Нижний Новгород, 11.12.2025, 22:30

Для отмены исполнительного производства, приставу даётся 10 дней. Дни рабочие или календарные?

Ответить

Согласно ст. 15 и 16 Закона об исполнительном производстве установлен следующий порядок установления и исчисления и окончания сроков в исполнительном производстве:

Статья 15

1. Сроки в исполнительном производстве определяются календарной датой, указанием на событие, которое должно наступить, или периодом, в течение которого действие может быть совершено.

2. Сроки исчисляются годами, месяцами и днями. В сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни.

Статья 16.

3. Срок, исчисляемый днями, оканчивается в последний день установленного срока.

4. Если настоящим Федеральным законом или иным федеральным законом не установлено иное, то в случаях, когда последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день.

Таким образом, в период 10 дней исчисляемый днями не включаются нерабочие дни, и если при этом окончание срока выпадает на не рабочий день, то он оканчивается на первый следующий за ним рабочий день.

Киров, 25.11.2025, 13:08

Добрый день, Имеется отрицательное сальдо по ЕНС (по старым налоговым долгам, которые налоговая не может взыскать, пропустила срок). Однако налоговая высылает судебный приказ на свежий долг 2023 год, в нем нет даже требования уплаты этого налога, лишь извещение об долге по ЕНС, не указано время оплаты. Есть налоговое уведомление. Насколько правомерны действия налоговой. Если требования нет то и платить я не должен? Имущественный налог.

Ответить

Согласно ст 23 НК РФ налогоплательщики обязаны уплачивать законно установленные налоги.

При этом в ст. 409 НК РФ устанавливающей порядок и сроки уплаты налога на имущество физлиц указано:

1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом.

Таким образом, ваша обязанность уплатить указанный налог возникает на основании ст. 409 НК РФ, определяющей срок уплаты и налогового уведомления в котором указан размер налога и налоговая база. В уведомлении также указывается и срок уплаты налога.

Поэтому на ваш вопрос "Если требования нет то и платить я не должен?" будет ответ нет, в силу вышеизложенного.

Санкт-Петербург, 18.11.2025, 14:02

Подскажите, пожалуйста, ООО предприятие было оформлено на двух учредителей в 2018 году. Доля УК 50% у каждого. Один из участников продал свою долю второму в 2024 году. Нужно ли оплатить НДФЛ с продажи своей доли и в какой срок?

Ответить

В соответствии с п. 17.2 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:

доходы, получаемые налогоплательщиком, признаваемым налоговым резидентом Российской Федерации, от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, а также акций, указанных в пункте 2 статьи 284.2 настоящего Кодекса, при условии, что на дату реализации (погашения) таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет.

Если Вы приобрели акции в 2018г. в качестве учредителя 000, а затем их продали в 2024г., то скорее всего вы владели долей до её продажи более 5 лет. Следовательно, НДФЛ платить не нужно.

Сегежа, 09.05.2025, 09:29

Здравствуйте. Как по Закону должно быть вручен акт о недопуске в квартиру по причине проверки счетчиков, в в какой срок и как? мы написали заранее заявление, то не можем предоставить доступ в квартиру в данное время. На нас написали акт и кинули в почтовый ящик через 14 днеи и тагже в Гис ЖКХ (не в мой кабинет и не мне лично, а в инфо дома, которой у меня нет). Законна ли такое вручение акта, как должен вручатся акт о недопуске, срок вручение? Если можно то статью на что можно опереться

Ответить

Для этого существуют Правила утвержденные Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

В п. 82 указано: Исполнитель обязан:

б) проводить проверки достоверности представленных потребителями сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей путем сверки их с показаниями соответствующего прибора учета на момент проверки (в случаях, когда снятие показаний таких приборов учета и распределителей осуществляют потребители)...

Сам же порядок такой проверки закреплен в п. 85 Правил, где говорится следующее:

Проверки, указанные в подпункте "е(1)" пункта 31, подпункте "г" пункта 32 и пункте 82 настоящих Правил, если для их проведения требуется доступ в жилое помещение потребителя, осуществляются исполнителем и (или) гарантирующим поставщиком в следующем порядке, если договором, содержащим условия предоставления коммунальных услуг, не предусмотрено иное:

а) исполнитель направляет потребителю не позднее 14 дней до даты проведения проверки способом, предусмотренным подпунктом "а" пункта 119 Правил, извещение о предполагаемых дате (датах) и времени проведения проверки, о необходимости допуска в указанное время представителей исполнителя для совершения проверки с обязательным разъяснением последствий бездействия потребителя или его отказа в допуске представителей исполнителя к приборам учета.

б) потребитель обязан обеспечить допуск указанных в подпункте "а" настоящего пункта лиц в занимаемое потребителем жилое помещение для проведения проверки в указанное в извещении время, за исключением случая, когда потребитель не может обеспечить допуск представителей исполнителя и (или) гарантирующего поставщика в занимаемое потребителем жилое помещение по причине временного отсутствия, о чем он обязан сообщить указанным лицам в срок не позднее 2 дней до даты проведения проверки, указанной в извещении, с указанием иных возможных даты (дат) и времени допуска для проведения проверки, удобных для потребителя, при этом предложенная потребителем дата проверки не может быть ранее 2 дней с даты, когда поступило сообщение от потребителя, и позднее 3 дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки;

г) если потребитель не обеспечил допуск представителей исполнителя в занимаемое потребителем жилое помещение в дату и время, указанные в извещении о проведении проверки или в предусмотренном подпунктом "б" настоящего пункта сообщении потребителя, и при этом в отношении потребителя, проживающего в жилом помещении, у указанных лиц отсутствует информация о его временном отсутствии в занимаемом жилом помещении, такие лица составляют акт об отказе в допуске к прибору учета;

Согласно п. 85(1) указанные в пунктах 62, 81(11), 82 и 85 Правил акты составляются исполнителем немедленно после окончания соответствующих проверок.

В п. 85(2) Правил установлено, что один экземпляр акта передается потребителю (его представителю), в том числе вручением или путем направления заказным письмом.

При этом срок передачи этого Акта не установлен.

Для информации. Пунктом 119 Правил предусмотрены следующие способы извещений:

- путем вручения потребителю-должнику под расписку, или

- направления по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении), или

- путем включения в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги текста соответствующего предупреждения (уведомления), или

- иным способом уведомления, подтверждающим факт и дату его получения потребителем, в том числе путем передачи потребителю предупреждения (уведомления) посредством сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства либо на официальной странице исполнителя в сети Интернет, передачи потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи.

В Вашем случае возможно Вы написав Заявление о невозможности допуска не сообщили новый срок когда готовы принять представителя исполнителя, а это обязательное требование. Поскольку Исполнитель не должен ждать неопределенное количество времени, когда Вы сможете его допустить для проверки. Поэтому скорее всего и возник Акт недопуска. Согласно п. 85(2) Правил вручить его Вам должны были вручением или путем направления заказным письмом. Но тут ещё нужно смотреть договор с исполнителем, т.к. как было указано выше п. 85 Правил предусмотрено, что иное может быть предусмотрено договором с исполнителем.

Поскольку Акт имеет место. То в этом случае Вы можете поступить как предписано в пп. Д п. 85 Правил подав заявление о готовности обеспечить допуск исполнителя в помещение для проверки. Получив такое заявление исполнитель будет обязан провести проверку и составить акт проверки в течение 10 дней после получения от потребителя этого заявления.

Нижний Новгород, 25.04.2025, 14:57

Добрый день хотел бы узнать имею ли я право продать долг на стадии суда? Подавал иск на взыскание неосновательного обогащения, но суд затягивается тк были ошибки, и ввиду отсутствия денег на оплату госпошлины (она большая и я не могу ее потянуть, в рассрочке на 12 месяцев думаю, что откажут). На данный момент дело приостановлено, я исправил ошибки, но думаю из за неоплаты полной суммы пошлины иск могут вернуть. Могу ли я продать долг на стадии суда, чтобы цессионарий стал новым истцом? (то есть я его продам и мы с цессионарием подадим в суд заявление о замене стороны истца по процессуальному правоприемству на основании договора цессии). Или так нельзя сделать? Соответственно обязан ли я уведомить об этом должника, что продаю долг на стадии суда. Благодарю!

Ответить

В принципе такое возможно, поскольку в ст. 44 ГПК РФ установлено следующее: "В случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства."

Но в вашем случае, учитывая что иск пока не принят к производству суда процессуальное осуществить не получится. Т.к. на данный момент нет как такового гражданского дела.

Тут возможны 2 варианта.

1-й после того как суд примет иск заявить ходатайство о процессуальном правопреемстве и суд вынесет определение о замене истца правопреемником.

2-й если суд не принимает иск и возвращает его. Цессионарий самостоятельно подаёт иск, мотивируя свои требования в том числе и договором цессии, по которому к нему перешли права требования. Вас он может привлечь как третье лицо. Поскольку истцом будет он, то и пошлину платить ему. Согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 №54 "Допускается, в частности, уступка требований о возмещении убытков, вызванных нарушением обязательства, в том числе которое может случиться в будущем, о возврате полученного по недействительной сделке, о возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имущества (пункты 2 и 3 статьи 307.1, пункт 1 статьи 388 ГК РФ)."

Тюмень, 13.12.2024, 22:02

Судебный процесс по иску ФНС по налогам к физлицу (40 т. р.). Должник участвовал в судебном заседании (истец не присутствовал). Решение суда: взыскать с должника частично (15 из 40 т. р.). В настоящее время готовимся к апелляции (отказать в иске ФНС полностью). Вопросы: 1) Может ли областной суд изменить решение районного и взыскать все 40 т. р (ухудшить положение ответчика). 2) Нало ли ознакомиться с Протоколом судебного заседания перед апелляцией? 3) Как процессуально закрепить положение ответчика, если суд первой инстанции будет тянуть с Протоколом или попытается ввести его в заблуждение… 4) Исходя из судебной практики, как суды первой инстанции реагируют на подачу апелляций участниками процесса?

Ответить

Взыскание обязательных платежей и санкций производится по правилам, установленным КАС РФ.

В статье 309 КАС РФ одним из полномочий суда апелляционной инстанции указано:

"2) отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по административному делу новое решение;". При этом в указанной статье нет ограничений на ухудшение положения ответчика или истца.

Например сумма может быть взыскана судом первой инстанции в большем размере а в апелляции в меньшем. Тогда получается ухудшение положения истца. Так почему ему можно ухудшать положение а ответчику нет.

Более того, согласно ч. 1 ст. 308 КАС РФ "Суд апелляционной инстанции рассматривает административное дело в полном объеме и не связан основаниями и доводами, изложенными в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления".

Балашиха, 26.09.2024, 18:53

Истец участвовал в ранее проведенном деле от 2016 года, я в нем не участвовала. Теперь истец подал иск и ссылается на судебные акты от 2016 года. Я ходатайствую в суд приобщить дело от 2016 года к настоящему делу 2024 года. Суд в ходатайстве отказал. В настоящем деле нет всех документов: определений и решений суда, которые я хотела бы знать, и которые меня очень интересуют. Правильно ли это? и должна ли я настаивать на своем, чтобы ознакомиться с делом 2016 года и его судебными актами? Или судья поступает правильно?

Ответить

Татьяна, порядок выдачи судебных дел, находящихся в архиве суда, а также снятие с них копий (а дело 2016 года скорее всего находится в архиве суда, если сейчас не пересматривается) регулируются Инструкцией о порядке организации комплектования, хранения, учета и использования документов (электронных документов) в архивах федеральных судов общей юрисдикции, утвержденных Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 19.03.2019 N 56 (далее — Инструкция от 19.03.2019 N 56). Конечно при условии, что Вы являлись стороной спора 2016г. На основании этого приказа участник спора может знакомиться с материалами дела, сданными в архив. Я также считаю, что в Вашем случае нет необходимости ознакамливаться со всем делом. Нужно посмотреть только само Решение и/или судебные постановления, если Решение было отменено или изменено. Это решение в Вашем деле должно быть, поскольку если Истец ссылается на него как на доказательство установления (признания) каких-либо фактов судом в 2016 году, то он обязан был это Решение предоставить в материалы дела.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 26.09.2024, 19:08

Добрый день. Обьясните пожалуйста, квартира не приватизирована, графа в платежке за ЖКХ,, наем,,-ежегодно, с 2021 г вырастает более чем на 100% , с 4 р за 1 м 2 до 30 р в этом году. Кто должен в такой квартире оплачивать поверку или замену водосчетчиков (их 4 шт), прописанные жильцы или управляющая компания? Пож. с номерами постановлений. 3 года назад просто,, отфутболили,, .

Ответить

Виктор, на самом деле ситуация двоякая. Так согласно п.81 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения.

В случае, если квартира является муниципальной собственностью, а Вы – наниматель, обеспечить замену приборов учета и, соответственно, оплатить ее должен орган местного самоуправления, выступающий от лица собственника, либо уполномоченное им лицо.

Но есть и другая позиция, что наниматель в силу п. 34 всё того же постановления 354 это потребитель и должен проводить поверки приборов учёта. И на этом основании собственники часто не хотят проводить замену. В Вашем случае УК ничего не обязана делать. Вы можете обратиться к собственнику - муниципалитету с которым заключен договор найма с заявлением о необходимости поверки, либо же замены прибора учет. В случае отказа — самостоятельно проведите поверку или замену и обратитесь за возмещением указанных расходов в муниципалитет. Судебная практика по возмещению расходов в таких случаях имеется.

Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Самара, 25.10.2023, 10:08

Вопрос такой: мужчина 1970 г.р., согласно "Сведениям о состоянии ИЛС" стаж, учитываемый для назначения пенсии - 33 года 3 месяца, стаж по п.2 ч.1 ст.30 - 14 лет 9 месяцев, т.е. он должен относится к категории предпенсионеров. Но, согласно "Сведениям об отнесении граждан к категории граждан предпенсионного возраста", он таковым не является. Поясните, пожалуйста.

Ответить

Для определения лица предпенсионного возраста (в народе предпенсионера) требуется достижение определенного возраста до наступления пенсионного возраста. Проще говоря предпенсионным возрастом будет являться период до пяти лет до наступления возраст, по достижении которого возникает право на страховую пенсию.

С 2023 года возраст, по достижении которого возникает право на страховую пенсию для мужчин составляет 65 лет. Следовательно, предпенсионер тот, кому на 2023 год исполнилось 60 лет, т.е. лицо 1963 года рождения. Мужчина же 1970 года рождения, т.е более младшего возраста.

Можете почитать также письмо Минтруда от 18.02.2021 № 14-2/ООГ-1398.

А как же те, кто выходит досрочно по "вредному" стажу (п.2 ч.1 ст.30?)

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Краснодар, 25.10.2023, 02:20

Собственник продал машину по договору купли-продажи клиент долгое время не переоформлял её собственник снял её с учёта и у клиента.

Сотрудник ГИБДД забрал номера и СТС

А КЛИЕНТ ПЕРЕПРОДАЛ ЕЁ ПО ДОГОВОРУ Купли-Продажи третьему лицу могу ли я оформить её на себя в ГИБДД. Клиент гражданин Таджикистана. Г. Краснодар

Ответить

Не получится, поскольку третье лицо не покупало автомобиль у первоначального собственника и договор купли-продажи с ним не заключало. Договор купли продажи с первоначальным собственником заключал клиент. Поэтому вначале запись о клиенте должна быть внесена в ГИБДД, а затем уже запись о третьем лице, который и может подтвердить свои права на автомобиль договором купли-продажи с клиентом.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Петрозаводск, 25.10.2023, 00:07

Подаю в одном заявлении "Об установлении факта принятия наследства и места открытия".. госпошлина 300 или 600?

Ответить

300 рублей. Это следует из п. 3 ч.1 ст. 333.19 НК РФ. Не важно сколько требований Вы включили в иск. Сам иск в любом случае это заявление неимущественного характера.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Омск, 24.10.2023, 19:50

В Гк написано, что представительства и филиалы должны быть указаны в ЕГРН, если юридическое лицо не указывает их ни в учредительных документах ни направляет сведения о них в уполномоченные органы, то за это будет какая-то санкция?

Ответить

На сегодняшний день обязанности по указанию в уставе юрлица сведений о филиалах и представительствах нет. В месте с тем, согласно п. 3 ст. 55 ГК РФ сведения о филиалах нужно обязательно отразить в ЕГРЮЛ.

Если этого не сделано, то предугадать последствия сложно. Но во первых, если сведения о филиале не включены в ЕГРЮЛ, то согласно разъяснениям Минфина такой филиал не считается созданным, а следовательно можно говорить о том, что деятельность через такой филиал не законна, а документы содержащие сведения о не включённом в ЕГРЮЛ филиале будут носить ложный характер.

Более того, при создании филиала и включении сведений о нём в ЕГРЮЛ, сведения из ЕГРЮЛ поступают в налоговый орган и вносится запись о постановке филиала (ка обособленного подразделения) на налоговый учёт. При отсутствии записи в ЕГРЮЛ сведения в налоговый орган не поступят и филиал не будет поставлен на налоговый учёт, что будет указывать на осуществление деятельности через обособленное подразделение не поставленной на налоговый учёт. Что тоже может повлечь за собой негативные последствия уже со стороны налогового органа, ведущего налоговый учёт налогоплательщиков и учёт уплаты налогов.

Также не стоит забывать, что если создавать филиал, то в этом случае теряется право на применение УСНО, если юрлицо находится на этом налоговом режиме. Поэтому иногда выгоднее просто создать обособленное подразделение без статуса филиала.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Челябинск, 24.10.2023, 19:01

Нужно ли будет платить подоходный налог при продаже нежилого помещения предпринимателю, если оформить куплю-продажу после закрыти ИП.

Ответить

Поскольку вы планируете продать нежилое помещение, которое использовали в предпринимательских (бизнес-целях) , доход от его продажи облагается налогом.

При этом не важно, в течение какого срока помещение было в собственности до его продажи. Для коммерческой недвижимости минимальные сроки для безналоговой продажи не действуют.

Вы планируете продавать нежилое помещение, после прекращения регистрации ИП. Поэтому доход от продажи облагается НДФЛ по ставке 13%.

Это следует из абзаца четвертого пункта 17.1 статьи 217 НК РФ, а также такая позиция подкрепляется в Письмом ФНС от 31.03.2020 № БС-4-11/5445@ и Письмом Департамента налоговой политики Минфина России от 10 сентября 2021 г. N 03-04-05/73524 О налогообложении доходов физических лиц от продажи недвижимого имущества.

Если продавать такую недвижимость ещё имея статус ИП, — то налог будет исчисляться по применяемому на ИП налоговому режиму. И это может быть даже выгоднее. Например если у ИП УСНО на 6%.

Задано вопросов 8, из них VIP - 0
Аксарка, 24.10.2023, 13:38

В договоре написан срок оплаты: по факту поставки в теч.15 раб. дней. И указано доставка осуществляется транспортной компанией. Что будет датой поставки дата получения покупателем груза в транспортной или дата передачи груза в транспортную компанию? Когда мне оплачивать?

Ответить

D соответствии с ч. 2 ст. 458 ГК РФ "В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное."

А вообще нужно читать договор, т.к. вышеназванная статья предусматривает указание в договоре иного. Например поставка через транспортную организацию (перевозчика), но момент передачи в договоре определен как получение товара покупателем от перевозчика и пр.

Поэтому в первую очередь Вам нужно внимательно изучить договор и определить из его содержания, что является моментом передачи товара. Если никаких оговорок о моменте передачи товара нет, то тогда исходить из ч. 2 ст. 458 ГК РФ.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Орёл, 22.09.2023, 21:57

Мне пришло письмо на Госуслуги о реорганизации НПФ Газфонд. Что это значит?

Ответить

Исходя из информации на сайте НПФ "ГАЗФОНД" ОНИ вАС УВЕДОМИЛИ о его реорганизации путем присоединения к нему ещё одного фонда. Фонд станет еще больше, расширятся инвестиционные возможности в силу укрупнения портфеля. Для управления активами и клиентских сервисов фонд будет использовать лучшие практики свои и присоединяемого фонда. Фонд будет продолжать работать в прежнем режиме. Все заключенные договоры продолжат действовать, переоформлять их не нужно, выплаты пенсий будет производится в установленные сроки. Вы сможете продолжать пользоваться всеми привычными сервисами фонда.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Краснодар, 21.09.2023, 16:56

Была семья мама, папа и 3 сестры. Разница старшей сестры с средней и младшей на 8 лет и на 12 лет. Стоили вместе 2-ух этажный дом. Причем 2 сестры свои зарплаты и мама с папой туда вложили. Оформила на себя старшая сестра. Так как были 90-годы и начала 2000-ых старшая всё время нагнетала типа деньги пропадут, инфляция. В 2014 мы вскладчину по 300 т.р. и старшая по 150 т.р. покупали студию и тоже на себя оформила, обещала переписать на среднюю. Родители умерли, а сейчас старшую сестру сбивает машина в в 59 лет. Её дочь, которой уже 38 лет и внучка 18 лет, прямые наследники. Кроме это имущества ещё есть недвижимость и земля. Нам жалко потраченные года, силы и вложенные средства в 2-ух этажный дом и деньги в квартиру студию. Квитанции оплачивала младшая сестра за студию. Осталась только прописки в домовой книге родителей, 3-ёх и их детей. Раньше сёстры получали зарплаты на книжку в два раза больше, чем сестра медсестра с ребёнком на руках. Сестры из-за их (старшей с дочерью после развода) совместного проживания, замуж так и не вышли. А просто обзавелись по ребёнку. Вопрос: Имеют ли право сёстры, как наследники 2-ой очереди на вступление в наследство только в квартиру студию и 2-ух этажный дом и как это доказать?

Ответить

Согласно ст. 1141 ГК РФ наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

Таким образом, учитывая, что у умершей сестры есть наследник первой очереди (дочка), то сестры наследодателя имеют право на вступление в наследство только если наследник первой очереди не примет наследство или откажется от него. Причём в этом случа происходит принятие всего наследственного имущества, которое было у наследодателя.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Екатеринбург, 21.09.2023, 13:50

Директор муниципального автономного учреждения может быть индивидуальным предпринимателем? Если да то может использовать имущество МАУ в своей предпринимательской деятельности?

Ответить

Если Вы, как директор МАУ не являетесь мунмцмпальным или госслужащим, то вы имеете право быть ИП. Это следует из Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, ФЗ " Об автономных учреждениях" №174-ФЗ от 03.11.2006 г., Федерального закона Российской Федерации от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Что касается использования имущества учреждения в целях ИП, то такое возможно только если это имущество будет назаконных основаниях передано предпринимателю (например договор аренды, безвозмездного пользования или иным основаниям).

Сангар, 21.09.2023, 12:44

.что делать если один из соседей не подписывает акт согласования границ.

Есть юридическая норма, письмо с уведомлением по месту регистрации (ожидание ответа месяц) затем объявление в газете (ожидание реакции месяц)

И если нет реакции, по умолчанию примимвется как без возражений.

Но где это прописано в ФЗ, была такая процедура

PS : сориентируйте пожалуйста.

Ответить

Порядок согласования границ земельного участка и составления Акт согласования прописан в Федеральном законе "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 N 221-ФЗ в статьях 39 и 40.

Отдонатить некуда, поэтому спасибо.

Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 17.09.2023, 15:58

В наследство получена 3/4 доли в трех комнатной квартире, через 2,5 года продаю 1/4 доли второму сообственнику, проходит еще 1 год и я продаю оствшиеся 2/4 доли тому же собственнику, нужно ли платить подоходный налог 13% с продажи второй доли 2/4?

Ответить

Согласно ст.208 НК РФ для целей определения доходов по НДФЛ к доходам от источников в Российской Федерации относятся доходы от реализации:

недвижимого имущества, находящегося в Российской Федерации;

в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций; в Российской Федерации акций, иных ценных бумаг, долей участия в уставном капитале организаций, полученные от участия в инвестиционном товариществе; прав требования к российской организации или иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения на территории Российской Федерации; иного имущества, находящегося в Российской Федерации и принадлежащего физическому лицу. (п.5, ч. 1 ст. 208 НК РФ).

Поэтому по общему правилу, при продаже доли в квартире, котрая является недвижимым имуществом налог платить нужно. Но здесь нужно смотреть на ст. 214,10, 217 и 217.1 НК РФ устанавливающих особеннсти определения доходов при продаже недвижимого имущества, а также особенности освобождения от налогообложения.

Соглсно указанным нормам права при продаже доли в квартире не нужно платить налог, если квартира (доля в квартире) была в собственности 3 или 5 лет. В Вашем случае, учитывая, что доля в квартире получена в порядке наследования, такой срок сотавляет 3 года. Т.е., если с момента смерти наследодателя прошло более 3-х лет, то Вы сможете продать свою долю без налогов. Если же Вы владеете долей в квартире менее 3-х лет, то и здесь есть возможность уменьшить налог, применив вычеты.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Ростов-на-Дону, 02.05.2023, 12:08

Директор не собирает собрание учредителей (пришло письмо, что ЮРАДРЕСА нет в ФИАС). Второй учредитель не проявляет никакой инициативы. Что делать первому учредителю. Доли 50/50

Ответить

Согласно ст. 35 ФЗ "Об ООО" внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества, если уставом общества не предусмотрено, что для созыва внеочередного собрания участников общества требуется меньшее количество голосов.

Таким образом, инициатором проведения внеочередного ОС может быть и первый учредитель.

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования от учредителя (участника) о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.

В случае, если в течение установленного 5 дневного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения, т.е. учредителем (участником).

Таким образом, при соблюдении процедуры предусмотренной ст. 35 собрание может быть созвано и учредителем (участником) общества.

Порядок созыва собрания установлен в ст. 36 ФЗ "Об ООО ".

Рязань, 02.05.2023, 12:02

Скажите пожалуйста, за сколько дней делается эмансипация?

Ответить

В соответствии со ст.27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда.

Таким образом, эмансипацию можно получить либо через органы опеки и попечительства при согласии родителей, либо через суд, если такого согласия нет.

Подросток, достигший 16 лет, может подать заявление в орган опеки по месту регистрации и приложить к заявлению:

Свидетельство о рождении.

Паспорт.

Паспорта своих законных представителей — то есть родителей или попечителей.

Письменное согласие законных представителей в свободной форме.

Документы, подтверждающие трудовую деятельность: договор с работодателем или лист записи в ЕГРИП о регистрации ИП.

Мне 16 лет, и я хочу съехать от родителей

Заявление рассмотрят в течение максимум 15 рабочих дней. Если все хорошо, подростка объявят полностью дееспособным.

Возможно в вашем органе опеки и попечительства затребуют ещё что-нибудь, поэтому лучше уточнять там.

Через суд получить эмансипацию гораздо дольше, т.к. сроки рассмотрения гражданских дел в суде более длительные, но при отсутствии согласия родителей на эмансипацию это единственный способ её получить.

Новокузнецк, 02.05.2023, 11:19

Можно ли привлечь к уголовной ответственности физическое лицо за неисполнение решения суда по исполнительному листу? Спасибо.

Ответить

Помимо ст. 315 УК РФ также возможна ответственность по ст. 177 УК РФ, но тут следует понимать, что в таких делах во-первых, нужно доказать злостность уклонения от погашения кредиторской задолженности, а во-вторых, сумма задолженности должна превышать 2250000 рублей.

Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Саратов, 02.05.2023, 11:15

Можно но ли вернуть имущественный налоговый вычет по покупке жилья в военную ипотеку если были вложены собственные накопительные средства и субсидия на 3 ребёнка

Ответить

Согласно п. 5 ст.220 НК РФ имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 (имущественный налоговый вычет в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) в них) и 4 (имущественный налоговый вычет в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них) пункта 1 ст. 220 НК РФ, не предоставляются в части расходов налогоплательщика на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, покрываемых за счет средств работодателей или иных лиц, средств материнского (семейного) капитала, направляемых на обеспечение реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, за счет выплат, предоставленных из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также в случаях, если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми в соответствии со статьей 105.1 настоящего Кодекса.

Если по мимо расходов покрываемых за счёт вышеуказанных средств Вы вложили и свои деньги или кредитные деньги банка, то по своим деньгам (кредитным деньгам банка) получить вычет можно.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 02.05.2023, 11:15

Застройщик не сдал дом в эксплуатацию, а уже выдаёт ключи. Могу ли отказаться приёма квартиры пока не сдадут дом в эксплуатацию. И в какой крайний срок должна принять квартиру?

Ответить

Согласно статье 8 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004 №214-ФЗ передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

При этом Застройщик не менее чем за месяц до наступления установленного договором срока передачи объекта долевого строительства или в случае, если договором предусмотрен срок начала передачи и принятия объекта долевого строительства, не менее чем за четырнадцать рабочих дней до наступления срока начала передачи и принятия обязан направить участнику долевого строительства сообщение о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче, а также предупредить участника долевого строительства о необходимости принятия объекта долевого строительства и о последствиях бездействия участника долевого строительства, предусмотренных частью 6 настоящей статьи. Сообщение должно быть направлено по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по указанному участником долевого строительства почтовому адресу или вручено участнику долевого строительства лично под расписку. При этом срок начала передачи и принятия объекта долевого строительства не может быть установлен ранее чем за четырнадцать дней и позднее чем за один месяц до установленного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства. Участник долевого строительства, получивший сообщение застройщика о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче, обязан приступить к его принятию в предусмотренный договором срок или, если такой срок не установлен, в течение семи рабочих дней со дня получения указанного сообщения.

Если иное не установлено договором, при уклонении участника долевого строительства от принятия объекта долевого строительства в указанные выше сроки или при отказе участника долевого строительства от принятия объекта долевого строительства застройщик по истечении двух месяцев со дня, предусмотренного договором для передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства, вправе составить односторонний акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства (за исключением случая досрочной передачи объекта долевого строительства, указанного в части 3 настоящей статьи). При этом риск случайной гибели объекта долевого строительства признается перешедшим к участнику долевого строительства со дня составления предусмотренных настоящей частью одностороннего акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

Брянск, 02.05.2023, 10:57

Развожусь с мужем, заключаем брачный договор, согласно которому квартира в общей совместной собственности достаётся мне (без сертификатов куплена и мат. Капитала). Буду ли я платить налог, является это обогащением?

Ответить

По этому вопросу есть письмо Департамента налоговой политики Минфина РФ № 03-04-05/8252 от 08.02.2022 г. В нем Минфин РФ со ссылками на ст.ст. 38, 48 СК РФ и ст.ст. 208, 210,212 НК РФ даёт следующее разъяснение: "при заключении супругами в период брака соглашения о разделе общего имущества или брачного договора, предусматривающего раздел общего имущества, дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц, не возникает." Ссылка на Письмо: https://base.garant.ru/403760894/ или https://www.klerk.ru/doc/525614/.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 02.05.2023, 11:04

В прошлом году я проходил медкомиссию и получил на руки мед справку 2-оу. Сейчас меня обязывают пройти медкомиссию ещё раз (хотя год после последней медкомиссии ещё не прошел), чтобы получить форму 2-чоу. В чем разница между этими формами?

Ответить

На самом деле с 01 января 2021 и до конца 2026 года в Российской Федерации действует ОТДЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК проведения медицинского освидетельствований ДЛЯ ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ и кандидатов на статус охранника, в соответствии с ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ № 1252 н от 26.11.2020 г. "Об утверждении Порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника, включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, формы медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника, формы журнала регистрации выданных медицинских заключений об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника". Устаревшая справка 002-О/у заменена на новую - 002-ЧО/у. В названии появилась новая буква «Ч», означающая принадлежность к «частной охране».

Если Вы пишете, что освидетельствование происходило год назад, то уже действовал новый порядок и Вы должны были получить справку 002-ЧО/у.

Поэтому и требуют пройти заново медкомиссию, т.к. ваша справка по сути не верного формата.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Пермь, 30.04.2023, 19:45

На основании статьи 79 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым органом отказано в исполнении заявления о распоряжении суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета, путем возврата в сумме 1,02 (один рубль 02 копейки) рублей по заявлению от «26» апреля 2023 г..

Причина отказа в зачете (возврате) - Отсутствует положительное сальдо на едином налоговом счете для исполнения заявления о распоряжении путем зачета (возврата

Ответить

Налоговый орган может принять такое решение если отсутствует положительное сальдо. Для начала Вам нужно сделать сверку с налоговым органом. Заявление на сверку расчётов с бюджетом можно подать дистанционно через личный кабинет налогоплательщика на сайте налогового органа. Если отдельно вы не регистрировали личный кабинет на портале налогового органа, то в этом случае вход в личный кабинет возможен с логином и паролем от госуслуг.

Как только вы получите сверку то всё станет понятно (есть или нет положительное сальдо).

Севастополь, 01.12.2022, 16:18

Пенсионер, являющийся единственным полноправным собственником одной квартиры (больше никакого другого имущества нет, налог за собственную квартиру не платит) наследует ещё одну квартиру после смерти своей матери.

Нужно ли будет пенсионеру в таком случае платить налог на имущество за квартиру, приобретенную в собственность по праву наследования?

Ответить

Согласно пп. 10 п.1 ст. 407 НК РФ налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности имеют пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.

В этой же статье в п. 3 установлено ограничение по указанной льготе, а именно налоговая льгота предоставляется в отношении [b]одного объекта налогообложения каждого вида [/b]по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

Поскольку у вас после наследования будет 2 квартиры, т.е. 2 объекта недвижимости одного вида, то льготу Вы сможете применить только к одной из них. По второй квартире придется платить налог на имущество. Но поскольку право выбора даётся налогоплательщику, то вы можете использовать налоговую льготу в отношении более дорогостоящего объекта, а налог платить с более дешевой квартиры. Для того, чтобы определить более дорогой объект нужно сравнить кадастровую стоимость квартир.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Пермь, 01.12.2022, 14:58

Вопрос по восстановлению сроков подачи возражений на судебный приказ. Я 19 октября получила судебный приказ, который как выяснилось был вынесен в апреле месяце, ранее я его не получила, так как по адресу, на который его отправляли, я не проживаю и квартира продана более 2 лет назад. Далее суде мне сказали, чтобы подать возражение на него, мне нужно восстановить срок, соответственно нужно писать заявление 2 в одном: на восстановление срока и отмену судебного приказа, что собственно я и сделала 21 октября, так же приложила копию паспорта и договора купли-продажи квартиры. Судья тянул время, в итоге рассмотрение назначили на 16 ноября. Определение мне выдали на руки о том, что срок восстановлен, но как потом выяснилось, что якобы вступит оно в силу только, через 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ, то есть 7 декабря. Проблема в том, что у меня снимают деньги с моей и так небольшой пенсии. Получается что только 7 числа вступит в силу, потом ещё 10 дней будут отменять судебный приказ, а с пенсии которая придёт 8 опять снимут деньги? Разве это всё законно? Почему такие сроки и почему 15 рабочих дней, а не календарных? Ведь отменить судебный приказ можно только в течение 10 дней и там не сказано что рабочих, почему тут иначе? И что это за закон такой?

Ответить

1. Что касается исчисления сроков. Согласно абз.2 ч. 3 ст. 107 ГПК РФ "В сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни, если иное не установлено настоящим Кодексом." Поскольку выходные дни - это нерабочие дни, то получается, что срок исчисляется в рабочих днях.

2. Поскольку определение у нас обжалуется в порядке подачи частной жалобы, то в соответствии со ст. 332 ГПК РФ "Частная жалоба, представление прокурора могут быть поданы в течение пятнадцати дней со дня вынесения определения судом первой инстанции, если иные сроки не установлены настоящим Кодексом." Учитывая, что срок для подачи частной жалобы указан в днях, то подразумевается, что в рабочих днях, о чём говорилось в п.1.

3. После того как срок для обжалования определения о восстановлении срока на подачу возражений на судебный приказ истечёт, при условии не подачи жалобы взыскателем, судья отменит судебный приказ. Имея определение об отмене приказа Вы сможете подать этому же судье заявление о повороте исполнения. Подача заявления о повороте решения суда при отмене судебного приказа госпошлиной не облагается. Вопрос будет рассматриваться в порядке ст. 444 ГПК РФ.

Суд рассмотрит заявление и вынесет определение о повороте, которое вступает в силу через 15 дней. По вступившему в законную силу судебному документу будет выдан исполнительный лист на получение денег. Теперь изначальный кредитор станет вашим должником и Вам вернут взысканные деньги.

Ну и последнее, на что обращаю внимание. Отмена судебного приказа не мешает кредитору обратиться в суд уже с иском с аналогичным требованием.

Москва, 01.12.2022, 15:04

У меня следующий вопрос. Могу ли сам обратится в налоговую по поводу возврата госпошлины, если я оплачивал госпошлину в суд по гражданскому делу (подавался иск) за истца? Я родственник истца. Или обязательно истцу приходить в налоговую и писать заявление?

Ответить

На этот счёт есть Письмо Минфина от 04.03.19 № 03-05-04-03/13965.

В этом письме министерство указало, что с заявлением о возврате излишне уплаченной госпошлины должен обратиться сам плательщик этой пошлины т.е. лицо в интересах и от имени которого уплачивалась госпошлина), даже если деньги были перечислены за него иным лицом.

При этом министерство указало, что по мнению Департамента, возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины должен осуществляться только на указанный в заявлении банковский счет плательщика государственной пошлины.

Спасибо за ответ, а случайно плательщик не может написать мне, например, доверенность? Чтобы я написал заявление. Просто плательщик в другом городе.

Москва, 01.12.2022, 14:59

Такой вопрос. Может ли истец обратится по поводу возврата госпошлины (подавался иск в суд) в другом городе? Или обязательно нужно обращаться в налоговую в Москве по данному вопросу?

Ответить

Согласно ст. 333.40 НК РФ заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах, а также мировыми судьями, подается плательщиком государственной пошлины в налоговый орган по месту нахождения суда, в котором рассматривалось дело.

В Вашем случае нужно подавать заявление в налоговый орган по месту нахождения суда в который Вы уплачивали госпошлину.

К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями, прилагаются решения, определения или справки судов об обстоятельствах, являющихся основанием для полного или частичного возврата излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины, а также подлинные платежные документы в случае, если государственная пошлина подлежит возврату в полном размере, а в случае, если она подлежит возврату частично, - копии указанных платежных документов.

Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Москва, 30.11.2022, 21:41

Я планирую продать земельный участок и дом в Крыму. Они куплены в 1999 году, договор зарегистрирован в соответствии с законодательством Украины, в Росреестре право собственности зарегистрировано в 2021 году.

В выписке из ЕГРН на дом указан год регистрации права 2021, документ-основание – договор от 1999. В выписке из ЕГРН на участок - документ-основание – постановление администрации города от 2021.

Подскажите, пожалуйста, после продажи в 2022 году я должен буду заплатить НДФЛ?

Ответить

В соответствии со ст. 12.1 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 N 6-ФКЗ (ред. от 14.07.2022) "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя".

На территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя действуют документы, в том числе подтверждающие гражданское состояние, образование, право собственности, право пользования, право на получение пенсий, пособий, компенсаций и иных видов социальных выплат, право на получение медицинской помощи, а также таможенные и разрешительные документы (лицензии, кроме лицензий на осуществление банковских операций и лицензий (разрешений) на осуществление деятельности некредитных финансовых организаций), выданные государственными и иными официальными органами Украины, государственными и иными официальными органами Автономной Республики Крым, государственными и иными официальными органами города Севастополя, без ограничения срока их действия и какого-либо подтверждения со стороны государственных органов Российской Федерации, государственных органов Республики Крым или государственных органов города федерального значения Севастополя, если иное не предусмотрено статьей 12.2 настоящего Федерального конституционного закона, а также если иное не вытекает из самих документов или существа отношения.

Есть также письмо Минфина РФ № 03-04-05/69329 от 09.09.2019 в котором указано, что минимальный предельный срок владения объектами недвижимого имущества, находящимися на территориях Республики Крым и города Севастополя, для целей обложения НДФЛ исчисляется с даты регистрации на них права собственности в соответствии с законодательством, действовавшим на указанных территориях до вступления в силу Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ от 21.03.2014. При этом моментом возникновения права собственности на квартиру является не дата внесения в ЕГРН записи о праве собственности на указанное имущество в связи с изменением состава собственников, а момент первоначального возникновения права совместной собственности на квартиру.

Таким образом, по дому Вы точно ничего не должны будете заплатить, т.к. срок владения будет отсчитываться с 1999 года, на что указывает и отражение в выписке договора-основания 1999 года.

Что касается земельного участка, то ту нужно смотреть на каких основаниях вы его приобретали в 1999 году, может аренда или безвозмездное пользование или ещё как. Возможно это не была собственность, а собственность только у Вас возникла в 2021 году на основании постановления администрации. В общем нужно поднимать документы 1999 года на землю. Если была собственность, то тогда должен быть документ-основание 1999 года. В этом случае срок владения также будет отсчитываться с 1999 года. В противном случае возможно что срок владения землей будет отсчитываться с 2021 года и тогда пр продаже нужно будет уплатить налог.

Вам лучше обратиться к юристу по месту со всеми имеющимися документами.

Йошкар-Ола, 30.11.2022, 19:17

Некоммерческая организация подает вторично в суд (тому же судье) по тому же требованию (ипотечный долг) а в это время идет кассация. Сегодня узнаю что судья принял заочное решение. Это получается что два решение по одному делу? Как такое возможно и куда жаловаться? Председателю, ККС, или в кассационный суд что они вынесли новое решение и тем самым нарушили нормы мат. и процесс. ?

Ответить

Согласно ст.134 ГПК РФ судья отказывает в принятии искового заявления в случае, если:

2) имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон;

Отказ в принятии искового заявления препятствует повторному обращению заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям.

Таким образом, чтобы говорить что суд незаконно с грубым нарушением норм ГПК РФ вынес 2 решения по одному делу, хотя на самом деле в вашем случае два разных дела, нужно установить совокупность следующих факторов - по двум делам спор между теми же сторонами,

- по двум делам спор о том же предмете,

- по двум делам спор по тем же основаниям.

Если хотя бы один из факторов другой, то и спор другой. Например: один иск о взыскании суммы долга по кредитному договору, а второй иск о взыскании неустойки и/или штрафа по этому же кредитному договору. И хотя здесь стороны одни и те же и основание - кредитный договор, но предметы разные основной долг и неустойка (штраф). Тогда возможны два решения в рамках разных дел. Вам лучше с документами обратиться к юристу на месте.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Саратов, 28.10.2022, 11:58

Можно ли сразу посетить ФНС новым и прежним председателями правления ГСК с заполенной формой 13014 и не заверятьеё у нотариуса?

Ответить

Согласно п. 1.2 ст. 9 Закона "О госрегистрации..." № 129-ФЗ "Необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено настоящим пунктом.

В этом же пункте указано, что свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае:

- представления документов, предусмотренных статьей 12 настоящего Федерального закона, непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность - т.е. касается только в отношении документов при создании юрлица;

- представления документов, предусмотренных статьями 22.1, 22.2 и 22.3 настоящего Федерального закона, в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность - т.е. касается только при регистрации, внесении изменений и прекращении деятельности ИП;

- направления документов в регистрирующий орган в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя;

- направления документов, предусмотренных статьей 22.3 настоящего Федерального закона, в регистрирующий орган почтовым отправлением с описью вложения, если подпись индивидуального предпринимателя, являющегося подозреваемым или обвиняемым, содержащимися под стражей, либо осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, удостоверена начальником места содержания под стражей или начальником исправительного учреждения- опять только в отношении ИП.

В вашем же случае речь не идет ни о создании юрлица, ни о создании (внесении изменений в сведения, прекращении деятельности) ИП. Следовательно у Вас возможны следующие варианты:

1-й - заверить подпись на заявлении 13014 у нотариуса с оплатой нотариальных действий и подать непосредственно в ИФНС, либо через МФЦ - если такой есть по мету нахождения ГСК.

2-й - также заверить подпись у нотариуса и подать документы через него же, при этом все расходы по нотариальным действиям придется оплатить.

3-й - без заверения у нотариуса, путём подачи документов в электронном виде подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. Тогда не нужно будет платить ни пошлин за регистрацию, не оплачивать услуги нотариуса, но нужно имею действующую усиленной квалифицированной электронной подпись.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Краснодар, 09.09.2022, 12:03

Вопрос по закону "Об акционерных обществах". Статья 51, пункт 1, абзац 2: "Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.". Что означает: БОЛЕЕ чем за 25 дней по ОСА? Если список акционеров - 01 сентября, когда можно проводить собрание 25 сентября и позже, т.е. 26, 27 и т.д.? Или раньше?

Ответить

Согласно ст. 54 ФЗ "Об акционерных обществах" при подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет:

1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена уставом общества, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; - это по сути дата составления списка акционеров для участия в ОСА.

Поэтому смотрите решение совета директоров или иного органа которому в соответствии с Уставом общества (при отсутствии совета Директоров) определено иное лицо или орган общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. В этом решении и должны быть определены все даты. Разница между датой проведения общего собрания акционеров и датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и должна быть не более 25 дней.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Екатеринбург, 07.09.2022, 14:59

У меня в собственности находится две работы, одна ювелирная (подвеска золото, серебро, резьба из изумруда и вторая резьба из изумруда. Это подарок. Авторские продажи. Прошло где-то 3-4 года. Чеков о покупке нет. Вопрос: могу ли я их продать и какие налоги заплатить.

Ответить

Согласно п. 17.1 ст. 217 НК РФ Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц: доходы, получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период:

- от продажи объектов недвижимого имущества, а также долей в указанном имуществе с учетом особенностей, установленных статьей 217.1 настоящего Кодекса;

-от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более.

Поэтому если вы владеете этими работами более 3-х лет, о платить налог не нужно и декларацию подавать не нужно, если конечно нет других оснований для подачи декларации.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 03.09.2022, 19:59

8 КОАП часть 4.3 добавлено в новою редакцию с 2021 года-кто именно выносит постановление о наказании районный суд или органы национальной гвардии? Оружие хранится на законных основаниях согласно действующей на сегодняшний день лицензии. Что никак не соответствует части 6 данной статьи правонарушения как я понимаю для передачи дела в районный суд. Так почему дело передают суду общей юрисдикции по месту утраты оружия, а не в национальную гвардию по месту территориальной выдачи оружия? Кто именно в праве принимать решение конкретно по пункту 4.3 данной статьи? И на каком конкретном основании оружие может быть конфисковано? А то этот пункт статьи совсем размыто написан. Толи изымут толи нет.. толи отнимут лицензию толи нет... Какие именно для конфискации оружия и изъятия лицензии должны быть основания? Ели со штрафом более менее понятно то по конфискации нет. На сегодняшний день оружие найдено в поисках принимал активное участие. Уголовного состава правонарушение не имеет никто из третих лиц не пострадал в результате утери. С уважением, Александр.

Ответить

В соответствии с ч.1 ст. 23.1 КоАП РФ "Судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 2, 4.2 - 4.5 статьи 20.8). Как видно в ней указано 4.2 - 4.5, т.е. включая и части 4.3 и 4.4. Следовательно, рассматривать дело вытекающее из административного правонарушения п части 4.3. ст. 20.8 КоАП РФ и принимать решение будет суд.

Что касается конфискации, то согласно ст. 3.7 КоАП РФ конфискации подлежат только орудие совершения или предмет административного правонарушения.

Относительно лишения лицензии, т.е. специального права, то согласно ст. 3.8 КоАП РФ лишение физического лица, совершившего административное правонарушение, ранее предоставленного ему специального права устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса.

Таким образом, если судья установит признаки установленные в ст.ст. 3.7 и 3.8 КоАП РФ, то возможна и конфискация и лишение специального права, но сразу оговорюсь в ч. 4.3. ст 20.8 КоАП РФ конфискация идет как дополнительное наказание к основным штрафу или лишению специального права, следовательно штраф и лишение специального права одновременно по этой статье не могут применяться.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Челябинск, 31.08.2022, 14:12

Нужно ли платить налог с продажи недвижимости за не овершеннолетнего, если несовершеннолетний по распоряжению опеки взамен проданного наделён долями в другом жилом объекте и даже по квадратуре и по стоимости дороже, чем проданная доля несовершеннолетнего? Ситуация такая: налоговая просит мать 12 ти летнего ребёнка уплатить налог с продажи 1/4 доли ребёнка в унаследованной после смерти отца квартире.

Да, ребёнок вступил в наследство в 2019 м году и да, квартиру пришлось реализовать, она была в ипотеке, а мать ребёнка после смерти отца ребёнка не смогла выплачивать ипотеку и автокредит, просто таких денег мать не зарабатывала. И вот прежде чем продать 1/4 долю несовершеннолетнего, мать обязали органы опеки наделить ребёнка недвижимостью, эквивалентно его доли в унаследованной квартире.

Мать ребёнка отдала ребёнку свою долю в частном доме, это вышло даже дороже и больше по квадратам, чем 1/4 доля в ипотечной унаследованной ими квартире.

По результатам продажи унаследованной квартиры, мать ребёнка ещё и банку заплатила остаток долга по ипотеке. То есть по сути квартира была продана за 2,5 млн, из них 1 млн был отдан банку.

По закону получается, что 1/4 доля наследства ребёнка так же уменьшилась и на 1/4 долю уплаченного банку остатка задолженности по ипотеке.

В итоге, не понятно почему должна мать заплатить налог с продажи 1/4 доли ребёнка, если она мало того, что заплатила банку остаток задолженности с этих денег от выручки квартиры, так ещё и наделила ребёнка жильём дороже и большего размера, чем 1/4 доля наследства. По сути наделение долями должно приравниваться к покупке жилья для несовершеннолетнего.

Получается, что 2,5 млн - 1 млн долга по ипотеке, в итоге остаются 1,5 млн, это прибыль матери и ребёнка, из 1,5 млн вычитаем 1 млн (сумма не облагаемая налогом), значит прибыль матери и ребёнка всего лишь 0,5 млн. В итоге прибыль ребенка 1/4 от 0,5 млн, получается Всего лишь 125 тыс. рублей.

Но! Если ребёнок был наделён долями, взамен проданной доли, так почему вообще возникает какой-то запрос от налоговой на счёт уплаты налога? По сути, ребёнок не остался ни с чем, он ничего не потерял, за что налоговая просит процент?

Как матери обосновать налоговой свои законные права о том, что она не должна ничего платить?

Ответить

Не совсем так.

1. За основу берется только сумма продажи квартиры. Это 2500000 рублей. Следовательно на долю ребенка приходится 1/4 или доход 625000 рублей.

2. Передача матерью ребёнку своей доли в частном доме также не учитывается, т.к. скорее всего то была безвозмездная сделка, т.е. по ней деньги за приобретение доли в доме не уплачивались.

3. Поскольку квартира продавалась как единый объект, то можно уменьшить налогооблагаемый доход на 1 млн. рублей (пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ). На долю ребенка придется вычет в размере 250000 рублей. Следовательно, налогооблагаемый доход составит 375 000 рублей (625000 - 250000).

4. Что касается выплаченной суммы по ипотеке, то здесь возможны варианты. a) сумма не учитывается, если она была учтена при получении налогового вычета при покупке проданной квартиры наследодателем.

Б) сумма может быть учтена в качестве суммы уменьшения доходов, на расходы на приобретение проданной квартиры (пп. 2 п. ст. 220 НК РФ), если она не была учтена при получении налогового вычета при покупке проданной квартиры наследодателем. Но и в этом случае эта сумма может быть учтена только вместо суммы, указанной в п. 3 настоящей консультации и при наличии документов, подтверждающих эти расходы. И то и другое применять нельзя. Этот вариант выгоднее чем уменьшение дохода на сумму, указанную в п.3 настоящей консультации при условии, что сумма уплаченная банку более 1 млн. рублей, тогда и доля расходов приходящаяся на ребенка будет больше и итоговая сумма дохода будет меньше и НДФЛ также будет меньше.

Итого имеем, что при базовом сценарии 1/4 часть от суммы дохода от продажи квартиры минус 1/4 от суммы 1 млн. рублей сумма налогооблагаемого дохода составит 375 000 рублей (625000 - 250000).

Если сумма уплаченная банку по ипотеке составит более 1 млн. рублей, и она не применялась в качестве вычета наследодателем, то выгоднее сумму дохода уменьшить на сумму уплаченную банку и тогда налог в итоге будет меньше.

И последнее. Возможно имеет смысл посчитать срок владения ребенком долей. Вы пишете, что ребенок принял наследство в 2019 году, но не пишете когда квартира продавалась может быт ребенок владел квартирой более 3-х лет. Тогда налог вообще платить не нужно будет. Началом срока владения квартирой будет день смерти наследодателя, а окончанием срока владения момент государственной регистрации перехода права собственности на квартиру на покупателя.

Также можете почитать Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 13 ноября 2019 г. N 03-04-05/87538 Об уплате НДФЛ при продаже недвижимого имущества, полученного в порядке наследования (ссылка: www.garant.ru

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Долгопрудный, 13.06.2022, 18:03

Действующие лица: я, моя жена, моя мать.

Объект: квартира на ул. Портовой, квартира в строящемся доме на ул. Овражной.

Теперь собственно, история.

Действие 1.

Мы с моей женой задумали купить квартиру в ипотеку и выбрали квартиру в строящемся доме на ул. Овражной. Так как моя кредитная история подпорчена, мы оформили брачный договор, таким образом я не стал созаемщиком. Сумма ипотечного займа составила около 5 млн. р. и примерно составляет половину стоимости квартиры. ДДУ с застройщиком был оформлен в прошлом году.

Действие 2.

Есть квартира на ул. Портовой, где прописан я и моя мать. Квартира приватизировалась в этом году с целью дальнейшей продажи, мать владеет 100% квартиры (т к продавать квартиру проще когда один собственник. Устно мы договорились разделить полученные деньги 50/50). Примерная стоимость квартиры на ул. Портовой сейчас составляет около 11-12 млн. р.

Мне нужно понять, есть ли какой-то способ одновременно

- продать квартиру на ул. Портовой в этом или следующем году

- закрыть этими деньгами ипотеку на квартиру на ул. Овражной

- не заплатить 13% налога с продажи квартиры на ул. Портовой.

Ответить

В ст. 217.1 НК РФ установлены особенности освобождение от налогообложения доходов от продажи недвижимости.

В этой статье устанолено, что доходы, получаемые налогоплательщиком от продажи объекта недвижимого имущества, освобождаются от налогообложения при условии, что такой объект находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более.

В п.3 этой статьи установлено, что "минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет три года для объектов недвижимого имущества, в отношении которых соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

1) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации;

2) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в результате приватизации;

3) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком - плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением;

4) в собственности налогоплательщика (включая совместную собственность супругов) на дату государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданный объект недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры, части жилого дома (далее в настоящем подпункте - жилое помещение) или доли в праве собственности на жилое помещение не находится иного жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение).

В остальных случаях, минималный срок владения, чтобы продать жилую недвижимость 5 лет.

Таким образом, исходя из Ваших условий и с учетом того, что приватизация квартиры была осуществлена только в эом году, продать квартиру на Портовй без уплаты НДФЛ 13% не получится т.к. срок владения составляет менее 3-х лет. ричём в следующем году ситуация такая же. Без налога можно будет продать только через 3 года с момента приватизации.

На первых два вопроса ответы положительные, Но если Вы будете продавать квартиру на Портовой в этом или следующе году, то придется ка было указано выше заплатить НДФЛ - 13%.

Следовательно, всё упирается именно в продажу квартиры на Портовой без налогов, чего пока сделать нельзя.

Либо если нужно очень срочно. Прдавать квартиру, платить НДФЛ, а оставшимися деньгами закрывать ипотечный кредит.

Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Пенза, 18.04.2022, 10:33

Имею два сертификата по 30 обыкновенных полностью оплаченных именных акций АОО Альфа Капитал от 12 июля 1993 г.на общую стоимость каждой по тридцать тыс. руб. Дивиденды не получал. Какова судьба акций и можно ли реализовать их?

Ответить

Чтобы ответить на Ваш вопрос нужно больше исходных данных. Например хотя бы ИНН. Дело в том что акционерных обществ с н 6 аименованием "АЛЬФА-КАПИТАЛ" достаточно много и большая часть из них уже прекратила свою деятельность. ИНН смог бы конкретизировать юрлицо и более точно узнать судьбу общества и его акций.

Южно-Сахалинск, 07.04.2022, 16:19

Извините за некорректно поставленный вопрос. Суть дела:

Мировой суд вынес постановление по КоАП РФ.

На постановление мною подана жалоба в городской суд через мировой суд.

Городской суд вернул жалобу в мировой без рассмотрения. Т.к. жалоба подана не почтой России, а посредством электронной системы "ГАС Правосудие" Городской суд в определении указал, что я могу его обжаловать в областной суд.

Что делать, подать повторно апелляционную жалобу с Ходатайством о восстановлении срока или в областной?

Ответить

Жалобу на определение об оставлении апелляционной жалобы без рассмотрения подавать нет смысла. Дело в том, что ваше дело рассматривалось на основании положений КоАП РФ. Но в КоАП не прописали возможность подписать жалобу электронной подписью и суды имеют право оставлять жалобы с электронными подписями без рассмотрения. В частности по этому поводу можно посмотреть Решение ВС РФ от 21 июня 2019 г. № 20-ААД 19-2 (ссылка на решение: legalacts.ru.

Поэтому единственно, что Вы можете сделать, так это повторно в письменной форме подать жалобу на Постановление по КоАП РФ с Ходатайством о восстановлении срока. В ходатайстве можете указать что ранее жалоба направлялась через портал ГАС "Правосудие" по незнанию, приложить доказательства направления жалобы и определения суда об оставлении жалобы без рассмотрения. Может быть суд и удовлетворит ходатайство. Причём нужно учитывать и срок который прошёл с момента получения Вами определения из городского суда. Поэтому лучше не затягивать.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 07.04.2022, 14:35

В ООО 33 % принадлежит компании из BVI, которая снята там с рег учета. 67 % у физика - резидента. Как вывести компанию из состава учредителей? Для принятия решения достаточно 67 %.

Ответить

Согласно закону об ООО переход доли участника к другому участнику, к обществу или другим лицам возможен в следующих случаях:

1. Отчуждение доли на основании сделки участником другим участникам, третьим лицам (с соблюдением преимущественного права покупки или получения согласия др. участников или общества)

2. Переход доли в результате правопреемства (с получением согласия, если это предусмотрено уставом).

3. Выхода участника из общества (если право на выход из общества участника общества предусмотрено уставом общества).

4. Получения обществом требования участника общества о приобретении доли.

5. Взыскания на долю по требованиям кредиторов.

6. Истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации.

7. Вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества.

При этом общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен законом об ООО или уставом общества.

Как видите вывести компанию без её согласия из состава учредителей (участников) только по решению других участников нельзя, за исключением случая если этот учредитель (участник) не оплатил уставный капитал или на его долю обращено взыскание по требованию кредитора. Все остальные случаи предусматривают волеизъявление участника либо на отчуждение доли, либо на выход, либо осуществляется на основании правопреемства.

В Вашем случае Вы скорее всего предусматриваете вывод, как исключение из общества. Согласно ст. 10 ФЗ Об ООО "Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет."

По количеству голосов для суда достаточно, но в суде придется доказать что второй участник грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.

Пользователь 9111.ru
Москва, 14.03.2022, 19:26

Ситуация следующая. У нас есть ООО, в нём было 4 учредителя, два из которых друг другу супруги, получили свои доли в браке, потом развелись. Пол года назад эта супруга вышла из ООО, отчудив свою долю Обществу. Но как сейчас выясняется, она не взяла нотариальное согласие супруга-учредителя на выход из общества.

Сейчас мы собираемся продавать ООО, и нотариус требует у учредителей нотариальные согласия их супругов на продажу доли, если доли приобретались в браке. Допустим, этот супруг-учредитель получит согласие этой супруги которая ранее вышла. Но!

Вопрос: что нам делать с тем, что эта супруга ранее вышла из Общества, не получив согласие своего супруга-учредителя на выход? Для покупателей это рискованная покупка, так как выход из общества этой мадам можно признать недействительным. Можно ли, чтобы эта супруга-учредитель сейчас получила согласие своего супруга-учредителя на выход из ООО, который состоялся ранее? Будет ли такое запоздалое согласие защищать покупателей от возможных проблем?

Ответить

Действительно в соответствии со ст. 26 ФЗ "Об ООО " выход из общества это нотариальная сделка, а следовательно согласие супруга на выход необходимо в силу положений Семейного кодекса.

Что делать?

Необходимо понимать, единственным человеком, который может оспорить выход супруги является её супруг. Остальные участники в данном случае не могут оспорить выход. Следовательно, нужно как-то зафиксировать, что супруг не возражал против выхода.

Вами предложенные вариант в принципе наверное возможен, т.к. он будет свидетельствовать о последующем одобрении сделки по выходу супругом. И если он такое согласие даст, то вряд ли он потом пойдет в суд, чтобы оспорить сделки. Но сам факт несоответствия даты согласия супруга на выход супруги и даты подачи супругой заявления на выход участника общества не известно к чему может привести, если всё-таки супруг после подачи заявления на согласие обратиться в суд и скажет, что заявление о согласии подписал например под давлением.

Возможен и другой вариант, при котором нестыковок по датам не будет. Если в ЕГРЮЛ внесена запись о выходе участника и о переходе доли к обществу, то остальные участники могут принять решение о распределении доли между остальными участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или), если это не запрещено уставом общества, третьим лицам. (ст. 24 ФЗ "Об ООО"). Продажа доли или части доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Таким образом, проголосовав по таким решениям супруг фактическим согласится с фактом выхода супруги, поскольку сам будет принимать участие в распределении её доли, которая перешла обществу.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Красноярск, 18.02.2022, 07:35

У нашего ООО есть сро. Зачем ему решение о крупной сделке?

Ответить

Согласно ст. 46 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

К крупным не относятся сделки, которые совершают в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

Участие ООО в СРО и одобрение крупных сделок никак не взаимосвязаны.

Поэтому, если сделка подпадает под категорию крупной, то её нужно одобрять. Поскольку согласно всё той же ст. 46 Закона Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной в соответствии со статьей 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации по иску общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или его участников (участника), обладающих не менее чем одним процентом общего числа голосов участников общества.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Курск, 16.02.2022, 21:33

Может получить налоговый вычет работающая бабушка за оплату обучения внучки?

Ответить

Согласно статье 219 НК РФ

Налогоплательщик имеет право на социальный вычет в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - в размере фактически произведенных расходов на обучение с учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей статьи, а также в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).

Право на получение указанного социального налогового вычета распространяется на налогоплательщиков, осуществлявших обязанности опекуна или попечителя над гражданами, бывшими их подопечными, после прекращения опеки или попечительства в случаях оплаты налогоплательщиками обучения указанных граждан в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Право на получение указанного социального налогового вычета распространяется также на налогоплательщика - брата (сестру) обучающегося в случаях оплаты налогоплательщиком обучения брата (сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Таким образом вычет на обучение положен при оплате обучения за себя, при оплате обучения родителями за своих детей, при оплате обучения братом (сестрой) за своего брата (сестру) и при оплате обучения опекуном (попечителем) за своего подопечного.

Бабушка родителем ребенка не является. Но если бабушка оформила опеку или попечительство над ребенком, то она может заявить такой вычет.

Согласно п.4. ст. 3 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ “Об опеке и попечительстве” Бабушки и дедушки, родители, супруги, совершеннолетние дети, совершеннолетние внуки, братья и сестры совершеннолетнего подопечного, а также бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры несовершеннолетнего подопечного имеют преимущественное право быть его опекунами или попечителями перед всеми другими лицами.

Оформление опеки и попечительства возможно в отношении детей, оставшихся без попечения родителей, при отсутствии усыновителей.

Решение о возможности быть опекуном (попечителем) принимает орган опеки и попечительства. Основанием для принятия такого решения является заявление гражданина о назначении его опекуном или попечителем.

Кроме того, бабушка может являться законным представителем несовершеннолетнего, если она усыновила (удочерила) ребенка (внука, внучку).

Талдом, 16.02.2022, 17:24

У меня вчера с зарплатной карты сняли 51190 за долги по платежам за коммунальные платежи. Но у меня долгов никогда небыло, я за себя плачу ежемесячно. Вопрос: каким образом можно вернуть деньги?

Ответить

Первое что нужно сделать. Это понять кто и на основании какого документа произвел снятие денег с карты на погашение долгов по ЖКХ. Скорее всего это было сделано в рамках исполнительного производства. Исходя из суммы задолженности исполнительное производство скорее всего было возбуждено на основании судебного приказа, выданного мировым судьёй.

Как только будет установлено на основании какого документа произошло взыскание, нужно будет оспаривать этот документ. После положительного решения по его оспариванию заявлять о повороте исполнения этого решения. После чего Вам будут возвращены денежные средства.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Белгород, 09.02.2022, 16:05

Меня зовут Анна. Я устроилась на работу к ИП, по словам работодателя официально. Проработала с августа 2020 года, но трудовую книжку у меня так и не спросил. Я попросила справку НДФЛ, мне её дали, но только за последние 7 месяцев 2021 года. Могу ли я такую справку подать в налоговую службу?

Ответить

Справка 2-НДФЛ выдается за календарный год - налоговый период по НДФЛ. Если Вы хотели справку и по доходам за 2020 г., то Вам нужно у бывшего работодателя запросить и её.

Использовать справку 2-НДФЛ за 2021 г. можно будет по отчётности за 2021 год., а справку за 2020 год по отчётности за 2020 год.

Новосибирск, 04.02.2022, 10:06

Всем добрый день. Спасибо всем за ответы на предыдущие вопросы. Тяжелая сейчас ситуация.

В продолжение вопрос: по наследству переходит ипотека, долг 4 млн. Когда ипотека перейдет по наследству, считается ли это что-то вроде приобретением жилья и могу ли я в этом случае как-то получить налоговый вычет 13%? Или если не в этот год, а в какой то другой. Имею ли я право на этот вычет? Ранее никогда не получала его, мне 20 лет, плохо разбираюсь, осталась одна. Спасибо. Официальная работа у меня есть, все в порядке.

Ответить

Право на вычет на приобретение жилья по ипотеке, которое перешло к Вам по наследству к наследнику не переходит. Поскольку нормы гражданского законодательства о наследовании к налоговым правоотношениям по общему правилу не применяются. Единственное исключение - это обязанность наследника погасить долги наследодателя по налогам в пределах стоимости перешедшего к наследнику имущества (пп. 3 п. 3 ст. 44 НК РФ).

Более того, для получение вычета на приобретение жилья нужно подтвердить свои расходы на его приобретение. Наследник же расходы на приобретение жилья не нёс. Жилью наследником приобретается в порядке универсального правопреемства безвозмездно.

Разъяснение налогового органа можно почитать по следующей ссылке:

www.nalog.gov.ru

Задано вопросов 7, из них VIP - 0
Москва, 03.02.2022, 17:07

МКД находится под управлением ТСЖ. Вопрос касается поквартирных счетчиков тепла и счетчиков горячей и холодной воды. 1. Поквартирные теплосчетчики по учету тепла установлены вне пределов квартиры на стояках, которые расположены на каждом этаже лестничных клеток (зона общего имущества). ТСЖ поверку счетчиков тепла не проводит, считает это не имуществом общего пользования. Расчет за оплату тепла проводится по установленному Правительством г. Москвы нормативу без использования формул ПП-354, а по показаниям ОДПУ тепла с расчетом на площадь каждой квартиры. Вопросы: 1.1. Как определить являются ли общедомовые счетчики тепла общей собственностью или это собственность каждого из собственников? 1.2. Вытекает из вопроса 1.1 как следствие. Кто и за чей счет должен проводить поверку этих счетчиков тепла в создавшихся условиях? 1.3. Необходимо, ли проводить общее собрание собственников или членов ТСЖ для того, чтобы принять решение о том, чтобы ТСЖ стало проводить расчет собственникам за тепло не по показаниям ОДПУ, а по фактическим показаниям счетчиков тепла, которым проведена поверка? Или проводить такое собрание не надо?

2. Аналогичные вопросы по счетчикам холодной и горячей воды только с той разницей, что все счетчики расположены в квартирах собственников, на стояках холодной и горячей воды. А данные счетчики холодной и горячей воды являются частью системы дистанционного учета показаний (позволяет снимать показания удаленно без передачи данных от собственников). 2.1.Чьей собственностью являются поквартирные счетчики холодной и горячей воды? 2.2. Кто и за чей счет должен проводить поверку этих счетчиков? 2.3.Надо ли проводить ОСС или ОС членов ТСЖ для того, чтобы расчет проводился по фактическим показаниям счетчиков или этого делать не надо согласно пункта такого-то, нормативного акта такого-то?

Ответить

Согласно Постановлению Правительства РФ №354 все счётчики индивидуального учёта (тепла, электроэнергии, водоснабжения) являются зоной ответственности собственника квартиры по которой эти счётчики ведут учёт потребленных коммунальных услуг. В связи с этим и обязанность по их поверке лежит на собственниках этих квартир. Единственное исключение действующее на сегодняшний день - это электросчётчики, по закону об энергосбережении их поверку и замену должна осуществлять ресурсоснабжающая организация.

Проводить общее собрание собственников или членов ТСЖ для того, чтобы принять решение о том, чтобы ТСЖ стало проводить расчет собственникам за тепло не по показаниям ОДПУ, а по фактическим показаниям счетчиков тепла не нужно главное провести поверку счётчика и копию документа о поверке предоставить в ТСЖ (если у Вас нет прямых договоров с поставщиками тепла). С этого момента по поверенному счётчику должны считать потребленное отопление на основании его показаний. Но тепло потребленное на ОДН, т.е. разница между показаниями счётчика ОДН и суммой показаний индивидуальных счётчиков всё-равно платить придется.

п. 42 Постановления 354: Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом помещении, оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, за исключением платы за коммунальную услугу по отоплению, определяется в соответствии с формулой 1 приложения N 2 к настоящим Правилам исходя из показаний такого прибора учета за расчетный период. В случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению, предоставленную потребителю за расчетный период в жилом помещении, определяется в соответствии с формулой 23 приложения N 2 к настоящим Правилам исходя из показаний приборов учета горячей воды.

При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа и отсутствии технической возможности установки такого прибора учета размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется в соответствии с формулами 4 и 5 приложения N 2 к настоящим Правилам исходя из нормативов потребления коммунальной услуги.

При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и в случае наличия обязанности установки такого прибора учета размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и (или) электроснабжению, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется по формуле 4 (1) приложения N 2 к настоящим Правилам исходя из норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и (или) электроснабжению с применением повышающего коэффициент.

Размер платы за коммунальную услугу по водоотведению, предоставленную за расчетный период в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета сточных вод, рассчитывается исходя из суммы объемов холодной и горячей воды, предоставленных в таком жилом помещении и определенных по показаниям индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета холодной и (или) горячей воды за расчетный период, а при отсутствии приборов учета холодной и (или) горячей воды - в соответствии с формулой 4 приложения N 2 к настоящим Правилам исходя из норматива водоотведения.

п. 42 (1) Постановления 354: Оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из 2 способов - в течение отопительного периода либо равномерно в течение календарного года.

В многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, и жилом доме, который не оборудован индивидуальным прибором учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется по формулам 2, 2 (1), 2 (3) и 2 (4) приложения N 2 к настоящим Правилам исходя из норматива потребления коммунальной услуги по отоплению.

В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором ни одно жилое или нежилое помещение не оборудовано индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется по формулам 3 и 3 (4) приложения N 2 к настоящим Правилам на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.

В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые или нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется по формулам 3 (1) и 3 (4) приложения N 2 к настоящим Правилам на основании показаний индивидуального и (или) общего (квартирного) и коллективного (общедомового) приборов учета тепловой энергии.

В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется по формулам 3 (3) и 3 (4) приложения N 2 к настоящим Правилам на основании показаний индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета тепловой энергии и показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.

1. Полностью согласен, когда речь идет о всех Вами перечисленных счетчиках индивидуального учета, и приведенного Вами расчета согласно формул ПП-354. А как быть, если счетчик тепла (теплосчетчик) считает поквартирно, но это не означает, что он не относится к общедомовому имуществу. Есть критерии отнесения имущества к "ОБЩЕМУ", включая теплосчетчик (см. ПП-491 от 13.08.2006 пункт 5), а также иных систем (ПП-491 пункт 5, ж). Поэтому, считаю, что на основании пункта 5 нужно определить принадлежность отнесения теплосчётчика к роду имущества (общедомовое или собственника) и отталкиваться от ПП-491 от 13.08.2006.

2. Прошу указать конкретную ссылку на норму закона, которая говорит о том, что не нужно проводить общее собрание собственников или членов ТСЖ для того, чтобы принять решение о том, чтобы ТСЖ проводило расчет собственникам по фактическим показаниям поверенных индивидуальных приборов учета (тепло, горячая и холодная вода), а не используемый ТСЖ алгоритм расчета, приведенный ранее.

Пока не могу оценить полноту ответа, поскольку, юрист до конца не отвечает на поставленные вопросы и требуются уточнения. Это ведет к невозможности оценить работу юриста в целом.

Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Самара, 02.02.2022, 19:39

Физ. лицо оказало СНТ разовую услугу сварочные работы. Может ли СНТ оплатить ему за работу с расчетного счета? Если может, то должен ли удерживать НДФЛ 13% и должен ли отчитываться в налоговую за него?

Ответить

Если у Вас был заключен договор возмездного оказания услуг (или подряда), т.е. имел место гражданско-правовой договор. По договору ГПХ можно нанимать физлиц без какого-либо статуса, самозанятых и ИП.

В этом случае Заказчик - СНТ должен:

Удержать из вознаграждения и перечислить в бюджет НДФЛ-13%.

Начислить и заплатить за свой счет страховые взносы на обязательное пенсионное страхование - 22% и медицинское страхование - 5,1%.

В налоговую ежеквартально подаётся форма 6-НДФЛ в отчетности о доходах и налогах которой указывается и выплаченный физлицу по договору ГПХ доход.

Кроме того работник по договору ГПХ указывается и в отчётности подаваемой в пенсионный фонд.

Если без договора ГПХ? Просто разовая услуга. Трубу заварил например, срочно.