Написать
Подписаться
Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Нальчик, 30.04.2025, 15:01

Для того чтобы вместо меня друг подал иск в суд уже готовый просто подал. 1. Подойдет ли простая форма доверенности 2. Нужно ли простую форму доверенности заверять у нотариуса?

Ответить

ГПК РФ Статья 53. Оформление и подтверждение полномочий представителя

(в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ)

Как оформить доверенность на представление интересов гражданина в суде

1. Полномочия представителя на ведение дела должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законом.

(в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ)

2. Доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостоверены в нотариальном порядке либо организацией, в которой работает или учится доверитель, товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом, осуществляющим управление многоквартирным домом, управляющей организацией по месту жительства доверителя, администрацией организации социального обслуживания, в которой находится доверитель, а также стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель находится на излечении, командиром (начальником) соответствующих воинских части, соединения, учреждения, военной профессиональной образовательной организации, военной образовательной организации высшего образования, если доверенности выдаются военнослужащими, работниками этих части, соединения, учреждения, военной профессиональной образовательной организации, военной образовательной организации высшего образования или членами их семей. Доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверяются начальником соответствующего места лишения свободы.

(в ред. Федеральных законов от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 28.11.2015 N 358-ФЗ)

3. Доверенность от имени организации выдается за подписью ее руководителя или иного уполномоченного на это ее учредительными документами лица, скрепленной печатью этой организации (при наличии печати).

(в ред. Федерального закона от 06.04.2015 N 82-ФЗ)

Полномочия руководителей, органов, действующих в пределах полномочий, предоставленных им федеральным законом, иными правовыми актами или учредительными документами, либо представителей организаций, действующих от имени организаций в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами, подтверждаются представляемыми ими суду документами, удостоверяющими их статус и факт наделения их полномочиями.

(абзац введен Федеральным законом от 28.11.2018 N 451-ФЗ)

4. Полномочия законных представителей подтверждаются представленными суду документами, удостоверяющими их статус и полномочия.

(часть 4 в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ)

5. Полномочия адвоката на ведение дела в суде удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием.

Иные оказывающие юридическую помощь лица представляют суду документы о высшем юридическом образовании или ученой степени по юридической специальности, а также документы, удостоверяющие их полномочия.

(часть 5 в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ)

6. Полномочия представителя могут быть определены также в устном заявлении, занесенном в протокол судебного заседания, или письменном заявлении доверителя в суде.

ГПК РФ Статья 49. Лица, которые могут быть представителями в суде

(в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ)

1. Представителями в суде могут быть дееспособные лица, полномочия которых на ведение дела надлежащим образом оформлены и подтверждены, за исключением лиц, указанных в статье 51 настоящего Кодекса.

2. Представителями в суде, за исключением дел, рассматриваемых мировыми судьями и районными судами, могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Рязань, 31.01.2025, 15:34

В сведениях о состоянии индивидуального лицевого счёта застрахованного лица стаж 35 лет 6 месяцев. Можно ли через 2,5 года уйти на досрочную пенсию

Ответить

Уважаемая Галина! Выйти на пенсию по трудовому стажу 37 лет можно не ранее, чем за два года выхода на пенсию для вашей категории по возрасту, и индивидуальном пенсионном коэффициенте не менее 30 баллов.

Учтите, при выходе на "досрочную пенсию" учитывается не страховой стаж (указан в сведениях о состоянии индивидуального лицевого счёта застрахованного лица), а трудовой.

В продолжительность трудового стажа засчитывается непосредственно трудовая деятельность, когда уплачивались взносы в СФР, оплачиваемые больничные, а также военная служба по призыву.

Не входит в учет стажа для досрочной пенсии:

учеба в вузе, ПТУ, колледже или другом учебном заведении в период до 2002 года;

отпуск по уходу за ребенком;

период официальной безработицы;

уход за пожилыми и инвалидами.

Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Кемерово, 23.08.2024, 11:31

Как можно вывезти из РФ больше 10 тысяч долларов? Например я вывожу 13 тысяч долларов, 10 тысяч долларов без декларирования, 3 тысячи долларов получены по наследству. Я должна заполнить декларацию на 3 тысячи долларов, показать свидетельство о наследстве, справку из банка о покупке 3 тысяч долларов и этого достаточно? Я правильно понимаю? Спасибо.

Ответить

Нужна ли справка из банка о покупке валюты на все 13 тысяч долларов? Или эта справка необязательна ? Спасибо

Уважаемая Светлана!

Согласно пп. "ж" п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 г. № 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" со 2 марта 2022 г. вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза, ЗАПРЕЩЕН!

В соответствии с п. 6 Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 г. N 737 "О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)" в целях применения Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 г. N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" предоставить Центральному банку Российской Федерации полномочие по выдаче разрешений на вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей размер, определенный подпунктом "ж" пункта 1 этого Указа. Выдача таких разрешений осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены Советом директоров Центрального банка Российской Федерации.

Порядок выдачи разрешений регулируется Решением Совета директоров

Центрального банка Российской Федерации от 14 ноября 2022 года

"О случаях и порядке выдачи разрешений в соответствии с пунктом 6 Указа

Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 года N 737 "О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)" (в ред. решения Совета директоров Банка России от 26.04.2024).

В силу п. 1 Решения субъектами правового регулирования данного н.п.а. являются уполномоченные банки и государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ВЭБ.РФ). Действие настоящего Решения не распространяется на физических лиц.

Ответ на ваш вопрос "Как можно вывезти из РФ больше 10 тысяч долларов?"" прост - законно НИКАК.

ФТС России разъясняет действующие правила вывоза физическими лицами наличной иностранной валюты из РФ

Опубликовано: 21 января 2023г.

ФТС России напоминает гражданам, что со 2 марта 2022 года временно запрещён вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США, рассчитанной по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату вывоза.

В целях исключения случаев нарушения законодательства Российской Федерации при одновременном вывозе наличной иностранной валюты различных государств необходимо произвести пересчет каждой вывозимой валюты в российские рубли по официальному курсу Центробанка, действующему на дату вывоза. Затем нужно произвести пересчет полученной в рублях суммы в доллары США по официальному курсу Центробанка, также установленному на дату вывоза.

Обращаем внимание, что вывоз российских рублей и наличной иностранной валюты в эквиваленте, не превышающем 10 тыс. долларов США, допускается без ограничений.

При этом необходимо учитывать, что, если одновременно с иностранной валютой вывозятся российские рубли, и общая сумма наличных денежных средств (валюты и рублей) превышает эквивалент 10 тыс. долларов США, то вся сумма подлежит декларированию во всех вывозимых валютах.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Бирск, 26.07.2024, 15:27

Мужчина 1962 года рождения. 0 бщий страховой стаж 40 лет. Стаж по 2 списку вредности 5,3 года. Когда можно будет выйти на пенсию

Ответить

На пенсию можно будет выйти в 64 года (2026 год) при наличии 30 и более баллов ИПК. Мужчины 1962 года рождения попадают в переходный период повышения пенсионного возраста, поэтому выходят на пенсию раньше 65 лет.

Стажа 5,3 г. по Списку №2 мало для льготной пенсии. Подробнее - справочник СФР "ДОСРОЧНЫЕ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ".

sfr.gov.ru

Задано вопросов 8, из них VIP - 1
Краснодар, 31.01.2013, 20:48

Скажите, можно ли обжаловать подписанные документы при ДТП? Произошло ДТП, есть запись с видео-регистратора, которое инспектор проигнорировал. Я подписала документы, а прийдя домой все пересмотрели, и оказалось, что пострадавшее авто при резком торможении пропускал другого участника на запрещающий поворот и движение. В связи с чем мое авто не смогло быстро затормозить-я въезжаю ему в зад., где мое авто получает наибольшее повреждение. Помогите пожалуйста.

Ответить

Уважаемая Инна!

Вы не сообщили какие документы были оформлены инспектором ГИБДД.

В том случае, если инспектор ГИБДД составил протокол об административном правонарушении и направил Вас на группу разбора, то письменно ходатайствуйте о приобщении видеозаписи с регистратора к материалам административного дела и её воспроизведении при рассмотрении дела по существу.

Если же инспектор ГИБДД рассмотрел дело на месте ДТП и вынес постановление о привлечении Вас к административной ответственности (обычно по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ - штраф 500 рублей), то в 10-и дневный срок этот документ можно обжаловать в районный суд (территориально по месту ДТП) или вышестоящему должностному лицу. При этом наличие/отсутствие Вашей подписи на постановлении не влияет на возможность обжалования документа.

Удачи!

Новосибирск, 30.01.2013, 21:14

За 10 месяцев до вступление в брак я купил квартиру, так как полной суммы денег на покупку квартиры не хватало я взял потребительский кредит 700 тысяч. До заключения брака я выплатил 300 тысяч, а остальные деньги по кредиту мы выплатили уже в браке. Вопрос: имеет ли права моя жена при разводе претендовать на долю в квартире и в каком объеме? Спасибо.

Ответить

Уважаемый Денис!

Разделите 200 тыс. руб. на стоимость квартиры и вы получите долю, на которую РЕАЛЬНО может претендовать Ваша супруга при судебном разрешении спора. Вы можете настаивать на выплате денежной компенсации за принадлежащую ей долю в праве общей собственности на квартиру по рыночной стоимости, исключая тем самым её из числа сособственников спорной квартиры (подробнее смотрите определение Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. N 56-В06-17). При этом потребуется доказать наличие у супруги иного жилого помещения и её фактическое непроживание в спорной квартире.

Удачи.

Задано вопросов 11, из них VIP - 11
Москва, 15.11.2011, 10:59

Моя сестра подает на развод с мужем.

У сестры имеются 2 диплома о высшем образовании, полученные в прошлом году, фамилии в дипломах указана мужа, а не девичья. Хотелось бы уточнить, вохзможно ли каким-либо образом получить новые дипломы с девичьей фамилием?

Заранее спасибо.

Ответить

Уважаемый Вячеслав!

У вашей сестры нет никакой необходимости получать новые дипломы со своей девичьей фамилией. И очень сомневаюсь, что это возможно сделать каким-либо законным способом. По крайней мере, мне такие случаи неизвестны.

Обычно в органах ЗАГС получают Свидетельство о перемене имени, (ст. 62 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»), в котором указаны фамилия, имя и отчество до и после их перемены. Достаточно предъявлять дипломы вместе с этим документом.

Удачи!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Краснодар, 12.11.2011, 19:16

Решение суда Требования о восстановлении системы газоснабжения удовлетворить в части, касающейся обязания ответчика провести работы по подключению газоснабжения по адресу с учётом технических условий на газификацию двух жилых домов по указанному адресу: литерД и литер А. Однако я на имею ни права никвалификации на проведение каких либо работ с газом а родственники категорически отказались предоставлять мне тех. документацию. И вот теперь они шантажируют меня не выполнением решения суда которое они же и саботировали. Работы они провели сами и теперь тебуют с меня 150000 рублей. И главное на момент отключения газа, подания иска, вынесения суда я уже не являлся владельцем зтого дома!

Ответить

Уважаемый Александр!

Решение суда исполнено, дома по адресу: литер Д и литер А газофицированы.

Требования ваших родственников о выплате 150 000 руб. являются предметом отдельного судебного разбирательства и не связаны с постановленным решением суда.

В случае обращения ваших родственников в ССПИ обжалуйте постановление о возбуждении исполнительного производства (в порядке ст. 441 ГПК РФ, освобождено от уплаты госпошлины - пп.7 п. 1 ст. 333.36 НК РФ) на том основании, что решение суда исполнено добровольно, поэтому причин для его принудительного исполнения нет.

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 47 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», исполнительное производство оканчивается судебным приставом-исполнителем в случае исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.

В соответствии п. 1 ст. 5 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», принудительное исполнение судебных актов возлагается на Федеральную службу судебных приставов и её территориальные органы.

По смыслу приведенных правовых норм исполнительное производство возбуждается в случае неисполнения должником решения суда и имеет своей целью принудительное исполнение данного решения. Между тем, анализ доводов заявителя свидетельствует о том, что последний добровольно исполнил постановленное решение суда в полном объёме, таким образом законные основания для принудительного исполнения решения отсутствуют.

При таких обстоятельствах обжалуемое постановление не может быть признано законным и подлежит отмене.

Удачи.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Вологда, 02.06.2010, 14:55

20 лет мне исполнилось 5 мая 2010 года, а паспорт на замену я сдала в ТСЖ только сегодня (2 июня 2010 г). Скажите, пожалуйста, будет ли наложен на меня штраф?

Ответить

Уважаемая Светлана!

Согласно п. 15 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, документы и личные фотографии для получения или замены паспорта должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней после наступления обстоятельств, указанных в пунктах 1, 7 или 12 настоящего Положения.

Из вашего письма усматривается, что 20 лет исполнилось 5 мая, а документы Вы сдали 2 июня, т.е. 30-и дневный срок обращения для замены паспорта не истек.

Таким образом, основания для привлечения Вас к административной ответственности ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ отсутствуют.

Удачи во взрослой жизни.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 38, из них VIP - 35
Москва, 17.04.2010, 23:23

1. В суд надо подавать иск или жалобу на родителей, которые н после подачи заявления о вступлении сына в наследство, больше ничего не делают. Не предоставляют нотариусу документы необходимые на вступление в наследство несовершеннолетнего ребенка. Могу ли я подать иск о нарушении Конституционного права своего внука на основании с. 35 Конституции РФ.

2. Судья отказывается заслушивать свидетелей по делу, что делать? 3. Я не согласен с Актом освидетельствования квартиры органом Опеки и попечительства, что я могу сделать в суде? Могу ли я подать заявление по данному вопросу?

Ответить

Уважаемый Сергей!

Согласно ст. 56 СК РФ

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов.

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом.

КонсультантПлюс: примечание.

О полной дееспособности до достижения совершеннолетия, см. статьи 21 и 27 Гражданского кодекса РФ.

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту.

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих).

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд.

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка.

Как я понял из вопроса № 1, ребенок приходится вам внуком. Если вашему внуку более 14 лет, то он может обратиться в суд самостоятельно, а до этого возраста вы сообщаете об известных вам фактах нарушения его прав и законных интересов в органы опеки и попечительства.

Если необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка не приняты, то можно обратиться в районную прокуратуру. Несогласие с действиями прокурора можно обжаловать вышестоящему прокурору административного округа, и далее прокурору г. Москвы.

Еще есть уполномоченный по правам ребенка в г. Москва, можно обратиться к нему.

Офис Московского уполномоченного по правам ребенка реализует следующие направления в работе:

1.1.рассматривает обращения, касающиеся нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка 3 раза в неделю (в 2005 - более 1000 обращений, большая часть которых была получена по телефону либо по Интернет);

1.2.предоставляет услуги первичного консультирования (в тяжелых ситуациях обратившийся составляет заявление на имя УППР в г. Москве, УППР делает запросы в соответствующие инстанции, ответы на запросы поступают в течение 2 недель, УППР отчитывается перед обратившимся, какие меры были предприняты и какие результаты достигнуты);

1.3. оказывает детям, а также их законным представителям бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов ребенка (оформление документов, обращение в другие инстанции);

1.4.проверяет самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами, должностными лицами и государственными служащими сообщения о фактах нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка;

1.5.обращается в суд с заявлением о защите нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка в случаях, предусмотренных законом, либо предлагает обратиться в суд с подобным заявлением компетентным органам (чаще всего сам гражданин, через Аппарат УППЧ либо ООП);

6.принимает участие лично либо через своего представителя в установленных законом случаях и формах в судебных процессах с целью защиты и восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка;

1.6.направляет органам государственной власти, в решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка, свое заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых мер по восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем;

8.вносит на рассмотрение Московской городской Думы и Мэра Москвы вопросы нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка, а также представляет заключения и предложения по указанным вопросам;

В суде в защиту интересов ребенка выступать родители, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, орган опеки и попечительства и/или прокурор.

Вам такого права законом не предоставлено.

2. Подайте письменное мотивированное ходатайство о допросе в качестве свидетелей этих граждан. Через канцелярию. Далее они приходят в с/з. Вы поддерживаете заявленное ходатайство и ссылаетесь на ч. 4 ст. 271 УПК РФ во взаимосвязи с ч. 4 ст. 1 ГПК РФ. Если откажут, то возражаете и просите суд обязать председательствующего дать объяснения относительно своих незаконных действий (в порядке ч. 2 ст. 156 ГПК РФ).

В дальнейшем свои доводы можно привести в кассационной жалобе.

3. Мне неизвестен такой документ, как «Акт освидетельствования квартиры органом Опеки и попечительства», поэтому что-то ответить по этому вопросу не могу.

Однако если вы имели в виду «акт обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном», то он может быть оспорен в судебном порядке.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 г. Москва "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан"

Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах

8. В целях назначения опекуном ребенка гражданина, выразившего желание стать опекуном, или постановки его на учет орган опеки и попечительства в течение 7 дней со дня представления документов, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, производит обследование условий его жизни, в ходе которого определяется отсутствие установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном.

При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, орган опеки и попечительства оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы заявителя, способность его к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя.

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности гражданина быть опекуном указываются в акте обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (далее - акт обследования).

Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, подписывается проводившим проверку уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства и утверждается руководителем органа опеки и попечительства.

Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется гражданину, выразившему желание стать опекуном, в течение 3 дней со дня утверждения акта, второй хранится в органе опеки и попечительства.

Акт обследования может быть оспорен гражданином, выразившим желание стать опекуном, в судебном порядке.

Уточнение к вопросу 1008660

Акт обследования жилищно-бытовых условий где проживает несовершеннолетняя.

Акт обследования условий жизни гражданина и письменный отказ в выдаче заключения органа опеки и попечительства о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина могут быть обжалованы в судебном порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

п. 19 постановления Правительства РФ от 19 мая 2009 г. N 432 "О ВРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СЕМЬИ ГРАЖДАН, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Мурманск, 15.04.2010, 17:42

На нерегулируемом переходе сбила (как это страшно) девушку. Она появилась внезапно из-за машины. Хотя скорость была низкая, не успела затормозить окончательно. Вина моя. при разборке ДТП представительГибдд сказал, что переломов нет, ушибы и, возможно сотрясение. Сидела в шоке. Теперь понимаю, что я враг для ее родственников и нее самой. В больнице мне сказали, что никаких данных о ней, адресе и ее самочуствии мне они давать не имеют права. Опрос:

1. Могу ли я официально узнать данные пострадавшей, ее родственников, чтобы хотя бы попрость прощения, может чем-то помочь, или это законом запрещается?

2. Какое наказание предусмотрено за такое преступление? 3. Сообщают ли об этом на работу?

Заранее благодарна за ответ.

Ответить

Уважаемая Наталья!

Отвечаем по порядку.

1. В силу ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ вы вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении.

Топаете в группу разбора ГИБДД, берете дело и узнаете все данные о потерпевшей.

2. Данное правонарушение не является преступлением, наказание предусмотрено ст. 12.24 КоАП РФ. Т.к. санкция данной статьи предусматривает альтернативные виды наказания – штраф или лишение ВУ – то убеждайте сотрудника ГИБДД, который ведет ваше дело, что именно штраф от 1 000 до 2 500 руб. является адекватным наказанием за содеянное. КоАП РФ не содержит аналога ст. 76 УК РФ, поэтому в рамках производства по административному делу не имеет юридического значения то, что Вы «примирились с потерпевшим и загладили причиненный последнему вред». Если ГИБДД отправит ваше дело к мировому судье, то имеете все шансы ходить пешком от одного года до двух лет. В ваших интересах, чтобы дело не дошло до суда. Если вы умеете управлять автомашиной, то мужчинами-то тоже научились «управлять». Включите женское обаяние, красота – страшная сила.

3. ГИБДД нет, а потерпевшая может сообщить куда угодно. Если вы указали ваше место работы гайцам. У потерпевшей тоже есть право знакомиться с материалами дела.

4. Обязательно поставьте в известность о ДТП вашего страховщика по ОСАГО. ПИСЬМЕННО. НЕМЕДЛЕННО. Эта ваша обязанность вытекает из ст. 11 закона ОСАГО.

Иначе будете возмещать вред здоровью в рамках гражданского судопроизводства самостоятельно. Потерпевшие часто не обращаются к страховщику, а заявляют иск причинителю вреда, т.е. Вам. Если желаете перевести стрелки на страховщика, то поставьте его в известность сейчас, до судебного разрешения спора. Это вам очень поможет в дальнейшем.

5. «попросить прощения, может чем-то помочь, или это законом запрещается?». Не запрещается, но юридически может быть оправдано только в рамках компенсации «морального вреда – физических и нравственных страданий». Он по ОСАГО не возмещается, но вашему делу весьма низок. Инвалидности нет, поэтому взысканная в судебном порядке сумма будет весьма незначительна. Платить или нет – дело добровольное, но не забудьте взять расписку, если решите совершить данный акт благотворительности.

Удачи, и будьте повнимательней на дороге.

АНГЕЛ - это пешеход не успевший отскочить в сторону.

Более подробно на «Сучий ангел: Памятка пешеходу »

captainws.livejournal.com

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 3, из них VIP - 3
Омск, 29.03.2010, 08:57

У меня такая ситуация. Я прописан в квартире принадлежащей отцу мне 27 лет. Отец собрался продавть квартиру. Может ли он продать ее не выписав меня. Я выписыватся не хочу. Т.к мне прописаться некуда! Спасибо.

Ответить

Уважаемый Рустам!

Если ваш папа является собственником квартиры, то он может её продать. А ваша регистрация в данном жилом помещении является основанием для уменьшения цены этой квартиры. И не более того.

А новый собственник обратится к вам с иском о признании утратившим право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета. Основание – п. 2 ст. 292 ГК РФ. А решение суда зависит от возможности применения ст. 19 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ.

А то, что вам некуда прописываться, негде жить не имеет юридического значения. Поэтому если вы не желаете стать бомжом, то очень ответственно отнеситесь к повестке из суда и найдите грамотного представителя. Самому вам это дело не потянуть. Закон защищает интересы собственника-папы, а не его совершеннолетних детей.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 13, из них VIP - 10
Москва, 28.03.2010, 18:56

Хочу сдать автомашину по программе "автохлам". Проживаю в Москве а авто находится в деревне уже больше двух лет: естественно техосмотра нет. Вопрос: какое максимальное наказание на меня могут наложить если я буду перегонять машину в Москву без пройденного техосмотра.

Ответить

Уважаемый Фёдор!

Обратитесь в МРЭО с заявлением о снятии ТС с регистрационного учета в связи с утилизацией авто. Представите ПТС, СТС и регистрационные знаки вашего автомобиля.

Если гайцам этого будет достаточно, то у вас на руках останется ПТС с отметкой о снятии с учета в связи с утилизацией. Этого документа вам будет достаточно для утилизации ТС. Более того, вы хорошо сможете сэкономить - обычно дилер берет от 9 000 до 12 000 рублей за утилизацию авто, не снятого с регистрационного учета.

А если гайцы вам откажут и потребуют предоставить ТС, то берете письменный отказ в совершении регистрационного действия. Этот документ будет для вас охранной грамотой. В силу п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении, является отсутствие вины лица, привлекаемого к административной ответственности.

Вы утилизируете авто и ВЫНУЖДЕНЫ представить его гайцам. Снятие с регистрационного учета означает запрет использования автомобиля, поэтому у вас и нет талона техосмотра и страховки, т.к. эти документы подразумевают продолжение использования ТС. А вы его утилизируете.

Конечно, я не знаю, как будет протекать ваша беседа на дороге, но в любом случае наличие письменного отказа ГИБДД облегчит вам общение с гайцами.

А если вам снимут авто с учета (а я думаю, что это будет именно так), то рекомендую утилизировать ваше ТС в течение 5 дней после совершения регистрационного действия. Это обстоятельство также облегчит вам общение с гайцами (тем более, что транзиты вам могут и не выдать).

Если на ТС не будет транзитов, то рекомендую установить под лобовым и задним стеклом автомобиля листы бумаги формата А4 с надписью «УТИЛИЗАЦИЯ». Это для того, чтобы выйти из под состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ.

Удачи на дороге.

А как у меня её примут на утилизацию без номеров? Вопрос о сдаче машины "в лом" решен: жду звонка от дилера для предъявления автомобиля.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 20.03.2010, 10:40

Фура (Полуприцеп и тягач) на сегодняшний день стоит на учете в Ленобласти. Его сдали в аренду частному лицу которое проживает в Петрозаводске, тоесть это частное лицо хочет поставить на временный учет этот транспорт в Петрозаводске и сделать на него техосмотр, но местное МРЭО ГИБДД отказывается ставить на временный учет полуприцеп обьясняя что VIN на полуприцепе не полный (у нас в документах VIN 6 цифр, а они говорят что нужно 17), Правомерноли действие МРЭО ГИБДД, при том что полуприцеп ставился на учет и снимался с учета многократно?

Ответить

Уважаемый Владимир!

Согласно п. 25 совместного приказа МВД № 496, Минпромэнерго № 192, Минэкономразвития № 134 от 23 июня 2005 г. «Об утверждении положения о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств» (в ред. Приказов МВД РФ N 659, Минпромэнерго РФ N 192,ФТС РФ N 804 от 24.08.2006, МВД РФ N 1198, Минпромторга РФ N 463, ФТС РФ N 1700 от 31.12.2008), при наличии на транспортных средствах или шасси иных идентификационных номеров, имеющих отличное от VIN количество используемых букв и цифр (меньше 17), добавление каких-либо букв, цифр или символов не допускается.

В соответствии с п. 53. этого Приказа оформление паспортов шасси транспортных средств производится в порядке, аналогичном порядку заполнения паспортов транспортных средств, предусмотренному пунктами 25 - 52 настоящего Положения. При этом в строке "1. Идентификационный номер" паспортов шасси транспортных средств, изготовленных на территории Российской Федерации, указываются только знаки, входящие во вторую (описательную) и третью (указательную) части VIN и имеющие одинаковую с VIN структуру.

Первая часть VIN, позволяющая идентифицировать изготовителя транспортного средства, состоит из трех букв или букв и цифр, обозначающих географическую зону, код страны и код изготовителя транспортного средства, присвоенные в установленном порядке.

Вторая часть VIN является описательной частью идентификационного номера и состоит из шести знаков, обозначающих транспортное средство согласно конструкторской документации.

Третья часть VIN является указательной частью и состоит из восьми цифр или букв, из которых последние четыре знака должны быть цифрами. На первом знаке может указываться код года изготовления транспортного средства или модельного года в соответствии со Сравнительной таблицей цифр и букв, используемых в идентификационных номерах в качестве кода года изготовления транспортного средства или шасси транспортного средства (приложение N 2 к настоящему Положению), на последующих знаках - порядковый номер транспортного средства.

Для ответа на ваш вопрос необходимо знать не то, что записано в ПТС, а идентификационный номер шасси (рамы), присвоенный и нанесенный на нем организацией-изготовителем или предпринимателем.

Если на раме полуприцепа выбито 6 цифр, то отказ ставить на временный учет не законен.

А вот если иначе – вносите изменения в ПТС по месту постоянной регистрации, а затем ставьте на временный учет.

Удачи!

Задано вопросов 3, из них VIP - 3
Домодедово, 19.03.2010, 00:11

При пстановке на учет ТС направили на экспертизу из-за нечитаемости номера двигателя. Изъяли ПТС и договор купли-продажи - выдали заверенные копии. Экспертизу сделали, результаты будут через 3-4 недели. Могу ли я продолжать ездить на машине при условии своевременного продления транзитных номеров? Какие могут быть последствия? Если можно №№ статей (для цитирования сотрудникам ГИБДД).

Ответить

Уважаемая Наталья!

Согласно п. 2.1. 1 ПДД водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников милиции передавать им, для проверки:

водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории, а в случае изъятия в установленном порядке водительского удостоверения - временное разрешение;

регистрационные документы и талон о прохождении государственного технического осмотра на данное транспортное средство, а при наличии прицепа - и на прицеп;

документ, подтверждающий право владения, или пользования, или распоряжения данным транспортным средством, а при наличии прицепа - и на прицеп - в случае управления транспортным средством в отсутствие его владельца;

в установленных случаях путевой лист, лицензионную карточку и документы на перевозимый груз, а при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов - документы, предусмотренные правилами перевозки этих грузов;

страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена федеральным законом.

В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством, иметь и передавать для проверки работникам Федеральной службы по надзору в сфере транспорта лицензионную карточку, путевой лист и товарно-транспортные документы.

ПДД не предусматривает возможности управлять ТС на основании КОПИЙ документов, перечисленных в данной правовой норме.

В соответствии с ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное средство, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им транспортным средством в отсутствие его владельца, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.

В силу ч.1 ст. 27.13 КоАП РФ при нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления транспортным средством соответствующего вида, предусмотренных частью 1 статьи 11.8.1, статьей 11.9, частью 1 статьи 12.3, частью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7, частями 1 и 3 статьи 12.8, частью 4 статьи 12.19, частями 1 и 2 статьи 12.21.1, частью 1 статьи 12.21.2, статьей 12.26 настоящего Кодекса, применяется задержание транспортного средства, включающее его перемещение при помощи другого транспортного средства и помещение в специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку), а также хранение на специализированной стоянке до устранения причины задержания. При невозможности по техническим характеристикам транспортного средства его перемещения и помещения на специализированную стоянку в случаях совершения административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 11.8.1, частями 1 и 2 статьи 12.21.1, частью 1 статьи 12.21.2 настоящего Кодекса, задержание осуществляется путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств. В случае, если создаются препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов, а подлежащее задержанию транспортное средство по его техническим характеристикам не может быть помещено на специализированную стоянку, оно может быть перемещено, в том числе путем управления задержанным транспортным средством его водителем либо лицом, указанным в части 3 настоящей статьи, в близлежащее место, где не будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов, с последующей блокировкой. Плата за перемещение транспортного средства, за первые сутки его хранения на специализированной стоянке и за блокировку не взимается.

Управление ТС при наличии заверенных копий регистрационных документов создаст вам проблемы при каждой проверке. А гайцы любят останавливать ТС на транзитах.

А последствия такой езды – задержание ТС или как договоритесь (3 000 – 5 000 руб.).

А цитировать №№ статей – верный путь на штраф-стоянку.

Можно только просить и давать. Но не забывайте про ч. 2 ст. 291 УК РФ

Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействие) -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до восьми лет.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Эту норму вам процитируют при оглашении приговора. Если вы не сможете доказать, что взятку у вас вымогали.

Юридически ваше авто можно перемещать только на эвакуаторе. Ждите экспертизу, затем с документами на автобусе в ГИБДД, оформляете все бумаги и только тогда садитесь за руль.

Удачи на дороге.

Пунктом 17 Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденных Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27 января 2003 г. N 59, в редакции от 26 марта 2005 г. N 208 (далее - Правила), предусмотрено, что при обнаружении признаков скрытия, изменения, уничтожения маркировки, нанесенной на транспортных средствах организациями-изготовителями, не зарегистрированных в Госавтоинспекции, либо подделки представленных документов, регистрационных знаков, несоответствия транспортных средств и номерных агрегатов сведениям, указанным в представленных документах, или регистрационным данным, а также наличии сведений о нахождении транспортных средств, номерных агрегатов в розыске или представленных документов в числе утраченных (похищенных) регистрационные действия не производятся. Такие документы, регистрационные знаки задерживаются. С документов снимаются копии, а их оригиналы (регистрационные знаки) вместе с сообщением об обнаружении признаков преступления передаются в орган внутренних дел по месту их обнаружения для проведения необходимых действий и принятия решения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (абзац 1).

Регистрационные действия с транспортными средствами, имеющими признаки изменения нанесенной на них маркировки вследствие естественного износа, коррозии, совершаются на основании постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и справок (заключений) экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел об исследовании маркировочных обозначений, подтверждающих данное изменение (абзац 2).

Подпунктом "з" пункта 12 Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. N 711, законность которого подтверждена вступившим в законную силу решением Верховного Суда Российской Федерации от 26 сентября 2003 г. N ГКПИ03-1012, предусмотрено, что Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации для выполнения возложенных на нее обязанностей имеет право не допускать к участию в дорожном движении путем отказа в регистрации и выдаче соответствующих документов автомототранспортные средства, имеющие скрытые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов или государственные регистрационные знаки.

Запрет на эксплуатацию транспортных средств, имеющих скрытые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов или регистрационные знаки, установлен также абзацем 5 пункта 11 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090, в редакции от 25 сентября 2003 г. N 595.

С учетом приведенных правовых актов, имеющих большую юридическую силу, Министерство внутренних дел Российской Федерации правомерно закрепило в абзаце 2 пункта 17 Правил предписание о том, что регистрационные действия с транспортными средствами, имеющими признаки изменения нанесенной на них маркировки вследствие естественного износа, коррозии, совершаются на основании постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и справок (заключений) экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел об исследовании маркировочных обозначений, подтверждающих данное изменение.

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Смоленск, 06.03.2010, 11:18

Я настоятель Свято - Успенского храма п. Монастырщина Смоленской области.

14 марта у нас проходят выборы в районный совет депутатов.

3 кандидата в депутаты используют фотографии храма в своих агитационных материалах: православные календари календари с именем кандидата и фотография храма. Я своего как письменного так и устного разрешения на размещение храма в этих агитках не давал. С этими людьми я не знаком. Что можно сделать в этом случае? В территориальную избирательную комиссию я обращюсь. Но какие законы нарушили эти кандидаты и возможно ли судебное решение этого вопроса?

Ответить

Уважаемый Андрей!

Статья 152.1 ГК РФ охраняет изображение человека. Но даже эта правовая норма допускает обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) в случае, если изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования.

Изображения каких-либо объектов (в нашем случае фотографии храма в агитационных материалах; православные календари с именем кандидата и фотография храма) законом не охраняются.

Таким образом, 3 кандидата в депутаты могут использовать в своих агитационных материалах не только фотографии храма, но и даже Ваши изображения во время церковной службы.

Поставленный Вами вопрос носит не правовой, а моральный характер. Если вам так не нравится предвыборная компания этих трех кандидатов, то в ваших силах во время церковных богослужений высказать свое отношение к ним и призвать верующих не голосовать за них.

Вы, как настоятель храма, пользуетесь огромным уважением прихожан, к Вашему мнению прислушаются. Именно этот способ отобьет всякое желание кандидатов в депутаты районного совета эксплуатировать «церковную тему».

А вообще-то политика очень грязное дело, а эта профессия является самой древнейшей (или почти самой, после ещё одной древнейшей профессии). Неудивительно, что представители этих двух древнейших профессий используют одни и те же способы, чтобы привлечь внимание и убедить купить себя.

Девушки позируют на фоне «завлекалок" или "поплавка», кандидаты в депутаты – храма. Цель преследуется одна – обратить на себя внимание посредством иного объекта, намного прекраснее, чем ты сам. Понравится объект, а выберут тебя.

Голосуй, или проиграешь!!!

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Оха, 06.03.2010, 05:08

Господа юристы. Ехал на своей машине в пьяном виде. Остановили меня милиционеры. Вызывают меня в суд мировой судья. Я не прихожу, так как нахожусь на больничном. Больничный мировой судья видела (несколько раз). Может ли судья лишить меня вод. удостоверения без моего участия в судебном заседании, если я нахожусь на больничном. И я знаю что если судья меня не лишит прав в течении 2 месяцев, то потом он не имеет права. И если все же судья лишила меня вод удостоверения в мое отсутствие когда я находился на больничном что мне делать,

Ответить

Уважаемый Сергей!

Согласно ч. 3 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при рассмотрении дела об административном правонарушении, [u]влекущем административный арест[u], присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

Санкция вашей статьи (ч. 1-2 ст. 12.8 или ст. 12.26 КоАП РФ) не предусматривает административный арест, поэтому мировой судья мог рассмотреть дело в ваше отсутствие.

Вы можете обжаловать вынесенное постановление в районный суд на основании ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ. Однако реальные шансы изменить постановление вы имеете только в том случае, если у мирового судьи вы заявляли письменное ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с вашей болезнью, приложили копию больничного листа, а мировой судья отказал в удовлетворении данного ходатайства, чем лишил вас законного права дать объяснения, участвовать в исследовании доказательств и т.п.

Но если вы всю первую инстанцию проспали («проболели»), то отменить вынесенное постановление будет гораздо сложнее. В ходе рассмотрения дела у мирового судьи закладывается вся доказательная база для дальнейшей борьбы. Болеть надо и нужно, но необходимо закрепить «болезнь» в материалах административного дела и предпринять надлежащие меры процессуального реагирования в связи с вашей «болезнью».

Удачи!

При рассмотрении дел об административных правонарушениях судье следует иметь в виду, что статьей 4.5 КоАП РФ установлены сроки давности привлечения к административной ответственности, истечение которых является безусловным основанием, исключающим производство по делу об административном правонарушении (пункт 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ). При этом не может быть удовлетворено ходатайство лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, о рассмотрении дела по существу.

Срок давности привлечения к ответственности исчисляется по общим правилам исчисления сроков - со дня, следующего за днем совершения административного правонарушения (за днем обнаружения правонарушения).

Проверяя соблюдение срока давности привлечения к административной ответственности, необходимо учитывать, что КоАП РФ предусматривает единственный случай приостановления течения этого срока. Таким случаем является удовлетворение ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о рассмотрении дела по месту его жительства, когда время пересылки дела не включается в срок давности привлечения к административной ответственности. В силу части 5 статьи 4.5 КоАП РФ течение названного срока приостанавливается с момента удовлетворения данного ходатайства до момента поступления материалов дела судье, в орган или должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела по месту жительства этого лица судья не должен выносить какой-либо процессуальный документ о приостановлении течения срока давности привлечения к административной ответственности, поскольку это не предусмотрено КоАП РФ.

Проверяя соблюдение срока давности привлечения к административной ответственности, следует также учитывать, что КоАП РФ не предусматривает возможности перерыва данного срока.

По смыслу части 1 статьи 4.5 и пункта 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ истечение сроков привлечения к административной ответственности на время пересмотра постановления не влечет за собой его отмену и прекращение производства по делу, если для этого отсутствуют иные основания.

Разъяснения по этому вопросу даны в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

КоАП РФ не предусматривает приостановления (перерыва) течения срока давности привлечения к административной ответственности на период «болезни», поэтому мировой судья вынесет постановление в период вашего нахождения на больничном листе. И его можно понять – иначе дело необходимо прекратить, а вас освободить от административной ответственности. Болейте и дальше, но отразите вашу «болезнь» в материалах дела. Это позволит вам бороться за прекращение производства по делу у федерального судьи и в надзоре.

Удачи!

Здравствуйте.

С самого начала суда у мир. судьи есть все мои ходатайства о перенесении рассмотрения дела с копиями моего больничного но она все же провела суд в мое отсутствие не знаю чем закончилось постановление о принятом решении не получал нахожусь на больничном.

Скажите пожалуйста мне обжаловать постановление судьи после истечения срока давности по делу после выхода с больничного или в десятидневный срок с момента принятия решения судом и являются действия суда законными если он провел рассмотрение дела в мое отсутствие когда я был на больничном

Спасибо большое.

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Санкт-Петербург, 04.03.2010, 13:05

На техосмотре инспектором было выявлено «не чтение номера двигателя». По нашей инициативе и без направления была сделана экспертиза в организации, указанной МРЭО. Но приехав вновь на техосмотр, нам пометили что недочеты устранены, но техталон не дали, отправив в МРЭО вносить изменения в документы. Каковы теперь мои действия. Как вносятся эти изменения (какова очередность действий), есть ли жесткие сроки в которые МРЭО и милиция должны выполнить свои процедуры, что происходит с документами (у кого они будут в период разбора ситуации), могу ли я пользоваться машиной в этот период, т.к машина необходима постоянно. И вообще есть ли какая то связь между талоном техосмотра и изменениями в ПТС и регистрационном свидетельстве, на текущем техосмотре я ни где не видела ссылок на эти документы? Татьяна.

Ответить

Уважаемая Татьяна!

Я сталкивался на практике с вашей ситуацией. Получится именно так, как вы описали.

Статья 326 УК РФ. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства

1. Подделка или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, а также подделка государственного регистрационного знака транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта транспортного средства, использование заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака в целях совершения преступления либо облегчения его совершения или сокрытия, а равно сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером, номером кузова, шасси, двигателя или с заведомо поддельным государственным регистрационным знаком либо сбыт кузова, шасси, двигателя с заведомо поддельным номером -

(в ред. Федеральных законов от 17.11.2001 N 145-ФЗ, от 08.04.2008 N 43-ФЗ)

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

Событие преступления на лицо (точнее на двигателе). Дознаватель возбуждает УД (ч. 3 ст. 150 УПК РФ). Главный подозреваемый – вы.

Вы ходатайствуете о приобщении к материалам УД вашей экспертизы. По постановлению дознавателя проводится судебная автотехническая экспертиза.

Где-то полгода вас таскают на допросы, а потом Постановление об отказе ВУД на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Виновата матушка природа, а её в тюрьму не посадишь.

Вы приносите в МРЭО Постановление об отказе ВУД, делаете у эксперта фотки остатков номера двигателя, которые вклеивают в СТС, ПТС и приобщают к материалам вашего дела в МРЭО.

И только после этого вы пройдете технический осмотр. А ездить будете с новым СТС с вклейками. А при продаже авто укажите – ПТС с вклейками.

Удачи.

Так не получается, потому что МРЭО это все делает только через оформление в милиции (с возбуждением уголовного дела и т.д), а уже милиция выдает направление на экспертизу. А у меня уже есть готовая экспертиза. А МРЭО наверняка захочет чтобы принесли отказ в возбуждении уголовного дела из милиции.

Задано вопросов 6, из них VIP - 6
Воронеж, 03.03.2010, 22:46

В браке преобретен автомобиль. Зарегистрирован на жену. Более года не живем вместе. В данный момент разводимся и недавно узнал. Что авто переоформлен на подругу жены. Автомобилем по-прежнему пользуется супруга. Уважаемые юристы, подскажите, как мне доказать фиктивность сделки, так как за автомобиль я еще выплачиваю долги.

Ответить

Уважаемый Алексей!

Согласно п. 2 ст. 35 Семейного кодекса РФ, при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки.

Таким образом, предметом доказывания является, что подруга вашей жены «знала или заведомо должна была знать о вашем несогласии на совершение данной сделки по продаже автомашины».

Как вы понимаете, убедительно и достоверно доказать это обстоятельство очень сложно.

Другой путь – п. 1 ст. 170 ГК РФ – тоже проблематичен, потому что доказать мнимость договора купли-продажи автомашины по безденежности или тому основанию, что им пользуется ваша супруга, очень сложно.

Выбор правового основания иска упирается в свидетелей и имеющиеся доказательства. Оцените ваши возможности и заявляйте иск о признании договора купли-продажи автомашины недействительным и применении последствий недействительности сделки в виде двухсторонней реституции. Этот иск можно заявить самостоятельно, но лучше объединить его с разделом общего имущества супругов (ст. 38 СК РФ), что даст вам возможность

1. уйти от подсудности мирового судьи (ч. 3 ст. 23 ГПК РФ);

2. заявить ходатайство о наложении ареста на предмет спора – автомашину.

Иначе судебный спор теряет всякий смысл – подруга вашей супруги снова «продаст» автомашину, и делить опять будет нечего.

Учтите, время работает против вас.

Удачи!

Какие доказательства потребует и примет суд?

Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Южно-Сахалинск, 01.03.2010, 09:14

Уважаемые юристы скажите пожалуйста. Такая ситуация, в 2008 году остановили меня на посту в нетрезвом виде отправили на экспертизу там показало что пьян водительское не забрали и времянку не выдали. Был суд на него не ходил лишили заочно потом по почте письмо пришло. В постановлении сказано лишить на 22 мес. про сдачу водительского ни слова. И вот на протяжении года я продолжал ездить конечно в этот период меня ловили но опять же водительское не изымали просто срок в кпз и все. И вот уже в 2009 году остановили и проверив по базе забрали ву. постановление вступило в силу 29 02 2008, водительское изъято 4.12.2009. окончание срока лишения согласно постановления 28.02.2010. тоесть уже прошло но права в гаи не отдают ссылаясь на то что только недавно изьяли но вот парадокс с момента вступления постановления в силу прошло уже больше года и за это время из гаи мне ни каких уведомлений по сдаче ву не приходило. Как мне вернуть мое водительское? Спасибо.

Ответить

Уважаемый Максим!

Согласно ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, влечет административный арест на срок до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере пяти тысяч рублей.

Санкция данной статьи не предусматривает такого вида наказания, как лишение права управления, поэтому изъятие ВУ незаконно.

Таким образом, вас совершенно правильно «ловили но опять же водительское не изымали просто срок в кпз и все» - 04.12.2009 г. изымать ВУ сотрудники ГИБДД законного права не имели.

Вам надо обратиться в адрес командира полка ДПС с письменным заявлением о возврате ВУ на том основании, что срок лишения прав (согласно постановлению суда) окончен 28.02.2010. Далее получить письменный отказ в возврате ВУ по причинам, изложенным в вашем вопросе. Если ответ подписан не руководителем, то обратиться в адрес командира батальона полка ДПС с просьбой подтвердить законность действий его подчиненных.

В соответствии со ст. 12.35 КоАП РФ, применение к владельцам и водителям транспортных средств, другим участникам дорожного движения не предусмотренных федеральным законом мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование транспортным средством либо его эксплуатацию, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати тысяч рублей.

В силу ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1, 5.7, 5.21, 5.23 - 5.25, 5.45, 5.46, 5.48, 5.52, 7.24, частью 2 статьи 7.31, статьями 12.35, 13.11, 13.14, частями 1 и 2 статьи 14.25, статьей 14.35, частью 1 статьи 15.10, частью 3 статьи 19.4, статьями 19.9, 19.28, 19.29, 20.26, 20.28, 20.29 настоящего Кодекса, возбуждаются прокурором.

Обращаетесь к прокурору города Южно-Сахалинск с заявлением о совершении командиром полка ДПС административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.35 КоАП РФ. Прикладываете все документы, ответы ГИБДД (или сообщаете, что ваши обращения были оставлены без ответа.) В просительной части указываете:

Прошу провести прокурорскую проверку по существу изложенных фактов и возбудить дело об административном правонарушении по ст. 12.35 КоАП РФ в отношении командира батальона полка ДПС.

Если вас не устроит ответ прокурора, то обжалуйте его вышестоящему прокурору или в суд в порядке главы 25 ГПК РФ (срок обращения – 3 месяца).

Предложенная схема работы по вашему делу позволит не только вернуть ВУ, но хорошо поиметь командира батальона полка ДПС.

Особенно если после вашей победы вы обратитесь с жалобами на его незаконные действия к вышестоящему руководству и приложите ответы прокурора и судебные акты по вашему делу. В просительной части заявления укажите:

1. Указать командиру батальона полка ДПС на допущенные недостатки и слабую политико-воспитательную работу с кадрами.

2. Учитывать изложенные факты при проведении очередной аттестации батальона полка ДПС, принятии решения о зачислении его в кадровый резерв на занятие вышестоящей должности и присвоении ему очередного воинского звания.

3. Разъяснить командиру батальона полка ДПС, что подобные незаконные действия и стиль общения с водителями позорят честь и достоинство офицера милиции и ущемляют авторитет ГИБДД.

4. Дать поручение командиру батальона полка ДПС обсудить на общем собрании офицеров полка ДПС изложенные заявителем факты.

Если всё сложится удачно, то вы получите ответ примерно следующего содержания:

Уважаемый Максим!

Сообщаю, что Ваша жалоба на действия сотрудников отдела ДПС ГУВД по г. Южно-Сахалинск рассмотрена.

С инспектором отдела ДПС ГУВД по г. Южно-Сахалинск старшим лейтенантом милиции Б. проведена профилактическая беседа, а с личным составом подразделения проведены дополнительные занятия.

Начальник отдела ДПС ГИБДД ГУВД по г. Южно-Сахалинск подполковник милиции К.О.В. в настоящее время освобожден от занимаемой должности.

Заместитель начальника Ф.И.О.

Удачи!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 1
Дзержинский, 22.02.2010, 14:55

В октябре 2009 г. произошло ДТП, виновным признали меня, пострадавших двое... У меня страховка только ОСАГО, у двоих пострадавших КАСКО-ОСАГО, одному из пострадавших машину ремонтировать не стали, по причине, что ремонт превышает стоимость авто и выплатили ему 596000 руб., у второго пострадавшего ущерб не значительный на сумму около 60000 руб. Так у меня вопрос: Сколько с меня, по суду, могут потребовать страховые для возмещения ущерба? И должны ли они были приглашать меня для оценки ущерба авто?

Ответить

Уважаемый Игорь!

Согласно п. 1 ст. 965 ГК РФ, если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

В вашем случае это порядка 660 тысяч рублей.

В силу закона (глава 59 Гражданского кодекса Российской Федерации) потерпевший вправе предъявить требование о возмещении вреда непосредственно его причинителю.

При этом согласно абзацу второму п. 2 ст. 11 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» страхователь, к которому потерпевшим предъявлен иск, должен привлечь страховщика к участию в деле. В противном случае страховщик имеет право выдвинуть в отношении требования о страховой выплате возражения, которые он имел в отношении требований о возмещении причиненного вреда.

По смыслу данной правовой нормы, вопрос о возмещении вреда самим лицом, чья ответственность застрахована, решается в зависимости от выраженного им согласия на такое возмещение либо отсутствия такого намерения. В последнем случае к участию в деле должен быть привлечен страховщик.

Если страховщик привлечен к участию в деле, то независимо от того, настаивает ли потерпевший на возмещении вреда его причинителем, ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования, суду следует отказать потерпевшему в иске. Исходя из существа института страхования Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» имеет своей целью защитить не только права потерпевшего на возмещение вреда, но и интересы страхователя - причинителя вреда.

Однако в том случае, если страхователь (причинитель вреда) не заявил требование о привлечении к участию в деле страховщика, а выразил намерение возместить причиненный ущерб лично, то вред, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия, может быть возмещен в полном объеме непосредственно его причинителем, ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования на основании общих правил о возмещении вреда (статьи 1064, 1079 ГК РФ).

Разъяснения по этому вопросу даны в ответе на вопрос 11 «Возможно ли возмещение вреда, причиненного потерпевшему дорожно-транспортным происшествием, непосредственно его причинителем, ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования, в размере страховой суммы?» Обзора законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2007 г., утвержденного Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 30 мая 2007 г.

Из вашего вопроса усматривается, что два потерпевших не обращались к вашему страховщику за страховой выплатой по ОСАГО – вред имуществу потерпевших возмещен по полисам КАСКО.

Примерно через два года, страховщики, выплатившие 596 тыс. и 60 тыс. руб., обратятся к вам с иском в порядке суброгации. По вашему ходатайству к участию в деле будет привлечена ваша страховая организация. Однако даже 160 тыс. руб. ваша СК платить не будет – п. 6 ст. 12 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» дает им такое право. Также они будут ссылаться на п. 3 ст. 11, п. 2 ст. 12 ФЗ № 40-ФЗ и многочисленные пункты Правил ОСАГО, положения которых были нарушены потерпевшими.

Известное выражение «Ворон ворону глаз не выклюет». Страховщики специально так разводят клиентов, а возмещение ущерба по полису КАСКО дает им возможность повесить на причинителя вреда даже 160 тыс. руб., которые они обязаны выплатить в силу абзаца 2 ст. 3 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Заставить вашу СК возместить 160 тыс. руб. в судебном порядке можно, но очень сложно. Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» имеет массу дыр (лакун), которые были специально сделаны страховым лобби. Проблема конкуренции полисов ОСАГО и КАСКО требует законодательного решения. Потребовалось почти 5 лет, чтобы изменить п. 2 ст. 966 ГК РФ (Федеральный закона от 04.11.2007 N 251-ФЗ «О внесении изменения в статью 966 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации») и убрать законный способ кинуть страхователя – причинителя вреда в вашем случае (именно поэтому иски в порядке суброгации заявлялись страховщиками только через два года после ДТП) .

Вам необходимо в письменной форме обратиться к вашему страховщику в порядке п. 2 ст. 11 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и поставить его в известность о своем намерении привлечь к участию в деле. Приложение к заявлению - Справка по ДТП, Справка о ДТП, Протокол осмотра места совершения административного правонарушения, Схема места ДТП, Акт выявленных недостатков в содержании дорог, Постановление о привлечении вас административной ответственности и т.п. – все имеющиеся у вас документы.

В вашей страховой компании вас встретят очень плохо и могут отказаться принять заявление. Основание – вы не потерпевший. Если вам так и не поставят отметку СК на копии заявления, то на почту – заказная бандероль с описью вложения и уведомлением о вручении. В СК лучше приходить с группой поддержки – это ваши свидетели в суде. Составьте акт об отказе в получении заявления и все подпишитесь на нем.

Вам предстоит долгая и тяжелая борьба за те 160 тыс. руб., которые «гарантированы» Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

По поводу обязанности пригласить вас на оценку авто.

Я не знаю нормы закона, которая возлагает на страховщика обязанность приглашать причинителя вреда на осмотр авто. Но ваше дело будет рассматриваться в судебном порядке. У вас есть право усомниться в достоверности представленных отчетов на том основании, что истец не предоставил суду доказательств надлежащего извещения им ответчика предстоящем осмотре.

Представленные истцом отчет об оценке, акт осмотра транспортного средства (вместе с заключением к нему) и смета стоимости ремонта являются документами, не основанными на законе, поскольку, как отмечено выше, осмотр был проведен без приглашения ответчика, в результате чего последний был лишен своего законного права на участие в осмотре и проведении экспертизы и права на обжалование этих документов.

В связи с этим указанные документы, как полученные в порядке, противоречащем закону, не могут служить доказательствами, позволяющими достоверно установить величину причиненного имущественного ущерба, причины его возникновения и размер требуемого возмещения.

Самостоятельно проводите экспертизу отчета об оценке, а затем заявляйте ходатайство о назначении судебной автотехнической, транспортно-трассологической и дорожной экспертизы т.к. представленный истцом отчет не отвечает принципу достоверности (ч. 3 ст. 67 ГПК РФ).

На разрешение эксперта поставьте следующие вопросы:

а) наличие и характер технических повреждений транспортного средства;

б) причины возникновения технических повреждений транспортного средства;

в) технология, объем и стоимость ремонта транспортного средства и т.д.

Я формулировал до 22 вопросов экспертам.

В распоряжение эксперта представьте материалы гражданского дела.

Эксперт направит суду ходатайство, что без исследования автомобилей потерпевших не сможет ответить на вопросы, поставленные в определении суда.

Суд направит истцу информационное письмо с предложением представить эти авто. И разъяснит содержание ч. 3 ст. 79 ГПК РФ.

Авто утилизированы или отремонтированы. Эксперт возвращает определение суда о назначении экспертизы без исполнения из-за невозможности разрешения поставленных вопросов без предоставления автомобилей потерпевших.

А вы просите откатать в иске на том основании, что в ходе судебного разбирательства истец достоверно не доказал размер причиненного ему имущественного ущерба и уклонился от представления экспертам необходимых материалов (ч. 3 ст. 79 ГПК РФ). Можно сослаться на аналогию закона - п. 6 ст. 12 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

От всего иска вы таким способом не отобьетесь, но от части требований – обяательно. Но работа с таким делом очень сложная и трудоёмкая даже для тех юристов, кто специализируется именно на такой категории дел.

А стоят ли 660 тысяч руб. такой борьбы решать вам.

И последнее. Есть масса сайтов типа "забодаем СК вместе". Почитайте, там много историй, похожих на вашу. Возможно советы ваших коллег по несчастью помогут вам.

Удачи вам.

Заставим страховые компании жить по закону, а не по их понятиям, которые свели Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» только к нашей обязанности платить им ежегодную страховую премию без всякой гарантии страховой выплаты при страховом случае.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Пермь, 21.02.2010, 17:23

Хочу, чтобы после моей смерти моя приватизированная квартира досталась одной моей племяннице (у меня их две). Завещание на нее написала. Имеет ли право вторая племянница оспаривать мое завещание и претендовать на часть моей квартиры? Как лучше оформить наследование, чтобы наследнице не пришлось бы тратить для этого большие деньги?

Ответить

Уважаемая Нина!

Согласно ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, поэтому вторая племянница имеет право оспорить в суде всё что угодно, в том числе и ваше завещание.

Обычно завещания оспаривают по п. 1 ст. 177 ГК РФ. Если суд признает, что в момент подписания завещания вы находились в таком состоянии, что не были способны понимать значение своих действий или руководить ими, то наследование осуществляется по закону со всеми вытекающими для вас из этого последствиями.

По поводу "экономии" при оформлении наследства.

Согласно пп. 5 ст. 333.38 Налогового кодекса РФ, от уплаты государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство при наследовании жилого дома, а также земельного участка, на котором расположен жилой дом, квартиры, комнаты или долей в указанном недвижимом имуществе, освобождаются физические лица, если они проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме (этой квартире, комнате) после его смерти.

Прописывайте вашу племянницу в вашей квартире, после вашей смерти она получит в паспортном столе справку о совместном проживании с умершим на момент смерти, которая и будет являться основанием для освобождения от уплаты 0,6 % стоимости квартиры (инвентаризационной). Но справку о стоимости квартиры на момент смерти в БТИ всё равно придется оформить. Как экспликацию и поэтажный план (для УФРС). Но это не очень дорого.

И последнее. По завещанию возможно только юридическое принятие наследства. Настоятельно не рекомендую пропускать 6-и месячный срок принятия наследства. Это нотариальная практика. У нотариуса возможно фактическое принятие наследства только по закону. Если ваша племянница пропустит срок, то будет вступать в наследство по суду.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Оренбург, 21.02.2010, 10:50

Мой сын дал в долг соседу деньги которые тот должен был вернуть до 1 января 2010 г. (есть расписка на имя сына). Сосед деньги не вернул и я думаю не собирается возвращать, как заставить соседа вернуть сыну деньги? Могу ли я - мать подать на соседа в суд и как это сделать? Начиная с апреля месяца сын будет все время в командировках и участвовать в судах не сможет.

Ответить

Согласно ч. 1 ст. 48 ГПК РФ, граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 ГПК РФ, доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостоверены в нотариальном порядке либо организацией, в которой работает или учится доверитель, товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом, осуществляющим управление многоквартирным домом, управляющей организацией по месту жительства доверителя, администрацией учреждения социальной защиты населения, в котором находится доверитель, а также стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель находится на излечении, командиром (начальником) соответствующих воинских части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения, если доверенности выдаются военнослужащими, работниками этих части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения или членами их семей. Доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверяются начальником соответствующего места лишения свободы.

Ваш сын оформляет на вас доверенность, и вы обращаетесь с исковым заявлением в суд, где он указан в качестве истца, а вы – как представитель истца. Внимательно изучите ст.ст. 131-132 ГПК РФ. Удачи!

В России считают, что лечиться и судиться можно самому. Но если самолечение может привести на кладбище, то самостоятельный поход в суд грозит вам «всего лишь» отказом в принятии (ст. 134 ГПК РФ), возвращением искового заявления (ст. 135 ГПК РФ), оставлением его без движения (ст. 136 ГПК РФ) или отказом в удовлетворении иска. По крайней мере, это не смертельно.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Москва, 21.02.2010, 16:05

Может ли покупка дачы в Подмосквовье (пмж) или приобретение в собственность квартиры в другом регионе России послужить основанием для снятия с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с п. 2 ч. 1 Закона г. Москвы № 24 от 18.06.08.? То есть нужно толкование вышеуказанной нормы. С уважением, Елена.

Ответить

Уважаемая Елена!

Приобретение любого жилья, позволяющего постоянное проживание (например, домика в сибирской деревне), является основанием для снятия с учета в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий в г. Москва. Я лично оспаривал это положение в Мосгорсуде, но получил отказ. И стоимость недвижимости не важна. Я представил документы, что домик в деревне Калошино Тверской области стоит 700 долларов США и лишен всех удобств. По мнению суда, это не имеет юридического значения.

Самое забавное в ситуации то, что если бы этот домик был бы в Москве, то его площадь не учитывалась бы при признании нуждающимся в улучшении жилищных условий. А логику и здравый смысл в решениях Мосгорсуда искать не надо. Очень сложно найти черную кошку в темной комнате, особенно если её там нет. Определением Верховного суда от 12.04.2006 N 5-Г06-27 решение Мосгорсуда (ф/с Назарова Алла Михайловна, зал 604) оставлено без изменения, а моя кассационная жалоба – без удовлетворения.

Определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения согласно части 2 статьи 51 ЖК РФ осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений, при наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности.

В этой связи следует согласиться с выводом суда о том, что, как следует из содержания указанных норм, при определении уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения федеральное законодательство не ограничивает включение в сумму общей площади имеющихся у гражданина жилых помещений пределами лишь одного субъекта, в котором планируется улучшение жилого помещения.

Правильным по существу является и суждение суда относительно утверждения заявителя о том, что использование в оспариваемой им норме понятия "доля жилого помещения" противоречит понятию "часть жилого дома". Не соглашаясь с этим, суд отмечает, что не может служить основанием для признания данной нормы Закона города Москвы противоречащей федеральному законодательству, поскольку по смыслу и содержанию понятие "доля жилого помещения", использованное в Законе города Москвы "Об улучшении жилищных условий жителей города Москвы", соответствует содержанию понятия "часть жилого дома", предусмотренного Жилищным кодексом РФ. Оба понятия использованы в жилищном законодательстве, в том числе и для определения учетной нормы жилого помещения.

И действительно, зачем Вам улучшаться в Москве? И в сибирской деревне жить можно!

Мосгорсуд решил, что никакой разницы НЕТ!!

Уточнение к вопросу № 960515 в связи с ответом Николая Александровича. Уважаемый Николай Александрович! Чем подмосковная дача пмж принципиально отличается от квартиры в другом регионе России, например в Сибире? Разве в этих двух случаях не требуется помощь Москвы в улуччшении жилищных условий хотя бы потому, что квартиры в Москве как миниум в два раза дороже, чем в любом другом городе. И на деньги, вырученные от продажи однокомнатной квартиры в любом другом регионе Росссии в Москве даже комнаты не купишь! С уважением, Елена.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 8, из них VIP - 1
Красноярск, 15.02.2010, 09:16

Уважаемые юристы бывшая тёща постояно прилюдно оскорбляет меня написал исковое о защите чести и достоинства с просьбой прекратить оскорбления, принести извинения и взыскать моральный ущерб согласно ст.151,152 ГК РФ в мировом суде не приняли заявление сказали что это юрисдикция федеральных судей.

Вопрос так ли это и как поступить?

Заранее благодарен Александр.

Ответить

Уважаемый Александр!

Перечень категорий дел, отнесенных к подсудности мирового судьи, содержится в ст. 23 ГПК РФ. Дела о защите чести и достоинства в этот перечень не входят. Таким образом, если мировой судья отказал Вам в принятии искового заявления о защите чести и достоинства, то им допущено нарушение прав заявителя на рассмотрение дела тем судом, к подсудности которого оно отнесено.

Мировой судья должен был ВОЗВРАТИТЬ Вам исковое заявление на основании п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, а не отказывать в его принятии на основании ст. 134 ГПК РФ. Более подробно по этому вопросу смотрите Постановление Московского областного суда от 31 января 2007 г. № 60 по делу № 4г-46/07.

Что вам делать?

Обращаться в районный (городской) суд г. Красноярска с иском о защите чести и достоинства. Исковые требования "прекратить оскорбления, принести извинения" необходимо убрать, т.к. ст. 12 ГК РФ не предусматривает такие способы защиты гражданских прав.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 6 Постановления от 24 февраля 2005 г. N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" разъяснил, что если действия лица, распространившего не соответствующие действительности порочные сведения, содержит признаки преступления, предусмотренного ст. 129 УК РФ (клевета), потерпевший вправе обратиться в суд с заявлением о привлечении виновного к уголовной ответственности, а также предъявить иск о защите чести и достоинства или деловой репутации в порядке гражданского судопроизводства. Причем отказ в возбуждении уголовного дела, прекращение возбужденного уголовного дела, вынесение приговора, не исключают возможности предъявления соответствующего иска в суд.

Вы можете инициировать у мирового судьи уголовное дело частного обвинения (ст. 318 УПК РФ), а в районном (городском) суде – гражданское дело о защите чести и достоинства.

Удачи в суде!

Задано вопросов 12, из них VIP - 12
Асино, 11.02.2010, 10:18

Помогите разобраться в данной ситуации: Год назад на меня был совершен наезд, в результате чего был получен перелом относяшийся к тяжкому вреду здоровью. Мной был заявлен иск в суд к причинителю вреда (водителю) о возмещении морального вреда и материального ущерба. Было вынесено решение, но водитель его обжаловал в кассации, считая что мат. ущерб должна возмещать страховая компания. Дело вновь возвращено в суд первой инстанции. Мной поданы уточнения в части возмещения утраченного заработка, лекарств и санаторно-курортного лечения. Причем утрач. Заработок ввиде разницы между оплаченным больничным листом и зарплаты, которую я бы получила, если продолжала работать. По санаторно-курортному лечению в суд были представлены: письменное заключение врача-рекомендовано сан-кур. лечение, даны показания в суде в качестве специалиста (моим лечащим врачом) о том, что данное лечение входит в реабилитационное лечение, но проводится по желанию пациента, приложены в дело – копия сан-кур. путевки выданная врачом, история болезни из санатория, чеки об оплате и договор с санаторием. Учитывая, что теперь данные требования адресованы к страховой компании и правила осаго требуют предоставлять заключение суд. мед экспертизы о необходимости сан-кур лечения и степени утраты общей нетрудоспособности по утр. заработку. Вопрос: Нужно ли мне заявлять в суд о назначении суд мед. экспертизы для установления степени утраты трудоспособности и необходимости в сан-кур. лечении, с учетом уже представленных в суд документов?

Ответить

Уважаемая Ирина!

Суд второй инстанции совершенно правильно отменил решение суда первой инстанции.

В силу закона (глава 59 Гражданского кодекса Российской Федерации) потерпевший вправе предъявить требование о возмещении вреда непосредственно его причинителю.

При этом согласно абзацу второму п. 2 ст. 11 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" страхователь, к которому потерпевшим предъявлен иск, должен привлечь страховщика к участию в деле. В противном случае страховщик имеет право выдвинуть в отношении требования о страховой выплате возражения, которые он имел в отношении требований о возмещении причиненного вреда.

По смыслу данной правовой нормы, вопрос о возмещении вреда самим лицом, чья ответственность застрахована, решается в зависимости от выраженного им согласия на такое возмещение либо отсутствия такого намерения. В последнем случае к участию в деле должен быть привлечен страховщик.

Если страховщик привлечен к участию в деле, то независимо от того, настаивает ли потерпевший на возмещении вреда его причинителем, ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования, суду следует отказать потерпевшему в иске. Исходя из существа института страхования Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" имеет своей целью защитить не только права потерпевшего на возмещение вреда, но и интересы страхователя - причинителя вреда.

Разъяснения по этому вопросу даны в ответе на вопрос 11 «Возможно ли возмещение вреда, причиненного потерпевшему дорожно-транспортным происшествием, непосредственно его причинителем, ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования, в размере страховой суммы?» Обзора законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2007 г., утвержденного Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 30 мая 2007 г. Данное разъяснение судом первой инстанции не учтено, что и привело к ошибочному толкованию им норм материального права.

Относительно судебно-медицинской экспертизы. По данной категории дел (с потерпевшими) всегда возбуждается дело об административном правонарушении и проводится административное расследование. Судебно-медицинская экспертиза проводится в рамках административного расследования. Если из заключения эксперта следует, что повреждения потерпевшего причинили тяжкий вред здоровью, то производство по административному делу прекращается и начинается уголовное преследование водителя. В рамках этого УД по постановлению следователя проводится вторая судебно-медицинская экспертиза.

Из вашего письма ясно, что данная процедура не была соблюдена. И откуда вы взяли, что вам причинен тяжкий вред здоровью? Ответ на этот вопрос может дать только эксперт после проведенной судебно-медицинской экспертизы.

В гражданском судопроизводстве действует принцип диспозитивности. Экспертиза может быть назначена судом по ходатайству стороны. Вместе с заключением экспертное бюро СМЭ пришлет письмо, квитанцию и реквизиты. Суд при постановке решения решит вопрос об оплате экспертизы пропорционально удовлетворенным требованиям.

На разрешение эксперта обычно ставят следующие вопросы:

1. Какова локализация, характер, последовательность получения, механизм и давность происхождения телесных повреждений у потерпевшего?

2. Имеются ли повреждения, не связанные с ДТП?

3. Соответствует ли характер и давность имеющихся телесных повреждений у потерпевшего механизму образования этих телесных повреждений при обстоятельствах, указанных в определении?

4. Какова степень тяжести телесных повреждений, нанесенных потерпевшему?

Эксперт выносит заключение исходя из данных медицинской документации.

В части возмещения вреда здоровью исковые требования предъявляются солидарно к причинителю вреда и страховой организации, моральный вред – только к виновнику ДТП.

Удачи!

Уважаемые юристы!

Большое спасибо за подробные ответы.

На вопрос Романа Валентиновича:

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.264 через 5 месяцев после ДТП, после 5-кратного отказа в возбуждении дела и подачи мной жалоб.( более подробно обстоятельства расследования и гражданского дела имеются в вопросах на этом сайте под №№ 811326, 833226, 923226, 923244, 92353, 923273)

Следователями перед экспертами (не только у нас, но и в области) 4 раза ставился вопрос о тяжести вреда.

Ответ экспертов одинаков:

1.тяжкий вред здоровью, вызвавший стойкую утрату общей трудоспособности свыше 30%,

2.перелом мог быть причинен от воздействия тупых предметов, какими могли являться части движущегося автомобиля, в частности в результате удара бампером, колесом или иными частями автомобиля, в вышеуказанное время, в условиях ДТП.

3.Наиболее вероятно потерпевшая двигалась в попутном движению автомобиля, сбившим ее.

После возбуждения уг.дела мое ходатайство о проведении комплексных АТЭ и СМЭ следователем было удовлетворено, но экспертизы не проведены и по данный день, и похоже не будут проведены, улики в виде разбитого лобового стекла и помятого капота к уг. делу не были приобщены, и уже ответчиком давно заменены на новые.

Иск о возмещении морального и материального вреда был заявлен в гражданском порядке и до возбуждения уг.дела.

Поэтому водитель и затягивает рассмотрение иска, ожидая прекращения уг.дела, мотивируя тем, что раз не привлечен к уг.ответственности, то значит не виноват в ДТП….. и ДТП произошло по моей вине, так как я шла в попутном направлении по краю проезжей части. Кроме слов, что не виноват, доказательств им в суд не было представлено, я за нарушение ПДД к административной ответственности не привлекалась.

По последствиям травмы ДТП осенью проведена операция, продолжается лечение в том числе и в стационарных условиях.

В суде мои интересы представляет адвокат, но он утверждает, что проводить экспертизу нет необходимости для подтверждения степени утраты трудоспособности и нуждаемости в санкурлечении, так как заявлена разница между оплаченными больничными листами и заработком, а санкурлечение подтверждено письменными рекомендациями и показаниями лечащего врача с суде о том, что оно входит в реабилитационное лечение.

Кассация именно так и указала в определении, как пишет уважаемый Юрий Владимирович. На то, что в возражениях на жалобу ответчика я ссылалась на постановление КС РФ № 6-П от 31 мая 2005г., касс.судом не было обращено какого либо внимания.

Вопрос:

Какая все-таки экспертиза должна быть назначена: врачебно экспертная комиссия или судмедэкспертиза?

И нужно ли перечислять при назначении экспертизы все лекарства и лечебные процедуры?

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 09.02.2010, 10:26

В начале 1997 г. мной и моей семьей была проведена приватизация квартиры. Приватизировали без определения долей на 5 человек, прописанных на тот момент в нашей квартире. В конце 1997 г. умирает один человек (моя бабушка). Мною в паспортный стол ЖЭКа подается свидетельство о смерти, и этого человека выписывают (что и отражается в квитанциях об оплате коммунальных услуг). В 2005 г. умирает еще один член семьи, являющийся ответственным квартиросъемщиком (мой отец). Теперь мною свидетельство о смерти подается в паспортный стол ЕИРЦ. Одновременно с этим в бухгалтерию ЕИРЦ 3 члена семьи (я, моя мама и сын) подаем заявление об установлении ответственным квартиросъемщиком моего сына. После этого несколько месяцев приходят квитанции об оплате ком. услуг, где ответственным квартиросъемщиком значится мой сын, а затем начинают приходить квитанции, где опять значится мой отец. Кроме того, начиная с 01.01.2009 г. приходят квитанции, где появилась позиция «оплата вторичного жилья», где часть кв. метров нашей квартиры оплачивается по более высокому тарифу. На мое обращение в ЕИРЦ мне ответили, что поскольку в приватизации участвовали 5 человек, 2 из них умерли, а оставшиеся 3 человека не вступили в права этих долей, то эти две доли считаются вторичным жильем и нам надо начинать процедуру по вступлению в права собственности этих долей. Кроме того, в этот же период ко мне из налоговой начинают приходить квитанции об оплате налога на имущество, где опять же указывается, что моя доля составляет 1/5 (мой сын – инвалид детства и мама – вдова ветерана ВОВ освобождены от уплаты этого налога). Вместе с тем по моей просьбе в ЕИРЦ выдали учетную карточку, где указано, что владельцами квартиры в совместной собственности являются я, моя мама и сын. Подскажите, пожалуйста, как устранить все эти противоречия, ведь квартира приватизирована без определения долей? Откуда могли взяться доли? Кроме того, подскажите, пожалуйста, возможно ли переоформить свидетельство о собственности на квартиру на сына, и как это сделать? Спасибо.

Ответить

Устранить все эти «противоречия» нужно следующим образом:

1. Ваш сын записывается к нотариусу на открытие наследственного дела. Сейчас к любому, кто подключен к базе данных открытых наследственных дел. В Москве действует программа «наследство без границ».

2. Приходит в назначенный день со всеми документами, и вступает в наследство по факту его принятия. Обычно проблем нет. Есть два «железных» аргумента для фактического принятия наследства – доля в праве или/и совместное проживание. У вас есть и то, и другое. Обязательно пусть укажет остальных наследников, проживающих в квартире. Нотариус открывает наследственное дело.

3. Собирает все нужные нотариусу документы (а их достаточно много, и есть много нюансов) и приходит в назначенный ему день. Вам тоже придется прийти для оформления Согласия на выдел доли. Это необходимо для оформления Свидетельства о праве на наследство по закону. Вам отказываться принять наследство не надо. Нотариус спросит у вашего сына «Желаете допустить к принятию наследства остальных наследников?». Ему достаточно ответить: «Нет». Бывает, что нотариус требует отказа (его тоже можно понять – это дополнительные деньги (немалые) за документ). Не спорьте, есть случаи, когда легче дать, чем отказать. Судиться будет дороже.

4. Ваш сын регистрирует право собственности на долю в квартире. Вы тоже, на ваши доли, полученные при выделе наследственной массы.

5. "Переоформить свидетельство о собственности на квартиру на сына" нельзя. Можно подарить (или продать, если потребуется оплатить 13% налога – есть много нюансов, точно ответить нельзя) ему свои доли. Но учтите, что все льготы по оплате вы потеряете. А если сын продаст квартиру, то вас выпишут по суду (ч. 1 ст. 35 ЖК РФ). Так, что подумайте. А стоит ли. Да и вообще, зачем оформлять всё на сына? С учетом льгот по оплате площади обычно оформляют на самого заслуженного (если в семье нормальные, человеческие отношения). Чтобы получить не долю льгот, пропорциональную доле в праве, а всё, что заработано за долгую трудовую жизнь. Решать вам.

6. Приносите все новые документы в ЕИРЦ и получаете новые платежки.

Вот «краткая» схема работы по вашему делу. Как говорил Никита Сергеевич Хрущев при закрытии XXII съезда КПСС: «Цели определены, задачи ясны. За работу, товарищи!»

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 12, из них VIP - 11
Ярославль, 09.02.2010, 08:53

Собираюсь подать исковое заявление о снятии ареста с машины в связи с тем, что машина мне необходима для работы и по состоянию здоровья (3-я группа инвалидности). Машина была оценена судебными приставами в 520 тысяч рублей. Нужно ли уплачивать государственную пошлину и в каком размере? Какой документ регламентирует эти расчёты? Вернутся ли мне деньги (гос. пошлина), если арест будет снят?

Ответить

Уважаемый Михаил! Вы не указали, кем наложен арест, и исполнены ли требования исполнительного документа.

Если арест наложен судом в рамках мер по обеспечению иска (Гл. 13 ГПК РФ), то в суд подается Заявление об отмене мер по обеспечению иска (ст. 144 ГПК РФ). И основание для удовлетворения данного заявления может быть только одно – исполнение требований исполнительного документа.

Если же арест наложен постановлением СПП, то можно его обжаловать в порядке ст. 441 ГПК РФ. А если постановление вступило в законную силу, то подайте Заявление о снятии ареста старшему СПП, а затем обжалуйте уже его отказ в судебном или административном порядке в течение 10 дней.

Наложение ареста не мешает вам пользоваться автомашиной, а состояние вашего здоровья ( 3-я группа инвалидности) не имеет юридического значения. Вы не можете отчуждать автомашину, но можете на ней ездить.

По поводу госпошлины. Исполнительное производство является стадией гражданского процесса (раздел VII ГПК РФ). Госпошлина уже была уплачена на первой стадии процесса (предъявление иска), ст. 441 ГПК РФ (и тем более ст. 144 ГПК РФ) не содержит указаний на необходимость оплаты госпошлины, поэтому мое мнение, что платить не надо. Но достаточно часто у судей иное мнение. И они требуют заплатить 200 руб. Всё зависит от конкретного федерального судьи. Я никогда не спорю и заранее заполняю квитанцию. Но оплату произвожу после подачи заявления только в том случае, если в этом возникает необходимость. Исключение только одно – если я уже знаю позицию данного судьи. В Никулинском районном суде г. Москвы я не платил, а в Савеловском пришлось заплатить.

Оплаченную госпошлину вам никто не вернет. Единственное исключение – отказ в принятии (ст. 134 ГПК РФ) или возврат заявления (ст. 135 ГПК РФ). Тогда можно вернуть через налоговую инспекцию по месту нахождения суда (требуют отдельное определение суда о возврате госпошлины и перечисляют денежные средства в течение года).

И последнее. В суд подается не «исковое заявление о снятии ареста с машины», а Заявление об отмене мер по обеспечению иска (в порядке ст. 144 ГПК РФ) или Заявление об оспаривании действий СПП (в порядке ст. 441 ГПК РФ). Первое рассматривается по правилам искового производства (есть разъяснение Пленума ВС РФ), а второе – публичного (прямое указание ГПК РФ).

Удачи в делах!