Написать
Подписаться
Задано вопросов 8, из них VIP - 0
Луганск, 17.11.2025, 22:15

Я работаю в магазине, на испытательном сроке 3 месяца, поступила в сентябре, отработав 7 смен, получила в октябре оплату за сентябрь, сейчас ноябрь месяц, мне не дали ни аванс за октябрь, ни заработную плату, хотя сотрудники получили аванс в конце октября, и завтра отную плату-14 ноября, но мне нет до сих пор оплаты, могу ли я потребовать, или написать заявление, без отработки 2 недель?

Ответить

Здравствуйте. По закону, в период испытательного срока размер заработной платы работника не должен быть меньше, чем установлен по штатному расписанию и прописан в трудовом договоре. Это означает, что оклад должен быть полным, как и у других сотрудников, выполняющих ту же работу. Работодатель не имеет права ни снижать, ни задерживать Вашу заработную плату по причине прохождения испытательного срока. Согласно закону, выплата должна производиться не реже двух раз в месяц, а срок выплаты не должен превышать 15 календарных дней с момента окончания расчетного периода. Согласно статье 142 ТК РФ, в случае задержки зарплаты, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В заявлении укажите, что увольняетесь в связи с задержкой зарплаты более чем на 15 дней и просите расторгнуть трудовой договор без отработки. Работодатель не имеет права уволить работника за прогул, если он приостановил работу по закону. Таким образом, Вы можете получить невыплаченную вам в срок заработную плату и уволиться без каких-либо отработок.

Уфа, 17.11.2025, 20:56

Наша невестка переходила дорогу на зелёный свет. Ее сбила машина, которая была на повороте. Виновница ДТП никак не проявляется. Наша невестка в больнице, увезли на скорой. Был на месте составлен протокол ГАИ. Но уже 8 дней никто не приходит в больницу из ГАИ или полиции. Почему? Почему виновница ДТП с нами не связалась?

Ответить

Здравствуйте. В вашей ситуации, сотрудники ГИБДД действительно обязаны искать виновницу в ДТП. Закон устанавливает для них максимальный срок поиска виновных в ДТП лиц до 90 дней. Однако сотрудники ГИБДД не обязаны связываться с потерпевшим после того, как найден виновник ДТП. В их обязанности входит расследование обстоятельств ДТП и установление вины одного из участников, а затем оформление необходимых документов. Потерпевший должен сам ознакомиться с результатами расследования и получить необходимые документы, например, для возмещения ущерба. Чтобы ознакомиться с ходом расследования, проводимого сотрудниками ГИБДД, потерпевшая или ее представитель должны подать письменное ходатайство следователю или дознавателю с просьбой предоставить доступ к материалам дела. Ходатайство нужно подавать в отдел полиции, который проводит проверку по факту ДТП. Для этого потребуется написать заявление на имя руководителя органа дознания, в котором будут указаны ваши данные, номер дела и просьба ознакомить с материалами.

Пользователь 9111.ru
Рязань, 17.11.2025, 20:16

Я мать-одиночка, в графе отец прочерк. У меня есть ребёнок 14 лет, будем оформлять паспорт. Сейчас у нас одинаковые фамилии. Но дочь очень хочет сменить фамилию на другую (биологического отца). Можем ли мы это сделать при получении паспорта? Или же нам откажут, так как я мать-одиночка и у нас только одна фамилия может быть?

Ответить

Здравствуйте. В данном случае, согласие биологического отца ребенка может не потребоваться, если в свидетельстве о рождении прочерк в графе "отец", это означает, что отцовство официально не установлено. Соответственно, ЗАГС не будет требовать согласия отца. Ваша дочь может изменить имя, фамилию и отчество с Вашим согласием, на любое, которое допускает статья 18 ФЗ "Об актах гражданского состояния".

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Ульяновск, 01.10.2025, 08:12

Подскажите пожалуйста как оплачивать налог с криптовалюты? От какого дохода необходимо открывать ИП?

Ответить

Вы можете заниматься майнингом криптовалюты без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при условии, что лимит энергопотребления не превышает 6000 киловатт-часов в месяц.

Как указано в ч. 2 ст. 14.2 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ, физические лица - граждане Российской Федерации, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, вправе осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе участвовать в майнинг-пуле) без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, при условии, что потребляемая энергия при осуществлении такой деятельности не превышает лимитов энергопотребления, установленных Правительством Российской Федерации.

Согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от 01.11.2024 № 1469, лимит энергопотребления при осуществлении майнинга цифровой валюты (в том числе участии в майнинг-пуле) без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, физическими лицами - гражданами Российской Федерации, не являющимися индивидуальными предпринимателями, в размере 6000 киловатт-часов в месяц.

Таким образом, если вы планируете заниматься майнингом криптовалюты, то вы можете майнить криптовалюту до лимита энергопотребления 6000 киловатт-часов в месяц. Если планируете превышать указанный лимит, то нужно регистрироваться в федеральной налоговой службе как индивидуальный предприниматель, либо открывать юридическое лица, а также включаться в реестр лиц осуществляющих майнинг.

Если вы работаете с криптовалютой как физическое лицо, то доход от майнинга облагается НДФЛ по прогрессивной ставке от 13 до 22%, а доход от операций с цифровой валютой (продажа, покупка и т.д.) облагается НДФЛ по ставке от 13 до 15%;

У индивидуального предпринимателя есть несколько режимов налогообложения, самыми популярными являются:

- УСН «Доходы», когда с майнинга и операций с криптовалютой уплачивается налог 6%;

- УСН «Доходы – минус расходы», когда с полученного от майнинга или операций с криптовалютой дохода вычитаются понесенные расходы, и с получившейся разницы уплачивают налог 15%.

Барнаул, 30.09.2025, 13:50

Правомерны ли действия пристава в отказе копии документа о снятии ареста счета должницы по моему запросу в госуслугах.? Я являюсь взыскателем, живу в далеком регионе и соответственно не могу физически лично обратиться в ФССП. А в ответе написано отказ, обратитесь лично в ФССП для ознакомления с документами, также не написано на какую статью они ссылаются, что документы о снятии ареста должницы они не могут предоставить в электронном виде

Ответить

Здравствуйте, действия судебного пристава-исполнителя, выразившиеся в отказе предоставить Вам копию документа о снятии ареста через портал Госуслуг, являются неправомерными и нарушают установленный законом порядок исполнительного производства.

Действия пристава противоречат следующим положениям Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»:

1.Право на получение документов в электронной форме: Согласно ч. 2.1 ст. 14 Закона, постановление судебного пристава-исполнителя может быть вынесено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и направлено лицам, участвующим в исполнительном производстве, через Единый портал государственных услуг (Госуслуги) . Это означает, что законодатель прямо предусмотрел возможность направления Вам любых постановлений, включая решение о снятии ареста, в электронном виде.

2.Нарушение обязанности мотивировать отказ: В соответствии с ч. 2 ст. 14 Закона, в постановлении пристава (в том числе об отказе в удовлетворении ходатайства) должны быть указаны решение, принятое по рассматриваемому вопросу, и основания принимаемого решения со ссылкой на федеральные законы и иные нормативные правовые акты. Отказ без указания конкретной правовой нормы, на которой он основан, является необоснованным и не соответствует требованиям закона.

3.Нарушение принципа электронного взаимодействия: Официальная политика ФССП России направлена на развитие электронного документооборота, который позволяет взыскателям получать информацию о ходе исполнительного производства и копии процессуальных документов без личного посещения подразделения службы. Требование явиться лично сводит на нет это преимущество и ущемляет Ваши права как взыскателя, проживающего в удаленном регионе.

Для защиты своих прав рекомендуем Вам сделать следующее:

1.Подать жалобу в порядке подчиненности: Вы вправе обжаловать действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя его непосредственному начальству — старшему судебному приставу того же подразделения ФССП. Жалоба подается в течение 10 дней с момента, когда Вам стало известно о нарушении Ваших прав. В жалобе подробно изложите суть вопроса: когда и какой запрос Вы направляли через Госуслуги, какой неправомерный ответ получили. Сошлитесь на нарушенные нормы закона: ч. 2.1 ст. 14 и ч. 2 ст. 14 Федерального закона № 229-ФЗ.

2. Потребуйте признать отказ незаконным и обязать пристава-исполнителя направить Вам запрошенные документы в установленном законом порядке (в том числе в форме электронного документа через Госуслуги).

3 Если жалоба вышестоящему приставу не принесет результата, Вы можете обратиться с административным исковым заявлением в районный суд

по месту нахождения подразделения ФССП. Закон позволяет сделать это сразу, не дожидаясь реакции на жалобу по подчиненности. Подача такого иска не требует уплаты государственной пошлины.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Уфа, 30.09.2025, 13:45

Добрый день, подскажите могу ли я предъявить неустойку фирме, которая поставила мне качественную мебель с нарушением срока поставки, если я подписала акт приемки, где написано, что я не имею претензий к качеству и сроку поставки, но ранее до установки писала претензию, но ответа не получила, они говорят, что не получали претензию о возврате денежных средств.

Ответить

Да, вы имеете право требовать неустойку за нарушение срока поставки, даже если подписали акт приемки. Ключевым аргументом в вашу пользу будет являтся направленная вами досудебная претензия, которая прерывает течение срока для приемки и фиксирует вашу позицию о несогласии с нарушением.

Легитимное обоснование для требования неустойки:

В вашей ситуации действуют несколько важных юридических принципов, которые защищают ваши права как потребителя.

1.Нарушение срока — самостоятельное основание для неустойки. Ваше право на неустойку возникает из самого факта нарушения установленных сроков поставки. Подписание акта о качественной поставке не отменяет того, что исполнение обязательства было просрочено. Суды разграничивают срок поставки и срок приемки товара. Неустойка начисляется за период с момента нарушения срока поставки до даты фактического получения товара, а дни, потраченные на приемку, в этот расчет не входят.

2.Претензия фиксирует вашу позицию. Направление вами претензии до момента приемки и подписания акта является официальным уведомлением продавца о допущенном нарушении. Этот документ служит доказательством того, что, принимая товар, вы не отказывались от своих финансовых требований, связанных с просрочкой. Если дело дойдет до суда, именно факт своевременного направления претензии будет иметь решающее значение.

Важно знать, что размер неустойки. Согласно Закону «О защите прав потребителей», за нарушение сроков передачи предварительно оплаченного товара (как в случае с мебелью) предусмотрена неустойка в размере 0,5 процента от суммы предварительной оплаты за каждый день просрочки. Общая сумма неустойки не может превысить сумму вашей предоплаты.

Поскольку продавец отрицает получение претензии, вам необходимо повторить досудебный порядок, соблюдая все формальности, чтобы подготовить безупречную доказательную базу для суда:

1.Направьте претензию заново с учетом ошибок. Составьте новую претензию, в которой укажите реквизиты первой (дата отправки, содержание) и факт отсутствия ответа. Направьте ее ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Опись вложения — единственный способ доказать, что в конверте была именно претензия, а не другие документы. Отправляйте письмо по юридическому адресу фирмы, указанному в ЕГРЮЛ (воспользуйтесь официальным сайтом ФНС, чтобы запросить его).

2.Правильно оформите документы. В самой претензии последовательно изложите обстоятельства: дату заключения договора, установленный срок поставки, факт просрочки, сумму рассчитанной неустойки и требование о ее выплате. Укажите разумный срок для добровольного исполнения (например, 10 дней -14 дней).

3. Если после всех выполненных действий, продавец также не реагирует на Ваше законное требование – обращайтесь в суд с иском о защите прав потребителей. К иску приложите:

*Копию договора.

*Квитанцию об оплате.

*Копии обеих претензий.

Почтовые квитанции и опись вложения, доказывающие отправку.

Подписанный акт приемки.

Расчет неустойки.

Таким образом, ваши шансы на взыскание неустойки в суде очень высоки, так как закон стоит на стороне потребителя.

Таганрог, 30.09.2025, 12:24

Здравствуйте, подскажите - разъясните, пожалуйста: я являюсь ветераном труда, назначена льгота 50% ЖКХ (частное домовладение), а я не пойму как происходит расчет выплат, поскольку сумма компенсации которую мне доплачивают, круглый год одна и та же, а платежи коммуналок разнятся за летний (меньше) и зимний периоды (соответственно больше), в соц. учреждении внятного ответа нет, спасибо, с уважением Николай

Ответить

Здравствуйте, Николай. Ваш вопрос абсолютно правомерен — расчет компенсации действительно должен учитывать сезонные колебания платежей. Отсутствие колебаний лишь показывает на то, что вероятнее всего, Вы столкнулись с одним из двух вариантов событий:

1.Упрощенный или ошибочный расчет со стороны органов социальной защиты. Поскольку объем потребляемых услуг (особенно отопления) зимой и летом различен, расчет компенсации должен быть помесячным и колебаться вместе с вашими платежами.

2.Установление фиксированной денежной выплаты. Субъекты РФ в рамках своей компетенции определяют конкретные механизмы предоставления мер поддержки. В некоторых регионах для ветеранов труда может устанавливаться не компенсация в процентах от расходов, а ежемесячная денежная выплата (далее – ЕДВ) фиксированного размера.

Для прояснения ситуации и защиты своих прав рекомендуем предпринять следующие шаги:

1.Подать заявление в органы социальной защиты (лично, через МФЦ или портал «Госуслуги») с требованием предоставить письменный, детализированный расчет начисленной компенсации за несколько конкретных месяцев (например, летний и зимний). В расчете должны быть расписаны все виды услуг, учтенные нормативы и применение 50% скидки. Из ответа также будет понятно, идёт речь о переменной компенсации или о фиксированной выплате, установленной в Вашем регионе

2.Уточнить вид получаемой выплаты. В своем обращении прямо спросите, является ли ваша выплата компенсацией расходов на оплату ЖКУ в размере 50% или это установленная для вашего региона фиксированная ЕДВ для ветеранов труда.

3.Потребовать перерасчета. Если в предоставленном расчете выявится ошибка, и вам положена именно компенсация расходов, вы имеете полное право подать заявление о перерасчете за все периоды, в которых расчет был произведен неверно.

Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Тамбов, 30.09.2025, 10:22

Доброго времени суток! Предоставляется ли дополнительный отпуск за наставничество? Спасибо.

Ответить

Особенности регулирования труда работников, выполняющих работу по наставничеству в сфере труда закреплены в статье 351.8 ТК РФ

Наставничество в сфере труда - выполнение работником на основании его письменного согласия по поручению работодателя работы по оказанию другому работнику помощи в овладении навыками работы на производстве и (или) рабочем месте по полученной (получаемой) другим работником профессии (специальности).

Нормами трудового законодательства пока что не предусмотрен порядок предоставления дополнительного отпуска за наставничество, соответствующий законопроект о закреплении права наставников на дополнительный оплачиваемый отпуск лишь недавно внесен на рассмотрение в Государственную Думу (законопроект 1023880-8).

Вместе с тем, указанные нормы могут содержаться в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах

Рязань, 30.09.2025, 09:59

Дд. Если человек привлекался к уголовной ответственности, но дело прекратили в суде в связи с примирением сторон. Он считается судимым? Просто сейчас об этом человеке распространяют сведения якобы он судим. Является ли это клеветой?

Ответить

Здравствуйте.

Согласно части 1 статьи 86 УК РФ лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости.

Таким образом, судимость образует вступивший в законную силу приговор суда.

В случае прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон выносится постановление о прекращении уголовного дела, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, не является судимым.

Уголовная ответственность за клевету предусмотрена статьей 128.1 УК РФ.

Клевета для целей настоящей статьи определяется как распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Тем самым, важно обращать внимание, что образует состав преступления распространение сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию в случае, если распространитель знает, что сведения ложные - а не просто ошибается в их оценке. Поэтому на практике установить, что в данном случае имела место клевета, крайне затруднительно.

Нижний Тагил, 30.09.2025, 09:50

Какая должна быть задолженность по алиментам чтобы человека посадили, сумма?

Ответить

Уголовная ответственность за неуплату средств на содержание детей закреплена в части 1 статьи 157 УК РФ.

По данной статье уголовная ответственность наступает за неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно.

При этом согласно примечанию 1 к указанной статье неоднократной признается неуплата в случае, когда лицо подвергнуто административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.

С учетом изложенного для признания неуплаты неоднократной для целей привлечения к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 УК РФ необходимо наличие вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания по части 1 или 2 статьи 5.35.1 КоАП РФ на момент неуплаты алиментов.

При этом согласно части 1 статьи 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Тем самым, деяние должно быть совершено в течение годичного срока со дня окончания исполнения постановления о привлечении к административной ответственности.

Таким образом, размер задолженности по уплате алиментных платежей не имеет значения для привлечения к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ.

При этом наказание по части 1 статьи 157 УК РФ предусматривает наказания в виде исправительных работа на срок до одного года, принудительных работ на тот же срок, арест на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до одного года. Таким образом, с учетом обстоятельств дела, данных о личности подсудимого может быть назначено наказание, в том числе, не связанное с реальным лишением свободы.

Аксу, 29.09.2025, 22:28

Если алиментоплательщик не выплачивает алименты через судебных приставов более двух месяцев, возможно ли лишить его родительских прав??

Ответить

Лишение родительских прав является крайней мерой и допускается только в случае, если защитить интересы ребенка другим способом невозможно (п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 44).

Лишить родительских прав можно, если родители ребенка (ст. 69, п. п. 1, 2 ст. 73 СК РФ; п. п. 16–17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 44):

• уклоняются от выполнения родительских обязанностей, в том числе по воспитанию ребенка (например, не заботятся о его здоровье, нравственном, психическом, духовном и физическом развитии, обучении), злостно уклоняются от уплаты алиментов. Однако если родители не выполняют свои родительские обязанности из-за тяжелых обстоятельств и по другим причинам, которые от них не зависят (например, по причине психического расстройства или иного хронического заболевания, за исключением лиц, страдающих хроническим алкоголизмом или наркоманией), их нельзя лишить родительских прав. Если ребенку опасно оставаться с такими родителями, суд может вынести решение об ограничении родительских прав.

При разрешении вопроса, имеет ли место злостное уклонение родителя от уплаты алиментов, судом учитываются, в частности, продолжительность и причины неуплаты родителем средств на содержание ребенка;

• отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) или из другой организации, в которой временно находится ребенок (например, из медицинской, образовательной организаций, организации социального обслуживания);

• злоупотребляют своими родительскими правами, то есть используют их в ущерб интересам ребенка. Например, препятствуют его обучению, склоняют к попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению спиртных напитков, наркотиков;

• • жестоко обращаются с ребенком, в частности применяют к нему физическое или психическое насилие, покушаются на его половую неприкосновенность;

• • больны хроническим алкоголизмом или наркоманией, при этом данный факт должен быть подтвержден соответствующими медицинскими документами. Лишение родительских прав по этому основанию может быть произведено независимо от признания ответчика ограниченно дееспособным;

• • совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья другого члена семьи. Данный факт должен быть подтвержден вступившим в силу обвинительным приговором суда либо постановлением (определением) суда или органа предварительного расследования о прекращении дела по нереабилитирующим основаниям.

По другим основаниям лишить родительских прав нельзя.

Таким образом, если единственная причина - только неуплата алиментов в течение 2 месяцев, и других причин нет - то оснований для лишения родительских прав будет недостаточно.

Для лишения родительских прав необходимо собрать доказательства виновного поведения родителя.

В данном вопросе доказательствами могут являться справка о неуплате алиментов, решение суда о взыскании алиментов, судебный приказ, расчет пристава о задолженности плательщика алиментов на дату подачи иска в суд, справка о розыске должника - плательщика алиментов.

Кроме того, нужно собрать фотографии, видеозаписи, письма, записки, зафиксировать свидетельские показания, подтверждающие обстоятельства, по которым можно лишить родительских прав (ст. 69 СК РФ; ст. 55 ГПК РФ).

В исковом заявлении нужно указать, в частности, в чем конкретно заключается нарушение прав ребенка и выражается виновное поведение родителя-ответчика. Необходимо учитывать, что все заявленное вами должно подтверждаться доказательствами.

По общему правилу иск о лишении родительских прав подается в районный суд по месту жительства родителя-ответчика.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 29.09.2025, 22:41

Здравствуйте! Мне нужно восстановить гражданский паспорт Росиии по причине порче. У меня нет штампов в паспорте о воинском учете и я на нем не состою. Мне 28 лет. Пришел в мои документы со старым паспортом для замены, а мне сказали на ресепшене что без военного билета не будут представлять услугу. Что делать в такой ситуации?

Ответить

Для получения нового (замене) паспорта необходимо придерживаться в общем случае следующего алгоритма:

В целях предоставления государственной услуги по выдаче (замене) паспорта потребуются следующие документы (п. 33, пп. 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5 Административного регламента, утвержденного Приказом МВД России от 16.11.2020 N 773):

• заявление о выдаче паспорта;

• паспорт, подлежащий замене;

• две личные фотографии;

документы воинского учета (при наличии факта постановки на воинский учет);

• документы, необходимые для проставления отметок в паспорте (документы о заключении либо о расторжении брака, свидетельства о рождении детей и т.д.).

Заявление и необходимые документы можно подать в МВД или любое подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России (по месту жительства, месту пребывания или месту обращения) лично (ч. 3 ст. 9 Закона № 138-ФЗ; п. 11 Положения; п. п. 18, 83, пп. 85.4 п. 85, Административного регламента).

Таким образом, в числе документов, необходимых для замены паспорта, фигурируют документы воинского учета именно при наличии факта постановки на воинский учёт. Вы же на воинском учёте не стоите.

Советуем Вам ссылаться на п. 35 того же Административного регламента, согласно которому при отсутствии документов о постановке на воинский учет, работник многофункционального центра либо сотрудник, ответственный за прием документов, все равно должен принять заявление о выдаче (замене) паспорта, так как согласно п. 190 регламента в случае отсутствия документов, необходимых для проставления отметки о воинском учете, и соответствия сведений о воинском учете информации, находящейся в распоряжении подразделения по вопросам миграции, отметка в паспорт проставляется на основании имеющихся данных.

Москва, 27.09.2025, 19:35

Здравствуйте! Такая ситуация, моя мать купила дом за наличные с использованием материнского капитала. Я на тот момент уже была совершеннолетняя. В недавнем времени я узнала, что при покупке дом оформлен на моего брата и ее и земля соответственно тоже. Больше 10 лет на доме обременение и снимать его она не собирается. Нам с отцом долей соответственно тоже нет. Законно ли то, что дом оформлен только на них двоих? Как поступить в этой ситуации?

Ответить

Здравствуйте. Основной закон, регулирующий использование материнского капитала, – Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ. Согласно ему, при использовании средств маткапитала на улучшение жилищных условий, недвижимость должна быть оформлена в общую собственность всех членов семьи, включая вас и вашего отца.

Ваша мать при покупке дома взяла на себя обязательство наделить долями вас, вашего отца и вашего брата. Это обязательство удостоверяется нотариально и является основанием для наложения обременения на приобретаемую недвижимость в пользу членов семьи. Тот факт, что вы были совершеннолетней на момент покупки, не лишает вас права на долю. Закон четко говорит о необходимости выделения долей всем членам семьи, к которым относятся и совершеннолетние дети. Обременение, которое регистрируется в Росреестре, как раз и обеспечивает защиту ваших прав и прав вашего отца. Оно запрещает продавать, дарить или иным образом распоряжаться домом без вашего согласия до тех пор, пока обязательство не будет выполнено. То, что обременение не снято более 10 лет, прямо указывает на нарушение ваших законных прав.

Вам необходимо действовать последовательно, начиная с досудебного урегулирования. Наиболее эффективный способ защиты ваших прав – обращение в суд с исковым заявлением о признании права общей долевой собственности на жилой дом и земельный участок. В иске вы будете требовать признать за вами и вашим отцом право собственности на соответствующие доли. В качестве ответчиков будут выступать ваши мать и брат – текущие собственники. К иску необходимо приложить все доказательства: копию обязательства, документы, подтверждающие использование маткапитала, переписку, ответы на претензии и т.д. В случае положительного решения суда, которое будет основанием для регистрации ваших прав в Росреестре, вам не потребуется согласие матери или брата.

Санкт-Петербург, 25.09.2025, 19:59

В школе было назначено совещание на определенное время. В это время вот уже два года я веду платный кружок в этой же школе, о чем директор, разумеется, знает. Совещание я пропустила, как и все совещания за прошедшие 2 года, которые совпадали по времени с работой в кружке. Директор запрашивает объяснительную о причинах пропуска совещания, пугает наложением дисциплинарного взыскания. Правомерны ли действия директора? Как правильно составить объяснительную, чтобы избежать взыскания?

Ответить

Уточнение: так же у меня в этот день методический день

Здравствуйте. Запрос объяснительной – это обязанность работодателя. Требование директора предоставить письменное объяснение является первым и обязательным шагом процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности, регламентированным статьей 193 Трудового кодекса РФ (ТК РФ). Отказ от его предоставления не препятствует наложению взыскания и лишь оформляется отдельным актом. Таким образом, сам по себе запрос правомерен.

Однако, дисциплинарный проступок – это неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей (ст. 192 ТК РФ). Вашей основной обязанностью в указанное время является проведение платного кружка. Директор знает об этом графике в течение двух лет, что означает его молчаливое согласие и осведомленность. Выполнение одной трудовой функции (ведение кружка) не может считаться неисполнением другой. Требование присутствовать на совещании в ущерб заранее запланированной и согласованной работе может быть расценено как нарушение со стороны работодателя, создающее невозможность исполнения вами обязанностей.

Таким образом, при грамотном изложении обстоятельств у директора не будет законных оснований для применения взыскания, так как отсутствует ключевой признак проступка – вина работника.

Пример объяснительной: В связи с Вашим запросом относительно пропуска мною совещания, назначенного на 25 сентября 2025 года на 15:00, сообщаю следующее. Указанное время (каждый вторник/четверг с 15:00 до 17:00) в течение последних двух лет в соответствии с моим графиком работы и утвержденной учебной нагрузкой отведено для проведения платного кружка для учащихся школы. Данный факт, а также мое расписание являются Вам известными, что подтверждается длительным периодом работы в данном режиме. В связи с этим, мое отсутствие на совещании 25 сентября 2025 года было вызвано исполнением моих прямых трудовых обязанностей по проведению учебного занятия, а не нарушением трудовой дисциплины. Проступок в моих действиях отсутствует. Прошу признать причину пропуска совещания уважительной и не применять ко мне мер дисциплинарного взыскания.

Магадан, 25.09.2025, 02:29

Уважаемые юристы, подскажите, пожалуйста, у меня проходит суд в арбитражном суде, хочу подать ходатайство о проведении судебной экспертизы. Должен ли я направить ходатайство Ответчику и чек об отправке приложить арбитражному судьбе? Или отправлять ходатайство ответчику необязательно?

Ответить

Согласно ч.5 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.

В соответствии с ч. 1 ст. 159 АПК РФ, заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, разрешаются арбитражным судом после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле.

Таким образом, прямо закрепленной обязанности направлять ходатайство другой стороне нет, но если заранее стороне оно не направлено - то суд может отложить его рассмотрение, т.к. стороне нужно время для ознакомления с ним. Пожтому, согласно сложившейся практике, в арбитражных судах желательно- но не обязательно, направить такое ходатайство заблаговременно.

Челябинск, 24.09.2025, 21:26

Ситуация такая 9.09.2025 заказала телефон на wb ,телефон забирал муж и только дома мной было обнаружено, что положили не ту модель телефона грубо говоря вместо 15 прислали 16,там даже сама коробка другая, я тут же оформила возврат, продавец отказал мне, ссылаясь на то,что нет заводского брака. Я оспорила решения, сотрудникам марктплейса написала, они написали, что мое оспаривание ещё рассматривается, прошло уже 10 дней с момента оспаривания. Праврмерно ли это? или они правы я не права? Что мне делать? Продавец не отвечает

Ответить

Несмлтря на то, что Вы покупали телефон через маркетплейс, фактически договор заключен с конкретным продавцом, который указан в карточке товара на маркетплейсе - поэтому требования необходимо предъявить к продавцу.

По ст. 468 ГК РФ при передаче продавцом предусмотренных договором купли-продажи товаров в ассортименте, не соответствующем договору, покупатель вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Товары, не соответствующие условию договора купли-продажи об ассортименте, считаются принятыми, если покупатель в разумный срок после их получения не сообщит продавцу о своем отказе от товаров.

По ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

При продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обязан передать потребителю товар, который соответствует образцу и (или) описанию.

То есть продавец обязан передать именно тот товар, который вы заказали. Если модель не совпадает — это ненадлежащее исполнение договора.

Вы имеете право: потребовать замену на тот товар, который заказали (ст. 21 Закона РФ «О защите прав потребителей), либо расторгнуть договор и вернуть деньги (ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей).

По ст.19 Закона РФ «О защите прав потребителей» - Потребитель вправе предъявить предусмотренные статьей 18 настоящего Закона требования к продавцу (изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности.

Сохраните чек, заказ в приложении, фото коробки и модели телефона, переписку с продавцом и маркетплейсом. Направьте письменную претензию продавцу (лучше заказным письмом с уведомлением или через электронную форму, если предусмотрена).

Если Вам не вернут деньги, то обращайтесь в Роспотребнадзор с жалобой или в суд с иском.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 24.09.2025, 20:34

Добрый вечер. Являюсь многодетной мамой, недавно дали детский сад в 20 км от дома, в городе Москва. В детский сад рядом с домом отказали, сказали что мест нет, и во все ближайшие тоже так же. Подскажите правомеиен ли этот отказ, и как можно этот вопрос решить, посещать детский сад за 20 км очень сложно

Ответить

Общий порядок приема на обучение в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, установлен приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». Согласно данному порядку, в приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест.

Поэтому если в дейсьвительности мест в детском саду нет - то отказ правомерен.

Но при этом в соответствии с пп. «б» п. 1 Указа Президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» от 5 мая 1992 г. N 431, для многодетных семей установлен прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь. То есть если есть несколько претендентов на место в детском саду, то у вас есть преимущество.

Поэтому необходимо получить письменный отказ с указанием причины отсутствия свободных мест, и обратиться в уполномоченный орган управления образованием Вашего населенного пункта с письменным заяалением для решения вопроса об устройстве ребенка в детский сад с указанием на преимущественное право в связи с наличием статуса многодетной семьи.

Ханты-Мансийск, 24.09.2025, 17:36

Могут ли приставы арестовать детскую карту ребенка сбер, если у меня долги и аресты на мое карте

Ответить

Если детская карта Сбербанка оформлена по на имя ребенка, по его паспорту- то на такой счет приставы не имеют право накладывать арест и оьращать взыскание на деньги по Вашим долгам, так как счет принадлежит несовершеннолетнему.

Но если карта Сбербанка, клторой пользуется ребенок, была выпущена как дополнительная к родительской, то после ареста родительского счета блокируются все привязанные к нему карты, в том числе и детские. В таком случае на вопрос: «Могут ли приставы снять деньги с детской карты Сбербанка?» ответ будет положительным.

Если карта используется для получения детских пособий и других социальных выплат, то в статье 101 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» перечислены виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Среди них — детские пособия и другие выплаты, предназначенные на содержание ребенка.

При поступлении на счет детские выплаты имеют специальный код, который позволяет банкам и приставам отличить их от обычных доходов.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Братск, 24.09.2025, 15:10

Здравствуйте! Муж работает официально и платит алименты, бывшая жена сама подавала в суд, чтоб он платил их, сейчас он хочет устроиться на подработку, но там устраивают по договору гпх, хочу знать, будет ли автоматически вычитать алименты со второй работы или надо чтоб она подала повторно на алименты, со второй работы?

Ответить

По общему правилу, удержание алиментов возможно с сумм доходов, полученных по договорам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством РФ, в связи с осуществлением трудовой и экономической деятельности, а также от реализации авторских и смежных прав, доходов, полученных за выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных законодательством РФ (пп. "п" п. 2 Постановление Правительства РФ от 02.11.2021 N 1908 "О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»).

По общему правилу, удержания денежных средств из заработной платы и иных доходов можно производить на основании исполнительного документа от взыскателя или копии исполнительного документа от судебного пристава-исполнителя (ч. 3 ст. 98 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве").

Вместе с тем, обязанность сообщить о наличии дополнительного заработка или иного дохода возложена на самого должника (ч. 5 ст. 98, Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"). Если муж устроится на подработку по договору ГПХ, алименты автоматически удерживаться не будут. Для этого нужно, чтобы в организацию, где он будет работать, поступил исполнительный документ.

В данном случае организации, работающей с физ. лицом по договору ГПХ необходимо дождаться оригинала исполнительного документа непосредственно от взыскателя или копии исполнительного документа от судебного пристава-исполнителя. Получателю алиментов (бывшей жене) не нужно снова обращаться с иском в суд.

Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Калининград, 23.09.2025, 16:39

Добрый день! Не можем разобраться кто выступает принимающей стороной в следующей ситуации: гражданин Узбекистана официально трудоустроен в организации. Директор этой организации ходит с ним в МФЦ для осуществления услуги "Миграционный учет..." и ставит его на учет по месту пребывания в жилом помещении. Но это помещение принадлежит на праве собственности не организации, а физическому лицу, а организация-работодатель заключила договор аренды на указанное помещение и, так сказать, каждые три месяца продлевает регистрацию там иностранцам. Кто в этой ситуации выступает принимающей стороной? Организация-работодатель, так как есть договор аренды на это помещение и директор ходит в МФЦ в качестве заявителя? Или все таки собственник помещения - физическое лицо? Необходимо прояснить этот момент, так как с 01.09.2025 года необходимо платить госпошлину от принимающей стороны, а мы не можем понять от кого из них её оплачивать

Ответить

Согласно ст. 606 Гражданского кодекса РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

Юридическое лицо, заключив договор аренды (найма) жилого помещения, обязано использовать его только для проживания граждан (в том числе для своих работников) (п. 2 ст. 671 ГК РФ).

При этом для передачи квартиры в субаренду (поднаем) организация должна с согласия арендодателя заключить договор субаренды (поднайма) со своими иностранными работниками, которые будут проживать в квартире (п. 2 ст. 615 ГК РФ).

Поэтому по отношению к работникам организация выступает в качестве наймодателя, а иностранные работники - в качестве нанимателей.

Работодатель будет являться принимающей стороной для иностранного гражданина, в том числе если он предоставляет для фактического проживания иностранному гражданину жилое или иное помещение, либо в случае фактического проживания по адресу указанной организации, либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном (п. 7 ч. 1 ст. 2, ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации").

Иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу жилого помещения, не являющегося его местом жительства, в котором он фактически проживает (п. 1 ч. 1 ст. 21 Закона N 109-ФЗ).

Таким образом, в данном случае организация, предоставляющая арендованную квартиру иностранным работникам, является для них принимающей стороной и должна поставить их на миграционный учет по адресу данной квартиры (п. 1 ч. 1 ст. 21 Закона N 109-ФЗ). Собственник квартиры в данном случае обязанностей в сфере миграционного учета не несет.

Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Москва, 23.09.2025, 13:58

Здравствуйте. Стал собственником жилья в этом году по наследству живу в этой же квартире. А сейчас Фнс прислали письмо о налога за 3 предыдущих года. Правомерно ли это? Ведь по факту собственником я не являлся, за что платить?

Ответить

В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием, наследственным договором или законом. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия

наследства вещи и иное имущество, в том числе имущественные права и

обязанности (п. 2 ст. 218, ст. 1111, ч. 1 ст. 1112 ГК РФ).

Если вы получили в наследство квартиру, жилой дом, гараж, иное здание, строение, сооружение и помещение, вы становитесь плательщиком

налога на имущество физических лиц (ст. ст. 400, 401 НК РФ; п. 2 ст. 218 ГК

РФ).

Для налогообложения наследуемого имущества налогом на имущество физических лиц срок нахождения имущества в собственности исчисляется со дня открытия наследства, то есть с даты смерти наследодателя. При этом не важно, что, например, с момента смерти наследодателя до регистрации права собственности на недвижимость может пройти довольно длительное время. Дата государственной регистрации права собственности на имущество в этом случае значения не имеет, и налоги должны быть уплачены с месяца открытия наследства (п. 8 ст. 396, п. 7 ст. 408 НК РФ; ч. 6 ст. 1, ч. 2 ст. 14, ч. 1

ст. 28 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

Таким образом, налог за периоды после смерти наследодателя должен

быть уплачен наследником, даже если свидетельство о праве собственности

получено позже.

Кроме того, наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к наследнику наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ). Это касается и долгов по

налогам наследодателя.

Таким образом, если у наследодателя был долг по уплате налогов на момент смерти, возникшая задолженность погашается наследниками в пределах стоимости наследственного имущества (Письмо Минфина России

от 14.08.2024 N 03-05-06-01/75959)).

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Ханты-Мансийск, 23.09.2025, 13:22

Почему мне отказали в получении звания "Ветеран труда", имею звание "Почётный работник в сфере образования РФ" и значок

Ответить

Согласно ст. 7 Федерального закона «О ветеранах», звание «Ветеран труда» присваивается:

1. Гражданам, имеющим:

- государственные награды РФ или СССР;

- почётные звания РФ или СССР;

- ведомственные знаки отличия в труде, и при этом необходимый трудовой стаж.

2. Наличие ведомственного знака отличия (например, «Почётный работник в сфере образования РФ») даёт право на оформление звания, но при соблюдении стажа.

Федеральный закон указывает, что стаж устанавливается законами субъектов РФ.

Обычно: для женщин – 20 лет общего трудового стажа, для мужчин – 25 лет, иногда регионы требуют, чтобы определённая часть стажа приходилась на работу именно в сфере образования.

Важно: конкретные цифры нужно уточнить в законе вашего региона (например, в Москве и в регионах ЦФО требования отличаются).

Таким образом, вероятнее всего, причиной отказа стали претензии к стажу работы и/или подтверждающим его документам. Если Вы не согласны с ответом, можете обратиться с жалобой в контролирующие органы - например, в прокуратуру. Но, возможно, проблему удастся решить, предоставив более полный пакет документов - поэтому сначала стоит получить разъяснения от СФР, какие именно документы их не устроили.

Белгород, 22.09.2025, 14:48

Здравствуйте! Отец ребенка служил на СВО с 2022 года, в конце 2024 года расписался с женщиной. Сейчас он погиб. (пол года в браке по документам). Страховки, выплаты делятся в равных частях на отца, мать, жену и единственного ребёнка. Слышали о законе, что таким женам (возможно мошенница) ничего не полагается. Как найти этот закон? Как можно это доказать? Только через суд? Боимся, что после получения выплат женщина исчезнет из города и области, по понятным причинам.

Ответить

Обычно страховые выплаты (например, по государственному военному страхованию) выплачиваются законным наследникам: супруге, детям, родителям и иным лицам, указанным в законе или договоре страхования.

Если брак зарегистрирован официально супруга является законным наследником и имеет право на соответствующую долю выплат.

В российском законодательстве нет прямого "закона, по которому женам, заключившим брак в последние полгода перед смертью, выплаты не полагаются". Право супруги на выплаты определяется фактом официальной регистрации брака. Однако возможны случаи, когда право на получение выплат можно оспорить, если имеются доказательства фиктивности брака, мошеннических действий, фактического отсутствия совместной жизни, отсутствия ведения общего хозяйства, иного злоупотребления.

Если у Вас имеются доказательства фиктивности брака ( свидетели, переписка, иные материалы, подтверждающие, что брак заключен только ради получения выплат) — целесообразно обратиться в интересах ребенка в суд с иском о признании брака недействительным в связи с его фиктивностью. Также по данному обстоятельству можно написать обращение в прокуратуру, т.к. право на предъявление такого иска также имеет прокурор.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Курган, 22.09.2025, 14:01

Здравствуйте, я положила деньги на карту, а они ушли предыдущему пользователю банкомата. Это уже в последствии обнаружили сотрудники банка. Они сказали, что обращались к нему, чтобы вернул деньги, Не реагирует. Посоветовали обратится в полицию. Что делать? Просто в интернете нашла информацию. Что полиция редко помогает.

Ответить

Банк отвечает за правильность и безопасность выполнения операций, совершаемых через его банкоматы. Если техническая ошибка банкомата или программное обеспечение привело к неправильному зачислению средств, это нарушает права клиента. В таком случае банк обязан оперативно принимать меры по исправлению ошибки, возврату средств либо блокировке неправомерно зачисленных сумм.

Если сотрудники банка уже пытались вернуть деньги с карты предыдущего пользователя банкомата, но тот их проигнорировал, то правильным шагом будет действительно обратиться в полицию с заявлением о хищении или неправомерном распоряжении вашими средствами. В заявлении необходимо подробно изложить ситуацию: дату и время операции, сумму, обстоятельства, что деньги ошибочно оказались на чужой карте, а банк не смог добиться их добровольного возврата.

Лицо, которое фактически получило ваши средства, но не имеет на них законных оснований, несёт обязанность возвратить эти средства (принцип безосновательного обогащения, ст. 1102 ГК РФ).

Отказ возвращать незаконно полученные деньги может рассматриваться как неправомерное удержание, что даёт право обратиться в полицию по факту хищения, а также в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. Но пока Вы не знаете, у кого именно Ваши деньги оказались - иск предъявить невозможно. После проведения проверки полицией, даже если они не смогут помочь в возврате денег, Вы сможете получить информацию о том, кому переведены Ваши деньги, и предъявить иск к этому человеку.

Рубцовск, 22.09.2025, 12:21

Здравствуйте. Мама умерла, и в течение полугода мы (две дочери, проживали и были прописаны с ней в одном доме) не вступили в наследство. Но есть решение суда о том, что я отказываюсь от наследства в пользу сестры (все расходы по похоронам взяла на себя она). Тем не менее, мы так и проживаем вдвоем в этом доме. Вопрос: обязательно ли нам двоим сейчас вступать в наследство, или можно только ей одной (в последнем случае расходы на оформление меньше), что существенно для нас. Обе пенсионерки. Спасибо.

Ответить

Здравствуйте. Несмотря на истечение шестимесячного срока для принятия наследства, ваша сестра, в пользу которой вы отказались от наследства по решению суда и которая фактически приняла наследство, может и должна одна официально оформить право собственности на дом через нотариуса (при наличии доказательств фактического принятия) или в судебном порядке. Вы, как отказавшаяся от наследства, не обязаны и не можете быть признаны принявшей наследство, что позволяет минимизировать расходы на оформление.

В соответствии с п. 2 ст. 1153 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства.

Таким образом, на основании ст. 1153, 1157 ГК РФ и подтвержденного

судом вашего отказа от наследства, оформлять права на наследство должна и

будет только ваша сестра. Вы не только не обязаны, но и уже не можете

претендовать на долю в доме, что полностью решает вопрос о минимизации

расходов – все затраты на оценку, госпошлины и услуги нотариуса (или суда)

понесет только один человек – ваша сестра.

Желаю вам успешного разрешения данного вопроса!

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 22.09.2025, 00:15

Как правильно поступить, если заказала кухню у ООО "Мебельный завод Аврора". Внесла 50% предоплаты 25.06.2025. По договору срок изготовления 39 рабочих дней, т.е.должна быть готова к 19.08.25. 18.08. На эл.почту пришло письмо с извинениями о переносе сроков на 2.09. 2.09. После моего звонка в компанию, перенесли срок изготовления до 19.09.-на эл.почту пришло письмо, с обещаниями выплатить пени (по договору 500 руб/день просрочки). 19.00 телефон компании не отвечает, на вопрос по эл.почте ответа не получила. Каким образом можно расторгнуть договор и попытаться вернуть деньги с возмещение убытков? Заранее спасибо, откликнувшиммя юристам

Ответить

Здравствуйте.

Вы вправе расторгнуть договор и потребовать возврата предоплаты, уплаты неустойки и возмещения убытков в связи с существенным нарушением сроков исполнения обязательства со стороны исполнителя.

Для

этого необходимо направить в адрес ООО «Мебельный завод Аврора» письменную претензию с соответствующими требованиями, а в случае отказа

или отсутствия ответа – обратиться в суд с иском.

Алгоритм действий:

1. Составьте письменную претензию в адрес ООО «Мебельный завод

Аврора».

В претензии укажите:

– реквизиты договора (дата, номер);

– обстоятельства: дату внесения предоплаты, первоначальный и

последующие перенесенные сроки исполнения;

– факт нарушения сроков (приложите копии писем от 18.08 и 02.09);

– факт прекращения связи с исполнителем.

Требования:

– вернуть внесенную предоплату в полном объеме в связи с Вашим отказом от договора в одностороннем порядке

– уплатить неустойку (пени) за просрочку исполнения обязательства;

– возместить убытки (если они у вас возникли, например, затраты на

юридические консультации, услуги оценщика для расчета убытков и т.д. – ст.

15, ст. 393 ГК РФ);

– установите разумный срок для добровольного исполнения требований

(например, 10 календарных дней с момента получения претензии);

– предупредите, что в случае неисполнения требований в добровольном

порядке вы будете вынуждены обратиться в суд для защиты своих прав;

– направьте претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и

описью вложения по юридическому адресу исполнителя. Это позволит вам

доказать в суде факт и дату направления претензии.

Неустойка рассчитывается со дня, следующего за днем, когда

обязательство должно было быть исполнено (по первоначальному сроку – с

20.08.2025), и по день фактического исполнения обязательства (возврата

денежных средств) или по день подачи искового заявления в суд (на усмотрение

суда). На текущую дату (22.09.2025) просрочка составляет 34 дня (с 20.08.2025

по 22.09.2025). Таким образом, неустойка на сегодняшний день: 500 руб./день *

34 дня = 17000 рублей. Продолжайте начислять неустойку до момента

фактического возврата денег.

В соответствии со ст. 333 ГК РФ, суд вправе уменьшить размер

неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Однако, учитывая поведение исполнителя (полное прекращение связи), у суда

может не быть оснований для ее снижения.

Если в установленный вами в претензии срок исполнитель не вернет

деньги и не ответит на претензию, обращайтесь в суд.

Подайте исковое заявление в суд общей юрисдикции (как физическое

лицо к юридическому лицу) по своему месту жительства или по месту

нахождения ответчика (ООО «Мебельный завод Аврора»).

В иске укажите требования:

– взыскать с ответчика внесенную предоплату;

– взыскать неустойку за просрочку исполнения обязательства

(рассчитанную на дату подачи иска);

– взыскать убытки (если они есть и подтверждены документами);

– взыскать штраф в размере 50% от присужденной судом суммы за

неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке (п. 6 ст. 13

Закона «О защите прав потребителей»);

– компенсировать судебные расходы (например, расходы на оплату услуг

представителя, если вы к нему обратитесь).

К иску приложите: копии договора, квитанции об оплате, переписку по

электронной почте, почтовые квитанции об отправке претензии, расчет

неустойки.

Желаю вам успешного разрешения данного вопроса!

Задано вопросов 7, из них VIP - 0
Вологда, 21.09.2025, 14:56

Соседи замежевали общедомовую территорию с общими сараями для дров. В праве они это сделали?

Ответить

Межевание общедомовой территории — это процесс определения точных границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и прилегающие к нему элементы: двор, подъезды, хозяйственные постройки и т.д. После межевания участок ставится на кадастровый учёт, и его можно оформить в собственность, аренду или использовать по другим законным основаниям.

Если Вы имеете в виду участок, на котором стоит многоквартирный дом - то этот участок находится в общей долевой собственности всех собственников помещений в доме. Само по себе межевание еще не означает, что соседи собираются изъять этот участок из общей собственности в свою собственность - но если это так, соседи поступили неправомерно. Результаты такого межевания могут быть оспорены в судебном порядке. Аналогичным образом, если соседи при межевании "присоединили" к своему участку территорию, которая, по Вашему мнению, относится к землям общего пользования (например, в садоводстве) - то межевание также может быть оспорено в судебном порядке.

Здравствуйте. У нас получилось так что на кадастровой карте вообще сейчас не отмечены сараи. После их межевании как будто они испарились. Я думаю что это кадастровый инженер их не отметил. Дома и сараи с 1958года.И наверное земля муниципалитета. Я прочитала что есть закон что участок сформированный до1Марта2005г, кргда начал действовать жилищный кодекс РФ становится долевой собственностью владельцев квартир без какой либо оплаты. Так ли зто? У других соседей сараи и земля есть и они не замежованы. Какбыть

Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Евпатория, 21.09.2025, 14:29

Добрый день, есть ли льготы для военных пенсионеров в Крыму при уплате земельного, транспортного и налога на имущество

Ответить

Согласно пп. 7 п. 1 ст. 407 Налогового кодекса Российской Федерации (НК

РФ) от уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются граждане,

уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания

на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной

службы 20 лет  и более.

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы

налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности

и не используемого в предпринимательской деятельности (квартира или

комната, жилой дом, гараж или машино-место) вне зависимости от количества

оснований для применения налоговых льгот.

По земельному налогу для пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые

в порядке, установленном пенсионным законодательством, предусмотрен

налоговый вычет в размере 600 квадратных метров площади одного земельного

участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании

или пожизненном наследуемом владении (п. 5 ст. 391 НК РФ).

При этом к числу лиц, имеющих право на вычет по земельному налогу, не

отнесена категория «граждане, уволенные с военной службы по достижении

предельного возраста пребывания на военной службе».

На основании Закона Республики Крым от 19.11.2014 № 8-ЗРК/2014

«О транспортном налоге» имеют право не оплачивать налог в отношении

одного транспортного средства, оборудованного двигателем мощностью до 150

л.с.: Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои Социалистического труда,

полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной

войны, участники боевых действий на территории СССР, на территории

Российской Федерации и территориях других государств; инвалиды 1 и 2

групп, инвалиды с детства 1 и 2 групп; один из родителей, законных

представителей (приемных родителей, опекунов, попечителей) ребёнка-

инвалида, чернобыльцы.

Вывод:

Военные пенсионеры вправе воспользоваться льготами при оплате налога

на имущество, а также земельного налога на общих основаниях.

Налоговые льготы на оплату транспортного налога для категории

налогоплательщиков «военный пенсионер» в Республике Крым не

предусмотрены.

Рекомендации:

1. следует иметь в виду, что предусмотренные на федеральном уровне льготы и

вычеты по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу

являются минимальными. Представительные органы муниципальных

образований вправе увеличивать размеры налоговых вычетов, определенные

на федеральном уровне, а также устанавливать дополнительные льготы по

месту нахождения соответствующих объектов. Подробная информация о

наличии льгот/вычетов по налогам в конкретном муниципальном

образовании размещена в электронном сервисе «Справочная информация о

ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России.

2. следует иметь в виду, что, если льгота ранее не применялась, необходимо

обратиться с заявлением о ее предоставлении в налоговый орган, в том числе

через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»,

или отделения МФЦ.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Саратов, 21.09.2025, 13:41

Здравствуйте! Забрали автомобиль на штраф стоянку завели дело по ст 12.24 машину не отдают ссылаясь пока пострадавшего не выпишут с больничного законно ли это?

Ответить

Статья 12.24 КоАП РФ касается нарушений правил дорожного движения, которые привели к причинению лёгкого или среднего вреда здоровью.

В первом случае речь идёт о лёгком вреде, во втором — о среднем. Однако даже если был составлен протокол по этой статье, это не является основанием для удержания автомобиля на штрафстоянке до момента, пока пострадавший не будет выписан из больницы.

Согласно статье 27.13 КоАП РФ и постановлению Правительства № 759, автомобиль может удерживаться на штрафстоянке только до устранения причины задержания. Если вы трезвы, машина исправна, и все необходимые документы оформлены, то оснований для дальнейшего удержания транспортного средства нет. Сам факт того, что по ДТП идёт разбирательство или кто-то находится на лечении, не даёт право задерживать автомобиль — это незаконно. Полиция не может удерживать машину как вещественное доказательство без специального постановления суда или

следователя. Обычно достаточно осмотра, фотофиксации и схемы ДТП —

после чего автомобиль подлежит возврату владельцу.

Если машину не отдают, можно подать заявление в ГИБДД или МВД с требованием вернуть транспортное средство, а при отказе — жаловаться

в прокуратуру или в суд. Все понесённые расходы на хранение можно зафиксировать и при необходимости взыскать через суд.

Казань, 21.09.2025, 09:56

Здравствуйте, супруг подарил мне свою долю в квартире, находимся в браке. Нужно ли мне платить какой либо налог за принятый от него дар?

Ответить

Согласно пункту 1 статьи 210  Налогового кодекса РФ при определении

налоговой базы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) учитываются все

доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в

натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него возникло, а

также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии

со статьей 212 Кодекса.

При дарении одаряемый получает экономическую выгоду в виде

полученного в дар имущества (имущественных прав).

Доход в виде указанной экономической выгоды подлежит обложению

НДФЛ в установленном порядке, за исключением случаев,

предусмотренных пунктом 18.1 статьи 217 Кодекса.

Так, не подлежат налогообложению НДФЛ доходы налогоплательщика в

денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке

дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества,

транспортных средств, акций, цифровых финансовых активов, цифровых прав,

включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные

цифровые права, долей, паев.

Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от

налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи

и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ

(супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и

усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами).

Таким образом, если в качестве дарителя выступает физическое лицо, не

являющееся членом семьи или близким родственником одаряемого физического

лица в соответствии с Семейным кодексом РФ, то, учитывая положения статей

228 и 229 Кодекса, одаряемое физическое лицо обязано самостоятельно

исчислить НДФЛ с таких доходов, представить в налоговый орган по месту

своего учета декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-

НДФЛ), а также уплатить налог.

Дата фактического получения дохода определяется в порядке,

установленном статьей 223 Кодекса.

Срок представления такой декларации по форме 3-НДФЛ за 2023 год – не

позднее 2 мая 2024 года. Срок оплаты исчисленного в декларации НДФЛ - 15

июля 2024 года.

Вывод:

В данном случае отсутствует обязанность уплаты НДФЛ за полученное в дар от

супруга имущество.

Рекомендации:

1. следует иметь в виду, что при наличии у супругов разных фамилий

желательно предоставить в территориальный орган ФНС свидетельство о

заключении брака, подтвердив тем самым наличие оснований для

освобождения от уплаты НДФЛ.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Волгоград, 20.09.2025, 21:38

Я в наследство получила квартиру, и уже недавно вступила в наследство и хочу её продать за 1 000 000 руб. вопрос: мне надо будет платить государству 13%?

Ответить

На основании пп.1 п.3 ст. 217.1 НК РФ минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет три года для объектов недвижимого имущества, в отношении которых соблюдается следующее

условие: право собственности на объект недвижимого имущества получено

налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от

физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником

этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской

Федерации;

На основании пп.1 п.2 ст. 220 НК РФ имущественный налоговый вычет при

продаже имущества предоставляется в размере доходов, полученных

налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир,

комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовых домов или

земельных участков или доли (долей) в указанном имуществе, находившихся в

собственности налогоплательщика менее минимального предельного срока

владения объектом недвижимого имущества, установленного в соответствии

со статьей 217.1 настоящего Кодекса, не превышающем в целом 1 000 000

рублей;

На основании пп.2 п.2 ст. 220 НК РФ вместо получения имущественного

налогового вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих

облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и

документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого

имущества.

Вывод:

Если унаследованное имущество числится в собственности более 3-х лет, то

лицо освобождается от уплаты НДФЛ при продаже данного имущества.

Если унаследованное имущество числится в собственности менее 3-х лет и

собственник не может документально подтвердить расходы, связанные с

приобретением имущества, то необходимо уплатить НДФЛ в размере 13%, но в

случае продажи квартиры по стоимости 1000000 рублей налоговый вычет будет

равен стоимости проданного имущества.

Ярославль, 19.09.2025, 20:17

На пенсии с 50 лет по первому списку вредности. С формулировкой: в связи с выходом на пенсию ни разу не увольнялся. Рабочие места уже менял. Могу ли я 1 раз использовать такую формулировку и уволиться без отработки или такое возможно у работодателя, при работе у которого наступило право выхода на пенсию? А сейчас ты уже сидишь на пенсии давно и какое тебе право 1 раза - увольняйся на общих условиях?

Ответить

Согласно ч. 3 ст. 80 ТК РФ, в случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы, в том числе в связи с выходом на пенсию – работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

Минтруд РФ также в своем письме № 14-6/ООГ-1502 от 24.03.2025 указывает, что само по себе достижение пенсионного возраста работника не означает выхода на пенсию, аналогично Вашей ранее сложившейся ситуации. Выход на пенсию подразумевает оставление работником работы с момента наступления права на пенсию.

Таким образом, учитывая, что право на пенсию у Вас наступило, и ранее увольнение по собственному желанию «в связи с выходом на пенсию» не осуществлялось – работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в указанный Вами срок, т.е. без отработки.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Омск, 19.09.2025, 12:38

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом: семья из трех человек (мама 63 г, отец 55 л, и я, дочь 31 г) - прописка городская, отец 2 гр. инвалидности после инсульта, у матери сейчас 1 я после ампутации обеих ног в августе этого года), также имеется загородный дом, как дача. Сейчас я осуществляю уход за матерью в городе после операции и работаю, отец находится на даче. К отцу выезжаю раз в 3 дня, навещаю, привожу продукты, чувствует себя хорошо. Местная администрация решила, что он брошен, за ним никто не ухаживает, подошли к отцу и предложили оформление в интернат. Отец по наивности согласился, не понимая что это такое, решил, что это санаторий и снова курс реабилитации. Сельская администрация теперь у меня требует документы отца, чтобы сделать процедуру оформления в интернат. Без моего присутствия заходили в дом, угрожают вызовом органов опеки. У отца после инсульта нарушение речи, когнитивные нарушения, дееспособности не лишен, но нуждается в уходе родственников, по решению консилиума врачей может жить один до недели, если есть все нужное. Скажите пожалуйста, что мне делать в данной ситуации? Имеются ли какие-то нарушения со стороны администрации?

Ответить

Ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в качестве случаев, при которых гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, называет в том числе полную или частичную утрату способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

Решение об оказании срочных социальных услуг, в число которых социальное обслуживание в стационарной форме, принимается немедленно на основании заявления гражданина (в случае сохранения им дееспособности).

Таким образом, при наличии заявления Вашего отца, не лишенного дееспособности, формально решение о помещении в стационар является законным.

Одновременно с этим, в силу ст. 18 Федерального закона № 442-ФЗ Ваш отец имеет право отказаться от социального обслуживания. Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную программу. Соответственно, если Ваш отец не хочет находиться в данном учреждении, ему надо написать письменный отказ от направления в учреждение. В случае, если действия сотрудников администрации продолжатся - следует также подать жалобу в Прокуратуру.

Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 17.09.2025, 22:56

Что больше подойдёт для ведения p2p торговли криптовалютой, ИП или самозанятость?

Ответить

В данной ситуации вам больше подойдет регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, так как «самозанятый» не может учитывать доходы от криптовалюты для исчисления налога на профессиональную деятельность.

Как указано в ч. 1 ст. 4 Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ, налогоплательщиками налога на профессиональный доход (далее - налогоплательщики) признаются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Из ч. 2 указанной статьи следует, что не вправе применять специальный налоговый режим: лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты, а также реализацию (приобретение) цифровой валюты.

Таким образом, закон прямо запрещает «самозанятым» учитывать доход от криптовалюты при исчислении налога на профессиональную деятельность.

В то же время Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ, разрешает торговать криптовалютой в качестве индивидуального предпринимателя.

Москва, 17.09.2025, 21:46

Я сдаю квартиру семейной паре, у них родился ребенок. Могут ли они без моего разрешения зарегистрировать ребенка на моей площади?

Ответить

Добрый день!

Местом жительства ребенка является место жительства одного из родителей (ст. 20 ГК РФ), поэтому, если кто-то из Ваших квартиросъемщиков имеет регистрацию по месту жительства в данной квартире - то для регистрации ребёнка не требуется согласие собственника жилья (п. 28, 29 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 N 713)

Следовательно, если родители ребенка в квартире не зарегистрированы - то зарегистрировать ребенка они не смогут.

Зеленоград, 17.09.2025, 20:54

У знакомого была любимая женщина, отношения они не оформляли, жили и работали в разных городах. Знакомый умер. Перед смертью всё имущество завещал ей — деньги и две квартиры. Нюанс: обе его квартиры — наследство от умерших родителей. Может ли брат хоть что-то получить от его наследства? Шестимесячный срок ещё не прошёл, женщина в право не вступила.

Ответить

Добрый день! По общим правилам наследования, если есть завещание, наследуют только те, кто в нём указан (ст. 1116 ГК РФ). Исключением является обязательная доля в наследстве, на которую имеют право: несовершеннолетние дети наследодателя, нетрудоспособные супруги, нетрудоспособные родители, нетрудоспособные иждивенцы.

Брат сюда не входит. Исключением будет является: нетрудоспособность брата, если он пенсионер или инвалид, он может претендовать на обязательную долю в наследстве, если находился на иждивении умершего не менее года до его смерти и жил с ним вместе (и это документально подтверждается).

Также, можно оспорить завещание в судебном порядке, если умерший составлял

завещание в условиях, которые ставят под сомнение способность человека адекватно понимать значение своих действий. Это может быть связано с психическими заболеваниями, возрастными изменениями или внешними факторами, такими как давление со стороны недобросовестных родственников или третьих лиц.

То, что квартиры были получены самим умершим по наследству от родителей, значения не имеет. С момента их перехода к нему в собственность он мог ими свободно распоряжаться, включая завещание.

Таким образом, брат может получить долю в праве на наследство только если он был на иждивении у умершего брата в связи со своей нетрудоспособностью, либо если удастся оспорить завещание, а также если женщина, указанная в завещании, откажется от наследства по каким-то причинам либо не вступит в наследство, и наследников 1 очереди не будет. В ином случае, если женщина, указанная в завещании, вступит в наследство, она имеет право получить завещанное имущество.

Задано вопросов 9, из них VIP - 0
Ейск, 17.09.2025, 13:53

Здравствуйте. Хулиган (несовершеннолетний) ударил ребёнка кулаком, сломал край нижнего зуба, в возбуждении уголовного дела отказано. Зуб лечению не подлежит поможет только установка винира 10-20 т.рублей, можно ли потребовать возмещения материального ущерба?

Ответить

Здравствуйте.

Вы вправе требовать возмещение вреда здоровью и компенсации имущественного ущерба, причиненного несовершеннолетним хулиганом, даже несмотря на отказ в возбуждении уголовного дела.

В соответствии с содержанием ст. 1064 ГК РФ вы имеете право требовать полного возмещения причиненных Вам убытков. Факт отсутствия возбуждения уголовного дела не препятствует вам подать иск о возмещении расходов на установку винира вследствие повреждения зуба вашего ребенка.

Если несовершеннолетнему, который причинил вред Вашему ребёнку еще нет 14 лет, то согласно ст. 1073 ГК РФ за причиненный им вред отвечают их родители (усыновители) или опекуны. Следовательно, требование о возмещении ущерба может быть предъявлено родителям (либо другим лицам, несущим юридическую ответственность за несовершеннолетнего). Если событие произошло в школе, то ответчиком также будет школа.

Если же хулигану от 14 до 18 лет, то ответчиком по иску, исходя из ст 1074 ГК РФ, будет он сам, а также его родители/прпечители - в случае отсутствия у него дохода и имущества.

Для признания факта материального ущерба и последующего его возмещения со стороны законных представителей хулигана вы можете сделать следующее:

Шаг 1. Оценка стоимости лечения/установки винира

Получите (если Вы еще этого не сделали) заключение стоматолога относительно характера повреждений зубов и рекомендуемого лечения. Это послужит основанием для расчета размера исковых требований.

Шаг 2. Сбор доказательств

Зафиксируйте обстоятельства происшествия документально, составив заявление участковому полиции либо иной уполномоченной организации (например, школы). Получите письменный отказ в возбуждении уголовного дела (или иного решения правоохранительных органов).

Документы будут служить доказательством наличия противоправных действий и последующего отказа в уголовном преследовании виновника.

Шаг 3. Подготовка иска в суд

Обратитесь в районный суд общей юрисдикции с иском о взыскании суммы расходов на лечение (установку винира). К иску приложите:

• Заключение врача-стоматолога,

• Документы, подтверждающие оплату медицинских услуг (если уже произведены; но можно обращаться с иском и в случае, если лечение еще не выполнено)

• Отказ правоохранительного органа в возбуждении уголовного дела.

- свидетельство о рождении потерпевшего ребёнка.

Иск в интересах Вашего ребёнка подается одним из родителей. Иск подается в районный суд по месту Вашего жительства, месту причинения вреда или месту жительства ответчика. Госпошлина уплате по такому иску не подлежит, т.к. Иск связан с возмещением вреда здоровью.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Калининград, 17.09.2025, 08:17

Я работаю судебным приставом-исполнителем. На рабочем месте получила травму (ушибленная рана головы, повлекшая за собой наложение швов). Получил лист нетрудоспособности. Работодатель направляет на медицинское освидетельствование, для получении справки о выплате страховой суммы в соответствии с ФЗ от 28.03.1998 № 52-ФЗ. Поликлиника отказывает в медицинском освидетельствовании (выдачи справки), в соответствии с ПП РФ № 855 от 29.07.1998 "Ушибленная рана головы" не относится к увечьям. Подскажите, пожалуйста, какие мои дальнейшие действия.

Ответить

На основании ст. 227 ТК РФ, расследованию и учету в соответствии с настоящей главой подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя

Если Вы при поступлении в медицинскую организацию указали, что травма является производственной, то в обязанности всех медицинских учреждений входит формирование Извещения по форме 59-НСП/у — делает медицинская организация, которая приняла пострадавшего от несчастного случая на производстве. Это извещение является первичным документом для учета таких случаев и содержит информацию о пострадавшем, обратившемся или доставленном в медицинское учреждение. Далее этот документ должен быть направлен в Государственную инспекцию труда (ГИТ).

В Вашем случае на основании ст. 229.3 рекомендуем Вам обратиться в ГИТ с просьбой о проведении расследования несчастного случая.

Санкт-Петербург, 16.09.2025, 12:53

Здравствуйте, я гражданка Украины, подскажите пожалусто, до 25 сентября я должна получить временое убежище, Могу ли я встать на миграционный учёт сначала на 3 месяца, так как хозяйка продаёт квартиру, а затем продлевать миграционный учёт на определеный срок?

Ответить

Вам необходимо встать на миграционный учет по месту пребывания по новому адресу проживания на срок как в действующей регистрации. В случае если действующей регистрации нет, вы можете через штраф на принимающую сторону(нарушение режима пребывания на территории РФ) встать на миграционный учет на срок действия выданной вам справки «о приеме документов на временное убежище» по основанию изменившихся обстоятельств.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Ростов-на-Дону, 12.09.2025, 10:13

Суть вопроса такая, у меня покупают котёнка в Черногорию, покупатель сама договаривается с курьером о доставке. В итоге они ссорятся курьер с покупателем и курьер изменяет ей условия доставки, не прямо к дому, а в другой город. В итоге покупатель не забирает котёнка, он остаётся у курьера. Покупатель начинает обвинять курьера в краже, естественно включает меня как сообщнику курьера, хотя по договору с покупателем, Я выполнила все свои обязанности. Меня интересует вопрос, что мне делать в этом случае, котёнка у меня нет, чтобы вернуть деньги покупателю. Котёнок остаётся у курьера. Обязана ли я возвращать деньги покупателю, есть ли в этой ситуации моя вина? Курьер котёнка возвращать теперь не собирается, потому что ей нужно будет возместить затраты доставки из-за этого котёнка, так как выбран маршрут специально для доставки этого котёнка покупателю.

Ответить

Здравствуйте.

Поскольку, как следует из указанного Вами, курьер был нанят покупателем и Вы не брали на себя обязанность по организации доставки котенка, Вы выполнили своб обязанность по передаче товара в момент передачи котенка курьеру.

Согласно ст. 459 ГК РФ риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю.

Согласно п. 2 ст. 458 ГК РФ в случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю.

Возвращать деньги покупателю вы не обязаны, и вины вашей в данном случае нет, поскольку Вы свои обязательства по договору исполнили. Обязательство считается исполненным в момент его надлежащего исполнения, которое влечет прекращение обязательства (п. 1 ст. 408 ГК РФ).

Следовательно, свои обязанности по передаче товара вы уже надлежащим образом исполнили, когда передали котёнка курьеру. Дальнейший спор о передаче котенка и взыскании денег может быть между покупателем и его курьером.

Задано вопросов 6, из них VIP - 0
Курск, 09.09.2025, 12:46

Я являюсь маломобильным инвалидом 2-й группы и наследником по завещанию 1/2 части квартиры. Завещание составлено более 10 лет назад. Завещатель умер. В квартире я никогда не бывал, сейчас там проживает другой наследник, ведущий антисоциальный образ жизни. В наследство я не вступал, в квартире никогда не был прописан, договоры на оказание коммунальных услуг с УК не заключал. Подскажите пожалуйста, каким образом мне как наследнику отказаться от своей доли в квартире и от коммунальных долгов, которые наверняка имеются, и которые могут быть предъявлены и мне как потенциальному наследнику. Знакомые говорят, что это нужно делать в судебном порядке. Подавать в суд заявление о признании юридического факта непринятия наследства и об отказе от него. Хотелось бы правильно заявить в суд свои требования, чтобы отказываясь от своей доли наследства, избавиться и от коммунальных долгов. Нигде не нашел образец и ссылки на такое заявление. Если можно, разъясните пожалуйста как поступить и если есть образец или бланк нужного заявления, сбросьте пожалуйста!

Ответить

Здравствуйте.

Наследство не становится автоматически Вашей собственностью - а только в случае, если Вы приняли его у нотариуса или фактическими действиями.

Если Вы фактических действий по принятию наследства (ни доли в праве на квартиру, ни другого имущества умершего) не совершали - то Вы не считаетесь принявшим наследство и к вам не могут быть предъявлены требования, связанные с оплатой долгов наследодателя.

Поскольку вы не проживали в квартире, и не планируете вообще её использовать, это означает, что фактически вы наследство (а значит и никакие долги, согласно ст. 1175 ГК РФ) не приняли.

Тогда Вам не нужно подавать какое-либо отдельное явление и устанавливать этот факт в суде - т.к. никто не утверждает, что Вы приняли наследство.

Если к Вам будет предъявлен иск о взыскании долгов наследодателя - то Вам в процессе будет достаточно подать возражения о том, что Вы в наследство не вступали.

Важно, чтобы и другое имущество, входящее в наследство, Вы также не принимали - т.к. есть какое-то еще наследственное имущество, и после смерти наследодателя Вы им пользовались - то тогда Вы приняли все наследство (в т.ч. долю в квартире) фактическими действиями.

Также, если наследодатель умер меньше 6 месяцев назад, и наследственно дело открыто по заявлению кого-то из наследников, Вы можете также обратиться с заявлением об отказе от наследства к нотариусу. Но это не является обязательным исходя из того, что указано выше (если Вы не пользуетесь наследственным имуществом).

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Воронеж, 02.09.2025, 07:10

Добрый день. Работаю в нефтегазодобывающей компании мастером, по ошибке выдал работнику который был в отпуске СИЗ (перчатки, мыло, крем), наказывают на 25% по приказу за август, заработную плату начисляют 15 сентября, могу ли я это как то оспорить?

Ответить

Работник обязан возместить работодателю причиненный прямой действительный ущерб (ч. 1 ст. 238 ТК РФ). Такой ущерб будет лишь в том случае, если выданные сотруднику в отпуске СИЗ утрачены.

Если Вы не подписывали соглашение о возмещении вреда, то для удержания ущерба из Вашей заработной платы работодатель должен провести проверку для установления размера причиненного вреда (т.е. провести инвентаризацию СИЗ, выяснить, что стало с выданными СИЗ, утрачены ли они или работник может вернуть их или воспользоваться ими после выхода ищ отпуска), в ходе проверки должна быть получена объяснительная от Вас (ст. 247 ТК РФ). В течение месяца со дня проведения такой проверки и выявления размера ущерба работодатель может издать распоряжение, на основании которого с вас может быть удержана сумма, не превышающая среднюю заработную плату за 1 месяц (ст. 248 ТК РФ).

Если Вы не согласны с возмещением ущерба (например, Вы знаете, что СИЗ не утрачены), либо если нарушен указанный выше порядок (не проводилась инвентаризация, у Вас не запрашивали объяснение, не издавали распоряжение о взыскании с Вас ущерба или Вас с этим распоряжением не ознакомили) - вы можете написать жалобу в Государственную инспекцию труда, а также обжаловать в суд действия работодателя по удержанию средств из Вашей заработной платы.

Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Ливадия, 17.06.2025, 18:03

Требуется разрешение на установку кондиционера на фасаде дома.

Ответить

Здравствуйте!

Может потребоваться 2 вида разрешений - от органов власти и от собственников дома, в котором вы живете.

Сначала о разрешении от собственников дома:

- Если речь идет о частном доме, то согласовывать ни с кем не нужно, т.к. Вы и есть собственник всего дома. Хотя существуют и исключения: если частный дом находится в своего роде комплексе (например, коттеджном комплексе), где установлены определенные правила оформления фасадов, то разрешение может потребоваться.

- Если речь идет о многоквартирном доме, то согласно ст. 36 ЖК РФ фасад является общим имуществом в многоквартирном доме. Т.е. им владеют на праве общей долевой собственности все собственники помещений в многоквартирном доме (ст. 44 ЖК РФ). В таком случае необходимо решение собрания, разрешающее установку кондиционера. Обратитесь в управляющую компанию или ТСЖ дома и уточните, не принималось ли такое решение в отношении установки кондиционеров ранее. Часто собрание по данному вопросу не проводят и ставят кондиционер без согласия остальных собственников, но если кто-то из них обратится в суд - кондиционер могут обязать убрать.

Теперь о разрешении от органов власти.

- так как установка кондиционера влияет на внешний облик фасада, и, как следствие, на архитектурный облик города, на местном уровне регулируется порядок согласования кондиционеров с администрацией города. В Вашеим случае это "Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" (yalta.rk.gov.ru. Вам нужно будет обратиться в администрацию Ялты за согласованием размещения кондиционера на фасаде, до этого лучше уточнить, как именно нужно оформить документы для согласования (т.к. в разных городах порядок отличается).

- кроме того, если дом является объектом культурного наследия, то могут возникнуть дополнительные сложности, т.к. установка кондиционеров на таких объектах строго регламентируется и требует дополнительного согласования с комитетом по охране памятников Вашего города.

С уважением, консультант юридической клиники СПБГЭУ, Егор Правда.

Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Кострома, 16.06.2025, 21:14

Добрый день! Был земельный участок 245 соток КФХ, собственник путём договора дарения разделил участки на 14 собственников, возможно ли выделить свои 8 соток, для дальнейшего использования, как отдельный участок от других дольщиков?

Ответить

Если нет возможности уведомить и получить согласия от всех дольщиков, так как половина из них не используют участки и к сожалению нет контактов, как быть в таком случае?

Здравствуйте.

Согласно ст. 11.5 ЗК РФ, выдел доли возможен.

Необходимо уточнить категорию земель - т.к. Вы указали, что это участок для ведения КФХ, предположу что речь идет о землях сельскохозяйственного назначения.

Тогда будет применяться также ст. 13 и 13.1 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" от 24.07.2002 N 101-ФЗ. Если ранее собственниками участка проект его межевания не утверждался (а исходя из того, что вы пишете - скорее всего не утверждался), то вы заключаете договор с кадастровым инженером, он готовит проект межевания участка, извещает других собственников (это делается путем публикации в газете), если они не предоставляют возражений в течение 30 дней - то документы для образования отдельного участка предоставляются в МФЦ для образования отдельного участка и регистрации права за вами на выделенный участок.

То есть искать лично каждого собственника не требуется. Основным действующим лицом будет кадастровый инженер, который подготовит необходимый документ - проект межевания.

С уважением, консультант юридической клиники СПбГЭУ Егор Правда.

Сочи, 16.06.2025, 19:47

Если я владела квартирой менее 3-х лет и хочу ее подарить своей маме, нужно ли в таком случае платить налог?

Ответить

Здравствуйте!

При дарении Вы как даритель не получаете доход, соответственно, нет объекта налогообложения.

Машей маме тоже не нужно будет платить налог, т.к. согласно абз. 2 п. 18.1 ст. 217 НК РФ дарение происходит между близкими родственниками.

С уважением, консультант юридической клиники СПбГЭУ Егор Правда.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 16.06.2025, 01:47

Можно ли не вносить плату за «размещение и утилизацию бытовых отходов» при оплате членских взносов в СНТ, если не пользуешься этой услугой?

Ответить

Здравствуйте!

Согласно ст. 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» ТКО (твердые коммунальные отходы) может собирать, транспортировать, обрабатывать, утилизировать, обезвреживать и захоранивать на специальных полигонах ТОЛЬКО уполномоченные на то юридические лица – региональные операторы.

Как правило именно СНТ заключают договор с таким региональным оператором на вывоз мусора. К тому же СНТ за СВОЙ СЧЕТ создает площадку для накопления ТКО.

Требования к площадкам для накопления ТКО изложены в ст. 13.4 закона № 89-ФЗ и постановлении № 1156. Более конкретно они перечислены в постановлении № 1039 от 31.08.2018 "Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных

отходов…».

Если Вы не хотите заключать договор через «посредника» в виде СНТ, законодатель дает возможность владельцам участков заключать договоры напрямую с региональным оператором (Постановление Правительства РФ № 1156 от 12.11.2016, п. 8.1, пп. В).

В таком случае да, Вы можете не платить, предварительно уведомив правление СНТ о заключении договора с региональным оператором в индивидуальном порядке.

Однако на практике реализовать данное право крайне затруднительно. В случае заключения прямого договора Вы обязаны за СВОЙ СЧЕТ оборудовать отдельную личную площадку для вывоза мусора, внести ее государственный реестр и обеспечить техническую возможность для проезда техники. При этом по санитарным нормам площадку для ТКО нельзя делать ближе 20 м от границ садовых участков и тем более на самом участке.

Резюмируя, да, существует законный вариант «не платить» СНТ и платить оператору напрямую. Однако реализовать его крайне проблематично. Млжете обратиться к региональному оператору по вывозу ТКО в регионе, гле расположен Ваш садовый участок (в СПБ это АО «Невский экологический оператор», а ленинградской области - АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области»), и уточнить возможность заключения прямого договора на вывоз мусора членом СНТ.

Кроме того, поскольку вывоз отходов на территории СНТ осуществляется не только для нужд отдельных садоводов, но и для общих нужд (при уборке территории общего пользования СНТ от мусора он подлежит вывозу), СНт все равно будет вправе включать в состав взноса и плату за вывоз этого мусора. А взносы в СНТ подлежат оплате независимо от того, используете ли Вы участок или нет, пользуетесь ли фактически мусорным контейнером СНТ.

С уважением, консультант юридической клиники СПбГЭУ Егор Правда

Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Астрахань, 15.06.2025, 23:49

На каких условиях органы опеки дадут разрешение для продажи квартиры, где есть доля у несовершеннолетнего ребенка?

Ответить

Здравствуйте!

Распоряжение имуществом несовершеннолетнего (или доли имущества) осуществляется на основании ст. 37 ГК РФ.

Согласно пп. 1-5 п. 1 ст. 20 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» недвижимое имущество, принадлежащее подопечному, не подлежит отчуждению, кроме ряда исключительных случаев:

1. принудительного обращения взыскания по основаниям и в порядке, которые установлены федеральным законом, в том числе при обращении взыскания на предмет залога;

2. отчуждения по договору ренты, если такой договор совершается к выгоде подопечного;

3. отчуждения по договору мены, если такой договор совершается к выгоде подопечного;

4. отчуждения жилого помещения, принадлежащего подопечному, при перемене места жительства подопечного;

5. отчуждения недвижимого имущества в исключительных случаях (необходимость оплаты дорогостоящего лечения и другое), если этого требуют интересы подопечного.

Те же правила действуют и в случае, если речь дет о доле.

В Вашем случае речь будет идти, вероятнее всего, о п. 4 - перемена места жительства. Нужно будет обосновать, что ребенку в новой квартире/доме, которая будет приобретаться вместо продаваемой, также будет выделена доля, и условия не ухудшатся - площадь будет не меньше, и само жилье - не хуже. Органы опеки могут потребовать представить договор купли-продажи в отношении нового жилья, где тоже будет выделена доля ребенку.

С уважением, консультант юридической клиники СПбГЭУ, Егор Правда.

Саранск, 15.06.2025, 11:29

Может ли человек не являющийся родственником или доверенным лицом, оформить квартиру на себя, если документы на квартиру у него? И ксерокопия паспорта собственника

Ответить

Добрый день,

Законным способом переоформить квартиру он не может, так как для законного переоформления квартиры на нового собственника необходимо: совершить сделку, подписав договор.

Росреестр и МФЦ требуют личного присутствия самой стороны или ее представителя по доверенности. При регистрации перехода права собственности необходимо иметь при себе: подлинник паспорта собственника или нотариальная доверенность на представителя, личные подписи сторон в договоре (дарения, купли-продажи и так далее). Копия паспорта не подтверждает согласие собственника на сделку. Без согласия собственника сделка будет незаконной. Если человек попытается оформить квартиру на себя без ведома владельца (например, подделав подпись), это может быть расценено как мошенничество.

Можно подать через МФЦ заявление о запрете на дистанционное совершение сделок с недвижимостью (без личного присутствия собственника), чтобы снизить риски неправомерных действий.

Таким образом, посторонний человек не может оформить квартиру на себя ли иное лицо только на основании документов на недвижимость и копии паспорта собственника. Для законной сделки требуется либо личное участие владельца, либо нотариальная доверенность. Попытка переоформления без согласия собственника является мошенничеством и влечет уголовную ответственность.

С уважением, консультант юридической клиники СПбГЭУ Фролова Нина.

Задано вопросов 6, из них VIP - 0
Черкесск, 15.06.2025, 00:22

Здравствуйте. Такой вопрос: у мужа умерла мама 5 лет назад. Есть брат, который прописан в квартире. Муж не прописан. В наследство никто из них не вступил. Подскажите, с чего начать мужу? Может ли он полностью получить наследство, а не часть, если его брат не вступил в наследство?

Ответить

Здравствуйте,

в данном случае будет иметь значение, кто именно из братьев после смерти матери фактически нес расходы на содержание квартиры (платил коммунальные услуги, пользовался ей), или иного имущества (если оно осталось после ее смерти. Это называется "фактическое вступление в наследство" - даже если вступление в наследство не было оформлено у нотариуса, в судебном порядке можно доказать факт принятия наследства. Сама по себе регистрация в квартире принципиального значения не имеет - если Ваш муж платил за квартиру и пользовался ей, Тот, кто совершал такие действия, имеет право обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства. Если оба брата несли расходы на квартиру или пользовались ей, то тогда каждый из них будет обладать правом на 1/2 в наследстве.

До обращения в суд стоит обратиться к нотариусу с заявлением об открытии наследства и о вступлении в наследство - нотариус откажет, указав, что сроки пропущены, однако это будет основанием для дальнейшего обращения в суд.

Для суд соберите доказательства, подтверждающие оплату именно Вашим мужем коммунальных платежей, иные расходы - например, ремонт в квартире, или иные подтверждения фактического использования имущества, оставшегося после смерти матери (даже если это иное имущество, не квартира - например, мебель).

С уважением, консультант юридической клиники СПбГЭУ Фролова Нина.

Санкт-Петербург, 12.06.2025, 17:30

Здравствуйте. Меня признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 14.25 и назначили административный штраф 5000 руб. подскажите пожалуйста, надо ли мне его оплачивать если я актуализировал юридический адрес и к тому-же прохожу процедуру банкротства физ. лица?

Ответить

Добрый день.

Если штраф был наложен после введения в отношении вас процедуры банкротства судом - его нужно оплатить, т.к. он относится к текущим требованиям и не будет погашен при завершении процедуры банкротства (п. 5 ст. 213.28 Закона № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").

Если штраф по ч. 4 ст. 24.25 КоАП был наложен до введения процедуры банкротства - то он будет погашен по результатам судебной процедуры банкротства, т.е. платить его не нужно.