Оспаривал сразу несколько приказов (4 штуки) о привлечении к дисциплинарной ответственности и увольнении в одном иске. Суд отказал, а в решение переписал всё из материалов разбирательств Ответчика. Мои доводы не учел полностью, оценку доказательств не сделал. Свидетелей вызвать отказался, но ссылается на их объяснительные. Свидетель от Ответчика был допрошен, но содержание его ответов суд серьезно исказил - смешал два разных события. При этом умолчал одно важное для рассмотрения дела обстоятельство, которое этот свидетель подтвердил. Я просил ознакомить с протоколом судебного заседания в установленные сроки. С протоколом не ознакомили до сих пор и копию не предоставили. Копию решения я получил. С делом ознакомился. Теперь сочиняю апелляционную жалобу. То, что Апелляционная инстанция рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в жалобе, либо в обжалуемой части, мне известно. Вопросы такие: 1. У меня доводы изложены в иске и в дополнительных пояснениях. Это в сумме 20+ листов текста. Правила приличия требуют не заходить за количество 10 листов. Мне, в общем-то, всё равно на приличия, но нужен результат. Могу ли я в тексте апелляции просто сослаться на доводы, изложенные в иске и дополнительных пояснениях со ссылкой на материалы дела (лист дела №00) или же их лучше полностью прописать в тексте жалобы (возможно с сокращениями. К примеру, оставить просто номера и пункты статей без описания содержания)? Опасаюсь, что если я укажу только основные нарушения, апелляция проигнорирует все остальные или наоборот (в случае со ссылкой на материалы дела), выберет удобные, а сильные аргументы пропустит. 2. Если суд отказал восстановить срок обращения, нужно ли повторно подавать ходатайство о восстановлении срока в апелляцию, если такое заявление, адресованное первой инстанции, уже есть в деле? 3. Протокол судебного заседания, мягко выражаясь, сильно упрощен. Не указаны все заявления, не описан допрос свидетеля, не описаны мои ходатайства. Замечания по протоколу надо прописывать в тексте жалобы или лучше сделать приложение к жалобе? Целью пересказать весь процесс, длившийся 3 часа, нет, но ключевые замечания хотелось бы указать. Аудиозапись заседания есть.
ОтветитьДобрый день.
Большой конечно вопрос, его бы обсудить по телефону. Но напишу свое видение.
По общему правилу, вы вправе ссылаться на доводы, изложенные в иске и дополнительных пояснениях. Однако, учитывая, что апелляционная инстанция рассматривает дело в пределах доводов, содержащихся в жалобе, и в обжалуемой части, рекомендую использовать следующий подход:
Включите в текст апелляционной жалобы ссылки на ваши предыдущие доводы с указанием конкретных листов дела (например, "см. исковое заявление лист 10-15"). Это позволит избежать излишнего повторения и упростит рассмотрение.
Кроме того, рекомендую кратко переработать наиболее важные доводы и основания, выделив их. Например, вы можете привести номера статей и основные пункты, без детального описания каждого довода. Это поможет сохранить сосредоточенность на главных аспектах и обеспечит внимание к вашим наиболее сильным аргументам.
Следует помнить, что каждая апелляционная инстанция может иметь свои особенности свертки материала, поэтому лучше представить как краткий обзор, так и основные ссылки.
Если суд первой инстанции уже отказал в восстановлении срока, то вам не нужно повторно подавать такое ходатайство в апелляционную инстанцию. Однако:
В апелляционной жалобе укажите, что ваше ходатайство о восстановлении срока уже находилось на рассмотрении в первой инстанции, а также кратко изложите его содержание и причины, по которым вы считаете необходимым его удовлетворение.
Укажите на допустимые основания для восстановления срока, если они имеют место по вашему делу, и на то, как это влияет на вашу позицию в апелляции.
Учитывая важность корректного отражения судебного процесса, вы можете поступить следующим образом:
В апелляционной жалобе обязательно выдвиньте ключевые замечания по поводу содержания протокола, указывая конкретные моменты, которые были упущены или искажены. Обязательно уделите внимание тем аспектам, которые имеют большое значение для вашего дела.
Вы также можете создать приложение, в котором изложите свои основные замечания более подробно, если это не превысит разумные рамки. В приложении укажите, что данные замечания составляют дополнительный элемент к основной жалобе. Это может быть полезно для более четкого восприятия.
И так, ваш подход к подготовке апелляционной жалобы должен быть стратегическим. Связывайте свои доводы с конкретными материалами дела и кратко формулируйте их. Также важно учитывать специфические моменты, касающиеся пропуска сроков и содержания протокола. Правильно построенная апелляционная жалоба сможет уверенно воздействовать на решение апелляционной инстанции. Удачи вам в вашем деле!
Мать банкротится в МФЦ. В период процедуры она продолжает получать от отца алименты? Каков порядок?
ОтветитьДобрый день.
Алименты, получаемые на содержание детей, являются особым видом дохода. Согласно ст. 1 Закона РФ от 23.11.1992 №1446-1, алименты, начисляемые на содержание детей, не могут быть истребованы кредиторами в процессе банкротства, поскольку они направлены на обеспечение жизненных потребностей детей.
В соответствии с ст. 129 Закона о банкротстве (Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ), доходы, которые получаются должником (включая алименты), подлежат учету при определении возможности банкротства и расчете обязательств.
Однако алименты, поступающие от отца на содержание детей, согласно ст. 109 этого же закона (а также согласно другим нормам), не подлежат включению в конкурсную массу, так как выполняют функцию поддержки иждивенцев.
Мать, находящаяся в процедуре банкротства, будет продолжать получать алименты, и эти средства не будут использованы для удовлетворения требований кредиторов, так как они направлены на обеспечение нужд несовершеннолетних.
Таким образом, мать, находящаяся в процессе банкротства, имеет право продолжать получать алименты от отца. Эти алименты не подлежат включению в конкурсную массу и защищены от требований кредиторов.
Добрый день. Меня сократили с работы, уведомив за неделю об этом. Прописана в Москве, работа там же, но работала удаленно и последнее время живу во Владимирской области. Встать в Центр занятости могу только во Владимирской области по месту проживания, понимаю, что здесь работу с такой зарплатой как бы не предложат. Вопрос, если я буду отказываться от работы, где ЗП намного ниже моей средней ЗП за последние месяцы - меня снимут с биржи или же я имею на это право?
ОтветитьДобрый день.
Согласно ст. 2 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", безработный имеет право на получение помощи по безработице и обязан активно искать работу, что включает в себя:
- Регистрацию в Центре занятости.
- Принятие участия в предложениях о работе, в том числе пройти собеседование и рассмотреть варианты трудоустройства.
При этом безработный имеет право отказаться от предложенной работы, если она не соответствует его квалификации, профессиональным навыкам или состоянию здоровья. Однако, важно учитывать следующее:
Если работа предлагается с заработной платой, значительно ниже вашего среднего заработка (как вы указали), это может быть обоснованным основанием для отказа.
При этом ваш отказ от работы должен быть обоснован, и вы должны быть готовы предоставить доказательства, подтверждающие, что предлагаемая работа Вам не подходит. Это может касаться не только зарплаты, но и других условий работы.
Отказаться от работы по причине низкой заработной платы возможно, но при регулярных отказах (например, от нескольких предложений) Центр занятости может принять решение о приостановлении выплат пособия по безработице.
Чтобы избежать проблем:
Важно документировать все предложения о работе и причины отказа, чтобы иметь возможность обосновать свои действия при необходимости.
Рекомендуется в процессе взаимодействия с Центром занятости поддерживать открытость и фиксировать все обсуждения.
Надо ли прикладывать копию для ответчика при подаче жалобы Председателю ВС на отказ судьи ВС в передаче кас. жалобы для рассмотрения по админ. Делу?
ОтветитьДобрый день!
Если кратко : При подаче жалобы Председателю Верховного Суда на отказ судьи в передаче кассационной жалобы важно приложить копию для ответчика, чтобы он имел возможность ознакомиться с вашей позицией и выполнил все установленные требования процессуального законодательства.
Жалоба должна содержать информацию о сути спора, обоснование ваших требований и обоснование причин, по которым вы не согласны с отказом судьи в передаче кассационной жалобы на рассмотрение.
В соответствии с ст. 18 ГПК РФ, необходимо предоставлять копии жалобы для всех участников процесса. Это значит, что вам действительно следует сделать копию вашей жалобы для ответчика.
Если вы ссылаетесь на какие-либо дополнительные документы, принимающие участие в вашем деле (например, постановления, решения и т.д.), желательно приложить их копии.
Жалоба подается в письменной форме. Необходимо удостовериться, что вы соблюдаете все требования к оформлению документов, указанные в ст. 125 ГПК РФ.
Обратите внимание на срок подачи жалобы. Он составляет 10 дней с момента получения уведомления о отказе.
Чтобы гарантировать, что ваша жалоба будет рассматриваться, убедитесь, что вы подали все необходимые документы и соблюдали процессуальные требования.
Есть ли разница в мед справке, после лишения или замене ВУ. Если есть то какая?
ОтветитьДобрый день.
Да, конечно существует. Если водитель был лишен права управления транспортным средством (например, за управление в состоянии алкогольного опьянения или за другие правонарушения), для восстановления водительских прав ему необходимо пройти медицинскую комиссию.
В этом случае справка будет подтверждать, что водитель не имеет противопоказаний для управления транспортным средством, и может включать дополнительные обследования, такие как тест на наличие алкоголя или наркотиков. Это важно, поскольку суд мог установить определенные ограничения на восстановление прав.
После прохождения медицинской комиссии вам выдадут справку по форме № 003-в/у, которая подтверждает, что у вас нет оснований для отказа в выдаче водительского удостоверения.
Если водитель просто хочет заменить утраченный или испорченный документ (или оформить ВУ на новое лицо), то медицинская справка также требуется, однако требования к ней могут быть менее строгими.
В этом случае также требуется прохождение медицинской комиссии, но без дополнительных проверок на наличие психоактивных веществ, если нет оснований полагать о возможных проблемах со здоровьем. Справка в этом случае также оформляется по форме № 003-в/у.
Справка, полученная при замене ВУ, как правило, действительна в течение одного года.
Таким образом, основная разница заключается в том, что после лишения ВУ удостоверяющие процедуры могут включать дополнительные обследования, в то время как в случае замены ВУ требования могут быть менее жесткими. Всегда важно обратить внимание на требования, установленные местными органами ГИБДД, так как они могут варьироваться в зависимости от региона и конкретной ситуации.
Рекомендуется также заранее обращаться в медицинские учреждения, которые вправе выдавать такие справки, чтобы уточнить все детали процесса.
Доброе утро. Исполнительное производство неимущественного характера-В течении 10 месяцев со дня возбуждения ИП приставом так и не исполнены требования судебного акта, несмотря на привлечения должника к административной ответственности. На сегодняшний день пристав бездействует и с его слов, но без вынесенного им постановления он приостановил ИП по причине обращения должника в суд с АИЗ о прекращении ИП в связи с невозможностью исполнения (при этом объективных причин и препятствий у должника нет) Судом ИП не приостановлено. Есть ли у меня правовые основания обратиться в суд с требованием о взыскании ущерба (регресс?) с пристава за бездействие и неисполнение и тп. Или какие либо другие нормы о взыскании с пристава ущерба? Спасибо!
ОтветитьДобрый день.
Согласно ст. 60 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", судебные приставы-исполнители обязаны обеспечивать исполнение судебных актов и других актов, подлежащих исполнению. Если пристав не исполняет свои обязанности в установленные законодательством сроки, то это может рассматриваться как его бездействие.
Размышляем дальше. Согласно ст. 1069 Гражданского кодекса РФ, лица, причинившие вред своим бездействием, обязаны возместить ущерб. Однако для этого вам нужно будет доказать, что действия (или бездействие) судебного пристава непосредственно повлекли за собой ущерб.
Если вы можете доказать, что бездействие пристава привело к каким-то конкретным убыткам (например, упущенной выгоде и т.д.), это может стать основанием для обращения в суд с требованием о взыскании ущерба.
Прежде чем обращаться в суд с иском о возмещении ущерба, рекомендую:
Вы можете подать жалобу на бездействие пристава в вышестоящий орган (например, в управление Федеральной службы судебных приставов) и указать на ситуацию вокруг исполнения.
Также вы имеете право обратиться в прокуратуру с информацией о бездействии пристава, что может ускорить процесс.
Если вы все же решите обратиться в суд:
Необходимо подготовить все доказательства, подтверждающие ваше обращение с исполнительным производством и затруднения, которые возникли в процессе.
Укажите все обстоятельства дела, подтверждающие бездействие, и постарайтесь четко определить размер ущерба, который вы понесли.
Практика свидетельствует, что шанс есть! Но пристав будет напирать на регламент!)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста-супруга прописана в муниципальной квартире, хочет приватизировать ее,но в свое время ее усопшая мама накопила долги, за супругу ее половину долга по решению суда выплатил я-будут ли какие проблемы с приватизацией, а точнее придётся ли после приватизации выплачивать вторую половину долга? Спасибо заранее за ответ
ОтветитьДобрый день.
Приватизация квартиры вашей супруги, скорее всего, не приведет к возникновению новых обязательств по имеющимся долгам. Главное — убедиться, что ваши действия в процессе приватизации соответствуют установленным требованиям и законам.
Приватизация муниципального жилья сама по себе не создаст новых долговых обязательств для вашей супруги. Она будет нести обязательства лишь по уже имеющимся долгам, прямо связанных с наследством.
Добрый день. Заключили ДДУ в феврале 2022 году. Дом сдался в апреле 2024 г. В мае 2024 года подписали акт приема-передачи. В ДДУ прописана общая проектная площадь квартиры 59 кв.м., а в акте приема-передачи - 60 кв.м. Однако в условиях ДДУ прописано следующее: В случае изменения Цены Договора по основаниям, указанным в п. 10.7. и п. 10.8., корректировка Цены производится без заключения дополнительного соглашения. Окончательная Цена Договора указывается в Передаточном акте. Но в акте никакая цена не прописана. В акте прописано, что претензий стороны друг к другу не имеют. И что обязательства по договору исполнены надлежащим образом и в полном объеме. Акты подписывались в мае 2024 года. Сейчас, в феврале 2025 года, многим соседям приходят письма от Застройщика с требованием доплатить за дополнительные кв.м. Переживаем, имеет ли право Застройщик требовать доплату, т.к. в актах не была указана информация об изменении стоимости квартир из-за увеличения (т.к. такое условие прописано в ДДУ).
ОтветитьДоброе утро!
В соответствии с статьей 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "О долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" (далее - Закон 214-ФЗ), в договоре должны быть указаны параметры объекта недвижимости, включая его общую площадь. Разница в площади в 1 кв.м. может быть существенной, но важным моментом является то, как это отражено в подписанном вами акте приема-передачи.
Указание в акте приема-передачи на то, что претензий нет и обязательства исполнены, может являться значительным аргументом против требований застройщика о доплате. Согласно статье 721 Гражданского кодекса РФ, подписание акта приема-передачи означает, что стороны согласовали все условия и не имеют взаимных претензий, если иное не предусмотрено самим актом или договором.
Поскольку в вашем договоре указано, что окончательная цена должна быть отражена в акте приема-передачи, отсутствие цены в акте может означать, что установленные в ДДУ условия не были выполнены. Это создает дополнительные основания для отказа от требований застройщика о доплате, так как нет четкой информации о том, каким образом цена изменилась.
Если в актах не было отражено изменение цены по указанным в ДДУ основаниям, застройщик может не иметь права требовать доплату, так как указанная вами процедура корректировки цены не была соблюдена.
Возможно, стоит направить запрос застройщику с требованием обоснования их требований в отношении доплаты квадратных метров. Это позволит узнать их точку зрения и подготовиться к возможному оспариванию.
Сохраните все документы, связанные с ДДУ, актами приема-передачи, а также письмами от застройщика, поскольку наличие всей информации будет полезно в случае судебного разбирательства.
Если аналогичные проблемы возникли у других дольщиков, возможно, имеет смысл организовать собрание для обсуждения и совместных действий в защиту ваших прав.
И так, ваша позиция выглядит обоснованной с точки зрения действующего законодательства, и отсутствие указания цены в акте приема-передачи может служить основанием для отказа от требований застройщика.
В ходе прокурорских проверок было выявлено что я стою на учете у нарколога и при этом имею права, когда меня поставили на учет не знаю, давно уже не употребляю алкоголь, теперь будет суд, . как можно сняться с учёта и остаться с правами
ОтветитьДобрый день.
Согласно Федеральному закону от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", граждане, состоящие на учете у нарколога, обязаны проходить регулярные проверки и не имеют права управлять транспортными средствами, если их состояние может угрожать безопасности дорожного движения. Однако если вы действительно перестали употреблять наркотики и алкоголь, у вас есть возможность сняться с учета.
В первую очередь вам нужно обратиться в наркологический диспансер и запросить справку о вашем состоянии. Потребуется пройти обследование, в котором может быть проверена ваша история болезни и результаты анализов.
После получения положительных результатов, вам необходимо подать заявление о снятии с учета. Обычно такие заявления рассматриваются в зависимости от внутренней процедуры конкретного медицинского учреждения.
Для снятия с учета обычно требуется подтверждение длительного отсутствия употребления наркотиков и алкоголя. Это может занять время, поэтому рекомендуется начать процесс как можно скорее.
Учитывая, что у вас назначено судебное разбирательство, важно:
Если вам удастся оперативно снять себя с учета, вы можете предоставить в суд справку о снятии с учета как доказательство того, что вы не представляете опасности для общества.
После снятия с учета у нарколога ваше право на управление транспортными средствами может быть восстановлено, если не было других оснований для лишения прав (например, административные правонарушения).
Здравствуйте, Вопрос по банкротству через МФЦ: в июле человека признали банкротом, в заявлении на банкротство были долги по ЖЭКУ не судебные (в суд они не обращались), после завершения процедуры мы обратились в МФЦ за документами или справкой какой нибудь, чтобы предоставить в ЖЭКУ, нам ответили, что этим занимается пристав и нам не нужно ничего предоставлять. Осенью оказалось, что на квартиру наложен арест, сестра оплатила (квартира отца, он же банкрот) всю задолженность, которую ЖЭКУ так и не списал по банкротству. В ЖЭКу теперь отказываются списывать долг, мол вы нас не уведомляли о процедуре банкротства и долг вы погасили добровольно. Что-нибудь можно сделать в этой ситуации и прав ли ЖЭКу?
ОтветитьДобрый день.
Согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", после признания лица банкротом все его обязательства, включая долги по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ), подлежат списанию в рамках процедуры банкротства, если эти кредиторы были включены в реестр требований кредиторов.
Для оспаривания долгов ЖЭК, важно учитывать, что кредитор (в данном случае ЖЭК) должен быть уведомлен о процедуре банкротства. Обычно уведомление о банкротстве направляется арбитражным управляющим и должником всем известным кредиторам.
Если кредитор не был уведомлён, это может ограничивать его права на признание долга в ходе процедуры банкротства, однако после признания банкротом эти долги не должны оставаться за должником.
Если ваша сестра произвела оплату долга ЖЭК после того, как человек был признан банкротом, это может быть расценено как добровольное погашение долга, что в большинстве случаев не освобождает банкрота от обязательства по обязательствам, внесённым в реестр требований кредиторов.
Наложение ареста на квартиру в данной ситуации может быть противоречит действующему законодательству, так как квартира (имущество) должна была быть исключена из имущества, на которое может быть обращено взыскание в связи с банкротством.
Необходимо связаться с арбитражным управляющим, который вёл дело о банкротстве, для получения разъяснений и помощи в списании долга.
Нужно сформулировать официальное обращение в ЖЭК с приложением документов, подтверждающих статус банкрота, и требовать списания долга на основании решения суда.
Если ваши шаги в ЖЭК не привели к результатам, можно рассмотреть возможность обращения в суд с требованием о признании задолженности ЖЭК недействительной на основании банкротства.
Добрый день! Я нахожусь в гражданском браке. У нас с гражданским мужем родился общий ребенок. Так как у гражданского мужа есть еще двое детей от первого брака (жена умерла), он получил статус многодетного отца. Мы сейчас все прописаны по одному адресу. Вопрос: если я с ребенком буду прописана по другому адресу, утратит ли муж статус многодетного. P.S. Все прописки в пределах СПб
ОтветитьДобрый день.
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", статус многодетной семьи предоставляется при наличии у родителей трёх и более несовершеннолетних детей, которые могут находиться на иждивении.
Статус многодетного родителя не зависит от адреса регистрации, а определяется количеством детей в семье. Если у вашего гражданского мужа есть трое детей (в том числе ваш общий ребёнок), он имеет право на получение статуса многодетного отца.
Ваше решение о регистрации по другому адресу не повлияет на статус вашего гражданского мужа как многодетного отца.
Может ли сотрудник, являющийся внешним совместителем на 05, ставки, быть председателем первичной профсоюзной организации этого учреждения?
ОтветитьДобрый день.
Согласно Федеральному закону от 10 января 1996 года № 10-ФЗ "О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности", каждый работник имеет право вступать в профсоюзы и быть избранным в их органы управления независимо от статуса занятости. Закон не содержит прямого запрета на то, чтобы работник, являющийся внешним совместителем, занимал руководящую должность в профсоюзной организации.
Однако стоит учесть, что в каждом профсоюзе могут быть свои внутренние документы (Положения, Уставы), которые могут содержать дополнительные условия для избрания на должности в профсоюзах. На практике, условия для занятия должностей в профсоюзе определяются не только законодательством, но и внутренними регламентами профсоюзной организации.
Внешние совместители имеют право на все законные полномочия и обязанности, у них сохраняется трудовой и социальный статус, но с одной оговоркой — они не должны быть основными работниками заведения. Они выполняют свои обязанности только в рамках своего рабочего времени (ставки).
Таким образом, если в уставе первичной профсоюзной организации нет ограничений для людей, работающих по внешнему совместительству, то сотрудник с 0,5 ставки может быть избран председателем этой организации. Рекомендуется также удостовериться в том, что его участие в профсоюзе будет соответствовать положениям о внутреннем регламенте данной профсоюзной организации, чтобы избежать любых юридических сложностей или недоразумений.
Машина в автокредите попала в ДТП не по вине водителя. Водитель погиб. Если родственники получат страховку банк её заберёт?
ОтветитьДобрый день.
При наличии автокредита у автомобиля обычно оформляется обязательное страхование ОСАГО, а также возможно КАСКО. Если автомобиль получил повреждения в результате ДТП, и виновником не является погибший водитель, то возможны следующие варианты.
Если у вас есть полис КАСКО, страховая компания должна возместить ущерб от ДТП. Однако условия выплаты могут варьироваться в зависимости от конкретной страховки и причины ДТП.
В ситуации, когда автомобиль находится в автокредите, юридически он является собственностью банка до полной выплаты кредита. В случае гибели владельца автомобиля, кредитное обязательство должно быть осуществлено по отношению к наследникам.
Согласно ст. 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае смерти заемщика кредиты и займы переходят к наследникам. Это означает, что родственники будут обязаны погасить оставшуюся задолженность по кредиту.
Если родственники получат страховую выплату (по КАСКО или ОСАГО), они должны пониматься, что банк имеет право на получение суммы выплаты с целью погашения задолженности по кредиту. Это возможно, если в договоре кредита указано, что в случае получения страховой выплаты она будет направлена на погашение кредитной задолженности.
Вам следует обратиться в банк и узнать, как будет происходить погашение задолженности после получения страховых выплат.
Необходимо выяснить, каков процесс получения страхового возмещения, и какие документы для этого нужны.
И так, если родственники получат страховую выплату после ДТП, банк действительно может использовать эти средства для погашения оставшегося долга по автокредиту. Поэтому очень важно внимательно разбираться в условиях кредитного договора и общаться с банком и страховой компанией для чёткого понимания своих прав и обязанностей в данной ситуации.
Владею квартирой по наследству с 2015 года. Если я буду её продавать дороже 5 млн рублей, мне нужно будет учитывать на будущий год оплату налога с продажи или нет?
ОтветитьДобрый день.
Поскольку вы владеете квартирой с 2015 года, это означает, что на момент продажи у вас есть более трех лет владения. Срок владения унаследованным имуществом учитывается следующим образом:
Статья 217 НК РФ гласит, что доходы от продажи квартиры, находящейся в собственности более трех лет, НЕ подлежат налогообложению.
Таким образом, если вы продадите квартиру дороже 5 миллионов рублей, налог с продажи вам начислен НЕ будет, поскольку срок владения превышает три года.
При продаже квартиры, стоимость которой превышает 5 миллионов рублей, можно применять налоговый вычет. Согласно ст. 220 НК РФ, вы имеете право на вычет в размере 1 миллиона рублей, если квартира была в собственности менее трех лет. Однако ваш случай подразумевает продажу квартиры, находящейся в собственности более трех лет, что освобождает вас от уплаты налога.
При этом, хотя вы не обязаны уплачивать налог при продаже квартиры, вам все равно может понадобиться подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию, в которой вам необходимо указать, что вы продали квартиру, находившуюся в собственности более трех лет.
И так, если вы будете продавать квартиру, унаследованную в 2015 году, независимо от цены продажи (даже если она будет выше 5 миллионов рублей), налог на доходы физических лиц (НДФЛ) вам платить не придется, поскольку срок владения превышает три года. Не забудьте подать отчетность в налоговые органы, если это потребуется.
Есть решение суда, по которому определено, что дети должны жить с матерью. Графика общения с отцом нигде не прописано. При этом дети по большей части живут с отцом, потому что родители так договорились, но прописаны у матери. Отец решил, что поедет жить в другой город и заберет туда детей, имеет ли он юридическое право так поступать? Как матери не дать согласия на переезд детей?
ОтветитьДобрый день.
Если решение суда определено так, что дети должны жить с матерью, это решение является юридически обязательным. Отец не имеет права самостоятельно изменить место жительства детей. В соответствии с ст. 65 СК РФ, определяется, что место жительства детей должно соответствовать интересам их воспитания и должен учитываться их возраст, а также желания родителей.
Чтобы отец подал документы на переезд в другой город с детьми, ему необходимо получить согласие матери или обратиться в суд за изменением ранее принятого решения о месте жительства детей
Если в решении суда не прописан порядок общения с отцом, это не значит, что он может самовольно забрать детей. Порядок общения с детьми определяют родители, и в случае возникающих разногласий нужно обратиться в суд для официального установления такого порядка.
Матери стоит уведомить отца о том, что она не согласна с его намерением забрать детей в другой город. Это нужно зафиксировать(письменно), что она выступает против его действий.
Если отец настаивает на своих планах, мать имеет право обратиться в суд с ходатайством о запрете о смене места жительства детей. Это может быть обосновано тем, что переезд повлияет на стабильность и комфорт детей, а также что это противоречит интересам, определенным по решению суда.
Основным критерием для любых действий в данной ситуации будет являться защита интересов детей. Мать должна подготовить факты и аргументы, которые подтверждают, что постоянное место жительства у отца будет негативно сказываться на детях (например, смена школы, отсутствие друзей и т.д.).
И так, отец НЕ имеет юридического права самостоятельно перевезти детей в другой город без согласия матери или без соответствующего решения суда. Если необходимо, мать может обратиться в суд за защитой своих и детских прав, и лучше всего сделать это заранее, до того, как отец примет окончательное решение о переезде.
Коллекторы подали в суд на индексация по долгу. Основной долг выплачен. Что мне делать?
ОтветитьДобрый день.
Первым делом вам необходимо собрать все документы, связанные с вашим долгом и его погашением. Это могут быть:
- Договор займа или кредита,
- Квитанции об оплате,
- Выписки из банка или иные документы, подтверждающие, что вы действительно погасили долг.
Если у вас есть все подтверждения о погашении основного долга, это будет вашим основным аргументом в суде.
Проверьте, были ли начислены какие-либо пени или штрафы, и есть ли на это законные основания.
Если вы получили исковое заявление от коллектора, вам необходимо подготовить и подать ответ в суд. В ответе укажите, что основной долг был погашен. Приложите копии доказательств (квитанции, выписки и т.д.). Укажите на отсутствие оснований для индексации долга. Обоснуйте, почему вы считаете, что иск не подлежит удовлетворению (например, отсутствие долга, или что он погашен).
Согласно ст. 131 Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ), в ответе на исковое заявление вы можете ходатайствовать об ознакомлении с документами истца, подтверждающими его требования.
Не надейтесь, что суд во всем разберется сам, ведь вы же ПРАВЫ! Не будет разбираться если вы не заявите свою правовую позицию. Необходимо явиться на судебное заседание и активно защищать свои интересы. Если вы не будете присутствовать, суд может удовлетворить иск коллекторов по умолчанию.
Если суд первой инстанции вынес решение, не удовлетворяющее ваши интересы, у вас есть возможность обжаловать его в вышестоящем суде в соответствии с гл. 39 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Важно действовать вовремя и в соответствии с процессуальными нормами, чтобы минимизировать риски негативных последствий.
Здравствуйте есть диплом по классическому массажу есть сертификат о прохождении обучения лпдж и вакумный массаж можно в 2025 г оказывать услуги или надо мед образование спасибо
ОтветитьДобрый день.
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", медицинской и иной профессиональной деятельности могут заниматься только лица, имеющие соответствующее медицинское образование и лицензии.
Для оказания массажных услуг в России необходимо учитывать следующее:
Если вы собираетесь оказывать услуги по классическому массажу, это может требовать наличия медобразования, особенно в случае, если массаж будет сообщаться с поддержанием и восстановлением здоровья клиентов.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 ноября 2012 г. № 1005н, устанавливающий порядок выдачи лицензий на медицинскую деятельность, также подразумевает, что для работы в области массажа необходимо наличие соответствующего медицинского образования.
Наличие диплома по классическому массажу и сертификатов о прохождении обучения по ЛПДЖ (лимфодренажный массаж) и вакуумному массажу — это, безусловно, важные документы, однако в большинстве случаев они не заменят медицинское образование, которое нужно для оказания услуг в области лечебного и медицинского массажа.
При этом нужно понимать, что массаж может быть также разделен на виды: медицинский, эстетический и спортивный. Классический и другие виды массажа могут требовать наличия медицинского образования, если они используются для целей восстановления здоровья.
Если вы планируете предоставлять массажные услуги в 2025 году, лучше проверить требования в вашем регионе, так как местные власти могут иметь свои корректировки и требования к профессиональным стандартам.
Рекомендуется получить консультацию в органах здравоохранения или профессиональных ассоциациях массажистов, чтобы уточнить необходимость медицинского образования для оказания услуг по массажу.
И так, для законного оказания массажных услуг (особенно медицинских) потребуется наличие медицинского образования. Если вы работаете в эстетической сфере, существуют шансы на работу без медицинского образования, однако это зависит от конкретных условий и законодательства вашего региона.
Добрый день. Человек унаследовал квартиру, будет ли он платить налог с продажи не дожидаясь 3-х лет по следующей цепочке: если продаст квартиру, купит и оформит на себя новое жилье в течение года по цене не менее проданного, и далее оформит дарственрую на родственника
ОтветитьДобрый день.
Не простой вопрос, на самом деле. Но давайте обсудим его в порядке заданных вопросов!
Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (НК РФ), в частности, статье 217, доходы, полученные от продажи жилья, подлежат налогообложению. Однако существует ряд вычетов и условий, позволяющих избежать уплаты налога.
Продавец обязан уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13% на разницу между ценой продажи и ценой покупки (если она известна). В случае унаследованного имущества, стоимость квартиры будет равна кадастровой стоимости на момент наследования.
Если человек владел квартирой более трех лет, он имеет право на налоговый вычет в размере дохода от продажи квартиры, что позволяет избежать уплаты налога.
Однако в случае наследования срок владения «по времени» начинается не с момента наследования, а с момента, когда наследодатель (покойный) владел недвижимостью. Если наследование прошло менее трех лет, необходимо учитывать фактические сроки владения квартиры предшествующим владельцем.
Далее, согласно пп. 1.1 п. 1 ст. 220 НК РФ, если после продажи квартиры лицо приобретает новое жилое помещение в течение одного года и стоимость нового жилья не менее чем в размере продажи, ему предоставляется право на налоговый вычет по следующим условиям:
- Для продажи унаследованного жилища, если оно было в собственности менее трех лет, необходимо будет уплатить налог.
Еще вариант. Если после продажи и покупки нового жилья человек оформляет дарственную на родственника, это также должно быть учтено в его налоговом статусе:
Дарение недвижимости также подлежит налогообложению. Согласно ст. 228 НК РФ, даритель (в данном случае — ваш знакомый) уплачивает налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Однако, если дарение осуществляется между близкими родственниками (например, родителями, детьми, братом, сестрой и т.п.), то налог не взимается.
Делаем вывод: Продавец, унаследовавший квартиру, может быть обязан уплатить НДФЛ с дохода от продажи, если не прошло три года с момента получения наследства.
Если он в течение года купит новое жилье по цене не менее проданного, он может оформить налоговый вычет, но это не отменяет обязанности по уплате налога с продажи, если он не владел квартирой более трех лет.
После этого он может оформить дарственную на родственника, что также должно быть учтено в контексте налогообложения, но дарение близким родственникам не облагается налогом.
Ну как то так!))
Здравствуйте. Если человек находится в соч и обратился в платную клинику, возможна ли передача информации органам?
ОтветитьДобрый день.
Согласно ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", информация, полученная в процессе оказания медицинской помощи, является медицинской тайной. Медицинская организация и медицинские работники обязаны обеспечивать конфиденциальность этой информации.
Передача сведений о пациенте третьим лицам, включая государственные органы, возможна в следующих случаях:
Если пациент дает письменное согласие на передачу своих медицинских данных, клиника имеет право сделать это.
В некоторых случаях информация может быть передана без согласия пациента в соответствии с установленными нормами закона. Например, это может касаться случаев, когда:
- необходимо предотвращение угрозы жизни или здоровью других лиц;
- существует судебный запрос;
- требуются данные для расследования уголовных дел.
Некоторые клиники могут быть обязаны сообщать о случаях заболеваний, представляющих опасность для общественного здоровья (например, инфекционные болезни), в соответствующие органы.
ВЫВОД: если человек обращается в платную клинику, его медицинская информация защищена законом, и передача данных в органы возможна, только если существуют четкие основания, такие как согласие пациента или юридические обязательства клиники. Если у вас есть опасения по поводу конфиденциальности ваших данных, вы можете обсудить этот вопрос с представителями клиники и ознакомиться с их политикой относительно защиты персональных данных.
Что значит следующая ситуация, которую сейчас опишу? Ситуация: «Я работаю в вузе в тех. отделе, там окончил бакалавриат, в воинском учете вуза попросили меня дать свой военный билет (говорят, что при получении образования меняют ВУС (военно-учетная специальность)); спустя какое-то время мне вернули билет, поменяли ВУС (изначальный мой ВУС был 999000 а)), и вдобавок мне прикрепили мобилизационное предписание (причем розового цвета), и немного растерялся и впал в отчаяние. Стоит к слову добавить то, что у меня категория «В» (ограниченно годен), так как у меня болезнь псориаз. Настолько ли страшна данная ситуация?
ОтветитьДобрый день.
Военный билет — это официальный документ, который подтверждает вашу военно-учетную специальность (ВУС) и категорию годности к военной службе. Изменение ВУС связано с изменением ваших данных в военном учете в соответствии с получаемым образованием. Как правило, при получении высшего образования (например, в вузе) происходит пересмотр военно-учетной специальности, что является стандартной практикой.
Прикрепление мобилизационного предписания, особенно если оно розового цвета, может указывать на то, что вы зачислены в резерв. Обычно такие предписания выдают либо в преддверии очередной мобилизации, либо в рамках планирования. Это может быть связано с вашей текущей подготовкой к службе, даже если у вас категория «В».
Категория «В» (ограниченно годен) означает, что вы подходите для военной службы, но с ограничениями. Наличие заболевания (в вашем случае псориаза) может снижать вероятность призыва. Важным моментом является то, что ваша категория годности действительно имеет значение во время мобилизации. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 августа 2006 года № 500 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе", граждане с категорией «В» могут быть призваны, но только в редких случаях, которые зависят от конкретной ситуации и потребностей армии.
Обратитесь за разъяснениями в военный комиссариат по месту жительства, чтобы прояснить статус вашего мобилизационного предписания. Возможно у них отсутствует часть информации, которую вы им доведете.
Сохраните все документы, касающиеся вашего военного учета и состояния здоровья, чтобы иметь возможность обосновать свои действия и право на освобождение от призыва.
Уверяю вас, что всегда существует возможность прояснить свою ситуацию и рассмотреть все имеющиеся варианты. Переживание тут не нужны. Нужно прояснение ситуации.
И еще такой момент (не по этому вопросу, но все же): может ли это быть связано с недавней новостью: что Минобороны хочет внести вправки по поводу некоторых болезней (в числе которых: скрытый сифилис, и, упомянутый мной псориаз, к примеру) и смена категорий с «В» на одну из подкатегорий основной категории «Б». Если это примут, то стоит ли проходить еще раз медкомиссию, или что тогда делать в таком случае ? Или я что-то упускаю, или не так эту новость понял ?
У моего покойного отца есть мама инвалид ей 90 лет, у нее есть опекун. Если я в ступлю в наследство, на жил площадь, могут ли они по истечению 6 месяцев после принятия меня наследником отсудить эту долю?
ОтветитьДобрый день.
Если кратко : Ваши шансы получить квартиру по наследству зависят от того, кто является законным наследником, и как будет оформлено наследство (завещание или наследование по закону). Если бабушка имеет право на обязательную долю в наследстве, то это может стать основанием для ее (или ее опекуна) для обращения в суд.
А теперь более подробно.
Согласно статье 1142 ГК РФ, наследство переходит к наследникам в соответствии с установленным порядком и очередностью. Если у вашего покойного отца есть мать (ваша бабушка), она будет входить в ту же очередь наследников.
Если ваша бабушка является инвалидом и находится под опекой, опекун имеет право действовать в интересах своего подопечного. Однако важно подчеркнуть, что опекун не имеет автоматического права оспаривания наследства только на основании того, что бабушка является инвалидом. Ее интересы должны быть защищены, но для этого должны быть соблюдены определенные условия.
Согласно статье 197 ГК РФ, срок исковой давности для оспаривания наследства составляет 6 месяцев с момента, когда наследник узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. Это время может быть использовано для оспаривания в суде (например, в случае, если будет считаться, что ваш отец неверно оформил завещание или что-то еще).
Если ваша бабушка или ее опекун захотят оспорить ваше право на наследство, они могут сделать это только в рамках, установленных Гражданским кодексом:
Если бабушка наследует по закону, у нее есть право на обязательную долю в наследстве, если она не была исключена из завещания. Однако, если вы вступите в наследство на жилую площадь, бабушка не сможет просто "отсудить" вашу долю, если она не является наследником.
Если существует завещание, которое не включало вашу бабушку, она или ее опекун могут подать иск о недействительности завещания по основаниям, предусмотренным статьей 1130 ГК РФ.
Легальность взимания платы провайдерами интернета и кабельного телевидения за услуги вперед - соответствие Гражданскому Кодексу РФ. Договор был заключе о оплате за прошедший месяц.
ОтветитьДобрый день.
Согласно статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), каждая сторона в гражданских правоотношениях свободна в установлении условий договора, если они не противоречат закону. Тем не менее, есть определенные ограничения и нормативные акты, регулирующие данные вопросы.
Договор на оказание услуг, как правило, должен быть разработан с учетом требований, изложенных в главе 39 ГК РФ, касающейся обязательств за оказание услуг. В зависимости от условий договора, его стороны могут установить порядок и срок оплаты.
Если в договоре четко прописано, что оплата производится за уже оказанные услуги (например, за прошлый месяц), то это является законной практикой и соответствует условиям ГК РФ. В этом случае вы обязаны оплатить услуги, которые были предоставлены вам в прошлый период.
В случае предоплаты (оплата за услуги, которые будут предоставлены в будущем), такая практика также может быть легитимной, но к ней применяются определенные условия. Согласно статье 314 ГК РФ, если в договоре прописан штраф за невыплату или несвоевременную оплату, сторона, получившая предоплату, может привлечь к ответственности нарушителя.
Если в договоре указано, что услуги предоставляются с периодичностью, и вы оплачиваете их заранее (например, за месяц вперед), это может означать, что согласие на такую практику было вами дано при подписании договора.
Если же ваш договор не подразумевает оплата "вперед", а только за уже оказанные услуги, взимание платы за будущее использование может быть незаконным.
Внимательно ознакомьтесь с условиями, связанными с оплатой, и обратите внимание на условия, касающиеся сроков и порядка оплаты.
Обсудите спорные моменты с представителем компании. Возможно, в вопросах ясности условий они смогут разъяснить свои действия.
Если ваш вопрос не будет разрешен, вы можете обратиться в Роспотребнадзор или направить письменную жалобу в соответствующие органы.
В крайних случаях, если вы уверены в своей правоте, рассмотрите возможность обращения в суд для защиты ваших прав.
Таким образом, законность взимания платы за оказанные услуги интернет-провайдерами и операторами кабельного телевидения зависит от условий вашего договора и соответствия этих условий положениям Гражданского кодекса РФ. Очень важно внимательно читать все условия договора, чтобы знать, как действовать в случае возникновения споров.
Добрый день. В паспорте сделана запись владельцем на последней странице, а нужно лететь в другой город, разрешат посадку или нет?
ОтветитьДобрый день.
Согласно пункту 1 статьи 11 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", паспорт гражданина РФ является основным документом для удостоверения личности на территории России и для выезда за границу.
На последней странице паспорт предназначен для записей о собственнике паспорта. Если запись сделана случайно или без достаточных оснований, это может вызвать вопросы у сотрудников авиационной безопасности или авиакомпании.
При выполнении авиаперелетов сотрудники авиакомпании и службы безопасности аэропорта могут проверить ваш паспорт на наличие действительных удостоверяющих фактов о вашей личности:
- Если запись о владельце паспорта действительно и содержит ваше имя и фамилию, а также никаких дополнительных нарушений паспорта, то, скорее всего, вам смогут разрешить посадку на рейс.
- Однако, если запись выглядит сомнительно или вызывает вопросы у представителей авиакомпании, это может стать причиной дополнительной проверки.
Перед поездкой свяжитесь с вашей авиакомпанией и уточните, допустимо ли использование паспорта с такой записью. Это позволит избежать неожиданных ситуаций в аэропорту.
Убедитесь, что в паспорте нет других видов повреждений или ошибок, которые могут повлиять на его действительность.
Если возникнут проблемы, имейте под рукой другие документы, удостоверяющие вашу личность (например, водительские права или другой личный документ).
Если запись в паспорте действительно может вызвать проблемы, лучше обратиться в местное отделение УФМС (управление Федеральной миграционной службы) для исправления записи или получения нового паспорта.
Итак, на практике возможно, что вам разрешат посадку на рейс, если ваш паспорт подтверждает вашу личность. Однако, чтобы избежать стрессовых ситуаций, настоятельно рекомендую уточнить перед поездкой у авиакомпании правила использования паспорта с такой записью и, при необходимости, произвести исправления.
Здравствуйте. Ситуация такая. Лет 30 назад я работал в колхозе, в один момент (примерно 2000) он распался и его преобразовали в ЗАО, наделив нас работников вроде шестью акциями новоиспечённого предприятия. Далее в 2004 было преобразовано в следующее ЗАО. И вот недавно нынешний владелец позвонил и предложил 15 К за эти акции, или говорит они перейдут в государство. Я может чего-то не допонимаю, но как акции могут перейти в государство? И ещё, что-то очень быстро всё организовали, и нотариус уже ждёт на оформление продажи этих бумаг. Не подскажете, как в этой ситуации поступить?
ОтветитьДобрый день.
Вы отметили, что работали в колхозе, который впоследствии был преобразован в ЗАО, и получили акции нового акционерного общества. Важно понимать, что акции являются долевыми ценными бумагами, и их обладание подразумевает определенные права (например, право на участие в управлении обществом и право на дивиденды).
Вопрос о том, как акции могут перейти в государство, требует пояснений. Акции могут быть переведены в собственность государства в случае, если они не востребованы, или если существуют положения о конфискации (например, если они не выкуплены в течение установленного периода).
В случае, если акции не обладают правами (например, если вы не были акционером на момент преобразования), они могут быть признаны недействительными.
Если акции долгое время не использовались и не обращались на рынке, согласно законодательству процессу может быть установлен срок, по истечении которого акции могут быть признаны неактивными и, в конечном итоге, переданы в доход государства.
Ваши размышления о предложении продать акции за 15,000 рублей также требуют оценки. Вам стоит учитывать следующие моменты:
Оцените, соответствует ли предложенная сумма реальной стоимости акций, основываясь на рыночной ситуации и судьбе ЗАО. Возможно, акционерное общество имеет активы или намерения, которые могут значительно повысить стоимость акций.
Прежде чем подписывать какие-либо документы и соглашения с нотариусом, крайне важно удостовериться, что все действия соответствуют закону и ваши права как акционера защищены.
Это важный этап, и действовать следует осторожно. Не соглашайтесь на продажу до получения всей необходимой информации о ваших акциях, их стоимости и правовых последствиях состояния.
Если человек находится на активном наблюдении у психиатра и психиатр говорит приехать с родственником на следующий прием, можно ли отказаться? Куда жаловаться?
ОтветитьДобрый день.
Если человек находится на активном наблюдении у психиатра, и специалист рекомендует прийти на следующий приём с родственником, важно понимать, в каком контексте сделано это предложение и какие права у пациента.
Согласно статье 35 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (1993 года), пациент имеет право на свободный выбор врача, а также право отказаться от медицинского вмешательства. Это правило применяется и к консультациям с родственниками. Однако важно учитывать, что психиатр может рекомендовать присутствие родственника по следующим причинам:
Родственник может помочь в восстановлении информации и поддержке пациента.
Если врачу кажется, что пациент находится в состоянии, представляющем опасность для него или окружающих, присутствие родственников может быть вызвано необходимостью обеспечения безопасности.
Если вы решите отказаться от предложения посетить врача с родственником, врач не имеет физического оснований для принуждения, но может рекомендовать это с учетом клинической ситуации.
Если вы чувствуете себя комфортно без присутствия родственника, вы можете отказаться от этой рекомендации. Однако полезно обсудить с психиатром ваши причины, чтобы избежать недопонимания. Это также позволит врачу понимать вашу позицию и учитывать ваши предпочтения при последующих консультациях.
Если вам кажется, что это требование является неправомерным или вы сталкиваетесь с нарушением ваших прав, вы можете предпринять следующие шаги:
В первую очередь вы можете подать жалобу на имя главного врача учреждения, в котором вы наблюдаетесь. В жалобе стоит изложить ситуацию и указать, что вы считаете требование посещения с родственником необоснованным.
Каждое Министерство охраны здоровья имеет свои региональные органы, куда можно направить жалобу.
Если вы не добьётесь разрешения через учреждение, вы можете подать жалобу в Росздравнадзор, указав на возможные нарушения вашего права на медицинскую помощь.
В случае систематических нарушений ваших прав вы также имеете право обратиться в суд.
На 27 февраля назначено судебное заседание в кассационном суде. Может ли ответчик администрация в период судебного разбирательства менять назначения земельного участка?
ОтветитьДобрый день.
Как правило, в ситуации, когда дело рассматривается в суде, принимаются меры для обеспечения стабильности прав сторон до вынесения решения. Это связано с тем, что судебное разбирательство может изменить правовой статус спорного земельного участка, и любые изменения, проводимые одной из сторон, могут повлиять на результаты судебного разбирательства.
На период рассмотрения дела в суде может действовать правило о запрете на осуществление действий, касающихся предмета спора (например, изменения назначения или использования земельного участка). Это может быть предусмотрено как в рамках самой судебной практики, так и с учетом санитарных, экологических норм и требований, если они связаны с использованием земель.
Кроме того, согласно статье 140 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд может приостановить действия, которые могут затруднить выполнение решения, если такие действия могут затронуть предмет спора.
Однако, стоит отметить, что изменение назначения земельного участка может быть обосновано и некоторыми процессуальными нормами. Например, если изменение не затрагивает каких-либо прав третьих лиц и мотивировано необходимостью (например, в случае угрозы экологической безопасности), администрация может иметь право провести такие изменения. Но такие действия, как правило, должны быть согласованы с судом.
Если ответчик (в данном случае - администрация) осуществляет действия, которые могут повлиять на предмет спора, другая сторона (например, истец) может обратиться в суд с заявлением о приостановлении данных действий. Судебная практика часто поддерживает такие меры для защиты интересов сторон.
Таким образом, в общем случае ответчик не может произвольно менять назначение земельного участка в период судебного разбирательства, так как это может нарушить стабильность прав сторон и повлиять на исход дела. Если такие изменения все же планируются, важно адекватно оценить ситуацию и предпринять необходимые правовые шаги для защиты ваших интересов в суде.
Здравствуйте, мне 19,учусь заочно, с апреля прошлого года, отец был на сво, погиб, числился до января 2025 гбез вести отсутствующим, месяц назад по суду признали его погибшим, 2024 годом, положена ли мне выплата, если на момент гибели отца я училась в школе.
ОтветитьДобрый день.
Примите мои соболезнования.
Согласно статье 1121 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) и другим нормативным актам, если ваш отец был признан погибшим, вы имеете право на определенные меры социальной поддержки, которые могут включать:
Как дочь, вы имеете право на наследство, если у вашего отца не было завещания или его наследство не было разделено между другими наследниками.
В зависимости от того, трудился ли ваш отец и где именно он работал, работодатели или страховые компании могут предоставить определенные компенсации, если он был застрахован в системе обязательного страхования.
Так как вы учились в школе на момент гибели вашего отца, возможно, вам также могут быть доступны определенные социальные пособия:
В соответствии с законодательством, выплата пенсии по потере кормильца может производиться до достижения вами 23 лет, если вы учитесь (но не более чем до достижения 18 лет, если это касается школы). В вашем случае, если вы предоставите подтверждение своего учебного статуса, то сможете рассчитывать на такие выплаты. Также необходимо предоставление справок о том, что вы обучаетесь на заочной форме.
Вам стоит обратиться в Пенсионный фонд РФ (ПФР) или службу социальной защиты вашего региона с запросом о пенсии по потере кормильца.
Вам понадобятся документы, подтверждающие вашу связь с отцом (свидетельство о рождении), подтверждение его смерти (судебное решение о признании погибшим), а также документы, подтверждающие ваш статус студента.
Вам необходимо уточнить все детали в органах, оказывающие социальные услуги, поскольку каждый случай индивидуален и зависит от региона. Кроме того, учитывайте, что существуют сроки для подачи заявлений на получение субсидий или выплат, так что действовать стоит оперативно.
Здравствуйте, была на работе, но не расписалась в бланке, казали не подписи день не ставится, как с этим быть
ОтветитьДобрый день.
Согласно статье 91 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ), работодатели обязаны вести учет рабочего времени сотрудников. В большинстве организаций для этого используются специальные бланки, журналы учета рабочего времени или системы автоматизированного учета.
Если вы были на работе, но не поставили подпись в журнале учета, это не должно автоматически означать, что вы не работали. Важно помнить, что ваше фактическое присутствие на рабочем месте имеет первостепенное значение.
Согласно ТК РФ, работодатель обязан правильно учитывать отработанное время, и ваша подпись не должна быть обязательным условием для фиксации факта работы. Если вы действительно работали, это можно подтвердить другими способами (например, показаниями коллег, докладными записками и т.п.).
Важно на будущее уточнить, какой порядок установлен в вашей организации для учета рабочего времени и какие последствия могут возникнуть в случае отсутствия подписи.
Вам следует обсудить ситуацию с вашим непосредственным руководителем или с отделом кадров. Объясните, что вы находились на рабочем месте и выполненные вами обязанности должны быть учтены.
Если ситуация не решается устно, вы можете написать заявление в отдел кадров с просьбой учесть ваш рабочий день, уточнив, что вы реально были на работе и готовы предоставить свидетельства (например, подписи коллег, другие документы).
В дальнейшем старайтесь фиксировать свое время работы другими способами, например, делать записи или сохранять переписку, которая подтверждает ваши действия.
Если работодатель отказывает в учете рабочего времени без обоснованных причин, вы имеете право обратиться в Государственную инспекцию труда или в суд для защиты своих интересов.
В вашей ситуации важно активно отстаивать свои права. Убедитесь, что все ваши действия зафиксированы и что вы соблюдаете внутренние процедуры вашей организации.
На осмотре одна из сторон, не пускает другую сторону на территорию объекта исследования, что делать эксперту в такой ситуации?
ОтветитьДобрый день!
Эксперт должен попытаться выяснить, почему одна из сторон не пускает другую на объект. Это может быть связано с различными причинами — от недостоверных данных до субъективных страхов. Если у эксперта есть возможность, стоит провести краткий разговор с представителями обеих сторон для выяснения ситуации.
Если препятствование продолжается, эксперту следует незамедлительно уведомить судебный орган или орган, назначивший экспертизу, о возникшей ситуации. Это действие зафиксировано в статье 79 Гражданского процессуального кодекса РФ, которая устанавливает, что эксперт обязан информировать суд о возникших затруднениях в процессе экспертизы.
Эксперт должен составить акт о том, что ему было отказано в доступе к исследуемому объекту, и указать все обстоятельства, при которых это произошло. Сообщение о препятствии в доступе важно зафиксировать, чтобы документально подтвердить ситуацию.
Если действия одной из сторон имеют признаки нарушения закона (например, осуществляются угрозы или физическое препятствование доступа), эксперт должен рассмотреть возможность обращения в правоохранительные органы.
Если доступ к объекту невозможно обеспечить, эксперт должен определить возможность продолжения работы без физического осмотра объекта. Если это невозможно, он может подготовить предварительное заключение (документ) о том, что экспертизу нельзя провести в полном объеме из-за отказа одной из сторон. Эксперт должен четко указать, какие именно данные нельзя получить и какие последствия это будет иметь для итогового заключения.
Если дело уже рассматривается в суде, и суд согласен с позицией одной из сторон относительно доступа, эксперт может быть вызван в заседание, где сможет представить свою позицию и рекомендации относительно дальнейших шагов.
Важно помнить, что эксперт должен соблюдать принципы независимости и объективности. Его задача — составить максимально полный отчет о обстоятельствах, которые затрудняют проведение экспертизы, а также обеспечить законное право всех сторон на доступ к объекту. Фиксирование всех шагов, предпринятых экспертом в этой ситуации, поможет избежать дальнейших правовых последствий и подтвердит вашу добросовестность в выполнении профессиональных обязанностей.
Уменьшит ли наказание апелляционный суд, если будут предоставлены показания свидетелей со стороны обвиняемого, которые не были предоставлены в суде первой инстанции из-за недобросовестной работы следователя?
ОтветитьДобрый день!
Предоставление новых показаний свидетелей на этапе апелляционного разбирательства может существенно повлиять на исход дела и привести к уменьшению наказания, особенно в случаях, где недобросовестные действия следственных органов затруднили защиту прав обвиняемого. Важно, чтобы защита хорошо подготовила свои аргументы и обосновала необходимость пересмотра дела в свете новых доказательств.
Согласно статье 333 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ), апелляционный суд вправе рассматривать дело в рамках, установленных судебной практикой, и при наличии новых обстоятельств. В данном случае, если новые показания свидетелей могут существенно изменить уголовное дело, это будет основанием для рассмотрения их апелляционным судом.
Здравствуйте уважаемые юристы подскажите пожалуйста что мне делать? Я подала на алименты в 2009 году но так их и не получала, подала в октябре на уголовную ответственность но он убежал на сво приставы туда направили исполнительный лист на взыскание алиментов но и от туда не поступают уже на сво 4 месяца что мне делать 15 лет не могу добиться ничего
ОтветитьДобрый день.
Если вы уже подали исполнительный лист в службу судебных приставов и не получаете взысканием алиментов, рекомендуется выполнить следующие действия:
Направьте запрос(письменно) на получение информации о ходе исполнения вашего исполнительного листа. Вы имеете право знать, какие меры были предприняты для взыскания долга. По закону приставы обязаны держать вас в курсе.
Если должник уклоняется от уплаты алиментов, приставы могут предпринять различные меры, такие как арест имущества, ограничение выезда за границу, удержание долга из заработной платы и другие.
Если приставы не предпринимают достаточных мер, вы вправе обратиться в прокуратуру с жалобой на бездействие судебного пристава. Прокуратура обязана проверить вашу жалобу и дать оценку действиям службы.
Поскольку вы уже подали заявление о привлечении должника к уголовной ответственности за невыплату алиментов, важно следить за ходом этого дела:
Запросите информацию в органе, куда вы подавали заявление о возбуждении уголовного дела. Вы должны быть в курсе его статуса.
Если должник скрывается от правоохранительных органов, это может препятствовать уголовному преследованию. Если данное обстоятельство не было учтено, вам стоит проинформировать следственные органы о его местонахождении (если вы знаете его).
Помните, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Семейным кодексом РФ, алименты — это обязательные платежи, которые должны быть выплачены на содержание детей. Вы имеете право на получение алиментов и право на защиту своих интересов в судебном порядке.
Помимо страха и беспокойства, важно действовать решительно и последовательно. Следуйте вышеперечисленным шагам, обращайтесь в соответствующие органы и сохраняйте все документы и переписки. Это поможет вам добиться положительного результата в вашей ситуации.
Уважаемые юристы, помогите пожалуйста разобраться! Ситуация следующая. В судебном заседании по рассмотрению дела об административном правонарушении допрашивался УУП, составивший протокол об административном правонарушении и не разъяснивший права и обязанности лицу, привлекаемому к административной ответственности. В своих показаниях УУП сказал, что права и обязанности им разъяснялись, что не соответствует действительности и полностью опровергается имеющейся у стороны защиты видеозаписью всей процедуры составления данного протокола. Есть желание привлечь указанного УУП к административной (а возможно - и к уголовной) ответственности за ложь в суде. В связи с этим имеются вопросы: 1. Можно ли сделать заявление об административном правонарушении со стороны УУП прямо на рассмотрении дела, обязан ли судья это заявление принять и какими должны быть его дальнейшие действия с точки зрения закона? 2. Усматриваются ли в действиях УУП по внесению в протокол записи об ознакомлении лица, привлекаемого к административной отвественности, с правами и обязанностями и последующему лжесвидетельствованию признаки уголовно-наказуемых деяний? Может 292, 327 или 285 УК РФ? Спасибо.
ОтветитьДобрый день!
Вы имеете право на подачу заявления об административном правонарушении прямо в суде, рассматривающем дело. В соответствии с частью 2 статьи 28.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, любое лицо, считающее, что его права или законные интересы были нарушены, вправе обращаться в органы, уполномоченные на рассмотрение таких дел. Ваша ситуация может быть охвачена статьёй 23.1 Кодекса, касающейся нарушений прав лиц при административном производстве.
Обязан ли судья это заявление принять? Да, судья обязан принять ваше заявление и рассмотреть его в соответствии с процессуальным законодательством. Согласно части 1 статьи 15 Кодекса административного судопроизводства РФ, каждая сторона имеет право на защиту своих интересов и вправе привлечь внимание суда к обстоятельствам, которые могут повлиять на решение дела.
После принятия вашего заявления судья должен изучить его и принять решение о необходимости его рассмотрения. Суд может вызвать свидетелей, в том числе и УУП, и обеспечить рассмотрение данного вопроса. Также суд имеет право передать информацию о возможных правонарушениях в соответствующие органы для проведения проверки.
Ваши опасения относительно возможных уголовных правонарушений, которые могли быть совершены УУП, могут иметь под собой основание:
- Статья 292 УК РФ (служебный подлог): если УУП внес в протокол ложные данные о том, что права и обязанности разъяснялись, это может быть основанием для привлечения его к ответственности по этой статье. Если он действительно знал, что его показания неверны, это будет служебным подлогом.
- Статья 327 УК РФ (подделка документов): если протокол об административном правонарушении был подделан или содержал заведомо ложные сведения, это также может подпадать под действие этой статьи.
- Статья 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями): если УУП использовал свои должностные полномочия в корыстных или недобросовестных целях, это также может быть основанием для уголовного преследования.
Успехов вам в решении вашего вопроса!
Добрый день. Я с 20 января вышла в отпуск по БиР. Рожать мне через месяц. Работаю в гос больнице на должности специалиста Гражданской обороны, охраны труда, пожарной безопасности и вела воинский учёт. Что в положении сообщила сразу как только встала на учёт. На мою должность с зп 28000 никого не нашли. Перед уходом я подготовила акт приёма передачи документов на Главного врача и ушла. И тут начался постоянный телефонный обрыв с требованиями постоянно быть на связи и прийти на работу на денёк. Помочь. Так как с ребёнком есть кое-какие проблемы стараюсь не нервничать, а постоянные звонки просто сводят с ума. Заблокировала всех, выключая начальника. Так теперь мне поступают угрозы на каком основании я не беру телефон, почему заблокировала и звонит начальник отдела кадров что воинский учёт скинули вести ей, она не может разобраться требует выйти. Как быть, подскажите пожалуйста. Может я не права.
ОтветитьДобрый день.
Согласно статьи 256 Трудового кодекса РФ (ТК РФ), работники, находящиеся в отпуске по беременности и родам, имеют право не выходить на связь с работодателем и не выполнять служебные обязанности.
В соответствии с статьей 255 ТК РФ, в период отпуска по БиР за работником сохраняется место работы и заработная плата, но при этом не предусмотрено обязательства выполнять служебные обязанности, не выходя на работу.
Ваша обязанность как работника была сообщить о беременности и необходимости отпуска. Вы выполнили это требование.
Работодатель не имеет права совершать телефонные звонки с требованием вернуться на работу или проводить запугивание. Статьи 37 и 39 ТК РФ устанавливают, что работники не могут подвергаться принуждению в их праве на отдых.
Если давление со стороны работодателя продолжится, вы можете рассмотреть возможность обращения в трудовую инспекцию или профсоюз (если такой имеется в вашей организации) для защиты своих прав.
Ваши права как работника, находящегося в отпуске по БиР, защищены законодательством, и работодатель не имеет права вас принуждать. Поэтому действуйте в рамках закона и старайтесь минимизировать стресс в сложный для вас период. Малышу и вам прежде всего здоровья!
Можно ли подать в суд на девушку за то, что распустила слух обо мне который очень погубил мою репутацию, если можно, то что ей будет?
ОтветитьДобрый день.
Согласно статье 152 Гражданского кодекса РФ, вы можете подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. На основании этой статьи вы можете требовать:
- Опровержение ложной информации.
- Устранение ее последствий (например, путем публикации опроверждения).
- Взыскание морального вреда.
Для успешного иска вам нужно будет доказать:
Факт распространения информации, что девушка действительно распространяла определенные слухи.
Ваша задача — продемонстрировать, что слухи являются ложными и не соответствуют действительности.
Вы должны будете показать, что распространенные слухи повлияли на вашу репутацию, работа, отношения с окружающими и т.д.
В случае, если суд примет вашу сторону, последствия для девушки могут быть следующими:
Суд может обязать ее опровергнуть информацию, то есть сделать публичное заявление, что слухи являются ложными.
Если вы подали иск о взыскании морального вреда и суд удовлетворит ваш иск, девушка будет обязана выплатить вам компенсацию. Размер компенсации зависит от конкретных обстоятельств дела.
Таким образом, вы действительно имеете право подать в суд на девушку за распускание слухов, и последствия для нее могут быть довольно серьезными. Однако важно помнить, что судебные разбирательства могут затянуться, поэтому стоит сперва оценить все возможности для мирного разрешения конфликта.
Если в кинотеатре стоит ограничение на фильм 18+ то это законное ограничение или всего лишь рекомендация? Могут ли в 17 лет не пустить на фильм 18+ работники кинотеатра?
ОтветитьДобрый день.
1. Федеральный закон от 29 декабря 1994 года N 4-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации".
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2000 года N 751 "Об утверждении Порядка классификации фильмов".
Согласно этим актам, фильмы классифицируются по возрастным категориям и могут содержать различные элементы, такие как насилие, сцены сексуального характера, ненормативная лексика и т.д. Кинотеатры, обязанные соблюдать указанные категории, имеют право не допускать зрителей младше указанного возраста.
Если вам не позволили посещать фильм, потому что вы на момент фильма находитесь на грани или не достигли указанного возраста, сотрудники кинотеатра действуют в рамках своих обязанностей. Это не является дискриминацией, а частью их обязательств соблюдать закон о защите молодежи.
Я получила ответ от Черемушкинского районного суда о том, что должна обратиться в суд по месту нахождения надлежащего ответчика, т.е. к Сбербанку. Я обращалась в Сбербанк на ул. Вавалова, 19. К какому суду он относится?
ОтветитьДобрый день, суть моего обращения по поводу моей родной сестры. В 2021 в возрасте 35 лет моей сестре поставили диагноз "Деменция альцгеймерского типа" в научном центре психичиского здоровья на Каширском шоссе. Весной 2022 года Медико-Социальной Экспертизой была установлена группа инвалидности 3-й группы. (Рабочая группа, человек является дееспособным). Весной 2023 года ей также дали рабочую группу инвалидности 3-степени. (Ни на одной работе не сможеть выполнить любые, даже элементарные служебные обязанности). Следующая дата освидетельствования назначена на май 2025 года. За эти два года моя сестра сильно деградировала, не может сама себя обслуживать (не готовит еду, не может найти дорогу домой, забывает встретить детей в школе, одну дома оставить опасно, один раз оставила разогревать еду на сковороде и забыла про неё, чуть не устроив пожар). Я её родной брат, имею ли я право подать иск на установление её недееспособности и установлении над ней опекунства. Можно ли также назначить судмедэкспертизу в суде. Ситуация критическая, так как она не может заполнить ни одного документа (если потеряет паспорт, то восстановить сама она его не сможет). У неё двое детей 8 и 11 лет, за ними ухаживает полностью моя мама в возрасте 63 года. Подскажите пожалуйста, в случае установления над ней опекунства, положена ли мне какая-либо выплата от государства? Заранее спасибо за ответ.
ОтветитьДобрый день!
Согласно статье 29 Гражданского кодекса РФ, право на признание недееспособным может иметь любой заинтересованный человек, в том числе и брат (сестра) лица, чья дееспособность ставится под сомнение. Вы можете подать в суд на основании ухудшения состояния здоровья вашей сестры, если сможете представить доказательства ее недееспособности.
При этом, вам необходимо будет собрать доказательства о состоянии вашей сестры. Суд может назначить судебно-медицинскую экспертизу для оценки состояния психического здоровья, которая станет основой для вынесения решения о недееспособности.
Подготовьте заранее медицинские справки о состоянии здоровья вашей сестры, заключения от специалистов (врача-психиатра) и другие документы, подтверждающие вашу позицию.
В заявлении укажите все обстоятельства дела, причину обращения, требуемую просьбу о признании недееспособности вашей сестры и установлении над ней опекунства.
Иск подается в районный суд по месту жительства вашей сестры.
Если суд признает вашу сестру недееспособной, вы сможете подать заявку на назначение опекуном, что будет означать, что вы будете действовать от ее имени в юридических вопросах и заботиться о ее интересах.
Как опекун, вы вправе рассчитывать на несколько видов помощи: такие как доплаты к пенсии, пособия или другие виды поддержки.
Так как у вашей сестры есть дети, важно помнить о том, что на них тоже могут быть назначены разные пособия и соцвыплаты, которые могут затронуть финансовое состояние и вас, как опекуна.
Для получения конкретной информации о социальных выплатах и их размере, стоит обратиться в органы социальной защиты населения или в Пенсионный фонд.
Возможно ли перераспределить долг поровну на каждого наследника? При том, что у одного есть свидетельство о праве на наследство (зарегистрировано в росеестре) а у других только заявление (не оформлено наследство)
ОтветитьДобрый день.
Согласно статье 1163 Гражданского кодекса РФ:
При наследовании наследники несут ответственность по долгам наследодателя в пределах стоимости полученного имущества. Это означает, что если один из наследников уже оформил свое право на наследство и получил долю, он станет ответственным за долги в рамках своей доли.
Наследники, которые еще не оформили свои права (то есть у них нет свидетельства о праве на наследство), могут участвовать в распределении долгов, но:
Их ответственность по долгам наследодателя возникает только после того, как они примут наследство. Оформление свидетельства о праве на наследство дает наследнику право не только на имущество, но и на обязательства.
Долги наследодателя пропорционально распределяются между всеми наследниками в зависимости от их долей. Например, если у вас трое наследников и один из них получил свидетельство о праве на наследство на 50% недвижимости, то его доля ответственности по долгам будет 50%, если общая стоимость долгов покрывается стоимостью наследства.
Могу ли я выселить наследника из квартиры если он там не прописан? Или что грозит за препятствие что бы попасть в наследственную квартиру?
ОтветитьДобрый день.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (ГК РФ), в частности статьям 1110 и 1111, наследниками по закону являются лица, которые в силу закона получают право на наследство после смерти наследодателя. Это относится как к тем, кто прописан в квартире, так и к тем, кто не имеет регистрации.
Факт отсутствия прописки у наследника не лишает его права на наследственное имущество:
Если наследник получил долю в праве собственности на квартиру (например, если наследодатель составил завещание), то он станет совладельцем этой квартиры.
Важным аспектом является то, что регистрация (прописка) - это не единственное условие для обладания правом на жилье.
Если наследник владеет долей в квартире:
Вы не имеете права выселить его без законных оснований. Участие в наследстве (даже без прописки) означает, что он имеет право на совместное использование жилья.
Выселение возможно только через суд, если имеются основания, например, если он нарушает условия проживания (например, систематически нарушает тишину, портит имущество и т. д.).
Если вы препятствуете наследнику попасть в квартиру:
Вы можете нарушить его права и, возможно, быть привлечены к ответственности (например, по гражданскому иску).
В случае если вы были единственным собственником квартиры до ее наследования, и затем ваш наследник имеет законное основание (доля в наследственной квартире), он имеет право вернуть себе доступ к жилью через суд.
Здравствуйте. Я трудоустроена официально. Могут ли меня задерживать после работы помогать другим коллегам… если я ушла…. Чем мне это грозит?
ОтветитьДобрый день.
Убедитесь, есть ли в трудовом договоре (ТД) условия, связанные с работой вне рабочего времени.
Обсудите с коллегами: Возможно, у всех такая же ситуация. Обсуждение может помочь выяснить общие моменты и сложить мнение о подходе работодателя.
Если будете задерживаться на работе, убедитесь, что это оформлено в письменном виде (например, служебная записка о согласии на задержку).
Обратитесь к профсоюзу (если такой имеется): Они могут оказать консультационную помощь и поддержку в вопросах трудовых прав.
Таким образом, если вы не хотите задерживаться на работе, вы имеете полное право не делать этого, и работа не должна нарушать ваши личные права и свободы.
Законодательство сам в поддержку статья 91 ТК РФ:
Рабочее время устанавливается в трудовом договоре и не должно превышать нормы, установленные трудовым законодательством.
Работодатель имеет право требовать от работника выполнения работы только в рамках установленного рабочего времени.
У ребенка в 6 лет диагноз ювинильный артрит. Выписали препарат хумира. В заключении было указано что препарат обязателен. Отмене не подлежит по жизненным показателям. Участковый педиатор сказал, что такие уколы нет возможности получать бесплатно. Оформляем инвалидность. Минздрав рекомендовал обратится к гл.врачу поликлиники. Будем обращаться. Если откажут, на какой документ сослаться чтобы написать заявление на получение. Многодетная семья. Мама в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет.
ОтветитьДобрый день.
Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", граждане имеют право на бесплатное получение лекарств по рецепту врача, если это предусмотрено в рамках программы государственной гарантии бесплатного оказания медицинской помощи.
Официальное заключение о необходимости назначения препарата, как в вашем случае — «Хумир», которое обязательно указано в диагнозе, должно реализовываться педиатром. Согласно приказу Минздрава России (например, приказ № 400н от 16 апреля 2020 года, который касается организации оказания медицинской помощи), врачи обязаны обеспечивать пациентов необходимыми лекарственными средствами, если они входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Оформление инвалидности для вашего ребенка — это важный шаг. При наличии инвалидности и установленной необходимости в препаратах согласно заключению врача, будет проще добиваться получения медицинской помощи и бесплатных лекарств.
Обратитесь к главному врачу вашей поликлиники/медицинского учреждения с письменным заявлением о необходимости обеспечить ребенка препаратом «Хумир», основываясь на заключении лечащего врача. В заявлении укажите, что лекарство необходимо в связи с диагнозом ювенильного артрита и что его отмена не подлежит.
Вам по требуются следующие документы.
- Заключение лечащего врача (педиатра или ревматолога).
- Рекомендации Минздрава о получении лечения.
- Уведомление об инвалидности (если оно уже получено).
- Справка о многодетной семье, что может также служить дополнительным основанием для поддержки вашего обращения.
Если ваша просьба не будет удовлетворена, вы имеете право поднять вопрос на более высоком уровне, например:
1. Напишите жалобу в Министерство здравоохранения вашего региона.
2. Создайте обращение в Росздравнадзор.
3. Обратитесь в Фонд социального страхования РФ (ФСС) для получения информации о возможности получения препарата в рамках программ поддержки.
Пришло 3 уведомления в госуслугах от ГКУ Организатор перевозок на штрафы по 35 000 р. Как узнать за что это и как обжаловать?
ОтветитьДобрый день.
Войдите в свой личный кабинет на сайте Госуслуг.
В уведомлениях будет указано, какому правонарушению соответствуют штрафы. Вы можете попытаться выяснить информацию о каждом штрафе, а также ознакомиться с его деталями, содержащимися в уведомлении.
Также обратитесь непосредственно в Государственное казенное учреждение "Организатор перевозок". Вы можете сделать это через их официальный сайт, по телефону или на личной встрече. Запросите разъяснения касательно штрафов, чтобы узнать конкретные причины и события, приведшие к их наложению.
Как можно убрать парковочные барьеры на придомовой территории. Количество мест на придомовой территории меньше количества квартир. Мест не хватает на всех собственников жилья. При этом многие собственники блокируют места, не используя их для парковки. В результате при наличии свободных (но заблокированных) мест, машину невозможно поставить. Управляющая компания требует решения собрания с 2/3 голосов о демонтаже барьеров. Хотя барьеры нигде не зарегистрированы и никем не согласованы. Спасибо.
ОтветитьДобрый день.
Нужно признать ситуация не из простых. Размышляем как решить данный вопрос и по какому пути пойти.
По определению, придомовая территория представляет собой общую собственность собственников квартир в многоквартирном доме. Общее имущество (включая придомовую территорию) управляется собственниками и должно использоваться в интересах всех. Это ключевое - "в интересах всех"
Идем дальше. Управляющая компания требует проведения общего собрания собственников для принятия решения о демонтаже парковочных барьеров. Однако важно понимать, что для достижения правомочности необходимо:
Соблюдение предусмотренной законом формы собрания (очно или заочно).
Сбор 2/3 голосов (или другого кворума в зависимости от типа решения).
Собрание может быть инициировано одним из собственников, который может подготовить повестку дня, включающую вопрос о демонтаже барьеров. При этом не стоит упускать из виду, что:
Необходимо собрать подписи собственников для созыва собрания.
Если барьеры не зарегистрированы и не согласованы, это может быть значительным аргументом в пользу их демонтажа.
При вашем желании значительно упростить процесс, обратите внимание на следующие шаги:
Обратитесь к другим собственникам, чтобы получить поддержку в вопросе демонтажа барьеров. Чем больше сторонников удастся собрать, тем выше вероятность успеха на собрании.( письменно под роспись)
Ясно сформулируйте, зачем барьеры должны быть убраны (недостаток парковки, создание удобного доступа и др.).
Чтобы провести собрание, свяжитесь с управляющей компанией и инициируйте процесс. В качестве альтернативы может быть полезно создать инициативную группу, которая поможет собрать подписи и разъяснить необходимость демонтажа барьеров.
Могу допустить, что управляющая компания откажется(письменно) организовать собрание или демонтаж барьеров, тогда есть возможность обратиться в суд с иском о признании барьеров самовольной постройкой. Таким образом, вы можете истребовать их демонтаж на основании нарушения ваших прав как собственника.( помните ключевую фразу - в интересах всех)
Если проблема остается нерешенной, возможно, стоит обратиться в органы местного самоуправления. Они могут оказать давление на управляющую компанию и помочь в решении ситуации.
И так, процесс снятия барьеров может быть сложным и потребует значительной инициативы со стороны собственников, однако ваши правильные действия могут помочь восстановить справедливое состояние с парковкой на придомовой территории. Обязательно действуйте в интересах всех собственников и добивайтесь решения общественного вопроса на благо всех жителей. Удачи! Я верю в ваш успех!
Добрый вечер. Мне скинула одноклассница моего сына аудиозапись, где учительница в беседе с одноклассницей назвала моего сына мразотой. Считается ли это оскорблением?
ОтветитьДобрый день.
Начнем с азов! Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (ГК РФ), оскорбление - это выражение, которое унижает честь и достоинство человека. Ваша ситуация, когда учительница называет вашего сына «мразотой», может рассматриваться как оскорбление, так как это слово имеет явный негативный оттенок и может унижать личное достоинство ребенка.
Размышляем дальше. В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ), образовательные учреждения обязаны обеспечивать защиту прав и законных интересов обучающихся, а также пропагандировать уважение к личности каждого ученика. Оскорбительное поведение со стороны педагога может быть расценено как нарушение этих обязанностей.
Я бы вам рекомендовал обратиться к руководству учебного заведения. Вы можете написать заявление или провести встречу, где изложите суть ситуации, предоставив аудиозапись как доказательство.
Могу допустить, что ситуация не будет разрешена, тогда можно будет рассмотреть возможность обращения в контролирующие органы, такие как Министерство образования или Роскомнадзор.
Важно также учитывать эмоциональное состояние вашего сына. Если он расстроен данной ситуацией, может быть целесообразно обратиться к психологу или квалифицированному специалисту, чтобы помочь ему справиться с возможными негативными последствиями.
Таким образом, вы имеете полное право рассматривать высказанное учительницей слово как оскорбление и действовать для защиты прав вашего сына. Обращение в школу и возможно дальнейшие действия в зависимости от ответа администрации могут помочь решить данную ситуацию.
Добрый день, вопрос заключается в том что хочу оставить ребенка у себя, жена же говорит что у меня ничего не получится, что ребенка оставят ей. Проблема почему я хочу оставить себе, ребенку 5 месяцев, из них пол жизни с ребенком сижу я, пока мама гуляет, отдыхает от ребенка. С октября месяца постоянно психовала на ребенка по нынешнее время. Она не хотела тогда уже ребенка в октябре, из за того что неделю отдыхала от него пока ребенок был в больнице на операции. Пропускала обязательные осмотры врачей с 2 до 3 месяца, говоря что ходила. А когда я пришел к врачу педиатру - выслушал многое ещё и морально от него получил что не водили ребенка. Так же сбегала из дому, в бары, гулянки, соответственно изменять мужу. Позже собрала вещи, написала записку и ушла пока я с ребенком гулял, дома же убираться даже в комнате ребенка не особо хочет, а как подруге ехать помогать убираться так с радостью. Состоит в ПНД на учёте,правда не всю правду рассказала психотерапевту, из за чего ей и правильные лекарства выписать не могут, а от этого ей же хуже для ее психики. Так же психовала распуская руки. Недавно вылила 2 литра кока колы на меня, стены на кухне и залила розетку, а за стенкой этой спал ребенок, можно вспыхнуть, а ей все равно убежала в гардеробную со словами: посмотрим что будешь делать когда таблетками наглатаюсь, а ей прописаны полунаркотическое лекарство. Благо успел и розетки вытереть и ее остановить. Ее же мама на моей стороне, чтобы я оставил ребенка себе, так как у меня условия лучше в разы, и в принципе обеспечиваю что жену что ребенка я. Так как пятикомнатная квартира, у ребенка своя комната отдельная. У нее же у мамы 2-х комнатная, но у мамы ее ещё есть ребенок которому нет 14 лет. А жена подстраиваться под из режим и в общем когда живёт со своей мамой не ладят и ругаются. Я ей предложил, живи у мамы с ребенком, я буду каждый день приходить к ребенку, так как волнуюсь за него - ее вариант не устроил.. Второй вариант, пусть оставит мне и так же хоть каждый день приезжает после свои дел, мужиков, подруг, друзей к ребенку - так же не устраивает вариант. Хочет начать новую жизнь с чистого листа, при этом раз ей не где жить, будет кочевать по друзьям, подругам, и в этом духе, что я не позволб, так как у ребенка есть где жить. Вот и вопрос, как оставить у себя ребенка, а то мне тут говорит, разговаривала с юристами и у меня нет шансов со своими доказательствами чтобы оставили мне ребенка
ОтветитьДобрый день.
Ребенок маленький по возрасту, поэтому шансы не большие. Очень не большие. Но я все же дам рекомендации. При этом судебная практика свидетельствует, что ребенка оставят с мамой. Тем не менее, нужно бороться за свои права.
Согласно Семейному кодексу Российской Федерации (СК РФ), оба родителя имеют равные права на воспитание и содержание своих детей. При этом в вопросах о том, с кем будет проживать ребенок, ключевую роль играют интересы самого ребенка. Важно, чтобы среда, в которой он будет жить, была безопасной и способствовала его нормальному развитию.( это практически выдержка из судебных решений по аналогичном вопросам)
Если у вас возникли серьезные опасения по поводу благополучия вашего сына в случае его проживания с матерью, вы имеете право обратиться в суд с просьбой о передаче вам опеки над ребенком. В этом случае вам нужно будет подтвердить свои слова и предоставить доказательства того, что условия, в которых будет жить ребенок с матерью, создают угрозу для его здоровья и безопасности. К таким доказательствам могут относиться:
Свидетельства о ее психическом состоянии (например, справки из медицинских учреждений).
Показания очевидцев (например, близких, знакомых или родственников).
Фото- или видео-доказательства, подтверждающие ненадлежащее поведение матери.
Документы, подтверждающие ваше активное участие в уходе за ребенком.
На что в первую очередь обращает внимание суд:
Психическое и физическое здоровье каждого из родителей.
Условия проживания и степень готовности к воспитанию ребенка.
Эмоциональную связь ребенка с каждым из родителей.( в таком возрасте это сложно)
Возможность обеспечить удовлетворение материальных и духовных потребностей ребенка.
Из вами написано можно сделать вывод, что вы активно заботились о ребенке и обеспечивали его.
Ваши утверждения о состоянии здоровья жены и ее поведении могут свидетельствовать о том, что она не способна должным образом ухаживать за ребенком.
Наличие своей комнаты для ребенка и более стабильная среда обитания - это также может быть важным аргументом.
Соберите все возможные доказательства, поддерживающие вашу позицию.
Подготовьте исковое заявление о передаче вам опеки и подайте его в суд.
В любом случае, действовать следует с учетом наилучших интересов ребенка. Заботьтесь о его благополучии, и ищите пути для безопасной и стабильной жизни для него.
Могу ли я быть собственником земли и строить на ней, если на весь земельный участок установлены ограничения: прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: форма В.3 (обременения); Содержание ограничения (обременения): Занят и необходим для использования здания гаража туберкулезной больницы ст. Входная, общей площадью 77,2 кв.м. Свидетельство о государственной регистрации права собственности 55 АА № 627618 от 24.03.2004 г. ОАО Российские железные дороги.
ОтветитьДобрый день.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (ГК РФ), собственник земельного участка имеет право использовать его по своему усмотрению в рамках закона. Однако это право может быть ограничено обременениями, которые установлены на участок.
Вы можете быть собственником земельного участка, но с учетом наличии обременений вы ограничены в своих правах, включая возможность строить на нем. Возможно, потребуется взаимодействие с ОАО «Российские железные дороги» для разрешения вопроса об использовании вашего земельного участка.
Здравствуйте! Как можно узнать когда был установлен знак ограничения скорости 70 км на 118 км Киевского шоссе (в сторону Москвы). Один знак справа стоял давно, второй в центре появился не так давно, интересует, когда это произошло
ОтветитьУправляющая компания требует разобрать в квартире защитный короб в котором находятся стояки с холодной и горячей водой, для осмотра и замены на пластиковые. Однако данный короб предусмотрен проектом и был сделан компанией застройщика и в нем предусмотрено технологическое отверстие для замены запорной арматуры и счётчиков воды. Трубы проходящие через квартиру находятся в отличном состоянии, в родной краске и без ржавчины. Вопрос о компенсации за ремонт короба в случае замены труб управляющая компания не рассматривает. Могу я отказаться от данной навязываемой мне услуге?
ОтветитьДобрый день.
Управляющая компания (УК) управляет многоквартирным домом и отвечает за содержание и ремонт общедомового имущества. Однако права УК ограничены рамками действующего законодательства и договорных обязательств.
Согласно жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ), управляющая компания не имеет права требовать от жильца изменения конструкции квартиры или ремонта, если это не обосновано необходимостью устранения аварийной ситуации или сохранения нормальной эксплуатации общедомового имущества.
Если защитный короб, о котором идет речь, действительно предусмотрен проектом застройщика и у вас есть технологическое отверстие для доступа к запорной арматуре, это также создает основания для отказа от проведения дополнительных работ.
Необходимость разбора короба должна быть документально(письменно) обоснована. УК должна доказать, что текущее состояние труб или оборудования угрожает общей безопасности или эксплуатационным характеристикам системы.
Вы имеете право отказаться от требования УК о демонтаже защитного короба. Для этого рекомендуется сделать следующее:
Направьте официальное письмо в управляющую компанию с указанием вашего отказа, ссылаясь на состояние труб и наличие технологического отверстия.
Укажите, что работы не предусмотрены договором управления и являются необоснованными.
При этом, хорошо бы зафиксировать текущее состояние труб (фото, видеозапись) и, возможно, даже обратиться к независимым специалистам для оценки. Это может помочь в случае конфликта.
Если управляющая компания настаивает на своих требованиях и ведет себя агрессивно:
Вы можете направить жалобы в вышестоящие инстанции, такие как местные органы власти или жилищную инспекцию.
Вы имеете право отказать управляющей компании в проведении работ, если они не обоснованы и противоречат существующему законодательству. Правильно оформленный отказ, техническая документация и возможное оценивание состояния труб помогут защитить ваши интересы.
Здравствуйте, у меня умер супруг в браке приобретена квартира в ипотеку, долг ещё не погашен. Титульный заемщик я, муж проходил как созаемщик. Сначала квартира была в совместной собственности, но после был заключен у нотариуса брачный договор, где муж свою долю передал мне в режиме личной раздельной собственности. Всё безусловно происходило с согласия банка. Но кредит ипотечный кредит остался оформлен по прежнему на двоих. У мужа есть дочь от первого брака. Как будет наследоваться квартира и соответственно кредит?
ОтветитьДобрый день.
Согласно статье 34 Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ), имущество, нажитое в браке, является совместной собственностью супругов. После заключения брачного договора, в котором ваш супруг передал свою долю вам, квартира стала вашей личной собственностью (раздельной), а право собственности на нее оформлено надлежащим образом.
Однако обязательства по ипотечному кредиту, скорее всего, остались на двоих – на вас и вашего супруга. Это следует понимать, что даже если ваша доля в квартире является личной, ответственность по кредиту сохраняется за обоими заемщиками.
Согласно статьям 1141 и 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ):
- По закону право на наследование распространяется на имущество, принадлежащее наследодателю на момент его смерти.
- Если квартира была вашим личным имуществом, то вы (как единственный собственник) не обязаны делить ее с наследниками.
Однако, в случае если банки будут рассматривать супругов как заемщиков, то из-за договора об ипотеке доля вашего мужа (если она существовала в виде обязательств) может автоматически перейти к наследникам.
Согласно статьям 1175 и 1176 Гражданского кодекса:
- Наследники наследуют не только имущество, но и долги наследодателя. Однако необходимо помнить, что наследники могут принять наследство с оговорками, что они принимают только то имущество, которое соответствует масштабам долгов.
- Ваша свекровь (мать вашей умершего мужа) и его дочь от первого брака могут также быть привлечены как наследники первой очереди. Если никаких завещаний не оставлено, они наследуют половину обязательств.
- Уточните у банка, как они рассматривают вашу ситуацию (возможно, вы имеете возможность восстановить ваши права на ипотеку).
И так, квартира, которую вы получили в личную собственность по брачному договору, скорее всего, остается за вами. Однако ваши обязательства по ипотечному кредиту остались действующими и подлежат оплате из-за того, что кредит оформлен на обоих заемщиков. Наследование долгов может потребовать внимательного подхода, чтобы избежать дальнейших финансовых обязательств.
Имеет ли право работодатель вычитать из зарплаты в пользу одного рабочего дня на благотворительность? Как обосновать свой отказ, какая статья?
ОтветитьСогласно действующему законодательству Российской Федерации, работодатель не имеет права произвольно делать вычеты из зарплаты работника в пользу благотворительности. Вы вправе отказать в таком вычете, ссылаясь на Трудовой кодекс и необходимость согласия работника.
Согласно статье 137 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ), удержания из заработной платы работника могут производиться только в случаях, предусмотренных законом и трудовым договором. Удержания могут производиться:
- Для оплаты алиментов.
- В счет возмещения ущерба, причиненного работником.
- На основании решения суда.
- Другие законные случаи, если это прописано в самом трудовом договоре или коллективном соглашении.
Удержание суммы за один рабочий день на благотворительность не может производиться без согласия работника. Если это удержание не основано на законе или каких-либо ваших согласиях, работодатель не имеет права его произвести. Это касается и случаев, когда такое решение является инициативой работодателя без согласия персонала.