Написать
Подписаться
Пользователь 9111.ru
Кимры, 09.07.2011, 22:41

При приеме работника на работу с испытательным сроком-во время испытательного срока в соответствии с законодательством: - заключается ли договор между работодателем и работником?

- оформляется ли приказ о приеме на работу? - ведется ли трудовая книжка? - выдается ли страховой медицинский полис? Укажите пожалуйста, в соответствии с какими нормативными актами и статьями.

Ответить

Испытательный срок, согласно статье 70 ТК РФ, устанавливается при приеме на работу. Ключевое слово - "принят на работу". Таким образом, отношения сотрудника и работодателя регулируются общими нормами с учетом особенностей прохождения условий испытательного срока и особенностями увольнения при непрохождении испытаний (увольнение по инициативе работодателя).

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 08.07.2011, 00:05

Такая ситуация: Если ООО открыто, предположим, 25 мая, и с этого дня оформлен единственный работник - Ген. директор. Соответственно, за отработанные дни в мае ему должны были выплатить зарплату примерно 10 июня. Но расчетный счет к тому времени еще не был открыт. Вопрос, если сейчас, 11 июня выплатить зарплату сразу за июнь и за кусок мая, будет ли это каким-либо нарушением с точки зрения законодательства, могут ли быть какие-либо последствия, надо ли платить пени с зарплаты или взносов в фонды? Спасибо за ответ.

Ответить

Заработная плата должна выплачиваться работникам не реже чем каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ). Допускается установление иных сроков выплаты заработной платы федеральным законом (для отдельных категорий работников). Но это не ваш случай.

На сумму не выданной в срок зарплаты со дня задержки до дня фактической выплаты начисляются проценты в размере не ниже 1/300 ставки рефинансирования Банка России.

Хотелось бы узнать у вас уточнение: что именно указано в Вашем контракте? Какие сроки выплаты заработной платы? Имеется ли соответствующее Положение об оплате труда в Организации?

В своем вопросе Вы уже сами себе ответили (имею ввиду проблемы с фондами). Исходя из Вашего текста вопроса, не имея дополнительной информации и, проецируя такую же ситуацию на себя, ....то я бы все же предпочла генеральному директору за эти дни работы зарплату не начислять, и не считать дни отработанными.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Оренбург, 04.07.2011, 16:08

Супруг был одним из учередителей с 1% доли ООО. Так как не имея с таким процентом права голоса, делами управлял основной учредитель ЗАО, супруг два месяца назад направил официальное письмо о выходе из Общества. На днях ему позвонили из суда, сказав, что работиники ООО написали заявление о взыскании с учредителей зарплаты. Чего нам ожидать и что делать. Доказывать. Что мы вышли из общества? И если есть чего бояться, то в каких пропорциях между учредителями взыскиваются долги, согласно принадлежащим долям? Заранее спасибо!

Ответить

По общему правилу учредители не отвечают по долгам фирмы. Это положение устанавливается статьей 56 пунктом 3 Гражданского Кодекса РФ. Кстати, эта же статья устанавливает и обратное положение – юридическое лицо не отвечает по обязательствам ее учредителей, участников или собственников.

Имеются исключения....но мне кажется, что это не ваш случай. К примеру, происходящие события по вине именно Вашего супруга-учредителя, в случае недостаточности у предприятия средств для погашения всех имеющихся задолженностей на него могла бы быть возложена субсидиарная ответственность.

Учитываю так же Вашу информацию о ничтожной малой доле в участии. И принимаю в тексте упоминание о ЗАО как опечатку. Все об ООО.

В итоге получается, что с бывшего участника Общества - не могут. С настоящего участника могут - в пределах его доли в уставном капитале, но на основании судебного акта, и в случае доказанности его конкретной вины (неверное управление, злоупотребление полномочиями и проч.)

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Смоленск, 04.07.2011, 14:24

Хочу стать предпринимателем. Продавать. Как узнать перечень законов, регулирующих предпринимательскую деятельность?

Ответить

Что именно Вы хотите реализовывать?

Волгоград, 19.10.2010, 12:12

Хочу узнать следующее: в сентябре 2010 ИП приобрело у другого ИП товар, который в последствии был возвращен, по пичине не соответствия требованиям покупателя. Теперь ИП-продавец не возвращает уплаченную сумму. При составлении претензии можно ли ссылаться на начисление % по ст.395 ГК РФ, кроме основного долга?

Ответить

Не зная об условиях Вашего договора, можно ссылаться на общие нормы ГК РФ и считать, что начисление процентов по ст.395 ГК РФ целесообразно с момента получения должником претензии.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 19.10.2010, 12:10

Могу-ли я получить права, если по решению суда срок лишения прошел, но я не сдал врем. Разрешение.

Ответить

Срок лишения прав начнет отсчитываться с того момента, когда лишенный прав водитель сдаст водительское удостоверение или временное разрешение (выданное взамен утерянных прав) в ГИБДД.

В том случае, если водитель не сдаст водительское удостоверение или временное разрешение (выданное взамен утерянных прав), и явится за своими постоянными правами после истечения срока лишения (рассчитанного лично им), то никаких прав он не получит, а срок начнут считать только от этой даты. Так что будьте внимательны и сдавайте документы вовремя.

Замечу, что по закону водитель обязан сдать документы в течение трех рабочих дней или же написать заявление об их утере в тот же срок.

Задано вопросов 38, из них VIP - 25
Красный Сулин, 05.04.2010, 15:54

Уважаемые юристы проясните ситуацию. Сегодня я получил предписание о проверке магазина "Продукты"службой "Россельхознадзора".Одни требуют такие документы:"договоры и приказы на ветиринарное обслуживание и лаборатарный контроль с ветиринарными службами"Никогда о таком не слышал. Как я понимаю-это выкачивание денег ибо это все платное, а платить нечем. Насколько это правомерно?

Ответить

Нужно обжаловать действия в прокуратуру. Она у вас в Красном Сулине довольно шустрая.

Правильно ли я понял что проверка магазинов розничной торговли не входи в компетенцию "Россельхознадзора"Тогда как от такой проверки отказаться?

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 4, из них VIP - 1
Санкт-Петербург, 05.04.2010, 11:56

Обществом с ограниченной ответственностью начислена сумма дохода учредителя в связи с его выходом из состава учредителей. С этой суммы необходимо уплатить подоходный налог. Вопрос: может ли фирма удержать данный налог или обязанность по уплате этого налога лежит на выбывшем учредителе (физ. лице)? Как правильно рассчитать сумму налога?

Ответить

В силу пункта 4 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды (пункт 6 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации). Пунктом 9 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается.

При выходе физлица из состава учредителей ООО обязанность по исчислению и уплате НДФЛ возлагается на общество (п. 4 ст. 226 НК РФ). Если же организация не удержала налог, это обязан сделать сам выходец на основании декларации за истекший налоговый период (п. 1 ст. 228 НК РФ).

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 9 октября 2006 г. N 03-05-01-04/290

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо ООО по вопросу налогообложения доходов физических лиц и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" в случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу, при этом общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли.

Таким образом, при выходе участника из общества возникает доход в виде выплачиваемой действительной стоимости доли, подлежащий налогообложению налогом на доходы физических лиц.

В соответствии с абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 220 Кодекса при продаже доли (ее части) в уставном капитале организации налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов.

Поскольку при выходе участника из общества продажи доли в ее уставном капитале не производится, выплаты в виде действительной стоимости доли подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц на общих основаниях с полной суммы выплаченного дохода.

Заместитель директора

Департамента налоговой

и таможенно-тарифной политики

А.И.ИВАНЕЕВ

09.10.2006

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 05.04.2010, 11:22

По ошибке, вместо короткого номера оператора сети (0500), набрал номер некоей фирмы ООО "Северо-Западное Инфомедиа", где мне сообщили, что "звонок платный", после чего, я немедленно повесил трубку. Однако, при проверке баланса оказалось, что мой счет "похудел" на 46 рублей. В Компании, мне пояснили, что ошибочный вызов тарифицируется как оказанная услуга и отказали в возврате денег. Правомерно ли это?

Ответить

По закону "О защите прав потребителей" оплата предусмотрена за оказанные услуги, приобретенные товары и проч. Какую услугу Вам оказала эта фирма? Являлась она надлежащей?

Ваш оператор Вам оказал услугу надлежаще. Но она наверняка тарифицируется по иным ценам.

В Вашем случае необходимо выяснить имеет ли ООО "Северо-Западное Инфомедиа" необходимые лицензии и сертифицированное программное обеспечение? Лицензия должна быть в соответствии с Законом "О связи". Программное обеспечение должно иметь документы о сертификации на предмет подсчета трафика. Напишите заявление в прокуратуру или сразу в Роскомнадзор. Они с удовольствием проверят это ООО на предмет описанных мною выше условий соблюдения действующего законодательства.

В случае отсутствия всего изложенного, это ООО кроме возврата Вам денежных расходов понесет также административную ответственность по ст.14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Смоленск, 05.04.2010, 11:11

У меня машина взята в кредит тоесть деньги на нужды, а купил машину и она оформлена на меня. И я выплачиваю кредит. Как будет делится машина?

Ответить

А кредит за машину на момент расторжения брака будет выплачен?

При разделе имущества супругов учитываются также общие долги супругов и права требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи. Общие долги супругов (например, кредит в коммерческом банке на нужды семьи) и права требования (например, по договору займа; по ценным бумагам - акциям, облигациям, векселям) распределяются судом между супругами пропорционально присужденным им долям.

Вы или суд должен решить вопрос, кто из супругов будет погашать взятый ими совместно кредит.

Воможно несколько вариантов:

- машина может быть передана Вам, Вы и будете погашать за нее остаток кредита и определенную денежную компенсацию;

- наоборот - супруге, она погасит остаток кредита и вы определитесь с компенсацией;

- Ваша супруга может возражать,если большую часть займа вы уже погасили вместе. Может представиться необходимым машину продать, погасить кредит, оставшиеся деньги поделить.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Новосибирск, 05.04.2010, 09:09

Имеет ли право прописать своего несовершеннолетнего сына отец в кооперативной квартире без согласия матери и брата, если она оформлена только на его мать, а прописаны все трое (мать, ее два совершеннолетних сына)?

Ответить

Место жительства человека означает не место регистрации, а место его постоянного или преимущественного проживания (п. 1 ст. 20 ГК РФ).

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса РФ).

В Вашем случае необходимо письменное согласие матери ребенка. Лучше составить соглашение о том с кем будет проживать ребенок у нотариуса. Конечно же в соглашение необходимо включить краткие пояснения в связи с чем изменены условия проживания ребенка. При этом условия прежнего места проживания ребенка не должны ухудшаться. Этот документ Вам может понадобиться, если собственник помещения оспорит "прописку" в суде. Объективными могут признаваться причины, в силу которых невозможность дальнейшего проживания ребенка с матерью (улучшение жилищных условий ребенка) имеет место в действительности, а не надуманы родителями в целях прописания ребенка в квартире собственника.

Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Пермь, 05.04.2010, 09:06

Дочь дала бывшего мужа (они в разводе) на алименты на ребенка. Он требует открыть счет на имя ребенка в сбербанке, чтоб перечислять деньги на ребенка. Законно ли это? А на какие деньги должна дочь вырастить ребенка до 18 лет?

Ответить

Алименты выплачиваются матери на содержание несовершеннолетних детей, то есть тому родителю, с кем ребенок проживает. Не будет же она кормить ребенка обещаниям о том, что в 18 лет он может получить солидную денежную сумму со сберкнижки. Счет в банке может быть открыт только на имя матери. И вот на этот счет бывший муж может перечислять деньги, если его не устраивает иной порядок выплат: Почта России, передача на руки с выдачей расписки и другие.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Москва, 05.04.2010, 09:09

Ситуация такая: Я работаю в охране ночного клуба, старший смены. И вот ситуация следующая. 04.04.2010 я находился на смене, в 23 часа в клуб зашла очередная посетительница. На входе во время досмотра сумочки (досмотр обязательная процедура), произошло знакомство. В 23-45 она собралась уходить. Я остановил ее, так просто пообщаться, ведь молодая симпотичная девчёнка. В 24-05 мы уже сидели у меня в машине, на работу я приезжаю на машине. Она сама без всякого принуждения занялась сомной оральным сексом. В итоге я закончил, был без презерватива, посидели минут 5 и разошлись я на раб. место, она я даже и незнаю куда она пошла и кто она и как её зовут.. На утро 03-45 приходит мужчина, непредставился, и предъявил что я в изощренной форме изнасиловал орально его знакомую. Имееютя следы спермы, под ногтями следы кожи (она меня сильно поцарапала в область паха) чють выше члена, следы ударов в области головы и якобы сильно потянуты волосы. Я понимаю что все это инсценировка. Иго требования что он придет в 17 часов, сегодня 05.04.2010 и мы с ним поедем к натариусу оформлят на мою машину ПАСАТ Б 5 — 2004 г. в.. Что мне делать? В противном случае после 17 часов она напишет заявление об изнасилование в изощренной форме, с применением словесных угроз об убийстве и попорчу якобы ей лицо, нанесение побоев по голове. Когда он придет мы недолжны будем поднимать тему износилования, это должно выглядеть как покупка авто. До этого времени она якобы приходила в себя, отходила от произошедшего шока. Она якобы не мылась и неумывалась и следы сохранены. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ? ОТДАТЬ МАШИНУ (ПАСАТ Б 5 — 2004 г. в.) ИЛИ ВЫ МНЕ ПОМОЖЕТЕ? СКОЛЬКО СТОИТ? ПОДСКАЖИТЕ СОВЕТОМ ЧТОЛИ? ВРЕМЯ ИДЕТ +79629397851 Владимир.

Ответить

Полагаю, что Вам лучше отказать шантажисту-мошеннику.

Если вы не являетесь в той ситуации насильником, то сможете доказать, что событие уголовного деяния не имело место, а произошел половой акт с согласия сторон.

Чтобы разобраться в механизме происшедшего события, сотрудникам милиции нужно будет определить действительно ли было совершено изнасилование, для этого:

- необходимы данные о личностных особенностях подозреваемого;

- данные о способах действий подозреваемого во время происходивших событий;

- данные об обстановке, в которой все происходило (показания свидетелей);

- данные о характере и динамике развития взаимосвязи с потерпевшей;

- данные о нравственно-психологическом облике потерпевшей;

- данные о личностных особенностях потерпевшей, а также своеобразие поведения и противодействия половому посягательству, если таковое имело место.

Поскольку Вы не являетесь квалифицированным специалистом-юристом, то в случае если "потерпевшая" все же заявит в милицию - обязательно обратиться к адвокату, который поможет Вам доказать обстоятельства "симуляции изнасилования".

P.S. На будущее: не допускайте случайных половых связей. Особенно не понимаю то обстоятельство, что Вами пренебрежены правила безопасного секса. При оральных контактах Вы не менее подвержены заражению венерологическими заболеваниями, чем при "традиционном" половом акте.

Владимир, по поводу Ваших вопросов, описанных в благодарности:

1. Вам совершенно верно ответили все Вас консультирующие специалисты. В панике и если Вы слабы духом, в отличие от тела)))))))), Вы не сможете правильно повести себя с шантажистами.

2. Если Вы не имеете желания обращаться в милицию и в прокуратуру, то есть шанс просто проигнорировать шантажиста. Не выходите на встречу с ним, окружите себя свидетелями в 17-00 часов, которые подтвердят что у вас не было и нет намерений продавать автомобиль кому бы то ни было. И быть может, за этим не последует обращение в милицию.

Я бы на вашем месте не стала играть с судьбой, поскольку знаю не по наслышке о том, что происходит в следствии и в судах. К сожалению, правоприменение в нашей стране зачастую разочаровывает.

По нормам закона этот шантажист вовсе не является участников уголовного судопроизводства ни в каком случае, если только не является действующим адвокатом и не имеет намерения оказывать помощь "пострадавшей" впоследствии.

Тем более имеет смысл обнаружить его личность перед правоохраительными органами.

Новосибирск, 05.04.2010, 08:57

У меня к вам вопросы. Мы с братом на двоих оформляем в наследство дом наших умерших родителей. Завещания не было, не какого написана, от них. Я хочу спросить, в каких долях оформляют наследство, кто это решает. Сами мы или нотариус? И еще платится ли деньги за получения в наследство дома. И как насчитывается эта гос пошлина и кому она платиться. Заранее спасибо.

Ответить

Наследование по закону осуществляется главным образом при отсутствии завещания в случаях когда наследодатель не выразил свою волю в завещании.

Доли наследников являются равными (за исключением наследников по праву представления, которые на всех получают долю предыдущего наследника, которого они как бы представляют).

Частью 2 статьи 1141 Гражданского кодекса РФ установлено, что наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146 ГК РФ).

Эти и иные нормы и требования закона в совершенстве знают нотариусы.

По месту открытия наследства:

- должно подаваться заявление о принятии наследства (ст. 1153 ГК) или об отказе от него (ст. 1159 ГК);

- выдается свидетельство о праве на наследство (п. 1 ст. 1162 ГК);

- принимаются меры по охране наследственного имущества и управлению им (ст. 1171 ГК).

Местом открытия наследства по общему правилу считается последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК), то есть место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал (ст. 20 ГК).

Согласно подп. 22 п. 1 ст. 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя ими уплачивается государственная пошлина в размере 0,3 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 100000 рублей; другим наследникам - 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 1000000 рублей.

Таким образом, размер государственной пошлины зависит от стоимости наследуемого имущества.

На основании подп. 6 п. 1 ст. 333.25 НК РФ оценка стоимости наследуемого имущества производится, исходя из стоимости наследуемого имущества на день открытия наследства.

Подпунктом 3 п. 1 ст. 333.25 Налогового Кодекса определено, что при наличии нескольких наследников (в частности, наследников по закону, по завещанию или наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве) государственная пошлина уплачивается каждым наследником. Учитывая нормы пп. 3 и 5 п. 1 ст. 333.25 Налогового Кодекса, за выдачу свидетельства о праве на наследство нескольким наследникам согласно долям на наследуемое имущество размер государственной пошлины (нотариального тарифа) должен исчисляться исходя из стоимости наследуемого имущества, приходящегося на долю каждого в праве собственности, если это долевая или совместная собственность, а не от стоимости имущества в целом.

Не уплачивают государственную пошлину физические лица - за выдачу свидетельств о праве на наследство также при наследовании долей в жилом доме, земельном участке, на котором расположен дом, квартире, комнате, в случае если эти лица совместно проживали с наследодателем на день его смерти и продолжают проживать в доме (квартире, комнате) после смерти (п. 5 ст. 333.38 НК РФ).

Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними.

К соглашению о разделе наследства применяются правила Гражданского кодекса РФ о форме сделок и форме договоров.

Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство.

Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной части предметов обычной домашней обстановки и обихода. Не требуется, чтобы наследник, претендующий на эти предметы, проживал совместно с наследодателем до открытия наследства не менее одного года. Достаточно, чтобы он проживал совместно с наследодателем на день открытия наследства.

В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство.

Во всех случаях выдачи свидетельства о праве на наследство нотариусу должны быть представлены бесспорные доказательства принадлежности умершему наследственного имущества. Свидетельские показания при этом не допускаются.

Личная явка наследника для получения свидетельства о праве на наследство необязательна. Оно может быть получено по доверенности или выслано наследнику по почте, если об этом имеется письменное заявление наследника.

Федеральный закон от 1 июля 2005 года N 78-ФЗ отменил налог на имущество (налог на наследование), переходящее в порядке наследования и дарения для близких родственников.

Как гласит пункт 18 статьи 217 Налогового Кодекса РФ, "доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке наследования, за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и промышленных образцов", не облагаются НДФЛ.

То есть наследование жилого дома не облагается Налогом на Доходы Физических Лиц (НДФЛ).

Статьей 333.38 Налогового Кодекса РФ предусмотрены льготы при обращении за совершением нотариальных действий. Так, от уплаты 50% государственной пошлины по всем видам нотариальных действий, в том числе за выдачу свидетельства о праве на наследство, освобождаются инвалиды I и II групп (п. 2 ст. 333.38 НК РФ).

Кроме того, как и упоминала выше, п. 5 ст. 333.38 Кодекса предусмотрено освобождение физических лиц от уплаты государственной пошлины за выдачу свидетельств о праве на наследство при наследовании жилого дома, а также земельного участка, на котором расположен жилой дом, квартиры, комнаты или долей в указанном недвижимом имуществе, если эти лица проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме (этой квартире, комнате) после его смерти. Факт совместного проживания подтверждается справкой из соответствующего жилищного органа или городской (сельской) администрации, а также решением суда. Также признается основанием для предоставления указанной льготы справка отдела внутренних дел, подтверждающая факт совместного проживания с наследодателем.

Наследование по закону осуществляется главным образом при отсутствии завещания в случаях когда наследодатель не выразил свою волю в завещании.

Доли наследников являются равными (за исключением наследников по праву представления, которые на всех получают долю предыдущего наследника, которого они как бы представляют).

Частью 2 статьи 1141 Гражданского кодекса РФ установлено, что наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146 ГК РФ).

Эти и иные нормы и требования закона в совершенстве знают нотариусы.

По месту открытия наследства:

- должно подаваться заявление о принятии наследства (ст. 1153 ГК) или об отказе от него (ст. 1159 ГК);

- выдается свидетельство о праве на наследство (п. 1 ст. 1162 ГК);

- принимаются меры по охране наследственного имущества и управлению им (ст. 1171 ГК).

Местом открытия наследства по общему правилу считается последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК), то есть место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал (ст. 20 ГК).

Согласно подп. 22 п. 1 ст. 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя ими уплачивается государственная пошлина в размере 0,3 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 100000 рублей; другим наследникам - 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 1000000 рублей.

Таким образом, размер государственной пошлины зависит от стоимости наследуемого имущества.

На основании подп. 6 п. 1 ст. 333.25 НК РФ оценка стоимости наследуемого имущества производится, исходя из стоимости наследуемого имущества на день открытия наследства.

Подпунктом 3 п. 1 ст. 333.25 Налогового Кодекса определено, что при наличии нескольких наследников (в частности, наследников по закону, по завещанию или наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве) государственная пошлина уплачивается каждым наследником. Учитывая нормы пп. 3 и 5 п. 1 ст. 333.25 Налогового Кодекса, за выдачу свидетельства о праве на наследство нескольким наследникам согласно долям на наследуемое имущество размер государственной пошлины (нотариального тарифа) должен исчисляться исходя из стоимости наследуемого имущества, приходящегося на долю каждого в праве собственности, если это долевая или совместная собственность, а не от стоимости имущества в целом.

Не уплачивают государственную пошлину физические лица - за выдачу свидетельств о праве на наследство также при наследовании долей в жилом доме, земельном участке, на котором расположен дом, квартире, комнате, в случае если эти лица совместно проживали с наследодателем на день его смерти и продолжают проживать в доме (квартире, комнате) после смерти (п. 5 ст. 333.38 НК РФ).

Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними.

К соглашению о разделе наследства применяются правила Гражданского кодекса РФ о форме сделок и форме договоров.

Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство.

Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной части предметов обычной домашней обстановки и обихода. Не требуется, чтобы наследник, претендующий на эти предметы, проживал совместно с наследодателем до открытия наследства не менее одного года. Достаточно, чтобы он проживал совместно с наследодателем на день открытия наследства.

В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство.

Во всех случаях выдачи свидетельства о праве на наследство нотариусу должны быть представлены бесспорные доказательства принадлежности умершему наследственного имущества. Свидетельские показания при этом не допускаются.

Личная явка наследника для получения свидетельства о праве на наследство необязательна. Оно может быть получено по доверенности или выслано наследнику по почте, если об этом имеется письменное заявление наследника.

Федеральный закон от 1 июля 2005 года N 78-ФЗ отменил налог на имущество (налог на наследование), переходящее в порядке наследования и дарения для близких родственников.

Как гласит пункт 18 статьи 217 Налогового Кодекса РФ, "доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке наследования, за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и промышленных образцов", не облагаются НДФЛ.

То есть наследование жилого дома не облагается Налогом на Доходы Физических Лиц (НДФЛ).

Статьей 333.38 Налогового Кодекса РФ предусмотрены льготы при обращении за совершением нотариальных действий. Так, от уплаты 50% государственной пошлины по всем видам нотариальных действий, в том числе за выдачу свидетельства о праве на наследство, освобождаются инвалиды I и II групп (п. 2 ст. 333.38 НК РФ).

Кроме того, как и упоминала выше, п. 5 ст. 333.38 Кодекса предусмотрено освобождение физических лиц от уплаты государственной пошлины за выдачу свидетельств о праве на наследство при наследовании жилого дома, а также земельного участка, на котором расположен жилой дом, квартиры, комнаты или долей в указанном недвижимом имуществе, если эти лица проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме (этой квартире, комнате) после его смерти. Факт совместного проживания подтверждается справкой из соответствующего жилищного органа или городской (сельской) администрации, а также решением суда. Также признается основанием для предоставления указанной льготы справка отдела внутренних дел, подтверждающая факт совместного проживания с наследодателем.

С реквизитами по уплате госпошлины Вас ознакомит нотариус.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Дмитров, 05.04.2010, 08:56

Хотелось бы узнать. Я написала жалобу в виде e-mail письма в министерство здравоохранения, а также уполномоченному по правам человка по поводу предполагаемых неправомерных действий главврача одной из больниц. Далее недели через 2 мне звонит эта главврач (у нас общие знакомые) ,на которую я написала жалобу, и спрашивает зачем я это написала, просила обосновать и т.д, хотя проверка должна была быть у нее только через 5 дней, а также грозила подать в суд за клевету. Так вот, вопросы у меня такие-имело ли право министерство разглашать моё имя, адрес эл.почты, а также присылать копию моего e-mail-письма главврачу? Если нет, то что мне тогда делать в данной ситуации? И еще-может ли главврач подать на меня в суд за клевету?

Ответить

Гарантируя гражданам свободу обращений в органы государственной власти, местного самоуправления или к должностным лицам, Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" устанавливает запрет на преследование граждан в связи с их обращениями к перечисленным субъектам рассмотрения обращений в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц (ч. 1 ст. 6).

Лица, виновные в нарушении комментируемого Закона, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации (ст. 15).

В статьях 285 и 286 действующего Уголовного Кодекса РФ устанавливаются санкции за злоупотребление или превышение должностных полномочий, в том числе и в случаях преследования граждан в связи с их обращениями в орган государственной власти, местного самоуправления или к должностному лицу.

Направление Вашего письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов (скорее всего не самому главврачу, а его непосредственному руководителя территориального ведомства Минздрава) , не может рассматриваться как разглашение сведений, содержащихся в обращении граждан.

Пункт второй части 1статьи 10 Закона №59-ФЗ закрепляет правомочие органа или должностного лица, рассматривающих обращение, запрашивать дополнительные документы и материалы, необходимые для разрешения вопросов по существу, если представленной в обращении информации недостаточно. Запрос компетентным органом или должностным лицом информации у другого государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица обязателен для исполнения ими.

Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Москва, 05.04.2010, 08:50

У моей дочери алергическая реакция на пробу Мату. В прочем как и у меня в моем сознательном детсве. Ужасный зуд, на протяжении недели. И после проверки пуговки, отправляют в тубдеспансер. Не хотела бы такой участи своему ребенку. Вопрос: Мугу ли я отказаться от пробы Манту?

Ответить

Манту детям помогает выявить на ранних стадиях начальные и локальные формы туберкулеза, поскольку с ее помощью определяется инфицирование микробактериями. Бактерии туберкулеза могут попасть в организм достаточно легко.

Право на отказ от профилактических прививок прямо установлено в пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 17.09.98 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Согласно пункту 2 статьи 11 того же закона, профилактические прививки проводятся с согласия граждан, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних. Все последствия отказов от прививок названы в пункте 2 статьи 5 закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Во-первых, возможен временный отказ в приеме в образовательные и оздоровительные учреждения (санатории, пансионаты и т. д.), но только в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий. В этом случае на соответствующей территории или в организации вводится карантин. Следовательно, руководство детского сада или школы может ссылаться на неблагополучную эпидемиологическую обстановку только при наличии вышеуказанных документов.

Во-вторых, отказ от некоторых прививок влечет запрет на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами России требует конкретных профилактических прививок.

Обязательная форма отказа законодательством не установлена, но есть рекомендованная форма (утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 26.01.09 № 19н). Быть может, в поликлинике представят свой стандартный бланк отказа.

Обязанность граждан подтверждать отказ письменно предусмотрена в пункте 3 статьи 5 закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Медработник обязан внести запись об отказе от прививки в историю развития ребенка или его медицинскую карту, отметив, что родитель предупрежден о последствиях отказа (п. 2 ст. 17 закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 11.4 Методических указаний МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения профилактических прививок», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.04).

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Екатеринбург, 05.04.2010, 08:45

Скажите а могу ли я выти в декрет на 5-6 месяце беременности? Почему обязательно должно быть 70 дней до родов?

Ответить

Согласно Трудовому Кодексу (ст. 255) отпуск по беременности и родам предоставляется женщине по ее заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности. В этой же статье говорится, что отпуск «исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов».

Согласно этой статье отпуск по беременности и родам предоставляется на основании листка нетрудоспособности, то есть больничного, выдача которого производится с 30 недель, а в случае многоплодной беременности с 28 недель. То есть не ранее.

Сам больничный выдается на основании Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, утверждена Приказом Минздравмедпрома России от 19.10.1994 N 206.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Грайворон, 04.04.2010, 23:53

Чья будет фамилия у ребёнка если во время развода я была на 3 месяце беременности, но не от мужа, запишут ли его отцом принудительно, я бы не хотела чтобы он писался отцом моего ребёнка? Если я распишусь с другим человеком возможно ли чтобы он записался отцом ребёнка? или если мы с ним не будем вместе расписаны, то просто чтобы другой мужчина записался отцом и дал ему свою фамилию, возможно ли так? и могу ли я быть матерью одиночкой? Рожать я буду в другом городе, но область одна. ЯЯ сама нехочу чтобы мой бывший муж писался отцом ребёнка.

Ответить

Эта ситуация называется "презумпция отцовства":

В том случае, если брак между родителями ребенка расторгнут, но со дня расторжения брака до дня рождения ребенка прошло не более трехсот дней, то сведения об отце ребенка в запись о его рождении вносятся на основании свидетельства о браке родителей или иного документа, подтверждающего факт государственной регистрации заключения брака, а также документа, подтверждающего факт и время прекращения брака (п. п. 1, 2 ст. 17 Закона "Об актах гражданского состояния";).

Вам лучше зарегистрировать брак с отцом ребенка. В ином случае - трата времени и денег в судах .

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 04.04.2010, 23:51

Уточнение к вопросу № 996441

Спасибо за ответ. Еще такой вопрос, к примеру собственник опасается что тот, кого он пропишет, будет претендовать на имущество. Подскажите пж на какой законодательный акт можно сослаться в этом случае чтобы у собственника квартиры не возникало вопросов по этому поводу. Спасибо заранее за ответ))

Ответить

Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном основании с учетом требований, установленных гражданским законодательством,Жилищным Кодексом РФ (п.2 ст.30).

Регистрировать гражданина советую на основании договора коммерческого найма,в котором обязательно указать срок (желательно менее календарного года), порядок расторжения договора (подробнее об одностороннем порядке расторжения, то есть вами) и все существенные моменты. Обратитесь к юристам, и не будет необходимости идти в суд и добиваться "устранения препятствий прав собственника недвижимого имущества".

А все права собственника, с которыми Вы желаете ознакомиться регламентрованы:

Гражданский кодекс РФ: Статья 209. Содержание права собственности

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

Жилищный кодекс РФ: Статья 30. Права и обязанности собственника жилого помещения

1. Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования, которые установлены настоящим Кодексом.

2. Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании с учетом требований, установленных гражданским законодательством, настоящим Кодексом.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 8, из них VIP - 0
Хадыженск, 04.04.2010, 23:33

Если с момента составления протокола инспектором ДПС прошло 9 месяцев, то имееют ли право судебные приставы требовать его оплатить.

Ответить

Уточните ваш вопрос. Когда и кем вынесено ПОСТАНОВЛЕНИЕ об административном правонарушении за нарушение ПДД на основании того протокола, о котором вы пишете?

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Шатура, 04.04.2010, 23:27

Как оформить землю, если нет на нее документов, но есть справка из налоговой, что за землю платили умершие родители до 2000 года, несколько квитанций об упате земельного налога, справка за 1977 год из пос. совета что в доме, который ранее стоял на этой земле, проживали умершие родители?

Ответить

ст. 1181 Гражданского Кодекса РФ лишь предусматривает возможность наследования земельных участков, принадлежащих только на праве собственности и праве пожизненного наследуемого владения.

Если земельный участок никаким образом не был оформлен на Ваших родителей, то вы никак не сможете оформить его на себя. Уточните все же в том сельсовете на каком режиме владели ваши родители этим участком. Если недвижимость, принадлежавшая им, в настоящее время разрушена, то у вас незавидное положение. Остается надеяться на возможность наследования земельного участка, если оно принадлежало на праве пожизненного наследуемого владения.

Общались ли вы с нотариусом по поводу всего происходящего? Какие есть данные у него? Ходатайствуйте о направлении запроса.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 04.04.2010, 23:20

Какие могут быть риски для собственников квартиры, если постоянно прописать у себя знакомого или дальнего родственника, необходимо ли в этом случае собственнику платить какие-либо налоги и пр?

Ответить

Гражданское законодательство предусматривает право предоставления во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение третьим лицам. Жилищный кодекс РФ указывает на возмездность договора в случае заключения договора коммерческого найма или договора аренды, или безвозмездность договора в случае заключения договора безвозмездного пользования (ссудного договора).

Соответственно, в первом случае ваш договор имеет определенный размер оплаты. Во втором случае договор безвозмездный.

Если передача прав владения и (или) пользования квартирой имеет возмездный характер, то:

- необходимо в установленный срок представлять налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ);

- если не имеется налогового вычета "поглощающего" размер налога, обязательна уплата налога в размере 13% от суммы дохода;

- систематическое возмездное предоставление могут посчитать предпринимательской деятельностью со всевозможными неприятными последствиями.

Благовещенск, 04.04.2010, 23:13

Имею ли я право подачи иска в суд об установлении места проживания ребёнка у меня, на основании того что БЖ не смотря на подписанное ею Мировое соглашение о нечинении препятствий в общении с ребёнком, продолжает препятствовать. После возбуждения исполнительного производства в ОСП скрывается с места своего проживания у своей матери. Но прописана с ребёнком по моему адресу. Могу ли я подать заявление в суд по своему месту жительства. Или мне необходимо в очередной раз её разыскивать и подавать иск в суд по её новому месту жительства. После того как я разыскал ребёнка, БЖ с ним опять скрылась. Своего старшего добрачного ребёнка инвалида оставила на попечение матери. Очередное её местонахождение бывшими родственниками тщательно скрывается. На момент последнего её обнаружения ребёнок нуждался в лечении. Угрожает и моего сына сделать инвалидом, только для того чтобы взыскивать алименты и на своё содержание. Нигде не работает. Мотивируя это тем, что она якобы воспитывает старшего ребёнка инвалида. Если можете, помогите.

Ответить

В соответствии со ст. 61 Семейного кодекса РФ родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей.

При отсутствии взаимного согласия его родителей орган опеки и попечительства или суд принимают решение, исходя из интересов ребенка .

Согласно пункту 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 года N 10 (ред. от 06 февраля 2007 года) "О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей", при разрешении споров о месте жительства несовершеннолетнего в случае раздельного проживания его родителей (независимо от того, состоят ли они в браке) необходимо иметь в виду, что место жительства ребенка определяется с обязательным учетом мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, при условии, что это не противоречит его интересам (часть 3 статьи 65, статья 57 Семейного кодекса Российской Федерации). При этом необходимо принимать во внимание возраст ребенка, его привязанность к каждому из родителей, братьям, сестрам и другим членам семьи, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (с учетом рода деятельности и режима работы родителей, их материального и семейного положения, имея в виду, что само по себе преимущество в материально-бытовом положении одного из родителей не является безусловным основанием для удовлетворения требований этого родителя), а также другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого из родителей.

Вы можете доказать в суде, что имеете возможность создать надлежащие условия для воспитания и развития ребенка с учетом имеющихся у Вас жилищно-бытовых условий и материального положения. Также можете доказать, что интересы ребенка не являлись предметом основной заботы Вашей БЖ как матери.

Однако, как читается из Вашего вопроса, мать ребенка может подать в суд иск об устранении с Вашей стороны препятствий по реализации права пользования квартирой. И при надлежащем ее трудоустройстве Ваши шансы стремятся к нулю.

Пенза, 04.04.2010, 23:07

Можно уточнить? С какого времени начинается срок лишения прав, с момента изъятия прав сотрудником ГИБДД или со дня вынесения решения суда? Заранее благодарен!

Ответить

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 25.02.2009

"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за III квартал 2008 года"

Вопрос 12:

Как применяется норма ч. 1 ст. 32.6 КоАП РФ об исполнении постановления о лишении права управления транспортным средством соответствующего вида за совершение правонарушений в области дорожного движения, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, и как исчисляется срок лишения данного права?

Ответ:

В силу ч. 1 ст. 32.6 КоАП РФ исполнение постановления о лишении права управления транспортным средством соответствующего вида или другими видами техники осуществляется путем изъятия соответственно водительского удостоверения, удостоверения на право управления судами (в том числе маломерными) или удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), если водитель, судоводитель или тракторист-машинист (тракторист) лишен права управления всеми видами транспортных средств, судов (в том числе маломерных) и другой техники, или временного разрешения на право управления транспортным средством соответствующего вида.

Согласно ч. 1 ст. 32.7 КоАП РФ течение срока лишения специального права начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения специального права.

В ч. 3 ст. 27.10 КоАП РФ указано, что при совершении административного правонарушения, влекущего лишение права управления транспортным средством соответствующего вида, у водителя изымается водительское удостоверение и выдается временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующего вида на срок до вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, но не более чем на два месяца.

Данная статья предусматривает также возможность продления срока действия временного разрешения судьей, если дело об административном правонарушении не рассмотрено в течение двух месяцев до вынесения решения по делу. При подаче жалобы на постановление по делу об административном правонарушении срок временного разрешения может быть продлен судьей, правомочным рассматривать жалобу, до вынесения решения по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении.

Вместе с тем ч. 1-1 ст. 32.7 КоАП РФ установлено, что лицо, лишенное специального права, должно сдать в орган, исполняющий этот вид наказания, в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права документы, предусмотренные ч. ч. 2 и 3 ст. 32.6 КоАП РФ, - специальное разрешение на эксплуатацию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, охотничий билет.

Таким образом, данная норма не предусматривает обязательную сдачу временного разрешения на право управления транспортным средством соответствующего вида.

Учитывая вышеизложенное, в случае, если срок временного разрешения истек до вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами и лицо, привлекаемое к административной ответственности, не заявляло ходатайство о продлении этого срока либо такое ходатайство не было удовлетворено, течение срока лишения специального права должно начинаться со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами.

Если срок временного разрешения не истек после вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами и оно не было изъято, течение срока лишения специального права должно исчисляться с момента окончания срока действия временного разрешения.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Самара, 04.04.2010, 23:02

У меня срочный вопрос. Если я стою на учёте по беременности, имеет ли право мой работодатель понизить меня в должности с понижением зарплаты? Заранее благодарю за ответ. Екатерина.

Ответить

Одна ситуация: С точки зрения трудового законодательства, чтобы осуществить понижение, нужно найти основания для перевода, а перевод осуществляется только с согласия сотрудника.

О предстоящих изменениях сотрудника нужно не менее чем за два месяца предупредить в письменной форме. В течение двух месяцев после этого работник может продолжать выполнять свои обязанности, предусмотренные трудовым договором. А по истечении этого срока он должен объявить либо о своем согласии с переводом и изменениями условий труда, либо об отказе от сделанного ему предложения.

Отказ может служить основанием для увольнения. Однако уволить беременную нельзя. Круг замкнулся.

Вторая ситуация: Работодатель вправе осуществить перевод, не требующий согласия сотрудника. При производственной необходимости. Труд работника, переведенного по производственной необходимости, оплачивается с первого дня перевода по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

По истечении срока временного перевода по инициативе администрации работнику должно быть предоставлено прежнее место работы. В противном случае перевод этот будет квалифицироваться как незаконный.

Ситуация третья: Перевод на «Облегченную» работу.

Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет при желании получить более легкую работу такие сотрудники должны предоставить работодателю заявление, а также соответствующее медицинское заключение.

Беременная женщина и женщина, имеющая ребенка в возрасте до полутора лет, имеет право получать прежний средний заработок в течение всего времени работы на новом месте. Если же работодатель не имеет возможности предоставить беременной женщине более легкую работу (например, из-за отсутствия соответствующей вакансии), ему придется вообще освободить ее от работы и выплачивать средний заработок до тех пор, пока не появится соответствующая вакансия. В крайнем случае работодатель будет вынужден платить сотруднице среднюю зарплату до дня ее ухода в отпуск по беременности и родам (ст. 254 ТК).

Пользователь 9111.ru
Пермь, 04.04.2010, 22:29

Я дал денег в долг мне написали расписку, какой у нее срок действия?

Ответить

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 807 Гражданский Кодекс РФ предусматривает заключенным договор займа с момента передачи денег или других вещей. Факт передачи заемных средств должен быть указан в договоре. Заменая расписка имеет силу договора займа, и должна служить доказательством факической передачи заемных средств.

Согласно абзацу 2 части первой статьи 810 Гражданского кодекса РФ в случаях, когда срок возврата договором (в расписке) не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

Истребовать сумму займа необходимо почтовым отправлением (ценным письмом с описью вложения, в которой указать "требование о возврате суммы долга по расписке от "____"____20__года в полном объеме" и уведомлением о получении заемщиком этих почтовых отправлений ), направленным по адресу, указанному в расписке Заемщиком.

Советую направить требование не только по адресу регистрации, указанному в паспорте, но и по адресам, по которым заемщик проживает фактически. Если вам известно, что заемщик не проживает по адресу "прописки".

В силу статьи 195 Гражданского Кодекса РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Общий срок исковой давности, то есть срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено, установлен в три года (ст. 196 Гражданского Кодекса РФ).

Если в заемной расписке:

- не указана дата возврата долга или срок указан моментом востребования, то срок исковой давности начинает исчисляться с 31-го дня со дня получения заемщиком вашего требования о возврате суммы долга;

- указана дата возврата, срок начинает исчисляться со следующего дня начиная с даты возврата.

За несвоевременный возврат долга возможно через суд истребовать проценты по ст.195 Гражданского кодекса РФ.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Ростов-на-Дону, 04.04.2010, 18:07

Организация получила запрос от органа валютного контроля о предоставлении документов. На представление данных документов был установлен срок семь календарных дней с даты получения запроса. По мнению организации, семь календарных дней недостаточно для сбора указанных документов. Правомерно ли требование органа валютного контроля исполнить его запрос в течении семи календарных дней с даты получения запроса?

Ответить

Частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ предусмотрено, что юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В ст. 24 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" N 173-ФЗ указано, что резиденты и нерезиденты, осуществляющие в РФ валютные операции, обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию, которые предусмотрены ст. 23 этого закона.

Таким образом, орган валютного контроля правомерно указал срок исполнения своего запроса в течение семи календарных дней с даты получения запроса.

Попробуйте обратиться в орган валютного контроля с частью документов, перечнем и реквизитами недостающих, поясните объективную причину их отсутствия с доказательствами, иные доказательства причин несвоевременного представления документов.

Задано вопросов 7, из них VIP - 5
Сочи, 30.03.2010, 22:22

Я директор муниципального учреждения уменя бессрочный трудовой договор мне предлагают заключить срочный на 1 год объясняя, что это обязательно согласно ст.59 ТКРФ. Я не хочу. Тогда меня обещают уволить по ст.278. Правомерно ли это?

Ответить

Срочный трудовой договор заключается:

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы;

на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;

для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться только в течение определенного периода (сезона);

с лицами, направляемыми на работу за границу;

для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема оказываемых услуг;

с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный период или для выполнения заведомо определенной работы;

с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;

для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с профессиональным обучением работника;

в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную с непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов или должностных лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в политических партиях и других общественных объединениях;

с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного характера и общественные работы;

с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы;

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами.

Какой из этих случаев Ваш? Наверное, то что выделено полужирным шрифтом? Пусть укажут (и лучше письменно) обстоятельство, являющееся основанием для заключения трудового договора только в срочном режиме. А вы уточните нам что за муниципальное учреждение возглавляете?Как, на какой срок, в каких в целях создано учреждение?

В ч. 1 ст. 59 ТК РФ перечислены случаи, когда с работником в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен быть заключен срочный трудовой договор. Список является ЗАКРЫТЫМ. Часть 2 ст. 59 ТК РФ включает случаи, когда может быть заключен и срочный трудовой договор, и договор с неопределенным сроком действия. То есть срочный трудовой договор по отношениям по ч.2 ст.59 ТК РФ может быть заключен ПРИ СОГЛАСИИ работника.

В трудовом договоре должно быть указано обстоятельство, на основании которого договор имеет определенный срок действия (ч. 2 ст. 57 ТК РФ), в формулировке, соответствующей тому или иному случаю, перечень которых приведен в ст. 59 ТК РФ.

Статьей 58 ТК РФ запрещено заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок.

Я директор муниципального учреждения физической культуры и спорта "Спортивно-методический центр" , занимаемся координацией деятельности спортивных школ в городе и деятельности спортивных федераций по видам спорта. Основание заключения срочного договора ч.2 ст.59,правовой отдел администрации города считает это обязательным.

Санкт-Петербург, 28.03.2010, 01:40

Мной было заявлено ходатайствооб экспертизе в МинЮст. Суд все мои вопросы проигнорировал, включил только вопросы защищающие позицию ответчика, и назанчил экспертизу по иску в ООО по желанию ответчика. Так как в ООО нет специалистов по назанченной экспертизе суд в определении указал ""Разрешить экспертному учреждению привлечение специалистов тех специальностей, которые потребуются для ответа на поставленные вопросы"" т.е. суд сам не разбирался вообще при постановке вопросв и отказал мне в вызове специалистов при рассмотрении г\д. Имеет ли право суд назначать экспертизу там. где контора не имеет специалистов той области, по которой проводят экспертизу, Разъясните пожалуйса правильно ли постпил суд назначив экспертизу в конторе где нет специалситов, имел ли право суд разрешить привлечение любых специалистов для экспертизы в частную контору (ООО). Очень прошу дать ответ, спасибо заранее Роман.

Ответить

Конечно действия неправомерны и не основаны на законе:

1. При отсутствии специалиста в этом ООО поручение экспертизы стороннему эксперту должно оформляться определением о назначении экспертизы в адрес именно этого лица со всеми атрибутами и процедурой предупреждения об ответственности за заведомо ложное экспертное заключение.

Руководитель того экспертного ООО обязан составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить данное сообщение в суд, который назначил судебную экспертизу в связи с тем, что поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний экспертов этого ООО.

2. Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивировать .

Определение о назначении обжаловать вам нужно обязательно.

3. Также необходимо заявить в суд о том, что вы имеет право присутствовать при проведении экспертизы (не мешая эксперту, конечно) и желаете этим правом воспользоваться.

Заключение эксперта также можно развенчать и рассыпать в пух и прах, и при даче показаний эксперта в поддержку своего экспертного заключения в суде и само письменное заключение.

Однако это должен делать компетентный юрист или адвокат. Своими силами вы не справитесь.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Ивантеевка, 28.03.2010, 00:26

Дал в долг пять лет назад под залог квартиры - не возвращают. Ссылаются на срок давности?

Ответить

В статье 196 ГК РФ предусмотрено, что общий срок исковой давности установлен в три года.

На основании пункта 1 статьи 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Когда вы узнали о нарушении своих прав? Какой срок для погашения задолженности указан в вашем договоре займа?

Задано вопросов 38, из них VIP - 13
Москва, 28.03.2010, 13:55

Может ли гербовая печать организации ставиться на подпись не руководителя организации и не его заместителя, на какие документы? Имеются ли по этому поводу правила и где их можно посмотреть? Может ли на справке, подписанной не руководителем организации и не его заместитетедем, ставиться гербовая печать организации, и является ли такая справка доказательством в суде или считается подлогом? Благодарю.

Ответить

е совсем понятно что по-вашему означает "гербовая печать" организации. Если имеется ввиду коммерческая организация, то она не вправе пользоваться гербовой печатью, если по статусу попадает под категорию, установленную Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 № 2-ФКЗ "О Государственном гербе Российской Федерации":

- федеральные органы государственной власти;

- государственные унитарные предприятия (ГУП) и государственные учреждения федеральной собственности (если в учредительных документах указано право использования печати с воспроизведением изображения Государственного герба РФ);

- образовательные учреждения: школы, ВУЗы, Университеты и другие (кроме дошкольных), имеющие государственную аккредитацию и выдающие документы государственного образца о полученном образовании;

- предприятия и организации, имеющие в соответствии с нормативными актами РФ государственный статус.

Если вы имеете ввиду "мокрую" печать каких-либо других организаций, то порядок применения печатей и штампов организации регламентируется внутренними документами этой организации.

Изучив эти документы организации можно определить ставилась ли печать на вашем документе полномочным лицом. В зависимости от исхода вашего "расследования" дейстивтельность сведений, указанной в справке можно ставить под сомнения.

Задано вопросов 8, из них VIP - 3
Калуга, 27.03.2010, 21:20

Я работаю в налоговой районной инспекции всего год. Не так давно приобрела атомобиль. Он мощьный большой и красивый. Но налог на него тоже не маленький. Пользуясь служебной доступностью я слегка изменила в налоговой базе количество лошадок. Это было 2 мес назад. Автомобиль куплен 5 мес назад. Сейчас нахожусь в отпуске и переживаю что совершила ужастную глупость. Декларацию планирую подать до 1 апреля с нормальными данными. Вчера звонили с работы, вызывают, не говорят по какому поводу. Мне еще 3 недели в отпуске. Но боюсь обнаружилась моя глупость. Что мне за это может быть? Ведь я не успела совершить уклонение, а свою оплошность исправлю. Могут ли меня уволить пока я в отпуске? Или завести дело?

Ответить

Полагаю, что в базе логов имеется запись о том, что изменения "о лошадках" внесены именно вами. Пока не поздно, и чтобы не вменили уклонение по Уголовному кодексу, заполните декларацию как положено, и уплатите всю сумму налога до копеечки. В этом случае состава преступления по ст. 198 УК РФ не будет. Остальные действия объясните технической ошибкой. Получите выговор. Но не срок и не судимость.

Задано вопросов 7, из них VIP - 1
Санкт-Петербург, 26.03.2010, 11:30

Вопрос заключается в следующем. Мы являемся дилерами одной из компаний оператора связи. Подключаем новых аббонентов. Налоговая требует применение кассовых аппаратов. Подключение производиться за наличный расчёт, но при этом на баллансе аббонента находиться сумма равная сумме подключения. Обязательно ли иметь ккм или можно использовать бланки строгой отчётности?

Ответить

Какой режим налогообложения вы применяете? Насколько я представляю, агентская\субагентская деятельность под ЕНВД не попадает. Потому общее изъятие плательщиков ЕНВД из №54-ФЗ не распространяется на "упрощенцев".

Ваша деятельность подпадает под регулирование Федерального закона №103-ФЗ от 03.06.2009 года "О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ПЛАТЕЖНЫМИ АГЕНТАМИ" (принят ГД ФС РФ 22.05.2009)

В соответствии с п. 12 ст. 4 указанного Закона №103-ФЗ платежный агент при приеме платежей обязан использовать контрольно-кассовую технику с фискальной памятью и контрольной лентой, а также соблюдать требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов.

(ч.2 ст.5 Закона) Кассовый чек, выдаваемый платежным агентом плательщику и подтверждающий осуществление соответствующего платежа, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов, а также содержать следующие обязательные реквизиты:

1) наименование документа - кассовый чек;

2) наименование оплаченного товара (работ, услуг);

3) общую сумму принятых денежных средств;

4) размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком, в случае его взимания;

5) дату, время приема денежных средств, номера кассового чека и контрольно-кассовой техники;

6) адрес места приема денежных средств;

7) наименование и место нахождения платежного агента, принявшего денежные средства, и его идентификационный номер налогоплательщика;

8) номера контактных телефонов поставщика и оператора по приему платежей, а также платежного субагента в случае приема платежа платежным субагентом.

При этом обязанность применять контрольно-кассовую технику не носит абсолютный характер, поскольку п. 2 ст. 2 Федерального закона №54-ФЗ "О применении ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт" предусмотрена возможность осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению. - так считает Минэкономразвития РФ в своем письме от 31 августа 2009 г. N Д05-4324.

На основании п. 1 ст. 2 Фед.Закона от 22.05.2003 г. N 54-ФЗ контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный реестр, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Организации и индивидуальные предприниматели в силу специфики своей деятельности либо особенностей своего местонахождения могут производить наличные денежные расчеты и(или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при осуществлении видов деятельности, перечисленных в п. 3 ст. 2 Закона.

Вы оказываете услугу, для которой не предусмотрены бланки строгой отчетности, и ваш вид деятельности не является тем, который указан в перечне п.3 ст.2 Закона №54-ФЗ. Поэтому в наличных расчетах применение кассового аппарата в вашем случае обязательно.

Задано вопросов 23, из них VIP - 20
Ковдор, 26.03.2010, 00:11

Буду очень признательна за правовую оценку следующей ситуации. Решением арбитражного суда установлено, что никакой предпринимательской деятельности в рамках подписанного договора простого товарищества не велось, а обе стороны, его подписавшие, занимались самостоятельной предпринимательской деятельностью. Судебный процесс длился с июля, решение вынесено 20 января 2010 г. Выездная налоговая проверка сторон, подписавших договор ПТ, проходила с 23 ноября, справка о проверке выдана 21 января 2010 года, акт ВНП – 18 марта. Налоговики были осведомлены о шедшем арбитражном процессе, о решении суда проинформированы в день его вынесения. Тем не менее, невзирая на решение суда (вынесенное раньше окончания проверки) и ряд документов, подтверждающих отсутствие деятельности ПТ, они сочли товарищество действовавшим и в акте произвели перерасчет налогов по общему режиму. Получается, что решение арбитражного суда для налоговой не указ? С уважением, Анна.

Ответить

У меня есть к вам вопросы:

1. По чьему иску разрешался этот спор в арбитражном суде?

2. Вступило ли на дату 18 марта решение арбитражного суда в силу? Иначе спрошу: подавалась ли апелляция на решение суда первой инстанции до 18 марта?

Иск был подан второй стороной, подписавшей ДПТ (я была ответчиком). Истцу в иске было отказано по причине невнесения сторонами вкладов и отсутствия деятельности ПТ. Апелляция на решение суда первой инстанции не подавалась, решение вступило в силу через месяц после принятия, 20 февраля.

С уважением, Анна.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 25.03.2010, 22:30

Скажите пожалуйсто при определении места пользования через суд в приватизированной квартире, суд определяет каждому по конкретной комнате? И можно ли в дольнейшем продать свою комнату? Что озночает определение места пользования?

Ответить

Определение порядка пользования, а не места пользования. Для ответов на остальные вопросы недостаточно информации. Кем вы являетесь? Имеется ли у вас доля в этой собственности?

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 25.03.2010, 22:18

У меня такая ситуация: моя мама живет в Америке и хочет перевести деньги на мой банковский счет (ок. 200 тысяч). Вызовет ли поступление такой суммы вопросы у налоговой? Есть ли какой-то другой способ перевести такую сумму?

Ответить

"Налоговая политика и практика", 2006, N 11

Вопрос: Физическое лицо, проживающее в Российской Федерации, получает от своих родителей, находящихся за границей, денежные переводы. Обязано ли физическое лицо уплачивать НДФЛ с перечисляемых ему денежных сумм?

Ответ: В соответствии с п. 5 ст. 208 НК РФ в целях исчисления и уплаты НДФЛ доходами не признаются доходы от операций, связанных с имущественными и неимущественными отношениями физических лиц, признаваемых членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ, за исключением доходов, полученных указанными физическими лицами в результате заключения между этими лицами договоров гражданско-правового характера или трудовых соглашений.

К членам семьи в соответствии со ст. 2 Семейного кодекса РФ относятся супруги, родители и дети (усыновители и усыновленные).

Таким образом, физическое лицо, проживающее в Российской Федерации, не должно уплачивать НДФЛ с перечисляемых ему родителями денежных сумм, если такие суммы поступают не в результате заключенных между этими лицами договоров гражданско-правового характера или трудовых соглашений.

Ю.М.Лермонтов

Консультант

Департамента бюджетной политики

Минфина России

Опубликовано в системе "Консультант плюс"

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Ижевск, 25.03.2010, 22:17

Моей бывшей жене не выдают в жилконторе справку о прописке детей (задолженность по квартплате)-в результате чего она не может подтвердить свой статус матери-одиночки и лишается льгот. Правомерны ли действия сотрудников жилконторы и куда обратиться?

Ответить

Такие действия неправомерны.

Напишите заявление о выдаче справки. Отправьте заявление в жилконтору по почте ценным письмом с описью вложения. В описи вложения укажите что именно вы отправляете: заявление с просьбой о выдаче справки такой-то". Обязательно оформите карточку уведомления.Тогда вам его принесут домой и вы узнаете когда и кем ваше заявление было получено.

В заявлении в дополнение к тесту с просьобой выдато то-то, тому-то, о том-то....... можете дописать:

".....Прошу уведомить меня в трехдневный срок в случае отказа в выдаче справки с указанием мотивированных причин отказа со ссылками на конкретные нормы закона. А также в случае отказа оставляю за собой право обращения в прокуратуру и в суд с иском об обязании выдать справку о прописке и взыскании с виновного лица морального вреда в мою пользу.

Всю корреспонденцию прошу направлять по такому-то адресу, телефон для контакта такой-то........."

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Уфа, 25.03.2010, 22:15

Я отдала ювелиру изделие на переделку, они перестраховались и указали срок изготовления больше месяца. В итоге прошло три месяца и меня кормят завтраками. Трубку не берут, а приемщик ничего не решает и со слов ювелира говорит, что изделие в работе. Куда жаловаться?

Ответить

Вы вправе отказаться от исполнения договора, поскольку исполнитель нарушил сроки оказания услуг - п. 1 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".

При этом исполнитель в обязательном порядке должен выплатить за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов от цены выполнения работы (оказания услуги), а в случае, если цена не определена, - общей цены заказа (п. 5 ст. 28 Закона N 2300-1).

Неустойка (пеня) взыскивается за каждый день просрочки до предъявления потребителем требования об отказе исполнения договора. То есть в вашем случае за каждый день в течение тех двух месяцев после дня когда услуга должна была быть исполнена.

Помимо расторжения договора и выплаты неустойки (пени) потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Думаю, в вашем случае никаких иных убытков вы не понесли. Но об этой норме закона на будущее знайте!

И еще, в отличие от некоторых норм Гражданского кодекса, согласно п. 4 ст. 28 Закона N 2300-1 О защите прав потребителей, в случае отказа от исполнения договора потребителем исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (услуги) даже если исполнитель уже часть работ заказа выполнил, а также платы за выполненную работу (оказанную услугу).

Отказа от исполнения вами договора (претензию) направляйте по фактическому адресу нахождения этой мастерской, но и на всякий случай по юридическому адресу, указанному в квитанции или в информации, вывешенной в помещении мастерской. Если адреса выяснить не сможете в связи с отсутствием информации в помещении, посмотрите ИНН или ОГРН на печати в квитанции, и попросите информацию о юрадресе в налоговой инпекции или на сайте ФНС России.

Обязательно!!!!!!!!!!!!!!! Претензию направляйте по почте ценным письмом с описью вложения и карточкой уведомления. В описи вложения обязательно укажите что за документ вы направляете коротко. но ясно и четко: уведомление об отказе от исполнения договора по оказанию такой-то услуги по квитанции №______ от такого-то числа.

Если ответа на претензию вы не получите, или он вас не устроит, обращайтесь в суд.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Сорочинск, 25.03.2010, 09:12

Является ли обязательным лицензирование "Производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средст обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" согласно с законом Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" после выхода ФЗ №123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"? (желательно с подробными коментариями)

Ответить

В соответствии с пунктом 7 статьи 18 Федерального закона №128-ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности" лицензирование деятельности по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений прекращается со дня вступления в силу технических регламентов, устанавливающих обязательные требования к лицензируемым видам деятельности

В соответствии со статьей 152 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ №123-ФЗ) данный документ вступил в силу по истечении девяти месяцев со дня официального опубликования, есть разногласия по точной дате, но 1 мая 2009 года он уже точно вступил в силу.

В соответствии с ч.1 ст.151 со дня вступления в силу ФЗ №123-ФЗ до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона.

В соответствии с ч. 3 статьи 151 ФЗ №123-ФЗ

1) документы об аккредитации, выданные в установленном порядке органам, осуществляющим сертификацию, испытательным лабораториям (центрам);

2) принятые документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям пожарной безопасности считаются действительными до окончания установленного в них срока.

Следовательно, из-под юрисдикции закона о лицензировании эта деятельность уже выбыла. Статья 171 УК РФ не содержит состава престпуления по указанной вами деятельности, поскольку действующее законодательство не содержит требований о получении на указанную деятельность специального разрешения (лицензии).

Уголовно-правовая ответственность по иным статьям УК РФ не рассматривается в настоящем ответе. Он и так является достаточно развернутым. Остальное требует глубокого анализа, времени и будет платной услугой.

.

Могут ли привлеч к уголовной отвественности по статье №171 УК РФ за работу по этому виду деятельности за 2007-2008 год?

Задано вопросов 5, из них VIP - 3
Тамбов, 25.03.2010, 13:36

Уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления. В 2008 году я, предприниматель, осуществляла продажу окон ПВХ несобственного изготовления и осуществляла замену старых оконных блоков на окна ПВХ. Следователь ОБЭП инкриминирует мне осуществление капитального ремонта зданий, как лицензируемый вид деятельности, но у меня заключены договора на замену окон только с физическими лицами, владельцами квартир в многоквартирных домах. Согласно Общероссийскому классификатору услуг населению данный вид деятельности относится к бытовым услугам населению, лицензии на которые не требуются. Кроме того, согласно Ведомственным строительным нормам, этот вид работ может выполняться ив ходе текущего ремонта зданий, на что тоже лицензия не нужна. Как защитить себя не знаю. Следствие не принимает мои доводы и ссылки на документы.

Ответить

Предпринимательская деятельность по осуществлению монтажа пластиковых окон по заказам физических лиц соответствует коду 016108 ОКУН.

В 2008 году для выполнения монтажных работ по установке изделий из ПВХ-профилей необходимо наличие лицензии Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Обязанность иметь лицензию или нет не ставится в зависимость от кода ОКУН, а в соответствии с Законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" .

Однако, не все может быть таким мрачным для вас. Считается, что монтаж оконных блоков из профиля ПВХ при ремонте зданий и сооружений лицензированию не подлежит. Но однозначности в этом вопросе не имеется, и отдельного документа также нет. Вам необходимо направить самим письмо в Федеральный лицензионный центр при Госстрое РФ и задать ясный вопрос: подлежит ли лицензированию моя деятельность такая-то, осущетвляемая в такой-то период? Кроме того, потрудитесь и поищите в интернете информацию по вашей деятельности или какие-нибудь вырезки из газет и журналов, подтверждающих обратное.Это я советую не для того, чтобы вы действительно руководствовались когда-либо в вашей деятельности такими эссе, а только для того, чтобы попытаться исключить прямой умысел при осуществлении деятельности с нарушением закона.

У меня на руках письмо руководителя регионального отделения ФЛЦ, где черным по белому: замена оконных блоков (в том числе из профиля ПВХ) осуществляемая в ходе текущего ремонта лицензированию не подлежит. И тот же руководитель дает пояснения сотрудникам ОБЭП, что лицензия для проведения данного вида работ необходима. Очень весело?!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 5, из них VIP - 4
Щекино, 20.03.2010, 14:14

Дополнение к вопросу№982466 дело в том, что бывшая супруга зарегистрирована как ИП и находится на ЕНДВ.

Ответить

Считаю, что суду не интересны приходно-расходные кассовые книги и прочее.

Однако это необходимый шаг в вашем случае. Позднее поясню почему.

Поскольку необходимы специальные знания и навыки в установлении тех юридически важных обстоятельств, на которые истец ссылается, то желательна бухгалтерская экспертиза (аудит). В соответствии с нормами ГПК РФ истцу необходимо ходатайствовать о проведении подобной экспертизы, определить круг вопросов для дачи на них ответов экспертами в своем заключении. В соответствии со ст. 79 ГПК РФ вы также можете просить суд назначить проведение экспертизы в конкретном судебно-экспертном учреждении или поручить ее конкретному эксперту (абз. 2 ч. 2 ст. 79 ГПК РФ). А еще вы вправе присутствовать при проведении экспертизы, за исключением случаев, когда такое присутствие может помешать исследованию, совещанию экспертов и составлению заключения (ч. 3 ст. 84 ГПК РФ). Суд предварительно выслушает мнения лиц, участвующих в судопроизводстве.

Вот почему необходимо подать еще и ходатайство об истребовании доказательств предварительно. Иначе ваше определение о назначении экспертизы останется без исполнения экспертами.

Забегая вперед, скажу, что перспектив особых нет в случае если ваш ответчик укроет необходимые документы. О случаях утери ТМЦ и порчи она может составить необходимые акты, и заручиться документами о том, что реализация ТМЦ не осуществлялась. Следовательно, прибыль не получала.