Нам в наследство достались государственный внутренний выигрышный займ за 1982 год, мы бы их хотели обналичить нам это сделать и где?
ОтветитьОблигации государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года выпускались по решению Правительства бывшего СССР, являлись государственными ценными бумагами Советского Союза и были признаны государственным внутренним долгом, управление которым осуществляло Министерство финансов РФ.
Как указано на официальном сайте Сбербанка России, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №549 от 5 августа 1992 года «Вопросы выпуска Российского внутреннего выигрышного займа 1992 года» с 1 октября 1992 года по 1 октября 1993 года производился обмен указанных облигаций на облигации Российского внутреннего выигрышного займа 1992 года и их выкуп из расчета 160 рублей за 100 рублей номинала облигаций.
Владельцам облигаций займа 1982 года предоставлялось право либо получить наличные деньги за выкупаемые облигации, либо, по желанию, обменять их на облигации Российского внутреннего выигрышного займа 1992 года.
Информация о сроках выкупа облигаций Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года размещалась в средствах массовой информации, а также во всех филиалах Сбербанка России. 31 декабря 1994 года выкуп облигаций займа 1982 года был завершен.
Выкуп облигаций займа 1992 года производился с учетом проведенной с 1 января 1998 года деноминации, согласно которой нарицательная стоимость облигаций Российского внутреннего выигрышного займа 1992 года и установленные по нему размеры выигрышей пересчитывались с 1 января 1998 года, исходя из нового масштаба цен, то есть по облигации достоинством 10000, 1000, 500 рублей выплачивалось соответственно 10 рублей, 1 рубль, 50 копеек.
В соответствии с Условиями Российского внутреннего выигрышного займа 1992 года, утвержденными Министерством финансов РФ, облигации могли быть предъявлены к оплате до 1 октября 2004 года, затем в соответствии с Федеральным законом №173-ФЗ «О федеральном бюджете на 2005 год» от 23 декабря 2004 года выкуп указанных облигаций был продлен до 26 декабря 2005 года.
Таким образом, выкуп этих ценных бумаг, производившийся с октября 2002 года по 2005 год включительно, в настоящее время завершен.
Бывшая жена подала на алименты, живет в моей квартире с моей мамой, по квитанциям все оплачивает мама, я не работаю, сколько я должен платить.
ОтветитьСогласно пункту 2 статьи 108 Семейного кодекса РФ размер взыскиваемых алиментов определяет суд исходя из материального и семейного положения сторон в твердой денежной сумме, а размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей, установлен законом в статье 81 Семейного кодекса РФ, в соответствии с которой они взыскиваются ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей -одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей. Однако размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение алиментных обязательств влечет юридическую ответственность. Так, согласно статье 115 Семейного кодекса РФ при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по соглашению об уплате алиментов, виновное лицо несет ответственность в порядке, предусмотренном этим соглашением.
При образовании же задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки, при этом получатель алиментов вправе также взыскать с их плательщика все причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой.
По определению суда суд. приставами был наложен арест на заложенное имущество (автомобиль) без права пользования и передан на ответ. Хранение должнику, в последствии должник этот автомобиль перевернул. Обязан ли должник восстановить автомобиль? Как урегулировать этот вопрос? Нужно ли подавать иск в суд на должника?
ОтветитьСудебные приставы имеют право возбуждать уголовные дела по нескольким статьям, относящимся к подследственности ФССП России. В их число входит и ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».
Статья 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».
1. Растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено, а равно осуществление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест, - наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Сокрытие или присвоение имущества, подлежащего конфискации по приговору суда, а равно иное уклонение от исполнения вступившего в законную силу приговора суда о назначении конфискации имущества -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев
Судебные приставы предупреждают о неотвратимости наказания за подобные деяния и настоятельно советуют не нарушать закон.
Здравстуйте! Я живу в гражданском браке и купили квартиру по ипотеки, а оформлена на гражданскова мужа, а прописаны мы все в этой квартире. Сейчас я беременная третим. Собираемся расписаться. Льготу по выплате ипотеки город нам сможет помочь.
ОтветитьРождение третьего ребенка компенсирует ипотеку. Согласно этой программе при рождении второго ребенка в многодетной семье, за счет местного и федерального бюджетов, гасится 5% ипотеки, при рождении третьего ребенка — весь остаток по ипотеке. Другими словами. если вы выплачиваете кредит за квартиру в строящемся или уже построенном доме или покупаете частный дом, то остаток может помочь погасить государство.
Льготу по гашению ипотеки при рождении третьего и более ребенка, будут иметь родители, дети которых родились позднее 1 января 2012 года. Дети должны быть несовершеннолетние. Второе условие, компенсации ипотеки за счет государственного бюджета многодетным семьям — участие родителей в молодежной или социальной ипотеке, оформленной в банках, которые прошли конкурсный отбор, согласно постановлению Правительства Хабаровского края от 25 мая 2011г. № 149-пр. Выплату при рождении третьего ребенка (или усыновлении), конечно можно получить лишь один раз.
Также с 2014 года ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей не просто увеличились, они индексируются ежеквартально, по мере роста величины прожиточного минимума на детей.
В начале декабря прошлого года правительство Хабаровского края приняло Постановление № 424-пр “О величине прожиточного минимума для детей, определяемой в целях установления ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей в Хабаровском крае”. Эта величина на данный момент – 10221 рубль.
Данный вид пособия выплачивается до достижения ребенком возраста трех лет. Деньги выделяются независимо от наличия у семьи права на иные виды пособий, компенсаций и доплат.
Для многодетных семей в Хабаровском крае предусмотрен целый ряд льгот. Это, в частности, предоставление бесплатных земельных наделов, погашение основного долга за ипотечный кредит, выплаты регионального материнского капитала, пособий. Кроме того, многодетным положены компенсация на оплату услуг ЖКХ, путевки для детей в загородные лагеря.
Вопрос от газеты «АиФ-Петербург» в рубрику вопрос-ответ, лучший ответ будет опубликован в следующую среду — 15 октября. Требуется ответ 3-4 абзаца (не больше) желательно сегодня к концу дня. Моя 18-летняя дочь поступила в вуз на коммерческой основе. С её отцом мы в разводе. Алименты официально он не выплачивал, просто иногда давал деньги. Могу ли я обязать его помогать в оплате обучения дочери, пригрозив взыскать долг по алиментам? Уточняющие вопросы:
Можно ли их взыскать алименты после того, как дочери исполнилось 18 лет? Есть ли у у бывшего мужа возможность доказать, что он алименты пусть и не платил, но деньгами помогал?
ОтветитьОбнаружила в инете Вот такую статью ( ссылка на статью
Обязанность разведенного супруга платить за обучение совершеннолетнего трудоспособного сына носит исключительно моральный характер.
Районный суд обязал отца, покинувшего семью, вносить свою лепту за обучение сына - студента. Однако надзорная инстанция, руководствуясь Семейным кодексом РФ, не сочла "исключительным обстоятельством" тяжелое материальное положение истицы, претендующей на взыскание дополнительных расходов с бывшего супруга.
Николай Никифоров покинул семью с чувством исполненного долга: сын Станислав уже "встал на ноги" и учился в Дальневосточном гидромелиоративном техникуме, а 11-летняя дочь Наталья по решению суда была обеспечена материальной поддержкой отца до достижения ею совершеннолетия. Правда, заработок отца был невелик - 3,4 тыс. руб. в месяц, поэтому алиментов явно не хватало, к тому же если учесть, что обучение сына в техникуме было платным. Мать же детей после развода так и не смогла найти постоянную работу и перебивалась случайными доходами.
Все эти обстоятельства бывшая супруга изложила в исковом заявлении, потребовав у суда обязать экс-мужа вносить свою лепту за обучение и проживание сына в общежитии техникума, иными словами - взыскать с ответчика дополнительные расходы на студента в размере 3,5 тыс. руб. Исход дела решился в ее пользу. Но когда семейная тяжба по протесту прокурора попала в надзорную инстанцию Приморского краевого суда, то выяснилось, что районный суд явно поторопился отнести аргументы истицы к исключительным обстоятельствам, упомянутым в ст. 86 Семейного кодекса РФ, поэтому ему придется рассмотреть это дело повторно.
Действительно, закон допускает привлечение одного из родителей к несению дополнительных расходов на содержание детей при возникновении исключительных обстоятельств. К ним относятся, например, случаи тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних или нетрудоспособных совершеннолетних детей, когда ситуация требует оплаты постороннего ухода за ними. Но в деле Никифоровых суд неправомерно, по мнению надзорной инстанции, отнес к исключительным обстоятельствам тяжелое материальное положение семьи истицы, что, к сожалению, Семейным кодексом не предусмотрено. Кроме того, президиум Приморского краевого суда согласился с доводами жалобы Никифорова о том, что его бывшая супруга не является надлежащей истицей по делу, поскольку сын Станислав, в пользу которого она хлопочет, совершеннолетний, дееспособный и вправе лично обращаться в суд за защитой своих прав, равно как и самостоятельно зарабатывать на свое обучение.
ЗЗЫ: тож из консультанта
В _______________ районный (городской) суд
_______________ области (края, республики)
истец: ___________________________________
(фамилия, инициалы)
адрес: __________________________________,
телефон: ___________, E-mail ____________.
ответчик: ________________________________
(фамилия, инициалы)
адрес: __________________________________,
телефон: ___________, E-mail ____________.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании дополнительных расходов на ребенка и их индексации
Наш брак с ответчиком расторгнут "___"___________ ____ г. У нас имеются
общие дети: _________________ (фамилия, имя, отчество, дата, место рождения
ребенка, свидетельство о рождении) и _______________________ (фамилия, имя,
отчество, дата, место рождения ребенка, свидетельство о рождении). Дети
проживают со мной. Соглашение об уплате алиментов отсутствует. Ввиду
тяжелой болезни (увечья) наших несовершеннолетних детей (или
нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей) и необходимости оплаты
постороннего ухода за ними (других обстоятельств) требуются дополнительные
расходы, вызванные этими обстоятельствами в сумме ___________ (__________)
рублей в месяц. За ______ месяцев я уже заплатил(а) _________ (___________)
рублей. Ответчик работает в должности __________________________________ в
_______________________ (наименование, ИНН, адрес) и располагает доходами в
сумме _________ (_______________) рублей, в новом браке состоит/не состоит,
несовершеннолетних детей содержит/не содержит, других нетрудоспособных
членов семьи содержит/не содержит, _______________________________________.
(другие заслуживающие внимания интересы сторон)
При таких обстоятельствах в интересах истца и детей размер участия
ответчика в несении ежемесячных дополнительных расходов необходимо
определить в твердой денежной сумме - _____________ (_____________) рублей.
Ввиду постоянного увеличения потребительских цен ежемесячная твердая
денежная сумма, которая может быть мне присуждена, должна увеличиваться
________________________________________ __________________________________.
(обоснованный порядок индексации)
На основании изложенного, руководствуясь статьей 86 Семейного кодекса
Российской Федерации,
ПРОШУ:
взыскать с ответчика в мою пользу компенсацию в сумме _______ (______)
рублей на понесенные дополнительные расходы в связи с тяжелой болезнью
(увечьем) наших несовершеннолетних детей (или нетрудоспособных
совершеннолетних нуждающихся детей) и необходимостью оплаты постороннего
ухода за ними (других обстоятельств);
взыскать с ответчика ежемесячные дополнительные алименты на несение
дополнительных расходов в связи с тяжелой болезнью (увечьем) наших
несовершеннолетних детей (или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся
детей) и необходимостью оплаты постороннего ухода за ними (других
обстоятельств) в твердой денежной сумме - ___________ (_____________)
рублей;
установить следующий порядок индексации алиментов, взыскиваемых в
твердой денежной сумме: ________________________________________ __________.
(обоснованный порядок индексации)
Приложения:
копии свидетельств о рождении детей;
справка о доходах (заработной плате) ответчика;
справка о дополнительных расходах на обеспечение детей;
документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (квитанция);
копия искового заявления;
иные письменные доказательства по делу: ___________________________.
Подлинники документов, приложенных в копиях, будут представлены в
судебном заседании.
Истец (представитель) _____________
(подпись)
"___"_________ ____ г.
Проконсультируйте по данному вопросу. Мне хотелось бы зарегистрировать благотворительное волонтерское сообщество. Какие документы для этого необходимы и куда мне обратиться с ними? Какая разница между волонтерами и добровольцами? В моем сообществе планируются добровольцы без заработной платы, то есть с безвозмездным благотворительным участием. Считаю нужным ее зарегистрировать для дальнейшей агитации участия добровольцев. Напишите более подробную информацию по этому вопросу. Спасибо.
ОтветитьМогут ли дать срок за административное правонарушение.
Ответить8.4. Административное наказание и его виды
К лицам, совершившим административное правонарушение, применяются меры принуждения, именуемые административными наказаниями. Административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. Перечень видов административных наказаний, закрепленный в КоАП РФ, является исчерпывающим.
Согласно ст. 3.2 КоАП РФ за совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие административные наказания:
1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Суть его заключается в официально выраженной отрицательной оценке поведения нарушителя (физического или юридического лица) со стороны государства. Одновременно оно служит предостережением о недопустимости совершения противоправных действий в будущем. Обычно предупреждению подвергаются лица, впервые совершившие малозначительные правонарушения (их не следует путать с часто встречающимися устными замечаниями, сделанными на месте нарушения сотрудником милиции в адрес лиц, нарушивших, к примеру, правила дорожного движения).
Предупреждение тогда является административным наказанием, когда зафиксировано каким-либо способом. В большинстве случаев это оформление происходит путем издания соответствующего постановления. Предупреждение применяется в случаях, когда оно прямо предусмотрено в качестве меры принуждения, а не вместо другого административного наказания;
2) АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ. Это денежное взыскание, налагаемое за административные правонарушения. Он может выражаться в величине, кратной: минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), стоимости предмета административного правонарушения, сумме неуплаченных налогов, сборов, подлежащих уплате на момент окончания или пресечения административного правонарушения, либо сумме незаконной валютной операции.
Кодексом установлены минимальный и максимальный размеры административных штрафов: он не может быть менее одной десятой МРОТ, и более двадцати пяти МРОТ — для граждан, пятидесяти МРОТ — для должностных лиц, одной тысячи МРОТ — для юридических лиц. Особые размеры штрафов предусматриваются для отдельных видов административных правонарушений п. 3 и 4 ст. 3.5 КоАП РФ.
В настоящее время расчет административных штрафов производится исходя из базовой суммы, равной 100 рублям;
3) ВОЗМЕЗДНОЕ ИЗЪЯТИЕ ОРУДИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИЛИ ПРЕДМЕТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ. Это принудительное изъятие указанных объектов. Изъятый предмет реализуется с передачей вырученной суммы бывшему собственнику за вычетом расходов по реализации изъятого предмета. Этот вид административного наказания назначается судьей.
Возмездное изъятие охотничьего оружия, боевых припасов и других дозволенных орудий охоты или рыболовства не может применяться к лицам, для которых охота или рыболовство являются основным законным источником средств к существованию.
Возмездное изъятие предмета существенно отличается от реквизиции. Последняя имеет в виду изъятие государством имущества у собственника в государственных или общественных интересах с выплатой стоимости изъятого имущества. Реквизиция не является административным наказанием и может быть временной мерой, применяемой к гражданам, государственным, частным предприятиям и общественным объединениям,
4) КОНФИСКАЦИЯ ОРУДИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИЛИ ПРЕДМЕТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ. Конфисковано может быть не любое имущество, а лишь предмет, являвшийся орудием совершения или непосредственным предметом административного правонарушения, который принадлежит нарушителю. Суть конфискации в том, что право собственности на имущество принудительно и безвозмездно переходит от нарушителя к государству (орудие или предмет обращается в федеральную собственность или в собственность субъекта РФ). Конфискация назначается судьей
Конфискация охотничьего оружия, боевых припасов и других дозволенных орудий охоты или рыболовства не может применяться к лицам, для которых охота или рыболовство являются основным законным источником средств к существованию.
Не является конфискацией изъятие из незаконного владения лица, совершившего административное правонарушение, орудия совершения или предмета административного правонарушения, принадлежащих в соответствии с федеральным законом возвращению их законному собственнику, а также изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владении лица, совершившего административное правонарушение, по иным причинам и на этом основании подлежащих обращению в собственность государства или уничтожению.
Конфискацию следует отличать от внешне схожего с ней изъятия предмета как меры пресечения противоправного поведения и предотвращения опасных и иных нежелательных для общества последствий;
5) ЛИШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА. Речь не идет о лишении любого из прав, которыми обладает гражданин. Данный вид административных наказаний распространяется на специальные права граждан (право управления транспортными средствами, право охоты, право на эксплуатацию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств) Лица, которые злоупотребляют предоставленными специальными правами и неправильно пользуются ими, могут быть лишены этого права только судьей на срок от 1 месяца до 2 лет. Ограничения применения этого вида административного наказания установлены п. 3, 4 ст. 3.8 КоАП РФ;
6) АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АРЕСТ. Является наиболее суровой мерой административной ответственности. Суть его заключается в кратковременной изоляции от общества на срок не более 15 суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или режима в зоне проведения контртеррористической операции — до 30 суток.
Данное административное наказание применяется в исключительных случаях за совершение административных правонарушений, близких к преступлениям. Решение о назначении административного ареста принимается судьей Срок административного задержания входит в срок отбытия административного ареста.
Административный арест не может применяться:
- к беременным женщинам,
- к женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет,
- к лицам, не достигшим возраста 18 лет;
- к инвалидам I и II групп.
7) АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЫДВОРЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА. Заключается в принудительном и контролируемом перемещении указанных лиц через Государственную границу России, за ее пределы, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, — в контролируемом самостоятельном выезде выдворяемых лиц из России.
Данный вид административного наказания может быть назначен судьей или соответствующими должностными лицами (если правонарушение совершено при въезде в РФ);
8) ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ. Заключается в лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, права входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в случаях, предусмотренных законодательством РФ Данный вид административного наказания может быть применен только к лицам, осуществляющим организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органе юридического лица, к членам совета директоров, а также к индивидуальным предпринимателям, в том числе к арбитражным управляющим.
Дисквалификация назначается только в судебном порядке на срок от шести месяцев до трех лет.
Административные наказания выражаются в моральном либо материальном воздействии на правонарушителя и в известной мере выполняют функцию предупреждения правонарушений и преступлений. Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой оно было назначено.
9) АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды либо в случае совершения административного правонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в области установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, в области правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах), в области порядка управления, в области общественного порядка и общественной безопасности, а также в области градостроительной деятельности. Данный вид наказания введен Федеральным законом РФ от 09.05.2005 № 45-ФЗ)
Имею ли я право на жильё как ребенок-сирота. Но мне уже 26 лет, заявления я не писала, Бабушка-опекун приватизировала на меня 1/2 2-х комнатной квартиры до 18 лет. Могу ли я отказаться от приватизированной доли и получить квартиру? У бабушки есть еще наследник-дочка, и она сейчас хочет прописаться в квартиру и прописать еще 2-х своих детей.
ОтветитьФедеральным законом от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» пункт 2 части 2 статьи 57 признан утратившим силу с 1 января 2013 года, а статья 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» изложена в новой редакции:
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.
Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. В случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации, жилые помещения могут быть предоставлены лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, ранее, чем по достижении ими возраста 18 лет.
По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта и достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении обучения в образовательных организациях профессионального образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.
2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны осуществлять контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений.
3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, формирует список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее - список) в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
В список включаются лица, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи и достигшие возраста 14 лет. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи является основанием для исключения указанных лиц из списка.
4. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, признается невозможным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи с наличием одного из следующих обстоятельств:
1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц:
лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации);
страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно;
2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают установленным для жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации;
3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения, в том числе, если такое уменьшение произойдет в результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4) иное установленное законодательством субъекта Российской Федерации обстоятельство.
5. Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации.
6. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, предоставляемого в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, составляет пять лет.
Новый порядок получения жилья детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Порядок выявления этих обстоятельств устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации. Договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок не более чем один раз.
По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление государственным жилищным фондом, обязан принять решение об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключить с лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, договор социального найма в отношении данного жилого помещения в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.
7. По договорам найма специализированных жилых помещений они предоставляются лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма.
8. Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на имущество и жилое помещение относятся к расходным обязательствам субъекта Российской Федерации.
9. Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящей статьей, сохраняется за лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями.
Жилищный Кодекс РФ дополнен частью 5 статьи 103, согласно которой дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не могут быть выселены из специализированных жилых помещений без предоставления других благоустроенных жилых помещений, которые должны находиться в границах соответствующего населенного пункта.
В силу новой статьи 109.1 Жилищного Кодекса РФ предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
Жилые помещения, предназначенные для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений не предоставляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.
После рождения ребенка когда мать может выйти на работу? Декретные за 140 дней выплачивались в полном размере.
ОтветитьСт. 255 ТК свидетельствует, что женщинам предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) календарных дней после родов. Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных до родов. То есть отпуск предоставляется сразу на весь период - 140 календарных дней (или больше), и не важно, сколько дней вы использовали до родов. Например, если роды наступили на 10 дней раньше предполагаемого срока и дородовой отпуск составил 60 дней, послеродовой автоматически увеличивается на 10 дней, то есть будет уже не 70 дней, а 80.
Возможно оформить на работе полагающийся очередной ежегодный оплачиваемый отпуск и использовать его непосредственно перед декретным отпуском или после него. Об этом свидетельствует ст. 260 ТК "Гарантии женщинам при установлении очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков": перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине, по ее желанию, предоставляется ежегодный отпуск независимо от стажа работы в данной организации.
Женщина, вышедшая из декретного отпуска раньше положенного срока, имеет право на неполный рабочий день. Объясняется это необходимостью продолжения кормления ребенка в возрасте до 1,5 лет.
Согласно ст. 188 Трудового кодекса РК женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, предоставляются дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей) не реже, чем через каждые 3 часа работы:
имеющим одного ребенка, - каждый перерыв не менее 30 минут;
имеющим двух или более детей, - каждый перерыв не менее 1 часа.
Точная продолжительность перерыва оговаривается индивидуально с работодателем. Перерывы на кормление ребенка (детей) можно брать вместе с обеденным перерывом либо возможно суммировать все перерывы и использовать их в начале или в конце рабочего дня.
Перерывы для кормления включаются в рабочее время с сохранением средней заработной платы.
При отказе от ребенка в роддоме с кого из родителей взимаются алименты? Каков размер алиментов и механизм выплаты?
ОтветитьОтказ от ребенка не лишает Вас алиментных обязательств перед ребенком.
Лишение родительских прав, по закону, не является поводом для освобождения родителей, от обязанности содержать материально своих детей. Соответственно, к моменту вынесения основного решения по делу, о лишении родительских прав, суд выносит определение по вопросу о взыскании с таких родителей алиментов на несовершеннолетних детей.
Алименты будут выплачиваться лицу, на воспитание которого ребёнок будет передан, после отказа от него. Такими лицами могут выступать:
другой родитель
опекун или попечитель
приёмные родители
Если такие лица не будут найдены, ребёнок помещается в детское учреждение. В таком случае средства будут переводиться на счёт этого учреждения. По окончании пребывания в детском учреждении, вся сумма полученных за это время алиментов, зачисляется на его счёт в банке. Согласно ст. 84 СК РФ, открывается он обязательно в филиале Сберегательного банка РФ
Я работал в авиакомпании, в прошлом году в январе компания отправила в учебный центр для переучивания на другой тип воздушного судна. Учебный центр является дочерним предприятием АК. Во время учебы нам дали подписать договора что мы обязуемся отработать 3 года, но в начале октября 2014 я уволился. Теперь АК насчитала мне долг за переучивание. Вопрос возможно ли как то в судебном порядке это отменить, потому что я считаю что АК нуждалась в пилотаХ на данный тип воздушного судна а не личная моя инициатива в переучивании.
Ответить249 ТК РФ. Она гласит: –…в случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении».
Указанная статья содержится в гл. 39 ТК РФ –Материальная ответственность работника». При этом ТК РФ ограничивает материальную ответственность работника, во-первых, самим определением понятия –ущерб», за причинение которого она вообще может применяться (ст. 238 ТК РФ); во-вторых, размером взыскания (согласно ст. 241 ТК РФ, материальная ответственность работника ограничена его средним заработком).
Следует отметить, что в соответствии с главой 26 ТК РФ работодатель обязан оплачивать работнику учебный отпуск и при этом не имеет права требовать возмещения выплаченного ему в указанный период среднего заработка или выполнения каких-либо других условий, например, отработки определенного количества времени. Вопрос о компенсации возникает, только если работодатель несет расходы непосредственно на обучение, а не на предоставление предусмотренных законодательством гарантий тем, кто совмещает работу с обучением.
Официальный развод был 08.10.2013 года не истек ли срок по разделу имущества.
ОтветитьИсковой давностью в соответствии со ст. 195 Гражданского кодекса РФ признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.
Соответственно, срок исковой давности по спорам о разделе совместно нажитого имущества супругов является сроком, в течение которого может быть произведен раздел общего имущества.
Иногда его называют сроком раздела имущества, сроком давности раздела имущества и иными аналогичными терминами. Но правильное наименование – срок исковой давности по требованиям о разделе общего имущества супругов (п. 7 ст. 38 Семейного кодекса РФ).
Согласно п. 7 ст. 38 Семейного кодекса РФ к требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности. В части сроков данной норма согласуется со ст. 196 Гражданского кодекса РФ, устанавливающей общий срок исковой давности в три года.
Из п. 7 ст. 38 Семейного кодекса РФ следует, что срок раздела имущества начинает течь не ранее расторжения брака между супругами. Если брак не расторгнут, то срок исковой давности не начинает течь. При этом не имеет значение, проживают ли супруги вместе или раздельно.
При первом прочтении п. 7 ст. 38 Семейного кодекса РФ можно сделать вывод, что срок исковой давности по требованиям о разделе общего имущества супругов начинает течь со дня расторжения брака. Однакого это не верно.
Пунктом 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» разъяснено, что течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут (п. 7 ст. 38 СК РФ), следует исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния при расторжении брака в органах записи актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде — дня вступления в законную силу решения), а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ).
Судебная практика целиком и полностью поддерживание разъяснение Верховного суда РФ.
Например, в «Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2006 года» указывается, что течение срока исковой давности в соответствии с общими правилами, закрепленными в п. 1 ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, начинается с того дня, когда супруг, обратившийся за судебной защитой, узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
В частности, если после расторжения брака бывшие супруги продолжают сообща пользоваться общим имуществом, то срок исковой давности начинает течь с того дня, когда одним из них будет совершено действие, препятствующее другому супругу осуществлять свои права в отношении этого имущества (например, произведено отчуждение имущества).
Налоговый вычет получал за 2012 и 2013 годы, при подаче декларации в этом году сумму начисляют не полностью, а только исходя из суммы 13% от 1 млн. руб, квартира куплена в совместную собственность с женой после 2008 года и до 2014 (в 2011 году), могу ли я получить налоговый вычет за жену?
ОтветитьИмущественный налоговый вычет при приобретении жилья супругами в общую совместную собственность
В соответствии с Семейным Кодексом РФ (ст. 33, 34 СК РФ) все имущество, приобретенное супругами во время брака, является их совместной собственностью. Поэтому не имеет значения, кто из супругов фактически нес расходы на покупку жилья, оба они считаются участвующими в таких расходах (п. 2 ст. 34 СК РФ). Следовательно, при покупке жилья в совместную собственность оба супруга имеют право на вычет с возможностью распределить его по договоренности. По умолчанию вычет распределяется в равных долях (по 50%), однако супруги вправе перераспределить его в любой пропорции, вплоть до 100% и 0%. Доли вычета определяются с помощью предоставления в налоговую инспекцию Заявления о распределении долей, подписанного обоими супругами.
Данная позиция подкрепляется письмами Минфина России от 26.03.2014 N 03-04-05/13204, от 13.09.2013 N 03-04-07/37870, от 10.09.2012 N 03-04-05/7-1099, от 21.02.2012 N 03-04-05/7-203, от 21.02.2012 N 03-04-05/7-202, ФНС России от 18.09.2013 N БС-4-11/16779@.
Важным моментом также является то, что заявление на распределение вычета подается один раз, и в последующем супруги не могут изменить соотношение, в котором будет получаться вычет, в том числе передать остаток вычета другому супругу (Письма Минфина России от 07.09.2012 N 03-04-05/7-1090, от 28.08.2012 N 03-04-05/7-1012, от 20.07.2012 N 03-04-05/9-890, от 18.05.2012 N 03-04-05/7-647, , УФНС России по г. Москве от 14.06.2011 N 20-14/4/057350).
Размер вычета каждого из супругов зависит от стоимости жилья и от того, приобретено жилье до 1 января 2014 года или после.
Если жилье приобретено до 1 января 2014 года
Для жилья, которое было приобретено до 1 января 2014 года, действует ограничение суммарного вычета на объект жилья в размере 2 млн.рублей. Соответственно, максимальный вычет на обоих супругов составляет – 2 млн.руб.
Пример: В 2013 году супруги Сидорова Б.Б. и Сидоров Л.Л. приобрели квартиру в общую совместную собственность за 2 500 000 руб. Они договорились распределить вычет в равных долях (по 50% каждому). В результате каждый из них сможет получить 50% от максимального размера вычета на всю квартиру (2 млн.руб.) и вернуть 130 тыс. руб. подоходного налога.
Пример: В 2013 году супруги Иванов А.А. и Иванова В.В. приобрели квартиру в общую совместную собственность за 3 500 000 руб. Так как Иванова В.В. не работает и не является плательщиком НДФЛ, они договорились распределить вычет таким образом: 100% вычета получает муж и 0% - жена. В результате супруг Иванов А.А. получит вычет в максимальном размере - 2 000 000 руб. (260 тыс. руб. к возврату).
Пример: в 2010 году супруги Богданов Б.Б. и Богданова Ж.Ж. приобрели квартиру в общую совместную собственность за 2 000 000 руб. Они договорились распределить вычет в равных долях (по 50% каждому). Получив часть причитающегося ей вычета, жена Богданова Ж.Ж. ушла в декретный отпуск и хотела перераспределить вычет таким образом, чтобы остаток ее вычета получил муж. В перераспределении вычета Богдановой Ж.Ж. в налоговой инспекции было правомерно отказано. Она сможет получить остаток своего вычета после того как выйдет из декретного отпуска и снова будет официально работать (и платить налог на доходы по ставке 13%).
Если жилье приобретено после 1 января 2014 года
При покупке жилья после 1 января 2014 года уже каждый из супругов может получить вычет в размере 2 млн. рублей (если позволяет стоимость жилья), а ограничение на суммарный вычет на объект жилья больше не действует (с 1 января 2014 года ограничение имущественного вычета применяется не к объекту жилья, а к человеку).
Пример: Супруги Шаповалов О.И. и Шаповалова Н.Т. приобрели в 2014 году в совместную собственность квартиру стоимостью 4,5 млн.рублей. Так как квартира стоит более 4 млн.руб., то супруги могут распределить вычет в равных долях (по 50%) и при этом каждый из них сможет получить вычет в максимальном объеме в размере 2 млн.рублей (к возврату 260 000 рублей).
Пример: Супруги Птичников П.П. и Птичникова А.А. приобрели в 2014 году квартиру стоимостью 2.5 млн.руб. в общую совместную собственность. Так как Птичникова А.А. официально не работает, то весь вычет (100%) решили перераспределить на супруга. В результате супруг получит вычет в максимальном размере - 2 000 000 руб. (260 тыс. руб. к возврату).
Распределение вычета по ипотечным процентам
Мы рассмотрели, как распределяется основной вычет от покупки при оформлении в совместную собственность, но остается вопрос - как распределяется вычет в отношении процентов уплаченных по кредиту? Контролирующие органы высказывают однозначное мнение - независимо от того, на чье имя оформлен кредит и платежные документы по уплате процентов, вычет на уплаченные проценты распределяется точно в таких же долях, какие выбраны супругами для основного вычета (Письма Минфина России от 25.08.2011 N 03-04-05/7-597, от 14.07.2008 N 03-04-05-01/243, ФНС России от 26.04.2011 N КЕ-3-3/1487@, УФНС России по г. Москве от 19.02.2010 N 20-14/4/018290@).
Пример: Супруги Иванниковы купили квартиру по ипотеке. При этом ипотечный договор был оформлен целиком на супругу, а муж выступал лишь поручителем. Так как супруга собиралась уйти в декретный отпуск, супруги решили, что имущественный вычет целиком будет получать муж и подали в налоговую инспекцию соответствующее Заявление о распределении долей. В результате, не смотря на то, что кредитный договор оформлен на супругу, вычет по уплаченным ипотечным процентам будет получать целиком муж (после исчерпания основного вычета).
09.08.14.был избит соседом. Вызвали милицию-написал заявление-чё-то пока тишина. Кто меня бил пообещал как уже 2 месяца компенсировать вред в размере-100000 за нос и 13000 за экспертизу и разбитый телефон. Я уехал на скорой в травмпункт-написали согласно справки и снимка перелом носа и ребра. Позже согласно суд-мед. экспертизе-перелом носа, без перелома ребрапоставлен лёгкий вред здоровью. Собираюсь сам написать исковое заявление и приобщить к делу если оно заведено вообще (позвонил участковый просил завести экспертизу, хотя до этого говорил что дело в дознании) обидчик на телефон не отвечает. (он бывший минтёнок-поэтому может договорился с настоящими полицаями?). боюсь ошибиться в сумме иска. Возможно найму адвоката (хотя в данный момент не богат-оплатил счета за свет и газ за год) всегда плачу 01.октября чтобы не мотаться каждый месяц) я по своей голове думаю написать указанные 113000 (13000 за экспертизу и разбитый им телефон + 68000+32000 за губу (там шрам) плюс 100000 моральный ущерб плюс 15000 за услуги адвоката. На экспертизу и тел-есть чеки+на 68000 и 32000 есть прейскурант клиники онлайн+на услуги адвоката-15000 и моральный ущерб-100000 надо просто запрашивать и доказывать как я понимаю в суде?!
ОтветитьДобрый день Владимир. Вам необходимо прежде всего узнать в какой стадии Ваше дело. Обратитесь в тот отдел полиции, на территории которого в отношении Вас было совершено противоправное действие. Также Вы должны пройти СМЭ ( судебно-медицинскую экспертизу) на основании которой будет определен Ваш вред здоровью и от этого будет зависеть по какой статье будет привлечен Ваш сосед. Если вред здоровью будет установлен средней степени вреда здоровью и выше то дело должно быть возбуждено в любом случае, так как ст.112 и ст. 111 УК РФ являются статьями публичного обвинения. Ежели вред здоровью будет установлен небольшой или легкой тяжести вреда здоровью, то Вы должны писать заявление о привлечении своего соседа к уголовной ответственности сами при этом соблюсти все требования УПК РФ ,так как ст 116 и 115 УК РФ являются статьями частного обвинения. Написать исковое заявление в рамках уголовного судопроизводства Вы можете. Обычно следователь или дознаватель, сам это делает признает Вас гражданским истцом и выносится мотивированное постановление.После чего Вы пишете исковое заявление. В нем Вы можете разделить как материальный ущерб это все что Вы потратили, это нужно доказывать чеками справками, а также сумму морального вреда.,ее Вы тоже должны обосновать.Размер морального вреда Вы устанавливаете на свой усмотрение.
Ну вот это пока основное. Обращайтесь в личку там подробнее объясню также могу помочь при составлении искового заявления.В любом случае желаю удачи.
У моего сына миопия 2 степени (близорукость правый глаз 5,0, левый 4,25); плоскостопие 2 степени; дефицит веса при росте 182, весе 56 кг (ИМТ 16,9); бронхиальная астма средней степени тяжести с детства. Правда давно не наблюдались у врача, т.к. подобрали правильное лечение и не было большой необходимости. Сейчас ему принесли повестку в армию, хотелось бы знать категорию годности и на что мы можем расчитывать?!
ОтветитьБОЛЕЗНИ ГЛАЗА И ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА
Статьи распи-
сания болез-
ней
Наименование болезней
Категория годности к военной службе
Пояснения к применению статьи расписания болезней
Графа
I II III IV
БОЛЕЗНИ ГЛАЗА И ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА
29 Болезни век, слезных путей, глазницы, конъюнктивы: Для просмотра пояснения к применению статьи щёлкните здесь
а) выраженные анатомические изменения или недостатки положения век, глазницы или конъюнктивы со значительным нарушением зрительных или двигательных функций на обоих глазах; Д Д Д НГ
б) то же на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах; резко выраженные заболевания век, слезных путей, глазницы, конъюнктивы на одном или обоих глазах; В В В,Б-ИНД НГ
в) незначительно выраженные анатомические изменения или недостатки положения век, глазницы или конъюнктивы; умеренно или незначительно выраженные заболевания век, слезных путей, глазницы, конъюнктивы на одном или обоих глазах Б-3 Б А
ВДВ, ПС, МП, СС-ИНД НГ
30 Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика, сосудистой оболочки, сетчатки, стекловидного тела, глазного яблока зрительного нерва: Для просмотра пояснения к применению статьи щёлкните здесь
а) резко выраженные с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах; Д Д Д НГ
б) то же на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах; В В В,Б-ИНД НГ
в) умеренно выраженные, непрогрессирующие с редкими обострениями на одном глазу Б-3 Б Б НГ
офицеры, мичманы - ИНД
31 Отслойка и разрывы сетчатки: Для просмотра пояснения к применению статьи щёлкните здесь
а) нетравматической этиологии на обоих глазах; Д Д Д НГ
б) посттравматической этиологии на обоих глазах; В В В,Б-ИНД НГ
в) любой этиологии на одном глазу В В Б
ПС, СС-ИНД НГ
32 Глаукома: Для просмотра пояснения к применению статьи щёлкните здесь
а) в развитой и последующих стадиях на обоих глазах; Д Д Д НГ
б) то же на одном глазу; В В В,Б-ИНД НГ
в) в начальной стадии, в стадии преглаукомы одного или обоих глаз В В Б НГ
33 Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз: Для просмотра пояснения к применению статьи щёлкните здесь
а) стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии; В В В,Б-ИНД НГ
б) то же при отсутствии диплопии; содружественное косоглазие при отсутствии бинокулярного зрения Б-4 Б А
ВДВ, ПС, МП, СС-ИНД НГ
офицеры, мичманы - ИНД
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2004 № 886)
34 Нарушения рефракции и аккомодации: Для просмотра пояснения к применению статьи щёлкните здесь
а) близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридиа нов более 12,0 дптр либо астигматизм любого вида на любом глазу с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр; Д Д Д НГ
б) близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 8,0 дптр и до 12,0 дптр либо астигматизм любого вида на любом глазу с разницей рефракции в двух главных меридианах более 4,0 дптр и до 6,0 дптр; В В В,Б-ИНД НГ
в) близорукость любого глаза в одном из меридианов более 6,0 дптр и до 8,0 дптр; В В Б НГ
г) близорукость любого глаза на одном из мери дианов более 3,0 дптр и до 6,0 дптр, дальнозоркость любого глаза на одном из меридианов более 6,0 дптр и до 8,0 дптр либо астигматизм любого вида на любом глазу с разницей рефракции в двух главных меридианах более 2,0 дптр и до 4,0 дптр Б-3 Б А
ВДВ, ПС, МП, СС-ИНД НГ
35 Слепота, пониженное зрение, аномалии цветового зрения: Для просмотра пояснения к применению статьи щёлкните здесь
а) острота зрения одного глаза 0,09 и ниже или его слепота при остроте зрения другого глаза 0,3 и ниже, а также отсутствие глазного яблока при остроте зрения другого глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже Д Д Д НГ
б) острота зрения одного глаза 0,09 и ниже или его слепота при остроте зрения другого глаза 0,4 и выше, а также отсутствие глазного яблока при остроте зрения другого глаза 0,4 и выше или острота зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения другого глаза от 0,3 до 0,1; В В В,Б-ИНД НГ
в) острота зрения одного глаза 0,4 при остроте зрения другого глаза от 0,3 до 0,1; В В Б НГ
г) дихромазия, цветослабость III - II степени Б-2 Б А годны
36 Временные функциональные расстройства органа зрения после острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы или хирургического лечения Г Г Г Г
Статьи распи-
сания болез-
ней
Наименование болезней
Категория годности к военной службе
Пояснения к применению статьи расписания болезней
Графа
I II III IV
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ
87 Недостаточное физическое развитие: Для просмотра пояснения к применению статьи щёлкните здесь
а) масса тела менее 45 кг, рост менее 150 см; В В В НГ
б) то же, впервые выявленное при первоначальной постановке на воинский учет или при призыве на военную службу Г - - -
88 Энурез В В В,Б-ИНД НГ Для просмотра пояснения к применению статьи щёлкните здесь
89 Нарушения речи: Для просмотра пояснения к применению статьи щёлкните здесь
а) высокая степень заикания, охватывающая весь речевой аппарат, с нарушением дыхания и невроти|ческими проявлениями, другие нарушения речи, делающие ее малопонятной; В В В НГ
б) умеренное заикание и другие нарушения речи, делающие ее недостаточно внятной Б-4 Б Б
ВДВ, ПС, МП, СС-ИНД НГ
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Статьи распи-
сания болез-
ней
Наименование болезней
Категория годности к военной службе
Пояснения к применению статьи расписания болезней
Графа
I II III IV
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
49 Болезни полости носа, околоносовых пазух, глотки: Для просмотра пояснения к применению статьи щёлкните здесь
а) значительно выраженный зловонный насморк (озена); В В В НГ
б) полипозные синуситы, сопровождающиеся стойким затруднением носового дыхания, гнойные синуситы с частыми обострениями; В В В,Б-ИНД НГ
в) полипозные синуситы без стойкого затруднения носового дыхания, гнойные синуситы с редкими обострениями, негнойные синуситы; Б-3 Б А
ВДВ, ПС, МП, СС-ИНД НГ
г) болезни носовой полости, носоглотки со стойким затруднением носового дыхания и (или) стойким расстройством барофункции околоносовых пазух; Б-3 Б А
ВДВ-НГ НГ
д) хронический декомпенсированный тонзиллит, хронический атрофический, гипертрофический, гранулезный фарингит (назофарингит) Б-3 Б А НГ
офицеры, мичманы - ИНД
50 Болезни и повреждения гортани, шейного отдела трахеи: Для просмотра пояснения к применению статьи щёлкните здесь
а) со значительно выраженным нарушением дыхательной и (или) голосовой функций; Д Д Д НГ
б) с умеренно выраженным нарушением дыхательной и (или) голосовой функций; В В В,Б-ИНД НГ
в) с незначительно выраженным нарушением дыхательной функции В В Б
ПС, СС-ИНД НГ
51 Другие болезни органов дыхания: Для просмотра пояснения к применению статьи щёлкните здесь
а) со значительным нарушением функций; Д Д Д НГ
б) с умеренным нарушением функций; В В В,Б-ИНД НГ
в) с незначительным нарушением функций Б-3 Б А
ВДВ, ПС, МП, СС-ИНД НГ
52 Бронхиальная астма: Для просмотра пояснения к применению статьи щёлкните здесь
а) тяжелой степени; Д Д Д НГ
б) средней степени тяжести; В В В,Б-ИНД НГ
в) легкой степени, а также при отсутствии симптомов в течение 5 лет и более при сохраняющейся измененной реактивности бронхов В В Б
ПС, СС-ИНД НГ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2004 № 886)
53 Временные функциональные расстройства органов дыхания после острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы или хирургического лечения Г Г Г Г
РАСПИСАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ
перечень заболеваний, освобождающих от призыва и дающих отсрочку (действует с 01.01.2014г. утверждено постановлением Правительства РФ № 565 от 04.07.2013г.)
инфекционные и паразитарные болезни
новообразования
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения
психические расстройства
болезни нервной системы
болезни глаза и придаточного аппарата
болезни уха и сосцевидного отростка
болезни системы кровообращения
болезни органов дыхания
болезни органов пищеварения
болезни кожи и подкожной клетчатки
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
болезни мочеполовой системы
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения
последствия травм, отравлений и других воздействий внешних факторов
прочие болезни
Организация медицинского освидетельствования призывников, согласно п. 13 Положения о военно-врачебной экспертизе, возлагается на призывные комиссии. В своей работе они руководствуются Положением о военно-врачебной экспертизе. Это положение определяет не только процедуру вынесения заключений о годности к военной службе, но и требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, призыву на военную службу и пр. (так называемое «Расписание болезней»). Медицинское освидетельствование призывника - один из важнейших и неотъемлемых этапов призывной комиссии, проводится оно врачами-специалистами: терапевтом, хирургом, офтальмологом, невропатологом, отоларингологом, стоматологом и, психиатром. При необходимости к освидетельствованию привлекаются врачи других специальностей. Образованная военно-врачебная комиссия призвана на основании имеющихся медицинских документов, результатов оценки состояния здоровья, физического развития граждан на момент освидетельствования определить категорию годности к службе в Вооруженных Силах. По результатам медицинского освидетельствования оформляется комиссионное заключение в письменной форме.
Вызов для прохождения медицинского освидетельствования граждан осуществляется повестками военного комиссариата.
Источниками информации о состоянии здоровья являются медицинские карты, истребуемые в подготовительном периоде из поликлиник по месту жительства (март, сентябрь), результаты медицинских обследований, выписки из медицинских карт стационарного больного. Получаемый объем медицинской документации столь обширен, что случаи утери медицинских документов сотрудниками военкоматов нередки. Подчас указанные обстоятельства затрудняют документированное изложение истории имеющегося заболевания. Медицинскому освидетельствованию граждан предшествует диагностический минимум, указанный в п. 7 Инструкции от 23 мая 2001 года.
Перечень мероприятий таков:
флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной клетки в двух проекциях (если оно не проводилось или в медицинских документах отсутствуют сведения о данном исследовании в течение последних 6 месяцев);
анализ крови (определение СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов);
анализ мочи (удельный вес, белок);
электрокардиографическое исследование.
Каждый из врачей-специалистов по результатам медицинского обследования даёт заключение о годности гражданина к военной службе по одной из пяти категорий годности к военной службе:
А – годен к военной службе;
Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями;
В – ограниченно годен к военной службе;
Г – временно не годен к военной службе;
Д – не годен к военной службе.
Согласно пп. «а» п. 1 ст. 23 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», граждане, признанные не годными или ограниченно годными к военной службе (категории годности «Д» и «В» соответственно), освобождаются от призыва на военную службу. Граждане, признанные при призыве на военную службу не годными к военной службе, равно как и ограниченно годные, согласно п. 1 ст. 52 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», подлежат зачислению в запас. Согласно ст.ст. 54, 55 Закона, обе категории граждан могут быть призваны на военные сборы.
Согласно пп. «а» п. 1 ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», гражданам, признанным временно не годными к военной службе (категория годности «Г»), предоставляется отсрочка от призыва на военную службу на срок до одного года. Граждане, признанные годными к военной службе и годными к военной службе с незначительными ограничениями (категории годности «А» и «Б» соответственно) решением призывной комиссии призываются на военную службу (при отсутствии иных, не связанных с состоянием здоровья, оснований для отсрочки или освобождения от призыва). Категория годности «Б» не позволяет призывнику проходить военную службу в отдельных родах и видах войск. Категория годности «А» не даёт ограничений по родам и видам войск.
Требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, граждан, подлежащих призыву на военную службу (военные сборы), граждан, поступающих на военную службу по контракту, граждан, поступающих в училища, военно-учебные заведения представлены в документе с официальным названием "Расписание болезней".
Граждане при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную службу проходят освидетельствование по I графе.
Перечень заболеваний обширен, однако трактовка некоторых пунктов неоднозначна.
При медицинском обследовании граждан, кроме методов исследования, приведенных в расписании болезней, допускается использование более информативных методов. Данная задача слабо решается в современном здравоохранении в связи с финансовыми трудностями и, подчас, является причиной диагностических ошибок, затрудняя выявление имеющегося заболевания.
По официальным данным каждый второй-третий призывник не годен к службе в вооруженных силах. Самыми распространенными заболеваниями остаются: плоскостопие, сколиоз, нарушение слуха и зрения. Несмотря на заявления высокопоставленных военных о планирующемся совершенствовании диагностической базы, ситуация пока далека от желаемой. В условиях значительного потока, принципов «планирования призыва», извечного дефицита мест в стационарах, возникают объективные причины для допущения диагностических ошибок. Цена этих ошибок – здоровье граждан. Новобранец с отклонениями в состоянии здоровья, испытывающий негативное воздействие военной среды, становится заложником ситуации. В случае недостаточного внимания со стороны медицинских работников возникают предпосылки к углублению недугов, наслоению вновь приобретенных болезней на уже имеющиеся.
У меня сейчас изымает полиция диски, должен ли я подписывать какие либо документы?
Ответить6. Обыск и выемка
Обыск – следственное действие, цель которого состоит в отыскании и изъятии орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также других предметов или документов, которые могут иметь значение для дела. Обыск может быть также произведен для обнаружения разыскиваемого лица, а также трупа.[1]
В соответствии со ст. 182 УПК РФ, основанием для производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо помещении или ином месте, или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, могущие иметь значение для уголовного дела (схема 28). В случае наличия у следователя таких оснований он выносит мотивированное постановление.
Обыск и выемка производятся только с участием понятых (ст. 170 УПК РФ).
Обыск в жилом помещении производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, предусмотренном ст. 165 УПК РФ (следователь возбуждает, с согласия прокурора, ходатайство перед судьей, который рассматривает это ходатайство единолично, в течение двадцати четырех часов с момента поступления, в исключительных случаях, когда это не терпит отлагательства (например, в результате промедления могут быть утеряны доказательства по уголовному делу), следователь производит обыск по своему постановлению без получения судебного разрешения; в этом случае он направляет в течение 24 часов уведомление судье и прокурору о проведенном обыске). Получив уведомление и приложенные к нему материалы (копию постановления о производстве обыска и протокол обыска) судья также в течение двадцати четырех часов проверяет законность произведенного обыска, по результатам проверки принимает решение о законности либо незаконности проведенного обыска. В случае, если судья признает произведенное следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ.[1]
До начала производства обыска следователь предъявляет постановление об его производстве, а в случаях производства обыска в жилых помещениях - решение суда, разрешающего его производство. Статья 5 УПК дает нам понятие жилого помещения – это помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания.[2]
Перед производством обыска следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы и документы, могущие иметь значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться сокрытия подлежащих изъятию предметов и документов, следователь вправе не производить обыск.
При производстве обыска могут вскрываться помещения и хранилища, если владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества.
Следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные при обыске обстоятельства частной жизни, личной и семейной тайны лица, занимающего данное помещение, или других лиц.
Во избежание возможной утечки информации о проведении обыска, предупреждения возможных соучастников, следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска.
При производстве обыска, во всяком случае, изымаются предметы и документы, изъятые из оборота (наркотические средства, ядовитые вещества, огнестрельное оружие, в случае отсутствия разрешения на его хранение и т.д.).
Изъятые предметы и документы предъявляются понятым и другим присутствующим лицам и в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска или выемки, что удостоверяется подписями понятых и других присутствующих при этом лиц.
С разрешения следователя при обыске может присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.
При производстве обыска составляется протокол, в котором должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы или документы, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы должны быть перечислены с точным указанием количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности цены.
Если при производстве обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать предметы или документы, подлежащие изъятию, это отмечается в протоколе с указанием принятых мер.
Копия протокола обыска вручается лицу, у которого он был произведен, либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск производился в организации, то копия протокола вручается под расписку ее представителю.
По общему правилу обыск производится в дневное время, в ночное время обыск производится лишь в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, к которым можно отнести случаи, когда следователю достоверно известно, что в помещении совершается или только что совершено преступление, либо промедление может привести к сокрытию либо уничтожению следов преступления. Законодателем не отрегулирован случай, при котором начавшийся в дневное время обыск днем не закончился (т.е. до 22 часов). Решение данной проблемы предложено О.Я. Баевым. Он предлагает с наступлением ночного времени обыскиваемое помещение или иное место опечатать и обеспечить его охрану до окончания ночного времени, после чего продолжить обыск. При отсутствии такой возможности обыск должен быть продолжен и в ночное время (как разновидность предусмотренных законом случаев обыска, не терпящих отлагательств).[1]
Выемка – это следственное действие, в процессе которого производится изъятие определенных предметов и документов у конкретных лиц и в конкретном месте.
Другими словами, при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и, если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка (ст. 183 УПК РФ), о чем составляется соответствующий протокол (при выемке точно известно, какие предметы и документы, и у кого необходимо изъять, в отличие от обыска, где у следователя есть лишь основания полагать, что у кого-то в примерно обозначенном месте находятся предметы либо документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, т.е. требуется произвести определенные действия для их отыскания).
Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, производится следователем с согласия прокурора. Выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения.
Перед производством выемки следователь предлагает выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку принудительно.
В случае, если у следователя имеются основания полагать, что в одежде подозреваемого (обвиняемого) либо на теле скрыты предметы и документы, имеющие значение по делу, производится личный обыск подозреваемого, обвиняемого в целях обнаружения и изъятия предметов и документов (ст. 184 УПК РФ). Личный обыск может быть произведен без соответствующего постановления, если он производится при задержании лица (личный обыск подозреваемого) или заключении его под стражу (в порядке ст. 108 УПК РФ), либо есть основания полагать, что лицо на себе скрывает вещественные доказательства по делу.
Личный обыск производится только лицом одного пола с обыскиваемым и в присутствии понятых и специалистов того же пола, если они участвуют в производстве обыска. При производстве личного обыска, о его ходе, содержании и результатах следователем (дознавателем) составляется протокол по правилам, предусмотренным ст.ст. 166, 167 УПК РФ.
Помогите разобраться! В период брака была куплена квартира 24.05.2006 г право зарегистрировано 13.06.2006 г, 20.10.2010 г был расторгнут брак. При разделе имущества решением суда от 28.06.2010 г мне было выделено 1/2 доли в праве, в законную силу решение вступило 12.11.2010 г-свидетельство о праве было зарегистрировано 16.05.2011 г. Вторую долю в квартире я выкупила за 700 000 руб., зарегистрировано право собственности 12.11.2010 г. 28.03.2014 г продала квартиру за 1 600 000 руб-какой я буду платить налог? Заранее спасибо.
Ответитьалог на доходы при продаже квартиры
Продажа недвижимости для частного инвестора сегодня может обернуться не только прибылью, но и достаточно большими затратами. И это не только затраты на оплату услуг юриста, оценщика, риэлтора, нотариуса и БТИ, но и платежи государству - налог на доходы. Согласно Российскому законодательству, а именно статье 220 Налогового Кодекса РФ, при продаже квартиры продавец обязан уплатить налог в размере 13% со всей полученной суммы сверх 1 миллиона рублей. Распространяется этот закон на всех продавцов-физических лиц, владевших недвижимостью менее трёх лет. Более того, налог на доходы составляет 13% от получаемого дохода для резидентов РФ и целых 30% - для нерезидентов РФ.
Иначе говоря, если с момента получения свидетельства о государственной регистрации права собственности прошло менее трех лет, а квартира на момент продажи стоит дороже миллиона рублей, то при ее продаже вам придется уплатить налог. При нынешних ценах на fghgfhнедвижимость это, скорее всего, будет довольно ощутимая цифра. Вполне понятно нежелание людей выкладывать такую сумму.
Если с момента приобретения квартиры прошло более 3 лет, налог на доход продавцом не платится, независимо от суммы продажи.
Итак, при продаже квартиры, если она находится в вашей собственности менее трёх лет, надо платить налог 13%, который может исчисляться двумя способами:
• налог уплачивается с чистого дохода, где чистый доход - это разница между покупной ценой квартиры (подтверждённые расходы) и её продажной ценой.
• если расходы по покупке квартиры были меньше одного миллиона, то от цены продажи недвижимости отнимается 1 млн. рублей и с оставшейся суммы платится налог 13%. То есть, налог уплачивается с чистого дохода, где чистый доход - это разница между продажной ценой квартиры и одним миллионом рублей.
Примеры:
• Собственник продал за 1,5 млн. рублей квартиру, которая находится у него в собственности более 3 лет. Налог не платится.
• Собственник получил квартиру в порядке приватизации или наследования. В этом случае расхода на покупку квартиры нет, значит, из суммы продажи ничего не вычитается и собственник при продаже получает чистый доход. Квартира находится в собственности менее 3 лет. После этого собственник продал квартиру за 1 млн. рублей. Налог не платится, так как сумма продажи не превышает 1 млн. рублей.
• Собственник продал за 1,2 млн. рублей квартиру, которую приобрёл ранее за 0,8 млн. рублей. В собственности она у него менее 3 лет. В этом случае, лучше использовать льготу на 1 млн. рублей, а не сумму фактически понесённых расходов по приобретению недвижимости (в данном случае - 0,8 млн. рублей.). Налог платится только с сумм превышающих 1 млн. рублей. (1,2 - 1 ) * 13% = 26 тыс. рублей.
• Собственник продал за 3 млн. рублей квартиру, которую ранее приобрёл за 2 млн. рублей. В собственности квартира у него находится менее 3 лет. Полученный чистый доход составил 1 млн.р. (3 - 2 = 1 млн.р.). В данном случае, надо уплатить налог (3 - 2) x 13% = 130 тыс. рублей.
• 2 собственника продали квартиру за 2,5 млн.р., а ранее приобрели её за 0,5 млн.р. В собственности квартира у них находится менее 3 лет. В этом случае, лучше использовать льготу на 1 млн. рублей, а не фактически понесённые расходы по приобретению недвижимости (в данном случае - 0,5 млн.р.). В этом случае каждому собственнику надо уплатить налог (2,5 - 1) / 2 x 13% = 97,5 тыс. рублей.
Что еще нужно знать?
• Те же правила распространяются на дачи, садовые домики, земельные участки, комнаты в квартирах. Описанный выше механизм будет распространяться на это имущество при его обращении на рынке недвижимости.
• При продаже физическое лицо обязано подать декларацию о доходах не позднее 30 апреля следующего года, даже при одновременной покупке другого жилья. Эта обязанность возникает независимо от того, будет или нет начислена к уплате какая-либо сумма налога за отчетный период. На основании декларации налоговая инспекция определит, нужно ли платить налог, и если нужно – в каком размере.
• При долевой собственности на отчужденный объект сумму свыше 1 млн. рублей делят на число собственников, каждый из них платит 13% со своей прибыли.
• За детей налог платят родители в обычном порядке.
• При совместной собственности сумму чистого дохода, полученного от продажи квартиры, делят между собственниками по договоренности на основании заявления о распределении долей. Заявление в этом случае пишут в налоговой инспекции.
• При непредставлении декларации и несвоевременной уплате налога с дохода при продаже недвижимости следует ответственность согласно ст.122 и 119 НК РФ.
• Новостройки. Выгода, полученная при вычитании суммы в договоре уступки прав требования и суммы в договоре долевого участия, облагается налогом 13%. Это означает, что на всё строящееся жильё, независимо от того, каким образом оно оформляется (договором переуступки или долевого участия), продавцы уплачивают налог в том же порядке, который установлен для вторичного жилья.
Налоговый вычет при покупке жилья
Следует также помнить про налоговый вычет при покупке жилья, который также уменьшает налогооблагаемую базу. При покупке жилья суммы, с которых будет уплачиваться налог, могут быть уменьшены, если продавец купил жильё в один и тот же налоговый период с продаваемым жильём (таковым считается календарный год).
В соответствии со статьей 220 Налогового кодекса РФ налогоплательщики, которые приобрели жилье или участвуют в его строительстве, имеют право на получение однократного налогового вычета из суммы фактически произведенных расходов, но не более миллиона рублей. Это означает, что у человека, который приобрел квартиру, есть право на возврат из бюджета 13% от 1 миллиона рублей. Налоговый вычет можно получить по месту работы либо через налоговую инспекцию.
Можно ли не платить налог?
При продаже квартиры платить огромную сумму налога жалко. Налоговый вычет сильно теряет свою ценность после того как человек сталкивается с налоговыми органами. Чтобы избавить себя от лишних забот и убытков люди, владеющие недвижимостью менее трех лет, при ее продаже предпочитают указывать в договоре купли-продажи сумму меньше миллиона - например, 999 000 руб.
Такие условия договора неприемлемы для отдельных покупателей, тех, для кого указание в документах полной действительной стоимости квартиры является принципиальным моментом. К ним относятся в первую очередь люди, приобретающие жилье по договору ипотеки.
В случае, если суд признает сделку недействительной, все возвращается к положению, предшествующему договору купли-продажи. Продавцу возвращается квартира, а покупателю - деньги в сумме, указанной в договоре. Если в договоре прописано 999 000 руб., то именно эту сумму продавец обязан будет вернуть.
Как видно, весь риск мероприятия ложится на покупателя, а выгодно оно только продавцу.
Если квартира вам нравится, но продавец не хочет платить налог, есть два варианта действий: 1) указать в договоре сумму меньше 1 млн. рублей либо 2) заплатить за квартиру сверх цены сумму, равную налогу.
Оба варианта на практике невыгодны и часто неприемлемы для покупателя. Это зачастую увеличивает срок продажи квартиры, но продавцы непримиримы в своем желании не платить значительные суммы налога.
В заключение стоит заметить, что продавцам недвижимости не стоит сетовать на несправедливость законов, ведь данные законодательные нормы направлены на регулирование рынка недвижимости. Большая доля налогов будет уплачена продавцами, осуществляющих спекулятивные сделки, т.е. куплю-продажу недвижимости с целью извлечения дохода, и продавцами элитной недвижимости. Для простых граждан государство постоянно предпринимает шаги по облегчению налогового бремени. Кроме того, если платить налоги очень не хочется, можно подождать и продать недвижимость по истечении 3 лет после покупки.
В настоящее время у меня имеются документы на гараж, аренду земли под гаражом сроком на 5 лет. Во сколько обойдется выкуп земли под гаражем. По каким правовым документам регулируется стоимость земли?
ОтветитьВам понадобится
- паспорт;
- заявление в администрацию;
- постановление администрации;
- копия кадастрового плана и выписка из кадастрового паспорта;
- заявление в ФУГРЦ;
- квитанция об оплате за регистрацию.
Инструкция
1Если вы пользуетесь участком и он получен в аренду, обратитесь в местный муниципалитет, напишите заявление о передаче земли в собственность. Чтобы оформить права собственности на арендованный участок, вам потребуется произвести процедуру межевания земельного участка и получить выписку из кадастрового паспорта и копию кадастрового плана. 2Для этого обратитесь в Федеральное Управление по единому учету земельных участков, кадастра и картографии, напишите заявку на вызов специалиста для проведения на участке технических работ. На основании проведенных работ вы получите технические документы, которые подадите в земельный комитет. На их основании участок поставят на единый учет и оформят кадастровый паспорт, из которого вы возьмете выписку и получите копию кадастрового плана. 3Получите постановление администрации на передачу участка в собственность и подайте все документы в ФУГРЦ. Заполните бланк заявления на регистрацию прав собственности. Через 30 дней ваши права зарегистрируют, после чего вы сможете обратиться в районный отдел архитектуры и градостроительства и получить документы, разрешающие любое строительство на собственном участке. 4Если у вас еще нет участка и вы желаете его получить, обратитесь в местную администрацию с заявлением. Получить участок в регионах РФ достаточно просто. Если вы проживаете в мегаполисе или в пригороде мегаполиса, то для получения участка земли под строительство гаража вас поставят на очередь. 5В больших городах и их пригородах любые земельные участки предоставляют в ходе аукционных торгов. Вас известят о начале торгов. Если в результате их проведения вы получите право строить на участке, то вам его предоставят в аренду на весь срок строительства. Оформлять кадастровый паспорт вам не потребуется, так как все земельные участки, предоставляемые в ходе торгов, имеют кадастровый паспорт, номер, поставлены на учет и размежеваны. 6После завершения строительства гаража и оформления права собственности на него, обратитесь в администрацию за постановлением о передаче участка в собственность. Вы его получите за 2,5% от кадастровой стоимости. 7Чтобы оформить участок в собственность, получите выписку из кадастрового паспорта и копию кадастрового плана. Предоставьте в ФУГРЦ постановление, все полученные документы, заполните бланк заявления, оплатите государственную пошлину за регистрацию. На основании поданных документов ваши права зарегистрируют, и вы получите свидетельство о собственности.
Стоимость земли регулируется
Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (24 июля 2002 г.)
© КонсультантПлюс, 1992-2014
Заключен долгосрочный договор аренды на 10 лет. срок окончания истекает через 7 лет. Арендодатель продал 1/2 права собственности этого помещения. Новый собственник требует досрочно расторгнуть договор аренды, мы не хотим его расторгать. Вправе он в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды?
ОтветитьПри заключении краткосрочного договора аренды за собственником и арендатором остается право досрочно расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке при этом необходимо уведомить другую сторону о расторжении договора аренды за несколько месяцев (обычно это срок составляет от одного до трех месяцев) в лучшем случае собственник будет обязан оплатить штрафные санкции за досрочное расторжении договора в размере месячного арендного платежа.
Если собственник намерен продать недвижимость он перезаключит со всеми арендаторами договора аренды сроком на 2-3 месяца и будет их продлевать на тоже время пока не будет найден покупатель на объект недвижимости. Перед совершением сделки по купле-продаже недвижимости все договора между собственником и арендаторами будут исполнены в связи с окончание срока договора аренды. Небольшим утешением для арендатора является тот факт, что объекты коммерческой недвижимости могут продаваться несколько лет подряд, так что найти новый офис у арендатора будет время.
Некоторые собственники продают коммерческую недвижимости не как объект недвижимости, а как действующий арендный бизнес, чтобы увеличить инвестиционную привлекательность объекта недвижимость и как следствие заработать значительно больше денег на продаже. При продаже недвижимости договорные отношения между новым собственником и прежними арендаторами останутся неизменными до окончания срока договора аренды. Часто при продаже коммерческой недвижимости используется схема по покупке юридического лица, с последующими изменениями в уставных документах. Арендатора может вообще не узнать о том, что сменился собственник недвижимости.
Заключая долгосрочные договора аренды многие компании рассчитывают свою стратегию развития бизнеса на несколько лет вперед и одна из основных статей расходов являются расходы на аренду офиса. Для этого арендатору важно чтобы все расходы по аренде остались неизменными на протяжении всего срока договора аренды. При заключении долгосрочного договора аренды арендатору важно прописать существенный штрафные санкции при досрочном расторжении договора аренды по инициативе собственника. В случае смены собственника недвижимости при заключенном долгосрочном договоре аренды, договорные отношения могут остаться неизменными на весь срок договора.
Если новый собственник недвижимости намерен досрочно расторгнуть долгосрочный договор аренды ему необходимо будет за несколько месяцев предупредить арендатора о расторжении договора и выплатить арендатору неустойку за досрочное расторжении договора аренды. В случае если новый собственник покупает объект недвижимости который он намеревается реконструировать, чтобы в последствии сдавать недвижимость дороже или использовать для размещения собственной компании. Следовательно новому собственнику будет выгоднее оплатить штраф за досрочное расторжение договора и расторгнуть договор аренды.
Из вышеперечисленного следует, что никакие договорные отношения не смогут гарантировать соблюдения сроков договора аренды. Если арендатору нужно чтобы он был уверен, что сможет находиться весь срок договора в арендуемом помещении, то нужно арендовать недвижимость по рыночной арендной ставке, если арендная ставка значительно ниже рыночной, то в случае смены собственника, новому владельцу будет выгодно расторгнуть договор аренды с уплатой штрафных санкций и сдать новым арендаторам недвижимость по рыночной стоимости.
Если компания арендует недвижимость которая находится в престижном районе Москвы, но находится в неудовлетворительном состоянии, то в случае продажи недвижимости новому собственнику ему будет финансово выгодно расторгнуть договор аренды, провести капитальный ремонт недвижимости и сдать помещение по соответствующей рынку арендной ставке.
Если арендатор хочет быть уверен в соблюдении сроков договора аренды, то ему необходимо арендовать ликвидный объект недвижимости по рыночной стоимости, чтобы собственнику недвижимости финансово невыгодно было продавать недвижимость до окончании срок аренды, а в случае продажи, чтобы новому собственнику невыгодно было расторгнуть прибыльный договор аренды.
У виновника ДТП, в котором я был пострадавшим, зрение (-11). Мог ли он с таким зрением законно получить водительское удостоверение категории (В) и есть ли ограничения медицинской комиссии по зрению?
ОтветитьВодительские права и зрение
Перечень медицинских противопоказаний, при которых гражданину Российской Федерации запрещается управлять транспортными средствами, содержится в Приложении 2 к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н.
Категория В.
1) Медицинские противопоказания, изложенные в п. 3-25 настоящей графы подпункта 28.1.
2) Понижение остроты зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 – на худшем глазу (с коррекцией).
3) Отсутствие зрения на одном глазу при остроте зрения ниже 0,8 (без коррекции) на другом.
4) Для водителей такси и водителей транспортных средств оперативных служб (скорая медицинская помощь, противопожарная служба, милиция, аварийно-спасательная служба, военная автомобильная инспекция), – острота зрения с коррекцией ниже 0,8 на одном глазу, ниже 0,4 – на другом. Допустимая коррекция при близорукости и гиперметропии 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме – 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D.
По пункту 1, в котором есть указание на подпункт 28.1 необходимо сделать пояснение. В самом документе этого подпункта не существует. Никаких официальных разъяснений Минздравсоцразвития не выпускало. По этой причине возник правовой вакуум. Список противопоказаний для категории В меньше, чем для категории А.
Врачи, в своей практике, при проведении медкомиссий, исходят из того, что в документе опечатка и читать «подпункт 28.1» следует как подпункт 27.1 (список для категории А). С юридической точки зрения это не корректно. Однако именно так и поступают повсеместно. Ниже приведен список ограничений подпункта 27.1.
Категория А
1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,6 на лучшем глазу, ниже 0,2 – на худшем. Допустимая коррекция при близорукости и дальнозоркости 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме – 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D.
2) Отсутствие зрения на одном глазу при остроте зрения ниже 0,8 (без коррекции) на другом.
3) Центральная скотома абсолютная или относительная (при скотоме и наличии изменений зрительной функции не ниже значений, указанных в п.1 настоящей графы подпункта - допуск без ограничений).
4) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке (кератотомия, кератомилез, кератокоагуляция, рефракционная кератопластика). Допускаются к вождению лица через 3 месяца после операции при остроте зрения с коррекцией не ниже 0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 – на худшем.
5) Допустимая коррекция при близорукости и дальнозоркости 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме – 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D, при отсутствии осложнений и исходной (до операции) рефракции – от +8,0 до -8,0 D. При невозможности установить дооперационную рефракцию вопросы профессиональной пригодности решаются положительно при длине оси глаза от 21,5 до 27,0 мм.
6) Искусственный хрусталик, хотя бы на одном глазу. Допускаются стажированные водители при остроте зрения с коррекцией не ниже 0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 – на худшем. Допустимая коррекция при близорукости и дальнозоркости 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме – 3,0 D(сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D, нормальное поле зрения и отсутствие осложнений в течение полугода после операции.
7) Хронические заболевания оболочек глаза, сопровождающиеся значительным нарушением функции зрения, стойкие изменения век, в том числе и их слизистых оболочек, парезы мышц век, препятствующие зрению или ограничивающие движение глазного яблока (после оперативного лечения с положительным результатом допуск осуществляется индивидуально).
8) Хроническое, не поддающееся консервативному лечению воспаление слезного мешка, а также упорное, не поддающееся лечению слезотечение.
9) Паралитическое косоглазие и другие нарушения содружественного движения глаз.
10) Стойкая диплопия вследствие косоглазия любой этиологии.
11) Спонтанный нистагм при отклонении зрачков на 70° от среднего положения.
12) Ограничение поля зрения более чем на 200° в любом из меридианов.
13) Нарушение цветоощущения.
14) Заболевания сетчатки и зрительного нерва (пигментный ретинит, атрофия зрительного нерва, отслойка сетчатки и др.).
15) Глаукома
В разделе медицинские комиссии и зрение нашего форума вы можете задать интересующие вас вопросы врачам-офтальмологам на тему зрения и прохождения медкомиссии для управления транспортными средствами.
Моя 80-летняя мама живет в другом городе в своей приватизированной квартире. Она больна, и поэтому за ней приходит ухаживать моя сестра, а также сиделки и работники соцопеки. Мама почти слепая и у нее старческая деменция и слабоумие в связи с энцефалопатией мозга. Такой диагноз был поставлен ей, когда она лежала в терапии в больнице. Частный вызванный на дом врач-психиатр поставил диагноз--средняя степень слабоумия. У нее провалы в памяти, она мало что понимает, не знает, какой сейчас год, когда она родилась, где она живет, не понимает смысла своих действий, почти не может себя обслуживать. Но юридически дееспособности она не лишена, т.к. по этому вопросу никто из родственников никуда не обращался. Когда мама была еще здорова, она попросила меня, свою дочь (живу в несовместном с мамой городе), забрать и хранить у себя ее документы на ее квартиру--свидетельство о праве на собственность, договор купли-продажи и пр, а также на ее дачу. И никому никогда при ее жизни без ее на то воли не отдавать их. Моя сестра стала требовать их у меня, мотивируя это тем, что она ухаживает за мамой и поэтому документы должны быть у нее. Квартира мамина завещана на сыновей сестры. И якобы мама хочет написать при своей жизни, т.е. сейчас, дарственную на сестру и ее сыновей. Т.е. подарить эту квартиру свою им, единственную. При разговорах со мной мама все это отрицает и даже приходит в ужас, просит, чтобы я документы по-прежнему никому не отдавала. В общении же с сестрой мама, возможно, говорит что-нибудь другое. Но сестра продолжает настаивать. Скажите, пожалуйста, может ли слабоумный старый человек, ничего не видящий и не могущий что-либо прочитать, не отличающий дарственную от завещания, подарить свою квартиру? Может ли сестра продать мамину дачу в такой ситуации? Я боюсь, что мама останется без квартиры. Могу ли я, чтобы не ссориться с сестрой, решить участь маминых документов как-то нейтрально? Например, написать какую-то нотариальную расписку, что мне не нужна ее квартира, положить их в какую-ниб ячейку или же хранить их у нотариуса? С тем, чтобы после смерти мамы сестра и ее сыновья могли эти документы забрать. Но не при ее жизни. Большое спасибо за ответ.
ОтветитьНа сегодняшний день различают несколько видов недееспособности:
возрастная недееспособность;
Возрастная недееспособность возникает до наступления совершеннолетия, а именно восемнадцатилетнего возраста и в очень пожилом возрасте, когда в результате возрастных изменений человек перестает руководить своими действиями и теряет дееспособность. Если в первом случае недееспособность возникает из условия нахождения в определенной возрастной категории, то во втором случае порядок признания недееспособности будет таким же, как и при психическом расстройстве или заболевании.
недееспособность вследствие психического расстройства;
Как следует из названия, возникает в результате потери гражданином способности адекватно воспринимать действительность и отвечать за свои действия и поступки.
частичная недееспособность;
Данная недееспособность ограничивает ряд прав и обязанностей гражданина.
Основания и порядок признания гражданина недееспособным
Процедура и основания для признания гражданина недееспособным закреплены в гражданском процессуальном законодательстве. В ст. 29 ГК РФ, сказано, что признать гражданина недееспособным может только суд. То есть, для признания гражданина недееспособным, суд должен установить наличие юридического и медицинского критериев в совокупности.
Медицинский критерий – наличие у гражданина психического расстройства или заболевания.
Юридический критерий – неспособность руководить своими действиями (волевой момент) или неспособность понимать значение своих действий (интеллектуальный аспект).
Согласно ст. 29 ГК РФ не каждое психическое расстройство может быть основанием для потери гражданином дееспособности, а только то, которое не позволяет ему руководить своими действиями и осознавать их значение и последствия. В Законе «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» сказано, что только лишь нахождение гражданина в психоневрологическом учреждении на стационаре или диспансерном наблюдении не может привести к потере им дееспособности. А именно, на основании одного лишь диагноза нельзя сказать, что гражданин недееспособен.
Гражданско-процессуальный Кодекс РФ содержит в себе статьи, посвященные процедуре признания гражданина недееспособным (281-286).
Ст. 281 ГПК РФ гласит, что подавать заявление в суд, для признания гражданина ограниченно дееспособным или полностью недееспособным, имеют право:
члены семьи, психоневрологические или психиатрические учреждения, орган опеки и попечительства (в случаях злоупотребления гражданином наркотическими средствами или спиртными напитками – ограничение дееспособности);
близкие родственники, члены семьи, орган опеки и попечительства, психоневрологическое или психиатрическое учреждение (психическое расстройство гражданина – признание недееспособным).
Заявление подается в суд, либо по месту жительства гражданина, либо по месту психиатрического или психоневрологического учреждения, в котором он находится на лечении. В порядке подготовки к делу, судья, имея веские доказательства о психическом расстройстве гражданина, обязан назначить судебно-психиатрическую экспертизу, для определения психического состояния последнего (ст. 283 ГПК РФ). Уклонение гражданина от прохождения данной экспертизы влечет за собой вынесение судом решения о направлении гражданина на судебно-психиатрическую экспертизу в принудительном порядке.
При рассмотрении дела о признании гражданина недееспособным и вынесении решения, суд должен исходить из следующих фактов:
наличия психического расстройства;
причинной связи между непониманием гражданином значения своих действий, невозможностью руководить ими и психическим расстройством;
фактов, подтверждающих , что гражданин не в состоянии руководить своим действиями и не может понимать их значение;
достижение гражданином установленного законом возраста, когда становится вопрос о признании его недееспособным;
другие обстоятельства.
Доказательства необходимые для признания гражданина недееспособным:
заключение судебно-психиатрической экспертизы;
справки о нахождении гражданина на учете в психиатрическом диспансере;
справки из медицинского учреждения;
справки МСЭК;
доказательства отсутствия у гражданина возможности руководить своими действиями и осознавать их значение (материалы следственных органов, свидетельские показания, заключения, ранее проводившихся, судебно-психиатрических экспертиз и т.д.);
другие доказательства.
Гражданский процессуальный кодекс подразумевает презумпцию дееспособности лица, это значит что, пока не вынесено соответствующее решение суда и пока оно не вступило в силу, любое лицо признается дееспособным. Поэтому на заявителе лежит обязанность доказать наличие обстоятельств, которые свидетельствуют о недееспособности соответствующего гражданина. Лица, заинтересованные в доказательстве дееспособности гражданина и возражающие против заявленного требования, могут приводить в суде доказательства отсутствия оснований для признания лица недееспособным.
Признание гражданина недееспособным в судебном порядке, требует присутствия на судебном заседании органов опеки и попечительства, а также прокурора. Участие органов опеки и попечительства обусловлено необходимостью назначения недееспособному лицу опекуна или попечителя. Каждый из этих участников при рассмотрении дел данной категории дает свое заключение.
В случае выздоровления гражданина, ГПК РФ предусматривает порядок признания его дееспособным. Для этого требуется устойчивое улучшение психического состояния лица, заключение судебно-психиатрической экспертизы об изменениях в психическом состоянии гражданина.
Работаю в муниципальном предприятии, являюсь матерью-одиночкой. Меня сократили... Имеют ли право?
ОтветитьМатери-одиночки и отцы-одиночки имеют право на льготы о которых им следует знать, которыми следует пользоваться.
Для начала определим, кто может считаться одинокой матерью. Несмотря на то, что в семейном и трудовом праве широко применяется понятие «одинокая мать», в законодательстве оно чётко не сформулировано.
Наш эксперт по семейному и трудовому праву Иванова Ирина Ивановна, исходя из норм семейного права об установлении происхождения детей, даёт следующее определение:
одинокой матерью или матерью-одиночкой считается женщина, родившая и воспитывающая ребенка и не состоящая в браке. При этом в ЗАГСе, в книге записей рождений, фамилия отца ребенка записана по фамилии матери, а имя и отчество отца ребенка - по её указанию (п. 3 ст. 51 СК РФ). Иными словами, одинокая мать - это женщина, отец ребенка которой официально не установлен. Он не несет никаких обязанностей в отношении матери и ребенка.
Исходя из этого, к одиноким матерям можно отнести женщин:
родивших и воспитывающих детей вне брака;
разведенных или вдов, которые имеют детей, родившихся не от мужа до или после расторжения брака или смерти мужа, при условии, что в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце либо запись сделана по указанию матери;
которые усыновили (удочерили) ребенка, не находясь в браке.
Не признаются одинокими матерями женщины, в одиночку воспитывающие детей от бывшего мужа (даже если они по каким-то причинам не получают алиментов), а также женщины, не состоящие в браке и воспитывающие ребенка, отцовство которого установлено в судебном порядке или признано добровольно.
Однако можно считаться одинокой матерью и после вступления в брак. Если в свидетельстве о рождении ребёнка в графе «отец» стоит прочерк или отец записан со слов матери, и затем она вышла замуж, то статус матери одиночки по отношению к своему ребенку она не теряет. Ежемесячное пособие матери-одиночке по уходу за ребенком выплачивается в повышенном размере. Однако, если супруг, после регистрации брака усыновит (удочерит) ребёнка, то женщина потеряет право на получение дополнительных льгот как мать-одиночка.
Федеральным законодательством и законами субъектов РФ устанавливаются определённые привилегии для одиноких родителей.
Трудовой кодекс предусматривает ряд льгот для матерей-одиночек и отцов-одиночек.
Во-первых, статья 261 ТК РФ запрещает работодателю увольнять по своей инициативе мать-одиночку, имеющую ребенка до 14 лет, кроме ряда случаев:
1. ликвидация предприятия либо прекращение деятельности ИП;
2. неоднократное без уважительных причин неисполнение трудовых обязанностей, наличие дисциплинарного взыскания;
3. однократное грубое нарушение трудовых обязанностей (прогул, появление на работе в состоянии опьянения, разглашение охраняемой законом тайны, хищение, нарушение требований охраны труда, если это повлекло тяжкие последствия);
4. совершение виновных действий, если это даёт основание для утраты доверия со стороны работодателя.
Во всех остальных случаях одинокие матери могут быть спокойны: им не грозит увольнение по сокращению, по несоответствию занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, в результате смены собственника имущества организации, прекращения допуска к государственной тайне.
Кроме того, в ТК РФ не сказано конкретно, может ли работодатель уволить одинокую мать в связи с окончанием действия срочного трудового договора. В ст. 261 подробно говорится только об особенностях расторжения срочного трудового договора с беременными. Согласно ст. 79 ТК РФ работодатель должен письменно предупредить работника о прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия не позднее, чем за 3 календарных дня до увольнения. Если этого не произошло, значит, работник считается принятым на работу по бессрочному трудовому договору, и тогда увольнение будет осуществляться по общим правилам. Исходя из этого, можно сделать вывод, что по истечении срока трудового договора с одинокой матерью работодатель должен трудоустроить её.
Мой отец сдал автомобиль в аренду для такси, но договор с водителем не подписал. Водитель находясь на смене есть путевка попал в ДТП с мопедом, гаи поставили что виновен водитель мопеда, которому 24 года но у него нет осаго, водитель мопеда в аварии пострадал сломал ногу, но когда брали показания он сказал, что сломал ногу перелезая через забор. У виновного нет осаго в компании отца в возмещении около 50 тыс. р по оценке отказали (Росгосстрах). на кого нужно подавать в суд на возмещение ущерба если виновник аварии нигде не работает. И можно ли будет возместить услуги адвоката (25 т.р.) и моральный ущерб и простой. Отца оставили без заработка а мама в это время была в онкоцентре в другом городе и пришлось искать деньги и брать кредит. Подскажите порядок действий пожалуйста.
ОтветитьОтсутствие страхового полиса означает, что ответственность виновника ДТП по ОСАГО не застрахована, а значит, у пострадавших нет возможности обратиться в страховую компанию и получить соответствующую страховую выплату.
В случае отсутствия полиса ОСАГО у виновника ДТП, вам придется требовать возмещения причиненных убытков непосредственно с виновника ДТП.
Действия до подачи иска в суд
Подача искового заявления – последний шаг в процедуре взыскания убытков. Для начала соберите все необходимые документы, которые будут являться доказательствами по делу.
Такими доказательствами являются документы, в которых отражены обстоятельства дела: справка о ДТП, административный протокол, свидетельство о собственности на автомобиль и т.п. Главный документ, доказывающий размер причиненных убытков – это независимая оценка. Именно в отчете об оценке рассчитывается стоимость ущерба, причиненного автомобилю в результате ДТП – т.е. размер тех затрат, которые предстоит произвести владельцу автомобиля для его восстановления.
Перед тем, как подавать исковое заявление, обратитесь к виновнику ДТП. Возможно, он согласится возместить причиненный ущерб добровольно. Если связи с виновником ДТП не имеется, направьте ему претензию, в которой изложите все свои доводы со ссылками на документы, рассчитайте сумму понесенных убытков.
Судебное разбирательство
После получения искового заявления, оплаченного госпошлиной, с приложением всех необходимых документов, суд начинает судебное разбирательство.
Скорость и содержание судебного разбирательства зависит от позиции виновника ДТП. Возможно, он признает ваши требования, и не будет возражать по существу вопроса. В этом случае суду только останется исследовать факты, изложенные в документах, и проверить расчет суммы заявленных требований.
Ответчиком могут выдвигаться самые разнообразные возражения против удовлетворения исковых требований. Например, ответчик может говорить, что повреждения автомобиля получены не в результате ДТП с его участием, взыскиваемая сумма не соответствует размеру причиненного ущерба и т.д. В связи с этим, суд может назначить соответствующую автоэкспертизу, например, повторную оценку ущерба.
Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос: Я с ребенком 6 лет проживаю в г. Новосибирск, бывший супруг в г. Нижневартовск. Официальная зарплата у него 10 тыс, фактическая 70. Алименты перечисляются в сумме 2000, у него есть еще 1 ребенок, т.е. с 10 т.р. на двоих детей. Могу ли я сделать что-то, чтобы он платил больше алиментов? Слышала что-то про прожиточный минимум...
ОтветитьОпределение алиментов в долях к заработку или иному виду дохода является самым распространенным. Этот способ является универсальным, позволяет избежать постоянных обращений в суд с требованиями об изменении размера алиментов, поскольку размер алиментов зависит от дохода плательщика.
При увеличении доходов алименты будут пропорционально увеличиваться, при снижении – соответственно уменьшаться. Такой способ обеспечивает необходимый баланс интересов как плательщика, так и получателя алиментов. Позволяет в наибольшей мере защитить права ребенка на получение необходимого содержания.
Размеры долей определены статьей 81 Семейного кодекса РФ и составляют:
размер алиментов на одного ребенка — ? часть доходов;
размер алиментов на двух детей – 1/3 часть доходов;
размер алиментов на трех детей и более — ? часть от заработка или иного дохода плательщика алиментов.
Изменение размера алиментов
Установленный законом размер долей алиментов не является строго определенным. Допускается как увеличение, так и уменьшение долей. При этом изменение долей заработка или иного дохода, из которого выплачиваются алименты, возможно на стадии взыскания алиментов в суде или в процессе их выплаты. Истцом может выступить любая из заинтересованных сторон — плательщик или получатель алиментов.
Уменьшение размера алиментов
Уменьшение размера алиментов применяется в случаях, когда доходы плательщика очень значительны. В обоснование требований о снижении размера алиментов истцом закладываются те основания, что сумма алиментов превышает необходимые потребности ребенка. Суд, с учетом баланса интересов ребенка и родителя, может снизить размер алиментов до приемлемого значения. Для уменьшения размера взысканных алиментов необходимо обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением об уменьшении размера алиментов.
Увеличение размера алиментов
Если доходы родителя явно или намерено не обеспечивают ребенку возможности обеспечить даже минимальные потребности, суд по иску получателя алиментов вправе увеличить размер алиментов. Размер долей алиментов в этом случае, опять же, должен обеспечивать баланс интересов всех сторон алиментных правоотношений. Если доходы родителя невообразимо низки, суд исходит из необходимости защиты интересов ребенка, как более незащищенной стороны.
Минимальный размер алиментов
Минимальный размер алиментов законом не определен. В 2014 году нижняя граница размера алиментов устанавливаться не будет. Наличие возможности изменять размер алиментов в долевом отношении позволяет уйти от необходимости законодательного установления минимального размера алиментов.
Поскольку алиментные обязательства не ставятся в зависимость от наличия возможности у родителей по предоставлению содержания своим детям, применение долевого отношения позволяет в индивидуальном порядке обеспечить защиту прав ребенка на получение необходимой помощи, одновременно не лишая плательщика алиментов необходимых средств к его существованию.
ООО заключило договор на оказание юридических услуг с физ. лицом. Какие налоги следует оплатить ООО при выплате вознаграждения физ. лицу из кассы предприятия.
ОтветитьЧасто между физическим и юридическим лицом заключается договор подряда (глава 37 ГК РФ). По этому договору подрядчик (физическое лицо) берет на себя обязательства выполнить по заданию другой стороны – заказчика (юридического лица) - какую-то конкретную работу и сдать ее результат заказчику. В свою очередь согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ заказчик (юридическое лицо) берет на себя обязательства принять результаты работы и оплатить их.
Если юридическое лицо выплачивает вознаграждение физическому лицу на основании гражданско-правового договора, то оно учитывается у заказчика в качестве расходов на оплату труда. Этот вывод следует из п. 21 ст. 255 НК РФ. Этой же статьей предусмотрено, что в расходы на оплату труда организации можно включить затраты на оплату труда работников, которые не состоят в штате данной организации, за выполненные ими работы на основании гражданско-правовых договоров (в т.ч. договоров подряда), за исключением оплаты по таким договорам, заключенным с ИП.
Как выплачивать вознаграждение по гражданско-правовому договору физическому лицу? Какие для этого необходимы документы?
При заключении между юридическим и физическим лицом договора оказания услуг, стороны должны подписать акт выполненных работ или оказанных услуг. Это будет подтверждением того, что услуга оказана.
При заключении между юридическим и физическим лицом агентского договора, физическое лицо должно предоставить отчет агента (ст. 1008 ГК РФ).
В соответствии с подпунктом 6 п. 1 ст. 208 НК РФ вознаграждение, которое получает физическое лицо на основании гражданско-правового договора, считается его доходом, и облагается НДФЛ.
НДФЛ обязана удержать в бюджет организация, поскольку она выплачивает доход физическому лицу и является в этом случае налоговым агентом (п. 1 ст. 226 НК). К тому же выплата НДФЛ производится в день расчета с работником.
На основании п. 2 ст. 3 и п. 1 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" вознаграждения физическим лицам по гражданско-правовым договорам на выполнение работ (оказание услуг) облагаются страховыми взносами в ПФР и фонды ОМС.
Страховые взносы на выплаты по гражданско-правовым договорам с ИП не начисляются (п. 1 ст. 7 Закона N 212-ФЗ, п. 2 ст. 10 Закона N 167-ФЗ).
Также страховые взносы не начисляются по ГПК на доходы иностранных граждан, работающих за границей (ч. 4 ст. 7 Закона N 212-ФЗ), иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих на территории РФ временно (п. 15 ч. 1 ст. 9 Закона N 212-ФЗ).
Датой начисления страховых взносов является дата начисления выплат физлицу (п. 1 ст. 11 Закона N 212-ФЗ). Тпакой датой может считаться ранняя из дат:
- дата выплаты аванса по гражданско-правовому договору;
- дата подписания акта выполненных работ (оказанных услуг).
Что касается взносов в ФСС, то по гражданско-правовым договорам они не начисляются. Исключения составляют взносы от несчастных случаев, и только в том случае, если они прописаны в договоре.
Ранее выплаты по договорам гражданско-правового характера с физическим лицом облагались страховыми взносами в ПФ (п. 2 ст. 10 Федерального закона N167-ФЗ от 15.12.2001) и ОМС (п. 1 ст. 236 НК) . Что касалось ФСС, то выплаты физическим лицам по гражданско-правовым договорам в ФСС не начислялись (п. 3 ст. 238 НК РФ). Исключения составляли начисление взносов от несчастных случаев, если в договоре гражданско-правового характера такие выплаты предусматривались (п. 1 ст. 5 Федерального закона N 125-ФЗ от 24.07.1998).
Согласно статьи 709 ГК РФ в оплату работ по договору подряда может быть включены не только вознаграждение за выполненную работу, но и компенсационные выплаты затрат подрядчика по гражданско-правовому договору.
Издержки подрядчика, связанные с выполнением договора подряда, производятся в интересах заказчика, и оплачиваются отдельно от оплаты за саму работу. Они должны быть документально подтверждены.
Такие компенсационные выплаты страховыми взносами не облагаются на основании п."ж" ч.1 ст. 9 Федерального закона N 212-ФЗ. Объектом налогообложения при уплате взносов является только вознаграждение за выполненные работы (услуги) (письмо Минфина №03-05-02-04/189 от 14 июля 2006 года).
Я нахожусь в декретном отпуске по уходу за совместным ребенком с мужем в разводе какие нужны документы для подачи искового заявления на алименты на ребенка и на меня.
ОтветитьИтак, документы для подачи на алименты нужны следующие:
Исковое заявление, адресованное мировому судье.
Его копия в одном экземпляре (для ответчика).
Документ, который утверждает выплату пошлины, в указанном государством размере и его копию.
Копия свидетельства о браке.
Копия свидетельства о расторжении брака.
Копия свидетельства рождения общего ребенка либо детей.
Справка с места жительства, подтверждающая, что постоянное место жительства ребенка соответствует постоянному месту жительства истца.
Справка о доходах матери.
Справка о доходах отца.
Мне присудили уголовный штраф в размере 60000 тысяч рублей за уклонения от армии. Я его не заплатил пришло письмо о замене на другой вид наказания. Могут меня за это посадить.
ОтветитьВ соответствии со ст. 32 Уголовно-исполнительного кодекса РФ злостно уклоняющимся от уплаты штрафа признается осужденный, не уплативший штраф в течение 30 дней со дня вступления приговора в законную силу. Закон устанавливает разные правовые последствия злостного уклонения от уплаты штрафа в зависимости от того, назначен штраф в качестве основного или дополнительного наказания.
Вместе с исполнительным листом о взыскании штрафа за преступление в подразделение судебных приставов направляются копия приговора, на основании которого оформлен исполнительный лист, и распоряжение об исполнении приговора.
В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, судебный пристав-исполнитель не ранее 10 дней, но не позднее 30 дней со дня истечения предельного срока уплаты направляет в суд представление о замене штрафа другим видом наказания. Суд может заменить штраф любым основным видом наказания, в том числе лишением свободы, е пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Если суд отказывает в замене штрафа другим видом наказания, то он взыскивается принудительно.
При неуплате в установленный срок штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, суд передает приставу-исполнителю исполнительный лист с копией приговора и распоряжением об исполнение приговора для принудительного исполнения штрафа. Пристав в трехдневный срок выносит постановление о возбуждении исполнительного производства. В этом случае с осужденного также взыскивается исполнительный сбор (7% от суммы штрафа) и расходы на совершение исполнительных действий (хранение имущества, его реализация, оплата экспертов-оценщиков). Взыскание может быть обращено как на имущество осужденного, так и на заработную плату, стипендию пенсию и иные виды дохода осужденного.
Обращение взыскания на имущество состоит из его описи (ареста), изъятие и реализации. Имущество описывается в пределах, определяемых размером штрафа. Взыскание обращается в первую очередь на денежные средства в рублях и иностранной валюте. В ст. 446 ГПК РФ указывается перечень видов имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание. В ст. 101 Закона «Об исполнительном производстве» указаны виды доходов граждан, на которые не может быть обращено взыскание.
Исполнительные действия должны быть совершены в двухмесячный срок, если исполнительное производство не приостанавливалось, например, в случае розыска осужденного или его имущества. Эти действия совершаются в рабочие дни с 6 до 22 часов, а в исключительных случаях и в иное время. По завершении исполнения приговора пристав возвращает исполнительный лист с соответствующими отметками в суд, вынесший приговор.
Исполнительное производство по взысканию штрафа за преступление прекращается в случае отмены приговора в части назначения штрафа. В этом случае должнику возвращаются все денежные суммы, взысканные с него в процессе исполнения.
Исполнительный лист о взыскании штрафа может быть предъявлен к исполнению после вступления в законную силу приговора суда в течение от двух до пятнадцати лет, в зависимости от категории совершенного преступления.
В случае, когда осужденный выплачивает штраф ранее установленного судом срока, судебный пристав-исполнитель в связи с фактическим исполнением исполнительного документа должен вынести постановление об окончании исполнительного производства.
Для осужденного лица данный документ является важным, поскольку с момента исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, начинает исчисляться годичный срок для погашения судимости (п. «б» ч. 3 ст. 86 УК РФ).
Я, как частное лицо, заключил договор на поставку плит перекрытия для строительства загородного дома с ЗАО Стройдеталь. Договор от 14.08.2014 г. С поставкой до 30.08.2014. Все возможные сроки вышли, каждый раз у них придумывается новая причина, чтобы отложить все на завтра. Приехал разбираться, зам. генерального Меркулов Игорь, с кем заключал договор, написал гарантийное письмо, что вернет всю сумму с неустойкой до 30.09.2014. В итоге ничего. Ни денег ни плит. Каждый раз говорит, что завтра. Не знаю что с этим делать. Все бумаги (договор, приходник и т.д.) на руках. Писать заявление в полицию?
ОтветитьОсновные права и обязанности организации предоставляющей услуги и потребителя указаны в ст. 29-32 ФЗ «О защите прав потребителя». Однако знание одного закона – мало. Нужно быть еще и бдительным.
При заключении договора на оказание услуг, изучите его. Внимательно ознакомьтесь с каждым пунктом и обратите внимание на порядок и условия оплаты. Также при оплате обязательно следует взять и сохранить чек до того момента, пока услуга не будет предоставлена.
Вообще стоит взять в привычку читать все договора. Информация, которая описывается в договорах, поможет точно определить, что вы вправе требовать с компании оказывающей те или иные услуги. Это позволит не только вернуть деньги в случае непредвиденной ситуации, но и выиграть дело в суде, если до этого дойдет.
Сама схема возврата денег происходит следующим образом.
Потребитель обращается с письменной претензией к руководству компания. В претензии он описывает причины не оказания услуги и излагает всю суть дела. После чего требует возврата денежных средств, которые были выплачены в качестве предоплаты.
Претензия может быть передана через почту или лично в руки. Данный документ должен быть в двух экземплярах. Один будет передан в компанию, второй останется у вас. На втором экземпляре руководитель фирмы должен расписаться о получении претензии.
Срок рассмотрения претензии по закону составляет 10 дней. В этот период компания, не предоставившая необходимые услуги, обязана вернуть денежные средства потребителю. По истечению десятидневного срока ежедневно будут начисляться проценты. Сумма возврата будет зависеть от причин не предоставления услуг. Если это произошло по вине исполнителя, то он возвращает клиенту все деньги. Если виновник клиент, то исполнитель вправе высчитать из общей суммы клиента часть за причиненные неудобства и убытки.
Муж платит алименты ребенку от первого брака 25%. Во втором браке у нас двое детей. Всего трое детей. Хотим максимально уменьшить сумму выплат по первому решению суда. Планирую подать на алименты на содержание детей и себя (жены). Вопрос:
1. Каков принцип расчета алиментов на жену? Как определить эту сумму? Мне работодатель ежемесячно выплачивает пособие по уходу за ребенком. Учитывается ли это судом? Нужно ли документально подтверждать суммы выплат?
2. Сумма выплат алиментов на жену удерживается из какой части з/п? Из начисленной работодателем или из 1/2 дохода.
3. В каких случаях суд может отказать в уменьшение размера алиментов сославшись на возможность удержания выплат до 70% от дохода?
Заранее благодарна,
Ирина.
ОтветитьОпределение алиментов в долях к заработку или иному виду дохода является самым распространенным. Этот способ является универсальным, позволяет избежать постоянных обращений в суд с требованиями об изменении размера алиментов, поскольку размер алиментов зависит от дохода плательщика.
При увеличении доходов алименты будут пропорционально увеличиваться, при снижении – соответственно уменьшаться. Такой способ обеспечивает необходимый баланс интересов как плательщика, так и получателя алиментов. Позволяет в наибольшей мере защитить права ребенка на получение необходимого содержания.
Размеры долей определены статьей 81 Семейного кодекса РФ и составляют:
размер алиментов на одного ребенка — ? часть доходов;
размер алиментов на двух детей – 1/3 часть доходов;
размер алиментов на трех детей и более — ? часть от заработка или иного дохода плательщика алиментов.
Изменение размера алиментов
Установленный законом размер долей алиментов не является строго определенным. Допускается как увеличение, так и уменьшение долей. При этом изменение долей заработка или иного дохода, из которого выплачиваются алименты, возможно на стадии взыскания алиментов в суде или в процессе их выплаты. Истцом может выступить любая из заинтересованных сторон — плательщик или получатель алиментов.
Уменьшение размера алиментов
Уменьшение размера алиментов применяется в случаях, когда доходы плательщика очень значительны. В обоснование требований о снижении размера алиментов истцом закладываются те основания, что сумма алиментов превышает необходимые потребности ребенка. Суд, с учетом баланса интересов ребенка и родителя, может снизить размер алиментов до приемлемого значения. Для уменьшения размера взысканных алиментов необходимо обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением об уменьшении размера алиментов.
Как правильно действовать в сложившейся ситуации, она заключается в следующем. Человек находится в тюрьме (СИЗО) по средней тяжести преступления (ст. 158, ч. 2), на срок заключения 2,6 лет, на сегодняшний день отсижен срок 1,8 лет. У человека имеется тяжелое заболевание, разрушение двух межпозвоночных дисков, а именно протрузии и защемлении нерва, о чём есть заключение квалифицированных специалистов НИИТО.
С каждым днём состояние ухудшается, человек с трудом передвигается и нуждается в лечении квалифицированными нейрохирургами, но в местах лишения свободы, данные специалисты отсутствуют, так же как и отсутствует квалифицированное оборудование для лечения. Единственную помощь которую предлагают в СИЗО, это блокада, но такими действиями они могут сделать только хуже. В связи с тем, что данный человек отсидел больше половины своего срока в СИЗО, и не был в исправительной колонии, это говорит о том, что человек всё это время находится в крытом режиме содержания. По всем срокам, у человека, уже на протяжении 6 месяцев, как подошло УДО.
Подскажите пожалуйста, как можно освободится из за болезни, куда надо обратиться и с какими заявлениями, так как человек не может находится в местах лишения свободы по состоянию здоровья.
ОтветитьВ п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 21 апреля 2009 г. N 8 "О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания", указано, что « …основанием для освобождения от наказания по болезни является наличие одного из заболеваний, входящих в утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. N 54 Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, если стационарное лечение не дало положительных результатов, что должно быть подтверждено комиссионным медицинским заключением». Помимо психических расстройств, в этот Перечень входят злокачественные новообразования (рак), острые формы туберкулеза, болезни эндокринной и нервной системы, органов чувств, кровообращения, пищеварения, дыхания, почек, костно-мышечной системы, анатомические дефекты, образовавшиеся вследствие заболевания или травмы во время отбывания наказания (например, высокая ампутация конечностей).
Как указано в том же Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. N 8, если болезнь осужденного наступила в результате его умышленных действий (например, членовредительства) с целью последующего освобождения, он не подлежит освобождению от отбывания наказания по основаниям, предусмотренным статьей 81 УК РФ!
Каков порядок медицинского освидетельствования на наличие тяжелого заболевания, препятствующего отбыванию наказания?
Согласно п. 3 Правил медицинского освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью (утв. Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. N 54, с изм. от 30 декабря 2005 г.), медицинское освидетельствование осужденных осуществляется медицинскими комиссиями лечебно-профилактических учреждений уголовно-исполнительной системы! Как указано в п. 5 указанных Правил, осужденные направляются на медицинское освидетельствование лечебно-профилактическими учреждениями и медицинскими частями уголовно-исполнительной системы, а также лечебно-профилактическими учреждениями государственной и муниципальной систем здравоохранения при наличии у них заболевания, включенного в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, подтвержденного клиническими данными обследования его здоровья в условиях стационара лечебно-профилактического учреждения!
Т.е., обычного медицинского заключения о наличии заболевания недостаточно(!), т.к. закон требует обязательное мед.освидетельствование осужденного специальной медкомиссией ЛПУ ГУФСИН. Возможно, потребуется наблюдение осужденного в течение определенного времени на стационаре.
Кем и куда может быть подано ходатайство о досрочном освобождении от наказания по болезни?
Образец ходатайства о досрочном освобождении от наказания по болезни
Часть 6 ст. 175 УИК (Уголовно-исполнительного кодекса) РФ предусматривает возможность осужденному, заболевшему тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, обратиться В СУД с ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания.
Согласно общих правил подсудности, такое ходатайство рассматривается судом по месту отбывания наказания осужденным.
Как показывает судебная практика (в УИК, в отличие от порядка подачи ходатайств на УДО, об этом почему-то прямо не указано), ходатайство об освобождении от дальнейшего отбывания наказания по болезни, может быть подано и адвокатом в интересах осужденного (копию реального постановления суда об освобождении от наказания по болезни по ходатайству адвоката см. здесь).
Согласно той же нормы закона (ч. 6 ст. 175 УИК), такое ходатайство подается через администрацию учреждения, исполняющего наказание. Связано это с необходимостью направления осужденного мед.частью колонии на мед. освидетельствование в специальную медкомиссию в условиях ЛПУ (лечебно-профилактического учреждения) ГУФСИН!
Однако, как разъяснил совсем недавно Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 20.12.2011 №21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора», - «…суд не вправе отказать в принятии ходатайства осужденного об освобождении от наказания в связи с болезнью, направленного им непосредственно в суд, из-за отсутствия документов (заключения медицинской комиссии или учреждения медико-социальной экспертизы, личного дела осужденного), которые в случае тяжелого заболевания осужденного в соответствии с частью 6 статьи 175 УИК РФ обязана представить администрация учреждения или органа, исполняющего наказание. В таких случаях суду следует направить копию ходатайства осужденного в учреждение или орган, исполняющий наказание, для последующего незамедлительного представления администрацией (должностным лицом) в суд соответствующих материалов».
В случае невозможности самостоятельного обращения осужденного в суд /например, по состоянию здоровья/, администрация учреждения исполняющего наказание может обратиться в суд с таким ходатайством и самостоятельно, приложив все необходимые документы (в т.ч. – заключение спец.мед.комиссии ЛПУ ФСИН о наличии заболевания, препятствующего дальнейшему отбыванию наказания).
Материалы на осужденных, которым отказано в освобождении по болезни, в случае ухудшения течения болезни повторно направляются в суд независимо от времени отказа.
Обязан ли суд освободить от отбывания наказания лицо, при установлении факта наличия тяжелого заболевания, включенного в Перечень?
Если при расстройстве психики освобождение от наказания является обязательным и суд не обсуждает тяжесть преступления, степень исправления осужденного, срок отбытого наказания, то освобождение от отбывания наказания лиц, заболевших иной тяжелой болезнью, носит факультативный (не обязательный для суда) характер.
Часть 2 статьи 81 УК РФ устанавливает, что лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, МОЖЕТ БЫТЬ (!) досрочно освобождено судом от отбывания наказания по болезни.
Т.е., суд не обязан освободить лицо «автоматически», при наличии такого заболевания, а должен руководствоваться совокупностью всех обстоятельств (в т.ч., - в какой мере болезнь препятствует отбыванию назначенного наказания, тяжестью преступления, характеристиками администрации колонии, возмещением вреда потерпевшим и т.д., - во многом аналогично УДО). Суд выносит постановление об освобождении от отбывания наказания (или об отказе в этом) с учетом всех перечисленных обстоятельств.
Нужно помнить, что освобождение от отбывания наказания в связи заболеванием иной тяжелой болезнью (как и психическим заболеванием) является условным. В соответствии с ч. 4 ст. 81 УК освобожденные лица в случае их выздоровления могут подлежать наказанию, если не истекли сроки давности, предусмотренные ст. 78 и 83 УК.
Каковы шансы на освобождение от отбывания наказания по болезни и статистика освобождений из тюрем по болезни?
Согласно официальной статистики:
«…только за 6 мес. 2011 года судами Российской Федерации рассмотрено 2 656 таких ходатайств, из них удовлетворено 1 020, отказано по (данные статистики опубликованные на официальном сайте Судебного департамента при Верховном Суде РФ)
Т.е., шансы на досрочное освобождение от отбывания наказания по болезни примерно 50х50, а в обоснованных и особо тяжелых случаях, - гораздо выше!
Резюмируя изложенное:
Что нужно для досрочного освобождения от отбывания наказания по болезни, это:
наличие тяжелого заболевания, включенного в Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, утвержденный постановлением Правительства РФ (ссылку см. выше);
медицинское заключение спец.мед.комиссии ЛПУ (лечебно-профилактического учреждения) ФСИН (уголовно-исполнительной системы), подтверждающее его наличие (как его получить – см. выше);
самому осужденному, его адвокату или руководству администрации учреждения, где отбывает наказание осужденный, необходимо обратиться с соответствующим ходатайством в суд, к которому и прилагается указанное выше заключение спец. мед.комиссии ЛПУ ФСИН (получить последнее можно путем обращения с ходатайством об освобождении по болезни через администрацию учреждения, исполняющего наказание, либо ходатайствуя об его истребовании судом);
желательны положительные характеристики администрации учреждения, где отбывает наказание осужденный, отсутствие неснятых и непогашенных взысканий, положительные характеристики с места жительства, данные о возмещении материального и морального вреда, причиненного преступлением и т.д., т.к. для освобождения по болезни одного лишь факта ее наличия недостаточно, суд может и отказать в освобождении, мотивируя отказ тяжестью преступления и плохим поведением осужденного, свидетельствующего о его не исправлении;
получить соответствующее судебное постановление о досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания по болезни.
vturme.ru ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Я наемный директор в ООО. Две недели назад уволилась. При мне были взяты кредиты в двух банках на ООО. Поручитель - единственный учредитель в обоих банках. При мне не было просрочек и все исправно платилось, единственное, после моего увольнения должностные обязанности на себя возложил учредитель, который далек от бизнеса и я предполагаю, что платить в ближайшее время он не сможет, так как уже есть дебиторские задолженности и проблемы с договорами. Могут ли меня как-то привлечь банки к ответственности по кредитам ООО.
ОтветитьГражданско-правовая ответственность бывшего директора и старого учредителя
Ответственность перед новыми учредителями и директором.
Согласно пункту 2 статьи 44 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
С иском о возмещении убытков, причиненных обществу членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличным исполнительным органом общества, членом коллегиального исполнительного органа общества или управляющим, вправе обратиться в суд общество или его участник. Таким образом, новые участники общества и само общество в лице директора вправе обратиться к старому директору с иском о привлечении к ответственности и возмещении убытков, причиненных его злонаправленными действиями.
Ответственность перед кредиторами - третьими лицами
Согласно комплексу норм, установленных несколькими нормативно-правовыми актами учредители и директор компании могут быть привлечены к ответственности в форме возмещения убытков третьих лиц в случаях преумышленного банкротства или банкротства по их непорсдественной вине.
Так, согласно пункту 3 статьи 3 Закона в случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Согласно п.3 ст.56 Гражданского Кодекса РФ если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана учредителями (участниками), собственником имущества юридического лица или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Согласно п.4 ст.10 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" контролирующие должника лица солидарно несут субсидиарную ответственность по денежным обязательствам должника и (или) обязанностям по уплате обязательных платежей с момента приостановления расчетов с кредиторами по требованиям о возмещении вреда, причиненного имущественным правам кредиторов в результате исполнения указаний контролирующих должника лиц, или исполнения текущих обязательств при недостаточности его имущества, составляющего конкурсную массу. Арбитражный суд вправе уменьшить размер ответственности контролирующего должника лица, если будет установлено, что размер вреда, причиненного имущественным правам кредиторов по вине контролирующего должника лица, существенно меньше размера требований, подлежащих удовлетворению за счет контролирующего должника лица, привлеченного к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
Руководитель должника несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника, если документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по сбору, составлению, ведению и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об имуществе и обязательствах должника и их движении, сбор, регистрация и обобщение которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо если указанная информация искажена.
Такие иски о привлечении к субсидиарной ответственности могут быть предъявлены в ходе конкурсного производства арбитражным управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов.
Выводы
В случае если фирма ликвидирована путем продажи доли в уставном капитале, да еще и если ее юридический адрес в дальнем регионе, запрос должен быть направлен именно по этому адресу. Как правило, запросы по таким адресам не направляются, однако если он все-таки направлен, то только новый директор правомочен предоставлять документы от имени организации, только если он найден и у него имеются эти необходимые документы, он сможет их предоставить.
Поэтому смена директора многократно снижает риски ответственности бывшего (старого) директора, однако обращаем ваше внимание, что необходимо вести деятельность компании в строгом соответствии с действующим законодательством, уплачивать все законно установленные налоги и сборы.
Утерян паспорт, для восстановления требуют свидетельство о расторжения брака, которое я не получал ранее. По приходу в ЗАГС, для получения свид. О расторжения брака, требуют паспорт и без него оказываются, что либо выживать. Замкнутый круг, что делать?
ОтветитьНа весь срок оформления паспорта гражданина РФ (т. е. на весь срок со дня принятия у гражданина России должностными лицами всех необходимых документов до дня получения им паспорта) заявитель имеет право (при наличии желания на это) получить справку о приеме документов в произвольной форме или временное удостоверение личности гражданина РФ по форме № 2П (Приложение №2 к соответствующему Административному регламенту).
Хотелось бы обратить Ваше внимание на то обстоятельство, что согласно действующих российских нормативно-правовых актов данным правом (на получение временного удостоверения личности) обладают так же граждане России, обратившиеся с заявлением о выдаче паспорта гражданина РФ в связи с его утратой или похищением, в том числе в случаях, если утраченный или похищенный документ получался в ином подразделении ФМС России (паспортно-визовом подразделении органов внутренних дел) или даже если заявление о выдаче паспорта гражданина РФ подано не по месту жительства, а по месту пребывания или по месту обращения.
Являюсь индивидуальным предпринимателем с большим стажем, имею в собственности нежилое помещение, открыты виды деятельности: торгово-закупочная, пошив и ремонт одежды, кожгалантереи и т.д. Официально оформлен продавец-консультант, отчитываемся по налогам ЕНВД. Работаем без печати и кассового аппарата (закон это допускает). Выполняем заказы по подбору и доставке меха и кожи. Имеем Интернет-Каталог. Есть желание закрыть И.П. открыть ООО. Плюсы и минусы данного желания.
ОтветитьООО — общество с ограниченной ответственностью, юридическое лицо, которое может быть образовано даже одним учредителем. Учредителями могут быть как физические лица, так и юридические.
ИП — индивидуальный предприниматель, то есть физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
Уровень ответственности
ИП отвечает по обязательствам своим имуществом. ООО — учредители не отвечают по обязательствам ООО. Учредители ООО могут потерять только вклад в уставной капитал общества, ИП же может потерять все свое имущество - квартиру, дачу, машину и т.д.
Ограничения на ассортимент
ИП не могут заниматься розничной торговлей алкоголем
"Фактор солидности"
Многие компании не хотят иметь дела с ИП, особенно в качестве поставщика услуг или товаров. И, хотя это скорее стереотип, он имеет место быть.
Фиксированные взносы
ИП обязан платить фиксированные взносы вне зависимости от того, ведет он деятельность или нет.
ООО в случае отсутствия деятельности и отсутствия на балансе имущества, никаких налогов не платит. Если ИП и ООО применяют ЕНВД, то налог платиться до тех пор, пока компания не подаст в налоговый орган заявление о прекращении деятельности ЕНВД, если такого заявления подано не было, и деятельность не велась, то налог все равно платится.
Учет убытков
ООО может покрывать убытки прошлых лет прибылью текущего года, и таким образом уменьшать налог на прибыль.
ИП же убытки прошлых лет при расчете НДФЛ учесть не могут.
Отношения с партнерами-инвесторами
Если бизнес открывают несколько человек-партнеров, то его нельзя оформить в случае с ИП на всех сразу.
В качестве ИП может выступать только один человек. Тогда в будущем, когда бизнес вырастет, формально все будет принадлежать одному физлицу, тому, на которого оформлено ИП.
Представительство по доверенности
Представительство ИП в некоторых случаях возможно только по нотариально заверенной доверенности. Таково требование гражданского законодательства.
Процесс регистрации
ООО труднее регистрировать просто потому, что требуется значительно больше документов, начиная от подтверждения предоставления адреса местонахождения будущего предприятия, заканчивая уставом будущего общества. Можно обратиться к консалтинговым компаниям, занимающимся оказанием помощи в регистрации ООО, но данная услуга, разумеется, платная.
Для регистрации себя в качестве ИП ничего этого не требуется. Достаточно паспорта и заявления о регистрации.
Услуги консалтинговой компании на сегодняшний день стоят около 20 000 рублей. Деньги не такие уж и малые, с учетом того, что открытие торговой точки требует массы других расходов.
Кассовая дисциплина
ООО обязано соблюдать «Порядок ведения кассовых операций», по которому выручку сверх установленного кассового лимита обязано сдавать в банк на свой р/сч.
Для ИП это необязательно, ИП имеет право вообще не иметь своего р/сч и работать только с наличными деньгами.
Дивиденды или выручка.
Учредители ООО могут распределять дивиденды не чаще чем раз в квартал. ИП может использовать выручку как собственные деньги сразу, т.е. на любые цели.
Бухгалтерский учет.
ООО обязано вести бухучет и сдавать бухгалтерскую отчетность, если оно не на УСН. При этом, даже при УСН, если дивиденды распределяются, бухучет придется вести — так требует Минфин.
ИП не ведут бухучет.
Бух.учет ведется ИП и ООО в отношении основных средств и нематериальных активов, т.к. требуется ежемесячный расчет и списание амортизации.
Принципиальная разница — ИП не ведут бухгалтерский учет.
Ведут они учет в книгах доходов и расходов (ДиР).
При ЕНВД они вообще могут и книгу не вести.
Бух.учет ведется ИП и ООО в отношении основных средств и нематериальных активов, т.к. требуется ежемесячный расчет и списание амортизации.
Учет у ООО: ООО на ОСН и ЕНВД обязано вести бухгалтерский учет со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Для участия в крупных тендерах бухгалтерская отчетность будет требоваться у ИП и ООО.
.
Штрафы.
У ООО в разы больше некоторые штрафы. Например, за непробитие чека ККМ на организацию могут наложить штраф до 40 тыс., а на ИП — только до 4 тыс.
Налог на имущество
ИП не платит налог на имущество, используемое в предпринимательской деятельности, а ООО на ОСН платит.
Налогообложение
После отмены ЕСН налоговая нагрузка у ИП стала меньше, чем у организаций.
Есть кое-какая разница в количестве предоставляемых деклараций — ИП предоставляет, например, декларацию по НДФЛ раз в год, а ООО налог на прибыль — раз в квартал, а то и раз в месяц.
Отчетность по страховым взносам на обязательное страхование с вознаграждений физлицам, что у ИП, что у ООО одинакова.
УСН
Налоги и отчетность у ООО и ИП практически совпадают.
И те, и те сдают раз в год декларацию по УСН.
ООО и ИП с работниками сдают также ежеквартально расчеты по страховым взносам на обязательное страхование и персонифицированную отчетность в ПФ.
ЕНВД
Практически то же что и при УСН — только вместо декларации по УСН — декларация по ЕНВД.
ЕНВД на территории, где Вы собираетесь вести бизнес, может просто не быть (например, в г. Москва ЕНВД с 2012 года нет ни для каких видов деятельности, есть только УСН).
У нас произошёл конфликт с соседом. Сосед вышел выгуливать собаку в нетрезвом состоянии. В это время муж выходил из дома, собака кинулась в сторону мужа, дёрнув своего хозяина, хозяин упал. Теперь сосед подал заявление в суд, заявив, что якобы муж толкнул его. Очевидцев конфликта нет. Были только я и мать мужа.
ОтветитьУ меня открыты категория В,С, хочу купить мотоцикл, но пока открыть А не получается. Если сотрудники меня остановят, лишат ли они меня прав основных (В,С) или все же за управление мотоциклом без открытой категории есть другое наказание?
ОтветитьНедееспособный человек по психическому заболеванию подписал кредитный договор и получил деньги, можно ли онулировать договор и как это сделать?
ОтветитьСтатья 171. Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным
1. Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства.
Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость в деньгах.
Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой стороны.
2. В интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие психического расстройства, совершенная им сделка может быть по требованию его опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде этого гражданина.
Статья 177. Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими
1. Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения.
2. Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими.
3. Если сделка признана недействительной на основании настоящей статьи, соответственно применяются правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса.
Статья 176. Недействительность сделки, совершенной гражданином, ограниченным судом в дееспособности
Что Вы в кучу мешаете психической нездоровье и дееспособность, как элемент сделкоспособности? В ст. 171 ГК РФ все написано - возвращается все полученное по сделке, что Вам еще нужно?. Хотите - спорьте с ГК РФ. Я не вижу смысла в споре с Вами, ибо Вы не ГК РФ руководствуетесь, а бытовыми представлениями о гражданском процессе.
Ситуация такова: проводился электронный аукцион по 44-ФЗ на электронной площадке, наша компания выиграла, но подписать контракт в срок нам не удалось, мы не уклоняемся от подписания. Оператор электронной площадки нам говорит что нужно подавать запрос в фас, что бы нам дали подписать контракт. Подскажите как это сделать? Что написать в запросе? С уважением Игорь.
ОтветитьВ данной ссылке указано как отправить запрос и образец запроса forum.gov-zakupki.ru
Скажите пожалуйста мужу дали 10 мес ограничения свободы. Когда ему можно досрочно освободиться если он все соблюдал прошло уже 3 мес.
ОтветитьСтатья 79. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 12] [Статья 79]
1. Лицо, отбывающее содержание в дисциплинарной воинской части, принудительные работы или лишение свободы, подлежит условно-досрочному освобождению, если судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, а также возместило вред (полностью или частично), причиненный преступлением, в размере, определенном решением суда. При этом лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного вида наказания.
2. Применяя условно-досрочное освобождение, суд может возложить на осужденного обязанности, предусмотренные частью пятой статьи 73 настоящего Кодекса, которые должны им исполняться в течение оставшейся не отбытой части наказания.
3. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным:
а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести;
б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление;
в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также двух третей срока наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным частью седьмой настоящей статьи;
г) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а равно за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также за преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5 и 210 настоящего Кодекса;
д) не менее четырех пятых срока наказания, назначенного за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.
4. Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы не может быть менее шести месяцев.
4.1. При рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденного за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, суд учитывает результаты судебно-психиатрической экспертизы в отношении такого осужденного.
5. Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лишения свободы. Условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбывания пожизненного лишения свободы применяется только при отсутствии у осужденного злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания в течение предшествующих трех лет. Лицо, совершившее в период отбывания пожизненного лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению не подлежит.
6. Контроль за поведением лица, освобожденного условно-досрочно, осуществляется уполномоченным на то специализированным государственным органом, а в отношении военнослужащих - командованием воинских частей и учреждений.
7. Если в течение оставшейся не отбытой части наказания:
а) осужденный совершил нарушение общественного порядка, за которое на него было наложено административное взыскание, или злостно уклонился от исполнения обязанностей, возложенных на него судом при применении условно-досрочного освобождения, а равно от назначенных судом принудительных мер медицинского характера, суд по представлению органов, указанных в части шестой настоящей статьи, может постановить об отмене условно-досрочного освобождения и исполнении оставшейся не отбытой части наказания;
б) осужденный совершил преступление по неосторожности либо умышленное преступление небольшой или средней тяжести, вопрос об отмене либо о сохранении условно-досрочного освобождения решается судом;
в) осужденный совершил тяжкое или особо тяжкое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 настоящего Кодекса. По этим же правилам назначается наказание в случае совершения преступления по неосторожности либо умышленного преступления небольшой или средней тяжести, если суд отменяет условно-досрочное освобождение.
Может бывший муж отсудить часть квартиры, если собственник я по ипотеке после 3 лет развода?
ОтветитьПо данному поводу Верховный Суд РФ разъяснил: течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут (п. 7 ст. 38 СК РФ), следует исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния при расторжении брака в органах записи актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - дня вступления в законную силу решения), а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
Будет ли ее иск удовлетворен, зависит от многого – характера заявленных требований, наличия и качества доказательств, действий Вашего адвоката и т.п.
Обязательно ли присутствие на суде ответчика (обвиняемого) по уголовному делу статья 116 часть 1.
ОтветитьГде возможно взять справку о временной регистрации?
ОтветитьВременная регистрация по месту пребывания требуется, если Вы планируете находиться в другом городе более 90 дней.
Для получения временной регистрации Вам нужно обратиться в отдел Федеральной миграционной службы по месту Вашего временного проживания. Если в Вашем городе такого отдела не окажется, то справку о временной регистрации может выдать местная администрация (до 1 января 2014 г.).
Обратиться за регистрацией можно либо лично, либо через своего законного представителя. За регистрацией детей до 14 лет обращаются их родители или опекуны.
Вся процедура может занимать до недели времени. После регистрации Вы получите на руки Справку о временной регистрации по месту пребывания, подписанную начальником органа регистрационного учёта или исполняющим его обязанности, с проставленной печатью.
Обратите внимание, что после постановки на учёт собственнику жилья будет отправлено по почте извещение о Вашей временной регистрации в его жилом помещении.
Снятие с учёта по месту пребывания
Для досрочного снятия с учёта Вы или собственник жилья, в котором Вы проживали, должны написать заявление в произвольной форме с просьбой о снятии Вас с регистрационного учёта (по возможности с указанием точной даты убытия) и обратиться с ним в Ваш орган учёта (тот, в котором Вы получали справку о регистрации). Заявление можно передать как лично, так и по почте.
Кроме того, как только истечёт срок Вашей временной регистрации, Вы будете сняты с учёта автоматически.
Я плочу и плочу не понятные безконечные штрафы сил нет больше уже 8 месяцев плочу по 13000 в месяц а из долга ушло всего 17000
ОтветитьРасторжение кредитного договора происходит в таком же порядке, как и расторжение любого другого договора, с учетом тех особенностей, которые установлены законом для этого вида договоров.
Относительно расторжения кредитного договора по соглашению сторон существует только одно требование, которое носит общих характер: расторжение договора должно быть обличено в ту же форму, что и сам договор, т.е. расторгнуть кредитный договор можно, подписав письменное соглашение. Стороны вправе расторгнуть кредитный договор в любое время по их усмотрению без каких-либо ограничений.
Расторжение договора по инициативе одной из сторон возможно только судом по основаниям, предусмотренным п.2. ст. 450 ГК РФ:
при существенном нарушении договора другой стороной;
в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.
Неотъемлемым условием расторжения договора в судебном порядке является обязательное соблюдение претензионного порядка, который состоит в том, что заинтересованная сторона до обращения в суд должна направить другой стороне свое предложение расторгнуть договор.
Основанием для расторжения кредитного договора будет также являться нарушение контрагентом условий договора, но не любое, а такое, при котором добросовестная сторона в значительной степени лишается того, на что рассчитывала при заключении договора.
Односторонний отказ от договора в случаях, когда он предусмотрен законом или договором, также влечет расторжение договора.
Не следует путать односторонний отказ от договора и расторжение договора по инициативе одной из сторон (которое, как указано выше, возможно только в судебном порядке).
Закон предоставляет кредитору, как минимум, три варианта расторжения договора по его инициативе:
Если иное не предусмотрено самим договором, то невыполнение заемщиком предусмотренных договором займа обязанностей по обеспечению возврата суммы займа или утрата заемщиком обеспечения, ухудшение его условий по обстоятельствам, за которые кредитор не несет ответственности — все это дает кредитору право требовать досрочного исполнения обязательств заемщика – возврата всей суммы займа и уплаты процентов (ст.813 ГК РФ).
Основанием для расторжения по требованию кредитора договора, заключенного с условием использования заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой кредит), признаются нарушение заемщиком обязанности по обеспечению возможности для кредитора осуществлять контроль за целевым использованием суммы займа, а также невыполнение заемщиком условия кредитного договора о целевом использовании суммы кредита (ст.814 ГК РФ).
Нарушение заемщиком условия договора о возврате кредита по частям (просрочка внесения очередного платежа по кредиту) также дает кредитору право требовать досрочного исполнения обязательств заемщика – возврата всей суммы займа и уплаты процентов (ст.811 ГК РФ).
Заемщик может расторгнуть кредитный договор только по основаниям, предусмотренным статьей 450 ГК РФ, рассмотренным выше.
Заемщику также дается законом право на односторонний отказ от кредитного договора (п.2 ст.821 ГК РФ), однако такой отказ обусловлен рядом условий, при которых он возможен:
отказаться можно только от получения кредита,
отказ возможен только до установленного договором срока предоставления кредита,
об отказе от кредита заемщик должен уведомить кредитора, причем это уведомление должно быть получено кредитором до соответствующего срока предоставления кредита.
Учитывая, что указанная норма действует только в том случае, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или кредитным договором, то, зная наших «банкиров», не трудно догадаться, что кредитным договором обычно предусмотрено «иное», и право заемщика отказаться от кредита носит скорее декларативный характер, в то время как право кредитора (п.1 ст.821 ГК РФ) отказаться от выдачи кредита в том случае, если имеются обстоятельства, свидетельствующие о том, что сумма займа не будет возвращена в срок, не обременено конкретными условиями и носит такой расплывчатый характер, что отказ кредитора в выдаче кредита даже после заключения договора фактически не может быть оспорен в суде, поскольку понуждение к выдаче кредита у нас запрещено. Единственное, что тут можно сделать, это взыскать в судебном порядке убытки – на практике они складываются из разницы между суммой процентов по договору, от которого отказался кредитор, и суммой процентов по договору, который заемщик был вынужден заключить с другим кредитором. Учитывая суммы займов и размер процентов, этот вид защиты своих интересов практически недоступен физическим лицам в силу несоразмерности затрат на судебный спор и суммы иска. Юридические лица и предприниматели, претендующие на крупные суммы займа, пользуются такой возможностью и часто выигрывают эти споры.
Безусловно, расторжение договора не означает, что правоотношения сторон прекратились без каких либо последствий. В любом случае: расторгается кредитный договор по инициативе одной из сторон (суд решает) или по соглашению сторон (кредитор и заемщик вместе договариваются) должно быть соблюдено условие о приведении сторон в состояние, при котором их интересы не будут ущемлены – кредитованные средства должны быть возвращены в полном объеме, убытки возмещены и т.п.
Как лучше поступить... У нас с мамой есть приватизированная квартира на двоих в равных долях. Я же хочу отказаться от своей половины, но не знаю как... Либо деприватизировать, либо договор дарения оформить? Что лучше и быстрее?
ОтветитьМы хотели заказать свадьбу в одном кафе и внесли предоплату 5000 р. За 5 дней мы захотели забрать предоплату т.к. свадьба отменилась. Кафе отказались выдать нам предоплату. А для нас это не маленькая сумма! Какими фактами я могу воспользоваться, чтобы они отдали мне предоплату? И имеют ли право они мне ее не возвращать? Или может какой то процент, но не все 5000 р? Спасибо!
ОтветитьСогласно статье 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. В соответствии с пунктом 20 Правил оказания услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1036, исполнитель, которым в данном случае выступает ресторан, вправе предложить потребителю предварительную оплату услуг, оплату после отбора блюд или после приема пищи либо другие формы оплаты за оказываемые услуги в зависимости от метода обслуживания, типа, специализации ресторана и других условий. Поэтому оплата услуг, оказанных вам рестораном, возможна как в полном объеме при заключении или исполнении договора, так и в форме предоплаты.
В соответствии со статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» вы имеете право отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. В пункте 27 вышеуказанных Правил оказания услуг общественного питания также закреплено, что потребитель вправе в любое время отказаться от заказанной им услуги при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.
Таким образом, если ресторан уже произвел какие-либо работы, например, закупил продукты, понес убытки из-за того, что на это время не смог получить иной заказ, то вся эта сумма может быть предъявлена к оплате заказчиком. Однако, для выяснения кто кому и сколько должен ресторану необходимо предоставить документы, подтверждающие фактические затраты, которые он понес при добросовестном исполнении договора.
При внесении предоплаты большое внимание следует уделить тому, каким образом будет оформлена вносимая вами предоплата. В «обычной» жизни предварительный платеж часто называют задатком, авансом, не придавая значения различию этих двух понятий. Несмотря на их схожесть в том, что они передаются исполнителю до момента окончательного исполнения договора, в данном случае до того как ресторан окажет вам услуги по подготовке и проведению банкета в полном объеме, с юридической точки зрения задаток и аванс очень сильно отличаются. Особую значимость имеют различия в юридических последствиях, которые влекут аванс и задаток для сторон.
Последствия задатка более обременительны. В силу статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации задаток является способом обеспечения исполнения обязательства. Согласно пункту 2 статьи 381 Гражданского кодекса Российской Федерации если ответственность за неисполнение договора несет сторона, давшая задаток, то он остается у другой стороны. То есть, при вашем отказе от проведения банкета в ресторане задаток в полном объеме остается у ресторана. Если ресторан откажется от проведения банкета, то вам будет выплачена двойная сумма задатка.
Денежная сумма, передаваемая в качестве задатка, должна быть названа в договоре возмездного оказания услуг именно задатком, или необходимо заключение в письменной форме дополнительного соглашения о задатке к договору возмездного оказания услуг, которое будет являться неотъемлемой частью основного договора.
На основании пункта 3 статьи 380 Гражданского кодекса Российской Федерации при наличии сомнений в отношении того, является ли сумма, уплаченная в счет причитающихся со стороны по договору платежей, задатком, в частности вследствие несоблюдения обязательной письменной формы, сумма считается уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное.
Таким образом, если никакой договор в письменной форме с рестораном не заключался, соглашение о внесении предоплаты заключено в устной форме и передача денежных средств подтверждается лишь кассовым чеком, квитанцией, то любая предоплата будет являться авансом. Именно такой подход широко применяется в судебной практике.
Квитанция, чек в данном случае не могут приравниваться к соглашению о задатке, так как они являются лишь платежными документами, которые подтверждают сам факт оплаты задатка по соглашению, но ни в коем случае не самим соглашением.
Аванс представляет форму предоплаты, призванную заинтересовать ресторан, гарантировать ему получение денег со стороны заказчика, возместить предстоящие расходы. В случае вашего отказа от услуг ресторана аванс будет возвращен вам лишь за вычетом фактических затрат ресторана.
При этом следует иметь в виду, что ресторан не имеет права требовать уплаты каких-либо штрафных санкций за отказ от проведения банкета именно в этом ресторане, даже если такое условие содержится в подписанном договоре. Это обусловлено тем, что согласно пункту 1 статьи 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.
В случае если ресторан откажется возвратить аванс, следует обращаться в суд. В суде Вы можете требовать не только возращения уплаченного вами аванса, но и процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от возврата, а так же судебных издержек.
Если неизвестно, у какого нотариуса заведено насл. Дело, то, действительно, это можно узнать, обратившись в МГНП. я не из России. Поясните что за орган МГНП (как я понимаю - нотариальная палата чего то...). и как её найти. И можно ли сразу заявление о принятии наследства направить в МГП, а уж МГНп самостоятельно переправит в нужную нотариальную контору.
ОтветитьКак мне оформить наследство, если я живу за границей или в другом городе?
Если Вы живете заграницей и наследуете имущество в России, Вы имеете такие же права и обязанности, как наследники, живущие в стране. Для наследования Вам не нужно иметь российского гражданства, действующего российского паспорта или прописки (постоянной регистрации) на территории Российской Федерации. Вы должны заявить о своих правах на наследство не позднее, чем через шесть месяцев после смерти наследодателя, открыв наследственное дело у нотариуса и предоставить описанные выше документы, подтверждающие Ваши права на наследство и документы на наследуемое имущество. Конечно, это сложно осуществить, не находясь в стране или в том же городе. Если Вы не можете приехать и заниматься сбором документов и открытием наследственного дела самостоятельно, Вы можете поручить это доверенному лицу. Для этого Вам нужно выдать доверенность на оформление наследства в Российском консульстве в стране Вашего проживания или заверить доверенность нотариально и подтвердить ее апостилем, а также передать имеющиеся у Вас документы. Если Вы находитесь в другом российском городе, Вам достаточно заверить доверенность нотариально в Вашем городе.
Свидетельство о смерти наследодателя (подлинник и копия)
выписка из домовой книги (где проживал наследодатель)
документы, подтверждающие личность и степень родства: паспорт (подлинник и копия), Свидетельство о рождении (подлинник и копия), Свидетельство о браке (подлинник и копия); или завещание, если оно существует (необходимо обязательно найти нотариально удостоверенное завещание наследодателя на Ваше имя и сделать отметку у нотариуса, ранее удостоверившего его, о том, что при жизни наследодателя оно не было отменено или изменено)
список предполагаемых наследников (адреса, телефоны, степень родства)
завещание
После того, как Вы соберёте все вышеперечисленные документы, необходимо предоставить их нотариусу на проверку вместе с Вашим паспортом.
Какие документы по унаследованному имуществу могут потребоваться?
Наследуемое имущество: Квартира
1. Правоустанавливающие документы на квартиру, которыми могут являться:
Договор передачи и Свидетельство о праве собственности на жилище
Договор инвестирования
Договор уступки (переуступки) прав требования
Договор купли-продажи, дарения, мены
справка ЖСК о выплате пая
Свидетельство о праве на наследство
решение суда
Свидетельство о государственной регистрации права
Передаточный Акт
2. Три документа из БТИ (действительны в течение одного года):
справка о балансовой стоимости квартиры или её доли (бывшая Форма 11-а) на день смерти наследодателя (обязательно указать)
поэтажный план квартиры и ксерокопия, заверенная в БТИ (для дальнейшей регистрации)
экспликация квартиры и ксерокопия, заверенная в БТИ (для дальнейшей регистрации)
3. Два документа из ЖЭК (ДЭЗ, РЭУ или т.п.):
Выписка из домовой книги, в которой указано, кто проживал совместно с умершим (действует один месяц)
Копия лицевого счета (действует также один месяц)
Если квартира на день смерти принадлежала Вам, Вашему наследодателю и другим членам семьи на правах общей без определения долей совместной собственности, то Вам как наследнику придется составлять у нотариуса соглашение об определении долей между всеми собственниками.
Наследуемое имущество: Земельный участок
Свидетельство о государственной регистрации права;
Кадастровый план;
Оценка земельного участка на день смерти.
Наследуемое имущество: Дача
Правоустанавливающие документы;
Jценка на день смерти;
Экспликация;
Поэтажный план;
Выписка из паспорта на здание, строение.
Вышеуказанные документы также необходимо предоставить нотариусу на проверку. Нотариус проверяет принадлежность данного имущества наследодателю и возможность передачи его наследнику, сверяет все технические характеристики объектов и их местонахождение по данным правоустанавливающих документов и справок БТИ. Если все верно, нотариус сообщит о сроках получения свидетельств о праве на наследство.
МГНП-городская региональная палата.
С 2009 по 2013 гг я была прописана в квартире, собственником которой является мой отец, но проживала все это время в другом городе (в подтверждение этого в коммунальную службу предоставлялись справки с учебы и работы для пересчета коммунального платежа).
В виду материальных трудностей родителей, коммунальные платежи все-таки не оплачивались. За период моей прописки в квартире, накопился большой долг по комм. Платежам. Судебными приставами возбуждены 3 исполнительных листа и постановления о взыскании долга, также по одному листу вынесено постановление о временном ограничении выезда из РФ. У моей матери уже год с пенсии удерживают 50% в пользу погашения долга, в этом догу начнут удерживать и у отца. Что я могу сделать в данной ситуации для снятия ограничения выезда из РФ? Может ли государство забрать квартиру за долги?
ОтветитьЧтобы снять ограничения вылет за территорию РФ нужно оплатить долг, либо договариваться с приставами. Можете также обратиться в суд с исковым заявлением о рассрочке платежа в связи с трудным материальным положением. А квартиру если Ваш отец является собственником, то государство ее не заберет, если у Вашего отца это единственное жилье.
Я взял ипотеку 700 т. руб, на 15 лет, отдавать 1500000 руб. через год родился второй ребенок, какой процент мне спишут с ипотеки? И спишут ли вообще? Стоит ли мне погасить часть ипотеки мат. капиталом.
ОтветитьСнизить ставку по кредиту
Тарифы кредитования могут меняться, а значит, при уменьшении процентной ставки хотя бы на 0,5% можно смело идти к руководству банка с письменным заявлением, в котором говорится, что вы желаете снизить ставку по кредиту. Естественно, это возможно только в случае, если вы – добросовестный плательщик.
Оформляйте налоговый вычет
Не нужно пренебрегать возможностью оформления налогового вычета: с потраченного миллиона вы можете вернуть 130 тысяч. По закону общая льготная сумма, с которой дают вычет, не превышает 2 млн, соответственно, вернуть можно максимум 260 тыс. Также оформите налоговый вычет за проценты – 13% от потраченного. Эту операцию можно проводить ежегодно, причем установленного максимума здесь нет. И это еще не всё. Если вы приобретаете квартиру и заключаете договор ипотеки, то можете потребовать вычет из той суммы, которую потратите на оформление квартиры в собственность. Если это новостройка, то можно смело учитывать расходы на покупку отделочных материалов, а также на ремонт квартиры. Это касается тех квартир, которые сдаются без отделки (это должно быть прописано в договоре с застройщиком). Если вы приобретаете дом или берёте кредит на строительство, то можете претендовать на вычет со средств, потраченных на разработку проекта и сметы, на отделочные материалы и строительные работы, на проведение коммуникаций (подключение к общим или установка локальных). Но всё это в пределах 1 млн руб. и возвращается в случае, если дом приобретался недостроенным или без отделки. За налоговым вычетом нужно отправляться тогда, когда вы станете собственником приобретённой недвижимости. Если у вас новостройка, то вам необходимо дождаться сдачи дома и иметь на руках хотя бы акт приёмки-сдачи, а в идеале документы о собственности. Вычет по процентам здесь также делается ежегодно.
Однако помните, что в получении имущественного налогового вычета есть определённые ограничения. К примеру, на вычет нельзя рассчитывать, если квартира/дом приобретается у родственников, у своего начальника. Кроме того, если жилье приобретается супругами, и один из них уже использовал в своей жизни право на вычет, второй этого права лишается автоматически.
И ещё один нюанс: вы потеряете право вычета, если совершите перекредитование (по-другому - рефинансирование). Новый банк вам выдаст деньги не на покупку недвижимости, а на погашение долга перед первым банком. А это к имущественному налоговому вычету отношения не имеет.
Маткапитал поможет
Материнский капитал может прийти на помощь в такой ситуации. При рождении второго ребёнка молодая семья с 2012 получает сертификат на сумму 387 640 руб. Таким образом с основного долга можете списать эту сумму.
Я живу в Нижнем Новгороде! 24,06,2014 я через интернет заказала ягоду ГОДЖИ, ПОСЛЕ Мне позвонили в подробностях все рассказали, Меня это заинтересовало, Они мне начитали что бы сбросить лишний вес нужно купить пять упаковок, и 6 в подарок. За все они мне насчитали 5,281, ДОСТАВКА через курьера, Товар пришел 27,06,2014, Когда я пришла домой и открыла пачку, то я увидела что там из 150 грамм этой ягоды всего 10 грамм годжи, остальное клюква, По телефону мне этого не говорили, Помогите как вернуть мне мои деньги назад от в ооо Габрис ИНН 7716751258 КАК УКАЗАНО У МЕНЯ В КВИТАНЦИИ, И КОТОРЫЙ НАХОДИТЬСЯ ПО АДРЕСУ МОСКВА УЛ, МАЛАХИТОВАЯ 8-1, спасибо!
ОтветитьДля начала отправьте им претензию. Попробуйте решить вопрос таким образом,
Если это Ваш вопрос не решит, а скорее всего так и будет
За помощью к правоохранителям
Наиболее простой и действенный способ наказать «сетевого» обманщика – обратиться в правоохранительные органы. Расследование преступлений в сфере интернет-технологий относится к компетенции имеющегося во всех регионах России специального управления (отдела) «К» МВД. Специалисты этого подразделения занимаются борьбой с нарушителями авторских прав, распространителями порнографических материалов, а также расследуют правонарушения, совершённые с использованием Интернета.
Итак, если вы решили пожаловаться на интернет-мошенников, жертвой которых стали, немедленно обратитесь в региональное представительство управления «К». Жалоба на мошенничество в интернете может быть подана как в устной, так и в письменной форме. Постарайтесь как можно чётче сформулировать все известные вам обстоятельства, а также указать адрес сайта, электронной почты, по которой вы вели переписку, расчётные счета или веб-кошельки, на которые перечислялись деньги.
Уточнить координаты для связи вы можете как в местном управлении МВД, так и в справочной или у своего интернет-провайдера. Интересное наблюдение: стоит написать провайдеру электронное письмо с информацией о совершённом в сети правонарушении, как с потерпевшим оперативно свяжутся сотрудники подразделения «К».
Если вы не хотите обращаться к местными правоохранителям, можно оставить соответствующую информацию на сайте МВД (интернет-адреса: www.mvd.ru или приём обращений граждан) или отослать материалы по электронной почте в Федеральную службу безопасности ( fsb@fsb.ru).
В не приватизированной 1 комнатной квартире прописаны муж, наш сын 12 лет, сестра мужа, инвалид и её сын 25 лет. Они в квартире на проживают и не платят. Сестра мужа стоит в очереди на жил. площадь как инвалид у её сына имеется приватиз. Квартира (2 ух комн). Можем ли мы по суду выписать т.к он собирается жениться и его подружка беременна, боюсь своего ребёнка пропишут к нам из-за экономии т кт у него проблеме с не оплатой своей приватиз. Квартиры. Спасибо.
ОтветитьСобственником данного помещения является либо государство, либо муниципальная власть. Это значит, выписать из муниципальной квартиры может только собственник по решению суда, а основаниями для выселения согласно ст.83 ЖКРФ служит:
невнесение платы за коммунальные услуги или платы за жилое помещение (необходимо будет доказать, что в течение более полугода наниматель не оплачивал услуги и это не связанно с его отсутствием или он),
повреждение или разрушение помещения,
систематическое нарушение прав и интересов соседей (напишите собственнику жалобу о нарушении прав),
использование жилья не по назначению (то есть не для проживания).
Можем ли мы купить вторую квартиру с использованием материнского капитала площадью 42 кв.м, если имеем квартиру площадью 60 кв.м (собственник муж)? Заранее спасибо.
ОтветитьСпособ использования Когда можно подать заявление Сроки выплаты материнского капитала
Погашение кредита на улучшение жилищных условий Подать можно в любое время после получения сертификата на материнский капитал ПФР должен перечислить деньги на счёт кредитной организации в течение двух месяцев
В остальных случаях направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий
Подать заявление можно по истечении 3 лет с момента рождения ребёнка.
В случае удовлетворения заявления перечисление средств (части средств) материнского (семейного) капитала осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации (территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации) не позднее чем через 2 месяца с даты принятия заявления.
Получение единовременной выплаты 12 000 рублей наличными В настоящее время не производится