Задано вопросов 9, из них VIP - 8
Ханты-Мансийск, вчера, 17:30

Я работаю врачом, в государственной больнице. Раньше зарплату за декабрь выплачивали полностью, сейчас нам перечислили аванс за декабрь, а вторую часть планируют начислить 15 января 2026 г. Правомерно ли это?

Ответить

Добрый вечер, Илья.

1)Согласн ст. 136 ТК РФ

“Заработная плата выплачивается работнику не реже чем каждые полмесяца не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.”

2)Согласно этой статье, заработная плата за отработанное время должна выплачиваться два раза в месяц.

-Первая часть (аванс) должна выплачиваться за первую половину месяца (обычно до 20-25 числа текущего месяца).

-Вторая часть (окончательный расчет) должна быть выплачена не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который она начислена.

3) Вам сообщили, что вторую часть выплатят 15 января 2026 года.

Это означает, что больница планирует задерживать выплату целого года (с 15 января 2025 года до 15 января 2026 года). Такая задержка является грубым нарушением трудового законодательства.

4)Обратитесь к руководству больницы (главному врачу, бухгалтерии) с просьбой разъяснить ситуацию. Возможно, произошла ошибка в датах или неправильное понимание закона. Четко укажите на статью 136 ТК РФ и напомните, что задержка выплаты более чем на месяц является нарушением.

5)Если реакции нет, то письменно и жалобу в министерство, комитет здравоохранения и разумеется в ГТИ.

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Краснодар, вчера, 11:46

Супругу были назначены обязательные работы в августе 2023 к нему никто не приходил и он тоже не ходил на эти работы на данный момент у супруга испортился паспорт нужно заменить не будет ли вопросов при замене паспорта и могут ли сейчас обязать пройти эти работы?

Ответить

Добрый день, Анжелика.

1)Служба миграции (МВД) при замене паспорта проверяет в первую очередь факт наличия административных нарушений или неуплаченных штрафов, которые могут препятствовать замене паспорта.

2)Обязательные работы назначаются за совершение административного правонарушения. Неисполнение назначенного наказания само по себе не является автоматическим основанием для отказа в выдаче или замене паспорта.

3)Обязательные работы назначаются судом (или уполномоченным органом) в качестве одного из видов административного наказания согласно ст. 3.13 КоАП РФ.

4)Если лицо, которому назначены обязательные работы, уклоняется от их исполнения (например, не является к месту отбывания или не является на назначенные ему работы), судебный пристав-исполнитель может:

-Составить протокол об административном правонарушении по ст. 20.22 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей по контролю за поведением …) или ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение законного требования пристава-исполнителя).

-Вынести постановление о замене наказания. Это самое серьезное последствие. Согласно ст. 32.13 КоАП РФ, если лицо злостно уклоняется от отбывания обязательных работ, суд может заменить неотбытую часть обязательных работ другим видом административного наказания, как правило, наложением административного штрафа.

5)Вообще, как показывает практика, если так долго тишина, то пристав обычно подает на замену просто в виде штрафа, если сейчас не сделал этого, то вообще может еще назначить супругу явку для отбывания работ.

-Если супруг не явится по новому вызову, пристав будет иметь дополнительный повод для привлечения его к ответственности за неисполнение законного требования пристава (ст. 51 ФЗ “Об исполнительном производстве” и КоАП РФ).

6)но, вообще, лучше что бы избежать вообще всех вопросов, нужно явиться и потребовать назначить ему работы, что бы не было сложностей вообще...

7)Касаемо паспорта, вообще проблем не будет, не стоит переживать.

Новокузнецк, вчера, 11:30

Я работал как ИП на патенте (розничная торговля), оплатил патент на полгода а продлить забыл. Сейчас хотел выписать новый патент и узнал что за прошедшие полгода мне теперь нужно будет отчитаться по общему налогообложению. Мне насчитали около миллиона рублей (налогов, пени, штрафа) у меня нет таких денежных средств. Вопрос: Могу я после Нового обанкротиться и что для этого надо сделать?

Ответить

Ответ отключен модератором

Задано вопросов 2, из них VIP - 2
Ставрополь, вчера, 10:46

Прохожу службу по контракту. Получил ранение, в случае прилёта FPV дрона с зажигательной смесью. Пока был в отпуске по болезни. Военный комиссариат по месту жительства запросил предоставить сведения по факту категории В, в военном билете. Я находился в 2011 году в психиатрической клинике по направлению с ВВК военкомата. Поставили F60.3 я об этом не знал как меня выписали задали вопрос буду ли что с собой делать сказал нет. В 2025 году пришёл в военкомат для подписания контракта, куратору сообщил что у меня В, военный билет отдали после клиники с категорией В сказали не иду служить срочную службу. Он сказал все ерунда это, дал обходной лист, врачей в больницу, прошёл врачей, врача психиатра не было на месте. Ему сообщил об этом он забрал документы и позже проставил врача сам. До получения ранения ко мне вопросов не было, после уже военком отправил взять выписку с истории болезни с каким диагнозом там находился, привез, отправил по сегодняшнему дню повторно, повторно заключение дали F60.3. Мед Рота и врач психиатр ВВЭ кричат на меня обвиняют в сокрытие болезни и мошенничестве. Так мед рота сказала провести расследование и мне поставят статью и заберут в шторм подразделение служить. На сколько это все законно и какие мои действия и меры могут быть приняты? Объяснение на начальника В/Ч так и написал как ушёл служить. С клиники психиатрической сказали должны списать со службы и обян явиться к ним для постановки на группу и дальнейшего прохождения лечения. Документы прекреплю.

Ответить

Вот ещё прикрепил документы

Прикреплённые файлы:
Это лучший ответ

Добрый вечер, Артем.

1)В 2011 году категория “В” означала, что вы ограниченно годны к военной службе и зачислялись в запас. Вы не подлежали призыву в мирное время.

2) При заключении контракта (в 2025 году, как вы указали) военкомат должен был провести повторное освидетельствование. Если в военном билете была категория “В”, но вас признали годным для заключения контракта, это могло произойти по одной из причин:

-Если проходило новое ВВК при заключении контракта, и новый состав врачей счел вас годным (категория “Б”).

- Изменения в Расписании болезней (Приказ Минобороны № 503).

3)Если вы знали о диагнозе F60.3 (Расстройство личности) и не уведомили об этом врачей при заключении контракта, это может быть расценено как умышленное предоставление ложных сведений для заключения контракта, что является серьезным нарушением.

4)Ранение, полученное в зоне боевых действий, подлежит обязательному освидетельствованию ВВК для установления степени тяжести (военная травма или заболевание).

-ВВК должна установить, является ли ранение военной травмой и какова степень вашей годности к службе с учетом нового состояния здоровья.

5)Психиатрический диагноз (F60.3)

-Влияет на общую годность. Диагноз F60.3 (Шизотипическое расстройство), согласно действующему Расписанию болезней, чаще всего соответствует категории “В” (ограниченно годен) или “Д” (не годен), в зависимости от выраженности симптомов и того, было ли это выявлено при первичном освидетельствовании или возникло/обострилось вследствие службы.

6) Обвинения в мошенничестве и сокрытии болезни могут быть законными, если будет доказано, что вы умышленно скрыли диагноз F60.3 при заключении контракта в 2025 году, будучи осведомленным о нем.

-Это может быть попыткой давления. Перевод в штурмовое подразделение должен основываться на решении командования и медицинском заключении о годности. Если ВВК установит, что вы не годны (категория В или Д) из-за психиатрического диагноза, вас не имеют права направлять в штурмовое подразделение.

7)Заявление из клиники о необходимости явки для “постановки на группу” и лечения подтверждает, что диагноз активен или не был снят с учета.

-Если диагноз F60.3 подтверждается повторно и является основанием для негодности, вы должны быть освобождены от службы по состоянию здоровья

8)Все ваши объяснения должны быть оформлены письменно и направлены вышестоящему командованию (через рапорт на имя командира части), а не только врачам мед. роты. В объяснении укажите, что вы не скрывали информацию о своем статусе “В” при заключении контракта (если вы им его показывали), и что вы не знали о постановке на учет в 2011 году.

-Если клиника говорит, что вас должны “списать”, требуйте от них официальное медицинское заключение о вашем диагнозе и степени годности. Это будет вашим главным доказательством в ВВК части.

-Если вас направят на ВВК по факту ранения, убедитесь, что врачи учитывают и последствия ранения, и первоначальный диагноз F60.3 (если он не был снят). Если ВВК признает вас негодным (В или Д), то никакие обвинения в “шторм-подразделении” не будут иметь законной силы.

9) Если следствие докажет, что вы умышленно ввели в заблуждение военкомат, скрыв диагноз F60.3, при заключении контракта, это может иметь серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности за мошенничество или нарушение условий контракта.

Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 N 565 (ред. от 29.08.2025) "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе", Указ Президента Российской Федерации от 03 августа 2023 года № 580 "О некоторых вопросах прохождения военной службы"

Задано вопросов 169, из них VIP - 129
Санкт-Петербург, вчера, 10:13

В рамках процедуры банкротства физического лица должник был признан банкротом и введена процедура реализации имущества. В РТК включились несколько кредиторов (физики и банки) с не обеспеченными залогом долгами и включился ВТБ на 835 000 как обеспеченные залогом имущества должника, однокомнатной квартирой. Квартира не является единственным жильем. По предварительной оценке такая квартира стоит 6 млн. Сейчас банк заявил ходатайство об утверждении локального мирового соглашения между ним и должником. Законно ли данное локальное соглашение? Могут ли иные кредиторы этому препятствовать и требовать реализации квартиры с торгов в общем порядке?

Ответить

У должника есть еще дом с землей, но он тоже в залоге у другого банка. Тот банк пока в РТК не включился, хотя в заявлении должника фигурирует (как в самом заявлении так и в списке кредиторов). По сути у него вся недвижимость в залоге. Что считать единственным жильем, большой вопрос. Сейчас эта квартира не единственное жилье, но когда второй залогодержатель войдет в РТК, будет не ясно, какую недвижимость считать единственным жильем

Добрый вечер, Елена.

1)Да, заключение мирового соглашения между отдельными кредиторами и должником в процессе реализации имущества физического лица (РФЛ) – Законно, но имеет строгие условия.

- Статья 159 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (далее – Закон о банкротстве) регулирует мировое соглашение.

-В рамках процедуры реализации имущества гражданина (РФЛ) возможно заключение мирового соглашения как между должником и всеми кредиторами (или их частью), так и между должником и отдельными кредиторами.

2)Главное условие – утвержденное мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы кредиторов, не участвовавших в его заключении согласно п. 6 ст. 159 Закона о банкротстве.

3)Вероятно, ВТБ и должник договорились, что должник обязуется выплатить ВТБ сумму долга (или меньшую сумму, или в особом порядке), а взамен ВТБ соглашается с условиями, которые позволят сохранить квартиру за должником

4)Да, иные кредиторы (физические лица и банки без залога) могут препятствовать и оспаривать утверждение такого соглашения.

-Кредиторы, не участвовавшие в заключении МС, могут заявить суду, что данное соглашение нарушает их права и законные интересы п. 6 ст. 159 Закона о банкротстве.

5)Согласно ст. 131 Закона о банкротстве, имущество, находящееся в залоге, должно быть реализовано на торгах для удовлетворения требований залогового кредитора (ВТБ). Исключение – если должник выкупает предмет залога за счет собственных средств или средств третьих лиц, либо должник и залоговый кредитор договорились об ином

6)Если мировое соглашение между ВТБ и должником предполагает, что квартира остается за должником, это прямо затрагивает интересы необеспеченных кредиторов, так как из конкурсной массы изымается самое ценное имущество, которое могло бы частично или полностью покрыть их требования.

Задано вопросов 2, из них VIP - 2
Ростов-на-Дону, вчера, 08:41

Добрый день. При Украине в паспорте была допущена ошибка в адресе регистрации. Вместо ул. Хххххх д.6/2 было написано ул. Ххххззз д 6 кв. 2. (В праве собственности было указано д. 6/2). В 2022 был выдан паспорт РФ на территории ЛНР, соответственно прописку перенесли с паспорта Украины с ошибкой. (д. 6 кв. 2). Сейчас обратились в отдел ОВМ по месту регистрации с заявлением об исправлении ошибки. Есть право собственности с д. 6/2, есть домовая книга где все прописаны и указаны верный адрес. Сотрудники ОВМ требуют справку, что при украине не существовало дома с номером 6 кв. 2. БТИ такие справки не выдает, администрация тоже. Как нам добиться исправления ошибки, какие документы предоставить в отдел по вопросам миграции?

Ответить

Добрый вечер, Сергей.

1)Требование сотрудников ОВМ (Отдел по вопросам миграции) о предоставлении справки о несуществовании адреса “ул. Ххххззз д. 6 кв. 2” в период действия украинского паспорта является неправомерным и невыполнимым требованием, поскольку органы БТИ и администрации не обязаны выдавать “справки о несуществовании” адресов.

-Ваша задача — доказать, что адрес в украинском паспорте является технической ошибкой, а верным адресом является тот, который указан в правоустанавливающих документах....

2)Основанием для исправления ошибок в документах, выданных органами МВД (или их правопреемниками), является Порядок ведения, хранения и уничтожения документов, а также Административный регламент МВД РФ по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспорта гражданина РФ.

-Орган, допустивший ошибку (в вашем случае, при переносе данных из старого документа в новый), обязан ее исправить на основании надлежаще подтвержденных документов.

3)В любом случае нужно подать заявление об исправлении ошибки, обязательно приложить свидетельство о праве собственности (или выписка из ЕГРН, если право зарегистрировано в РФ) на квартиру с верным адресом (ул. Хххххх д. 6/2), старый паспорт гражданина Украины, документы подтверждающие фактическое проживание.

4)В вашем заявлении в ОВМ необходимо указать, что требование предоставить справку из БТИ о несуществовании невыполним....

5)Если в установленный законом срок (обычно до 30 дней) вам откажут в исправлении или не ответят, вы имеете право подать жалобу на действия (бездействие) должностного лица в вышестоящее Управление по вопросам миграции МВД или в Прокуратуру.

6)но, боюсь дело через суд пойдет дальше...

ст. 6 ФЗ "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства...", ст. 15 Закон РФ "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" от 25.06.1993 N 5242-1

Задано вопросов 7, из них VIP - 3
Майкоп, вчера, 07:51

Как избежать конфискации земельного участка ижс в связи с новым законом? Если по истечении 3 х лет в связи с отсутствием постройки перепродать мужу или жене, 3 х летний срок обнулится? Какие есть законные способы сохранения земельного участка ижс на длительный срок без постройки дома?

Ответить
Это лучший ответ

Добрый вечер, Максим.

1)Ситуация с изъятием участков регулируется статьей 284 Гражданского кодекса РФ, а также может быть дополнена региональными нормативными актами.

2)Земельный участок, предоставленный для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), может быть изъят у собственника только в судебном порядке по иску уполномоченного государственного органа, если:

-Участок не используется в целях, для которых он предназначен (ИЖС).

-На участке отсутствует строительство (или отсутствует минимально необходимый объем строительства).

-Нарушение не устранено в течение установленного срока после получения предупреждения.

3) После того как у вас возникло право собственности, уполномоченный орган должен выдать письменное предупреждение о необходимости начать строительство.

-Если собственник не начинает использовать участок в течение трех лет после предупреждения, участок может быть изъят.

4)Нет, срок владения в 3 года не обнулится...

-Этот трехлетний срок отсчитывается с момента возникновения права собственности на участок у текущего собственника.

-Если вы продадите (подарите) участок мужу/жене через 3 года, у него/нее возникнет новый трехлетний срок с даты регистрации этого перехода права собственности.

5)Сохранить участок ИЖС на длительный срок без строительства можно, если вы можете доказать, что участок используется по назначению или что строительство невозможно по объективным причинам.

6)Самый надежный способ – начать строительство. Закон не требует возведения дома “под ключ”, но требует нематериальных и материальных действий, свидетельствующих о начале использования участка по целевому назначению.

-Если есть уведомление о начале строительства, даже без готового дома, трехлетний срок приостанавливается.

7)Если вы не хотите строить дом, но хотите сохранить участок, можно рассмотреть изменение ВРИ...

8)это все что я вижу в данной ситуации...

ст. 284 ГК РФ, ст. 46 ЗК РФ

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Улан-Удэ, вчера, 05:42

Здравствуйте. Я гражданин РФ имею вид на жительство в Монголии, поставлен на консульский учет. Имею ли я право въехать на время в РФ на своем авто с монгольскими номерами без уплаты таможенных пошлин и депозитов? Также могу ли я при переселении в РФ на ПМЖ выехать на собственном автомобиле приобретенном в Монголии, для личного пользования, какие сборы и пошлины мне придется уплачивать. Спасибо.

Ответить

Добрый вечер, Талгат.

1)Вы, как гражданин Российской Федерации, имеете право въезжать на территорию РФ без визы и с паспортом гражданина РФ.

2)Граждане РФ, постоянно проживающие за пределами Таможенного союза (ТС), могут временно ввозить транспортные средства лично для собственного пользования на срок до 1 года без уплаты таможенных пошлин и внесения обеспечения (депозита).

-Поскольку вы имеете ВНЖ в Монголии и стоите на консульском учете, вы считаетесь лицом, постоянно проживающим за границей.

3)Условия:

-Автомобиль должен быть зарегистрирован в Монголии (страна, не входящей в ТС).

-Автомобиль должен принадлежать вам (право собственности или иное законное право владения, пользования и распоряжения).

-Вы ввозите его для личного пользования.

4)Если вы возвращаетесь в РФ на постоянное место жительства (ПМЖ), действуют другие правила, регулируемые Таможенным кодексом ЕАЭС (ТК ЕАЭС) и законодательством о таможенном регулировании.

-Вы, как физическое лицо, меняющее место жительства на территорию РФ, имеете право на льготы при ввозе товаров личного пользования, включая автомобиль.

5)Вы имеете право ввезти транспортное средство, бывшее в вашем владении не менее 6 месяцев до дня регистрации вас в качестве лица, меняющего место жительства на РФ, без уплаты таможенных платежей.

6)Условия для получения льготы согласно ст. 289 ТК ЕАЭС

-Автомобиль ввозится исключительно для личного пользования.

-Автомобиль должен находиться в вашей собственности (или быть арендован на срок более 6 месяцев) не менее 6 месяцев до даты вашего фактического въезда на ПМЖ в РФ.

-Вам потребуется подтвердить, что вы меняете постоянное место жительства на РФ

7) Вы должны будете заполнить Пассажирскую таможенную декларацию (ПТД) в отношении автомобиля. Это делается в зоне таможенного контроля при въезде.

8)Если вы купили автомобиль в Монголии незадолго до переезда, вы не сможете воспользоваться льготой по статье 289 ТК ЕАЭС. В этом случае автомобиль будет ввозиться как временно ввезенное транспортное средство, и вам придется:

-Либо внести обеспечение (депозит) на сумму всех таможенных платежей.

-Либо уплатить все таможенные пошлины и налоги (как при обычном импорте).

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Владивосток, позавчера, 22:52

Добрый ночи, у меня 2 доли в собственности. Одна родительская квартира, друга родственника. Появились проблемы с оплатой задолженности, хочу пройти процедуру банкротсва. Просрочек еще нет, что делать в такой ситуации? 2 доли заберут по решению суда или есть возможность подарить все доли и через 3 месяца подавать на банкроство?

Ответить
Это лучший ответ

Добрый вечер, Матвей.

1)В рамках процедуры банкротства арбитражный управляющий оценивает все имущество должника, которое может быть реализовано для погашения долгов.

-Доли в квартирах, которые находятся в собственности должника, могут быть реализованы. Исключение составляют случаи, когда это единственное жилье, но это относится к жилью, пригодному для проживания.

2)Арбитражный управляющий имеет право оспорить сделки должника, совершенные в течение трех лет до подачи заявления о банкротстве, если эти сделки были совершены:

-Безвозмездно

-По явно заниженной цене

-С целью причинить вред имущественным правам кредиторов

3)Есть риски, если подарить доли и через 3 месяца подать на банкротство

-Подарив доли (которые являются существенным активом), вы совершаете безвозмездную сделку. Арбитражный управляющий, скорее всего, легко оспорит такое дарение в суде. Срок оспаривания сделок – 3 года. Если вы подарите доли, а через 3 месяца подадите на банкротство, это будет выглядеть как попытка вывести имущество из конкурсной массы.

-Если сделка дарения будет оспорена, доли вернутся в конкурсную массу, и их все равно продадут. Кроме того, это может негативно сказаться на решении суда о списании долгов.

4)Касаемо вступить в процедуру банкротства с двумя долями

-Доли, скорее всего, будут включены в конкурсную массу и реализованы арбитражным управляющим для погашения ваших долгов.

Единственное жилье: Если одна из этих долей является единственным пригодным для проживания жильем для вас и вашей семьи, и ее стоимость не превышает разумных пределов, то она может быть исключена из конкурсной массы (ст. 446 ГПК РФ).

5)Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 31.07.2025, с изм. от 17.12.2025) "О несостоятельности (банкротстве)"

Мурманск, позавчера, 15:53

Здравствуйте, подскажите-у меня имеется три исполнительных листа по долгам. Один на работе, и завтра в день аванса, спишут 50% .Остальные находятся у приставов. Они наложили арест на карту, зарплатную. Если по одному из ИП завтра будет удержание 50%,то остальную половину оставят, или спишут автоматом по другим листам? Какую отметку должен потставить бухгалтер чтобы банк видел что списание уже приизошло. И вторую часть денег не отправил приставам.. код 1 или? Просто сегодня наша управляющая говорила с бухгалтером... та ответила, что код 2...есть сомнения.. Помогите пожалуйста. Не хочу остаться совсем без денег.

Ответить

Добрый вечер, Ирина.

1)Если у вас в производстве находятся несколько ИП, которые не относятся к первой категории (алименты, вред здоровью и т.д.), то все они распределяются пропорционально между собой в пределах общего лимита 50%.

-Если по первому ИП спишут 50% (достигнув лимита), то по остальным листам с этой выплаты списание не произойдет, пока не будет следующей выплаты.

2)Бухгалтерия, получая исполнительные листы от приставов, обязана производить удержания в соответствии с требованиями ФЗ № 229-ФЗ и использовать специальные коды для обозначения вида удержания.

-Код 1: Используется для удержаний по общему (первому) виду требований (налоги, штрафы, общие долги, большинство требований по договорам). Удержания по этому коду суммируются и не могут превышать 50% (или 70% в особых случаях).

Код 2: Используется для удержаний по требованиям об уплате алиментов на несовершеннолетних детей. Удержания по этому коду суммируются и не могут превышать 70% (или 50% в некоторых случаях).

3)Если все ваши 3 ИП – это общие долги (кредиты, штрафы, налоги): Бухгалтерия должна использовать Код 1 для всех трех производств (или один общий код 1, если они все относятся к одной очереди). Код 2 (алименты на детей) используется, только если одно из ваших ИП касается именно алиментов на несовершеннолетних детей.

-Если ни одно из ваших ИП не является алиментами на несовершеннолетних детей, то ответ “Код 2” является ошибочным или неверно истолкованным. Бухгалтер должен использовать Код 1.

4) Если все 3 ИП — общие долги, требуйте, чтобы использовался Код 1 для всех удержаний, и чтобы общее удержание не превысило 50% от начисленного аванса.

5)Когда приходит зарплата (аванс), бухгалтерия обязана сначала произвести удержания по исполнительным листам, направленным на работу, а только потом перечислять остаток (если он будет) банку, который наложил арест на карту.

6)сли у вас арестована карта, но исполнительные листы также направлены на работу, приоритет имеют удержания по месту работы в пределах общего лимита 50% (или 70%). Удержания из зарплаты по месту работы происходят до того, как деньги поступят на арестованную карту.

-Попросите бухгалтера подтвердить, какие коды и лимиты они собираются применять к сумме аванса. Если они применяют Код 2 без наличия алиментов на несовершеннолетних детей, это ошибка, и вы вправе требовать применения Кода 1 и соблюдения общего лимита в 50%.

7)ст.111 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

Удержание по одному ИП как раз по задолженности по алиментам,на работе который!!! там 50% указано снимут.

Один ИП -как раз по задолженности по алиментам! на работе который,50% удержаний.

Краснодар, позавчера, 15:39

27.12.2025 взяли квартиру в ипотеку на сумму 4 940 000₽. Менеджер застройщика сказал, что семейная ипотека с субсидией, чтобы первоначальный взнос был не 50 процентов, а 30. В банке оформили все документы и поехали к застройщику и он попросил наличкой 452 340₽, за это просто дали квитанцию. Изучив договор поняли, что ничего о этой сумме не написано, а в кредитном договоре вообще указано, что первые 12 месяцев ставка по ипотеке 5,99 процентов, после 6 процентов. И тут вопрос, почему это не документруется? Закрадывается мысль, что нас просто «поимели». Застройщик ответил вот, что: Смотрите, сумма, которую вы указываете как «субсидию», не является отдельным платежом, услугой или финансовым обязательством, подлежащим отражению в кредитном договоре или в ДДУ как самостоятельная строка. Данная сумма входит в структуру расчёта цены квартиры и использовалась как инструмент формирования индивидуальных условий сделки (в том числе для предоставления пониженной процентной ставки/специальных условий по программе финансирования). По этой причине она не выделяется в договорах отдельным пунктом и не отражается как отдельный вид платежа — фиксируется уже итоговая цена объекта и условия кредитования. Т.е., в документах отражён уже конечный результат применения этой субсидии — согласованная стоимость квартиры и условия кредита. Его слова не могу понять вообще. Как понять « Данная сумма входит в структуру расчёта цены квартиры и использовалась как инструмент формирования индивидуальных условий сделки»?

Ответить

Добрый вечер, Алина.

1)Когда вы видите ставку, например, 0.1% или 5.99% (как у вас), которая значительно ниже базовой ставки по госпрограмме, это обычно означает, что застройщик компенсирует банку разницу между рыночной ставкой и низкой ставкой, которую вам предлагает банк.

2)Застройщик не оформляет это как отдельную услугу “субсидирование” или “скидка”. Это не фиксируется в ДДУ как отдельная скидка.

-Чтобы “заработать” эти 452 340 руб., застройщик мог искусственно завысить цену квартиры в Договоре долевого участия (ДДУ) на эту сумму (или включить эти расходы в изначальную цену, а затем дать вам “скидку” в виде субсидированной ставки).

-Ваши 452 340 руб. – это, по сути, комиссия/доплата за право получить низкую ставку. Эти деньги, скорее всего, пошли застройщику (на покрытие его затрат по субсидированию) или банку напрямую.

-Вы получили квитанцию, потому что это был отдельный платеж, который не входил в ипотечный кредит и не был учтен как часть цены в ДДУ (или был учтен через схему “скидка за высокую цену”).

-В договоре вы видите финальную цену (которая может быть выше, чем “чистая” цена без субсидирования) и финальную ставку.

3)Важно обратить внимание на то, что ставка меняется: первые 12 месяцев — 5.99%, затем — 6%.

-Стандартная семейная ипотека предполагает фиксированную низкую ставку на весь срок кредита.

-Либо ваша программа была акционная, и низкая ставка действовала только год, Либо произошла ошибка в кредитном договоре и ставка должна быть 6% (или другая льготная ставка по программе) на весь срок.

4)Вы не “поимели” в смысле прямого мошенничества, а, скорее всего, стали жертвой сложной схемы субсидирования, когда часть средств, которые вы внесли, пошла на компенсацию банку за снижение вашей ставки.

5)В данном случае нужно детально разбираться и изучать договор..

ст. 9 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 4, 5, 7, 12.1, 18 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Задано вопросов 9, из них VIP - 1
Великий Новгород, позавчера, 15:15

Добрый день! В собственности 2 участка с/х назначения (территориальная зона тсх-1), хотим перевести в тсх-2. В каких случаях возможно строительство дома на землях тсх-2? Какие еще есть варианты для строительства дома. Собраны необходимые документы: справка о отсутствии на участке осушительной мелиоративной системы, заключение о целесообразности/нецелесообразности использования земель.

Ответить
Это лучший ответ

Добрый вечер, Александра.

1)Зоны, которые вы указываете (ТСХ-1 и ТСХ-2), не являются стандартными категориями земель (сельскохозяйственные земли, земли населенных пунктов и т.д.), а, скорее всего, являются территориальными зонами или видами разрешенного использования (ВРИ), установленными в Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) вашего муниципального образования.

2)Если перевод в ТСХ-2 не решит проблему или не даст четкого разрешения на строительство, есть два основных пути:

-Перевод в земли населенных пунктов (ИЖС/ЛПХ в границах)

-Строительство в рамках КФХ/ЛПХ (через смену ВРИ на ТСХ-2)

3)Если ТСХ-2 разрешает только сельхозпроизводство без жилья, вам придется инициировать перевод в категорию “Земли населенных пунктов” (если это возможно по Генплану).

4)ТСХ-2 (или аналогичные зоны) могут быть предусмотрены для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) или ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Именно в этих зонах чаще всего разрешено строительство жилья.

5)Возможность строительства дома на землях сельхозназначения, переведенных в зону ТСХ-2, зависит от того, какой именно вид деятельности там разрешен:

-Строительство жилого дома для главы КФХ и членов его семьи (в пределах одного жилого дома).

-Дом должен быть необходим для осуществления сельскохозяйственной деятельности и по площади не должен превышать установленные нормативы (зависит от региона). Он не может быть просто “дачей”.

6)Федеральным законом № 171-ФЗ “О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую”

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Москва, позавчера, 12:49

Здравствуйте. Сдали электро-велосипед в аренду. Арендатор не платит за аренду, не возвращает велосипед и не выходит на связь. Договор подписан, фото паспорта арендатора есть. Что лучше сделать?

Ответить

Добрый вечер, Вениамин.

1)Если арендатор не просто задерживает оплату, но и отказывается вернуть имущество, это может квалифицироваться как хищение (ст. 159 УК РФ – Мошенничество, ст. 158 УК РФ - кража)

2)Поскольку велосипед взят в аренду, наиболее вероятна квалификация как мошенничество (если изначально не было намерения возвращать) или присвоение/растрата.

3)То есть, не нужно кучу смс и так далее ему, просто заявление о хищении имущества, переданного в аренду, и невозврате его.

4)Но, параллельно я бы все же пожал заявление в суд согласно ст. 131-132 ГПК РФ, в требованиях просил бы однозначно истребование имущества из чужого незаконного владения согласно ст. 310 ГК РФ.

5)Взыщите с него так же неустойку.

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Москва, позавчера, 12:24

Сделан ремонт в квартире, в квартире большое количество цветов, вероятность, что однажды цветы перельют и вода испортит напольное покрытие велика. Могу ли я застраховаться от подобного случая или это не является страховым случаем?

Ответить

Добрый вечер, Борис.

1)Да, вы можете застраховать свое напольное покрытие и другое имущество от ущерба, вызванного протечкой воды, в том числе и от залива по вашей вине, это покрывается в рамках страхования квартиры

2)Вам нужен полис страхования имущества (внутренняя отделка, конструктивные элементы и движимое имущество) с включением риска “залив” или “противоправные действия третьих лиц”.

-Это классический страховой случай, который называется “Залив” или “Затопление”.

3) В стандартных полисах страхования имущества (отделка, полы, мебель) риск “Залив” покрывает ущерб, причиненный вашему собственному имуществу вследствие протечки воды из вашей сантехники, бытовых приборов или, как в вашем случае, из-за ненадлежащего обращения с предметами, находящимися в квартире.

4)так что в данном случае вам нужно в страховую и все, но страховая может отказать, сразу говорю...

ст. 927, 929, 940, 943, 947, 952 ГК РФ

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Санкт-Петербург, позавчера, 11:12

Я с ребёнком и еще пять членов моей семьи стоит на очереди. Зарегистрированы все в одной квартире. Сейчас подошла очередь. Мой муж на очереди не стоит. Он получил наследство в виде однокомнатной квартиры 5 лет назад и продал ее через три года. Может ли это помешать нам, очередникам, получить квартиру?

Ответить

Г. Санкт-Петербург. Муж зарегистрирован в другом месте

Добрый вечер, Наталья.

1)Ответ на этот вопрос зависит от двух основных факторов:

-Основание, по которому вы стоите в очереди.

-Региональные и муниципальные нормативные акты, регулирующие порядок учета граждан на жилищном учете.

2)Большинство жилищных программ содержат “правило пять лет” (или иной срок, чаще 5 лет): если гражданин ухудшил свои жилищные условия путем отчуждения жилого помещения (продажа, дарение, обмен), его могут снять с очереди или отказать в постановке на учет, если это было сделано с целью встать на очередь.

-В большинстве случаев, жилье, полученное по наследству, учитывается как собственность гражданина при расчете обеспеченности общей жилой площадью.

-Поскольку ваш муж продал унаследованную квартиру 2 года назад (5 лет с момента получения, 2 года с момента продажи), этот факт будет учтен органом местного самоуправления.

3)Если у вас действует муниципальная программа, где учитываются действия по отчуждению жилья за последние 5 лет, то продажа мужем унаследованной квартиры будет учтена. Это может стать основанием для отказа в предоставлении квартиры по очереди, поскольку будет считаться, что он сам ухудшил свои жилищные условия (и условия семьи, которая стоит в очереди вместе с ним), имея возможность остаться в той квартире.

4)Если бы у мужа осталась эта квартира, и он бы ее не продал, а вы бы подали заявление на улучшение, то наследственная квартира была бы учтена как имеющаяся в собственности, и вам бы, скорее всего, отказали в постановке на учет, или сняли бы с очереди, если вы уже были.

-Поскольку он продал ее 2 года назад, а срок учета обычно составляет 5 лет, орган местного самоуправления, скорее всего, учтет эту сделку и признает семью обеспеченной, сняв с учета или отказав в предоставлении жилья.

5)но, так как муж не был зарегистрирован, временная не имеет значение, то для вас никак не влияет это и в случае отказа, однозначно можно обжаловать..

ст. 51, 53 ЖК РФ

Муж не стоит на очереди

Владивосток, позавчера, 12:04

Здравствуйте, ситуация такая: пристав направил постановление о аресте счетов, затем о снятии ареста и обращении взыскания (это постановление банк не получил) вчера ип окончено пристав направил постановление об отмене обращения, но банк требует именно постановление об отмене ареста, как его можно получить? Получается пристав снова возобновит ип и сначала направит постановление которое банк не получил и потом отмену?

Ответить

Вопрос именно в том что, изначально пристав направил арест на счета, затем снятие ареста и обращение на взыскание (это постановление банк не получил по какой то причине!) теперь после окончания ип, пристав направил в банк от отмене обращения на взыскание, и вопрос в том, для того чтобы направить отмену ареста пристав будет возобновлять ип?

Добрый вечер, Татьяна.

1)В чем сложность...

-Банк требует Постановление об отмене ареста (ПСА), а пристав направил только Постановление об отмене обращения взыскания (ПООВ).

-ПООВ отменяет только порядок списания средств, но он не всегда автоматически отменяет сам арест, наложенный ранее ПАС, если он не был снят отдельным документом.

2)Поскольку приставу необходимо устранить разногласия между своими действиями и требованиями банка, вам нужно инициировать выдачу этого документа.

3)Составьте письменное заявление (или ходатайство) на имя пристава-исполнителя, ведущего ваше дело.

-росите выдать вам (или направить напрямую в банк) Постановление об отмене ареста (или об отмене запрета на списание/перечисление денежных средств), наложенного ранее.

4)Если ИП уже окончено, пристав не может его “возобновить” без законных оснований.

ИП может быть возобновлено, только если:

-Взыскатель подаст новое заявление (если долг не был полностью погашен).

-Исполнительный документ был возвращен взыскателю и представлен повторно.

5)Если пристав бездействует, то жалоба старшему судебному приставу (начальнику отдела) на бездействие пристава-исполнителя по выдаче документов, необходимых для прекращения мер обеспечения, ну и если реакции опять нет, то уже через суд.

ст. 47. Окончание исполнительного производства Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", Приложение N 155 Постановление о прекращении исполнительного производства Приказа ФССП России от 04.05.2016 N 238 "Об утверждении примерных форм процессуальных документов, применяемых должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе исполнительного производства"

6)но, вообще в банке мудрят....вам бы от них письменный ответ и именно его обжаловать..

Москва, позавчера, 10:49

Здравсствуйте! В августе 2025 г. был зарегистрирован друг, как ИП. На данный момент состоит в браке, двое детей, один совершеннолетний, второй несовершеннолетний (13 лет). Из имущества: супруга ничего, у него 1/3 доли в 2 к.кв., остальные две доли у сыновей, и автомобиль. Проживают совместно. Прописаны ВСЕ по другому адресу у матери супруга (друг). Бизнес парикмахерская. Де юре она теперь на нем, де факто моя, я прохожу процедуру банкротства, для этого и переоформили. Ни что не предвещало беды, но пошел разлад, супруга подала на развод и одновременно на взыскание алиментов 11.12.25, заседание ещё не назначено, но скорее всего середина января, по заявлению 15.12.25 вынесен судебный приказ на взыскание алиментов в размере 1/4 дохода, его сейчас отменяем по возражению. Общаюсь и с ним и с ней хорошо, меня знают. Готовы составить брачный договор у нотариуса. Вопрос, как составить БД, чтобы мне избежать проблем, возможного взыскания алиментов с доходов ИП, возможного ареста счетов и прочих неприятностей, таким образом, чтобы он был рабочим, т.е. из практики. Делить они будут, в т.ч. долги, т.к. есть кредиты у обоих и имущество. Необходимо юридически отделить всё, что касается бизнеса и доходы по нему в сторону супруга (друг), таким образом, чтобы они дальше разбирались между собой. Она (супруга) согласна и не претендует, её адвокат в курсе. Проблема в том, что судебная практика показывает, что отделить можно, но БД может быть признан ничтожным и суд встанет на сторону супруги (даже при условии, что она согласна и не претендует, для защиты её же интересов и ребенка соответственно. Нужен совет, как прописать, чтобы работало или как ещё подстраховаться? Переоформить бизнес снова на другое ИП самый надежный вариант, это я понимаю, но это не быстро и дорого сейчас + НГ и праздники, если можно обойтись БД и подкрепить например соглашением у нотариуса, то лучше так. Нужна помощь, вопрос срочный. Адвокат не нужен. Нужно помочь и скорректировать отмену приказа и подсказать путь решения. С уважением, Александр.

Ответить

Добрый вечер, Александр.

1)Вы приняли верное решение. Если вы получили судебный приказ о взыскании алиментов в размере 1/4 дохода, необходимо в течение 10 дней с момента получения подать в суд письменное возражение относительно его исполнения.

-Укажите, что на основании ст. 333 ГПК РФ, вы требуете отмены приказа, так как в этот же период возник спор о размере содержания, который должен решаться в исковом производстве.

2)Суды могут проверять БД на предмет ущемления интересов несовершеннолетнего ребенка (ст. 44 СК РФ).

3)Важно четко прописать, какое имущество не является совместной собственностью и остается личной собственностью супруга

- Прописать, что квартира, в которой 1/3 принадлежит другу, является его личным имуществом (в части этой 1/3), а не совместным, поскольку она была приобретена до брака или унаследована. В вашем случае 1/3 принадлежит ему, и если она унаследована им лично после брака или была у него до брака, она личная. Если она была унаследована в браке, она совместная, и тут могут быть сложности.

-Четко указать, что всё имущество, оборудование, денежные средства, права требования, связанные с деятельностью ИП, является личным (раздельный) собственностью супруга (друга) и не подлежит разделу в случае развода.

-Необходимо указать, что любые кредиты, взятые для целей ИП, являются личными обязательствами супруга, даже если они были оформлены в период брака.

4)В БД можно прописать, что супруга отказывается от взыскания алиментов на несовершеннолетнего ребенка в пользу твердой денежной суммы (ТДС) или в другом порядке, который фиксирует их отношения.

-Любое условие, которое явно ухудшает положение ребенка, будет признано судом недействительным. Поэтому часто прописывают, что родитель (супруг) обязуется содержать ребенка в размере, не меньшем, чем установлено законом (1/4 дохода или ТДС, установленная судом), но оформляют это условие как дополнительное обязательство родителя, а не как отказ от законного права ребенка.

5)Она должна лично удостоверить у нотариуса свое согласие с условиями БД. Нотариус обязан разъяснить ей права и убедиться в ее свободном волеизъявлении.

-В БД можно закрепить, что обязуется выплачивать алименты на ребенка.

ст. 42 СК РФ, ст.153.9 ГПК РФ

Задано вопросов 9, из них VIP - 7
Ростов-на-Дону, позавчера, 08:51

Произошел порыв стояка цетрального отопления в квартире. (старая труба, образовался свищ на сварном шве). Квартира в которой это произошло, находится на автономном отоплении (котел) и к этой трубе давно не запитана, нет ни краников, ни отводов, получается эта труба просто идет транзитом через эту квартиру. Понимаю что это общедомовое имущество, однако в доме после ухода УК (прошло несколько лет) так и не выбран способ управления. Жильцы подали на меня в суд (точнее страховая компания по суброгации, но не суть). Уже было предварительное заседание и судья как бы дает мне понять, что ввиду того что нет УК (которая отвечала бы за общедомовое имущество) виновником буду являться я, скорее всего. С этим я категорически не согласен, так как протечка произошла буквально через 2 месяца после покупки квартиры (сразу после того, как дали отопление) и как бы я не обязан и даже не имею право самостоятельно менять общедомовые трубы сразу после покупки квартиры. Но, как говорится, невиновных быть не может, по этому я хочу обвинить в этой протечке орган местного самоуправления (ОМС), на основании того что они были обязаны провести конкурс на временную УК (части 5 статьи 200). а в связи с тем что ОМС нарушил данную норму, то дом длительное время оставался "бесхозным" что явилось по мнению ответчика причиной обветшалости коммуникаций и соответственно порывом стояка отопления. Как считаете, такой маневр имеет место быть?

Ответить

Если есть судебная практика где ответственность за порыв лежит на ОМС (ввиду не проведения конкурса на УК) прошу поделиться

Это лучший ответ

Добрый вечер, Сергей.

1)Вы несете ответственность за содержание, но не за капитальный ремонт или замену старых изношенных труб, если не было решения общего собрания о проведении работ, и если износ произошел до вашего владения. Протечка через 2 месяца после покупки (сразу после запуска отопления) указывает на скрытый недостаток или аварийное состояние, которое должно было контролироваться до пуска системы.

2)Согласно ч. 5 статьи 200 ЖК РФ, случае, если собственники помещений в МКД в течение установленного срока не приняли решение об организации управления МКД, или если принятое решение не было реализовано, орган местного самоуправления обязан провести открытый конкурс по отбору управляющей организации.

3)В период, когда дом не управляется УК, собственники несут ответственность, но ОМС несет контрольно-надзорную функцию и функцию по обеспечению управления.

-Привлечение ОМС в качестве третьего лица, не исполняющего обязанности по контролю и организации управления домом в отсутствие УК, является очень перспективным маневром.

4)Вы заявляете ходатайство о привлечении ОМС в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

-Указываете на нарушение ст. 200 ЖК РФ, что повлекло отсутствие надлежащего управления и контроля за состоянием общедомового имущества, что, в свою очередь, стало причиной (или сопричиной) аварии.

5)Прорыв сразу после пуска отопления свидетельствует о том, что труба имела скрытые дефекты (износ, дефект сварного шва), которые не могли быть устранены вами в течение 2 месяцев владения.

-Износ трубы — это результат ненадлежащего обслуживания в период, когда домом управляла предыдущая УК.

-Вы не обязаны были проводить капитальный ремонт или замену общедомового имущества, если на это не было принято соответствующее решение общего собрания собственников (ст. 44, 46 ЖК РФ), а собственники не выбрали УК для проведения таких работ.

Задано вопросов 13, из них VIP - 12
Петропавловск-Камчатский, позавчера, 05:02

Здравствуйте, а подскажите пожалуйста, будет ли нарушением закона, показать посторонним лицам жалобу, где обьектом являюсь я, жалобу написали не в прокуратуру, а в управление организации.

Ответить

Добрый вечер, Евгений.

1)Ваши ФИО, адрес, СНИЛС, место работы, а также обстоятельства, по которым вы жалуетесь (если они личного характера), являются персональными данными, согласно ст. 7 ФЗ № 152-ФЗ которая устанавливает, что обработка персональных данных допускается только с согласия субъекта, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2)Согласно ст. 13 ФЗ № 152-ФЗ “Ответ на обращение, затрагивающее права и свободы граждан, должен быть обоснованным и мотивированным”.

-В то же время, ответы на обращения граждан, как правило, не подлежат свободному распространению, если это не касается общественно значимых вопросов, затрагивающих неограниченный круг лиц.

3)Само по себе действие – показать жалобу третьим лицам – не является прямым нарушением закона со стороны лица, которое подавало жалобу, если это делаете вы сами.

-Однако, если в жалобе содержатся конфиденциальные данные (особенно медицинские, финансовые или связанные с личной жизнью), и вы демонстрируете ее людям, не имеющим отношения к рассмотрению этого дела, это может нарушать ваш собственный режим защиты персональных данных.

-Если вы не хотите, чтобы информация стала общедоступной, не показывайте жалобу тем, кто не вовлечен в процесс ее рассмотрения

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Санкт-Петербург, 23.12.2025, 20:16

Участник, ветеран СВО. Вопрос касается приставов-исполнителей.

Ответить

Добрый вечер, Наталья.

1)В случае, если участник СВО призван на военную службу по мобилизации или заключил контракт (добровольцы), исполнительные производства по его долгам могут быть приостановлены.

2)Это предусмотрено Федеральным законом от 07.04.2019 № 60-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (в редакции, учитывающей изменения, связанные с СВО)

3) Приостановка касается принудительного взыскания (например, арест счетов, удержание из зарплаты, реализация имущества).

4)Необходимо подать ходатайство о приостановлении исполнительного производства судебному приставу, приложив подтверждающие документы

5) Мобилизованные и добровольцы имеют право на приостановление исполнения обязательств по кредитным договорам (включая ипотеку) на период прохождения военной службы. Это касается как самих участников СВО, так и их поручителей.

Действующий участник сво,ветеран исполнительное производство длится 13 лет приставами-испотелями арестовано коммерческая недвижимость земельный участок,за этот период времени никаких действий приставы сделать не смогли,кроме ареста недвижимости и бакнковских счетов,взыскатель имеет задолжность перед нами,но не по суду,в данный момент мы договорились с ним на сумму меньшую чем указано в исполнительном производстве. Вопрос как нам нужно правильно оформить передачу денег и расписку и требуется ли нотариус? И вправе ли приставы потребовать от нас оплату исполнительного сбора при закрытии исполнительного производства? Как взыскателеть должен правильно требовать закрытия производства при наличии этой расписки?

Задано вопросов 9, из них VIP - 2
Нариманов, 23.12.2025, 17:53

Здравствуйте. Я в выходные дни подрабатываю менеджером на ПВЗ WILDBERRIES. 16.11.2025 произошёл инцидент с возвратом товара на склад. При переупаковке товара перепутала последовательность добавления товара в коробку для возврата на склад. Мне вернули товар со склада тот что был пробит как товар в стоимостью 6277 рублей, а был упакован товар в нём за 2367 рублей. Но товар который в общей коробке возврата был отправлен под штрихкоду в стоимости 2367 не вернули. То есть обувь в стоимости 6277 мне так и не вернули, но оставили в эту сумму мне долг! Как и куда мне нужно написать жалобу о том что меня обманули? Ответить не прочитано сегодня, 17:48 Файл можно получить по ссылке: 16.11.25 2 видео.mp4 disk.yandex.ru

Ответить

Добрый вечер, Анастасия.

1)Вам нужно обратиться к непосредственному руководству и в службу поддержки Wildberries, которая занимается вопросами менеджеров ПВЗ.

-Обращение к своему непосредственному руководителю/администратору ПВЗ:

-Обращение в службу поддержки Wildberries (для менеджеров ПВЗ)

2)Wildberries, как правило, имеет систему контроля, и они должны быть заинтересованы в корректном учете товаров. Ваша задача – предоставить им максимум доказательств того, что произошла ошибка, которая привела к необоснованному списанию средств с вас.

3)Можно обратиться с заявлением в полицию о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ) и возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (ст.159 УК РФ).

4)Но, подмен много где на самом деле мог произойти..

Задано вопросов 3, из них VIP - 1
Рязань, 23.12.2025, 17:37

Были внесены изменения в свидетельство о рождении ребенка (была произведена перемена имени, на основании: разрешение от органов опеки и попечительства+заявление от родителей). Выдали новое свидетельство с тем же номером и от того же загса, никаких больше документов не выдавалось. Вопрос. Действителен ли загранпаспорт на старое имя? Сотрудник загса дала информацию что загран действителен еще 6 месяцев. Но мнения расходятся-кто-то говорит не действителен. Подскажите пожалуйста, можем ли мы выехать за границу по старому заграну? (В паспорт родителей не вписан ребенок, у него отдельный загранпаспорт)

Ответить

Добрый вечер, Екатерина.

1)Когда производится перемена имени (включая фамилию, если она меняется вместе с именем), в первую очередь изменяется запись в актовой книге ЗАГС. На основании этой измененной записи акта гражданского состояния выдается новое свидетельство о рождении

2)У вас есть новое свидетельство о рождении с новым именем, но тем же номером актовой записи и выданное тем же ЗАГСом. Это означает, что основная запись о рождении ребенка изменена, и теперь именно новые данные являются актуальными.

3)Нет, загранпаспорт, выданный на старое имя, становится недействительным с момента внесения изменений в актовую запись о рождении и выдачи нового свидетельства о рождении.

-Информация о 6 месяцах, вероятно, относится к сроку, в течение которого обычно рекомендуют заменить документы, но официально загранпаспорт становится недействительным сразу после перемены имени и внесения изменений в актовую запись.

4)Нет, вы не сможете выехать за границу по старому загранпаспорту.

-Если данные в загранпаспорте (старое имя) не будут соответствовать данным в свидетельстве о рождении (новое имя), вам будет отказано в пересечении границы.

5) Вам необходимо обязательно оформить новый загранпаспорт на новые данные

6)Загранпаспорт, выданный на старое имя, недействителен после смены имени и выдачи нового свидетельства о рождении. Вы не сможете выехать за границу по такому паспорту. Вам необходимо срочно оформить новый загранпаспорт на измененное имя.

7)ст. 8.1 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»

Задано вопросов 2, из них VIP - 1
Казань, 23.12.2025, 16:26

Здравствуйте, у меня умерла мама 31 августа 2022 года, мы с сестрой получили доли в квартире по 1/2, 2 марта 2023 года мы вступили в наследство, 29 июня 2024 года сестра дарит мне свою 1/2 долю и я становлюсь полным собственником квартиры. Вопрос сейчас у меня эта квартира продается будет ли налог на долю 1/2 или все таки будет считаться с момента смерти мамы? И тогда налога не будет

Ответить

Добрый вечер, Виктор.

1)Право собственности на наследственное имущество у наследника возникает с момента принятия наследства. Вы приняли наследство (вступили в права) 2 марта 2023 года.

-Срок владения этой долей (1/2) для вас будет исчисляться с 02.03.2023 года.

2)Сестра подарила вам свою долю (1/2) 29 июня 2024 года, а значит срок владения этой долей для вас будет исчисляться с даты государственной регистрации перехода права собственности по договору дарения, то есть с 29.06.2024 года.

3)В вашем случае, поскольку вы являетесь наследником, минимальный срок владения составляет 3 года (п. 17.1 ст. 217 НК РФ).

-Налог на доходы (НДФЛ) будет исчисляться с той части дохода, которая приходится на продажу обеих долей, поскольку минимальный срок владения (3 года) не истек ни по одной из долей на момент продажи в июне 2024 года.

4)Вы можете уменьшить доход от продажи вашей доли на сумму, потраченную на приобретение имущества (в данном случае, налог на наследство, если он был уплачен, или расходы на оформление наследства) или на стандартный вычет в размере 1 000 000 рублей (в совокупности за все объекты недвижимости, находящиеся в собственности менее 5 лет).

-Вы можете уменьшить доход от продажи доли сестры на сумму, которую сестра потратила на ее приобретение (т.е. на сумму уплаченного ею налога на наследство или расходы на вступление в наследство). Если сестра не может подтвердить расходы, то применяется вычет 1 000 000 рублей (в совокупности за все объекты, которыми владели менее 5 лет).

5)При продаже, в любом случае будет налог с дарственной.

Задано вопросов 14, из них VIP - 11
Москва, 23.12.2025, 15:56

Вопрос по возврату товару и обману потребителя. Навязали услуги и не сказали об этом. Пришли покупать жене сережки, в магазине Sokolov. Выбрали, купили. Дорогущий подарок 🎁 на Новый год. Прийдя домой увидели что внутри еще карта черная. Посмотрели чек. Карта стоит 8700, дает какие то возможности в магазине. Но нам про нее никто ничего не сказал. Просто впихнули ее. На сл день приехали сдать сережки и карту, очень неприятный осадок. Нам сказали без Директора возврат товара не делаем. Будет завтра. Приехали на следующий день. Директор (это она и продала нам серьги) сказала что деньги вернуть может только за карту - 8700. За серьги нет. На вопрос почему так произошло и нам не сказали ничего про карту - врет что говорила, подробно рассказывал. Прям в лицо. И товар не будет принимать. А за карту вернет. Мы развернулись и ушли. На лицо нас обманули. На сайте сережки да, стоят за минусом эти 8700. Слышал что есть закон о навязывании услуг и штрафе большом за такие вещи. Как привлечь магазин по закону? Дело принципа.

Ответить

Добрый вечер, Илья.

1)Отказ в возврате денег за серьги — это прямое нарушение ст. 25 ЗЗПП.

Отказ в возврате денег за карту, о которой вам не сказали, а просто “впихнули”, – это нарушение ст. 16 ЗЗПП и ст. 10 ЗЗПП. Требуйте возврата и за карту.

2)Если карта является накопительной, бонусной или клубной, она часто имеет статус “услуги”, которая может быть расторгнута, а ее стоимость (или неиспользованный остаток) подлежит возврату. Требуйте возврата полной стоимости, так как услуга была приобретена в условиях обмана.

3)СЕРЬГИ являются ювелирным изделием, которое не входит в Перечень товаров, не подлежащих возврату или обмену (Постановление Правительства РФ № 2463 от 31.12.2020).

3)Вы имеете право вернуть товар надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки (ст. 25 ЗЗПП). Вы приехали на следующий день, так что срок вы не нарушили.

4)Включение в чек стоимости услуги (карты) без явного предварительного согласия потребителя, а также предоставление заведомо ложной информации о необходимости этой услуги, может быть квалифицировано как навязывание услуги и обман потребителя.

5)В любом случае претензия, парольное жалобу в Роспотребнадзор, если реакции не будет, то тогда уже через суд.

Пыть-Ях, 23.12.2025, 15:45

Здравствуйте, 03.12.2025 был суд по разводу, вынесено заочное решение о расторжении брака, когда это решение вступит в законную силу? 12.01.2026 уже можно будет идти в ЗАГС за свидетельством о расторжении? Копию решения ответчик специально не получает на почте, это как то влияет на вступление в законную силу?

Ответить

Добрый вечер, Яна.

1) Срок на подачу апелляционной жалобы на заочное решение суда составляет один месяц со дня, следующего за днем вынесения определения суда о признании уважительными причин пропуска срока подачи апелляционной жалобы (если таковое было) ИЛИ со дня вынесения определения об отказе в удовлетворении ходатайства об отмене заочного решения.

2)Если ответчик (тот, кто не получал письмо) не подавал ходатайства об отмене заочного решения или в удовлетворении этого ходатайства было отказано, срок на апелляцию начинает течь со дня, следующего за днем вынесения определения об отказе.

-Срок апелляции – 1 месяц.

-Если апелляционная жалоба не подана в течение этого месяца, решение вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование.

3)Если ответчик подаст апелляционную жалобу в установленный срок (в вашем случае, до 04.01.2026), решение вступит в силу только после рассмотрения этой жалобы судом апелляционной инстанции (и оставления решения в силе). Это может занять несколько месяцев.

4)если он ничего не обжалует, не отменяет, то решение вступит в силу 05.01.2026, то 12.01.2026 вы уже сможете обращаться в ЗАГС за получением свидетельства.

5)То что он не получает, это его сложности, он может так хотеть протянуть сроки, но не думаю, что получиться на этом основании, если только не будет прям уважительных причин, то ему не восстановят сроки.

ст. 25 СК РФ, ст. 237 ГПК РФ

Задано вопросов 195, из них VIP - 116
Славянск-на-Кубани, 23.12.2025, 14:52

Здравствуйте! В моей квартире живёт бабушка, которая не платит мне за жильё и отказывается выселяться - говорит, что ей выселяться некуда. С ней заключён договор найма квартиры на срок 363 дня. Я ей написал официальное письмо, в котором написал: "прошу передавать мне плату за проживание в квартире в размере 8000 р. ежемесячно. Первый платёж в размере 8000 р. прошу передать мне до 21 января 2026 года, либо выселиться из квартиры до указанной даты. Прошу вызвать меня по телефону +7 (961)***-**-** для вручения мне указанной суммы денег. В случае неоплаты, в срок до 21 января 2026 года вы обязаны выселиться из квартиры по адресу: и передать мне комплект ключей от квартиры. В случае отказа от выселения или от оплаты в указанный срок, я подам в суд иск о выселении" Она это письмо не получила, письмо вернулось мне обратно. Устно она мне говорит, что у неё нет денег платить за проживание, она ищет, куда переселиться. Что сейчас надо делать, чтобы была возможность подать в суд на выселение?

Ответить

Добрый вечер, Евгений.

1)Касаемо такого договора, он автоматически прекращается по истечении срока его действия (ст. 687 ГК РФ), если только наниматель не продолжает пользоваться жилым помещением после истечения срока, и наймодатель не возражает.

-Отказ от внесения платы по договору найма является существенным нарушением условий договора (ст. 687 ГК РФ).

2)Вам необходимо юридически прекратить договор найма до того, как вы сможете подать иск о выселении.

-Фактически, если бабушка не выселится после 21.01.2026, то она становится самовольно занявшим лицом, и вы можете подавать иск о выселении без предоставления другого жилого помещения (ст. 687 ГК РФ).

3)Составьте новое требования, в нем должно быть четко указано:

Основание требования (нарушение существенных условий договора – неуплата).

Требование устранить нарушение (внести плату) или расторгнуть договор и выселиться в разумный срок (например, 14-30 дней).

-Отправьте это требование заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения на адрес регистрации бабушки

4)После того как вы получите доказательство надлежащего уведомления (квитанция с уведомлением о вручении или отметка почты об отказе) и пройдет срок, указанный в требовании, вы вправе подавать иск.

-Если договор заканчивается 21.01.2026, и вы уверены, что она не выселится, вы подаете исковое заявление о выселении.

5)Если договор заключен на срок более 11 месяцев, он подлежит государственной регистрации в Росреестре. Если договор сроком на 363 дня не был зарегистрирован, он считается договором, заключенным на неопределенный срок (поскольку не прошел регистрацию, которая требуется для срочного договора свыше 12 месяцев, или просто не был зарегистрирован).

-Наймодатель (вы) может расторгнуть такой договор только через суд на основании существенного нарушения условий (неуплата, порча имущества и т.д.) с обязательным направлением письменного предупреждения.

Задано вопросов 70, из них VIP - 67
Москва, 23.12.2025, 14:39

Можно ли заключить договор займа между ООО (с 1 участником) и Генеральным директором на сумму около 5 млн. Если единственный участник ООО это и есть генеральный директор.

Ответить

Добрый вечер, Виктория.

1)Да, можно заключить договор займа между ООО и его Генеральным директором, даже если единственный участник ООО — это сам Генеральный директор.

2)Поскольку Генеральный директор является и руководителем (иногда его называют единоличным исполнительным органом), и одновременно физическим лицом, он действует в двух разных качествах.

3)Договор займа между юридическим лицом и его руководителем (физическим лицом) не является сделкой с заинтересованностью в том смысле, как это регулируется для ООО (Федеральный закон № 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”).

- В данном случае, если директор дает деньги в долг обществу, общество получает выгоду (финансирование), а директор (как физическое лицо) получает право требования (возврат долга с процентами или без). Это не считается сделкой с заинтересованностью, требующей специального одобрения общим собранием.

4)Поскольку сделка заключается между ООО и Генеральным директором как физическим лицом, договор должен быть оформлен письменно (ст. 808 ГК РФ) и подписан обеими сторонами.

5)Если заем беспроцентный, ФНС может рассматривать экономию на процентах как материальную выгоду для ООО, но это спорный момент. Чаще всего, если заемщик — это само юридическое лицо, а не его участник, вопросы материальной выгоды возникают реже, чем при займе от физлица физическому лицу.

6)Если займ процентный, проценты, уплачиваемые ООО, учитываются в расходах (уменьшают налог на прибыль), при условии, что заем оформлен надлежащим образом и проценты не превышают рыночный уровень.

7)Если ООО начисляет и выплачивает проценты по договору займа, то эти проценты будут доходом Генерального директора как физического лица.

-Возврат основной суммы займа не является доходом и не облагается НДФЛ.

Задано вопросов 12, из них VIP - 12
Мурманск, 23.12.2025, 14:28

Полтора года назад установлены и введены управляющий компанией в эксплуатацию ИПУ на ГВС и ХВС. Акт на руках. Но документы для расчета в ресурсоснабжающую компанию не передавались и в расчетный центр с которым у РСО заключен договор, тоже, поскольку там никто не жил, руки не доходили. В этом году, вызвали УК и сняли контрольные показания. НО расчетный центр и РСО отказываются делать перерасчет поскольку прошло много времени и нужно было в течении месяца передать данные. Но в законе указано в течении месяца ввести с момента установки ввести в эксплуатацию, но нигде не говорится о том чтоб передать документы. Правомерен ли отказ и что делать в данном случае?

Ответить

Добрый вечер, Екатерина.

1)Если у вас на руках есть Акт о вводе ИПУ в эксплуатацию, подписанный в том числе представителем Управляющей компании (УК), это подтверждает, что приборы учета считаются установленными и введенными в эксплуатацию с даты, указанной в акте.

2)Отказ РСО и РЦ можно считать частично правомерным, но есть возможность оспорить его в части начисления платы до момента снятия контрольных показаний.

3)Если ИПУ установлен, он должен быть введен в эксплуатацию актом. После ввода в эксплуатацию показания прибора учета подлежат использованию при расчете платы за коммунальные услуги.

-Потребитель (в данном случае, если УК действует как представитель) обязан передавать показания ИПУ ежемесячно (как правило, в определенный период месяца).

-Правила не устанавливают жесткого срока, в течение которого УК обязана передать введенные в эксплуатацию ИПУ в РСО/РЦ. Однако, использование показаний начинается сразу после ввода в эксплуатацию.

4)РСО и РЦ могут ссылаться на то, что, поскольку вы не передавали показания в течение полутора лет, они были вынуждены начислять плату по нормативам (или среднемесячному потреблению за предыдущий период). Акт ввода в эксплуатацию лишь фиксирует готовность приборов, но не является основанием для автоматического перерасчета, если показания не передавались.

5)Составьте официальную претензию на имя руководителя РСО и РЦ. я бы еще копию в УК направил, так же жалобу в ГЖИ, Роспотребнадзор

6)Если претензии и жалобы не дали результата, вам придется обращаться в суд с иском к РСО и/или РЦ (а возможно, и к УК как третьему лицу) о принуждении к перерасчету платы за коммунальные услуги с даты ввода ИПУ в эксплуатацию, а также о взыскании излишне уплаченных сумм.

п.34 Постановления Правительства РФ № 354, ст. 131-132 ГПК РФ

Задано вопросов 16, из них VIP - 11
Владивосток, 23.12.2025, 13:59

Здравствуйте. Хочу купить строительство жилого дома по семейной ипотеке на участке. ВРИ-Земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для дачного строительства. 600 кв м

Ответить

Добрый вечер, Юлия.

1)Семейная ипотека (и любая другая ипотека на строительство ИЖС) требует, чтобы земля имела один из следующих ВРИ:

-Для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

-Для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в границах населенного пункта.

-Для садоводства (СНТ, ДНП).

2)Земли с ВРИ “Для дачного строительства” (если они находятся на территории СНТ или ДНП) по своей сути предназначены для сезонного, а не круглогодичного проживания.

-Если вы построите дом, Росреестр может отказать в его регистрации как жилого дома (объекта ИЖС), поскольку ВРИ земли не соответствует назначению объекта

3)Семейная ипотека обычно выдается под строительство или покупку жилого дома (ИЖС) или объекта ИЖС на участке с ВРИ, подходящим для ИЖС (ИЖС, ЛПХ в границах поселения, или садоводство – если это разрешено конкретным банком и объектом).

Банки обычно отказывают в таком случае..

4)Вы или нынешний собственник (если покупаете участок) должны обратиться в местные органы власти (Администрацию/Комитет по управлению имуществом) с заявлением об изменении вида разрешенного использования с “Для дачного строительства” на “Для индивидуального жилищного строительства” (ИЖС).

-Либо строительство и так далее должно быть по другой программе...

5)Так что лучше до покупки что бы было изменено ВРИ...

ст. 9 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 7 ЗК РФ, ст.54 закона от 29 июля 2017 г. N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Задано вопросов 6, из них VIP - 4
Москва, 23.12.2025, 13:11

В ДС указано, что стороны договорились дополнить Договор новым пунктом следующего содержания "Ни одна из сторон по настоящему договору не имеет права на получение с другой Стороны предусмотренных статьей 317.1 ГК РФ процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами". Нигде в Договоре (2002 год) не указана % неустойки, фигурирует только дата-до 10 числа месяца. Правильно ли я понимаю, что согласно этого пункта мы не должны платить пени в этом случае?

Ответить

Добрый вечер, Анна.

1)Вы правы в том, что данный пункт Договора (дополнения к нему) прямо исключает начисление процентов по статье 317.1 ГК РФ. Однако, это не обязательно означает, что вы полностью освобождены от всех видов неустойки за просрочку оплаты.

2)Статья 317.1 ГК РФ введена в действие Федеральным законом от 03.07.2016 № 315-ФЗ. Она регулирует начисление процентов на сумму долга за пользование денежными средствами, если иные проценты (например, по статье 395 ГК РФ за просрочку или договорные проценты) не установлены договором.

3)“Ни одна из сторон по настоящему договору не имеет права на получение с другой Стороны предусмотренных статьей 317.1 ГК РФ процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.”

-Этот пункт прямо и недвусмысленно исключает применение статьи 317.1 ГК РФ к вашим отношениям. Если долг возник, и по нему не начисляются никакие другие проценты, то по 317.1 вы ничего платить не должны.

4)Если в вашем Договоре 2002 года (включая изменения, которые могли вноситься ранее) предусмотрена какая-либо другая неустойка (штраф или пени, не связанные со ст. 317.1 ГК РФ), то исключение процентов по ст. 317.1 ГК РФ не отменяет эту другую неустойку.

5)Пункт в ДС эффективно отменяет начисление “законных процентов” по ст. 317.1 ГК РФ.

Он не отменяет иные виды неустойки (штрафы или пени), которые были прямо прописаны в первоначальном договоре 2002 года за нарушение сроков оплаты.

Если в договоре 2002 года действительно нет никаких других положений о штрафах или пенях за просрочку (кроме упоминания о сроке оплаты до 10 числа), то вы правы – в этом случае платить неустойку вы не должны.

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Краснодар, 23.12.2025, 09:44

Должница не возвращала займ, обеспеченный залогом. Истица обратилась в суд за исполнением договора. В течении времени судебных разбирательств от должницы поступило предложение заключить мировое соглашение. Залог накладывался на обьект недвижимости, который на момент получения займа был в 100% собственности у должницы. Однако одновременно с разбирательствами дела, выяснилось что мать которой ранее принадлежала доля в этом объекте, подала в суд на дочь за побои об отмене договора дарения доли, этот суд выиграла, но истица подала жалобу на то что суд прошел без привлечения истицы. В данный момент жалоба принята. После этого поступило предложение о мировом. В мировом нет ни слова о факте намерения матери забрать долю. Можно ли в таких условиях подписывать мировое? Что необходимо сделать или добавить в мировое чтобы можно было выходить на подписание мирового?

Ответить

Добрый вечер, Татьяна.

1)Если суд удовлетворит жалобу матери и отменит договор дарения, доля недвижимости вернется матери. Ваш залог, который был наложен на 100% собственности дочери, в итоге окажется только на доле дочери, а доля матери будет свободна от вашего залога.

2)Подписать мировое соглашение можно, но подписывать его в том виде, в котором оно есть сейчас (без упоминания риска матери), крайне рискованно я бы сказал..

3)В мировое соглашение необходимо включить пункты, касающиеся риска, связанного с иском матери

-Включите прямое обязательство Должницы (дочери) не препятствовать вам (Истице) в процессе оспаривания отказа в удовлетворении жалобы матери.

Если это возможно (и если Должница готова пойти на это), включите условие, что Мать (первоначальный даритель) должна быть привлечена к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, или в качестве содолжника, либо что она подтверждает отсутствие претензий к сделке по займу.

-Необходимо прописать, что произойдет с займом и залогом, если доля собственности перейдет к Матери в результате отмены дарения.

4)Вы должны знать основания, по которым мать оспаривает отмену дарения. Если отмена дарения (возврат доли матери) является высоковероятной, мировое соглашение, основанное на залоге на 100% собственности, не имеет смысла.

-Если возможно, подайте ходатайство в суд, чтобы привлечь мать в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, на стороне Должницы. Это позволит суду оценить риски наложения взыскания на имущество, которое может быть оспорено.

5)Мировое соглашение – это сделка. Если вы уверены, что залог останется на объекте, подписывайте. Но если есть серьезный риск, что доля перейдет к матери, вы должны либо настаивать на включении в мировое соглашение гарантий на случай потери залога (например, дополнительное обеспечение или немедленное взыскание), либо отложить подписание до разрешения спора между дочерью и матерью.

6)ст. 153.8, 234 ГПК РФ

Санкт-Петербург, 23.12.2025, 09:10

Добрый день! Ситуация заключается в следующем, планируем купить квартиру на вторичке, подобрали вариант, который нас устраивает! Продавцы квартиры единственные собственники с момента постройки 1985, квартира в 2000-х годах была приватизирована. Продавцом квартира является женщина 66 лет, при общение супруг ее готов написать согласие, что не возражает против продажи. В квартире сейчас никто не прописан. Но есть один нюанс, сын хозяйки сейчас живет за границей с 2007 года. Соответственно необходимо ли согласие сына на продажу квартиры и соответственно, как оно должно быть оформлено (личным присутствием или расписка заверенная нотариусом) ?

Ответить

Добрый вечер, Денис.

1)Если квартира является личной собственностью хозяйки, то для ее продажи не требуется согласие совершеннолетнего сына, даже если он является наследником первой очереди.

2)Если приватизация состоялась в браке, супругу необходимо дать нотариально удостоверенное согласие на сделку, тут вы верно все прописали.

3) Если бы сын был собственником хотя бы 1/100 доли, или если бы он был несовершеннолетним и зарегистрирован в этой квартире (даже без доли в праве собственности), тогда нужно было бы согласие органов опеки и попечительства, а иногда и согласие самого ребенка (если он старше 14 лет). В вашем случае сын совершеннолетний и не прописан – согласие не нужно.

4)Если в ЕГРН указано, что квартира куплена/приватизирована в браке, настаивайте на нотариально заверенном согласии супруга продавца на сделку. Это обязательно для банка и для Росреестра, если квартира совместная.

5)Но, повторяю, если все же приватизация была и на всех членов семьи, в том числе на сына, то нужно от него согласие обязательно и обязательно нотариальное, так как он еще и за рубежом, то оттуда, пусть в консульство обратиться и все.

6)Если же приватизация была без него, то тут никакого согласия.

7)ст.209, 246 ГК РФ

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Новосибирск, 23.12.2025, 07:01

Здравствуйте! Моему родственнику на госуслуги пришла повестка в военкомат, однако в этот момент он уже 3 месяца находился на границей и находится до сих пор. За границей он проживает на постоянной основе и работает. Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации? Могут ли снять с воинского учёта по причине постоянного проживания и работы за границей?

Ответить

Добрый вечер, Марина.

1)Повестка, направленная через личный кабинет на портале “Госуслуги” (или заказным письмом), считается врученной с момента размещения в личном кабинете.

- С момента, когда повестка считается врученной, гражданин обязан явиться в военкомат в течение 20 дней

- Если повестка была направлена и отобразилась в личном кабинете на Госуслугах, она считается врученной, даже если человек находится за границей.

2)Граждане, выехавшие на срок более 6 месяцев для постоянного проживания, были обязаны самостоятельно сняться с воинского учета в военкомате по месту регистрации.

3)Военкоматы обязаны снимать граждан с учета, если они выехали на срок более 6 месяцев и уведомили об этом военкомат способом, предусмотренным Постановлением Правительства РФ № 791 от 27.05.2023).

-Вашему родственнику необходимо уведомить военкомат о своем постоянном проживании за границей и невозможности явиться по повестке.

4)Военкомат, зафиксировав вручение повестки через Госуслуги, может применить временные ограничения (запрет на выезд из РФ, если он попытается вернуться). Также, если он не снят с учета, его могут признать уклонистом, что может повлечь административную или уголовную ответственность (в случае возвращения в РФ).

5)простыми словами, нужно просто доверенность нотариальную и снять его с воинского учета, это нормально и практикуется.

Лично снимал так клиента, который живет в Испании, все законно.

ст. 8 Закона N 53-ФЗ; п. 7 Положения N 719, ст. 5, 16 ФЗ "Консульский устав Российской Федерации"

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Санкт-Петербург, 23.12.2025, 06:22

Здравствуйте. Главврач частной стоматологической клиники отказывается выдать копию мед карты и снимков (нужны для экспертизы, т. к. некачественно установленные несьемный протез на имплантах)

Ответить

Добрый вечер, Лариса.

1)Согласно Федеральному закону № 152-ФЗ “О персональных данных”, медицинская карта содержит конфиденциальную информацию, но вы, как пациент (или законный представитель, если вы представляете интересы другого лица), имеете право доступа к своей информации.

2)Федеральный закон № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, а именно ст. 22 “Пациент либо его законный представитель имеет право на получение копии медицинской документации, отражающей состояние его здоровья, а также выписки из нее.”

3)составьте письменно бумагу, пропишите все требования, ждите 30 дней, если реакции нет, то жалобу в прокуратуру, в министерство, комитет и департамент здравоохранения, ну и через суд тогда потом придется.

4)Помимо этого, можно в Росздравнадзор, Роскомнадзор...

Задано вопросов 4, из них VIP - 1
Ставрополь, 22.12.2025, 22:31

Здравствуйте! У меня нестандартный вопрос по программе молодая семья. Можем ли мы подать на улучшение жилищных условий по данной программе. Мне 30, дочери 3 года, в разводе, площадь квартиры 33 кв.м. Живем мы в г Пятигорск, Ставропольский край. Но вроде как у нас минималка 12 кв на человека, и тогда получается что мы не попадаем под программу? Что если я пропишу сюда еще свою маму, она будет считаться? Еще важный момент что квартира получена мной по соц найму детям сиротам, уже приватизирована и является моей собственностью. Но площадь маловата и хочется взять в ипотеку больше.

Ответить

Добрый вечер, Мария.

1)Вы правильно указали, что минимальная норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в Ставропольском крае составляет 12 кв. метров общей площади на одного человека. Однако, для участия в программе “Молодая семья” (которая предполагает предоставление социальной выплаты на приобретение жилья, а не предоставление жилья по соцнайму) используется критерий “обеспеченности общей площадью жилого помещения”.

2) Для участия в программе, как правило, условие – обеспеченность жильем менее учетной нормы площади жилого помещения на одного члена семьи, установленной органом местного самоуправления. В большинстве регионов, включая Ставропольский край, эта норма также составляет 12 кв. метров общей площади на человека.

3)По расчету, вы превышаете установленную учетную норму (12 кв. м. на человека). Поэтому, по этому критерию, вы не подпадаете под программу “Молодая семья”.

4)Учетная норма площади устанавливается органом местного самоуправления (администрацией города Пятигорска).

5)если вы пропишете маму, то обеспеченность жильем снизится до 11 кв. м. на человека, что позволит вам подпасть под критерий “менее учетной нормы” (12 кв. м.).

6)Программа “Молодая семья” обычно предусматривает, что членами молодой семьи могут быть: супруги (в том числе неполная семья с одним родителем и детьми) и несовершеннолетние дети. Ваша мама, скорее всего, не будет считаться членом молодой семьи для программы. Но она будет учитываться как дополнительный человек, проживающий совместно, для расчета обеспеченности жильем.

-Для программы “Молодая семья” часто требуется, чтобы все члены семьи, по которым рассчитывается обеспеченность, были зарегистрированы по месту жительства в той квартире, которая учитывается.

7)То, что квартира была получена по социальному найму, а затем приватизирована вами, не является препятствием для участия в программе “Молодая семья”. Главное, что сейчас это ваша собственность, и вы соответствуете критериям по площади и возрасту.

-В программе “Молодая семья” обычно нет требований, чтобы у вас не было другого жилья. Главный критерий – недостаточная обеспеченность жильем.

8)ст. 51 ЖК РФ

Задано вопросов 2, из них VIP - 2
Санкт-Петербург, 22.12.2025, 21:57

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если имеется диагноз из ПНД в 2024 году по линии военкомата, f 60.1 я не состою на диспансерном учете и не наблюдаюсь там, не получаю лечение и тд, смогу ли я получить права или уже нет? Работаю в море судовым механиком заграницей

Ответить
Это лучший ответ

Добрый вечер, Егор.

1) Да, вы сможете получить водительские права, но при соблюдении определенных условий. Наличие диагноза F60.1 (Истерическое расстройство личности) само по себе не является абсолютным противопоказанием.

2)Диагноз, установленный военкоматом, влияет на годность к военной службе. Однако, пригодность к управлению транспортным средством – это отдельный вопрос, который регулируется медицинскими показаниями для получения водительских прав.

-Военкомат не выдает водительские права и не запрещает их получать. Он лишь определяет годность к военной службе.

3)Этот диагноз относится к расстройствам личности (F60-F69).

4)Согласно действующим медицинским критериям, некоторые расстройства личности могут быть противопоказанием к управлению транспортными средствами, если они сопровождаются:

-Выраженными поведенческими нарушениями.

-Неконтролируемой импульсивностью.

-Серьезными психотическими проявлениями.

-Значительным нарушением критического отношения к своим действиям.

5)Поскольку вы не состоите на диспансерном учете, не получаете лечение и не наблюдаетесь в ПНД, это является ключевым фактором. Это означает, что болезнь не находится в стадии обострения или выраженного проявления, которое могло бы повлиять на безопасность вождения.

6)При прохождении медицинской комиссии для получения водительских прав вам обязательно придется пройти осмотр у психиатра.

-Врач-психиатр будет оценивать ваше текущее состояние. Поскольку вы не состоите на учете и не получаете лечение, он, скорее всего, не увидит причин для установления противопоказаний.

-Если у вас есть официальный документ из ПНД, который подтверждает, что вы не состоите на учете и не имеете противопоказаний к управлению ТС, это будет большим плюсом

7)Ваша работа за границей сама по себе не является препятствием для получения российских водительских прав, но вам потребуется быть физически в России для прохождения комиссии.

8)Распоряжение Правительства РФ от 12.04.2025 № 892-р, ст. 23.1 ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Здравствуйте! Вопрос налоговому законодательству. На сайте ФНС есть информация о том, что срок владения новой квартирой, полученной по программе РЕНОВАЦИИ приравнивается к сроку владения старой квартирой в городе Москва (ст 217). Действует ли данный закон в г. Кирове? Отсюда вопрос нужно ли платить налог при продаже новой квартиры, если срок владения 1 год, а срок владения старой более 10 лет?

Ответить

Добрый вечер, Екатерина.

1) Часть 2 статьи 217.1 НК РФ, в которую были внесены изменения, предусматривает, что срок владения новым жилым помещением, полученным в результате расселения жилых домов, признается равным сроку владения ранее полученным жилым помещением.

2)Федеральный закон № 141-ФЗ от 01.05.2016, Да, данный закон действует на всей территории Российской Федерации, включая г. Киров.

3)По закону, срок владения новой квартирой приравнивается к сроку владения старой квартирой. То есть, для целей налогообложения, считается, что вы владели новой квартирой те же 10+ лет.

4)Нет, не нужно платить налог.

5)Поскольку срок вашего владения новой квартирой (полученной по реновации) превышает минимальный трехлетний (или пятилетний, в зависимости от ситуации) срок владения, установленный для освобождения от НДФЛ, вы освобождаетесь от уплаты налога при ее продаже.

-Применение срока владения, равного сроку владения старой квартирой, имеет приоритет. Если старой квартирой вы владели более 10 лет, то срок владения новой квартирой также считается более 5 лет.

6)В пояснениях к декларации или при подаче документов в налоговую инспекцию (если потребуется) вы можете сослаться на часть 2 статьи 217.1 НК РФ.

7)Вы правильно понимаете, что срок владения новой квартирой, полученной по программе реновации, приравнивается к сроку владения старой квартирой. Так как вы владели старой квартирой более 10 лет, срок владения новой также считается более 5 лет, и вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ при ее продаже.

Задано вопросов 3, из них VIP - 2
Барнаул, 22.12.2025, 15:14

Как правильно составить контакрт Бюджетному учрежднию с самозанятым. Елси он сам закупает окна двери, линолеум а затем производить их монтаж

Ответить

Добрый вечер, Дмитрий.

1)Если самозанятый (ИП или физическое лицо, применяющее НПД) сам закупает материалы (окна, двери, линолеум) и сам их монтирует, договор должен быть составлен так, чтобы четко разграничить предмет договора и исключить признаки трудовых отношений.

2)Договор должен быть заключен как Договор возмездного оказания услуг или Договор подряда

3)Предмет договора должен четко указывать, что Исполнитель оказывает услуги по монтажу с использованием собственных материалов, приобретенных им самостоятельно.

-Указывается единая фиксированная цена за весь комплекс работ, включая стоимость материалов и прибыль Исполнителя.

-Заказчик производит оплату только после предоставления Исполнителем кассового чека, сформированного в приложении “Мой налог”, подтверждающего факт получения оплаты

-Указать гарантийный срок на выполненные работы (монтаж) и на материалы. Гарантия на материалы должна быть указана отдельно от гарантии на монтаж.

4) Чтобы избежать переквалификации договора в трудовой, необходимо исключить все признаки трудовых отношений согласно ст. 15 ТК РФ

5)Вы поймите, составление данного документа платная услуга...

- Поскольку вы являетесь бюджетным учреждением, прежде чем заключать такой договор, проконсультируйтесь с вашим юридическим отделом или специалистом по закупкам (44-ФЗ/223-ФЗ). Им необходимо убедиться, что закупка работ с включенными в стоимость материалами от самозанятого не противоречит их внутренним регламентам и требованиям законодательства о закупках.

Задано вопросов 35, из них VIP - 17
Краснодар, 22.12.2025, 14:39

Здравствуйте. У несовершеннолетнего по наследству есть квартира. Кадаст. Цена 900 тыс. Можно ли ее продать и положить деньги на эскроу счет несовершеннолетнего или только выделять долю? Но можно ли выделить долю у маминой собственности. В органах опеки сказали, что деньги положить нельзя, только доля или новое жилье

Ответить

Добрый вечер, Алексей.

1)Действия органов опеки и попечительства (ООП) в целом соответствуют законодательству. Закон (ст. 37 ГК РФ и ФЗ № 48-ФЗ “Об опеке и попечительстве”) не предусматривает замену недвижимости на деньги на обычном банковском или даже эскроу-счете в целях сохранения имущественных прав ребенка. Цель опеки – именно сохранение вещного права ребенка на имущество.

2)Вы поймите, Органы опеки действуют в интересах ребенка...

-Согласно ст. 37 ГК РФ, расходование доходов подопечного (к которым относятся доходы от продажи его имущества) допускается с разрешения органа опеки и попечительства только на содержание подопечного, на удовлетворение его насущных потребностей.

3)Формально, если говорить о счете, то вы лишаете его жилья, так как вероятность того, что на эту сумму он потом купит жилье мала, органы опеки это понимают и тем самым перестраховываются...

4)Если вы хотите, чтобы деньги от продажи были использованы для улучшения жилищных условий ребенка, а не покупалось новое жилье, возможно выделение доли в праве собственности на жилье матери

- Если ООП одобряет выделение доли в вашей квартире, они дают разрешение на продажу квартиры несовершеннолетнего.

-После продажи деньги с продажи квартиры ребенка должны быть положены на отдельный номинальный счет (или специальный счет для опекаемых), открытый на имя ребенка, а затем уже эти средства используются для оформления доли на ребенка в вашей квартире

5)так как они отказали, вы можете обжаловать отказ, но перспективы слабые..

Задано вопросов 4, из них VIP - 3
Москва, 22.12.2025, 12:52

Добрый день, уважаемые юристы! Помогите рассчитать размер неустойки. 25.08.2025 дата исполнения ответчиком требований истца. 09.10.2025 направила исковое заявление о взыскании с ответчика расходов по устранению недостатков выполненной работы, неустойки, штрафа. 24.11.2025 суд вынес определение об оставлении заявления без движения, так как не приложен паспорт и СНИЛС. 22.12.2025 направляю уточненное исковое заявление, в котором в шапке указаны данные паспорта и СНИЛСа. Вопрос: расчет неустойки считать на момент направления уточненного искового заявления, то есть с 25.08.2025 по 22.12.2025?

Ответить

Добрый вечер, Мария.

1)Период начисления неустойки начинается с даты, следующей за днем, когда требование должно было быть исполнено (дата, указанная в претензии или договоре), и продолжается по дату фактического исполнения требования.

-В вашем случае, если вы подаете иск о взыскании неустойки, период начисления продолжается до даты вынесения решения суда

2)Поскольку на момент подачи искового заявления (09.10.2025) требование об устранении недостатков исполнено не было, неустойка должна начисляться до момента, когда суд вынесет решение, удовлетворяющее ваше требование об устранении недостатков (или до момента, когда ответчик их устранит).

-расчет должен продолжаться как минимум до 22.12.2025, а фактически – до даты вынесения судебного решения.

3)Если требование об устранении недостатков исполнено не было, вы вправе начислять неустойку по дату вынесения решения судом первой инстанции.

4)Тут опять же несколько вариантов, выбрать нужно фактически вам самой...

-Вариант 1 (Если вы хотите взыскать неустойку до момента подачи иска, то вы просите взыскать неустойку в размере [сумма неустойки, рассчитанная до 22.12.2025] за период с 26.08.2025 по 22.12.2025.

Вариант 2, вы просите взыскать неустойку по день фактического исполнения обязательства по устранению недостатков, но до дня вынесения решения суда.

5)Оставление иска без движения (из-за отсутствия паспорта и СНИЛС) не прерывает течение срока начисления неустойки, если просрочка исполнения устранена не была.

-Так что, расчет должен включать период до 22.12.2025 (дата направления уточненного заявления), а также продолжаться до даты вынесения окончательного решения суда, если требование об устранении недостатков к тому моменту не исполнено.

ст. 395 ГК РФ

Задано вопросов 6, из них VIP - 5
Салехард, 22.12.2025, 12:53

Добрый день. В собственности есть однокомнатная квартира в ипотеке, в которую вложен материнский капитал. Также есть трехкомнатная квартира, без материнского капитала. Однокомнатную хотим продавать, но доля еще не выделена ребенку, вопрос: можно ли через нотариуса и опеку СРАЗУ выделить долю в трехкомнатной квартире, и не выделять в однокомнатной, в которой и был вложен мат капитал. Чтоб несколько раз не делать одного и того же (сначала в одной, потом продавать и выделять в другой)

Ответить

Добрый вечер, Таисия.

1)Нет, вы не можете просто так выбрать, в какой квартире выделить долю ребенку, если материнский капитал был направлен на погашение ипотеки именно той квартиры (однокомнатной).

2)Обязанность по выделению долей (долей в праве собственности) супругу и детям возникает в силу Федерального закона № 256-ФЗ “О дополнительных мерах государственной поддержки семьям, имеющим детей”.

Согласно ст. 10 выше указанного закона:

При использовании средств (части средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий (в том числе на погашение ипотеки), супруг(а) и дети (включая первого, второго, третьего ребенка и далее) в течение срока, установленного соглашением о разделе долей, но не позднее шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения, обязаны оформить долю в праве собственности на жилое помещение на каждого члена семьи.

Если жилое помещение приобретается с привлечением кредитных средств (ипотека), оформление долей осуществляется после снятия обременения (после полного погашения ипотеки).

3)Пока однокомнатная квартира находится в залоге у банка, вы не можете ее продать и, соответственно, не можете полноценно выделить доли, зафиксировав их в ЕГРН.

4)Правильный порядок действий:

-Погашение ипотеки

-Снятие обременения

-Выделение долей в 1-комнатной квартире (Соглашение о выделении долей), соглашение удостоверяется у нотариуса и подлежит обязательной регистрации в Росреестре. При этом обязательно участвует Орган опеки и попечительства (для защиты прав несовершеннолетнего).

-Продажа

5)Использование МСК (или средств от его реализации) в другом объекте возможно только через процедуру, разрешенную Органами опеки, и только после выполнения изначального обязательства по первому объекту.

6)Так что ответ однозначно нет, такое действие просто невозможно...

Задано вопросов 2, из них VIP - 1
Екатеринбург, 22.12.2025, 11:43

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как рассчитать доли. Купили недвижимость в ипотеку, стоимость недвижимости 5600 000, материнский капитал внесли в оплату 501371 руб 03 коп. , нужно детей и родителей наделить долями на сумму капитала и остаток долей оформить в собственность родителей. Площадь квартиры 80,2 кВ.м. Заранее благодарю!

Ответить

Добрый вечер, Оксана.

1)Доля, которая должна быть выделена детям, рассчитывается пропорционально сумме МСК к общей стоимости недвижимости.

2)Доля для детей: 501371, 03/5600 000*100.

Таким образом, 8.953% от квартиры (как в долях от общей площади, так и в долях от стоимости) должно быть выделено детям.

3)Доля родителей – это остаток от 100%

4)У вас есть три основных собственника, которые будут распределять доли:

Дети (общая доля: 8.953%)

Родители (общая доля: 91.047%)

5)Вы не уточнили, сколько именно детей и сколько родителей (мама и отец? Или только один родитель?).

6)При оформлении права собственности в Росреестре (при подаче заявления на регистрацию сделки или при выделении долей детям) необходимо будет указать доли в виде дробных чисел или процентов.

-Оформление долей детям происходит через уведомление органов опеки и попечительства (если дети несовершеннолетние) и внесение изменений в ЕГРН в соответствии с требованиями Федерального закона № 259-ФЗ (об использовании МСК).

Задано вопросов 2, из них VIP - 2
Вологда, 22.12.2025, 11:19

Имеет ли право падчерица на выплаты после гибели на СВО отчима (фактически воспитывал с 7 до 15 лет, на данный момент 29. Вологодская область.

Ответить

Добрый вечер, Марина.

1)Основное федеральное законодательство, регулирующее выплаты, обычно устанавливает круг получателей выплат в случае гибели военнослужащего:

-Вдова (вдовец) / Супруг (супруга).

-Родители (если они находились на иждивении).

-Дети (несовершеннолетние или учащиеся до 23 лет, или дети-инвалиды).

-Лица, находившиеся на полном иждивении погибшего.

2)В этом списке падчерицы как таковой нет.

3)Падчерица может претендовать на выплаты, только если она подпадает под категорию “иждивенцев” или если юридически были установлены отношения, приравнивающие ее к ребенку.

-Если будет доказано, что падчерица находилась на полном иждивении отчима на момент его гибели (то есть он был ее основным или единственным источником средств к существованию). Поскольку вам 29 лет, доказать иждивение будет очень сложно, если только вы не являетесь лицом с инвалидностью, не способным работать.

-Тот факт, что отчим воспитывал вас с 7 до 15 лет, может быть важен для установления родства в судебном порядке, но само по себе это не всегда автоматически приравнивает вас к “ребенку” в целях получения страховых выплат, если нет усыновления.

4)Если ваш отчим официально усыновил вас или установил отцовство в установленном законом порядке (когда ваша мать была в браке с ним), то вы будете иметь те же права, что и родной ребенок, и, следовательно, право на выплаты.

-Если усыновления или установления отцовства не было, то федеральные выплаты (страховые и единовременные) вам будут не положены в 90 процентах...

5)А вот с региональными проще, вам нужно для начала в любом случае подать заявление, в нем укажите, что он фактически вас воспитывал и просите рассмотреть возможность включения вас в список получателей на основании иждивения или особого статуса.

6)Если дело до суда дойдет, то нужно будет собрать доказательства, что он являлся вашим основным кормильцем: показания свидетелей (соседей, родственников), совместные банковские выписки, документы о совместном проживании

7)Указ Президента от 05.03.2022 № 98, ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих..."

Бийск, 22.12.2025, 10:51

Какой прожиточный минимум обязан сохранять пристав, по месту фактического проживания должника или по месту его регистрации по месту жительства? На какую ст. Закона ссылаться?

Ответить

Добрый день, Игорь.

1)Основным документом, регулирующим этот вопрос, является Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”.

-Хотя 229-ФЗ прямо не указывает, по какому именно адресу берется прожиточный минимум, именно нормы ГПК РФ, на которые ссылается закон об исполнительном производстве, регулируют этот вопрос:

Статья 446 ГПК РФ (Имущество, на которое не может быть обращено взыскание): Пункт 1 этой статьи устанавливает, что взыскание не может быть обращено на единственное жилое помещение (и земельный участок, на котором оно расположено), за исключением случаев, когда это жилое помещение является единственным для должника и членов его семьи, и должник при этом зарегистрирован по этому адресу.

2)ст. 50 Федерального закона № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”

Сохранение заработка и иных доходов должника, превышающего прожиточный минимум (в редакции после внесения изменений, касающихся прожиточного минимума): Эта статья устанавливает, что взыскание не может быть обращено на сумму должника, превышающую прожиточный минимум, установленный для соответствующей социально-демографической группы населения в субъекте Российской Федерации, по месту его жительства.

3)Закон прямо указывает на “субъект Российской Федерации, по месту его жительства”. В юридической практике под “местом жительства” понимается фактическое место проживания человека, а не только место его формальной (паспортной) регистрации.

4)Если пристав применяет прожиточный минимум по месту постоянной регистрации, а должник живет в другом регионе с иным размером прожиточного минимума, должник должен обратиться к приставу с заявлением и предоставить доказательства своего фактического проживания:

-Договор аренды жилья.

-Квитанции об оплате коммунальных услуг по текущему адресу.

-Справка о регистрации по месту пребывания

5)На основании этих доказательств пристав обязан пересчитать сумму, сохраняемую на проживание, используя размер прожиточного минимума, установленный для субъекта РФ, где должник фактически проживает.

Хотелось бы сохранить прожиточный минимум по месту регистрации по месту жительства, а не по месту регистрации по месту фактического проживания, похоже не получится. Судебную практику найти не могу по данной тематике. Про общероссийский минимум мне известно.

После замены материнской платы в сервисном центре в телевизоре, он снова сломался по причине поломки заменённой матер. Платы по истечение 4 х месяцевСрок гарантии на ремонт 30 дней, могу ли я потребовать бесплатную замену этой матер. Платы или возврата денежных средств

Ответить

Добрый день, Сергей.

1)Да, вы имеете право требовать бесплатной замены материнской платы (или возврата денежных средств), даже если 30-дневный гарантийный срок на ремонт уже истёк.

-Согласно Статье 29 ЗоЗПП (п. 1, п. 3), если при выполнении работы (в данном случае, ремонт телевизора) обнаружен недостаток, потребитель вправе потребовать устранения недостатков.

Потребитель вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги) или соответствующего уменьшения покупной цены (цены работы, услуги), либо возмещения расходов на их устранение потребителем или третьим лицом, либо возврата уплаченной за работу (услугу) денежной суммы.

-В вашем случае, поломка той же детали, которая была заменена по гарантии, является следствием либо некачественного ремонта, либо дефекта самой замененной детали.

2)Гарантия на установленную деталь согласно ст. 477,

Хотя этот пункт касается гарантии на товар, суды часто применяют аналогичный подход и к гарантии на работы:

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, узлы, агрегаты) составляет не менее шести месяцев, если на комплектующее изделие не установлен гарантийный срок, равный гарантийному сроку на товар в целом.

-Срок гарантии на саму замененную деталь (материнскую плату), как правило, должен быть не менее 6 месяцев, если сервисный центр не установил другой, более длительный срок.

3)Поскольку повторная поломка произошла в течение 6 месяцев после ремонта (4 месяца – это меньше 6), вы находитесь в сильной позиции. Срок в 30 дней, который дал сервисный центр, относится к гарантии на работу в целом, но не снимает ответственность за качество установленной детали.

4)Вы имеете право требовать:

-Безвозмездное устранение недостатка (бесплатная замена платы и повторный ремонт).

-Возврат уплаченной денежной суммы за ремонт (если вы не хотите, чтобы вам снова чинили этот телевизор).

5)Срок в 30 дней, указанный сервисным центром, касается только гарантии на выполненную работу в целом. Повторная поломка в течение 4 месяцев, особенно поломка той же замененной детали, позволяет вам требовать устранения этого недостатка бесплатно или возврата денег за первоначальный ремонт, согласно ст. 29 ЗоЗПП.

6)Составьте грамотно претензию к ним и если реакции не будет, то тогда уже через суд...

Задано вопросов 7, из них VIP - 5
Томск, 22.12.2025, 09:51

Здравствуйте. В конце 2001 года я вышел на пенсию по старости досрочно, в 50 лет (двойное снижение возраста) по закону №340-1"Закон о трудовых пенсиях" До указанного периода (до 01.01.2002 г.) мной был полностью отработан требуемый стаж: страховой — 30.5 лет; стаж по СП№2-27.5 лет; стаж работы в РКС — 26.5 лет; Выход на пенсию по Закону №340-1; При конвертации пенсионных прав по Закону №173-ФЗ ПФР не засчитал мне 3 года стажа по СП№2 из-за якобы отсутствующих страховых взносах за 1998-2001 год. Но у меня пенсионное право приобретено в переходный период между двумя реформами и у меня должны оставаться все коэффициенты, полученные мной по предыдущему «Закону о трудовых пенсиях»….По **пункту 9 статьи 30; если по старым правилам уже было право на досрочную пенсию с учётом льготного стажа, эти права сохраняются при конвертации (должны быть учтены все коэффициенты). Все записи в трудовой книжке исполнены нормально, дополнительно предоставлены архивные справки. СФР оказывается сделать перерасчёт.Правильную позицию занимает СФР или нет? В "Выплатном деле" имеется выписка из лицевого счёта за этот период. СФР никак не хочет этого воспринимать. Я прав с точки зрения закона в своих рассуждениях или нет? ------------------------------------------------------------

Ответить

Добрый вечер, Владимир.

1)Вы правы в том, что пенсионные права, заработанные до 1 января 2002 года, должны быть сохранены при конвертации.

-Ваш ключевой аргумент опирается на пункт 9 статьи 30 Федерального закона от 31.12.2001 № 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской Федерации” (действовавшего до 01.01.2015 года).

“Лицам, которым право на трудовую пенсию возникло до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, трудовая пенсия назначается в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, действовавшего на день возникновения этого права, но не ранее чем на день назначения трудовой пенсии в соответствии с настоящим Федеральным законом.”

2)Это означает, что если вы имели право на досрочную пенсию по старым правилам (в том числе с учетом льготного стажа по Спискам № 1 и № 2, который, судя по всему, использовался для досрочного выхода в 50 лет), то при конвертации в 2002 году эти права должны были быть учтены и сохранены.

-При конвертации стажа, заработанного до 2002 года, в страховой стаж и пенсионный капитал, учитывался весь стаж, который был необходим для назначения пенсии по старым правилам. Если вы вышли на пенсию досрочно по старым нормам, этот льготный стаж должен был быть учтен при расчете пенсионного капитала.

3)СФР (в прошлом ПФР) часто отказывает в учете стажа по Спискам № 2 (СП № 2) за период 1998–2001 годы по причине отсутствия страховых взносов за этот период.

-После 1998 года введение страховых взносов (как части будущей пенсии) изменило систему. СФР требует документального подтверждения уплаты страховых взносов за этот период, чтобы учесть его в страховом стаже.

-Закон № 173-ФЗ и “стаж по СП № 2”: В законодательстве о трудовых пенсиях (ФЗ-173), а затем и в действующем ФЗ № 400-ФЗ, страховой стаж для досрочного назначения пенсии, как правило, определяется по фактически уплаченным взносам

4)Вы правы в том, что, согласно пункту 9 статьи 30 ФЗ-173, права, возникшие до 2002 года, должны быть сохранены. Если по правилам, действовавшим на момент вашего выхода на пенсию в 2001 году, вам был засчитан этот стаж и назначена досрочная пенсия, то эти коэффициенты должны были быть учтены при конвертации.

-СФР прав в том, что при конвертации стажа в страховой стаж (для целей расчета пенсии по новым правилам) они ищут подтверждение уплаты взносов в системе обязательного пенсионного страхования, которая заработала неполноценно в 1998–2001 годах.

5) Вы должны ссылаться именно на пункт 9 ст. 30 ФЗ-173, подчеркивая, что вы уже имели право на пенсию по старым правилам, и эти права не должны быть урезаны..

-Если в выписке из лицевого счета за тот период (1998–2001) есть записи, которые СФР должен был учесть, но не учел, это является документальным доказательством.

6)Судебная практика в таких “переходных” спорах часто складывается в пользу граждан, если они могут доказать, что пенсионное право было возникло по прежнему законодательству, которое было более льготным. Суды часто обязывают ПФР/СФР учесть стаж на основании записей в трудовой книжке и архивных справок, даже если формально нет записи об уплате взносов в новой системе.

Задано вопросов 29, из них VIP - 10
Барнаул, 22.12.2025, 08:52

Здравствуйте. Ситуация такая-заказали мебель у частника, есть договор. Он ничего не делал, деньги взялив полном обьеме, на контакт выходит плохо и редко, просто обещания. Все сроки вышли. Нашлись еще пострадавшие от его действий, все как у нас. Из гаража, где он нас встречал, его выгнали, то есть и производства нет. Пострадавших пока трое, кого нашли. В полиции заявление не принимают, типа - он же не отказывается от долга. А мебельщик так и пишет нам-вы мне мошенничество не пришьете, не вы первые. Получается можно таким образом зарабатывать не плохие деньги и просто не отказываться от долга? Что делать?

Ответить

Добрый день, Игорь.

1)от факт, что он заявляет: “Вы мне мошенничество не пришьете, не первые”, указывает на систематическое неисполнение обязательств и, возможно, на преднамеренное хищение средств.

2)Честно сказать, нужно изучать договор, указанных ли там сроки, если нет, это существенно усложнит ситуацию, так как пока не выйдет срок, именно состав ст. 159 УК РФ очень сложно будет пришить.

3)Полиция часто отказывает в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ, ссылаясь на то, что это гражданско-правовые отношения, если должник признает долг и не полностью отказывается от его погашения, то есть формально сейчас ваша ситуация именно такая...

4)В вашем случае сейчас нужно коллективное заявление писать для начала, если отказывают, то тогда уже обжаловать и жалобу в прокуратуру.

5)НУ и параллельно Подайте Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору, а также о взыскании неустойки (пени за просрочку исполнения обязательств, согласно договору или ст. 28 Закона РФ “О защите прав потребителей”, если вы выступали как потребитель).

6)если не хотите сильно заморачиваться и хотите вернуть средства, то нужно по ст. 1102 ГК РФ в суд подавать.

Задано вопросов 2, из них VIP - 2
Краснодар, 21.12.2025, 20:15

Здравствуйте, у молодого человека истекло время прибывания на территории РФ. с 28.11.2025 находится нелегально в России. До этого была виза учебная до 31.08.2025. Сейчас академический отпуск, ВУЗ готов подтвердить, то что он числится у них, также есть справка от Вуза. Но Вуз не может вызвать пока он в академ. Отпуске. Справка о временном убежище была до 27.11.2025. регистрация в городе до 27.11.2025 В целом в России находится около 3 лет. Сертификат русского языка есть. Подал заявление на оформление транзитной визы (висит до 23.12) ,позвонили и сказали, что у него штраф 18.8 ч 1.1 нужно оплатить, предоставить протокол от МВД в Миграционный центр для дальнейшего оформления транзитной визы. Но все зависит от того внесут запрет на вьезд или нет в МВД. Он учится в Ординатуре и работает в поликлинике врачом при Вузе. Мы очень долго ходили добивались, чтобы выписали протокол на штрафы, никто не может, то одни уже не работают до конца года, записи нет, другие не могут, футболят уже 3 недели. Участковый по месту жительства вообще уже не работает. А кто там есть они этим не занимаются... Потеряно время. Наверное полгорода обходили по участковым и МВД... Вроде нашелся человек, который может выписать протокол. Сказал завтра придти со всеми документами с учебы, с личными документами. Я сейчас в положении есть справку, что я стою на учете. В ЗАГСе отказали так как он стоит в реестре контролируемых лиц из-за этого нарушения. Имеет ли право ЗАГС отказать если я в положении? Вообщем расписаться не удалось. Он хотел до истечения сроков покинуть территорию РФ, подал заявление на оформление визы, купил билеты... но всем этим организациям пофиг, за ними бегаешь, приходишь, чтобы штраф выписать, а они футболят от одного к другому. И билеты купленные сгорели, из-за того что все это затянулось. Как быть в этой ситуации? Допустим завтра выпишут штраф и протокол. В протоколе будет известно есть у него запрет на вьезд или нету? Или это будет известно на КПП? Если есть запрет Могут ли списать по 4.9? И как действовать? Я уже думала в администрацию города обратиться, так как не одни мы в такой ситуации... а участковый не работает, к которому нас футболят... А как мне быть? Если его выселят на 5 лет, матерью-одиночкой (

Ответить

Добрый вечер, Анна.

1)Действительно, для оформления штрафа и дальнейших действий (въезд в Испанию, оформление транзитной визы) нужен протокол об административном правонарушении. То, что его “футболят” – это, к сожалению, распространенная проблема.

2)Превышение срока пребывания, автоматически влечет за собой запрет на въезд в РФ. Срок запрета зависит от срока превышения:

От 3 до 6 месяцев: запрет на 3 года.

От 6 месяцев до 1 года: запрет на 5 лет.

Более 1 года: запрет на 10 лет.

-Он находится нелегально с 28.11.2025. Если его пребывание превышает 6 месяцев (а оно превышает, так как академический отпуск начался ранее, а справка о временном убежище была до 27.11.2025), то ему грозит запрет на въезд сроком на 5 лет.

3)В протоколе об административном правонарушении (ст. 18.8 КоАП) будет зафиксировано само нарушение.

-Решение о запрете на въезд обычно принимается после оформления протокола и привлечения к административной ответственности (оплата штрафа). Это может происходить одновременно с оформлением штрафа, либо отдельно, например, после решения суда о его выдворении.

4)То, что в ЗАГСе отказали в росписи из-за того, что он “стоит в реестре контролируемых лиц”, звучит странно. Обычно такие реестры касаются миграционных нарушений, а не семейного положения. Возможно, ЗАГС имеет в виду, что он нарушил режим пребывания и это влияет на его возможность заключения брака.

-Ваше состояние не дает ему автоматического права на упрощенное оформление документов или на избежание ответственности за нарушение миграционного законодательства.

-Роспись не даст ему автоматически права на пребывание, если он нарушил режим.

5)Выселение на 5 лет, это касается запрета на въезд в РФ, а не “выселения” из квартиры. Он будет не в состоянии вернуться в Россию в течение 5 лет.

-Ваш статус матери-одиночки не влияет на его правовой статус и ответственность за нарушение миграционного законодательства.

6)Приоритет – оформление протокола и штрафа, чтобы легализовать его статус и получить возможность выезда.

- Поскольку вы уже 3 недели не можете получить протокол, настоятельно рекомендую обратиться к юристу, специализирующемуся на миграционном праве, так как иначе это все будет дальше идти, причем лучше именно реально, а не по инету, то есть дистанционно...

1)Если штраф оформлен, то срочно его оплатить, а справка из ВУЗа и протокол могут помочь при оформлении транзитной визы, но основное препятствие – это возможный запрет на въезд.

2)Если запрет на въезд был наложен необоснованно или есть смягчающие обстоятельства (например, брак с гражданкой РФ, наличие общего ребенка, обучение в ВУЗе, как у вашего молодого человека), то можно попытаться оспорить запрет в суде.

3)Брак с гражданкой РФ – это одно из оснований для получения вида на жительство (ВНЖ) и, возможно, для отмены запрета на въезд. Но это долгий процесс.

-Если вы действительно хотите оформить отношения, даже с учетом его статуса, попробуйте подать заявление в ЗАГС. Отказ из-за “реестра контролируемых лиц” очень странный. Возможно, вам стоит уточнить в ЗАГСе официальное основание для отказа (должны выдать письменный документ). Затем этот отказ можно будет оспорить.

-Для регистрации брака, даже при нарушении миграционного режима, не всегда нужен запрет на въезд. Но если он есть, это может стать проблемой.

- Вы можете обратиться к Уполномоченному по правам ребенка в вашем регионе. Объясните, что из-за невозможности легализовать статус и оформить брак, вы можете оказаться в трудной ситуации как мать-одиночка. Это может быть основанием для оказания вам помощи

-ст 18.8 ч. 1.1 КоАП РФ

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Москва, 21.12.2025, 20:37

В детский сад поступили дети-двойняшки. Мама сказала, что в семье тяжёлая ситуация, разошлись с мужем и на этом все. Выяснилось, что у нее родился ещё недавно маленький. Месяц проходит, на прогулку приходит мужчина, спрашивая, где мальчики такие то какие-то. Когда они уходят и когда приходят. Благо, на тот момент мама уже с ними ушла. Мужчина показался очень странным. И попросил маме не сообщать о его визите. Естественно, с мамой поговорили и выяснилось, что папа (биологический) неадекватный и они от него сбежали, как только родился малыш. В свидетельстве он не прописан, прав у него никаких нет. Где они живут и в какой детский сад ходят, он знать не должен был. Что делать маме и воспитателям в таком случае.

Ответить
Это лучший ответ

Добрый вечер, Екатерина.

1)Информация о детях и их семьях является конфиденциальной. Сотрудники детского сада не имеют права разглашать данные о месте жительства, расписании детей и т.п. третьим лицам без согласия родителей.

2)маме, попросить директора официально запретить всем сотрудникам детского сада сообщать кому-либо (особенно посторонним мужчинам) любую информацию о детях, их расписании, месте жительства.

3)Мама должна немедленно написать заявление в полицию, так как ситуация критичная может быть, его действия были направлены на создание беспокойства матери, воспитателя.

4)Срочно маме обратиться к Уполномоченному по правам ребенка в вашем регионе.

-В крайних случаях, если есть прямые угрозы, можно пытаться через суд добиваться судебного запрета на приближение к детям и матери.

5)Любой сотрудник детского сада, имеющий доступ к конфиденциальной информации, не имеет права разглашать ее посторонним. Вопросы мужчины о детях должны были вызвать у воспитателя настороженность, и он должен был не отвечать, а сообщить руководству и маме.

Так что в принципе воспитатели все верно сделали.

6)В следующий раз сразу в полицию заявление, состава просто нету особо, но может просто испугаться...

ст. 48,61,65 СК РФ

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Волгоград, 21.12.2025, 18:59

Здравствуйте подскажите пожалуйста у человека 3 степень продольной плоскостопии. Деформирующий остеоартрит таранно-ладьевидных сочленений обеих стоп 2-3 степени. Могут ли взять в армию?

Ответить

начнем с того, установленная ли категория годности?

Нет, каждый год отправляли на доп обследование, изначально года два назад была 2 степень плоскостопии и все, ставили б-3, теперь проходим снова, хирург после рентгена вынес такое заключение. Вот и думаем будем ли опять проходить обследование или уже отправят в армию или дадут билет