При разводе, муж брал множество кредитов о которых я не знала и не была предупреждена. После развода они делятся по полам, или все остается на нем? Спасибо.
ОтветитьЗдравствуйте Анастасия. При разводе заявите требование о разделе имущества, поскольку развод может быть произведен без раздела, если об этом не заявлено. Поскольку для совершения сделки требуется согласие супруга, то Вы будете доказывать, что Вы не знали, а он что истратил на общие нужды. тертьим лицом должен быть привлечен банк, так что все подробности кредитования будут установлены. Успехов.
После смерти отца в 2007 году, моя мать жена умершего привотизировала дом на себя и подарила его сыну, моему родному брату, после смерти мамы он меня выгнал на улицу сказав что дарственная у него! Дайте пожайлусто совет что делать?
ОтветитьЗдравствуйте Антонина Ивановна. Завещание является одностороней сделкой,(1118 ГК РФ) подлежащей нотариальному удостоверению (1125 ГКРФ). Кто из нотариусов удосмтоверял завещание Вы можете узнать в нотариальной палате Тулы. Коль скоро это жилой фонд, то при совершении сделки должны быть указаны лица проживающие в этом помещении. При смене собственника лица проживавшие до момента совершения сделки сохраняют право пользования помщением. Уточните у нотариуса содержится ли в завещании указание на проживающих лиц. Если нет, то придется идти в суд у устанавливать факт проживания и установлении права пользования помещением. Если нотариус откажет в сведениях, то ва суд придется идти тем более и просить суд истребовать завещание в смудебное заседание. Если Вы не указаны в завещании как пользователь, то можно обжаловать завещание как недействительное. В случае такого признания Вы с братом будете наследовать по закону, т.е. в равных долях. Успехов.
Могу-ли я в налоговой узнать, является ли ответчик предпринимателем, и какой у него доход?
ОтветитьЗдравтуйте Виктория. Налоговая дествительно Вам информацию не предоставит. Однако коль скоро Вы говорите об ответчике, то следовательно идет судебное заседание. Заявите ходатайства об истребовании сведении путем направления судебного запроса. Является ли он прдпринимателем, можно попытаться уточнить на сайте налоговой, если он ведется надлежащим образом. Успехов.
Пристав наложил арест на счет в банке несовершеннолетнего ребенка, на который перечисляется Единовременное денежное пособие (ребенок получает пенсию по потери кормильца). Куда лучше обратиться за незаконное списание денежных средств, т.к. в соответствии с ФЗ-229 гл.101, п.6-взыскание по задолженности не может быть обращено на пособие ЕДВ.
ОтветитьЗдравствуйте. Статья 441 имеет огграничения по срокам обжалования и составляет 10 дней. Не пропустите срок. Одновременно напишите заявление руководителю подразделения судебного пристава и в Упарвление юстиции по Санкт-Петербургу. В заявлениях в юстицию предложите им принять меры по возврату средств, коль скоро списание произведено. Если они не возвратят средства то придется с данным требованием обращаться в суд. Успехов.
Я Россиянин хочу заключить брак с гражданкой России. Но она проживает в Белоруси. Гражданство у неё российское. Могу ли я это сделать на территории Белоруси. И какие документы для этого требуются.
ОтветитьЗдравствуйте Николай. Заключение брака между гражданами РФ, регулируется законодательством РФ. Статьи 157 и158 Семейного кодекса РФ допускают заключение брака между гражданами РФ в дипломатических и консульских учреждениях РФ на территории другого государства. Ст.158 содержит ограничение, со ссылкой на ст.14 Семейного кодекса РФ. Ограничение заключается в невозможности заключения брака между лицами состоящими в другом браке либо родственниками, либо усыновителями, либо недееспособными. Следовательно подтверждение нахождения в другом браке, равно как и дееспособность подтверждается общегражданским паспортом, а отношения родства (точнее то что вы не являетесь родственниками) свидетельствами о рождении.
Успехов.
Бывший муж уклоняется от уплаты алиментов по постановлению суда с ноября 2003 года. В 2005 году мы с ребёнком переехали на ПМЖ в Россию, он остался гражданином Казахстана. В настоящее время он работает в московском филиале международной компании, оставаясь при этом гражданином Казахстана. Есть ли возможность взыскать с него долг за прошедший период и получать алименты на ребёнка в дальнейшем? Заранее спасибо.
ОтветитьЗдравствуйте Ольга. Судя по изложению вопроса в 2003 г. решения суда было вынесено судом Казахстана. Возможность взыскания зависит только от Вас. Вы могли заключить соглашение бывшим супругом либо в принудительном порядке, получив исполнительный лист в суде вынесшем решение. Получайте исполнительный лист. Предъявляйте его судебным приставам в Казахстане по месту жительства бышего мужа, с указанием его места работы, которое Вам известно, а так же счета на который должны перечисляться денежные средства. Судебные приставы Казахстана, через Минюст обратятся в Минюст России и предъявят исполнительный лист к исполнению в РФ в организацию где работает бывший муж. Бухгалтерия будет перечислять денежные средства на указанный счет. Задолженность может быть взыскана только в судебном порядке и за срок не превышающий 3-х лет. За злостное уклонение от уплаты алиментов предусмотрена уголовная ответственность установленнная ст.136 УК РК.
Я получила дом в наследство, а потом достроили его, но при этом муж официально не работал, а работала только я. Он хочет отсудить у меня часть дома. У него получится?
ОтветитьЗдравствуйте Ирина. Естественно, что Вы задавали вопрос о возможности в соответствии с законом. Однако простите сарказм коллеги, который может быть слегка оправдан, всилу того,что зачастую вопрос задается с выводами, уже сделаными тем лицом, которое задает вопрос, а важные и необходимые обстоятельства лицом задающим вопрос не указываются. Это издержки интернет общения, однако к существу.
П.2 ч.1 ст.57 Семейного кодекса Украины предусматривает, что имущество, полученное одним из супругов в порядке наследования, является его личным имуществом:
"Статья 57. Имущество, которое есть личная частная собственностью жены, мужа
1. Личной частной собственностью жены, мужа, есть:
1) имущество, приобретенное ею, им до брака;
2) имущество, приобретенное ею, им за время брака, но на основании договора дарение или в порядке наследования;"
В вопросе укзывается, что в период нахождения в браке осуществлялась достройка дома.
Ст.62 Семейного кодекса Украины определяет следующее:
Статья 62. Возникновение права общей совместной собственности на супружеское имущество, которое принадлежало жене, мужу
1. Если имущество жены, мужа за время брака существенным образом увеличилось в своей стоимости вследствие общих трудовых или денежных затрат или затрат второго из супруга, оно в случае спора может быть признано по решению суда объектом права общей совместной собственности супругов.
Здесь определяющим, является существенное увеличение стоимости миущества.
Т.Е. если имущество стоило 1000 гривен, а к нему добавилось 200, то является это улучшение существенным или нет, при отсутсвии согласия между вами, может установить только суд (из них прри условии раздела Ваши 100).
Критерий существенности оценочный и определяется либо сторонами, либо судом.
Важным является и характер улучшений. Если они неотделимы, то Вы обязаны выплачивать компенсацию(его 100), либо суд признает право супрега на долю в собственности, пропорционально вложениям.
Какое решение из возможных примет суд предсказать не возможно. Слишком много требующих конкретизации нюансов.
То обстоятельство, что Ваш супруг не работал, не является в данном случае абсолютно принципиальным.
Статья 60. Основания обретения права общей совместной собственности имущество супругов
1. Имущество, приобретенное супругами за время брака, належит жене и мужу на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них не имел по почтенной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т.п.) самостоятельного заработка (дохода).
2. Считается, что каждая вещь, приобретенная за время брака, кроме вещей индивидуального пользования, есть объектом права общей совместной собственности супружество.
Следовательно улучшения, произведенные в период брака примениетльно к дому принадлежат ка Вам, так и Вашему супругу в равных долях.
Определите степень улучшеня, применительно к дому, оцените свою часть уулучшений вместе с имевшейся стоимостью дома, сопоставьте с "предполагаемой" долей мужа и принимайте решение о порядке раздела имущества.
Все спорные вопросы (при отсутствии согласия сторон) будут разрешаться только в суде, где каждая из сторонобязана будет доказать те обстоятельства на которые она ссылается.
При наличии согласия сторон возможно подписание соглашения, однако и при первом и при втором варианте развития событий, без услуг юристов не по интернету вам не обойтись.
Успехов. Щукин Н.Г.
Я отец. Мы жили в гражданском браке. У нас родился ребенок. В свидетельстве о рождении ребенка в графе отец я записан. Имею ли я на него какие нибудь права. Мы растались.
ОтветитьЗдравствуйте Леонид.
Взаимоотношения родителей и детей на в соответствии с законодательством Республики Беларусь далее РБ), регламентируются в частности ст.50; ст.51 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь (далее КОБС РБ).
Статья 50 КОБС РБ устанавливает основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей, а ст.51 КОБС РБ определяет порядок установления происхождения ребенка.
Характерный качественный признак указанных статей КОБС РБ, заключается в том, что статьи регламентируют отношения между родителями, как состоящими в браке, так и в браке не состоящими.
Согласно ч.1 ст.50 КОБС РБ взаимные права и обязанности детей и родителей основываются на удостоверенном происхождении детей именно от этих родителей:
«Статья 50. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей
Взаимные права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном порядке.».
Ч.2 ст.50 КОБС РБ, определяет отношения между матерью и ребенком по факту рождения:
«Взаимные права и обязанности между матерью и ребенком возникают с момента рождения ребенка независимо от того, рожден ребенок в браке или вне брака.».
Взаимоотношения отца и ребенка более сложные.
Взаимоотношения ребенка и отца состоящего в браке с матерью регламентируются ч.3 ст.50 КОБС РБ и имеют отдельные особенности, связанные с периодом рождения:
«Взаимные права и обязанности между отцом и ребенком возникают с момента рождения ребенка, если отец и мать ребенка состоят в браке или ребенок рожден в течение десяти месяцев со дня прекращения брака или признания его недействительным.».
В случае, когда родители ребенка не состояли в зарегистрированном браке, отношения ребенок отец определяются ч.4 ст.50 КОБС РБ:
«Взаимные права и обязанности между отцом и ребенком, если отец и мать ребенка не состоят в браке, возникают с момента внесения в установленном порядке сведений о нем как отце в запись акта о рождении ребенка либо с момента вступления в законную силу решения суда об установлении отцовства, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.».
Таким образом, в случае когда родители не состояли в браке, права у отца возникают после установления происхождения ребенка, порядок которого определяется в данном случае ч.5 ст.51 КОБС РБ
«Статья 51. Установление происхождения ребенка
……
Происхождение ребенка от отца, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается на основании совместного заявления отца и матери ребенка о регистрации установления отцовства, поданного в органы, регистрирующие акты гражданского состояния, или решения суда об установлении отцовства.». ….
С учетом положений ч.2 ст.54 КОБС РБ:
«Статья 54. Запись родителей в книге записей актов о рождении:
…… «Если родители ребенка не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка – по совместному заявлению отца и матери ребенка о регистрации установления отцовства,….».
Следовательно, необходимо убедится, что Вы являетесь «надлежаще зарегистрированным отцом».
В противном случае , если Вы е подавали совместного заявления, то Ваши претензии в отношении ребенка не обоснованы, а будет применена ст.55 КОБС РБ:
«Статья 55. Запись о родителях, если материнство и (или) отцовство не установлены
При рождении ребенка у матери, не состоящей в браке, если не имеется совместного заявления родителей о регистрации установления отцовства или решения суда об установлении отцовства, запись об отце ребенка в книге записей актов о рождении производится по фамилии матери, собственное имя и отчество отца ребенка записываются по ее указанию.
В случае, когда отцовство не установлено, права и обязанности ребенка возникают только в отношении матери и ее родственников.».
Обратное Вам необходимо доказывать в судебном порядке:
Статья 57. Установление отцовства в судебном порядке
Отцовство может быть установлено в судебном порядке, если родители ребенка не состоят в браке между собой и в органы, регистрирующие акты гражданского состояния, не представлены заявления, предусмотренные частями пятой и шестой статьи 51 настоящего Кодекса, а также если сведения об отце ребенка в книге записей актов о рождении указаны в соответствии со статьей 55 настоящего Кодекса.».
Так что прежде чем определять условия общения с ребенком, озаботитесь подтверждением принадлежности ребенка Вам и оформления степени вашего родства надлежащим образом. Должно быть совместное заявление и Ваша фамилия имя отчество в свидетельстве полностью.
Успехов.
На алименты подала в 2002 г., но бывший муж практически ничего не выплачивал, а в 2006 г. он выехал в Испанию, где находится и по сей день (оттуда он не тоже ничего не присылает). В августе дочке исполняется 18 лет. На днях пристав сообщил-чтобы я забрала документы, т.к. у России нет договора с Испанией и они имеют право закрыть дело, и я сама должна подавать заново в суд, для разрешения исполнения на территории Испании (вся подготовка документов, перевод за мой счёт). Имеют ли право приставы закрывать дело, в связи с выездом ответчика за границу (но он пока ещё прописан в России), что мне нужно предпринять в этой ситуации? Заранее СПАСИБО!
ОтветитьЗдравствуйте Анна. Пристав слегка не прав, в части отсутствия соглашения между Россией и Испанией. Договор существует, поскольку договор подписан в 1990 г. между СССР и Испанией, а Россия выступает правопреемником в этом вопросе. так что попросите его руководство, что бы оно провело ликбез с сотрудниками, пока этим не займется Минюст, который курирует службу судебных приставов. С таким уровнем профессионализма можно дождаться проверки служебного соответствия. Так что если есть признаки ст.157 УК РФ, то они должны это сделать и направить материал в соответствующие службы королевства Испния. Единственное в чем частично прав пристав, то Вам необходимо обратится в суд о взыскании задолженности за три года предшествующих моменту обращения в суд, с последующей выдачей исполнительного листа и подачи дополнительно в службу СП. Полагаю, что получив материал об уголовном преследовании такого-то гражданина испанцы в восторге не будут и предпримут меры. Какие это им видней, но многое зависит от содержания запроса и поручения исходящего от наших компетентных органов. Успехов. Не затягивайте и не откладывайте дела.
Я выезжаю к сыну в Россию по программе переселения. Миграция Казахстана требует с меня разрешение отца. Мама расталась с отцом, воспитывала меня одна, отца незнаю. Отец уехал в Россю в 1963 году и сохранился только исполнительный лист. Мама умерла в Астане 2007 г. (справка имеется). Возможно что отец тоже умер, он 1935 г. рождения. Подскажите, что делать?
ОтветитьЗдравствуйте Галина. Ваш вопрос значительно озадачил. Конечно я не знаю оснований на которые ссылается миграция (Вы это не указали), однако то, что Вы описали вызывает вопросы к требованиям мигрционной службы. Дело в том, что Вы пишете, что едете в Россию к сыну. Коль скоро так, то есть основание полагать, что Вы совершеннолетняя (с учетом дат рождения родителей). Ст.17 ГК РК предусматривает наступление дееспособности в полном объеме с 18-ти лет. Если Вы не моложе, то ограничить Вас в возможности выезда не можит никто. Согласие на выезд требуется при выезде несовершеннолетних детей. Либо миграционная имеет каке-либо другие причины для отказа, о которых Вы не сказали. Разбирайтесь. Успехов.
После развода у нас с мужем остался автомобиль и я хочу разделить его но пока идет рассмотрение искового заявления о разделе авто возможно наложить арест на авто что бы он им не пользовался.
ОтветитьЗдравствуйте Анна. В Вашем случае имеется достаточно широкий спектр процессуальных действия, однако главное не совершить действие вредное как себе, так и другим. Возможность наложения ареста на автомобиль, как и любое другое имущество, включая денежные вклады, допускается п.1 ч.1 ст.255 Гражданкого процессуального кодекса РБ. Вы можете сами в этом убедится, ознакомившись с указанной статьей:
"Статья 255. Меры по обеспечению иска
Мерами по обеспечению иска могут быть:
1) наложение ареста на имущество, в том числе на денежные средства в пределах цены иска, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или у других лиц;
2) запрещение ответчику совершать определенные действия;
3) запрещение другим лицам передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства;
4) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении его от ареста;
5) приостановление взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в судебном порядке.
Суд может допустить одновременно несколько мер обеспечения иска с тем, чтобы общая сумма обеспечения не превышала цены иска.
Истец вправе требовать с лиц, нарушивших требования, указанные в пунктах 2 и 3 части первой настоящей статьи, возмещения убытков, причиненных неисполнением определения об обеспечении иска."
Вместе с тем, простой арест может не обеспечит Ваших интересов, поскольку просто арест не запрещает совершения действий, к примеру не связанными с отчуждением имущества (аренда, доверенность, и.т.д.). Посему специально для Вас существует п.2, ч.1. указанной статиьи, допускающий возможность запрещения соврешения определенных действий, в отношении спорного имущества.
Согласночасти 2 этой же статьи Вы можете просить как о наложении ареста, таки на совершения определенных действий с этим имуществом одновременно.
Однако следует учесть, что все требования которые Вы заявите должны быть обоснованнными, в противном случае суд Вам может в удовлетворении требования об обеспечении иска отказать.
Ссылка на запрещение совершения действий (конкретных и с обоснованными причинами ограничений) в случае принятия ее судом, дает Вам дополнительную имущественную "страховку", поскольку право имущественных требований, согласно ч.3 этой статьи, у Вас возникнет только при нарушении п.2 ч.1 статьи, в то время как один лишь только арест (п.1 ч.1 статьи) такой возможности Вам не предоставит.
Разумно совместите требования и у Вас должно получится.
Порядок и сроки рассмотрения такого требования определены ст. 256:
"Статья 256. Разрешение вопроса об обеспечении иска
Вопрос об обеспечении иска разрешается судом, рассматривающим дело, без извещения ответчика и других юридически заинтересованных в исходе дела лиц. Заявление об обеспечении иска рассматривается в день поступления. Определение суда об обеспечении иска приводится в исполнение немедленно в порядке, установленном разделом ІX настоящего Кодекса.".
Таким образом, если суд отказывает Вам, то Вы обжалуете отказ (причем отдельно от иска). Если суд удовлетворяет Ваше заявление, то обжалует он. В любом случае это уже два самостоятельных процесса, так что внимательно следите за повестками и сроками. Обжаловние определения об обеспечении и сам иск два разных производства.
А вообще то проще договориться, и раз уж дело в суде заключить мировое соглашение в суде о порядке выплаты Вам половины стоимости автомобиля (его ведь распилить нельзя и кто-то из вас будет выплачивать компенсацию). Вопрос только в стоимости и сроках.
Рад если чем-то сумел помочь.
Успехов.
Щукин Н.Г.
Мой сын гражданин России, проживает в России. В рес. Узбекистан у него есть квартира. Он хочет в России, на брата гр. Узбекистана, оформить доверенность на продажу этой квартиры,. Будет ли, доверенность оформленная в России, иметь юридическую силу в Узбекистане.? Заранее вас благодарю.
ОтветитьЗдравствуйте Эмма. Коллега права, т.е. абсолютно, только позволю себе некоторые незначительные уточнения. Нотариально заверенный перевод (если текста, то нотариус должен владеть языком перевода, если нет, то он заверякт лишь подпись переводчика, но как обычно не содержание документа) в любом случае потребует проставление апостиля. Апостиль будет подтверждать, что удостоверение документа совершено нотариусом, который обладает указанными полномочиями на совершение нотариальных действий на территории РФ (в данном случае в СПб). Проставление апостиля осуществляется в органах юстиции, с уплатой государственной пошлины за совершение упомянутых действий. Оптимально лучше получить текст доверенности от узбекского нотариуса, поскольку совершение определенных действий в отношении сделок с недвижимостью могут быть обусловлены требованиями законодательства РУ. После получения проекта допустимо приступать к изготовлению доверенности с переводом и последующим проставлением апостиля.
Успехов.
Муж и жена зарегистрировали брак в советские времена на территории РСФСР, потом переехали жить в Крым. После распада СССР они оказались в другой стране и ее гражданами (Украина). Может ли (и правомочно ли) Украинский суд производить расторжение брака, заключенного в другой стране (РФ)?
ОтветитьЗдравствуйте Виктор.
Изложенная Вами ситуация требует анализа правоотношений, хотя усложнена «маленькой ошибкой», содержащейся в заданном вопросе. Мы к ней вернемся позже, но сначала взглянем на проблему. У нас имеются два гражданина Украины, проживающие на территории Украины. Оба утверждения верны на момент существования вопроса. Правоспособность согласно ст.17 ГК РФ (согласно ст.25 ГК Украины) появляется с рождением и заканчивается смертью. Дееспособность гражданина определяется ст.21 ГК РФ ( ст.34 ГК Украины) связана с наступлением совершеннолетия. Граждане в ступили в брак на территории РСФСР, будучи и правоспособными и дееспособными. Следовательно брак действителен. Граждане меняют место жительства и в результате известных обстоятельств, становятся гражданами Украины. Порядок и условия расторжения брака определяются гл.II Семейного кодекса Украины, в зависимости от конкретных обстоятельств (наличие общего имущества, брачного договора, наличия несовершеннолетних детей, и.т.д.). Впрочем, наличие спора об имуществе не является препятствием к расторжению брака. Таким образом, все эти вопросы подсудность судебных органов Украины. Российское консульство или посольство на территории Украины, врядли Вам помогут, поскольку к их компетенции относятся вопросы регистрации актов гражданского состояния между гражданами РФ, либо если хотя бы один из них является гражданином РФ. «Маленькой ошибкой» в вопросе является сомнение в том, что брак зарегистрирован на «территории другого государства» и подсуден Украинской юстиции. Сомнения устраняются тем, что на момент регистрации брака РСФСР не была территорией другого государства. Даже если допустить, что РСФСР, рассматривается как «территория другого государства», то ст.278 СК Украины устанавливает возможность признания брака зарегистрированного за пределами Украины.
Дополните исковое о разводе ходатайством о признании или установлении юридического факта (если уж Украинскому суду необходимо) и дело может быть рассмотрено.
Здрасти, как можно точно узнать есть ли двойное гражданство в россии потому что одни говорят, что Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации. (статья 62 Конституции РФ) а другие что У России договор о двойном гражданстве есть только с Таджикистаном. С уважением, Зарание спасибо.
ОтветитьЗдравствуте Светлана. В отношении конституции и международных договоров все верно. Договора с Таджикистаном нет и никогда не было. У Росси был единственныйдоговор Туркменистаном, который заключили в 1995 г. Однако по инициативе Туркменистана в 2003 г. действие договора прекращено. Так что на сегодняшний день у России нет ни одного действующего международного договора, предусматривающего наличие двойного гражданства. Успехов
Наследодатель иностранный гражданин, постоянно проживавший на территории своей страны, имевший имущество в РФ. В районном суде дело рассмотрено, вынесено решение не в мою пользу. Подаю кассационную жалобу. Могу я в Горсуде ходатайствовать о проведении юридической экспертизы на предмет соответствия предъявленных противоположной стороной доказательств, законодательству страны проживания покойного. Или это можно было делать только во время разбирательства в районном. Заранее спасибо. К сожалению, не имею технической возможности оплатить как вип. С уважением Людмила.
ОтветитьЗдравствуйте Людмила. Коллега безусловно прав, без изучения конкретных обстоятельств что-либо утверждать невозможно. И хотя у Вас нет денег на вип, то деньги на адвоката, по крайней мере для составления кассационной жалобы поискать рекомендую. Применительно содержанию изложенного могу Вам пояснить следующее:
Право приминимое при рассмотрении правоотношени, связанных с наследованием определяется ст.1224 Гражданского кодекса РФ.
Статья 1224. Право, подлежащее применению к отношениям по наследованию
1. Отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, - по российскому праву.
2. Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акта его отмены определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления такого завещания или акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или акта его отмены либо требованиям российского права.
Вы не указали имущество, но ознакомившись со статьей сможете прийти к выводу о праве страны, подлежащем применению.
В отношении экспертизы коллега прав она возможна только в суде первой инстанции, однако здесь следует добавить, что экспертзу норм законодательства страны может осуществлять только лицо обладающее знаниями права этой страны, а не знаниями о праве страны, т.е. профессиональный юрист именно той страны. Затем потребовалось бы проставление апостиля и перевод, но гарантий, что с такими сложностями полученное заключение было бы принято и признано судом нет. Если Вы считаете, что подлежало применению право иностранного государства то следовало заявить об этом в суде и суд согласишись сВашими доводами должен был руководствоваться ст 1191 Гражданского кодекса РФ
Статья 1191. Установление содержания норм иностранного права
1. При применении иностранного права суд устанавливает содержание его норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве.
2. В целях установления содержания норм иностранного права суд может обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснением в Министерство юстиции Российской Федерации и иные компетентные органы или организации в Российской Федерации и за границей либо привлечь экспертов.
Лица, участвующие в деле, могут представлять документы, подтверждающие содержание норм иностранного права, на которые они ссылаются в обоснование своих требований или возражений, и иным образом содействовать суду в установлении содержания этих норм.
По требованиям, связанным с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности, бремя доказывания содержания норм иностранного права может быть возложено судом на стороны.
3. Если содержание норм иностранного права, несмотря на предпринятые в соответствии с настоящей статьей меры, в разумные сроки не установлено, применяется российское право.
Как видите в такой ситуации действуя через минюст, не пришлось бы даже оплачивать экспертизу, хотя и ее наличие в данной статье предусмотрена.
Так что добивайтесь отмены решения в кассационной инстанции по любым основаниям которые возможны по вынесенному решению и просите о направлении дела на новое рассмотрение. Если Вам это удастся заявляйте о применении ст1191. Не забывайте про срок кассационного обжалования составляющий 10 дней. Не обращайтесь к юристу на 8 день, дайте ему возможность спокойно разобраться в деле, тем более что он осложнено иностранным элементом и специалистов по международному частному праву в городе-пересчитать по пальцам. Если есть возможность то кроме решения суда первой инстанции отснимите на фотоаппарат все дело, включая корочки. Этим Вы сэкономите рабочее время над жалобой, в противном случае юристу придется самостоятельно знакомится с делом, а в разных судах эта процедура имеет разные сложности, что тоже приводит к сокращению времени для составления жалобы. Успехов.
В декретном отпуске, двое детей как будут начислять алименты на меня и на детей, сколько%это выйдет, спасибо,
ОтветитьЗдравствуйте Ольга. Ответы на Ваши влпросы Вы можете найти в ниже приведенных статьях Семейного кодекса РБ.
Статья 29. Обязанности супругов по взаимному содержанию
Супруги обязаны материально поддерживать друг друга.
В случае отказа в такой поддержке нуждающиеся в материальной помощи нетрудоспособный супруг, жена в период беременности, супруг в течение трех лет после рождения ребенка, который находится в отпуске по уходу за ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем, имеют право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами.
Брачным договором могут быть предусмотрены и другие случаи, при которых наступает обязанность супруга оказывать материальную помощь другому супругу.
Статья 30. Сохранение права супругов на содержание после расторжения брака
Право нуждающегося в материальной помощи нетрудоспособного супруга на получение содержания от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, сохраняется и после расторжения брака, если он (она) стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течение одного года после его расторжения.
Если супруги состояли длительное время (не менее десяти лет) в браке, суд вправе взыскать алименты в пользу разведенного супруга и в том случае, когда он достиг пенсионного возраста не позднее пяти лет со дня расторжения брака.
Бывшая жена сохраняет право на получение содержания от бывшего мужа, обладающего необходимыми для этого средствами, в период беременности, если беременность наступила до расторжения брака, и в течение трех лет после рождения общего ребенка, если она находится в отпуске по уходу за ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем.
Бывший муж сохраняет право на получение содержания от бывшей жены, обладающей необходимыми для этого средствами, в течение трех лет после рождения общего ребенка, если он находится в отпуске по уходу за ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем.
Статья 31. Размер средств, взыскиваемых на содержание супруга
Размер средств, взыскиваемых на содержание супруга, определяется судом исходя из материального и семейного положения обоих супругов в кратном отношении к базовой величине, установленной на момент выплаты.
В случае изменения материального или семейного положения одного из супругов каждый из них вправе обратиться в суд с иском об изменении размера средств, взыскиваемых на содержание.
Статья 32. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга либо ограничение этой обязанности сроком
Суд может, принимая во внимание непродолжительность срока пребывания супругов в браке или недостойное поведение супруга, требующего выплаты ему алиментов, освободить другого супруга от обязанности по его содержанию или ограничить эту обязанность определенным сроком.
Статья 88. Имущественные права и обязанности родителей
К имущественным правам и обязанностям родителей относятся права и обязанности по управлению делами и имуществом несовершеннолетних детей, обязанности по предоставлению содержания несовершеннолетним детям, нуждающимся в помощи нетрудоспособным совершеннолетним детям, а также обязанности по возмещению расходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.
Порядок и условия осуществления имущественных прав и обязанностей родителей определяются настоящим Кодексом и другими актами законодательства Республики Беларусь.
Статья 92. Размер алиментов, взыскиваемых с родителей на несовершеннолетних детей
Алименты на несовершеннолетних детей с их родителей взыскиваются в следующих размерах: на одного ребенка – 25 процентов, на двух детей – 33 процента, на трех и более детей – 50 процентов заработка и (или) иного дохода родителей.
Размер алиментов может быть уменьшен судом, если у родителя, обязанного уплачивать алименты, имеются другие несовершеннолетние дети, которые при взыскании алиментов в установленном настоящей статьей размере оказались бы менее обеспеченными материально, чем дети, получающие алименты, а также в случаях, если родитель, с которого взыскиваются алименты, является инвалидом I или II группы. В исключительных случаях суд может освободить родителя, являющегося инвалидом I или II группы, от уплаты алиментов.
Если дети остаются при каждом из родителей, алименты с одного из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, устанавливаются в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом применительно к размерам, установленным настоящей статьей, с учетом материального и семейного положения родителей.
Статья 94. Взыскание алиментов на детей с родителей, имеющих нерегулярный заработок и (или) доход или получающих часть его в натуре
В случаях, когда родители, обязанные уплачивать алименты, имеют нерегулярный заработок и (или) доход или получают его часть в натуре (лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, члены крестьянского (фермерского) хозяйства и т.п. ), а также в других случаях, когда взыскание алиментов в установленном статьей 92 настоящего Кодекса размере невозможно или затруднительно, алименты могут быть взысканы в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин, подлежащей выплате ежемесячно.
Успехов.
Мать с отчимом препятствуют моему с мужем проживанию в принадлежащем ей доме. Дом строился еще моим отцом с матерью и я прописана и проживаю в нём уже 20 лет. А теперь мы вынуждены были уехать. Мать еще имеет долю в домовладении оставшейся ей от родителей, но там прописаны и имеют доли еще два родственника, которые там и проживают. Может ли мать выписать меня и прописать в принадлежащей ей доле, или просто выписать и выселить? Имею ли я права на долю в доме, в котором прописана? (На очередь не ставят метров хватает...)
ОтветитьЗдравствуйте Ирина. Попытаемся разобраться в ситуации на основании изложенного, хотя в процессе рассмотрения будет часто встречаться "если", поскольку сведений в изложенном недостаточно. Итак:
Будем исходить из того, что дом находится в частной собственности (т.е. не государственной). Вопрос пользования жилыми помещения, находящимися в частной собственности регулируется гл. 6 Жилищного кодекса Республики Беларусь (ЖК РБ) и в частности ст.116:
Статья 116. Права и обязанности членов семьи собственника жилого помещения, проживающих совместно с ним
Члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользования жилым помещением наравне с собственником этого помещения, если при их вселении не было иного письменного соглашения.
Члены семьи собственника жилого помещения имеют право без согласия собственника вселять в жилые помещения, предоставленные им в пользование, своих несовершеннолетних детей. Вселение членами семьи других граждан разрешается лишь с согласия собственника жилого помещения.
Права и обязанности членов семьи собственника жилого помещения могут быть изменены собственником и членами его семьи только с их (его) согласия в письменной форме.
Собственник жилого помещения и совершеннолетние члены его семьи несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с пользованием и содержанием жилого помещения, вспомогательных помещений жилого дома и придомовой территории.
Если члены семьи собственника жилого помещения перестали быть членами его семьи, но продолжают проживать в этом жилом помещении, они сохраняют свои права и обязанности, если иное не установлено настоящим Кодексом и заключенными с ним письменным соглашением о порядке пользования жилым помещением.
Таким образом из п.5 указанной статьи следует, что права сохраняются при условии если бывшие члены семьи продолжают проживать. Вы написали, что проживание прекратили. Следовательно еще одно из оснований (первое это бывшый член семьи) имеется. Процедура, как справедливо заметила коллега судебная. Однако чем дальше (дольше мы не пользуемся в т.ч. не платим) тем больше шансов у тех кто будет выселять. ССылаться на препятствование пользование можно, но его нужно будет доказывать в судебном заседании. Далее применительно к выселению. Предусмотрено выселение без предоставления или с предоставлением. Без предоставления Вы можете быть выселены если в соответствии со ст.39 ЖК РБ Вы совершили следующее как
"совместно проживающие с ним лица систематически разрушают или портят жилое помещение, либо используют его не по назначению, либо систематическим нарушением правил пользования жилым помещением делают невозможным для других проживание с ними в одной квартире или в одном доме, а меры предупреждения и общественного воздействия оказались безрезультатными".
Если же Вы такого не совершали, то применяется другая норма ЖК РФ, а именно:
Статья 120. Выселение членов семьи собственника жилого помещения
Члены семьи собственника жилого помещения, не имеющие права собственности на долю в жилом помещении, могут быть выселены из жилого помещения в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения по основаниям, предусмотренным статьей 39 настоящего Кодекса, либо на основании письменного соглашения при вселении, не противоречащего законодательству Республики Беларусь.
Если совершеннолетние члены семьи собственника, проживающие совместно с ним, имеют в данном населенном пункте другое жилое помещение, принадлежащее им на праве собственности, то по требованию собственника они подлежат выселению в это жилое помещение.
Совершеннолетние члены семьи собственника, проживающие совместно с ним, могут быть выселены по требованию собственника в другое жилое помещение, приобретенное им за счет собственных средств.
Члены семьи собственника приватизированного жилого помещения, проживающие совместно с ним, но не принявшие участия в приватизации, не подлежат выселению из жилого помещения по основаниям, предусмотренным настоящей статьей.
Так что если у Вас есть свое жилье, то Вас могут выселить туда. Если нет, то на упомянутую долю Вашей мамы, опять же при условии возможности вселения и проживания с учетом нормы предоставления и наличия отдельного помещения в домовладении.
Видите как много если, но это еще не все. Если этот дом строили Ваш отец и мать, в период нахождения в браке и это возможно доказать, то ему принадлежит право на 1/2 этого дома. Пусть он выделяет свою долю и Вы там сможете спокойно проживать. Если он уже умер, то как уже было отмечено выше у Вас право о признании за собой права в порядке наследования, как наследник первой очереди и т.к. Вы проживали в доме после смерти наследодателя, а если Ваша мама по каким-то причинам не оформила принадлежащую Вам долю на Вас, то можете предъявить иск о признании ее недействительным наследником и признании всего наследственного имущества за Вами. Если Вы отказались у нотариуса сами, то увы. И еще о если. Если у Вас появятся вопросы требующие уточнения с данным мною ответом, то мне удобнее если Вы будете задавать их по моей почте лично, поскольку вылавливать их на сайте проблематично. Однако наличие моего ответа не препятствует Вашему праву задавать вопросы на сайте в том числе с учетом полученных ответов. Был рад если принес пользу. Успехов.
Я с сыном (5 лет) состою в очереди в улучшении жилищных условий. Могу ли я притендовать на двух комнатную квартиру, т.к. у меня мальчик. У нас в ЖКХ мне сказали, что я могу притендовать только на однокомнатную квартиру, т.к. на одного человека полагается 20 кв.метров, несмотря на пол ребёнка.
ОтветитьЗдравствуйте Татьяна. Вопрос заданный Вами не возможно решить бесспорно, равно как и многие правовые простите "коллизии". Дело в том, что ваш гарант действительно установил нормы предоставления и они содержаться в.п.44 Указа № 565. В нем установлена норма от 15-ти до 20 метров общей площади. Но два по 20-ть уже 40, а это уже почти двушка, хотя планировка жилых помещений предоставляемых в Вашем населенном пункте мне доподлинно не известна. Незначительное превышение размеров предоставляемой жилплощади определена этим же указом, но Ващ случай среди оснований в нем определенных не содержится. Однако все эти положения указа, приходят в "легкое" противоречие с положениями ст.55 Жилищного кодекса РБ
Статья 55. Учет интересов граждан при предоставлении жилых помещений
При предоставлении жилых помещений не допускается заселение одной комнаты гражданами разного пола, кроме супругов.
Престарелым гражданам и инвалидам по их просьбе предоставляются жилые помещения на нижних этажах или в домах, имеющих лифты.
Что поставит приоритетом суд в случае спора предположить достаточно сложно. Положения установленные гарантом, против положения какого-то кодекса. Тем более, что указ более поздний по срокам издания. Пределов в правовом теоретизировании достаточно. Однако согласно тому же кодексу, у Вас сохранилась оригинальная возможностьпопытаться воздействовать на принятие решения. Такая возможность осталась со времен СССР но в законодательстве прочих государствах уже не содержится. Без гарантий, но все-таки. речь идет об общественном участии при принятии такого решения
Статья 53. Порядок предоставления жилых помещений
Жилые помещения предоставляются гражданам:
в домах коммунального жилищного фонда – по решению районного, городского, районного в городе, поселкового, сельского исполнительного и распорядительного органа при участии общественной комиссии по жилищным вопросам, создаваемой при местном исполнительном и распорядительном органе, или по совместному решению администрации предприятия, учреждения, организации, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилые помещения, и соответствующего профсоюзного комитета;
в домах республиканского жилищного фонда – по совместному решению администрации предприятия, учреждения, организации, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилые помещения, и соответствующего профсоюзного комитета.
Кстати положение об участии общественности при принятии решения опредоставлении жилого помещения содержится и указе 565, так что дерзнуть можно. Успехов. Если получится похвастайтесь.
Мой муж два года прожил в гражданском браке с девушкой, родилась дочь. Мать оформила девочку на себя в отсутствие папы, то есть у нее фамилия мамы, в графе-отец - прочерк, свидетельства о признании отцовства нет. Когда они разошлись, бывшая сожительница моего мужа подала на алименты, на каком основании? С дочкой видется она не дает, ребенок называет папой другого человека. А теперь она просит отказа от ребенка. Мой муж согласен дать отказ, так как в той семье не фигурирует как отец. Скажите пожалуйста как правильно это оформить, какие документы нужны и нужно ли заверять заявление на отказ у нотариуса?
ОтветитьЗдравствуйте Юлия. Коллеги правы в ключевом моменте. Ваш муж формально юридически (еще раз-формально юридически) никто, относительно ребенка (без морально -этических нюансов). Со времен древнейшего права существовало правило нельзя дать больше чем есть у тебя, нельзя распорядится тем что не твое. Может ли он отказаться от тех прав, которые ему не принадлежат (принадлежность ему не установлена). Если в свидетельстве об отце ребенка "гражданской жены" прочерк, то она мать одиночка. Получает видимо пособие. Предложение отказаться в нотариальной форме, или дать согласие на удочерение, равносильно признанию отцовства, но во вне судебном порядке и как основание для подачи требования об алиментах в дальнейшем. Дешево, удобно и не хлопотно. Аплодирую юристам из Спасска-Дальнего. Решение о конкретных действиях принимать Вам и Вашему мужу. Успехов.
Моя мама пенсионного возраста хочет переоформить на меня дом с землей. Дом и земля преватизированы. Моя сестра не претендует на наследство, но еще одна моя сетра умерла. Могут ли дети умершей сестры претендовать на этот дом, они уже совершеннолетние. Они там не прописаны. И как лучше и быстрее оформить документы на этот дом, чтобы я была единым владельцем. Какие документы для этого требуються? Спасибо!
ОтветитьЗдравствуйте Александра. Поскольку вас три сестры, то согласно ст.1261 Гражданского кодекса Украины вы все, а также родители наследодателя и переживший ее супруг, наследуют как наследники первой очереди наследуют за Вашей мамой (дай ей Бог долгих лет жизни). Если кроме Вас и вашей сестры никого из перечисленных лиц нет, то согласно ст.1266 Гражданского кодекса Украины, дети Вашей третьей сестры наследуют вместе с Вами и второй сестрой, долю которая причиталась бы третьей сестре. Это изложение ситуации, когда происходит наследование по закону. Наследство открывается с даты смерти наследодателя. Порядок наследования по закону может быть "отменен" путем составления завещания. Этой процедуре посвящена целая глава 85 Гражданского кодекса Украины, так что к юристу или к нотариусу сходить придется. До возникновения наследственных отношений собственник может распорядится своим имуществом еще и другими способами, как то продать, подарить или "расстаться" с ним другим способом. Дарение, продажа, завещание и.т.д. могут быть оспорены по иску заинтересованных лиц. Успехов в выборе решения.
Где можно найти ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ № 7-3 от 06.01.1999 Об оплате элекроэнергии в сельской местности. Имеет ли юридическую силу или нет? Спасибо.
ОтветитьЗдравствуйте Маргарита. Документа с указанными Вами реквизитами не существует. Понимаю что для Вас что Минфин, что Минюст, что любое другое министерство-это одинаково. Признателен Вам за время затраченное на поиски не существующего документа. Мне удалось найти письмо, возможно это то что Вам нужно. В дальнейшем аккуратней с названиями , номерами и прочими реквизитами документа. Повышает шанс и скорость нахождения. Успехов.
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 6 января 1999 г. N 7-3
ОБ ОПЛАТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
На запрос сообщаем, что к Инструкции о порядке расчетов за электрическую и тепловую энергию Минтопэнерго России утверждено Дополнение (5 сентября 1994 г., N ВК-5200), зарегистрированное Минюстом России (25 ноября 1994 г., N 731). Указанным Дополнением (п. 1.11 "в"
установлено, что в случае, если городской житель, имеющий дом в сельской местности, выезжает туда для временного проживания, оплата потребленной им для бытовых нужд электроэнергии производится по тарифу, установленному в данном регионе для жителей сельской местности.
Руководитель
Департамента цен
И.В.БОДЯГИН
Я, гражданка Республики Беларусь, и муж, гражданин Литвы, заключили брак 9 декабря 1995 года в городе Вильнюсе. В данный момент мы не проживаем в Вильнюсе. У нас есть дочь 13 лет. Мы бы хотели оформить развод по обоюдному согласию друг друга.
ОтветитьЗдравствуйте Светлана. Между Республикой Беларусь и Литвой существет договор о правовой помощи, где применительно к семейным делам определено следующее:
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ОСОБАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ I
ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ И ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПО ГРАЖДАНСКИМ И СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ
Статья 20. Компетенция судов
1. Если настоящий Договор не определяет иного, суды каждой из
Договаривающихся Сторон компетентны рассматривать гражданские и
семейные дела, если ответчик имеет на ее территории местопроживание.
По искам к юридическим лицам они компетентны, если на территории
настоящей Стороны находится орган управления, представительства или
филиал юридического лица.
2. Суды Договаривающихся Сторон компетентны рассматривать дела
и в других случаях, если об этом есть письменное соглашение Сторон.
При наличии такого соглашения суд прекращает производство по делу
при подаче заявления ответчика, если такое заявление сделано до
представления возражений по существу иска. Исключительная
компетенция судов не может быть изменена соглашением Сторон.
3. В случае возбуждения производства по делу между теми же
Сторонами, о том же предмете и на том же основании в судах обеих
Договаривающихся Сторон, компетентных в соответствии с настоящим
Договором, суд, возбудивший дело позже, прекращает производство по
делу.
Статья 28. Личные и имущественные правоотношения мужа и жены
1. Личные и имущественные правоотношения мужа и жены
определяются законодательством Договаривающейся Стороны, на
территории которой они имеют совместное местопроживание.
2. Если один из них проживает на территории одной
Договаривающейся Стороны, а другой - на территории другой
Договаривающейся Стороны и если оба имеют одно и то же гражданство,
то их личные и имущественные правоотношения определяются
законодательством той Договаривающейся Стороны, гражданами которой
они являются.
3. Если один из них является гражданином одной Договаривающейся
Стороны, а другой - гражданином другой Договаривающейся Стороны, то
их личные и имущественно-правовые отношения определяются
законодательством той Договаривающейся Стороны, на территории
которой они имеют или имели свое совместное местопроживание, или по
месту нахождения имущества, относительно которого возник спор, кроме
недвижимого имущества, споры относительно которого решаются в
соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, на
территории которой находится имущество.
4. В делах о личных и имущественных правоотношениях мужа и жены
компетентны учреждения Договаривающейся Стороны, законодательство
которой подлежит применению в соответствии с пунктами 1-3 настоящей
статьи.
Статья 29. Расторжение брака и признание брака недействительным
1. В делах о расторжении брака и о признании брака
недействительным применяется законодательство той Договаривающейся
Стороны, гражданами которой муж и жена были на момент подачи иска.
Если муж и жена имеют местопроживание на территории другой
Договаривающейся Стороны, то применяется законодательство этой
Договаривающейся Стороны.
2. Когда на момент возбуждения иска о расторжении брака или о
признании брака недействительным один из них является гражданином
одной Договаривающейся Стороны, а другой - другой Договаривающейся
Стороны и один из них проживает на территории одной, а другой - на
территории другой Договаривающейся Стороны, то по делам о
расторжении брака и признании брака недействительным применяется
законодательство одной из Договаривающихся Сторон.
3. В делах о расторжении брака и признании брака
недействительным компетентны учреждения Договаривающейся Стороны,
законодательство которой подлежит применению в соответствии с
пунктами 1-2 настоящей статьи.
Так что расторгайте где угодно в любом месте в Литве или Белоруси, а именно Вильнюс не обязательно. Успехов.
Мы с гражданским мужем пять лет назад совместно приобрели квартиру и оформили её на нашего несовершеннолетнего сына, опекуны мы оба сейчас он требует чтобы мы продали квартиру и хотит оставить нас без жилья что мне делать чтобы он не продал квартиру?
ОтветитьЗдравствуйте Марина Сергеевна. Всегда приятно, когда люди задающие вопрос излагают не его(вопроса) суть, а используют термины, желая получить приемлемый ответ, которые только усложняют ответ на заданный вопрос. Итак:
Если это общий ребенок Вас и гражданского мужа, и он записан в качестве отца, то вы оба законные представители и его действия совершаьтся с согласия законных представителей (ч.1 ст.61 ГК КР). Не ясно как относится к слову опекун, поскольку это один из видов попечительства и над несовершеннолетними устанавливается но не опека а попечительство, да и то при условии, что у несовершеннолетнего нет родителей (ч.3 ст.66 ГК КР). Так что вы разберитесь в статусе (кто законный представитель или попечитель, при условии отсутствия родителей и злоупотреблении н/летним своимим правами). Сделка по отчуждению квартиры может осуществляться только зами собственником, а законные представители или попечители дают только согласие. Кроме того, для совершения подобной сделки потребуется согласие Отдела по поддержке семьи и детей, при районной администрации или местном самоуправлении, без согласия которых подобная сделка совершена быть не может ст.69-72 ГК КР). Таким образом, Ваш гражданский муж не может продать квартиру, т.к. неявляется ее собственником, а также для продажи требуется согласие второго (законного представителя/попечителя и Отдела по поддержке семьи и детей). И в дальнейшем формулируйте вопросы а не пожелания. Людям легче работать. Кстати из вопроса следует, что квартира куплена 5-ть лет назад. несовершеннолетний возраст в РК, согласно Граждансокму кодексу (ст.61) определен с14-18, т.е. 4 года. Разберитесь. Успехов.
Бывшая жена моего мужа подала на алименты. Ее адвокат просит от меня справку о моих доходах (я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, у меня максимальный размер пособий, 14000 тысяч рублей). У мужа зарплата 32000 тыс. руб. Бывшая жена тоже в отпуске по уходу за ребенком от своего второго мужа... Адвокат тоже попросил ее принести такую справку, ее размер пособия будет не больше 4 тысяч рублей... Я хочу возражать против приобщения этих справок к делу. Какие аргументы я могу привести при этом?
ОтветитьЗдравствуйте Евгения. Предлагаю направить адвоката в ...суд, чтобы суд вынес определение об из требовании спарвки о Ваших доходах, при этом такое постановление должно быть мотивированным и обоснованным. "Просьбы" ее адвоката Вы можете выполнять исключительно в добровольном порядке. Успехов.
Если мать лишит право на наследство, после ее смерти он может оспорить завищяние или нет.
ОтветитьЗдравствуйте Георгий. Статья 1120 Гражданского кодекса Узбекистана устанавливает, что в завещании наследодатель может лишить одного, нескольких или всех наследников по закону наследства, без указания причин. Ровно также такое завещание он может отменить. Оспаривать такое завещание после смерти достаточно сложно, а при жизни не возможно.
Я хочу развестись со своей супругой, я гражданин РФ, она гражданка респ. Узбекистан. Мы не живём вместе с 2008 года. Я постоянно проживаю в РФ, она постоянно в респ. Узбекистан. Брак был заключён в Узбекистане, имеем двоих детей 3 и 5 лет. Куда следует обратиться за разводом и как долго будет длиться бракоразводный процесс? Спасибо!
ОтветитьЗдравствуйте Олег.
Указанные Вами правоотношения регулируются в частности "Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" (Заключена в г. Минске 22.01.1993). Оба государства являются ее участниками. Применительно к делам о расторжении брака, ст.29 Конвенции устанавливает следующее:
Статья 29 Компетентность учреждений Договаривающихся Сторон
1. По делам о расторжении брака в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 28, компетентны учреждения Договаривающейся Стороны, гражданами которой являются супруги в момент подачи заявления. Если на момент подачи заявления оба супруга проживают на территории другой Договаривающейся Стороны, то компетентны также учреждения этой Договаривающейся Стороны.
2. По делам о расторжении брака в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 28, компетентны учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой проживают оба супруга. Если один из супругов проживает на территории одной Договаривающейся Стороны, а второй - на территории другой Договаривающейся Стороны, по делам о расторжении брака компетентны учреждения обеих Договаривающихся Сторон, на территориях которых проживают супруги.
Из п.2 указанной статьи, следует, что у Вас есть право на подачу иска о расторжении брака мировому судье по месту Вашего жительства. Данное правило подтверждено в абз.8 п.3 ст.402 ГПК РФ, определившую условия подсудности для российских судов по делам с участием иностранцев.
8) по делу о расторжении брака истец имеет место жительства в Российской Федерации или хотя бы один из супругов является российским гражданином;
Таким образом, место проживания детей, на момент подачи заявления о расторжении брака, не являются критерием определения подсудности.
Однако существует достаточно серьезное обстоятельство, которое урегулировано ст.32 Конвенции
Статья 32 Правоотношения родителей и детей
1. Правоотношения родителей и детей определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой постоянно проживают дети.
2. По делам о взыскании алиментов с совершеннолетних детей применяется законодательство Договаривающейся Стороны, на территории которой имеет местожительство лицо, претендующее на получение алиментов.
3. По делам о правоотношениях между родителями и детьми компетентен суд Договаривающейся Стороны, законодательство которой подлежит применению в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
П.3 указанной статьи определяет компетентность судов, государства, в котором проживают дети как исключительную. Следовательно, если Вы подаете заявление в РФ о расторжении брака, а жена подает встречный иск, касающийся детей, включая например порядок и условия взыскания алиментов, то суд РФ, становится некомпетентным и рассмотрения дела переходит в юрисдикцию РУ.
Характерной особенностью является также положение, определяющее применение законодательства сторон. Статья 28 определяет следующее:
Статья 28 Расторжение брака
1. По делам о расторжении брака применяется законодательство Договаривающейся Стороны, гражданами которой являются супруги в момент подачи заявления.
2. Если один из супругов является гражданином одной Договаривающейся Стороны, а второй - другой Договаривающейся Стороны, применяется законодательство Договаривающейся Стороны, учреждение которой рассматривает дело о расторжении брака.
Следовательно, если Вы подаете заявление о расторжении брака на территории РФ, и жена не будет возражать, то расторжение брака будет совершено судом РФ, по законодательству РФ. Если же она заявит спор о детях и об алиментах, как встречное требование, то дело переходит в компетенцию судов РУ, и как в части решения вопросов о детях, так и в части расторжения брака будет применяться законодательство РУ.
Применительно к срокам, абсолютно верно указали коллеги, что их определить невозможно, хотя это будет зависить не только от усмотрения суда, а от порядка вручения судебных документов всем участникам процесса и получения доказательств, вручения этих документов.
Постарался изложить наиболее понятно. Успехов.
Прошу прощения, я не совсем понял ответа. Возможно я не правильно объяснил ситуацию?
Я гражданин РФ, постоянно проживаю на территории РФ, она гражданка Узбекистана и уже 3 года проживает в Узбекистане, не в России.
Значит я могу без проблем обратиться в Суд или ЗАГС?
И как долго будет длиться процесс?
Спасибо за выше предоставленную информацию!
Я гражданка Казахстана и там же проживаю, бывший супруг-гражданин России, где и проживает. В декабре 2010 г. брак между нами был расторгнут в России. В качестве истца выступила я.Суд проходил без моего участия в связи с отдалённостью проживания, с моего письменного ходатайства. По почте я получила решение суда и обратилась в гор. ЗАГС по месту жительства для регистрации расторжения брака (чтобы получить свидетельство о расторжении брака для регистрации другого брака). В регистрации расторжения брака мне отказали, мотивировав отказ тем, что регистрировать расторжение брака и получать свидетельство о расторжении брака надо по месту расторжения брака. А в России мне объяснили обратное: что регистрация расторжения брака осуществляется по месту жительства (регистрации). Как быть? Кто прав? Где регистрируется расторжение брака?
ОтветитьЗдравствуйте Ирина. Не правы ни те ни другие. Соласно ст.32 СК РФ, регистрация расторжения брака производится по месту жительства супругов (одного из них) или по месту регистрации брака. Если регистрировать в РФ, то проблема с подачей заявления. Заявление должно быть совместным, либо раздельным, но от каждого из супругов с указанием причин невозможности присутствия и нотариально удостоверенным. Документ о расторжении брака может быть удостоверен и апостилирован органами ЗАГС, для того, что бы они имели силу на территории РК. Другой вариант действий, это признание решения вынесенного судом РФ, на территории РК (ст.52 Конвенции о правовой помощи между странами СНГ от 1993 г. Признание решений, не требующих исполнения 1. Вынесенные учреждениями юстиции каждой из Договаривающихся Сторон и вступившие в законную силу решения, не требующие по своему характеру исполнения, признаются на территориях других Договаривающихся Сторон без специального производства при условии, если: а) учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны не вынесли ранее по этому делу решения, вступившего в законную силу; б) дело согласно настоящей Конвенции, а в случаях, не предусмотренных ею, согласно законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой решение должно быть признано, не относится к исключительной компетенции учреждений юстиции этой Договаривающейся Стороны. 2. Положения пункта 1 настоящей статьи относятся и к решениям по опеке и попечительству, а также к решениям о расторжении брака, вынесенными учреждениями, компетентными согласно законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой вынесено решение.) и ст.424 ГПК РК. Для этого потребуется судебная процедура, и после признания решения суда РФ такой документ вместе с решением суда РФ. может служить основанием для регистрации расторжения брака в РК. Успехов.
Мне 25 лет, у меня трехлетний ребенок. Прописаны в частном доме со дня покупки дома. Мать с отцом развелись в 2005 году и только сейчас решили разделить дом и имущество. Мать и отец не хотят меня прописовать на своих половинах. Имеют ли они на это право? У меня нет собственного жилья, я не состою в браке и являюсь матерью одиночкой. Как мне поступить в этой ситуации? В доме прописан еще мой старший брат, которого также не хотят прописывать.
ОтветитьЗдравствуйте Анна. Согласно ст.120 ЖК РБ устанволены условия выселения из жилого помещения, принадлежащего собственнику. Исходя из изложенного Вами выселить Вас, тем более с н/л ребенком нельзя, если тем более отсутствует другое место жительства. При рассмотрении иска о разделе дома Вы должны быть привлечены к рассмотрению дела в качестве третьего лица, с самостоятельными требованиями. Эти требования Вы должны заявить в судебном заседании. Ст.116 ЖК РБ устанавливает Ваше право пользования жилым помещением, поэтому при разделе помещения (если такой раздел возможен согласно требованиям ст.119 ЖК РБ) каким помещением и на каких условиях Вы будете пользоваться определит суд. Успехов.
С наступившим Новым Годом! Может быть кто-нибудь знает белорусское законодательство? Помогите! Для того, чтобы прописаться мне в половину дома, которая принадлежит моему брату, представители паспортного стола требуют согласие собственника второй половины, т.е. соседей. А они проживают в другом городе и связь мы не поддерживаем. Правомерно ли такое требование и как быть? Можно ли прописаться в половину дома без согласия собственников второй половины?
ОтветитьЗдравствуйте Лариса. Пользование частным жилым фондом, определяется в основном Жилищным кодексом РБ. Если Вашему брату принадлежит половина дома, то дом находится долевой собственности брата и соседей. Если доля Вашего брата зарегистрирована как самостоятельная часть дома, или его доля определена и выделена, то он имеет право распоряжаться ей самостоятельно и вселить Вас в качестве члена семьи (ст.101,ст.116 ЖК РБ). В таком случае требования визовой ослужбы не обоснованы. Если же этого нет, то согласно ст.117 ЖК РБ распоряжение помещением производится по согласию всех сособственников, и тогда сотрудники визовой службы правы. Впрочем при отсутствии такого согласия возможно требование о выделении изолированной жилой комнаты в жилом помещении (п.2 ст.117 ЖК РБ). Либо реального раздела жилого помещения (ст.119 ЖК РБ). Не забудьте, что прописка в обязательном порядке потребует выписки из занимаемого Вами сейчас жилого помещения. Успехов.
Прошу помочь мне в следующем вопросе. Брачный договор заключили во время бракосочетания в Европейской стране, гражданином которой был муж. Муж умер. После этого я пыталась договор оспорить в стране заключения, т.к. подсудность не была оговорена. Оспорить не удалось. Есть решение Верховного суда о законности договора. Будет ли этот договор признан в РФ, т.к. он не был заверен у российского нотариуса в РФ, а зарегистрирован по закону страны заключения в уездном суде, и по нему уже есть решение Верховного суда. Спасибо.
ОтветитьЗдравствуйте Людмила. достаточно долго не вмешивался в обсуждение вопроса, поскольку вам уже практически все объяснили. Ваше упорство заслуживает уважения, но прявлять его нужно было до заключения брака.
Во-первых, вы ни разу не обозначили страну, а в разных странах различное правовое регулирование. Во-вторых, судебная инстанция РФ вам не может ничем помочь, поскольку к наследственным отношениям применяется право наследодателя, т.е. страны вашего "мужа". Я умышленно взал в кавычки слово "муж". То что вы считаете брачным контрактом, вполне можент оказаться "соглашением о совместном проживании и распределении имущества". Такой правовой порядок применяется во многих странах Европы и даже североафриканских государствах. Поскольку такой документ подлежит регистрации либо в органах местного управления, либо в судебных органах, то подписание такого договора вы вполне могли принять за заключение брачного союза, хотя оно таковым могло и не являться. Учитывая, что уже состоялись судебные решения и документ оставлен в силе, актуально разъяснение Карины Марковны Красновой-обратитесь к юристу. Вопрос слишком запутан, а информации слишком мало, что бы переписываться сети и отнимать чужое время. перестаньте быть ребенком. От количества повторений вашего вопроса, желаемый для вас ответ все-равно не появется на страницах настоящего сайта.
Если при жизни мужа между нами был брачный договор, а после смерти и открытия наследства в европейской стране гражданства покойного мое имущество не признается наследственным, а так же совместно нажитым, то может ли суд в РФ признать мое имущество совместно нажитым и выделить наследникам долю 25%.
В августе 2010 г. в Армении скончался мой отец. Там осталась квартира. Собственниками квартиры были в равной доли отец, мать, я и моя родная сестра. Я и сестра являемся гражданами РФ и живем в Москве. Мать гражданка Армении, но она серьезно больна (не ходит) и находится у меня в Москве. Мать и сестра отказались от 1/4 доли отца в мою пользу.
ОтветитьЗдравствуйте Сергей Александрович. Приммите соболезнования. Коллега прав. Вы можете оформить права из наследования, обратившись к нотариусу, ведущего наследственные дела, по месту смерти наследодателя и нахождения недвижимого имущества
(Статья 1226. Способы принятия наследства
1. Принятие наследства осуществляется подачей нотариусу по месту открытия наследства заявления наследника о принятии наследства или его заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.
2. В случае, когда заявление подается нотариусу не самим наследником, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.
Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на его принятие.).
Следовательно все заявления о принятии наследства, равно как и отках отвступление в наследство должны быть нотариально удостоверенные и на нотариально удостоверенных документах должен быть проставлен апостиль, т.е. штамп удостоверяюший полномочия нотариуса этот документ удостоверивший. Документ может быть составлен без перевода на языке заявителя, однако в отношении Вашей мамы вопрос немного сложнее, коль скоро она гражданка РА. Кроме того, если она не сможет ввиду болезни приехать к нотариусу, то Вам придется оформлять документы с выездом на дом. В зависимости от заболевания и ее возможности подписывать документы и владения руссим языком, предварительно обсудите с нотариусом порядок оформления отказа. В зависимости от ситуаций, требуются разные удостоверительные надписи, совершаемые нотариусом. Следует также нотариально заверить и апостилировать все документы подтверждающие степень родства, лиц обратившихся к нотариусу, а также свидетельства о смерти. Если не знаете адреса непосредственно нотариуса, направляйте документы в нотариальную палату по месту нахождения имущества. Если не знаете, то в республиканскую нотариальную палату. если нет, то в управление юстиции иил ка уже отмечал коллега через посольство РА, но в адрес нотариуса по месту нахождения недвижимости. Все отправления производите заказними отправлениями с указанием описи о вложении документов. Суетно, хлопотно, прискорбно, но увы такой порядок.
Уточнения к письму №1178001
Уважаемый Николай Геннадьевич!
Спасибо за ответ.
В Армении я нашел адвоката, который берется за меня подать заявление о вступлении в наследство. Я на него сделал доверенность, а так же нотариально заверенное заявление от матери и сестры от отказа 1/4 части наследства в мою пользу.
Но данный адвокаи просит прислать оригиналы след. документов: свидетельство о смерти отца, свидетельство о рождении мое и сестры, свидетельство на собственность(ордер). Я хочу послать нотариально заверенные копии всех перечисленных документов, но она просит оригиналы.
Как мне быть?
Спасибо.
Я отстаивал в суде отбираемую у меня с помощью рейдерской, мошеннической схемы недвижимость, являлся истцом по делу. Судом первой инстанции мой иск был удовлетворён,но кассационная инстанция отменила это решение, без отправки на новое рассмотрение. Сейчас суд первой инстанции должен рассматривать заявление противоположной стороны о взыскании с меня услуг их представителя, как с проигравшей стороны. Заявлено об очень высокой сумме. Я сейчас живу на пособие по безработице, у меня нет никакой собственности.
ОтветитьЗдравствуйте Александр. Этот вопрос до тонкостей не изложен, посему существуют различные трактовки при рассмотрении данного вопроса. Статья 100 ГПК в частности определяет следующее:
Статья 100. Возмещение расходов на оплату услуг представителя
1. Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
В отношении пределов финасовых требований коллега все изложил. Необходимо исследовать "среднюю" по данному региону и данной категории дел. Задача это подтвердить задача того, кто подал ходатайство и обоснование должно содержаться в ходатайстве, которое как ясно составляется в письменной форме. Но еще одним ключевым моментом является то, что это ходатайство подается в суд первой инстанции при рассмотрении первоначально заявленного требования, до рассмотрения судом кассационной инстанции. Если Вы утверждаете, что отменено решение суда первой инстанции без возврата на новое рассмотрение, то не ясно отчего сейчас это требование рассматривается судом первой инстанции. Если оно является вновь заявленым на основании состоявшегося и вступивего в силу решения, то можно предположить, что такое возможно. Однако Вы пишете, что первая инстанция по состоявшемуся решения была в Вашу пользу, а следовательно не могла возложить на Вас судебные расходы, т.к. Вы выигравшая сторона. Если возложение расходов произошло во второй инстанции, то только при условии, что ходатайство было заявлено в первой, внем было отказано, а вторая это ходатайство удовлетворила. Все остальное спорно. В любом случае коллега прав, если это вторая инстанция то это в надзор. А вообще в стользапутанных ситуациях помогает только обращение к адвокату на личный прием, поскольку отвечая на вопрос постоянно натыкаешся на "если", которые тебе не известны как в силу неполного изложения вопроса, так и в силу отсутствия документов. Обратитесь в Адвокатскую палату Приморского края. Уверен специалистов там достаточно. Успехов.
Я бы хотела узнать, есть такой закон в Узбекистане, что без нашего ведома можно продать квартиру. Я в России уже 10 лет и квартира без присмотра. В данное время нахожусь в Самаре. Спасибо заранее!
ОтветитьЗдравствуйте Наталья. Возможно ответ на Ваш вопрос содержится в в самом вопросе, который Вы задали. Квартира является недвижимым имуществом. Права на недвижимое имущество возникают с момента государственной регистрации. Согласно ст. 187 ГК РУ возможно приобретения права собственности на недвижимое имущество в случае владения им как собственным в течении 15-ти лет. А согласно ст. 191 ГК РУ безхозяйные предметы недвижимости, если они являются бесхозяйными ставяться на учет как бесхозяйные и по истечении периода времени превышающем три года оформляются в пользу нового собственника, который распоряжается имуществом по своему усмотрению.
Если Вы ничего не делали в отношении принадлежащей Вам квартиры в течении 10-ти лет, которую по Вашему утверждению Вы оставили без присмотра, то видимо удивляться, что имущество Вам уже не принадлежит. Конечно всю ситуацию нужно рассматривать с учетом всех имеющихся документов, однако обязанность содержания имущества надлежащим образом, предусмотрена ст.174 ГК РУ. Однако у Вас есть возможность оспаривания в судебном порядке право на имущество, принадлежавшее Вам, которое выбыло из Вашего владения помимо Вашей воли. Общий срок исковой давности составляет 3 года (ст.150 ГК РУ). Однако ст.154 ГК РУ определяет, что начало исчисления сроков исковой давности осуществляется с момента, когда лицо узнало о нарушении своего права (придется доказывать в суде). Пропущенный срок исковой давности может быть восстановлен судом по Вашему ходатайству (ст.159 ГК РУ). Успехов в спасении недвижимости и не забывайте о ее наличии на стольпродолжительный срок.
Через какой период после развода, вторая сторона не может претендовать на квартиру, если вторая сторона не была прописана в этой квартире, но квартира была куплена в браке. Заранее благодарен! С уважением Александр.
ОтветитьЗдравствуйте Александр. Все верно срок три года после расторжения брака (ч.1.п.2 ст.72 Семейного кодекса Украины. Но существует ч.2 п.2 ст.72, где установлено, что срок "позывной давностi" исчисляется с момента, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права на имущество. Так что с тремя годами нужно аккуратно. Смотря откуда считать. Пока имуществом не распорядились без согласия второго лица, его права не нарушены.Правда за пределами срока после развода, второй стороне придется доказывать имеющееся право собственности, если оно не зарегистрировано. Но это лишь дополнительные финасовые затраты для другой стороны (применительно к государственной пошлине и судебным расходам), а с точки зрения формального права вполне возможно предъявить требования. Может лучше разобраться не высчитывая сроки исковой давности? Успехов в решении сложных вопросов.
У меня дом. через год примерно меня должны снести, но еще не оповестили. Я хочу прописать к себе свою маму. Она в разводе с папой, и жилья своего у нее нет. у меня семья, сын.
ОтветитьЗдравствуйте Юлия. Позволю себе отвечать, сообразно объему сведений которые Вы сообщили. Простите, если мои ответы будут понятны как и сформулированные вопросы. Однако начинаем. Смею предположит, что у Вас в частной (или как говорят в Беларусии негосударственной) собственности жилой дом. В соответствии со ст.69 ЖК РБ компенсация в случае сноса жилого помещения установлена:
"Статья 69. Предоставление жилого помещения в связи со сносом или переоборудованием жилого помещения
Если дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд либо дом (квартира) непригоден для проживания и подлежит переоборудованию в нежилой, предприятием, учреждением, организацией, которым отводится земельный участок либо предназначается подлежащий переоборудованию дом (жилое помещение), предоставляется выселяемым из этого дома гражданам жилое помещение типовых потребительских качеств".
Тем не менее эта норма Жилищного кодекса является "общей" и применительно к Вашей ситуации существует еще "специальная норма" ЖК РБ, установленная в ст.104:
"В случае, если законодательством Республики Беларусь, действовавшим на момент сноса одноквартирного, блокированного жилого дома, строений и сооружений при нем, принадлежавших гражданину на праве собственности, в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд не была предусмотрена выплата денежной компенсации за снесенный жилой дом, то квартира, полученная этим гражданином в доме государственного или частного жилищных фондов в результате такого сноса, независимо от времени ее предоставления приватизируется им безвозмездно (без учета жилищной квоты, суммы квот) в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, а в случае смерти этого гражданина – пережившими его членами семьи, получившими совместно с ним квартиру и проживающими в ней.
В случае сноса одноквартирного, блокированного жилого дома, строений и сооружений при нем, принадлежавших или принадлежащих на момент сноса гражданину на праве собственности, в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд после введения в действие Закона Республики Беларусь «О приватизации жилищного фонда в Республике Беларусь» указанному гражданину совместно с членами его семьи предоставляется за счет соответствующих предприятий, учреждений, организаций, которым отводится земельный участок, по выбору гражданина право на:
получение в собственность благоустроенной квартиры, соответствующей требованиям статей 73, 81 и 82 настоящего Кодекса;
строительство и (или) получение в собственность жилого дома, строений и сооружений при нем, равноценных сносимым по благоустройству и общей площади;
перенос и восстановление при наличии технической возможности сносимого дома, строений, сооружений и насаждений при нем;
получение денежной компенсации за сносимый жилой дом, строения, сооружения и насаждения при нем, определяемой на основании заключения экспертизы о стоимости жилого дома, строений, сооружений и насаждений при нем.
В случае сноса одноквартирного, блокированного жилого дома, строений и сооружений при нем, принадлежащих на праве собственности юридическому лицу негосударственной формы собственности, в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд указанному юридическому лицу предоставляются по его выбору права, предусмотренные абзацами третьим, четвертым и пятым части второй настоящей статьи."
Для Вас существенно важно исходя из этой статьи в чьих интересах производятся действия, связанные со сносом дома, т.е или за счет государства за счет лиц, в пользу которых осуществляется снос дома и изъятие земельного участка.
Для Вас это станет более понятным, если Вы ознакомитесь со ст.73 и ст 81 ЖК. РБ, на которые имелась ссылка в ст.104:
"Статья 73. Требования, предъявляемые к жилому помещению, предоставляемому в связи с выселением
Жилое помещение, предоставляемое гражданам в связи с выселением, должно находиться в пределах данного населенного пункта, а в сельской местности – в пределах территории поселкового, сельского Совета депутатов или территории колхоза, совхоза, если они расположены на территории нескольких поселковых, сельских Советов депутатов.
Статья 81. Нормы предоставления общей площади жилого помещения социального пользования
Жилое помещение социального пользования предоставляется в пределах от пятнадцати до двадцати квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека.
Жилое помещение социального пользования может быть предоставлено с превышением максимальной нормы предоставления общей площади жилого помещения, установленной частью первой настоящей статьи, если оно составляет однокомнатную квартиру либо предназначено для проживания граждан разного пола, кроме супругов, а также в случае предоставления дополнительной площади.
Если гражданину на момент принятия решения о предоставлении жилого помещения социального пользования принадлежит на праве собственности жилое помещение, в котором не остаются проживать члены его семьи, то он обязан произвести отчуждение этого жилого помещения местному Совету депутатов, предприятию, учреждению, организации, предоставляющим жилое помещение социального пользования, в ценах, действующих на момент отчуждения.
Отказ гражданина от исполнения обязательств по отчуждению жилого помещения, принадлежащего ему на праве собственности, является основанием для отмены решения о предоставлении ему жилого помещения социального пользования."
К Вашей ситуации указанные нормы могут иметь место с точки зрения определения размера предоставляемого помещения.
Если Ваша мама будет приписана к Вам, то Вы сможете ее прописать (т.е. зарегистрировать) только в качестве члена семьи.
"Статья 29. Члены семьи нанимателя, собственника жилого помещения, члена организации граждан-застройщиков
К членам семьи нанимателя, собственника жилого помещения, члена организации граждан-застройщиков относятся его супруг (супруга), их дети и родители. Другие родственники, а также нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи нанимателя, собственника жилого помещения, члена организации граждан-застройщиков, если они проживают совместно с ним и ведут общее хозяйство."
При таком условии отдельное жилое помещение ей предоставлено быть не может, поскольку вы члены одной семьи.
Еще существует одни аспект, на который Вам стоит обратить внимание и обдумать, перед тем как принять решение о прописке. он состоит в том, что если занимаемая в настоящее время вашей семьей площадь, в результате вселения Вашей маы будет меньше нормы предоставления, то тако вселение согласно жилищному законодательству РБ рассматривается как ухудшение жилищных условий, и является основанием для отказа в постановке на учет как нуждающихся в течении 5-ти лет после такой прописки. Следовательно в случае, если "сноса" не произойдет, Вы отдалите возможность постановки на учет. Взвесте все и принимайте решение. Успехов.
Поведение судьи до рассмотрения дела по существу вызывает сомнения в ее объективности и беспристрастности. Очевидное лоббирование интересов противоположной стороны. Неоднократные попытки рассмотреть дело в одностороннем порядке.
ОтветитьЗдравствуйте Александр. Можно и в канцелярию (если примут у них же дни и часы приемные, тем более в каждом суде свои). Можно и по почте, вот только важно, что бы ваше ходатайство дошло по "нашей почте" до канцелярии и было передано судье (ее секретарю) до начала судебного разбирательства, а то бывают пришло, но передать не успели, а заседание уже вот оно. Проблема заключается в том, что эти ходатайства рассматриваются в судебном заседании, с учетом всех лиц участвующих в деле. Ознакомьтесь внимательно с положениями ст./ст. 19;20 ГПК РФ. В любом случае заявление об отводе будет рассматриваться в судебном заседании, так что не очень ясно, что Вы собирались "выиграть". Если подтвердить, что Вы вручили заявление об отводе, а судья его проигнорировала, то это исключено. Заявление подается в суд по числу лиц участвующих в деле, отказ или удовлетворение заявления оформляется судебным актом, который носит название определение. Определение должно быть законным обоснованным и мотивированным. Следовательно ни факт обращения, ни основания по которым заявление оставлено без удовлетворения не могут оказаться вне фиксации в качестве материалов дела. Достоверность контролируйте сами. В первом случае подачей письменного заявления с обоснованием и по числу лиц участвующих в деле. Во втором путем истребования от суда мотивированного отказа в письменной форме, что будет сделано, поскольку такое заявление рассматривается судом с удалением в совещательную комнату и оглашается в полном объеме на момент его принятия. Используйте звукозапись при ведении процесса. О ведении звукозаписи Вы можете суд не ставить в известность, но при возникновении спора запись может быть подвергнута экспертизе. В случае ведения записи согласие и разрешение не требуется, но отметка о ведении записи заносится в протокол. Но вообще, Антонина Васильевна права, судьи не удовлетворяют заявление об отводе при отсутствии серьезных оснований. Успехов в трудном деле.
Я перевел квартиру на 1 этаже в нежилой фонд под салон красоты. Был составлен проект и получено согласие мэрии. Свидетельство о переводе и регистрации получено. Договор с ЖКХ расторгнут. Оформляю договора на обслуживание с водоканалом, теплосетями и электросетями. Возникли проблемы с электричеством. Дают только 2 кВт, как на квартиру. Что мне делать: в городе нет горячего водоснабжения, соответственно поставлен водонагреватель (2 кВт) солярий (3 к Вт)
3 фена, каждый по 2 к Вт электричество на 1,5 к Вт (по требуемым нормам)... И есть поддержка правительства малого бизнеса, где сказано. Что электроэнергии давать сколько нужно. Что мне делать в этой ситуации-роспотребнадзор будет требовать, а электрики не дают.? Как работать?
ОтветитьЗдравствуйте Роман. Вопрос с переводом как обычно очень сложный. Прежде чем вподать в эйфорию предложенную коллегой, просмотрите свои документы на этапе согласования перевода жилого помещения в нежилое. При принятии решения должны были быть предоставлены заключения о возможности перевода на условиях, содержащихся в представленных документах, согласованные службами, включая энергетиков. Посмотрите свои заявки и их согласования. Сопоставьте объемы и принимайте решения. Давать нагрузку как на квартиру, если они до издания распоряжения о переводе согласовали перевод, как нежилое т.е. признали возможность нахождения нежилого помещения. такие действия называются по-другому. Все зависит от конкретных обстоятельств. Обратитесь к юристу. Сами Вы эти решите врядли. Слишком много мелких деталий. Успехов.
Муж не живет с семьей больше года и все это время никак не содержит материально ребенка. Только недавно подала иск на алименты, скоро назначат суд. Вместе с просьбой о начислении и взыскании алиментов с момента подачи иска попросила взыскать алименты за предыдущий год, когда муж не жил с нами и не обеспечивал ребенка.
ОтветитьЗдравствуйте Аня. Ст.191 Семейного кодекса Украины определяет следующее:
Статья 191. Время, из которого присуждаются алименты на ребенка
1. Алименты на ребенка присуждаются по решению суда от дня предъявления иска.
2. Алименты за минувшее время могут быть присуждены, если истец подаст суда доказательства того, что он принимал меры относительно получения алиментов из ответчика, но не мог их получить в связи с уклонением последнего от их уплаты. В этом случае суд может присудить алименты за минувшее время, но не более чем за трех года.
Такчто Вам требуется доказать в судбном заседании обстоятельства предусмотренные п.2 указанной статьи. Успехов.
Помогите разобраться! В 2004 г. умер отец. Вместе с ним был прописан его 30 летний сын Андрей от другого брака. Но за год до смерти отца Андрей исчезает и все эти годы отсутствует (о нем мы ничего не знали). Наследство в свое время приняла лишь я, дочь отца, но свидетельство о праве на наследство не получала, т.к. ждала Андрея-ему я хотела отдать свою долю. Однако недавно мы узнали о смерти Андрея (он умер полгода назад).
ОтветитьЗдравствуйте Рамзия. В гражданском кодексе существует такой способ принятия наследства как наследственная трансмиссия. Он определен ст.1156 ГК РФ и определяет следующее:
Статья 1156. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)
1. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.
2. Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях.
Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.
По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со статьей 1155 настоящего Кодекса, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока.
Таким образом если жена и дочь Андрея, смогут в судебном порядке доказать, что они не знали о наследстве от Вашего отца, открывшегося в пользу Андрея, то они могут наследовать, но мноегое зависит от конкретных обстоятельств. В любом случае без судебногозаседания в суде по месту открытия наследства не обойтись.
Успехов.
В январе 2005 г. в Польше произошло ДТП месяц назад меня вызвал следователь и возбудил против меня уголовное дело по статья 264 часть 1 Поляки сделали виновным меня хотя я себя таковым не считаю. В моей машине были два пассажира один получил тяжкий вред здоровью. Претензий ко мне никто не предъявлял.
ОтветитьЗдравствуйте Владиммир. Вам немного повезло, но вследующий раз старайтесь не становиться виновником ДТП, а если уж стали даже просто участником, следите за ходом разбирательства, поскольку это в Ваших же интересах. Поляки переслали документы для привлечения к ответственности в соответствии с законодательством РФ и следователь обязан принять меры. Схема правоотношения выглядит следующим образом:
Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
(в ред. Федерального закона от 13.02.2009 N 20-ФЗ)
1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, -
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет или без такового.
Эта та статья которую с Ваших слов Вам инкриминируют. Среди категорий она относится к категории небольшой тяжести как неумышленное деяние, поскольку предусматривает санкцию в виде лишения свободы не превышающую двух лет лишения свободы.
Статья 15. Категории преступлений
1. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.
2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает двух лет лишения свободы.
Статья 78. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности
1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:
а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;
Статья 9. Действие уголовного закона во времени
1. Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния.
2. Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий.
Статья 10. Обратная сила уголовного закона
1. Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.
В этом и состоит условие того что Вам повезло, поскольку на момент правонарушения, действовала ч.1 ст.264, в редакции 1996 г., которая предусматривала пять лет лишения свободы. Тогда правонарушение признавалась бы преступлением средней степени тяжести, и срок освобождения от ответственности по ст.78 состоял бы шесть лет, т.е истекал бы в январе 2011 г. Однако поскольку в 2009 г. сроки лишения свободы были сокращены до 2 лет, данное преступление перешло в категорию менее тяжких срок привлечения к ответственности по которым составляет два года. Таким образом у следователя отсутствовали основания для возбуждения уголовного дела по законодательству РФ, а возбужденное дело подлежит прекращению. В дальнейшем аккуратнее на дороге и с ведением дел, а также не экономьте на адвокатах. Может выйте дороже. Успехов.
У умершего Виктора остались двое совершеннолетних детей от первого брака, проживающие в Вильнюсе, и несовершеннолетняя дочь от второга брака, проживающая в Беларуси. В Беларуси он и жил со своей второй семьёй в доме, нажитом в первом браке. В первом браке он также нажил и квартиру в Вильнюсе, где проживает его бывшая жена и дети от первого брака. (При разводе имущество было поделено: Виктору остался дом в Беларуси, бывшей жене - квартира в Вильнюсе). После его смерти дети от первого брака подали иск на установление наследства (имеется ввиду упомянутый дом, а также другое имущество, нажитое во втором браке). Может ли его несовершеннолетняя дочь от второго брака подать аналогичный иск на установление наследства (имеется ввиду квартира в Вильнюсе нажитая Виктором в первом браке ещё до рождения названной дочери)?
ОтветитьЗдравствуйте Галина. Коль скоро бывшие супруги при разводе разделили имущество, то имущество принадлежит каждому из них в то объеме в каком объеме они разделили. Коль скоро квартира осталась за бывшей супругой, то дочь от второго брака права на эту квартиру не имеет. Права наследования дома в Беларусии определяются договром о правовой помощи между Белоруссией и Литвой, ГК Республики Беларусь и принадлежат жене от второго брака и всем троим детям в равных долях (ст.1057 ГК Республики Беларусь). С учетом того, что со второй семьей в указанном доме проживал наследодатель, то в силу ст.1082 ГК Республики Беларусь у них будет приимущественное право на получение этого дома в полном объме в счет своей доли. Несоразмерность передаваемого имущества устраняется передачейпричим наследникам другого имущества или установлением денежной компенсации. Успехов.
Мы - лечебное учреждение. К нам обратился с запросом адвокат с просьбой отразить в истории болезни некоторые данные. Имеет ли он право делать такой запрос и должны ли мы его выполнять? Очень ждем ответа!
ОтветитьЗдравствуйте Ольга. Коллега права хотя набор обязательных документов весьма неоднлзначен в применении. Одной доверенности в приложении к ордеру маловато, поскольку важно что именно содержится в указанной доверенности, т.е объем правомочий определяющих волеизъявления лица, указанного в истории болезни. Наличие ордера врядли укрепляет правомочия по истребованию подобных сведений. Частично приведу содержание ст.61 закона:
Статья 61. Врачебная тайна
Информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Гражданину должна быть подтверждена гарантия конфиденциальности передаваемых им сведений.
Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении профессиональных, служебных и иных обязанностей, кроме случаев, установленных частями третьей и четвертой настоящей статьи.
С согласия гражданина или его законного представителя допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в интересах обследования и лечения пациента, для проведения научных исследований, публикации в научной литературе, использования этих сведений в учебном процессе и в иных целях.
Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:
1) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния выразить свою волю;
2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;
3) по запросу органов дознания и следствия и суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 214-ФЗ)
Ка видно информация предоставляется по запросу лиц указанных в п.3 ч.4 этой статьи, среди которых запрос адвоката отсутствует. Правда имется ссылка на связь с судебным разбирательством. Однако адвокат, полномочия которого подтверждаются ордером, в этом случае вполне в состоянии сделать запрос через суд или органы дознания или следствия, если он действительно надлежащий участник процесса. Если он действует только как полномочный представитель, по доверенности, то право на получение информации не связано с наличием или отсутствием ордера. Лучше получить жалобу от адвоката в связи с непредоставлением информации, чем преследование по другим основаниям предусмотренным действующим законодательством. Думайте сами. Успехов.
Могу ли я вступить в наследство по прошествии 8-ми месяцев после смерти моей матери, если доля в квартире завещана моей дочери, а она не делает ничего. Ккие предпринять действия, чтобы вступить в наследство по первоочередности, если прошло более 6-ти месяцев, а наследник по завещанию не собирается оформлять его и не собирается куда либо ходить?
ОтветитьЗдравствуйте Анна. Примите соболезнования в связи с утратой близкого человека.
Сложившуюся ситуацию регламентируют следующие положения законодательства
Статья 1141. Общие положения
1. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 настоящего Кодекса.
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.
Статья 1154. Срок принятия наследства
1. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1 статьи 1114) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
2. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 настоящего Кодекса, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.
3. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи.
Непринятием наследства является фактическое положение, при котором наследник, призванный к наследованию, никаким образом не проявил своего отношения к приобретению наследства в течение установленного для этого срока: не подал в установленный срок заявления о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство; не совершил действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства; не сделал соответствующего заявления об отказе от наследства. В связи с тем, что указанные действия наследник может совершить в любое время в течение шестимесячного срока, констатация непринятия наследства возможна лишь по истечении указанного срока.
Следовательно, обратитесь к нотариусу с заявлением о принятии наследства п силу п.3 ст.1154 ГК РФ и подтверждением доказательства наличия наследства и того, что Вашей дочери было известно о наличии завещания и открывшемся наследстве. Формально доказать эти обстоятельства нотариусу будет сложно, но самое главное, что Вы фиксируете факт обращения в пределах сроков установленных для принятия Вами наследства в порядке определенном указанным пунктом. Нотариус Вам вероятнее всего откажет и предложит установить эти обстоятельства в судебном заседании, так что судебного разбирательства Вам не избежать, если только как предлагали коллеги не убедить дочь оформить отказ. Внимание на сроки у Вас как для оформления отказа так и на обращение к нотариусу остался месяц. Успехов.
Собираюсь замуж за итальянца. Подскажите пожалуйста если жизнь не сложится и придется подавать на развод (но уже к этому времени будут дети). Что можно предпринять до рождения детей или до свадьбы, чтобы ребенок остался со мной?! Спасибо! Что можно предпринять до рождения детей или до свадьбы, чтобы ребенок остался со мной?! Спасибо!
ОтветитьЗдравствуйте Мария. Брачный контракт вещь конечно полезная, хотя он и регламентирует только имущественные отношения между супругами. Отношения между Россией и Италией в частности регламентирются Конвецией о правовой помощи по гражданским делам 1979 г. Некоторые хитрости все-таки имеются. Расторжение брака положениями конвенции применительно к юрисдикции судов непосредственно не определена. Более того п.1 ст.24 Конвенции определяет компетентным судом суд местонахождения ответчика. Такое же требование содержитсяи в ст.32 итальянского закона о частном праве, устанавливающим итальянскую юрисдикцию при расмотрении семейных споров. Это положение приходит в некоторое противоречие с положениями Семейного кодекса РФ, который признает компетентным суд РФ при рассмотрении таких вопросов, правда при условии проживания истца на территории РФ. В общем каждый за себя. Однако существуют и положительные моменты. Решение суда РФ можно попытаться легализовать, путем заявления о признании решения. Кроме того ст.36 итальянского закона о частном праве устанавливает, что отношения между родителями и детьми как личные так и имущественные определяются национальным законом ребенка. Такая же норма содержится п/п b п.2 ст.24 КонвенцииЮ определяющая национальный закон применяемый к личному статусу. Следовательно для избежания недоразумений или в крайнем случае снижения вероятности возниновения проблем, необходимо, что бы Ваш ребенок должен быть зарегистрирован как гражданин РФ. Успехов.
У меня умерла мама. У моей мамы двое детей я и мой брат. Который шесть лет назад умер. Я пришла к нотариусу оформлять наследство. Так как мой брат умер наследниками являются его дети. Но они нехотят вступать в наследство, так как за больной моей мамы (для них бабушка) ухаживала я, от них никакой помощи не было. Нотариус просит чтобы они написали отказную, но они не хотят и нет возможности появится и написать отказную, лишние растраты. Буду ли я признана единственной наследницей?
ОтветитьЗдравствуйте Наталья. Простите за нотацию, но ошибка (с моей точки зрения) заключена в заданном Вами вопросе. Как правило обращаясь за юридической консультацией, люди уже знают ответ на вопрос, который они собираются задать.
Ключевым в Вашем вопросе являентся слово отказ. Коллега все верно изложила принимая во внимание ситуацию с отказом. Однако отказаться можно зная что то от чего ты отказываешся (или не отказываешся) существует и тебе полагается. Необходимо, что бы Ваши родственники знали о наличии открывшихся у них прав, в связи со сметртью Вашей мамы (примите соболезнования, вполне искренние). Право по наследованию в порядке представления (именно так называются права Ваших племянников) на принятие наследства возникают с момента смерти наследодателя, либо с момента, когда они узнали о возникшем у них праве. Вы как добросовестный наследник уведомили нотариуса о наличии других наследников по закону. Теперь заставьте нотариуса не просто известить этих наследников об открытии наследства, но и об истечении сроков для принятия наследства, после получения ими сведении об открытии такого наследства. Потребуйте от нотариуса направить в адрес сонаследников заказные письма с уведомлением о вручении где будут указаны факт открытия наследства и предложение в 6-ти месячный срок (хотя это перебор по времени) со дня получения письма выразить свое волеизъявление применительно к наследству. По истечении указанного периода времени нотариус может совершенно спокойно выдавать Вам свидетельство как наследнику, поскольку все известные ему (нотариусу) наследники извещены, в установленный законом срок для принятия (либо отказа от наследства) не обратились и свидетельство выдается обратившемуся наследнику. Успехов.
Муж обратился в суд с иском о расторжении брака с женой. В судебном заседании выяснилось, что муж по решению суда признан ограниченно дееспособным и его попечителем назначена жена. Последняя возражала против удовлетворения иска, указывая на то, что суд не должен был принимать заявление, и муж не вправе лично отстаивать свое требование в суде. Правильны ли доводы жены?
ОтветитьЗдравствуйте Яна. Ознакомтесь с положениями ст. 30 ГК РФ и гл.31 ГПК. В них содержаться ответы на интересующий Вас вопрос. Очень он похож на задачку для студента, так что лучше ходить на лекции и самостоятельно работать с законодательством. Полезно. Если мое предположение о студенческой молодости не верно, то прошу меня извинить. В любом случае ознакомление с указанными документами позволит сделать вывод, каких прав лишен человек ограниченнно дееспособный. Право на обращение в суд не перечислено в ст.30 ГК РФ. Кроме того существует постановление конституционного суда, в котором признано возможным обращение в суд граждан вообще недееспособных. Хотя представитель главы государства г. Кротов возражал против такого постановления (и формально возможно верно), тем не менее КС признал возможность обращения в суд. Успехов.
Муж и жена во время брака приобрели квартиру (кооператив). Через некоторое время один из них погибает, остаются двое несовершеннолетних детей. Есть ли право у детей, наследовать долю умершего родителя? Или эта доля принадлежит только пережившему супругу?
ОтветитьЗдравствуйте Наталья. С ответом коллеги согласен. Гражданский окедкс определяет следующее:
Статья 1141. Общие положения
1. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 настоящего Кодекса.
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.
2. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146).
Статья 1142. Наследники первой очереди
1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.
2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
Таким образом, лица указанные в п.1 ст 1142 ГК РФ являются наследниками по закону, имеющими равные права на наследственное имущество, но только в случае если они не относятся к категории наследников, которые не могут наследовать т.е отстранены от наследования, лишены наследства, либо будут признаны судом недостойными наследниками. Развитие ситуации подобным образом допускается при условии, что в отношении квартиры не было составлено завещание. Если оно было составлено, то доли наследников будут определяться иным образом, поскольку завещание имеет приоритет перед наследованием по закону. Впрочем несовершеннолетние дети как иждивенци наследодателя без своей доли в данном случае все-равно не останутся. Существенным также является вопрос, выплачен ли пай полностью (поскольку квартира кооперативная), зарегистрировано ли право собственности на квартиру и на кого на умершего или на оставшегося в живых. В зависимости от ответов на эти (и еще не сомневаюсь вопросы, которые появятся) будет зависить последовательность действий. Если квартира в собственности как имущество, то это одно, еслипай выплачен, но право не зарегистрировано, то это другое, если пай не выплачен, то это третье. и.т.д. Однако в любом случае необходимо в пределах срока (6-ть месяцев) подать заявление к нотариусу ( по месту открытия наследства) о вступлении в права наследования. Если несовершеннолетние не могут этого сделать самостоятельно, а оставшийся родитель препятствует (простите может это фантазии но в Вашем вопросе слишком мало информации для точного ответа), то можно прибегнуть к помощи органов опеки и попечительства. Вопрос о наличии или отстутсвии завещания, возможно выяснить через нотариуса, при подаче заявления о вступлении в наследство. Рад если помог, ну а если запутал, то надеюсь не очень. Успехов.
Между российским и китайским юридическим лицом был заключен договор аренды здания. В ходе исполнения договора между сторонами возик спор о том, кто из них должен нести затраты по ремонту кровли здания. Можно ли предъявить иск в МКА при ТПП, если сторонами не было заключено арбитражное соглашение?
ОтветитьЗдравствуйте Елена. Регламент МКАС при ТПП РФ предусматривает следующее:
§ 2. Компетенция
1. В МКАС могут по соглашению сторон передаваться:
споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей, а также споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений и организаций, созданных на территории Российской Федерации, между собой, споры между их участниками, а равно их споры с другими субъектами права Российской Федерации.
Гражданско-правовые отношения, споры из которых могут быть переданы на разрешение МКАС, включают, в частности, отношения по купле-продаже (поставке) товаров, выполнению работ, оказанию услуг, обмену товарами и (или) услугами, перевозке грузов и пассажиров, торговому представительству и посредничеству, аренде (лизингу), научно-техническому обмену, обмену другими результатами творческой деятельности, сооружению промышленных и иных объектов, лицензионным операциям, инвестициям, кредитно-расчетным операциям, страхованию, совместному предпринимательству и другим формам промышленной и предпринимательской кооперации.
2. МКАС рассматривает споры при наличии письменного соглашения между сторонами о передаче на его разрешение уже возникшего или могущего возникнуть спора.
3. МКАС принимает к своему рассмотрению и споры, подлежащие его юрисдикции в силу международных договоров.
4. Вопрос о компетенции МКАС по конкретному делу решается составом арбитража, рассматривающим спор. Состав арбитража вправе вынести отдельное постановление по вопросу о компетенции до рассмотрения спора по существу либо отразить этот вопрос в решении по существу спора.
5. Вынесение решения по существу спора является исключительным правомочием состава арбитража по конкретному делу.
Следовательно если ваши организации заключат дополнительное соглашение к договору о передаче дела на рассмотрение в МКАС, то такое рассмотрение будет возможно. Без такого соглашение при отсутствии арбитражной оговорке о МКАС в действующем договоре рассмотрение спора в МКАС будет невозможно. Успехов.
На имя работодателя пришел запрос справки 2-НДФЛ из милиции. С целью проверки по ст. 114-145 УПК. Отделение, которое находится в другом районе города, в самом запросе неверно указан адрес. На сколько это возможно и правомерно? И что может послужить причиной этого запроса? Неверный адрес может быть опечаткой в таких документах?
ОтветитьЗдравствуйте Карина. Такие опечатки в документах недопустимы. Статьи, которые указаны через тире подразумевают, что цель запроса для проведения проверки со ст.114 по ст.145 УПК РФ. Не вдаваясь в подробности можно говорить, что это нонсенс, применительно к предмету запроса (если Вы только не перепутали номера статей, также как милиция перепутала адреса). Предмет запроса составляет сведения, которые распространению не подлежат и предоставляются в специально предусмотренном законом порядке. В целях избежания недоразумений (распостранение информации ненадлежащему лицу и без надлежащих оснований, либо неисполнение запроса, если он действительно имел место) можно рекомендовать обратится с письмом на имя начальника отделения милиции. В письме изложите ситуацию, сомнения и опасения работодателя всвязи с ненадлежаще оформленным запросом, попросите подтвердит наличие запроса и прежоставить в адрес работодателя надлежаще оформленный запрос. К письму приложите копию ненадлежащего запроса. Другой район города не другой город, так что для собственной пользы лучше подать документы непосредственно в отделение. На втором экземпляре получите отметку о вручении и входящий номер. Если запрос имел место то его повторят но уже в надлежащей форме. В результате вы должны получить ответ начальника на письмо и надлежащий запрос. Кстати в обращении можете изъявить готовность получить указанные документы непосредственно в отделении, во избежания недоразумений. Успехов.
Скажите пожалуйста есть ли изменения в статье 81 ск рф, в интернете нашла вот такое статью 81 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 3. Размер алиментов, взыскиваемых на ребенка с каждого из родителей в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, не может быть ниже 50 процентов величины прожиточного минимума для ребенка, установленного в субъекте Российской Федерации, на территории которого он проживает (минимального размера алиментов). В случае, если алименты взыскиваются с единственного родителя ребенка, минимальный размер алиментов не может быть ниже величины прожиточного минимума для ребенка, установленного в субъекте Российской Федерации, на территории которого он проживает. МОГУ ЛИ Я В СУДЕ ОСНОВЫВАТЬСЯ НА ЭТО?
ОтветитьЗдравствуйте Светлана. В суде ссылатся на ЭТО Вы не можете, как на норму права, поскольку действующая редакция ст.81 СК РФ имеет всего два пункта:
Статья 81. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке
1. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.
2. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.
Вероятно в интернете Вы нашли проект, предполагаемый для внесения в Госдуму. Такчто руководствуйтесь п.2 действующей редакции ст.81 СК РФ. Успехов.