Написать
Подписаться
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 03.09.2007, 15:58

С Вашего позволения немного о себе. Я бывший работник АЭС – 27 лет вредного стажа, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (1987 г. ). До определенного момента пользовался, установленными государством, льготами. В 2001 г. переехал на ПМЖ в Германию. Никто из членов моей семьи гражданства не менял и остались гражданами Росси. В 2005 г. по достижении пенсионного возраста, оформил льготную пенсию. Был разочарован когда убедился, что моя пенсия значительно меньше чем пенсия моих бывших сослуживцев… В Пенсионном Фонде мне ответили, что я имею право только на базовую пенсию без так называемых ЕДВ. Тогда мне стало интересно чего же еще „ лишило“ меня мое Отечество: -бесплатное санаторно – курортное лечение раз в год-бесплатный проезд к месту отдыха-лекарственное обеспечение-проезд в региональном транспорте Это только те которые я знаю. На каком же основании это все происходит? Основание одно – переезд в Германию. Конституция РФ (ст.39) гарантирует каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности и других случаях установленных законом. Конституция РФ (ст.19) гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национального языка, происхождения, места жительства. Теперь мои вопросы: - имею ли я право на льготы как участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, или как „реабилитант“ (по национальному признаку) проживая в Германии и если да то как это функционирует? Я имею ввиду ЕДВ, соц.пакет. - если нет – то, как это рассматривается с точки зрения Конституции. - в какой форме необходимо обратиться в Конституционный суд, что бы получить официальный ответ? При необходимости готов ответить на возникшие вопросы по телефону или интернету. Благодарю за взятое на меня время. С уважением Ю. Гоппе.

Ответить

Уважаемый Юрий Генрихович, добрый день!

Сочувствую Вам. Полагаю, что Вам, всё же, следует письменно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда России (лучше во время Вашего пребывания в России), с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты, в котором следует так же сообщить сведения о Ваших банковских реквизитах в России, месте и сроке пребывания. При наличии письменного отказа - обжаловать его в районный суд, если решение районного суда будет не в Вашу пользу, уже тогда рассмотривать необходимость обращения с жалобой в Конституционный суд Российской Федерации.

В решениях Конституционного Суда Российской Федерации неоднократно указывалось, что конституционные права и свободы гарантируются гражданам независимо от места жительства; регистрация по месту жительства или отсутствие таковой не могут служить основанием или условием реализации прав и свобод граждан (Постановления от 15 января 1998 года № 2-П, от 4 апреля 1996 года № 9-П; Определения от 5 октября 2000 года № 199-О, от 1 марта 2001 года № 46-О).

Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, ежемесячная денежная выплата является выплатой компенсационного характера взамен предоставляемых ранее льгот в натуральной форме.

По мнению Пенсионного фонда России, т.к. нормами законодательства Российской Федерации, а также международными договорами и соглашениями не предусматривалось предоставление натуральных льгот и мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим за пределами территории Российской Федерации, ежемесячная денежная выплата указанным гражданам не может быть установлена как выплата, компенсирующая ранее предоставляемые льготы и, соответственно, не может переводиться за пределы Российской Федерации.

Согласно Письму Пенсионного фонда России от 14 июня 2005 г. N ЛЧ-25-26/6148, в отношении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, в период их пребывания на территории Российской Федерации применим Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30.11.2004 N 294. При этом вопрос об осуществлении ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не имеющим подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания в период их нахождения на территории Российской Федерации, должен быть решен путем ежемесячного обращения этих граждан в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты.

Крепкого Вам здоровья на многие лета и всего Доброго!

Mit freundlichen Gruessen,

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Краснодар, 22.08.2007, 21:06

Несет ли физическое лицо ответственность за прилегающую территорию своего частного дома? Если да то какой статьей это подтверждается? Ответе пожалуйста. Спасибо.

Specialmi@mail.ru

Ответить

Уважаемый Денис, добрый день!

Физическое лицо несет ответственность за нарушение правил содержания прилегающей территории в случаях, предусмотренных закондательством:

Например: КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (КоАП)

Статья 11.21. Нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги

1. Распашка земли, покос травы, выпас скота, рубка или повреждение лесных насаждений, иных многолетних насаждений, снятие дерна или выемка грунта, а равно разведение огня в пределах полосы отвода автомобильной дороги и ближе 100 метров от деревянных мостов либо курение на мостах с деревянными настилами -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере до трехсот рублей.

2. Вываливание мусора, снега либо спуск канализационных, промышленных, мелиоративных или сточных вод в водоотводные сооружения или резервы, прокладка инженерных коммуникаций, установка рекламных конструкций, а равно установка дорожных знаков и указателей либо размещение объектов дорожного сервиса в пределах полосы отвода или придорожной полосы автомобильной дороги без согласования с дорожными органами либо органами, уполномоченными осуществлять контроль и надзор в области безопасности дорожного движения, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Статья 11.22. Нарушение землепользователями правил охраны автомобильных дорог или дорожных сооружений

Неисполнение землепользователями участков, прилегающих к полосам отвода автомобильных дорог, в пределах населенных пунктов на дорогах федерального значения обязанностей по устройству, ремонту или регулярной очистке пешеходных дорожек или переходных мостиков в границах закрепленных за ними участков либо обязанностей по содержанию в технически исправном состоянии и чистоте выездов с закрепленных участков или с подъездных путей на автомобильную дорогу общего пользования, включая переездные мостики, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Кроме того, следует иметь в виду, что законодательство об административных правонарушениях состоит не только из КоАПа, но и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

Законы соответствующего субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях могут определять административную ответственность.

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 6, из них VIP - 0
Ростов-на-Дону, 14.08.2007, 10:04

У меня такой вопрос. Наша организация получила лицензию на хранение зерна в 2003 году. В феврале 2008 года истекает срок ее действия. Существует ли на данный момент у нас обязанность продления данной лицензии? Где-то слышала что лицензирование хранения зерна уже отменено, но конкретно ничего не могу найти. Какой орган осуществляет лицензирование деятельности по хранению зерна и продуктов его переработки на данный момент? В связи с отменой положения о лицензировании данной деятельности чем теперь руководствоваться? Сошлитесь пожалуйста на нормативные акты.

Ответить

Уважаемая Юлия, добрый день!

Согласно статье 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (в редакции, действовавшей до 17.07.2005) деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки была отнесена к видам деятельности, на осуществление которых требовалось получение лицензии. Лицензирование отменено в 2005 году в связи с принятием Федерального закона от 02.07.2005 N 80-ФЗ.

Лицензирование деятельности по хранению зерна и продуктов его переработки осуществлялось Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по хранению зерна и продуктов его переработки, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2002 N 414 (утратило силу в связи с изданием Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 N 767).

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.12.1998 N 183-ФЗ "О государственном контроле за качеством и рациональным использованием зерна и продуктов его переработки" Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 N 1447 был определен Порядок представления декларации рационального использования зерна. Декларации рационального использования зерна представлялись в территориальные подразделения Государственной хлебной инспекции при Правительстве Российской Федерации юридическими лицами и гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью, осуществляющими деятельность по хранению и переработке зерна, за исключением сельскохозяйственных производителей. Подпункт 4 пункта 3 Порядка представления декларации рационального использования зерна и пункт 4 декларации рационального использования зерна (на основании которых в декларацию ранее требовалось вносить сведения о лицензии) утратили силу на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 N 767.

Государственная хлебная инспекция при Правительстве Российской Федерации упразднена Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 N 708.

С 1 ноября 2005 г. деятельность в области подтверждения соответствия качества и безопасности зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна установленным требованиям, включая выдачу сертификатов качества и безопасности указанной продукции, осуществляется органами по сертификации и испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (см. Постановления Правительства РФ от 30.04.2005 N 275, от 02.08.2005 N 478, от 04.08.2005 N 491).

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Москва, 09.08.2007, 11:16

Я вдова военнослужащего, погибшего в годы Великой Отечественной войны, инвалид, получаю пенсию по старости. Но когда я обратилась в пенсионное управление, чтобы мне назначили дополнительное материальное обеспечение, то получила отказ в связи с тем, что я сама являюсь бывшим жителем блокадного Ленинграда, награждена знаком. Но разве эти доплаты взаимосвязаны? Поясните, как должно быть правильно? И еще ответьте, с какого срока блокадникам назначают вторую пенсию-с декабря или с января?

Ответить

Уважаемая Марина Владимировна, приветствую Вас!

Если правильно Вас понимаю, то Вы уже однажды воспользовались правом, предоставленном законом и отказались от социальной помощи, заменив её на ежемесячную денежную выплату. При этом, у Вас имеется несколько оснований для возникновения права на социальную помощь.

Полагаю, что в соответствии с законом (см. ниже) наличие у лица нескольких категорий для возникновения права на социальную помощь не является само по себе основанием для возникновения доплнительного права и увеличения существующих выплат.

____________

Согласно Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (статья 6.1.) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории граждан:

1) инвалиды войны;

2) участники Великой Отечественной войны;

3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах";

4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

8) инвалиды;

9) дети-инвалиды.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6.3 указаного выше федерального закона гражданин, имеющий право на получение социальных услуг, может отказаться от их получения, обратившись с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, осуществляющий ему ежемесячную денежную выплату. В случае отказа гражданина от предоставления социальных услуг назначенный размер ежемесячной денежной выплаты увеличивается на сумму стоимости соответствующих социальных услуг.

Пункт 3 статьи 6.3 действует с 1 января 2006 года.

Периодом предоставления гражданам социальных услуг является календарный год.

В случае, если гражданин до 1 октября соответствующего года не подал заявление об отказе от получения социальных услуг в следующем году, то в следующем году они продолжают ему предоставляться в установленном порядке.

____________

Марина Владимировна, возможно, что так комментируя закон, ошибаюсь и я и Пенсионное управление. Вы вправе получить в Пенсионном управлении письменный отказ, и при необходимости обжаловать его в суде.

Всего Вам Доброго!

Москва, 31.07.2007, 10:04

Организация, в которой я сейчас работаю, ликвидируется. Вместо нее уже создана новая компания, офис, сотрудники, имущество остаются те же. Все сотрудники пишут 2 заявления: одно об увольнении, другое о приеме на работу в новую фирму. Я нахожусь а 5-м месяце беременности и очень опасаюсь, что меня просто не примут на работу в новую организацию в связи с этим обстоятельством. Работаю в этой компании почти пять лет. Уважаемые юристы, подскажите пожалуйста, существует ли способ обезопасить себя в данной ситуации.

Ответить

Уважаемая Алёна, добрый день!

Поздравляю Вас с большой радостью, и пусть никакие проблемы не коснуться Вас и ожидаемого ребёнка.

Представляется, что Вам не следует подписывать заявление об увольнении (по собственному желанию), пока Вас не трудоустроят в новую компанию. Предложенный работодателем "механизм" с двумя заявлениями, конечно, упрощает "жизнь" работодателю, т.к. в этом случае он не выплачивает предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ) выходные пособия, выплачиваемые при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, однако при наличии конфликтной ситуации и обращении работника в суд, более выгодная позиция будет у работника.

Очень надеюсь, что до суда дело не дойдёт, но тем не менее собирайте любые письменные доказательства. Любые заявления пишите в двух экземплярах одно для себя, другое - работодателю. И ещё, Ваше увольнение это не Ваша проблема, это проблема Вашего работодателя.

_______________

Трудовым кодексом Российской Федерации (статья 64) установлен запрет на отказ в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.

Согласно статье 178 ТК РФ при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

Уголовным кодексом Российской Федерации установлена ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет.

Согласно статье 145 УК РФ: необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение женщины по мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, по этим мотивам -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов.

__________________

ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Нижний Новгород, 27.07.2007, 09:22

Прошу Вас ответить на такие вопросы:

1. Я являюсь учредителем ООО. Директор будет работать по совместительству. Вопрос: кто будет подписывать трудовой договор директору? Я так полагаю, что я и буду, но наверное после собрания акционеров, это правильно? Тогда как я единственный акционер буду проводить собрание акционеров, сам с собой?

2.Может ли человек, работающий на закрытом предприятии, у которого в ТД про секретность ни чего нет, работать по совместительству? Спасибо! С уважением, Дмитрий!

Ответить

Уважаемый Дмитрий,

если правильно Вас понимаю, Вы являетесь учредителем и участником общества с ограниченной ответственностью и соответственно Ваши ссылки на нормы акционерного права - описка.

Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" установлено, что договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества (ст.40), при этом в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно (ст.39). При учреждении общества учредитель общества назначает руководителя общества в решении о создании общества, которым также утверждает устав общества (ст.11).

Вы вправе принять решение участника общества о заключении договора между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и предусмотреть этим решением, что Вы, конечно, и будете подписывать договор от имени общества.

Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" не устанавливает ограничений на работу для руководителя общества, но такие ограничения могут быть установлены, как в трудовом договоре с "закрытым предприятием", так и в его учредительных (внутренних, ведомственных) документах, так и в соответствующем законе. Так, например, согласно пункту 3 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах" совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (директором, генеральным директором), и членами коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Принимая во внимание, указанное выше, следует рассмотреть возможные риски для потенциального руководителя общества при совмещении должностей в коммерческой организации и "закрытом предприятии".

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Ясногорск, 25.07.2007, 13:22

Возникла проблема, бабуля не ходит, нотариусы ближайшие отказываются приходить на дом, а другие просят за это от 6000 рублей (для меня деньги немалые в настоящий момент). Притом, что по закону они обязаны приходить и цена доверенности должна быть выше всего на 1,5 раза. Не представляю, что делать. Тащить ее на руках в нотариальную контору?

Ответить

Уважаемая Анастасия,

сочуствую Вам, если речь идёт о доверенности на получение пенсии либо вклада в банке либо корреспонденции, то согласно п.4 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации (см. ниже), такая доверенность может быть удостоверена жилищно-эксплуатационной организацией. Возможно, что пригласить представителя ЖЭО окажется легче, чем нотариуса.

Возможно, что Вам поможет обращение в Московскую городскую нотариальную палату (контактные телефоны см. ниже).

_____________________

Пункт 4 стаьи 185 ГК РФ

Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на получение корреспонденции, в том числе денежной и посылочной, может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

Доверенность на получение представителем гражданина его вклада в банке, денежных средств с его банковского счета, адресованной ему корреспонденции в организациях связи, а также на совершение от имени гражданина иных сделок, указанных в абзаце первом настоящего пункта, может быть удостоверена соответствующими банком или организацией связи. Такая доверенность удостоверяется бесплатно.

__________________

Справочная информация:

Московская городская нотариальная палата

101000 г.Москва, Бобров пер. д.6, стр.3

телефон: 628-04-75; 623-31-47; 621-90-83 (факс)

__________________

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 17.07.2007, 19:06

Хочу уволиться по собственному желанию. Если я беременная, имею ли я право не отрабатывать 2 недели? Придусмотренно ли это законом? Если да, то просьба сказать где это прописано!

Ответить

Уважаемая Елена, добрый день!

Если Вы ждете ребенка, то позвольте Вас поздравить.

К сожалению, законом не установлена специальная процедура при увольнении беременной по её собственной инициативе. Вместе с тем, согласно статье 80 Трудового кодекса Российской Федерации: по соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения двухнедельного срока предупреждения об увольнении.

+ + +

ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Сыктывкар, 13.07.2007, 09:24

Акционерное общество отказывает в сделке ввиду замены паспорта СССР, паспорта по возрасту-45 лет, также сменилась прописка. Заверенная нотариусом копия последнего паспорта РФ не принимается представителями Общества. Требуют копии старых паспортов. Правомерны ли действия Общества. Нотариус заверил же личность?

Ответить

Уважаемый Юрий, добрый день!

Если правильно Вас понимаю, речь идёт о сделки, совершенной акционером с акциями общества, и при внесении изменений в реестр акционеров представители общества обнаружили, что информация об акционере в реестре не соответствует представленным документам, подтверждающим совершенную сделку с акциями.

В соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статьей 45 Федерального закона «Об акционерных обществах» установлены следующие требования к внесению записи в реестр акционеров общества:

Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденное Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. N 27, обязывает общество (регистратора) отказать во внесении записей в реестр в следующих случаях:

не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в реестр в соответствии с указанным выше Положением;

предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с указанным выше Положением информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, предоставленных регистратору в соответствии с пунктом 7.1 названного Положения;

операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг, блокированы;

в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи, документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, подпись на распоряжении не заверена одним из предусмотренных в указанным Положении способов;

у регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на документах, когда документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем;

в реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги, и (или) о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой регистратора;

количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющимся основанием для внесения записей в реестр, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;

стороны по сделке не оплатили или не предоставили гарантии по оплате услуг регистратора в размере, установленном прейскурантом регистратора.

Представляется, что в случае личной явки зарегистрированного лица (прежнего акционера) с оригиналом паспорта все вопросы, связанные с изменением персональных данных, могут быть решены, если отказывают - требуйте письменный отказ и обжалуйте его в суд.

+ + +

ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО!

Москва, 03.07.2007, 09:38

Являюсь собственником выплаченной в 1990 году кооперативной квартиры. В свое время оформил свидетельство о собственности в Управлении кооперативного хозяйства Москвы (по-моему тогда этот орган так назывался). Теперь его не существует, все подобные вопросы отнесены к Москомрегистрации. Кроме того, председатель по халатности не перерегистрировал устав ЖСК, и теперь нашего кооператива как бы и не существует. Вопрос: Должен ли я переоформить мое свидетельство в Москомрегистрации, и как это сделать, имея в виду проблемы с перерегистрацией ЖСК. Заранее благодарен.

Ответить

Уважаемый Георгий Самуилович, добрый день!

В соответствии с пунктом 4 статьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное кооперативом, приобретают право собственности на указанное имущество.

Согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (пункт 1 статьи 6) права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу указанного федерального закона (31.01.1998), признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации, введенной Федеральным законом № 122-ФЗ. Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей.

Представляется, что в Ваших интересах представить в территориальное учреждение Федеральной регистрационной службы необходимые документы для получения свидетельства о государственной регистрации права собственности. Т.е согласно закону Вы не должны, но имеете право получить новое свидетельство.

Вы вправе, также получить (там же) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), подтверждающую Ваше право собственности.

+ + +

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Красноярск, 26.06.2007, 20:58

Завещатель неграмотный (не умеет читать) и умеет ставить подпись (фамилию), а завещание написано в простой форме без пометок о неграмотности и заверено нотариусом. Является ли такое завещание действительным? И ещё: Является ли действительной ранее выданная генеральная доверенность этим же человеком, без пометок о неграмотности, и дальнейшие действия по этой доверенности? Все датируется 1999 годом, т.е. действовал старый кодекс.

Ответить

Уважаемый Евгений, добрый день!

Представляется, что неграмотность участника сделки, удостоверенной нотариусом (в том числе: выдача доверенности и оформление завещания) не является основанием для признания сделки недействительной.

Согласно Основам законодательства Российской Федерации о нотариате при удостоверении сделок выясняется дееспособность граждан (ст.43). Содержание нотариально удостоверяемой сделки должно быть зачитано вслух участникам. Документы, оформляемые в нотариальном порядке, подписываются в присутствии нотариуса. Если гражданин вследствие физических недостатков, болезни или по каким-либо иным причинам не может лично расписаться, по его поручению, в его присутствии и в присутствии нотариуса сделку, заявление или иной документ может подписать другой гражданин с указанием причин, в силу которых документ не мог быть подписан собственноручно гражданином, обратившимся за совершением нотариального действия (ст.44). Следовательно, законодателем предусмотрена возможность удостоверения нотариусом сделок граждан, которые по каким-либо причинам не в состоянии прочитать и/или подписать удостоверяемый документ.

Обращаю Ваше внимание, что приведенное выше мнение обосновано нормами действующего законодательства Российской Федерации.

+ + +

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 8, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 19.06.2007, 10:21

Обязательно ли регистрировать кооперативную квартиру? Спасибо,

Ответить

Добрый день, уважаемая Анастасия!

Представляется, что в Ваших интересах получить справку из кооператива, подтверждающую полную и своевременную выплату взноса за квартиру, а также представить в территориальное учреждение Федеральной регистрационной службы необходимые документы для государственной регистрации права собственности.

В соответствии с пунктом 4 статьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное кооперативом, приобретают право собственности на указанное имущество.

Согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (пункт 1 статьи 6) права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу указанного федерального закона (31.01.1998), признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации, введенной Федеральным законом № 122-ФЗ. Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей.

+ + +

Всего Вам Доброго!

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Иркутск, 19.06.2007, 10:04

Я хочу открыть массажный кабинет, где будут стоять только массажные кресла и кровати (ручного массажа не будет), достаточно ли в регистрационных документа указать вид дейтельности "Физкультурно оздоровительная дейтельность" и нужно ли этот вид дейтельности лицензировать.

Ответить

Уважаемый Алексей, добрый день!

Вопрос серьёзный, поскольку за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) установлена уголовная ответственность (извлечения из Уголовного кодекса Российской Федерации приводятся ниже).

Федеральным законом от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" установлено обязательное лицензирование медицинской деятельности.

У меня не имеется достаточных оснований полагать, что вид деятельности, которым Вы предполагаете заниматься, не будет отнесен компетентными органами к медицинской деятельности.

Так, согласно Положению о лицензировании медицинской деятельности, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30 к видам деятельности, порядок организации которых определяется Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, отнесены медицинский массаж и лечебная физкультура. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.07.2002 N 238 "Об организации лицензирования медицинской деятельности" утверждена Номенклатура работ и услуг по оказанию соответствующей медицинской помощи, в соответствии с которой к разделу 01 "Доврачебная помощь" относятся работы и услуги по специальности лечебная физкультура (код 01.005), и медицинский массаж (код 01.006).

Представляется, что для безопасности Вашего бизнеса было бы целесообразно направить письменный запрос о необходимости лицензирования в Минздравсоцразвития России с подробным описанием Вашей предполагаемой деятельности.

Адрес Минздравсоцразвития России для письменных обращений граждан:

Рахмановский пер., д. 3, г. Москва, ГСП-4, 127994

_________________________

Уголовный кодекс Российской Федерации (извлечения)

Статья 171. Незаконное предпринимательство

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере,

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере,

в) утратил силу.

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

+ + +

Всего Вам Доброго!

Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Якутск, 14.06.2007, 15:07

Скажите пожалуйста в какой срок организации должны давать ответ на письма "трудящихся"?

Ответить

Уважаемая Василисса, добрый день!

Сроки для рассмотрения письменных обращений граждан Российской Федерации (письменных предложений, заявлений, жалоб и т.д.), поступивших в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, определены в ст. 12 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации":

Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

Установленный Федеральным законом № 59-ФЗ порядок рассмотрения обращений граждан распространяется также на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных международным договором Российской Федерации или федеральным законом.

В отношении заявлений работников Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 62) установлен 3-х дневный срок для выдачи копий документов, связанных с работой.

По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно.

+ + +

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Улан-Удэ, 13.06.2007, 10:52

Работаем в бюджетной организации. Недавно специалист ОК сообщила одной сотруднице, что оказывается если прописка у нее не в г. Улан-Удэ, они и на работу не имели права ее принимать. Прописана она в районе (150 км от города), но фактически проживает в городе. Работает она с января, недавно ушла в декрет, ей сказали, что пособия до 1,5 лет она тоже должна получать по месту прописки. Я сама недавно вышла замуж и сменила место прописки, зарегестрирована теперь тоже в районе (30 км от города) и не знаю, что за этим последует. В общем, мы совсем запутались, с этой регистрацией. Честно говоря, думали, что тезис "где прописка - там работа" давно не актуален. Имеют ли право нас уволить?

Ответить

Уважаемая Елена, добрый день!

В соответствии со ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации:

трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем;

2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя;

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера);

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации;

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;

11) представления работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора;

12) утратил силу. (см. Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ);

13) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами коллегиального исполнительного органа организации;

14) в других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой статьи 81 ТК РФ) устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников.

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой статьи 81 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации, расположенного в другой местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого подразделения производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации.

Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем.

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.

Представляется, что Ваше "беспокойство" из-за смены места жительства - не обосновано, согласно ст. 3 Трудового кодекса РФ, никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Не являются дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются свойственными данному виду труда требованиями, установленными федеральным законом, либо обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите. Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда.

+ + +

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Липецк, 09.06.2007, 09:20

За год у меня 22 сдачи крови и её компонентов, я являюсь почётным донором, с 1 июля я иду в отпуск. Вопрос: имею ли я право на дополнительные дни к отпуску в связи с этим?

Ответить

Уважаемый Виталий, добрый день!

Если Вами не были использованы, предусмотренные ст.186 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) дополнительные дни отдыха, эти дни отдыха по Вашему желанию могут быть присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску.

В соответствии со ст. 186 ТК РФ в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского обследования работник освобождается от работы.

В случае если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха.

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха.

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха. Этот день отдыха по желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение календарного года после дня сдачи крови и ее компонентов.

Работодатель сохраняет за работником его средний заработок за дни сдачи крови и ее компонентов и предоставленные в связи с этим дни отдыха.

Меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" определены на федеральном уровне в ст.11 Закона РФ от 09.06.1993 N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов" (ред. от 22.08.2004):

Граждане, сдавшие бесплатно кровь сорок и более раз или плазму шестьдесят и более раз, награждаются нагрудным знаком "Почетный донор России" федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и имеют право на:

внеочередное лечение в государственных или муниципальных организациях здравоохранения в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок для санаторно-курортного лечения;

предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года;

ежегодную денежную выплату в размере шести тысяч рублей в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Граждане Российской Федерации, награжденные знаком "Почетный донор СССР", пользуются всеми мерами социальной поддержки, определенными для граждан, награжденных знаком "Почетный донор России".

+ + +

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 05.06.2007, 14:22

Хотел бы узнать, нужно ли получать документы, потверждающие право собственности на квартиру, или приватизировать ее, если дом кооперативный (ЖСК). А то у нас нет никаких документов, потверждающих это право.

Ответить

Добрый день, уважаемый Андрей!

Конечно, нужно получать документы, подтверждающие право собственности.

Допускаю, что собственность на квартиру у Вас возникла до 31.01.1998 (т.е. до момента вступления в силу соответствующего федерального закона, предусматривающего обязательную государственную регистрацию права собственности).

В соответствии с пунктом 4 статьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное кооперативом, приобретают право собственности на указанное имущество.

Согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (пункт 1 статьи 6) права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу указанного федерального закона (31.01.1998), признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации, введенной настоящим Федеральным законом. Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей.

Представляется, что в Ваших интересах получить справку из ЖСК, подтверждающую полную и своевременную выплату взноса за квартиру, а также представить в территориальное учреждение Федеральной регистрационной службы необходимые документы для государственной регистрации права собственности.

+ + +

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Новосибирск, 04.06.2007, 11:03

Пытаюсь разобраться с юридическим обоснованием создания интернет-библиотеки. Если учитывать закон о библиотечном деле и создавать интернет-библиотеку без сервиса загрузки электронной книги на ПК пользователя... то вроде все впорядке. Но не уверен в том, что закон об авторском праве или иной правовой документ не запрещает существование такого интернет ресурса. Как защитить право существования такого ресурса?

Ответить

Уважаемый Павел, добрый день!

Желаю Вам удачи в деле создания интернет-библиотеки, что касается юридических вопросов, то, конечно, они важны, принимая во внимание сроки существования интернет-ресурса и круг пользователей.

Согласно Закону РФ от 09.07.1993 № 5351-1 (в ред. от 20.07.2004) "Об авторском праве и смежных правах" (п.2 ст.16) к исключительным правам автора на использование произведения относится право осуществлять или разрешать сообщение произведения (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств (право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю).

Пункт 2 ст.19 указанного выше Закона допускает без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения предоставление во временное безвозмездное пользование библиотеками экземпляров произведений, введенных в гражданский оборот законным путем. При этом экземпляры произведений, выраженных в цифровой форме, в том числе экземпляры произведений, предоставляемых в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов, могут предоставляться во временное безвозмездное пользование ТОЛЬКО в помещениях библиотек при условии исключения возможности создать копии этих произведений в цифровой форме.

Представляется, что размещение на Вашем интернет-ресурсе произведений, автором которых Вы не являетесь, доступных неограниченному кругу пользователей в сети Интернет, без соответствующих разрешений авторов, будет нарушением их авторских прав.

+ + +

Всего Вам Доброго!

Задано вопросов 57, из них VIP - 10
Подольск, 21.05.2007, 12:07

Скажите пожалуйста, может ли бюджетная организация (на праве оперативного управления) быть учредителем или соучредителем ООО...? Какую нормативно-правовую базу необходимо изучить? СПАСИБО.

Ответить

Уважаемая Ирина, добрый день!

В соответствии со ст.296 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на праве оперативного управления имущество может быть закреплено за казенным предприятием либо учреждением.

Согласно п.2 ст.56 ГК РФ казенное предприятие и учреждение отвечают по своим обязательствам в порядке и на условиях, предусмотренных п.5 ст.113, ст.ст.115 и 120 ГК РФ.

Правовое положение, указанных бюджетных организаций, кроме ГК РФ, определяется Бюджетным кодексом Российской Федерации и специальными законами, например: Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", иными правовыми актами и уставом соответствующей организации.

Так, применительно к автономному учреждению, законодателем (в п.6 ст.3 Федерального закона №174-ФЗ) предусмотрено право вносить денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия своего учредителя.

+ + +

ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 19.04.2007, 10:06

Является ли изменение фирменного наименования юридического лица СОЗДАНИЕМ НОВОГО юридического лица? Если нет - то по каким основаниям.

Ответить

Уважаемая Оксана, добрый день!

Изменение фирменного наименования юридического лица не является созданием нового юридического лица.

Согласно ст.54 Гражданского кодекса Российской Федерации фирменное наименование является принадлежностью юридического лица - коммерческой организации. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования.

В соответствии с действующим порядком регистрации юридических лиц (Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 05.02.2007) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Постановление Правительства РФ от 19.06.2002 № 438 (ред. от 27.11.2006) "О едином государственном реестре юридических лиц";) сведения о юридическом лице, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций, подлежат внесению в единый государственный реестр юридических лиц. Изменение фирменного наименования, так же отражается в государственном реестре юридических лиц, в порядке установленном указанным выше федеральным законом.

Обращаю Ваше внимание, что кроме (1) изменения фирменного наименования, как такового (т.е. изменение фирменного наименования в едином государственном реестре юридических лиц, учредительных документах, на печати и бланках организации и т.д.), фирменное наименование может быть изменено (2) в процессе реорганизации юридического лица юридического лица, и в результате реорганизации возможно создание нового юридического лица.

ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 16.04.2007, 10:55

Вопрос банальный, но хотелось бы прояснить для себя ситуацию. Вчера была куплена обувь. В процессе носки (только дома), обнаружила для себя, что передвигаться в ней не смогу (особенности стопы). Могу ли я вернуть их и получить назад деньги? Обувь осталась в прежнем идеальном состоянии.

Ответить

Уважаемая Надежда, добрый день!

Сочувствую Вам, что обувь не подошла.

Если правильно Вас понял, претензий к качеству обуви у Вас нет. В этом случае закон (извлечения приводятся ниже) предоставляет Вам право на обмен товара на аналогичный товар, имеющийся в продаже и только при отсутствии такового Вы вправе требовать возврата денег.

______________________

Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей"

Статья 25. Право потребителя на обмен товара надлежащего качества

1. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки.

Обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ. Отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания.

Перечень товаров, не подлежащих обмену по основаниям, указанным в настоящей статье, утверждается Правительством Российской Федерации.

2. В случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы. Требование потребителя о возврате уплаченной за указанный товар денежной суммы подлежит удовлетворению в течение трех дней со дня возврата указанного товара.

По соглашению потребителя с продавцом обмен товара может быть предусмотрен при поступлении аналогичного товара в продажу. Продавец обязан незамедлительно сообщить потребителю о поступлении аналогичного товара в продажу.

______________________

ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 29.03.2007, 10:50

ЗАО в лице директора покупает акции кирпичного завода (100%), покупка совершается через р/счет ЗАО на р/счет завода. Как в дальнейшем будут происходить взаимоотношени ЗАО и завода? Это будут как и раньше два разных предприятия, которые ведут самостоятельно бухгалтерский учет и отчетность или же это слияние, реорганизация... Спасибо.

Ответить

Уважаемая Ирина, добрый день!

Представляется, что в Вашем вопросе речь идёт о купле-продаже акций (цессии прав на ценные бумаги).

У кирпичного завода вместо одного или нескольких акционеров появляется единственный акционер (ЗАО). Конечно, после оплаты акций и внесения необходимых изменений в реестр акционеров кирпичного завода, юридические лица не сливаются, а продолжают своё обособленное существование.

В устав кирпичного завода, согласно закону (приводится ниже), должны быть внесены изменения о наличии единственного акционера.

Вопрос о реорганизации юридических лиц может возникнуть, если общим собранием ЗАО и единственным акционером кирпичного завода (то же ЗАО, но в лице руководителя) будут приняты соответствующие решения о реорганизации.

Необходимость такого решения может быть вызвана запретом, установленным законом для хозяйственного общества, состоящего из одного лица быть единственным участником (акционером) в другом обществе (приводится ниже).

Всё указанное выше, достаточно поверхностный ответ, на Ваш серьёзный вопрос. Для совершения сделки по приобретению указанного Вами пакета акций, целесообразно получить предварительное юридическое заключение.

________________

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 98. Образование акционерного общества

...

6. Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. Сведения об этом должны содержаться в уставе общества, быть зарегистрированы и опубликованы для всеобщего сведения.

Акционерное общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено законом.

________________

ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 26.03.2007, 11:27

Наша компания является дочерней компанией иностранного холдинга. Головная компания разрешает нам использовать их логотип. Есть ли какие-нибудь правовые ограницения со стороны российского закона на использование логотипа, и, если есть, то как должны быть оформлены документы? С уважением, Валентин.

Ответить

Уважаемый Валентин, добрый день!

Представляется, что права Вашей организации на использование логотипа могут быть формализованы посредством регистрации прав на товарный знак в соответствии с Законом Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Права на использование товарного знака предоставляются на основе лицензионного договора, который подлежит государственной регистрации.

Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (извлечения приводятся ниже) утрачивает силу с 1 января 2008 года в связи с принятием Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ и введением в действие четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации.

Для более подробной консультации обратитесь к профессионалу - патентному поверенному (необходимую информацию о патентных поверенных Вы можете получить в Роспатенте).

____________________

Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»

Статья 1. Товарный знак и знак обслуживания

Товарный знак и знак обслуживания (далее - товарный знак) - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (далее - товары) юридических или физических лиц.

Статья 2. Правовая охрана товарного знака

1. Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации (далее - регистрация) в порядке, установленном настоящим Законом, или в силу международных договоров Российской Федерации.

2. Право на товарный знак охраняется законом.

3. Обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо.

Статья 26. Предоставление лицензии на использование товарного знака

Право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем (лицензиаром) другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.

Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

Статья 27. Регистрация договоров

Договор о передаче исключительного права на товарный знак (договор об уступке товарного знака) и лицензионный договор регистрируются в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации указанные договоры считаются недействительными.

Порядок регистрации указанных договоров устанавливается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

____________________

ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 22.03.2007, 16:18

Наша организация хочет заключить договор с другой компанией. Мы будем готовить программу по учету договоров. Подскажите, пожалуйста, какой договор удобнее заключить в этом случае? Нужно ли регистрировать данный вид договора?

Ответить

Добрый день, уважаемая Елена!

Заинтересован программой по учёту договоров, может быть напишите по-подробнее, когда она будет готова и если у Вашей организации будут права на её распространение.

Представляется, что разработка программы по заказу другой организации может быть оформлена договором подряда (глава 37 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Обязанности регистрировать в государственных органах такой договор нет. Согласно Закону РФ «Об авторском праве и смежных правах» программы для ЭВМ являются объектами авторского права и на них распространяется режим защиты, как на литературные произведения. Охрана программ для ЭВМ распространяется на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код.

В соответствии с Законом РФ "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных" исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных может быть передано полностью или частично другим физическим или юридическим лицам по договору. Договор заключается в письменной форме и должен устанавливать следующие существенные условия: объем и способы использования программы для ЭВМ или базы данных, порядок выплаты и размер вознаграждения, срок действия договора.

Обращаю Ваше внимание на то, что указанные выше Законы РФ утрачивают силу с 1 января 2008 года в связи с принятием Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ и введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Санкт-Петербург, 21.03.2007, 09:43

Если я обратилась к нотариусу по вопросу открытия наследственного дела и представила свидетельство о смерти умершего, документы на наследственное имущество (договор приватизации квартиры, договор приватизации земельного участка) достаточно ли этого для принятия от меня заявления на наследство и открытия наследственного дела? Скажите пожалуйста на основании какой статьи (пункта) нотариус может мне отказать в открытии дела и принятия от меня заявления при наличии данных документов? Спасибо.

Ответить

Добрый день, уважаемая Виктория!

В приложении (ниже) привидены несколько статей из Основ законодательства Российской Федерации о нотариате и Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представляется, что список необходимых документов для открытия нотариусом наследственного дела следует уточнить в нотариальной конторе по месту открытия наследства.

_______________

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате

(утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1)

(ред. от 30.06.2006)

Статья 16. Обязанности нотариуса

Нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред.

Нотариус выполняет свои обязанности в соответствии с настоящими Основами, законодательством республик в составе Российской Федерации и присягой. Нотариус обязан хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением его профессиональной деятельности. Суд может освободить нотариуса от обязанности сохранения тайны, если против нотариуса возбуждено уголовное дело в связи с совершением нотариального действия.

Нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия в случае его несоответствия законодательству Российской Федерации или международным договорам.

Статья 33. Судебный контроль за совершением нотариальных действий

Отказ в совершении нотариального действия или неправильное совершение нотариального действия обжалуются в судебном порядке.

Статья 48. Отказ в совершении нотариального действия

Нотариус отказывает в совершении нотариального действия, если:

совершение такого действия противоречит закону;

действие подлежит совершению другим нотариусом;

с просьбой о совершении нотариального действия обратился недееспособный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых полномочий;

сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит целям, указанным в его уставе или положении;

сделка не соответствует требованиям закона;

документы, представленные для совершения нотариального действия, не соответствуют требованиям законодательства.

Нотариус по просьбе лица, которому отказано в совершении нотариального действия, должен изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования. В этих случаях нотариус не позднее чем в десятидневный срок со дня обращения за совершением нотариального действия выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия.

Статья 49. Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении

Заинтересованное лицо, считающее неправильным совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия, вправе подать об этом жалобу в районный (городской) народный суд по месту нахождения государственной нотариальной конторы (нотариуса, занимающегося частной практикой).

Возникший между заинтересованными лицами спор о праве, основанный на совершенном нотариальном действии, рассматривается судом или арбитражным судом в порядке искового производства.

Статья 62. Получение заявлений о принятии наследства или об отказе от него

Нотариус по месту открытия наследства в соответствии с законодательством Российской Федерации принимает заявления о принятии наследства или об отказе от него. Заявление о принятии наследства или об отказе от него должно быть сделано в письменной форме.

___________________

Гражданский кодекс Российской Федерации

Статья 1115. Место открытия наследства

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20 ГК РФ).

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

___________________

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 19.03.2007, 16:08

Как узнать, сотавлено ли завещание на квартиру? Где оно регистрируется? Как найти регистрировавшего нотариуса?

Ответить

Уважаемый Георг,

обращаю Ваше внимание, что вопрос составления завещания относится к тайне завещания (ст.1123 Гражданского кодекса Российской Федерации, приводится ниже), поэтому узнать о составлении завещания, согласно закону, возможно только после открытия наследства (если до этого момента, сам наследодатель не известил наследников о факте составления завещания).

Представляется, что после открытия наследства нотариус, у которого открыто наследственное дело, при необходимости может подготовить и направить с целью розыска завещания соответствующие запросы.

Завещание может быть составлено и удостоверено любым нотариусом, или уполномоченным должностным лицом органов местного самоуправления (в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса) либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации (на территории других государств), кроме того, завещание может быть при необходимости удостоверено вместо нотариуса должностным лицом, предусмотренным ст.1127 Гражданского кодекса Российской Федерации (приводится ниже).

__________________

Гражданский кодекс Российской Федерации

Статья 1113. Открытие наследства

Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

Статья 1123. Тайна завещания

Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными настоящим Кодексом.

Статья 1124. Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания

1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 1125, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 настоящего Кодекса.

Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.

Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных статьей 1129 настоящего Кодекса.

2. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:

нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;

лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

неграмотные;

граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.

3. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля требованиям, установленным пунктом 2 настоящей статьи, может являться основанием признания завещания недействительным.

4. На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением случая, предусмотренного статьей 1126 настоящего Кодекса.

Статья 1125. Нотариально удостоверенное завещание

1. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и другие).

2. Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

3. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем.

Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.

4. При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель.

Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.

5. Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (статья 1123).

6. При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание статьи 1149 настоящего Кодекса и сделать об этом на завещании соответствующую надпись.

7. В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением правил настоящего Кодекса о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.

Статья 1126. Закрытое завещание

1. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание).

2. Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания.

3. Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание пункта 2 настоящей статьи и статьи 1149 настоящего Кодекса и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.

4. По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

Статья 1127. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям

1. Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

2. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание.

В остальном к такому завещанию соответственно применяются правила статей 1124 и 1125 настоящего Кодекса.

3. Завещание, удостоверенное в соответствии с настоящей статьей, должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу.

4. Если в каком-либо из случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, лица, которым в соответствии с указанным пунктом предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса.

Статья 1128. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках

1. Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, предусмотренном статьями 1124 - 1127 настоящего Кодекса, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

2. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определяется Правительством Российской Федерации.

3. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами настоящего Кодекса. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 1174 настоящего Кодекса.

4. Правила настоящей статьи соответственно применяются к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан.

__________________

Справочная информация:

Московская городская нотариальная палата

101000 г.Москва, Бобров пер. д.6, стр.3

телефон: 628-04-75; 623-31-47; 621-90-83 (факс)

__________________

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 16.03.2007, 13:48

Моему отцу-ветерану ВОВ государство подарило машину " ОКА". Отец гражданин Грузии, нотариус местный заверил доверенность на мое имя на продажу машины. Действительна ли доверенность, сделанная на русском языке со всеми необходимимыми штампами и.д. , но выданная на территории другого государства? Я-гражданка России. С уважением, Анна.

Ответить

Добрый день, уважаемая Анна!

Поздравляю Вас и Вашего отца с приобретением машины.

Россия и Грузия являются участниками Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в Минске 22.01.1993, для России вступила в силу с 10.12.1994, для Грузии - с 11.07.1996), согласно ст.13 указанной Конвенции (текст см. ниже) доверенность, выданная Вам Вашим отцом в Грузии и заверенная местным нотариусом, будет действительна в России.

Вместе с тем, поскольку на доверенности проставлены необходимые штампы на грузинском языке, следует обратиться к профессиональному переводчику и/или нотариусу (в России), выполнить соответствующий перевод с грузинского на русский и заверить у российского нотариуса подпись переводчика.

__________________

Статья 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам

Действительность документов

1. Документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, принимаются на территориях других Договаривающихся Сторон без какого-либо специального удостоверения.

2. Документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон рассматриваются как официальные документы, пользуются на территориях других Договаривающихся Сторон доказательной силой официальных документов.

__________________

Статья 40 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам

Доверенность

Форма и срок действия доверенности определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой выдана доверенность.

__________________

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 01.03.2006, 10:10

Наша фирма заключает договор с филиалом Турецкой фирмы и договор будет подписывать директор московского филиала. Но доверенность ему выдана в 2003 году, т.е. 3 года назад и в этой доверенности не указан срок до которого она действует. Может ли директор филиала подписать этот договор сейчас (в 2006 г.) или эта доверенность уже не действует? СПАСИБО.

Ответить

Добрый день!

Представляется, что следует дополнительно уточнить место выдачи доверенности и уже тогда определить норму права, подлежащую применению к указанным Вами отношениям с участием иностранного юридического лица, поскольку в соответствии со ст. 1217 Гражданского кодекса Российской Федерации срок действия доверенности и основания ее прекращения определяются по праву страны, где была выдана доверенность.

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 15.11.2004, 09:58

Может ли руководитель ОАО (Заказчик) заключая договор подряда с другой компанией передать ей в залог в обеспечение обязательстьв по оплате выполненной работы принадлежащую ОАО технику (условия об одобрении крупной сделки соблюдены). Вопрос в том, что именно заключив договор залога по условиям которого техника переходит в собственность Подрядчика или же залог может осуществляться только по кретитному договору. Владислав.

Ответить

Уважаемый Владислав, добрый день!

Представляется, что договор залога может быть заключен ОАО, как способ обеспечения исполнения им своих обязательств по договору подряда, при условии у ОАО права собственности на технику (и отсутствия иных обременений исключающих залог). Так, согласно ст.336 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом. Залог отдельных видов имущества, в частности имущества граждан, на которое не допускается обращение взыскания, может быть законом запрещен или ограничен.

Используемые в ГК РФ (ст.ст.334-358) термины "кредитор", "должник" указывают на стороны по основному обязательству (по отношению к залогу), но не определяют его, такое обязательство может следовать, как из кредитного договра, так и из иных гражданско-правовых договоров.

В соответствии со ст.334 ГК РФ, в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (в Вашем случае - Подрядчик) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (ОАО), за изъятиями, установленными законом.

По договору залога к Подрядчику не переходит право собственности, т.е. залог движимого имущества может быть, как без передачи, так и с передачей заложенного имущества залогодержателю (Подрядчику), если это предусмотрено условиями договора (ст.338 ГК РФ), договор залога может предусматривать также право залогодержателя пользоваться переданным ему предметом залога, но после исполнения ОАО своих обязательств по договору подряда, договор залога прекращается и залогодержатель, у которого находилось заложенное имущество, обязан немедленно возвратить его залогодателю. (ст.352 ГК РФ).

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 11.11.2004, 14:52

После смерти сестры мужа взяли опекунство над ее дочерью. В настоящее время вернулся из заключения отец девочки и согласен отказаться от ро-дительских прав на девочку. Возможно ли оформить отказ юридически, не обращаясь в суд? С огромным уважением.

Ответить

Уважаемая Светлана, добрый день!

Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав (ст.1 Семейного кодекса Российской Федерации); лишение родительских прав производится ТОЛЬКО В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ (ст.70 Семейного кодекса Российской Федерации).

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:

уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;

отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из других аналогичных учреждений;

злоупотребляют своими родительскими правами;

жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;

являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;

совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга (ст.69 Семейного кодекса Российской Федерации).

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 04.11.2004, 23:52

Хочу изменить имя /только имя, а не фамилию и не отчество/. Так вышло, что всю сознательную жизнь пользуюсь не тем, которое написано в паспорте. Когда обратилась в соответствующую инстанцию в своем городе, мне отказали. Вернее, просто отмахнулись, пользуясь моей неграмотностью в этом вопросе. Заявили, что я должна представить веские доказательства необходимости этого изменения. Разве одного моего желания недостаточно по современному законодательству? Поясните, пожалуйста, что мне надлежит делать в данной ситуации. Спасибо.

Ответить

Уважаемая Елена, добрый день!

В соответствии с Федеральным законом "Об актах гражданского состояния" (статья 58) лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, вправе переменить свое имя, включающее в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество. Перемена имени производится органом записи актов гражданского состояния по месту жительства или по месту государственной регистрации рождения лица, желающего переменить фамилию, собственно имя и (или) отчество.

Государственная регистрация перемены имени производится ЗАГСом на основании

заявления о перемене имени (бланк заявления можно получить в ЗАГСе).

В таком заявлении должны быть указаны следующие сведения:

фамилия, собственно имя, отчество, дата и место рождения,

гражданство, национальность (указывается по желанию заявителя),

место жительства, семейное положение (состоит или не состоит в

браке, вдов, разведен) заявителя;

фамилия, имя, отчество, дата рождения каждого из детей

заявителя, не достигших совершеннолетия;

реквизиты записей актов гражданского состояния, составленных

ранее в отношении заявителя и в отношении каждого из его детей, не

достигших совершеннолетия;

фамилия, собственно имя и (или) отчество, избранные лицом,

желающим переменить имя;

причины перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества.

Одновременно с подачей заявления в ЗАГС должны быть представлены

следующие документы:

свидетельство о рождении лица, желающего переменить имя;

свидетельство о заключении брака в случае, если заявитель

состоит в браке;

свидетельство о расторжении брака в случае, если заявитель

ходатайствует о присвоении ему добрачной фамилии в связи с

расторжением брака;

свидетельство о рождении каждого из детей заявителя, не

достигших совершеннолетия.

Согласно пункту 9.8 раздела IX Инструкции о порядке регистрации актов гражданского состояния, утвержденной Министерством юстиции СССР 22 июля 1991 года, перемена фамилии, имени, отчества производится лишь в тех случаях, когда для этого имеются веские уважительные причины (неблагозвучность фамилии, имени, отчества или трудность их произношения; желание супруга носить общую с супругом фамилию или вернуть свою добрачную фамилию, если об этом не было заявлено при разводе; желание носить фамилию отчима (мачехи), воспитавших

заявителя, или отчество по имени отчима, когда усыновление не может быть оформлено; желание носить фамилию и имя, соответствующие избранной национальности и др.).

Вместе с тем, указанная Инструкция применяется в части не противоречащей Закону, Закон не содержит перечень причин для изменения имени, а только предусматривает, что соответствующая причина должна быть указана в заявлении.

В случае, если лицу, желающему переменить имя, отказано в государственной регистрации перемены имени, руководитель органа записи актов гражданского состояния обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Документы, представленные одновременно с заявлением о перемене имени, подлежат возврату.

Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" (статья 11) допускает отказ в государственной регистрации акта гражданского состояния в случаях, если:

государственная регистрация противоречит указанному закону;

документы, которые представлены в соответствии с указанным законом, не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним федеральным законом и иными нормативными правовыми актами.

Отказ в государственной регистрации акта гражданского состояния может быть обжалован заинтересованным лицом в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в компетенцию которого входит организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния, или в суд.

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Казань, 04.11.2004, 10:49

Если фонд перерегистрируется в консалтинговую организацию, то касается ли это напосредственно названия "фонд"? Нужно ли убирать это слово из официального наименования, и какие правовые последствия это воечет? Благодарю.

Ответить

Уважаемая Маргарита, добрый день!

в соответствии со ст.4 Федерального закона "О некоммерческих организациях" наименование некоммерческой организации должно содержать указание на ее организационно-правовую форму (фонд) и характер деятельности; в случае, изменения наименования фонда (организации), слово "фонд" не может быть исключено из наименования.

Для изменения наименования фонда, а также предмета деятельности потребуется внести изменения в устав фонда, в порядке предусмотренном действующей редакцией устава фонда, и зарегистрировать их в налоговом органе по месту нахождения фонда.

Поскольку, фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, только, в соответствии с целями, предусмотренными его уставом, оказание фондом соответствующих консалтинговых услуг не должно противоречить целям его создания. В противном случае, на основании ст.18 Федерального закона "О некоммерческих организациях", фонд может быть ликвидирован в судебном порядке.

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Анадырь, 13.10.2004, 11:00

Необходимо внести изменения в устав фирмы. Конкретно: изменение адреса и добавить несколько видов деятельности. Заранее спасибо.

Ответить

Уважаемая Елена, добрый день!

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (п.3 ст.52) изменения учредительных документов приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

Согласно ст.17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляются:

а) подписанное заявителем заявление о государственной

регистрации по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской

Федерации от 19 июня 2002 года N 439 (с изменениями на 26.02.2004);

б) решение о внесении изменений в учредительные документы

юридического лица;

в) изменения, вносимые в учредительные документы юридического

лица;

г) документ об уплате государственной пошлины (2000 рублей, реквизиты следует уточнить в налоговой инспекции).

Представляется, что дополнительно к Заявлению о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (форма N Р13001 утверждена указанным выше постановлением), Вам следует представить также в регистрирующий орган Заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (форма N Р14001 - см. указанное выше постановление).

Подписи заявителя (руководителя юридического лица) на указанных выше заявлениях следует удостоверить у нотариуса.

Государственную регистрацию изменений в учредительных документах осуществляют налоговые ораны по месту нахождения организации, указанному в "старой" редакции учредительных докуметов (по состоянию на октябрь 2004 года).

Упращенно всю процедуру можно представить следующим образом:

1) подготовка проектов документов;

2) принятие решения о внесении изменений в учредительные документы компетентным органом организации (обычно - общее собрание участников/акционеров);

3) заверение подписей руководителя организации на заявлениях у нотариуса;

4) государственная регистрация изменений в учредительных документах;

5) уведомление контрагентов (участников, партнеров, кредиторов) о новом месте нахождения организации и иных изменениях (при необходимости);

6) получение лицензий на лицензируемые виды деятельности (при необходимости).

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 29.09.2004, 01:49

Сейчас много стало появлятся разного рода организаций предоставляющих значительные кредиты на жильё или вовсе без цели просто деньги. Скажите пожалуйста а какая принципиальная разница между Потребительским обществом и Потребительским кооперативом. Спасибо за разъяснение.

Ответить

Уважаемый Михаил, добрый день!

В соответствии с Федеральным законом "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" потребительским обществом является добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц, созданное, как правило, по территориальному признаку, на основе членства путем объединения его членами имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов.

Потребительское общество, являющееся юридическим лицом создаётся в форме потребительского кооператива (см. статью 5 указанного Закона).

Вместе с тем, потребительское общество следует отличать от специализированных потребительских кооперативов - гаражных, жилищно-строительных, кредитных, сельскохозяйственных и иных. На указанные кооперативы не распространяется действие закона о потребительской кооперации; в названиях указанных потребительских кооперативов использование слов "потребительское общество", "союз потребительских обществ" не допускается.

Принимая во внимание, указанное выше, представляется, что между "потребительским обществом" и "потребительским кооперативом" принципиальной разницы нет; некоторые отличия могут быть в целях и предмете деятельности, определённых в уставах указанных организаций, либо могут быть установлены специальными законами; так, например, в соответствии с Федеральным законом "О кредитных потребительских кооперативах граждан", кредитным потребительским кооперативом граждан является потребительский кооператив, созданный гражданами, добровольно объединившимися для удовлетворения потребностей в финансовой

взаимопомощи. Членами кредитного потребительского кооператива граждан могут быть (ТОЛЬКО) граждане, достигшие возраста шестнадцати лет.

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Тула, 19.09.2004, 09:45

Наше образовательное учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги. Ведется ли поименная книга обучающихся для этого вида деятельности? С Уважением И.Иванов.

Ответить

Уважаемый Игорь, добрый день!

Дополнительные услуги осуществляются образовательным учреждением в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании", письмом

Минобразования России от 21.07.1995 N 52-М "Об организации платных дополнительных услуг", письмом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 16.12.1998 N01-50-205/32-03 "О недопустимости установления платы за образовательные услуги, оказываемые государственными и муниципальными образовательными учреждениями в рамках основных образовательных программ"; нормативными актами органов управления образованием.

Согласно письму Минобразования России от 21.07.1995 N 52-М "Об организации платных дополнительных услуг", услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и государственных образовательных стандартов, согласно статусу образовательного учреждения, направленные на совершенствование образовательного процесса при наличии имеющихся условий и средств (например: снижение наполняемости классов /групп/; деление на

подгруппы против установленных норм; сдача экзаменов в порядке экстерната; дополнительные занятия с неуспевающими и некоторые другие, предусмотренные типовыми положениями об образовательных учреждениях) не рассматриваются как платные дополнительные образовательные услуги и привлечения на эти цели средств родителей не допускается.

В указанном письме Минобразования содержится примерный перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательными учреждениями за рамками соответствующих образовательных программ и государственных образовательных стандартов:

1. Образовательные и развивающие услуги

а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы

по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

б) репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;

в) различные курсы:

по подготовке к поступлению в учебное заведение,

по изучению иностранных языков,

повышения квалификации,

по переподготовке кадров с освоением новых специальностей (в т.ч. вождение

автомобиля, машинопись, стенография);

г) различные кружки:

по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию,

кино- видео- радиолюбительскому делу, кройки и шитью, вязанию,

домоводству, танцам и т.д.;

д) создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и

приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д., т.е. всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках государственных образовательных стандартов;

е) создание различных учебных групп и методов специального

обучения детей с отклонениями в развитии;

ж) создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни

(до поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное

образовательное учреждение).

2. Оздоровительные мероприятия:

создание различных секций, групп по укреплению здоровья

(гимнастика, азробика, ритмика, катанье на коньках, лыжах, различные

игры, общефизическая подготовка и т.д.)

На уровне федеральных законов и подзаконных нормативных актов не установлено требование о ведении книги обучающихся, получающих дополнительное образование, возможно соответствующее требование содержится в нормативных актах органов управления образованием.

Вместе с тем, представляется, что образовательное учреждение обязано осуществлять учет лиц, получающих платные дополнительные образовательные услуги, поскольку, в соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 N 505, образовательное учреждение обязано заключить с потребителем платных услуг договор в письменной форме, в котором, в том числе, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя (примерная форма договора об оказании платных образовательных услуг утверждена Приказом Минобразования России от 10.07.2003 N2994).

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 17.09.2004, 10:31

Подпадает ли деятельность организации в форме некоммерческого партнерства по пропаганде, консультациям, лекциям о пользе грудного вскармливания новорожденных под действия Закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (медицинская деятельность)? Елена.

Ответить

Уважаемая Елена, добрый день!

В соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2002 №499 утверждено Положение о лицензировании медицинской деятельности, согласно которому медицинская деятельность включает выполнение медицинских работ и

услуг по оказанию доврачебной, скорой и неотложной, амбулаторно-поликлинической, санаторно-курортной, стационарной (в том числе дорогостоящей специализированной) медицинской помощи по соответствующим медицинским специальностям, включая проведение профилактических медицинских, диагностических и лечебных мероприятий и медицинских экспертиз, применение методов традиционной медицины, а также заготовку органов и тканей в медицинских целях.

Представляется, что названный Вами вид деятельности партнерства (в указанном Вами объеме) не относится к медицинской деятельности.

Вместе с тем, полагаю, что Вам следует рассмотреть вопрос о необходимости получения партнерством лицензии на ведение образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом "Об образовании" от 10.07.1992 N 3266-1 (в случае, если есть основания считать Ваше партнерство образовательным учреждением дополнительного образования).

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Москва, 14.09.2004, 05:25

Получил в наследство, по завещанию, дом и недвижимое имущество. В виду того, что проживаю за рубежом, выдал генеральную доверенность на оформление наследства, продажу дома и имущества. В доме прописаны жена, 16-ти летний сын и я.Моё доверенное лицо, пользуясь моей бесконтрольностью, присваевает моё недвижимое имущество (мебель картины бытовую технику), а в дом запускает проживать свою родственницу. Cообщив мне через полгода, что это покупатель и она будет покупать дом. Причём цена купли-продажи была приравнена к оценочной стоимости БТИ. После моего категорического отказа, был составлен предварительный договор с задатком, причём, в случае моего несогласия, я обязан возместить неустойку в 2-х кратном размере. Кроме этого, лицо незаконно проживающее в моем доме, построило пристрой и потребовало, чтобы я и случае её выселения оплачивал эту постройку. Я обращался за помощью в областную юристконсультацию, но получил ответ, что закон не на моей стороне. И хотя я оплатил все положеные налоги, получил Свидетельство, сделал страховку и т.д. я не могу веселить своего" захватчика".Так что-же мне делать? Милиция отказывается мне помочь, к криминалу обращаться я не хочу. Забрать оставшиеся крохи и попуститься всем?! Что Вы мне можете посоветовать? Заранее благодарен, с уважением, Алех. (Лох по-русски)

Ответить

Уважаемый Алекс, добрый день!

В дополнение к рекомендациям Андрея Аркадьевича, полагаю, что следует, также, отменить выданную доверенность. Представляется, что соответствующее заявление может быть сделано у нотариуса (удостоверено им и легализовано) либо в Посольстве (консульстве) России. Об отмене доверенности письменно уведомить (заказным письмом с уведомлением о вручении и проложением копии заявления) представителя и потребовать у него возврата доверенности, а также всех известных Вам третьих лиц, имеющих отношение к Вашему имуществу (потенциальных покупателей, нотариуса и учреждение юстиции, регистрирующее переход прав на недвижимое имущество (по месту нахождения недвижимого имущества).

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 13.09.2004, 14:19

Мы организация, зарегистрированная в г. Москве. Недавно мы поменяли название и перерегистрировались. В связи с этим, нужно ли нам уничтожать старую печать при изготовлении новой. Нужно ли новую печать вносить в реестр печатей. Заранее спасибо.

Ответить

Уважаемая Елена, добрый день!

В соответствии с пунктом 4 ст.3 Закона Москвы от 30.06.2004 N 44 "Об учете печатей" (опубликован 30.07.2004 в Вестнике Мэра и Правительства Москвы N 44) пользователи печатей (юридические лица) в течение десяти рабочих дней со дня изменения наименования организации обязаны сообщить об этом и представить документы для утверждения эскиза новой печати и уничтожения "старой" печати в орган по учету печатей (Московскую регистрационную палату).

Не смотря на то, что требования московского закона представляются для некоторых юристов не обоснованными и не соответствующими федеральному законодательству, представляется необходимым следовать указанным выше нормам при добросовестном ведении дел.

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Белгород, 10.09.2004, 14:59

В ООО произошла смена директора, в налоговую (в з-х дневный срок) была направленна форма (по почте) Р 14001 нотариально не заверенная. Теперь ждать штрафа?.

Ответить

Уважаемая Ольга, добрый день!

В соответствии с требованиями к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, утержденными Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 г. N 439 - заявление, уведомление или сообщение заполняется в одном экземпляре и представляется в регистрирующий орган непосредственно заявителем либо направляется почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения. На конверте рекомендуется сделать пометку "РЕГИСТРАЦИЯ". Подлинность подписи заявителя на заявлении, уведомлении и сообщении в обязательном порядке свидетельствуется нотариально.

Полагаю, что поскольку заявление не было оформлено надлежащим образом у регистрирующих органов не возникло оснований для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц; рекомендую уточнить содержание сведений о Вашем обществе в ЕГРЮЛ, при необходимости получите выписку из ЕГРЮЛ и направьте новое заявление, удостоверенное нотариусом.

Нарушение указанного Вами срока может явиться основанием для наложения штрафа на руководителя в размере пятидесяти минимальных размеров оплаты труда либо соответствующего предупреждения (п.3 ст.14.25. КоАП РФ).

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Иркутск, 09.09.2004, 08:32

Я являюсь единственным учредителем ООО, директором является другое лицо. Сейчас я хочу продать ему свою долю. Как необходимо оформить переход доли (правильно?: мое решение с присутствием этого лица об утверждении выхода из состава участников на основании моего заявления и утверждении продажи доли, подписанное мной и этим лицом) ?

С какого момента происходит переход доли и я уже не считаюсь учредителем? Достаточно ли договора купли-продажи доли и моего заявление о выходе? На ком лежит обязанность по государственной регистрации данных изменений? Возможно ли возложить эту обязанность на нового участника и как? Несу ли ответственность, если после подписания договора купли-продажи доли новый участник будет уклоняться от государственной регистрации данных изменений? Спасибо.

Ответить

Уважаемый Андрей, добрый день!

Полагаю, что единственный участник не может выйти из общества с ограниченной ответственностью, т.е. в случае возникновения соответствующего намерения, участник принимает решение о ликвидации общества.

В случае, если устав общества не запрещает продажу доли третьим лицам, Вам достаточно для перехода прав на долю заключить договор купли-продажи доли и уведомить общество о совершенной уступке; с момента уведомления общества об уступке доли приобретатель доли осуществляет права и несёт обязанности участника общества (п.6 ст.21 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью).

Если, в уставе общества установлен запрет на переход доли к третьим лицам, необходимо предварительно внести соответствующие изменения в устав общества и зарегистрировать их.

Следует обратить внимание, что к моменту совершения сделки Вами должна быть полностью оплачена доля (100% уставного капитала общества).

По итогам, совершенной сделки, рекомендуем Вам оставить у себя: (а) один экземпляр оригинала договора купли-продажи доли и (б) письмо общества, подтверждающее факт уведомления общества об уступке доли, за подписью руководителя общества и печатью общества.

Решение о внесении изменений в устав общества (либо утверждение новой редакции устава), связанных с изменением состава участников, принимает приобретатель доли (после формального уведомления общества об уступке). Он же (как руководитель общества) подписывает заявление о регистрации изменений в учредительных документах; его подпись на заявлении удостоверяет нотариус.

Обращаю Ваше внимание на то, что Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" устанавливает 3-х дневный срок для уведомления обществом (юридическим лицом) регистрирующих органов по месту нахождения общества о изменении состава участников общества.

В связи с чем, обществу необходимо представить в регистрирующий орган не только документы необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества, но и для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений в составе участников общества (статья 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"), т.е. руководителю общества следует удостоверить у нотариуса дополнительно к Заявлению о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, подпись на Заявлении о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (формы заявлений утверждены Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 №439, в редакции Постановления Правительства РФ от 26.02.2004 №110 (приложения №3, №4) и представить в регистрирующий орган следующие документы:

- указанные заявления;

- решение нового участника о внесении изменений в устав (либо об утверждении устава в новой редакции;

- изменения, вносимые в устав (либо новую редакцию устава) - в 2 экз.;

- документ об уплате государственной пошлины (2000 рублей);

- договор купли-продажи доли;

- письмо общества, подтверждающее факт уведомления общества об уступке доли.

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, ответственность за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц несет руководитель общества:

пункт 3 ст.14.25. - непредоставление, или несвоевременное предоставление, или

предоставление недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, в случаях, если такое предоставление предусмотрено

законом, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа

на должностных лиц в размере 50 минимальных размеров оплаты труда;

пункт 4 ст.14.25. - предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов,

содержащих заведомо ложные сведения, если такое действие не содержит

уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 50 минимальных размеров оплаты труда или

дисквалификацию на срок до трех лет.

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 07.09.2004, 09:57

Скажите пожалуйста, существуют ли какие-нибудь особые требования к кандидатуре ревизора АО - например, образование? Спасибо.

Ответить

Уважаемый Игорь, добрый день!

В соответствии с пунктом 6 ст.85 Федерального закона "Об акционерных обществах" члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Дополнительные требования к кандидатуре ревизора могут быть предусмотрены уставом общества либо внутренним документом общества (положением), определяющим деятельность ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Полагаю, что при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества акционерам общества следует учитывать, не только образование и профессиональный опыт кандидатов, но и возможные, установленные судом, ограничения прав кандидата занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Чита, 07.09.2004, 09:17

Я и мой товарищ желаем создать ООО. В уставе мы прописали, что крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются общим собранием участников. Однако нас волнует один вопрос. Мы хотим ограничить в уставе полномочия директора. Можем ли мы к компетенции общего собрания отнести вопрос по предоставлению согласия на совершение сделок (не крупных и не заинтересованных сделок соответственно) или же совершение таких сделок (не относящихся к вышеуказанным) это прерогатива директора? Мы боимся, что человек которого мы назначим на должность директора насовершает каких нибудь сделок (предоставит в залог недвижимость общества, возмет большой кредит, который общество не сможет погасить и т.п.) и принесет тем самым убытки обществу. Или же еще вариант: представьте, что директор продаст объект недвижимости за бесценок (и эта сделка кстати не будет крупной), хотя рыночная стоимость такого объекта большая. Мы понимаем, что можем обратиться в суд и требовать возмещения убытков, но это все ерунда, т.к. возместить практически мы с директора ничего не сможем (из личной практики). Мы же хотим, чтобы все сделки, которые совершаются обществом, совершались с нашего согласия (т.е. с согласия участников). Директору же мы хотим поручить совершение каких-нибудь мелких сделок (типа заключение договора с коммунальными службами; приобретение какого нибудь инвентаря для общества). Насколько наши ожидания возможны с юридической точки зрения? Дайте, пожалуйста, добрый совет как нам поступить и поступить с выгодой для себя. Заранее благодарны.

Ответить

Уважаемый Константин, добрый день!

Полагаю, что в уставе хозяйственного общества по решению учредителей (либо, после его создания, по решению общего собрания участников) может быть ограничена компетенция руководителя. В соответствии с пунктом 2 ст.12 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - "Закон") устав общества может содержать иные (не предусмотренные названным законом) положения, не противоречащие федеральным законам. Согласно п.1 ст.33 Закона компетенция общего собрания участников общества определяется уставом общества в соответствии с Законом. При этом, в пункте 2 ст.33 Закона перечислены, только, вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников, что не ограничивает право учредителей расширить компетенцию общего собрания участников в рамках закона.

Порядок деятельности Директора общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции Директора (п.4 ст.40 Закона). Предлагаю внести в устав общества и договор между обществом и Директором, следующее положение:

"Директор Общества заключает от имени Общества договоры и соглашения, совершает иные сделки, при этом для совершения от имени Общества одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает эквивалент __________ (___________) долларов США по официальному курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки (сделок), а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, требуется предварительное одобрение Общего собрания участников (единственного участника) Общества".

Уважаемый Константин, представляется, что предлагаемые ограничения компетенции руководителя, не смогут обеспечить гарантированную защиту Ваших интересов, в случае недобросовестных действий руководителя (или третьих лиц). В связи с чем, может быть Вам следует рассмотреть вопрос о назначении руководителем общества одного из участников.

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Москва, 06.09.2004, 16:39

Слышала, что принято постановление, по которому молодым родителям выплачивается 5 минимальных зар. плат в случае рождения одного ребёнка, 7 минимальных зар. плат если в семье 2 ребёнка, и 10 мин. зар.плат, если в семье трое детей. Положена ли выплата в том случае, если на момент рождения 2-го ребёнка мне ещё не исполнится 30 лет, а момему мужу будет больше 30-ти. Заранее спасибо за ответ. С уважением, Анастасия.

Ответить

Уважаемая Анастасия, добрый день!

Полагаю, что в Вашем вопросе речь идёт о дополнительном единовременном пособии, установленном Постановлением Правительства Москвы от 06 апреля 2004 г. N199-ПП.

В соответствии с названным выше постановлением, право на получение дополнительного единовременного пособия имеют жители города Москвы (молодые семьи, молодые граждане) граждане Российской Федерации, если оба родителя не достигли возраста 30 лет.

Наличие права на дополнительное единовременное пособие (возраст, гражданство и место жительства родителей) определяется на дату рождения ребенка.

Дополнительное единовременное пособие назначается независимо от факта работы родителей и дохода семьи, а также начисления семье других видов пособий и городских компенсационных выплат, в т.ч. единовременных выплат при рождении детей.

Уважаемая Анастасия, полагаю, что в Вашем случае не имеется оснований для получения Вашей молодой семьёй указанного дополнительного пособия. Вместе с тем, у Вас есть право на получение иных пособий, предусмотренных Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и Правительством Москвы. Более подробную информацию Вы можете получить в районном управлении социальной защиты населения (по месту жительства).

Всего Вам Доброго!!!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Жуковский, 06.09.2004, 14:20

Ответы на следующие вопросы:

1. Несколько организаций (учреждения) хотят объединить сови усилия и создать организацию (некоммерческую) - Можно ли ее назвать "Сеть" или для российскойго законодательства более подходит "ассоциация":

2. В какой из нижеперечисленных организаций наиболее просто решаются вопросы отчуждения собственности, а в какой они практически не решаемы - ООО, НОУ, гос. учреждение? (Допустим покупка машины и через несколько лет замена ее на более новую через сервис-центр). Возможно ли это сделать в НОУ, или все приобретенное имущество необходимо использовать только на уставные цели? Спасибо огромное.

Ответить

Уважаемая Надежда, добрый день!

Можно её и "Сеть" назвать, только золотую рыбку не просто поймать :)

В соответствии с законодательством Российской Федерации ассоциация (союз) является некоммерческой организацией (юридическим лицом), т.е. использовать "наименование" ассоциация возможно только при создании объединения юридических лиц в форме ассоциации (ст.11 Федерального закона "О некоммерческих организациях").

Обращаю Ваше внимание на ст.296 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), согласно которой учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения имуществом в пределах, установленных законом и в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. При этом собственник имущества, закрепленного за учреждением, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. В связи с чем, представляется необходимым изучить учредительные документы учреждений (организаций-учредителей) на предмет возможности совместного участия в некоммерческой организации и при необходимости получить соответствующие решения собственников учреждений. Поскольку, согласно ст.298 ГК РФ учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете. Вместе с тем, если в соответствии с учредительными документами учреждению предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе.

Вопросы отчуждения имущества, следует решить на этапе подготовки учредительных документов вновь создаваемого юридического лица. Ограничения в отношении распоряжения имуществом учреждения, указанные выше (ст.298 ГК РФ), относятся, в том числе, и к государственным учреждениям.

Кроме того, правоспособность некоммерческой организации может быть существенно ограничена в её учредительных документах, так, например, согласно ст.50 ГК РФ некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям.

Представляется, что под "НОУ" - Вы имеете в виду, негосударственные образовательные учреждения. Образовательные учреждения по своим организационно-правовым формам могут быть государственными, муниципальными, негосударственными (частными, учреждениями общественных и религиозных организаций (объединений). (ст.12 Федерального закона "Об образовании"). Негосударственные образовательные организации могут создаваться в организационно-правовых формах, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации для некоммерческих организаций (ст.11-1 Федерального закона "Об образовании"); ст.2 Федерального закона "О некоммерческих организациях" предусматривает, что некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных или религиозных организаций (объединений), некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными законами.

Обращаю Ваше внимание, что с 1 января 2005 года вступает в силу ст.16 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации [...], которая вносит изменения в Федеральный закон "Об образовании", так, например, согласно новой редакции статьи 11-1 Федерального закона "Об образовании" (действует с 01.01.2005г.) допускается создание (не только негосударственных, но и государственных) образовательных организаций в организационно-правовых формах, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации для некоммерческих организаций.

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Москва, 03.09.2004, 11:28

Хотим увеличить уставный капитал с 10 000 руб до 300 000. У нас единственный участник - юр. лицо. Какая процедура будет проще - дополнительный выпуск акций или увеличение номинальной стоимости уже существующих акций? По поводу доп выпуска все ясно-документы четко определены в Стандартах (03-30/пс), а каким нормативным актом регулируется регистрация увеличения уставного путем увеличения номинальной стоимости акций?

Ответить

Уважаемая Анна, добрый день!

Вопросы эмиссии акций акционерных обществ (АО) регулируют Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (далее - Стандарты), утвержденные Постановлением ФКЦБ России от 18.06.2003 N 03-30/пс (с изменениями, внесенными Постановлением ФКЦБ России от 17.12.2003 года N 03-45/пс).

При увеличении уставного капитала АО следует учитывать особенности различных способов эмиссии. Так, например, Ваше АО может увеличить уставный капитал:

1) выпуском дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки (раздел VI Стандартов);

2) выпуском дополнительных акций, размещаемых путем распределения среди акционеров (раздел IV Стандартов);

3) выпуском акций, размещаемых путем конвертации при увеличении номинальной стоимости акций (раздел V Стандартов).

Обращаю Ваше внимание, что выбор способа зависит, прежде всего, от источника средств, идущих в оплату акций. Представляется, что дополнительные средства от акционера Ваше АО может получить, только путем закрытой подписки. Размещение дополнительных акций среди акционеров и увеличение номинальной стоимости, возможно, если увеличение уставного капитала предполагается за счет средств АО (пункты 4.3.2. и 5.3.2. Стандартов):

а) добавочного капитала АО;

б) остатков фондов специального назначения АО по итогам предыдущего года, за исключением резервного фонда и фонда акционирования работников предприятия;

в) нераспределенной прибыли АО прошлых лет.

Закрытая подписка (согласно пункту 2.4.24. Стандартов) не может быть осуществлена:

а) до полной оплаты уставного капитала АО;

б) до государственной регистрации отчетов об итогах всех зарегистрированных ранее выпусков (дополнительных выпусков) акций;

в) до государственной регистрации в уставе АО положений о номинальной стоимости и количестве объявленных акций соответствующих категорий (типов), а также о закрепляемых ими правах;

г) если увеличение уставного капитала АО осуществляется для покрытия понесенных им убытков.

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 N 314 Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг упразднена, её функции переданы Федеральной службе по финансовым рынкам. В связи с чем, в регулировании вопросов государственной регистрации ценных бумаг возможны изменения.

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 31.08.2004, 10:07

Я собственник и учредитель негосударственного образовательного учреждения. Могу ли я добавить еще одного учредителя - юридическое лицо (некоммерческое)? Какие для этогонадо документы (договор, протокол)?

Ответить

Уважаемый Сергей, добрый день!

Ваш вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд (по крайней мере - для меня:).

Дело в том, что правое регулирований отношений собственника и уже созданного учреждения осуществляется не только нормами российского законодательства: Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), Федеральными законами "О некоммерческих организациях", "Об образовании", но также и уставом учреждения, и (в отношении образовательного учреждения) дополнительно договором, заключенным между учреждением и собственником.

Полагаю, что Ваш вопрос относится к негосударственному образовательному учреждению (далее - НОУ), созданному в форме учреждения; такое уточнение, представляется необходимым, поскольку, согласно ст.11-1 ФЗ "Об образовании" НОУ могут создаваться и в иных организационно-правовых формах, предусмотренных

гражданским законодательством Российской Федерации для некоммерческих организаций.

В соответствии со ст.9 ФЗ "О некоммерческих организациях", учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая полностью или частично этим собственником. Названный закон не предусматривает, но и не запрещает наличия нескольких собственников в отношении учреждения и отсылает для уточнения особенностей отдельных видов учреждений к специальному закону. Так, согласно ст.11 ФЗ "Об образовании", учредителем (учредителями) образовательного учреждения могут быть: органы государственной власти, органы местного

самоуправления; отечественные и иностранные организации всех форм собственности, их объединения (ассоциации и союзы); отечественные и иностранные общественные и частные фонды; общественные и религиозные организации (объединения), зарегистрированные на территории Российской Федерации; граждане Российской Федерации и иностранные граждане; допускается также совместное учредительство образовательных учреждений. Отношения между учредителями и образовательным учреждением определяются договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанный договор не является учредительным документом учреждения, но в силу закона его наличие обязательно для образовательного учреждения.

Принимая во внимание, указанное выше, полагаю возможным наличие нескольких собственников в образовательном учреждении. В случае, если учредительные документы НОУ (устав и решение учредителя о создании), а также договор между учреждением и собственником не предусматривают иное, допускаю и появление нового собственника у существующего учреждения, что предусматривает также и ст.300 ГК РФ. Согласно пункту 2 указанной статьи ГК РФ, при переходе права собственности на учреждение к другому лицу это учреждение сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему имущество.

Поскольку сведения об учредителях НОУ содержатся в его уставе, появление сособственника потребует внесения изменений в устав. Процедура изменения устава НОУ осуществляется в порядке, предусмотренном его уставом.

Следует обратить внимание на учредительные документы юридического лица (нового собственника), в них может быть также ограничено (запрещено) участие (в том числе совместное) в других организациях; если такого запрета нет, определить орган управления, уполномоченный принять соответствующее решение о переходе собственности на учреждение (передаче имущества).

Процедура государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы НОУ, осуществляется в налоговых органах по месту его нахождения, в порядке, установленным Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Согласно Положению о лицензировании образовательной деятельности, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 18.10.2000 N 796, при изменениях у лицензиата, не приводящих к нарушению контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении к лицензии, лицензиат обязан в недельный срок

подать заявление о переоформлении лицензии и представить соответствующие документы, подтверждающие указанные изменения. Переоформление лицензии производится без проведения экспертизы в срок, не превышающий 20 дней со дня регистрации заявления.

Поздравляю Вас с наступающим 1 сентября Днём знаний!

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Ростов-на-Дону, 26.08.2004, 14:21

Ваш вопрос № 179205: Уважаемые юристы! Наша организация ликвидируется примерно с начала года и теперь подходит к стадии составления ликвидационного баланса. В связи с этим нам необходимо получить уведомление (справку) из фондов о том, что задолженности перед фондами мы не имеем. В пенсионном фонде мне сообщили, что заявление надо было подавать в течение 3-х дней после принятия решения о ликвидации нашим учредителем. Так что теперь пойдут штрафы в размере (то ли 1 000 руб. то ли 5 000 руб). Но заявление надо все-таки подать. Вопрос: разве заявление в пенсионный фонд направляется не тогда, когда организация желает провести сверку с фондом и закрыться? Зачем им заранее наше заявление? Действительно ли мы не правы? И касается ли это все также фондов по филиалам? То есть их нам тоже надо было предупредить заранее? Налоговые органы мы предупредили вовремя. В фонде социального страхования по поводу сроков нам ничего не сказали.

Ответить

Уважаемая Елена, добрый день!

В соответствии с Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (в редакции ст.14, действовавшей до 01.01.2004) страхователи-организации были обязаны сообщить в территориальные органы страховщика по месту регистрации о решении ликвидировать организацию в трехдневный срок со дня принятия такого решения.

В связи с изменением процедур государственной регистрации и учёта юридических лиц Федеральным законом от 23.12.2003 года N 185-ФЗ в Федеральный закон от 15.12.2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" были внесены изменения, в частности пункт 3 статьи 14 (обязанность уведомления при ликвидации) утратил силу с 01.01.2004 года.

Поделитесь информацией с сотрудниками пенсионного фонда ;)

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Ростов-на-Дону, 26.08.2004, 14:19

Наша организация ликвидируется примерно с начала года и теперь подходит к стадии составления ликвидационного баланса. В связи с этим нам необходимо получить уведомление (справку) из фондов о том, что задолженности перед фондами мы не имеем. В пенсионном фонде мне сообщили, что заявление надо было подавать в течение 3-х дней после принятия решения о ликвидации нашим учредителем. Так что теперь пойдут штрафы в размере (то ли 1 000 руб. то ли 5 000 руб). Но заявление надо все-таки подать. Вопрос: разве заявление в пенсионный фонд направляется не тогда, когда организация желает провести сверку с фондом и закрыться? Зачем им заранее наше заявление? Действительно ли мы не правы? И касается ли это все также фондов по филиалам? То есть их нам тоже надо было предупредить заранее? Налоговые органы мы предупредили вовремя. В фонде социального страхования по поводу сроков нам ничего не сказали.

Ответить

Уважаемая Елена, добрый день!

В соответствии с Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (в редакции ст.14, действовавшей до 01.01.2004) страхователи-организации были обязаны сообщить в территориальные органы страховщика по месту регистрации о решении ликвидировать организацию в трехдневный срок со дня принятия такого решения.

В связи с изменением процедур государственной регистрации и учёта юридических лиц Федеральным законом от 23.12.2003 года N 185-ФЗ в Федеральный закон от 15.12.2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" были внесены изменения, в частности пункт 3 статьи 14 (обязанность уведомления при ликвидации) утратил силу с 01.01.2004 года.

Поделитесь информацией с сотрудниками пенсионного фонда ;)

Всего Вам Доброго!

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Калининград, 25.08.2004, 17:48

Схема включения в уставный капитал недвижимого имущества.

Ответить

Уважаемая Наталья, добрый день!

Полагаю, что для подготовки подробной схемы Вам также потребуются услуги оценщика и аудитора.

Примерная схема:

- Оценка стоимости недвижимого имущества независимым оценщиком.

- Получение согласия антимонопольного органа (при необходимости).

- Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения об увеличении уставного капитала и внесении соответствующих изменений в учредительные документы.

- Составление акта приема - передачи имущества.

- Государственная регистрация дополнительного выпуска акций, отчета об итогах дополнительного выпуска акций (для акционерного общества).

- Государственная регистрация перехода права на недвижимое имущество.

- Государственная регистрация изменений в учредительных документах общества.

Всего Вам Доброго!

Пользователь 9111.ru
Оренбург, 25.08.2004, 08:06

Договор об объединении могут заключить физические либо юридические лица. Или здесь нет никаких ограничений?

Ответить

Уважаемая Гузель, добрый день!

Полагаю, что в Вашем вопросе речь идёт об участниках договора о совместной деятельности (договор простого товарищества). Согласно п.2 ст.1041 Гражданского кодекса Российской Федерации сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Всего Вам Доброго!