроке предъявления исполнительного листа к исполнению.
______
В соответствии с ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 02.10.2007 № 229‑ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительный лист может быть предъявлен к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу. Это не срок исковой давности, а специальный процессуальный срок для запуска механизма принудительного исполнения через службу судебных приставов.
Согласно ч. 1 и 2 ст. 22 указанного Закона срок предъявления исполнительного документа к исполнению прерывается его предъявлением к исполнению, а также частичным исполнением должником. После прерывания течение срока предъявления начинается заново, при этом время, прошедшее до перерыва, в новый срок не засчитывается. То есть как только исполнительное производство возбуждено, трехлетний срок предъявления считается прерванным. Пока исполнительное производство возбуждено и не окончено (не прекращено, не возвращен лист по основаниям закона и т.п.), срок предъявления исполнительного листа к исполнению не истекает и вопрос об «истечении трех лет» в смысле невозможности исполнения здесь юридически не работает.
Применять исковую давность к уже возбужденному исполнительному производству нельзя, поскольку предмет регулирования иной: исковая давность ограничивает предъявление иска, а не исполнение уже вступившего в силу судебного акта. Судебный пристав-исполнитель не вправе ссылаться на исковую давность как на основание для окончания или прекращения исполнительного производства. Единственный релевантный временной параметр здесь – именно срок предъявления исполнительного документа по ст. 21–22 Закона об исполнительном производстве.
❗Таким образом, если исполнительное производство было надлежащим образом возбуждено в пределах трехлетнего срока, срок предъявления исполнительного листа к исполнению считается прерванным, не течет на время существования исполнительного производства и сам по себе истечь не может до тех пор, пока производство не будет окончено или документ не будет возвращен. Исковая давность на этой стадии не применяется и не может служить основанием для прекращения или окончания исполнительного производства.
Нормы: ст. 195–208 ГК РФ; ст. 21, 22 Федерального закона от 02.10.2007 № 229‑ФЗ «Об исполнительном производстве».
С уважением.
Если "взрослый" эндокринолог в частной клинике с согласия отца посмотрел его ребенка и выписал справку с рекомендациями по питанию, чем это грозит врачу и клинике. Претензий у отца нет.
ОтветитьУважаемый Евгений, здравствуйте.
С точки зрения действующего законодательства РФ в описанной Вами ситуации, при отсутствии претензий со стороны законного представителя ребенка и при отсутствии вреда здоровью, ни врачу, ни клинике, как правило, ничего не грозит.
Ключевой момент – наличие согласия законного представителя (отца) на осмотр ребенка и выдачу рекомендаций. Для несовершеннолетнего информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из родителей или иной законный представитель. Это прямо следует из ст. 54, 57 Федерального закона от 21.11.2011 № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Если отец дал согласие на прием и осмотр, формально требование закона о согласии соблюдено.
Важно также, что врач выдал лишь рекомендации по питанию, а не проводил инвазивные вмешательства, операции, не назначал медикаменты, потенциально опасные для ребенка. То есть речь идет о консультативной помощи. В обычной практике такие действия не образуют нарушения, если врач действовал в рамках своей профессиональной компетенции, оформил медицинскую документацию и не причинил вреда здоровью ребенка.
С точки зрения гражданско-правовой ответственности основанием для возложения ответственности является причинение вреда (ущерба). Это закреплено в ст. 1064 Гражданского кодекса РФ:
«Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред».
При отсутствии вреда и при отсутствии претензий со стороны законного представителя нет предмета для гражданского иска, а значит, и реальных рисков по ст. 1064 ГК РФ.
Для привлечения к дисциплинарной или административной ответственности также обычно нужны либо жалоба пациента (или его законного представителя), либо выявленные проверкой нарушения стандартов и порядков оказания медпомощи. Если отец доволен, жалоб не подает, ребенок не пострадал, фактических оснований для проверок и санкций нет. Формально можно обсуждать, имело ли место отклонение от профиля (врач «взрослый», а пациент – ребенок), но с учетом добровольного согласия отца, консультативного характера помощи и отсутствия вреда такая ситуация крайне редко становится предметом разбирательств и практически не ведет к ответственности.
То есть, если есть согласие отца, нет вреда здоровью, нет претензий, даны лишь рекомендации по питанию – реальных юридических рисков для врача и клиники нет. Потенциальная гражданско-правовая ответственность по ст. 1064 ГК РФ могла бы наступить только при наличии доказанного вреда и предъявленных требований о его возмещении, чего в Вашей ситуации нет.
С уважением
Добрый день. Подскажите пожалуйста, погиб бывший муж на СВО, у нас общий ребенок. Его новоиспеченная жена подала в суд на признание отцовства их детей, уже 3 месяца. Я не могу ребенку оформить не пенсию не удостоверение получить потому что нет личного деда в военкомате, за страховые выплаты замполит сказал ждите когда она с судом разберется, ведь суд на стороне детей, но,Сколько ждать неизвестно. Что делать Незнаю
ОтветитьЗдравствуйте, Виктория 🌹
Деньги Вы все равно получите, они никуда не пропадут.
В Вашей ситуации приоритет сейчас за окончанием судебного спора о признании отцовства в отношении детей второй жены. До вступления решения суда в законную силу объективно не могут пока окончательно определить круг лиц, имеющих право на выплаты как члены семьи погибшего военнослужащего.
______
Право на единовременные и ежемесячные выплаты закреплено, в том числе, в Указе Президента РФ от 5 марта 2022 г. № 98 «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей». Ваш общий ребенок однозначно относится к членам семьи погибшего, и право на выплаты за ним сохранится, но размер доли будет зависеть от общего количества детей (и других имеющих право лиц).
_____
Если сейчас оформить выплаты только на Вашего ребенка, без учета возможных детей от второго брака, суммы будут рассчитаны исходя из ошибочно меньшего числа получателей. После того, как суд установит отцовство в отношении других детей, возникнет ситуация излишне выплаченных средств. В соответствии со ст. 1102 Гражданского кодекса РФ («Обязанность возвратить неосновательное обогащение»), то, что будет получено сверх той доли, которая должна приходиться на Вашего ребенка с учетом всех признанных детей, будет считаться неосновательным обогащением и подлежит возврату. Возврат могут потребовать добровольно (через соглашение) или через суд.
Таким образом, деньги Вы всё равно получите, но чуть позже, и без риска последующего взыскания 2/3 или иной части сумм как неосновательного обогащения по ст. 1102 ГК РФ. В Вашей ситуации разумнее дождаться завершения суда по детям второй жены, чем потом обивать пороги судов и органов, возвращая излишне полученные средства.
С уважением.
Добрый день. Прошу помочь по следующему вопросу. Ранее никогда не сталкивалась. Решение суда - в пользу истца (общая юрисдикция). Для разбирательства дела в суде истец заключил договор с юристами при этом по условиям договора оплата за оказанные услуги производится после поступления денег на р/ истца от ответчика, при этом допускается частичная оплата юристам. Деньги поступили истцу от ответчика частично, по истечении 8 месяцев после вступления решения суда в силу (т.е. пропущен трех месячный срок на взыскание судебных издержек). Истец произвел оплату юристами частично после поступления денег от ответчика (15% от выплаченной суммы - условия договора). Можно ли сейчас подать ходатайство о восстановлении срока на подачу заявления и взыскать представительские расходы фактически понесенные на сегодня истцом. Имеется промежуточный акт оказанных юристами услуг. Сможет ли в дальнейшем истец еще раз обратиться в суд с ходатайством о восстановлении срока и еще раз с заявлением о взыскании следующей части суммы которые он оплатит юристам (после поступления оставшейся части от ответчика). Остаток суммы будет выплачен ответчиком с 01.01.2027 т.к. для "Застройщиков" действует мораторий на взыскание с них санкций. Т.е. по сути неоднократное обращение в суд с требованием о взыскании судебных расходов. Каждая выплата юристам подтверждается отдельной квитанцией.
ОтветитьЗдравствуйте!
Нет, в описанной Вами ситуации подать сейчас заявление о взыскании представительских расходов с восстановлением срока, а тем более делать это неоднократно по мере последующей оплаты юристам, нельзя.
Ваша ситуация прямо подпадает под часть 1 статьи 103.1 ГПК РФ. Нормой установлено, что заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в суде первой, апелляционной, кассационной инстанций, а также при рассмотрении дела в порядке надзора, если вопрос о расходах не был разрешен при рассмотрении дела, может быть подано в суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, которым закончилось рассмотрение дела.
Срок в три месяца является процессуальным, он подлежит исчислению с момента вступления решения (или иного окончательного судебного акта по делу) в законную силу, а не с момента фактического внесения Вами оплаты представителю и не с момента поступления денежных средств от ответчика. Факт того, что по договору с юристом оплата обусловлена поступлением денег от ответчика и производится частями, не влияет на начало течения трехмесячного срока, установленного статьей 103.1 ГПК РФ.
По общему правилу процессуальные сроки могут быть восстановлены судом при наличии уважительных причин их пропуска (статья 112 ГПК РФ). Однако судебная практика исходит из того, что пропуск срока по причине выбранной сторонами модели расчетов с представителем (отсрочка оплаты, привязка к исполнению решения, частичная оплата и т.п.) не признается уважительной. Объективные обстоятельства, связанные с мораторием на взыскание с застройщика санкций или с поэтапным исполнением ответчиком решения суда, сами по себе не препятствовали Вам в течение трех месяцев подать заявление о взыскании судебных расходов, указав как уже понесенные, так и подлежащие оплате суммы (с последующим уточнением при необходимости).
На момент, который Вы указываете, с даты вступления решения суда в законную силу прошло уже 8 месяцев. Трехмесячный срок, предусмотренный частью 1 статьи 103.1 ГПК РФ, очевидно пропущен. Формально Вы можете подать заявление вместе с ходатайством о восстановлении срока, но с учетом приведенной нормы и сложившейся практики у суда не будет правовых оснований признать причины пропуска уважительными. Соответственно, в восстановлении срока будет отказано, а в удовлетворении требования о взыскании представительских расходов — также.
Неоднократное обращение в суд с отдельными заявлениями о взыскании судебных расходов по одному и тому же делу по мере последующей оплаты услуг представителя законом не предусмотрено. Судебные расходы по конкретному делу подлежат разрешению единожды в рамках установленного процессуального срока, исходя из понесенных и подлежащих понесению затрат, заявленных стороной надлежащим образом и своевременно. Повторные обращения по тем же судебным издержкам после истечения установленного трехмесячного срока будут квалифицированы как подача заявления с пропуском несоблюденного процессуального срока без уважительных причин и, по сути, направлены на обход жесткого временного ограничения, установленного частью 1 статьи 103.1 ГПК РФ.
Таким образом, на сегодняшний день возможности законно взыскать с ответчика представительские расходы, которые Вы уже частично оплатили, и тем более рассчитывать на повторные обращения в будущем по новым платежам, у Вас фактически нет именно по причине пропуска установленного законом трехмесячного срока и отсутствия предусмотренных ГПК РФ уважительных оснований для его восстановления.
С уважением. 🤝
Написать отказ от возбуждения уголовного дела, дядька пробил ломом голову и будет выплачивать моральный вред, заявление написано в пятницу, серьезно для здоровья нет. Сегодня в понедельник пришел написать отказ но мне сказали приехать в другой отдел через несколько часов. Мои действия?
ОтветитьЗдравствуйте, Макс!
Отозвать уже поданное заявление о преступлении и «отказаться от возбуждения уголовного дела» в Вашей ситуации по собственной инициативе невозможно, потому что порядок возбуждения и прекращения уголовных дел регулируется только нормами УПК РФ, а не волей потерпевшего.
________
Уголовное преследование по факту умышленного причинения вреда здоровью (удар ломом по голове) относится, как минимум, к делам публичного обвинения и не зависит от Вашего желания «не привлекать» лицо к ответственности, особенно с применением предмета, потенциально опасного для жизни.
Полиция по уже поданному Вами заявлению обязана провести проверку в порядке ст. 144 УПК РФ: принять сообщение, зарегистрировать, опросить Вас, провести необходимые процессуальные действия, и по результатам проверки в срок, установленный законом (обычно до 3 суток, с возможным продлением до 10 и в исключительных случаях до 30 суток), вынести одно из решений по ст. 145 УПК РФ: о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела или о передаче сообщения по подследственности/подведомственности. «Написать отказ» вместо этих процессуальных решений Вы не можете, потому что это их компетенция, а не Ваша.
Ваши реальные действия сейчас: явиться в указанный отдел полиции в назначенное время, дать подробные и честные объяснения об обстоятельствах происшествия, характере травмы, наличии свидетелей, о том, что материальный и моральный вред предполагается возместить в добровольном порядке. При этом Вы вправе подать письменное ходатайство о приобщении к материалам проверки Вашего объяснения о примирении, о возмещении вреда и об отсутствии у Вас претензий имущественного и (или) морального характера. Но это не отменяет сам факт проверки и не гарантирует отказ в возбуждении дела: решение все равно принимает дознаватель, следователь или начальник органа дознания на основании закона и объективных данных (ст. 7, 21, 144–145 УПК РФ).
Если по результатам судебно‑медицинской экспертизы будет установлен вред средней тяжести или тяжкий вред здоровью, то уголовное преследование носит публичный характер, и даже Ваши «нет претензий» не прекращают автоматически дело. Возможность прекращения по примирению с потерпевшим (ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ) зависит от квалификации деяния, тяжести статьи и характеристики личности виновного и решается уже после возбуждения дела, а не вместо него. Если вред окажется легким, правоохранительные органы все равно обязаны дать правовую оценку произошедшему и принять процессуальное решение.
Сейчас отказываться Вы юридически ни от чего не можете, Вы можете лишь зафиксировать свою позицию: что претензий не имеете, вред возмещается, просите не наказывать строго и приобщить соответствующие документы (расписки о возмещении, соглашение и т.п.). Все остальное – зона ответственности органа дознания и следствия.
Нормы права, на которые стоит опираться: ст. 144–145, 20, 21, 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ.
С уважением.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто виноват в пожаре если возгорание произошло от вводного электрокабеля , он находился в аварийном режиме, Я купила дом 15.12.2025 права собственности перешло 18.12.2025
А дом сгорел 22.12.2025 г ко всему этому оказалось что в доме есть зарегистрированные дети , которые не прописаны в договоре купли-продажи . Подскажите пожалуйста как быть и куда обратиться ? Кто виноват в том что я осталась на улице?
ОтветитьА в чём получается моя вина, если я купила дом в договоре купли-продажи прописано что электропроводка в удовлетворительном состоянии я не могла предвидеть что там кабель в аварийном состоянии , я всего три дня прожила в этом доме даже документы не успела получить и зарегистрироваться, и как теперь мне быть?
Здравствуйте, Агамни!
______
С момента государственной регистрации перехода права собственности (18.12.2025) именно Вы являетесь собственником дома и несёте бремя его содержания, включая исправное состояние внутридомовых инженерных сетей и вводного электрокабеля.
Это прямо следует из статьи 210 Гражданского кодекса РФ: собственник несёт бремя содержания имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
Если возгорание произошло вследствие аварийного состояния вводного электрокабеля после перехода права собственности, то в общем случае ответственность за пожар и последствия (при отсутствии иных виновных лиц, например, сетевой организации, монтажников, энергоснабжающей организации) возлагается на нынешнего собственника как на лицо, обязанное содержать имущество в исправном и безопасном состоянии. При этом вопрос о виновности с точки зрения гражданско-правовой ответственности и вопрос о возможном возмещении ущерба – разные вещи.
Если будет установлено, что скрытые существенные недостатки электросистемы существовали до сделки и были умышленно скрыты продавцом, теоретически возможно предъявление к нему требований по договору купли-продажи (статьи 461, 475, 477 ГК РФ), но это требует экспертного заключения (пожарно-техническая экспертиза, электротехническая экспертиза) и доказательств того, что дефект существовал до покупки, был значительным и не мог быть обнаружен при обычном осмотре.
Наличие зарегистрированных в доме детей, не указанных в договоре купли-продажи, касается вопросов пользования жилым помещением, а не возникновения пожара. Их регистрация (прописка) не делает Вас автоматически виновной в пожаре и не освобождает Вас от статуса собственника и связанных с ним обязанностей. Вопрос с зарегистрированными детьми урегулируется нормами жилищного законодательства, в том числе статьями 20, 31 Жилищного кодекса РФ, и может осложнить пользование и выселение, но не влияет на сам факт перехода к Вам обязанности по содержанию дома.
Фактически, с момента регистрации права именно Вы отвечаетe за техническое состояние дома. Для разбирательства по пожару необходимо: зафиксировать причины пожара актами МЧС и полиции, получить заключение пожарно-технической экспертизы, после чего с материалами можно обращаться в суд, если будут основания полагать, что продавец, энергоснабжающая или сетевая организация нарушили свои обязанности. Если таких нарушений не установят, по общему правилу бремя утраты имущества несёт собственник (статья 210 ГК РФ в связи со статьями 209, 211 ГК РФ).
Обращаться нужно в территориальное отделение полиции и МЧС (если пожар уже был, материалы должны быть).
Правовое основание Вашей ответственности за дом – статья 210 Гражданского кодекса РФ: «Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором».
С уважением.
Здравствуйте, работаю водителем автомобиля в ООО, директор арендовал сам у себя свой личный автомобиль для использования ООО, полтора месяца назад он умер, а я продолжил использовать этот автомобиль и сегодня меня остановили инспекторы и изъяли номера и СТС в связи с тем что прекращена регистрация и номера в розыске. Также выписан штраф 500 р за управление незарегистрированным ТС. С собой была выписка о том что договор аренды ТС при смерти собственника не прекращает свое действие, сотрудники его проигнорировали. Так вот вопрос, кто прав кто нет, правомерно ли они поступили или я всё-таки имел право передвигаться на этом ТС
ОтветитьЗдравствуйте, Артем!
______
Договор аренды транспортного средства, действительно, сам по себе не прекращается со смертью собственника (ст. 608, 610 ГК РФ, переход прав к наследникам – ст. 1112, 1113, 1152 ГК РФ). То есть с гражданско-правовой точки зрения Ваша организация могла продолжать пользоваться автомобилем как арендатор.
Но вопрос, по которому Вас остановили, — не про действительность договора аренды, а про законность допуска ТС к участию в дорожном движении и законность использования госзнаков и СТС после смерти собственника и прекращения регистрации.
По ст. 3 Федерального закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств…» и п. 4, 5, 14, 15 Правил госрегистрации ТС (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.12.2019 № 1764) регистрация транспортного средства носит персонифицированный характер, связана с конкретным собственником и подлежит прекращению, в том числе, в случае смерти владельца. После прекращения регистрации эксплуатация такого автомобиля на дороге в общем порядке незаконна: автомобиль считается незарегистрированным, а его госномера подлежат розыску/изъятию. Сотрудники ГИБДД в этой части действовали в рамках закона, изъяв номера и СТС, так как регистрация ТС прекращена, а госзнаки числятся в розыске — эксплуатация машины недопустима (п. 3, 10, 15 Правил регистрации; п. 2.1.1, 2.1.2 ПДД РФ).
Управление незарегистрированным ТС подпадает под ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ — штраф от 500 до 800 рублей. Выписанный штраф 500 рублей соответствует санкции закона, состав правонарушения налицо: Вы управляли ТС, регистрация которого прекращена, сведения в базе ГИБДД об актуальной регистрации отсутствуют. Наличие у Вас договора аренды не отменяет обязанности эксплуатировать только зарегистрированное ТС и не легализует использование номеров, закреплённых за аннулированной регистрацией. Инспекторы не обязаны оценивать и применять нормы гражданского права к договору аренды; их компетенция — проверка регистрационных данных и соблюдения ПДД и КоАП.
По сути, да, Вам ещё повезло.
С учётом того, что автомобиль с номерами, находящимися в розыске, мог быть формально воспринят как ТС с «подложными» госзнаками, возможна была квалификация по ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ.
В такой ситуации действительно пришлось бы доказывать отсутствие заведомости, ссылаясь на презумпцию невиновности (ст. 1.5 КоАП РФ) и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2019 № 20, где подчёркивается необходимость установления сознательного использования подложных знаков. Но это уже судебный спор с реальным риском лишения прав.
Штраф 500 рублей по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ в Вашем случае законен и, с учётом реальных альтернатив, обжалование по ст. 30.1–30.3 КоАП РФ практически лишено смысла: факты (прекращение регистрации, розыск номеров, движение по дороге) подтверждаются базой ГИБДД и объективными данными. Право на движение у Вас не возникало до переоформления прав на автомобиль и его повторной регистрации на нового собственника (наследника или иное лицо), даже при формальной действительности договора аренды.
С уважением.
Ст 159.4 мошенничество (курьер) один эпизод (но была два раза на одном и том же адресе) ущерб 1.5 милиона. Вину не признала раннее не судима, инвалид 3 группы (эпилепсия), официально работаю, характеристика с работы положительная, есть мать инвалид 3 группы проживает со мной, в настоящее время не работает. Есть ли вариант условного срока
ОтветитьЗдравствуйте, Мария!
По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере либо организованной группой) действительно предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Но сам факт верхней планки в 10 лет не исключает условный срок. Вопрос решается через ст. 73 УК РФ.
Согласно ч. 1 ст. 73 УК РФ суд может признать назначенное лишение свободы условным, если придёт к выводу, что осуждённый может быть исправлен без реального отбывания наказания. Ключевой момент: суд сначала определяет конкретный срок лишения свободы, и если он не превышает 8 лет, тогда формально есть возможность назначить его условно. Это следует из прямого содержания ст. 73 УК РФ, где указано, что условным может быть признано наказание в виде лишения свободы на срок не свыше восьми лет.
Поэтому при ч. 4 ст. 159 УК РФ реальный максимум — 10 лет, но если суд посчитает необходимым назначить, например, 4–5–6 лет, то при наличии совокупности смягчающих обстоятельств (и отсутствии отягчающих) суд вправе заменить его на условный срок. Это именно право суда, а не его обязанность.
Суд будет оценивать: отсутствие судимостей, Ваш инвалидный статус (3 группа, эпилепсия), наличие на иждивении матери-инвалида, положительную характеристику, официальное трудоустройство, роль курьера (как правило, не организатор и не получатель основного дохода от преступления), наличие одного эпизода (фактически один состав, даже если поездок было две, если это один умысел и один потерпевший), отсутствие признания вины (само по себе не лишает права на условное, но снижает «готовность» суда к максимальному смягчению).
Существенно повышает шансы на условный срок полное или частичное возмещение ущерба потерпевшему, явка с повинной и активное содействие расследованию, заключение досудебного соглашения о сотрудничестве (если к Вам применимо). Возмещение ущерба прямо относится к смягчающим обстоятельствам по ст. 61 УК РФ и в делах по 159-й статье часто является решающим при выборе между реальным и условным сроком.
Итог по сути:
❗При ч. 4 ст. 159 УК РФ условный срок возможен, если суд назначит наказание не более 8 лет лишения свободы и придёт к выводу, что Вы можете исправиться без изоляции от общества. Учитывая отсутствие судимостей, инвалидность, иждивенца-инвалида, положительные характеристики и особенно при возмещении ущерба, реальные шансы на условное наказание есть. Но окончательное решение остаётся за судом, и гарантировать результат никто не может.
Норма закона: ст. 159 УК РФ (состав преступления и санкция), ст. 61 УК РФ (смягчающие обстоятельства), ст. 73 УК РФ (условное осуждение).
С уважением.
Здравствуйте, уважаемые юристы! Вопрос в следующем: Моя мама хочет признать меня и моих детей недостойными наследниками указав в иске, что мы, якобы, скинули ее с лестницы и угрожаем ей насильственной смертью. С материалами дела нам не удалось ознакомиться так как постоянно дело находилось у судьи. Как нам защищаться?
ОтветитьЗдравствуйте, Мария.🌹
______
По ст. 1117 ГК РФ признать Вас и детей недостойными наследниками можно только при доказанных умышленных противоправных действиях против мамы. Нужны приговор или постановление
Одних её слов и иска недостаточно.
Любой юрист может разобрать стратегию защиты и доказательную базу на платной консультации, потому что без анализа документов и процессуальной ситуации есть риск пропустить ключевые процессуальные возможности.
Ответчик должен написать отзыв на иск, согласно статьи 35,149 ГПК РФ
С уважением