Проблема бытового характера: Квартира-хрущевка 3 эт. из 5 эт. ночью (в квартире никого не было, ночевали в другом месте) лопнула пластиковая крышка фильтра между трубой и газовой колонкой нагрева воды (не совсем наша вина и это могло случиться в любой момент, не угадаешь и уж тем-более умысла тут никакого не было, фильтр стоял и исправно работал лет 5). К фильтру поступает вода (из крана) под давлением (бытовое давление воды в кране) поскольку ночью никого не было дома, холодная вода лилась в кухню, зал, коридор и соответственно к соседям 2 и 1 этаж, соседи вызвали аварийку, перекрыли воду и отопление (потому что причина была неизвестна) дозвониться никто не мог, потому что у соседей не было моего телефона, утром до нас дозвонились, через родственников, сразу же с работы поехали на эту квартиру, связались с сантехником из ЖКХ он пришел и мы нашли причину, перекрыли коренной кран в нашей квартире и он включил отопление и воду в доме. Пока убрали воду, сходили к соседям на 1 этаж извинились, спросили можем ли чем-то помочь, они сказали, что протекло не много, извинения приняли, претензий не имеют. На втором этаже соседи сдают квартиру в аренду, с арендаторами поговорили (семья три человека) извинились перед ними за неудобства (всё-таки люди всю ночь с ведрами бегали и спали в холоде) они извинения приняли, теперь предстоит разговор с хозяевами (арендодатель). Вопросы: 1. Как вести диалог с юридической точки зрения? (понятно что извинимся, это естественно) 2. Что он может потребовать и в какой форме? 3. Как он сможет доказать на какую сумму он понес убытки? 4. За чей счёт должны проводиться экспертизы? 5. Как с ним расплатиться наличными или переводом? 6. Надо ли составлять какие-то договора об оплате/возмещению? 7. Как грамотно взять расписку о том, что после возмещения он больше не имеет претензий?
ОтветитьОтвет отключен модератором
Здравствуйте. Гражданское дело. Гараж соседей на меже. Затеняет, подтапливает. Подаю иск а суд. Поясните пожалуйста что такое цена иска и как она формируется?
ОтветитьЗдравствуйте.
В Вашей ситуации цена иска зависит от того, что именно Вы требуете в суде.
Цена иска — это денежная оценка Ваших требований.
Цена иска формируется по таким правилам:
1. Если Вы просите устранить препятствия, снести или перенести гараж, то это неимущественный иск, и цена иска = не определяется.
2. Если Вы дополнительно просите возместить ущерб (подтопление, порча земли, ремонт забора и т.д.), тогда цена иска = сумма ущерба, которую Вы заявляете.
Например: ремонт участка стоит 40 000₽ → цена иска 40 000₽.
3 Если иск одновременно:
— об обязании убрать гараж,
— и о взыскании ущерба,
то цена иска = только сумма ущерба,
а требование об устранении препятствий идёт как неимущественное.
В Вашем случае, если Вы хотите, чтобы суд обязал убрать или перенести гараж, и при этом не заявляете ущерб, то цена иска = 0, и Вы платите только госпошлину за неимущественный спор.
Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском о взыскании арендной платы с арендатора ООО «Инвеставто». Ответчик, возражая против исковых требований, утверждал, что заключенный с истцом договор аренды является недействительным на основании ст. 168 ГК РФ как не соответствующий требованиям закона. В частности, положения договора о размере арендной платы и об ответственности за нарушение договорных обязательств не соответствуют нормам Закона Калининградской области «Об аренде государственного имущества Калининградской области» в части базисной цены стоимости аренды 1 квадратный метр (ст. 11) и размера пени за просрочку внесения арендной платы (ст. 19). Есть ли основания для признания договора недействительным?
ОтветитьЗдравствуйте.
Нет, одних лишь расхождений условий договора с региональным законом обычно недостаточно, чтобы признать договор аренды недействительным по ст. 168 ГК РФ.
1. Ст. 168 ГК РФ требует, чтобы сделка нарушала императивную норму закона, причём такую, которая запрещает саму сделку или определённые её условия, а нарушение прямо влечёт недействительность.
2. Законы субъектов РФ (в данном случае — закон Калининградской области) не могут устанавливать основания недействительности сделок и не могут изменять ГК РФ.
Региональный закон действительно задаёт, как должна рассчитываться арендная плата и пени. Но если в договоре указали другую сумму или другой размер пени, это не отменяет сам договор — просто эти условия будут приведены судом в соответствие с законом.
3. Судебная практика (арбитражная) однозначна: неправильное определение арендной платы или пени в договоре государственного/муниципального имущества не влечёт ничтожности договора, а лишь означает, что суд может применить цену и пеню в соответствии с законом, если стороны допустили ошибку.
4. Не соответствует цене по закону — суд просто скорректирует размер арендной платы.
Пени больше, чем разрешено — суд снизит её до нормы, но договор остаётся действующим.
5. Договор признают недействительным только тогда, когда нарушена норма, которая сама по себе делает сделку недействительной. В данном случае такой нормы нет, поэтому договор действителен, а неверные условия просто корректируются..
Здравствуйте скажите пожалуйста могу ли я потребовать возврат денег за туфли
ОтветитьЗдравствуйте.
Да, Вы можете потребовать возврат денег за туфли, и закон даёт Вам такое право в нескольких ситуациях.
Если в туфлях обнаружены любые недостатки — трещины, перекос, дефекты подошвы, запах, неравномерная окраска, разные по форме пары, производственный брак и т.п. — это товар ненадлежащего качества. В этом случае действует ст. 18 Закона «О защите прав потребителей», и Вы имеете право требовать полный возврат денег, обмен на другую пару или бесплатный ремонт. Продавец не вправе навязывать только экспертизу или ремонт — выбор за Вами.
Если туфли качественные, но просто не подошли по размеру, фасону, полноте, цвету или по комфортности, Вы тоже можете вернуть их. Обувь не входит в перечень товаров, которые нельзя вернуть или обменять, поэтому по ст. 25 Закона о защите прав потребителей Вы имеете право в течение 14 дней не считая дня покупки вернуть обувь в магазин или обменять на другую пару. Главное — чтобы туфли не были ношены на улице, чтобы был сохранён товарный вид, не повреждена подошва и сохранены ярлыки. Чек желателен, но не обязателен — продавец может установить покупку по иным данным (ст. 5 ЗоЗПП).
То есть в большинстве случаев вернуть деньги за туфли можно как при наличии дефекта, так и если они Вам просто не подошли.
Здравствуйте, вопрос обратной стороны. Два месяца назад продал пункт, покупатель проработав с ним 2 месяца пишем мне о расторжении мол она обманута, что тариф завышен и WB его может понизить. О спецификации тарифа, ей разъяснялось, тому подтверждение переписка по договору. Согласно ДКП который мы подписали, пункт перешёл со всей мебелью с тарифом который ей и был передан по факту продажи, договор аренды был переоформлен на аналогичных услових как и был оформлен у меня. Сама претензия ко мне уже считаю возмутительной, но раз уж до того дошло, буду стоять за себя. Хотел бы узнать свои действия и какие у меня вообще перспективы?
ОтветитьЗдравствуйте.
По описанию ситуации требования покупателя не имеют под собой никакой юридической основы, и перспектив у неё — практически ноль.
Покупатель приобрёл пункт в том состоянии и с теми условиями, которые существовали на момент продажи.
Если в договоре купли-продажи и переписке зафиксировано, что тариф был таким-то, условия аренды такими-то, мебель и имущество переданы — покупатель принял объект со всеми характеристиками, о которых он был осведомлён.
То, что Wildberries в будущем может изменить тариф — это вообще не связано с Вами.
Это предпринимательский риск покупателя.
Тарифы WB — это внешняя, независимая от Вас экономическая переменная, и Вы не несёте ответственности за политику маркетплейса после сделки.
Суд такого требования даже рассматривать по существу не будет: Вы не гарантировали неизменность тарифов, и не могли этого гарантировать.
Если покупатель утверждает, что «она обманута», то ей придётся доказывать умышленный обман (ст. 179 ГК РФ), а это крайне сложно.
Истец выбрал вариант предложенный строительной судебной экспертизой где нужно провести газ, воду, канализацию, но суд согласился с ответчиком, что нужно пригласить газовиков и горводоканал для консультации. Это как на практике? А если я не буду проводить газ.
ОтветитьЗдравствуйте.
Если экспертиза предложила несколько вариантов и истец выбрал тот, который включает подвод газа, воды, канализации, но суд решил, что перед окончательным определением способа нужно получить разъяснения от газовой службы и водоканала, то суд делает это для того, чтобы:
– уточнить техническую возможность работ;
– исключить нарушения норм безопасности;
– понять, вообще допустим ли выбранный истцом вариант.
То есть суд не обязует Вас проводить газ — он лишь должен удостовериться, что выбранный истцом вариант в принципе возможен.
Если Вы не хотите проводить газ, никто не может заставить Вас тянуть газовое оборудование до своей части дома.
Подвод газа — это ваше право, но не обязанность.
Но суд может установить такой порядок пользования, что для обеспечения нормальной изоляции долей технически требуется подвод коммуникаций. В этом случае:
– суд не обяжет Вас «выполнить работы»,
– но может определить порядок пользования, при котором коммуникации должны быть предусмотрены, а уже проводить их или нет — решаете Вы.
Таким образом, максимум, что может сделать суд — установить порядок пользования, предусматривающий такую возможность для истца, а не обязанность для Вас.
Поэтому если Вы газ не хотите проводить, Вы просто заявляете в суде:
«Прошу учесть, что я не намерен проводить газоснабжение на своей части дома. Проведение газа — это добровольное решение собственника, а не обязанность. Прошу суд оценить возможность реализации выбранного варианта экспертизы без возложения на меня обязанности подключаться».
Суд это обязан учитывать.
Здравствуйте! Столкнулась с такой проблемой-знакомая не хочет возвращать долг. Я ей помогла финансово в период, когда ее уволили с работы, помогла восстановиться. Просила еще попутно 240 тыс руб в долг под расписку, но я не дала. После восстановления на работе начала мне выплачивать долг, общая сумма остатка по переводам составляет 80 тыс. Руб. Есть выписка из банка. Могу ли я обратиться в суд? Ее сожитель начал мне угрожать поджогом машины, поступают звонки ночью. Она мне тоже начала писать оскорбления. Стоит ли писать заявление в полицию?
ОтветитьЗдравствуйте.
Да, в Вашей ситуации нужно действовать сразу в двух направлениях — в суд по долгу и в полицию по угрозам.
По долгу: если у Вас есть переводы денег и переписка, где она просит занять, обещает вернуть и признаёт долг — этого достаточно, чтобы подать иск в суд. Суд принимает такие доказательства, даже если нет расписки. Выписка банка + переписка = подтверждение займа (ст. 808 и 810 ГК РФ). Вы можете взыскать оставшиеся 80 тысяч, проценты и судебные расходы.
По угрозам: угрозы поджога машины, ночные звонки, оскорбления — это основания для немедленного обращения в полицию. Это подпадает под ст. 119 УК РФ (угроза причинения вреда), ст. 7.24 КоАП, ст. 5.61 КоАП (оскорбления).
Если хотите, Я составлю Вам готовое заявление в полицию и иск в суд.
Возможно ли вывести садоводческие земельные участки из состава СНТ, расположенные на краю СНТ, чтобы в дальнейшем открыть на них автосервис?
ОтветитьЗдравствуйте.
Формально вывести земельные участки из состава СНТ возможно, но на практике это очень сложно, занимает много времени и зависит от статуса земли, документов СНТ и градостроительных ограничений.
Открыть автосервис на таких участках получится только после изменения вида разрешённого использования (ВРИ), а это самый сложный этап.
Если судебное решение вступило в силу 18 июня 2025 г, а ответчиком подано заявление о возмещении трат на адвоката 19 сентября 2025 года, не прошли ли сроки для подачи таких требований? 3 месяца разве не 17 сентября имтекают?
ОтветитьЗдравствуйте.
Если судебное решение вступило в законную силу 18 июня 2025 года, то трёхмесячный срок для подачи заявления о судебных расходах (в том числе на представителя) исчисляется со следующего дня, то есть с 19 июня 2025 года.
Три месяца истекают 19 сентября 2025 года включительно.
Это значит:
Последний день подачи — 19 сентября 2025 г.
17 сентября — это не конец срока.
Заявление, поданное 19 сентября, считается поданным вовремя.
Срок не пропущен.
Как грамотно узаконить засыпку щебнем луж во дворе?
ОтветитьЗдравствуйте.
Узаконить подсыпку щебнем можно только через согласование.
Если это двор многоквартирного дома, нужно подать в управляющую компанию заявление с просьбой согласовать подсыпку щебнем для устранения ямы или лужи.
УК проводит осмотр и либо даёт разрешение, либо делает работу сама.
Если территория муниципальная — то же самое делается через администрацию. Если подсыпка уже выполнена, подаётся заявление с просьбой оформить акт о выполненной подсыпке, чтобы не было претензий.
Можно ли продать земельный участок если судебное разбирательство еще не окончено
ОтветитьЗдравствуйте.
Продать земельный участок можно, даже если судебное разбирательство ещё идёт — но только при одном условии: на участке не должно быть ареста или запрета на регистрационные действия.
Однако есть риск последующих споров по сделке, если решение суда будет не в Вашу пользу.
Можно ли вернуть деньги? Ситуация следующая. Отправитель по ошибке отправил деньги человеку у которого наложен арест на все счета. Может ли получатель обратиться в ФССП с заявлением о возврате данных денежных средств на счет отправителя?
ОтветитьЗдравствуйте.
Вернуть ошибочно перечисленные деньги возможно, но ФССП сделать этого не сможет. Даже если должник подаст заявление приставу, тот не имеет права вернуть поступившие средства — они сразу считаются погашением долга.
Если деньги ещё не списаны приставами и находятся в банке, их можно вернуть по заявлениям отправителя и получателя.
Если же деньги уже списаны в пользу взыскателя, вернуть их получится только через суд — через иск о неосновательном обогащении.
Здравствуйте, подскажите, как быть в такой ситуации. 5 лет назад дебошир в пьяном виде подошёл и расколотил машину доской. Полиция вызвана, акт составлен. Но сначала дело не довели до суда, так как участковая не могла нормально подготовить документы, их несколько раз возвращали из суда на переделку, в итоге ушли сроки, дебошир даже штрафа за это не получил, ходил и смеялся в лицо. Далее подали на него в суд на возмещение имущественного ущерба, суд присудил возместить ущерб плюс судебные издержки. Но этот товарищ не работал официально, с него было нечего взять, потом он вообще попал в тюрьму очередной раз, приставы сказали, что до нас очередь не дойдёт, сначала государство будет у него брать свои штрафы, которых немерено, потом другие люди, которым он раньше нас нанес ущерб, таких тоже хватает. И вот сейчас он попал на СВО. Теперь у него есть деньги, но пристав сказала, что имущественный ущерб теперь с него не возьмёшь, это прощается и списывается. Это как вообще? Хотим взять из суда дубликат иска и снова возобновить исполнительное производство, так как имеем право возобновить в течение 3 лет после его прекращения по срокам. Приставы должны были нам направить эти документы, но в итоге они куда-то бесследно пропали. Что вообще делать и на что рассчитывать?
ОтветитьЗдравствуйте.
Участие должника в СВО не списывает и не отменяет его гражданские долги. Имущественный ущерб по решению суда никуда не исчезает. Пристав ввела Вас в заблуждение: закон позволяет списывать только часть кредитов, но не вред, причинённый имуществу.
Если исполнительное производство прекратили из-за невозможности взыскания, Вы вправе вновь возобновить его в течение 3 лет.
Для этого нужно:
1. В суде получить дубликат исполнительного листа, так как оригинал у приставов утрачен.
2. Подать приставу заявление о возобновлении исполнительного производства.
3. Подать заявление о взыскании из его денежного довольствия, так как на СВО он получает официальный доход, с которого удержания возможны.
Никакого «прощения» долга из-за СВО не существует — долг останется и подлежит взысканию.
Подскажите пожалуйста, я ИП, арендую помещение и хотела заключить договор водоснабжения напрямую с поставщиком ком. услуг. Водоснабжающая организация отказала, т.к. в договоре аренды нет условия, что договоры ресурсоснабжения заключает арендатор. Если текущей датой сделать такое доп. соглашение к договору аренды, то в договоре водоснабжения можно включить оговорку, что договор распространяется на отношения, возникшие с 01.10.25?
ОтветитьЗдравствуйте.
Да, так сделать можно.
Вы подписываете доп. соглашение к аренде текущей датой, где прописано, что арендатор вправе заключать договоры ресурсоснабжения. После этого водоканал вправе заключить с Вами договор.
В договор водоснабжения можно включить пункт, что он распространяется на отношения с 01.10.2025, если обе стороны согласны. Закон это позволяет, ретроактивное действие договора допустимо.
Украли велосипед 2 подростка. Личности установлены. Родители в мое отсутствие прикатили и оставили, велосипед неисправен, как заставить полицию его забрать и возместить ущерб
ОтветитьЗдравствуйте.
Если личности подростков установлены, а велосипед вернули в повреждённом виде, полиция обязана изъять велосипед как вещественное доказательство, зафиксировать повреждения и провести проверку.
Оставить вещь под дверью родители не имеют права, и полиция не может игнорировать факт хищения и повреждения. Вам нужно подать в отдел полиции короткое заявление с требованием принять велосипед по материалам проверки или дела, провести его осмотр, составить протокол и назначить оценку ущерба.
Лучше подать через канцелярию или дежурную часть, чтобы Вам поставили отметку о приёме.
Если отказывают или «делают вид, что не обязаны», можно сразу подавать жалобу начальнику отдела или в прокуратуру — такие жалобы обычно заставляют полицию забрать вещь в тот же день, потому что это прямая обязанность сотрудников.
Ущерб подлежит возмещению в полном объёме родителями несовершеннолетних, так как за вред, причинённый детьми, отвечают их законные представители по ст. 1073 ГК РФ.
Для этого нужно провести оценку повреждений — акт из мастерской или заключение о стоимости ремонта (или о том, что ремонт невозможен и велосипед утратил потребительскую стоимость).
После этого подаёте в полицию заявление о возмещении ущерба, а затем можно обратиться к родителям с претензией о добровольной выплате суммы.
Если они откажутся, ущерб взыскивается через суд, и такие дела выигрываются практически всегда, поскольку факт хищения и повреждений подтверждается материалами проверки.
Если нужно, могу составить текст заявления или жалобы.
12.11 подано заявление о краже группой неизвестных лиц. На следующий день составила обращения на 102, чтобы приехали на место, 14.11 написано заявление, чтобы приехали, забрали велосипед как вещдок. до сих пор ни звонка, ни приезда.
с него сняли все на сумму больше 3тыс. рублей + поломка заднего колеса, элементов трансмиссии
Сегодня с неизвестного номера звонит девушка, представляется сотрудником ПДН и говорит : пишите, что претензий не имеете. Это как вообще понимать?
После требования представиться, на каком основании меня обзванивают и не вызывают на место, сбросила, сказав что-то нечленораздельное. У меня подозрение, что решат все без меня и закроют за отсутствием материалов/претензий/потерпевшего
Запросила с прежнего места работы характеристику. Такой бред написали. Есть пунк о том что по оценке моего непосредственного руководителя я исполняла должностные инструкции некачественно и не своевременно, хотя за эти полгода что я работала, план выполнен за 6 месяцев на 92% о чем говорит отчёт минземимущества, он у меня на руках, правдп неофициальный. Так же есть пункт, что у меня были проблемы в организации работы и проблемы с коллегами. На этот пункт у меня есть официальный документ о том, что мне отказано в отпуске поле 6 месяцев работы, так как нужно набрать 14 дней. Дело в том, что я брала 7 дней преждевременно для операции. И когда после 6 месяцев я захотела уйти на 7 дней, они начали утверждать, что нужно 14. Я написала на 14 дней, так как после 6 месяцев работы я имею право уйти на 28 дней, мне было также отказано. Моя стычка с коллегами, это моё отстаивание мох гражданских прав. Могу ли я подать в суд за клевету, которую написали в характеристике?
ОтветитьЗдравствуйте.
Характеристика — это не юридический документ, а внутреннее мнение работодателя.
Но даже мнение не даёт права писать заведомо ложные сведения, которые вредят Вашей репутации.
Однако подать иск именно о клевете (ст. 128.1 УК РФ) Вы не сможете, потому что:
– клевета — это уголовная статья;
– уголовное дело возбуждается только если ложные сведения доведены до неограниченного круга лиц;
– характеристика передаётся по запросу, не является публичным распространением;
– значит состава клеветы нет.
Но это не значит, что Вы не можете защитить свои права.
Вы можете подать исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации по ст. 152 ГК РФ.
В суде можно требовать:
– признать конкретные сведения не соответствующими действительности,
– обязать работодателя выдать новую характеристику без ложных утверждений,
– обязать предоставить опровержение,
– взыскать компенсацию морального вреда (обычно небольшую, но взыскивают).
Это рабочий механизм.
И суды часто встают на сторону работника, если работодатель включил в характеристику субъективные оценки, которые не подтверждены документами.
В Вашем случае шансы есть, потому что:
Они пишут, что Вы «некачественно» исполняли обязанности, но у Вас есть отчёт Минземимущества на 92% выполнения плана.
Они пишут про «проблемы в организации работы», но таких официальных взысканий или замечаний у работодателя нет, иначе бы выдали при увольнении.
Они пишут про «проблемы с коллективом», а у Вас есть документ об незаконном отказе в отпуске, то есть конфликт возник из-за нарушения Ваших прав, а не Вашей вины.
Все эти пункты — не факты, а субъективные оценочные формулировки, которые нельзя включать в официальную характеристику как объективные сведения.
Суды такие вещи признают недостоверными.
При необходимости могу составить претензию работодателю и исковое в суд.
Добрый день! Мне требовалась юридическая помощь по возврату водительских прав. На авито нашел объявление и обратился за услугой. Услуга была оказана. Качество меня не устроило и результат тоже. Мною был написан негативный отзыв под этим объявлением. Сегодня от этих юристов получил претензию и исковое заявление о том, что я их оклеветал. Требуют компенсацию морального ущерба и ущерба деловой репутации 150 т. р. и удалить отзыв. Подскажите, пожалуйста, это вообще правомерно и есть ли у них какие то перспективы при выходе в суд? И что мне делать в данной ситуации?
ОтветитьДобрый день.
Ситуация типичная, и почти всегда юристы с Авито пугают “клеветой”, хотя по факту перспектив у них почти нет.
Ваш отрицательный отзыв — это оценочное суждение, а не клевета.
Клевета — это заведомо ложное фактическое утверждение, которое можно проверить.
Фраза «плохо оказали услугу», «я недоволен качеством» — это мнение, а мнения не являются клеветой.
По закону оценочные суждения не подлежат судебной защите как клевета, потому что их нельзя проверить на “истинно/ложно”.
Поэтому требование удалить отзыв и заплатить 150 000 — это типичная попытка давления.
Чтобы выиграть, им нужно доказать, что Вы написали конкретные ложные факты и сделали это умышленно. Это почти невозможно.
Удалять отзыв и платить деньги Вы не обязаны. На претензию можно ответить кратко, что отзыв выражает Вашу оценку услуги и не содержит сведений, соответствующих составу клеветы.
Хотелось бы сначала изучить сами документы, чтобы понять содержание требований и исходя из этого дать Вам более полный ответ.
Здравствуйте, купил комнату в общежитии с сан узлом, сделанным уже предыдущим хозяином, вопрос, будет ли считаться это незаконной перепланировкой? Хотя смотрю, у многих уже есть сан узлы в комнатах, у некоторых нет? Ответье пожалуйста
ОтветитьЗдравствуйте.
Да, санузел в комнате общежития формально считается перепланировкой, если его не согласовывали. Но раз он сделан давно и такие санузлы есть у многих соседей, это обычно не вызывает проблем. Практически это распространённая ситуация, и никто не требует демонтировать, если нет жалоб или проверок.
Здравствуйте, такой вопрос. Мы с бывшим мужем больше не поддерживаем связь. Могу я отозвать исполнительный лист на алименты? Ребенку 9 лет, я работаю правда неофициально и мой гражданский муж нас тоже обеспечивает.
ОтветитьЗдравствуйте.
Да, Вы можете отозвать исполнительный лист на алименты — это Ваше полное право. Пристав после Вашего заявления прекратит исполнительное производство и вернёт лист.
Важно понимать: отзыв листа не отменяет алименты, просто их больше не будут взыскивать принудительно. В любой момент Вы сможете подать лист снова и возобновить взыскание. Это законно и не считается отказом от прав ребёнка.
Здравствуйте, уважаемые юристы.
Пожалуйста подскажите.
В расчетах , прилагаемых к судебному иску по кредитной задолженности, СИД по которой истёк ещё в 2011 году, увидела начисления в 2021 году по корректирующим проводкам по счету после даты оплаты Заключительного требования (приобретение прав требованиям договора от контрагента Домашние деньги)
Остаток суммы задолженности и сумма начисления по корректирующим проводкам совпадают.
Что зто означает? Это никак не влияет на течение СИД?
ОтветитьЗдравствуйте.
То, что Вы видите в расчётах банка или коллектора за 2021 год — это внутренние бухгалтерские корректировки, а не реальное возобновление долга.
Объясню проще.
Если срок исковой давности (СИД) по кредиту истёк в 2011 году, то любые корректирующие проводки в 2021 году не влияют на течение срока давности, если Вы сами не признавали долг (не платили, не подписывали соглашения, не писали писем с признанием долга).
То есть такие записи — это просто внутренние движения по счёту, которыми новый кредитор («Домашние деньги» или его правопреемник) отражает передачу или перерасчёт долга.
Но юридически они не возобновляют СИД и не создают новых обязательств.
Добрый день! Мама недавно продала гараж. Гараж был со всеми документами на землю и строение. В гараже стоял опломбированный счетчик на свет, свет работает. Гаражом она владела более 20 лет, за свет последние лет 10, может больше не платила. За все время владения гаражом набежало только 28 киловат на счетчике. Перед продажей она пошла в организацию по свету, сообщила что продает гараж и хочет закрыть долг в 28 квт. Ей сказали приходить через месяц, а через месяц когда гараж уже продан ей сообщают, что этого подключения не могут найти и оно якобы нигде не числится. Новый покупатель сегодня был в этой организации и ему сказали что нужно заплатить 30000 за подключение света и счетчик, при этом повторюсь свет в гараже есть и счетчик опломбированный есть. Он вытянул 30000 рублей с матери, но они договорились что пойдут в организацию вместе разбираться. Насколько правомерны действия организации? И как выйти из этой ситуации?
ОтветитьДобрый день!
Действия организации вызывают серьёзные сомнения в законности.
Если в гараже есть свет, счётчик стоит и он опломбирован, значит гараж уже был подключён к электросетям.
То, что организация сейчас говорит, будто «подключения не существует» или «оно нигде не числится», говорит только о том, что у них проблемы с учётом, но это не делает Вас обязанными оплачивать новое подключение.
По закону плата взимается только за само технологическое присоединение, то есть за то самое реальное подключение к сетям, которое делают один раз.
Это следует из Постановления Правительства РФ № 861.
Если объект уже подключён (а в Вашем случае свет работает и счётчик стоит), повторно брать деньги нельзя, потому что никакого «нового» подключения не требуется.
Поэтому требование 30000 рублей не имеет под собой правовых оснований.
Что касается "пойти в организацию и разобраться", то моя рекомендация не ходить и не выяснять устно — такие разговоры потом подтвердить невозможно. Правильно будет направить письменный запрос: через электронную приёмную, личный кабинет или обычной почтой.
На письменный запрос организация обязана дать официальный аргументированный ответ.
В обращении нужно потребовать:
1. Данные по пломбе на счётчике и архивные сведения о точке поставки, чтобы подтвердить факт существующего подключения.
2. Пояснения, почему они требуют оплатить «новое подключение», если свет уже есть и объект фактически присоединён к сетям.
3. Указание конкретных норм закона, на которые они опираются, требуя 30000 рублей.
В обращении это можно сформулировать так:
«Прошу предоставить официальное подтверждение факта ранее выполненного технологического присоединения гаража к электрическим сетям, а также разъяснить правовые основания, по которым от меня (или нового собственника) требуется оплата за новое технологическое присоединение при условии, что электроснабжение объекта уже существует, свет функционирует, а прибор учёта установлен и опломбирован. Прошу указать конкретные нормы законодательства, на основании которых выставлено требование о внесении 30000 рублей, поскольку в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 861 повторная плата за техприсоединение при наличии действующего подключения не предусмотрена».
Это правильная формулировка — она заставляет организацию либо признать, что подключение было, либо объяснить, почему они требуют оплату.
Если после Вашего письменного обращения организация продолжит требовать 30000 рублей, даст формальный ответ или вовсе проигнорирует запрос, это уже основание для обращения в прокуратуру. В такой ситуации можно говорить о попытке навязать оплату за услугу, которая фактически была выполнена много лет назад, а также о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан.
Истцу просто сказали, что заседание переносится по причине отсутствие адвоката ответчика. Хотя сам ответчик тоже не явился. Так можно?
ОтветитьЕсли задолженность по кредиту возникла в браке. Могу сейчас часть задолженности перенести на зарплату мужа. Сейчас в браке.
ОтветитьЗдравствуйте.
Нет, просто так перенести часть задолженности по кредиту на зарплату мужа нельзя.
Если кредит оформлен на Вас, то банк имеет право требовать выплату только с Вас, даже если деньги были потрачены на нужды семьи.
Чтобы привлечь мужа к ответственности, нужно доказать, что кредит был семейным обязательством — то есть использовался в интересах семьи.
Для этого подаётся иск в суд о признании долга общим обязательством супругов (на основании статьи 45 Семейного кодекса РФ).
Если суд признает долг общим, тогда уже можно взыскать часть задолженности с мужа или добиться удержаний из его зарплаты.
Я могу подготовить для Вас исковое заявление в суд о признании кредита общим долгом супругов, чтобы Вы могли оформить всё законно.
Добрый день. У меня был долг в банке, после банк продал коллекторам ООО феникс, в последствии мы договорись с этой компанией о том, что я буду платить сумму долга частично, в рассрочку. До этого они присылали мне письма, точнее в мой судебный участок, о том что я у меня долг. После того как я договорилась с ними об оплате, они сказали что письма больше не будут отправлять. Сейчас снова пришло письмо из судебного участка о взыскании. Я связалась с ними, они сказали что не отзывают иск, хотя у нас уже Договор, есть отметка об оплате. Как быть? Куда обратиться в суд? Откуда мне пришло письмо?
ОтветитьЗдравствуйте.
Если у Вас уже заключено соглашение о рассрочке или погашении долга, и Вы исправно платите, но коллекторы всё равно подали или не отозвали иск, нужно действовать следующим образом:
Уточните, из какого суда пришло письмо.
В определении или судебном приказе указано — какой суд, номер дела и судья. Позвоните в канцелярию суда и уточните, что именно подано (иск или судебный приказ).
Если это судебный приказ, подайте возражения на его исполнение в течение 10 дней со дня получения.
Укажите, что между Вами и ООО «Феникс» заключено соглашение о погашении задолженности, платежи производятся, и Вы не согласны с взысканием.
Приложите к возражениям копию договора с ООО «Феникс», квитанции или выписки об оплате — это доказывает, что спор подлежит урегулированию без суда.
Если это иск, а не приказ, — подайте в суд отзыв на исковое заявление с теми же аргументами и доказательствами.
Дополнительно направьте заявление в ООО «Феникс» с требованием исполнить условия Вашего соглашения и отозвать иск из суда, поскольку оплата производится.
Стороння организация обратилась с просьбой выделить школьный автобус на перевозку детей на соревнование в другой город. Дети не нашего района. Мне нужно им отказать, как правильно оформить
ОтветитьЗдравствуйте.
Школьный автобус является муниципальным имуществом, и законом установлено, что такое имущество должно использоваться строго по целевому назначению — то есть только для подвоза обучающихся, проживающих на территории Вашего муниципалитета. Передавать автобус сторонним организациям для поездок детей из другого района нельзя, поскольку это будет считаться нецелевым использованием имущества и бюджетных средств.
Кроме того, если бы автобус был предоставлен сторонней организации, образовательное учреждение автоматически становилось бы организатором перевозки и должно было бы обеспечить весь комплекс требований Постановления Правительства РФ № 1527 (графики, списки, сопровождение, медосмотры, ГЛОНАСС, ответственность за безопасность чужих детей). Фактически исполнить это в отношении детей, не являющихся Вашими обучающимися, невозможно.
Поэтому единственно корректное решение — оформить письменный отказ примерно в таком формате:
"Уважаемый(ые) .............!
Ваше обращение о возможности предоставления школьного автобуса для перевозки детей на соревнования в другой город рассмотрено.
Сообщаем, что школьный автобус относится к муниципальному имуществу и используется исключительно для обеспечения подвоза обучающихся, проживающих в пределах нашего муниципального образования. Использование транспортного средства для перевозки детей сторонних организаций и детей, не относящихся к нашему району, действующими нормативными и локальными актами не предусмотрено.
Кроме того, предоставление автобуса стороннему организатору поездки означало бы возложение на образовательную организацию обязанностей по обеспечению требований Постановления Правительства РФ № 1527 «Об организованной перевозке групп детей», что возможно только в отношении обучающихся нашей образовательной организации.
С учётом изложенного возможность предоставления школьного автобуса отсутствует.
С уважением,
должность
Ф.И.О."
Здравствуйте. Родной брат, 51 год, инвалид 1 группы, страшно пьет, все пенсию пропивает. Я хочу получать за него пенсию, родная сестра ему, как это сделать и можно ли без его ведома. Спасибо
ОтветитьУмер папа,брат вступил в наследство на гараж,потом сделал дарственную на брата старшего,брат старший умер,наследники жена брата и мама брата. Мама в течение полгода оформила наследство,жена нет.Нотариус сказала,что ее половина так и будет висеть. Вопрос.,если с ней что то случится(она пьёт), наследники ее дети? И она просит 60 т за документы и хочет через нотариуса сделать отказ. Но теперь разве возможно написать отказ от наследства? По истечении срока полгода .
ОтветитьChatGPT сказал:
Здравствуйте.
Жена брата (вдова) действительно является наследницей умершего мужа — наряду с его матерью. Если она не подала заявление нотариусу в течение 6 месяцев, то срок принятия наследства истёк, и её доля не оформлена.
То, что нотариус говорит, что доля «висит», верно: она юридически остаётся непринятой, но при этом не переходит автоматически к другим, пока не будет оформлено через суд или нотариусом восстановление срока.
Отказ от наследства возможен только в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя (ст. 1157, 1159 ГК РФ).
После истечения этого срока отказ уже невозможен.
Единственный вариант — если она обратится в суд и восстановит срок для принятия, тогда сможет принять и сразу отказаться.
Если она ничего не делает и умирает, то её наследники — её дети (ст. 1142 ГК РФ). Но они получат только то, что юридически принадлежит ей.
Поскольку доля брата не оформлена, то и её наследники не смогут ничего получить без восстановления срока принятия наследства её мужем или ею самой.
Деньги (60 тысяч), которые она требует, не имеют под собой правового основания — это шантаж, поскольку оформить отказ сейчас нельзя.
Если жена брата умрёт, не оформив наследство, её доля останется юридически «ничьей» — она не перейдёт детям автоматически, потому что сама она наследство не приняла.
После её смерти оформить вторую половину можно только через суд: признать, что она фактически приняла наследство от мужа (если жила, пользовалась гаражом и т. д.), а затем её дети смогут наследовать уже после неё.
Без этого доля будет «заморожена», и распоряжаться всей собственностью нельзя, пока не будет решения суда.
Претендует ли жена на квартиру в соцнайме при разводе. В квартире прописана не совершеннолетняя дочь. В договоре соцнайма жена не фигурирует. Договор соцнайма заключен в браке.
ОтветитьЗдравствуйте.
Если жена зарегистрирована в квартире по соцнайму — она считается членом семьи нанимателя и имеет равное право проживания, даже если не указана в договоре. После развода это право сохраняется, выселить её можно только через суд.
Если жена не зарегистрирована и фактически не проживает в квартире — она не считается членом семьи нанимателя и не имеет права пользования жильём. В этом случае после развода никаких прав на квартиру у неё нет.
Здравствуйте. По обьявлению меня пригласили на работу в пункт выдачи озон. На словах пояснили что три дня будет (ознакомление), затем меня оформят. В первый же день приехал руководитель и стал предлагать чернз три дня заключить договор гпх. Я сказал что должен быть трудовой договор. Руководитель ответил, что хорошо, через три дня заключим трудовой договор, но я должен выбрать или я оформлен официально и компания мне тогда компенсирует ндфл (потому что тогда при устройстве обрщали одну зарплату а при официальном оформлении еще минус подоходный налог), но тогда отпуска и больничного не будет. Или компания мне нп компенсирует ндфл, то есть моя зарплата уменьшится, но тогдм отпуск и больничный будет. Я настаивал на законном оформлении и соблюдении всех труд. Прав. В итоге два дня я на ознакамливался (как обещала компания) а фактически раюотал, выдавал заказы, принимал товар. Через два дня мне позвонили и сказали что решили меня не брать. Имею ли я право на оплату двух дней работы? На какие нормы закона сослаться? Или на конституцию?
ОтветитьЗдравствуйте.
Да, Вы имеете право на оплату этих двух дней, даже если трудовой договор не заключили.
По статье 67.1 Трудового кодекса РФ, если человек допущен к работе с ведома работодателя, трудовые отношения считаются возникшими, и работодатель обязан оплатить фактически отработанное время.
Кроме того, статья 16 ТК РФ прямо говорит: трудовые отношения возникают с момента фактического допуска к работе, даже без подписанного договора.
Значит, компания обязана оплатить эти 2 дня и начислить все положенные выплаты.
Если не заплатят — можно подать жалобу в трудовую инспекцию или иск в суд о взыскании заработка.
Если хотите, я могу Вам подготовить короткую жалобу в трудовую инспекцию по этой ситуации.
Есть ли реальная судебная практика, согласно которой суд уменьшил размер оплаты услуг адвоката выигравшей стороны потому, что размер оплаты был больше, чем размер требования? Скажем, выиграли 8000, а на адвоката по суду требуют 30000 рублей.
ОтветитьЗдравствуйте.
Да, такая практика есть.
Суды часто уменьшают сумму взыскания расходов на адвоката, если она значительно превышает размер требований или явно несоразмерна сложности дела. Например, если выиграно 8 000 рублей, а за услуги адвоката заявлено 30 000, суд вправе снизить сумму до «разумной».
Основание — статья 100 Гражданского процессуального кодекса РФ: расходы на представителя взыскиваются «в разумных пределах».
Это подтверждено разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 21.01.2016 — суд может уменьшить расходы, если они явно чрезмерны по сравнению с ценой иска и характером спора.
То есть если иск на 8 000 ₽, а адвокату заявлены 30 000 ₽, суд может признать сумму завышенной и взыскать меньшую — пропорциональную объёму и цене иска.
Доброго дня! Подскажите пжл, ситуация такая: муж взял из дома накопленные нами денежные средства в размере 3 млн. руб, (наличка)-откладывали, чтобы погасить ипотеку. И купил на них 1-комн. Квартиру, оформив ее на свою маму. Получается, что собственник она. Ситуация без выходная? Мне не как сейчас не оспорить эту сделку? Спасибо
ОтветитьЗдравствуйте.
Ситуация сложная, но не безвыходная — оспорить сделку можно, если доказать, что квартира была куплена на общие семейные средства, а не на личные деньги мужа.
Если квартира куплена в браке, то независимо от того, на кого оформлена, по статье 34 Семейного кодекса РФ деньги, накопленные в браке, считаются общим имуществом супругов.
Значит, покупка на имя матери мужа может рассматриваться как сделка с использованием общих средств, и Вы имеете право требовать признания её недействительной в части, нарушающей Ваши имущественные права.
Вы можете подать иск в суд о признании квартиры:
– совместно нажитым имуществом, если суд установит, что деньги были общие;
– либо о признании сделки притворной, если фактически квартира куплена мужем, но оформлена на мать для сокрытия имущества (ст. 170 ГК РФ).
Суд будет учитывать:
– когда и как копились средства (справки о доходах, выписки со счетов, свидетельские показания, переписка);
– Ваше участие в накоплениях;
– обстоятельства покупки (кто передавал деньги, кто выбирал квартиру, кто фактически ей распоряжается).
Если докажете, что покупка совершена в обход Ваших имущественных прав, суд может:
– признать квартиру совместно нажитой;
– либо взыскать с мужа компенсацию половины стоимости.
Не тяните со сроками. Срок исковой давности по таким делам — 3 года с момента, когда Вы узнали о нарушении своих прав (ст. 200 ГК РФ).
таким образом, да, квартиру можно оспорить — через суд, доказав, что деньги были общие.
Если хотите, я могу составить исковое заявление о признании квартиры совместно нажитым имуществом и оспаривании сделки купли-продажи, чтобы закрепить Ваши права.
В отношении меня совершенно мошенничество в крупном размере, есть исполнительный лист, я получила первую выплату. Сейчас я получила поставление пристава о том, что должник обратился с заявлением о сохранении ему прожиточного минимума, и ему его сохранят. Несмотря на то, что ущерб причинен преступлением. Напишите пожалуйста, положено ли должнику сохранение прожиточного минимума, и куда мне обжаловать постановление пристава.
ОтветитьЗдравствуйте.
Да, сейчас сохранение прожиточного минимума должнику положено по закону, даже если долг возник в результате преступления. Но Вы вправе оспорить постановление пристава, если оно нарушает Ваши интересы.
По статье 99 Федерального закона № 229-ФЗ должнику должно сохраняться не менее прожиточного минимума для жизни — на самого должника и его иждивенцев.
С 2022 года действует часть 1.1 статьи 99 Закона № 229-ФЗ, по которой пристав может сохранить прожиточный минимум по заявлению должника.
Закон не делает исключений даже для лиц, осуждённых за преступления.
Однако пристав обязан проверить:
– действительно ли должник получает только один доход (например, пенсию или зарплату);
– нет ли злоупотреблений (например, если у него есть другое имущество).
Если этого не сделано — постановление можно обжаловать.
Жаловаться можно старшему судебному приставу в порядке подчиненности, а лучше сразу в районный суд по месту нахождения службы приставов.
В жалобе укажите, что:
– долг возник по приговору суда за мошенничество,
– сохранение прожиточного минимума нарушает принцип возмещения ущерба потерпевшему,
– пристав не оценил имущественное положение должника.
Срок обжалования — 10 дней с момента когда Вы получили постановление (или узнали о нём).
Если срок пропущен — его можно восстановить, указав уважительную причину (например, позднее получение письма).
Если хотите, я могу Вам составить жалобу старшему судебному приставу и в суд на это постановление.
Здравствуйте. Подскажите, долгое время (примерно 5-7 лет) во дворе стоит бесхозный автомобиль. Смогу ли я каким то образом (через суд или что то другое) стать собственником данного автомобиля?
ОтветитьЗдравствуйте.
Ответы других юристов, утверждающих, что Вы не можете стать собственником бесхозного автомобиля НЕВЕРНЫЕ!!!
Вы можете оформить такой автомобиль на себя через суд, но только если выполните требования статьи 228 Гражданского кодекса РФ.
Порядок действий:
1. Сообщите о находке в полицию или в администрацию — укажите, где стоит машина, что собственник неизвестен.
2. После проверки автомобиль зарегистрируют как находку.
3. Если в течение 6 месяцев никто не заявит свои права, Вы сможете обратиться в суд с иском о признании права собственности на найденное имущество.
Главное — подтвердить, что:
– автомобиль действительно бесхозный и стоит без движения много лет;
– Вы заявили о нём в официальные органы;
– за полгода никто не объявился.
Тогда суд может признать за Вами право собственности на машину по статье 228 ГК РФ.
У меня были подобные иски, которые заканчивались в пользу нашедшего!!!
При необходимости могу написать Вам исковое.
По какому тарифу должен производиться расчет задолженности (колонка на улице или три точки водоснабжения в квартире), если нет акта контролёра, оплата производилась за колонку, должны ли быть предоставлены какие-то документы, на основании которых производился расчёт?
ОтветитьЗдравствуйте.
Если нет акта контролёра и раньше оплата шла за колонку, расчёт должны делать по тарифу для водоснабжения от колонки, а не по «трём точкам» в квартире.
Изменить тариф можно только после обследования и составления акта.
Вы вправе потребовать у организации копию акта и расчёт задолженности с указанием, по какому нормативу он сделан.
Без этих документов начисления считаются неправомерными.
Добрый день! Неоднократно на нескольких телеканалах, в передачах, когда идёт речь о Боге как Создателе всего видимого и невидимого мира, отмечено, что в процессе, например, исполнения песни, когда это совсем ни к чему, слово "Бог" упоминается как присказка, так к тому же слово "бог" пишется с маленькой буквы (строчной). При этом это написано внизу телеэкрана. Установлена ли в таком случае какая-либо ответственность? Можно ли привлечь телеканал к ответственности и по какой статье КоАП РФ? Заранее благодарен!
ОтветитьЗдравствуйте.
На сегодняшний день административной ответственности за написание слова “бог” со строчной буквы или за неуместное употребление имени Бога в эфире нет.
Ни КоАП РФ, ни Закон “О средствах массовой информации”, ни Закон “О свободе совести и религиозных объединениях” не содержат норм, прямо устанавливающих наказание за подобные случаи.
Однако возможен следующий способ защиты:
Если упоминание носит оскорбительный или кощунственный характер, можно ссылаться на статью 5.26 КоАП РФ (“Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях”).
В частности, часть 2 статьи 5.26 предусматривает ответственность за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые с целью оскорбления религиозных чувств верующих.
Но нужно доказать, что в конкретной передаче действительно имело место оскорбление, а не просто небрежное упоминание.
Я являюсь как-раз таки доверителем в доверености и в моем месте учёбы мой классный учитель и также заместитель директора по воспитательной работе требует копию доверености и принуждает угрожая опекой и стало интересно легально ли так требовать довереность?
ОтветитьЗдравствуйте.
Нет, школа не имеет права требовать копию доверенности.
Учитель и завуч могут ознакомиться с оригиналом, но копию оставлять Вы не обязаны — это личный документ, защищённый законом о персональных данных.
Угрозы опекой незаконны, при необходимости можно пожаловаться в отдел образования или прокуратуру.
Добрый день. Год назад с сожителем сняли квартиру в аренду, договор был заключен на него. Также там присутствует следующий пункт: 6. Граждане, постоянно проживающие с нанимателем. 6.1. В помещении, передаваемом Нанимателю по настоящему договору, проживать имеют право следующие лица: мое ФИО. Договор действителен. Этой осенью мы расстались и бывший сожитель вызвал полицию, написал заявление на меня, что я нахожусь в квартире незаконно. Полиция видела договор, но сообщила, что я не имею права там находиться, так как основной наниматель не я. Законно ли это? Ни я, ни мой бывший сожитель не прописаны в этой квартире. Это арендуемая жилплощадь
ОтветитьЗдравствуйте.
Нет, действия полиции неправомерны. По условиям Вашего договора Вы имеете законное право проживать в квартире, даже если не являетесь основным нанимателем.
В договоре аренды прямо указано, что Вы включены как лицо, имеющее право проживания (пункт 6.1). Это значит, что наймодатель согласился на Ваше проживание.
Согласно статье 677 Гражданского кодекса РФ, вместе с нанимателем по договору найма вправе проживать иные лица, указанные в договоре. Это законное основание, и никакого отдельного «разрешения» от нанимателя на каждое посещение или проживание не требуется, пока договор действует.
То, что Вы не зарегистрированы в квартире, не отменяет Вашего договорного права пользования жильём. Регистрация — это учётный, а не правовой факт.
Поэтому полиция не вправе выселять или требовать покинуть квартиру — сделать это можно только по решению суда или по заявлению собственника жилья, но не по требованию сожителя.
Может ли суд повторно разрешить ходатайство о передаче дела по подсудности, если первоначально в удовлетворении ходатайства о передаче дела было отказано и подана частная жалоба на определение, дело направлено в суд апелляционной инстанции и оно еще не разрешено апелляционным судом
ОтветитьНо суд вынес другое определение о передаче дела в областной суд для определения подсудности по собственной инициативе. При чем ходатайство было повторно поставлено на обсуждение, не дожидаясь решения суда апелляционной инстанции. Теперь другая сторона обжалует и это определение. Что это, абсурд какой то?
Здравствуйте.
Нет, не может.
Если по ходатайству о передаче дела по подсудности уже вынесено определение суда первой инстанции и оно обжаловано в апелляцию, то повторное рассмотрение этого же вопроса невозможно до тех пор, пока апелляционный суд не вынесет решение по жалобе.
Это объясняется тем, что согласно статье 33 ГПК РФ (аналогично — статье 39 АПК РФ), вопрос о передаче дела по подсудности разрешается единожды, а вынесенное определение вступает в силу только после его пересмотра в апелляции или по истечении срока обжалования.
Пока апелляционный суд не рассмотрит частную жалобу, первый суд не вправе повторно рассматривать то же ходатайство — иначе это будет нарушением принципа обязательности судебных актов и запрета на повторное рассмотрение разрешённого вопроса.
У главы поселения закончились полномочия 11.11.2025 и в этот день он ушел на больничный. Каким числом его нужно уволить?
ОтветитьЗдравствуйте.
Если у главы поселения срок полномочий истёк 11 ноября 2025 года, то именно этой датой — 11.11.2025 — он подлежит увольнению, независимо от того, что в этот день он находился на больничном.
Прекращение полномочий главы муниципального образования происходит в силу закона, а не по инициативе работодателя, поэтому ограничения, установленные статьёй 81 Трудового кодекса РФ (о запрете увольнения во время больничного или отпуска), не применяются.
Основание увольнения — истечение срока полномочий.
Таким образом:
– дата увольнения — 11.11.2025 (день окончания срока полномочий);
– листок нетрудоспособности оплачивается по день увольнения включительно.
На два дома стоит шлагбаум, сколько машин имеет право ставить во дворе собственник?
ОтветитьЗдравствуйте, могу ли я , обратиться в суд за клевету , и взыскать моральный ущерб . Дело в том что на меня нажаловались , арендодателю у которой я снимаю квартиру, что я ночью устраиваю праздники, кучу с друзьями, но по факту этого , нет , я рабочий , семейный человек , ночью я сплю , мне не до этого, хотелось бы узнать , как доказать непричастность , когда клевещут, недоброжелатели , звонят хозяйке и жалуются негодяйки
ОтветитьЗдравствуйте.
Да, Вы можете обратиться в суд и взыскать моральный вред за распространение ложных сведений.
Это делается через иск о защите чести, достоинства и деловой репутации по статье 152 Гражданского кодекса РФ.
В иске нужно указать:
– кто именно распространял о Вас ложные сведения;
– какие конкретно слова или утверждения были сказаны (например, что Вы якобы устраиваете вечеринки ночью);
– кому это было сказано (например, хозяйке квартиры);
– что сведения ложные, и что из-за этого пострадала Ваша репутация, отношения с арендодателем и моральное состояние.
В качестве доказательств подойдут:
– показания хозяйки квартиры, кому и что именно сообщили;
– переписка, сообщения, аудио или видео, если такие есть;
– свидетельские показания соседей или семьи, что никаких вечеринок не проводится.
Суд может признать сведения недостоверными, обязать их опровергнуть и взыскать компенсацию морального вреда.
Если хотите, я помогу Вам составить текст иска в суд по этой ситуации.
От имени знакомой, мама лежала в психиатрической больнице один месяц, поже уже находилась дома год, перед смертью написала дарственную на старшую сестру, за несколько дней, до смерти., а младшая сестра хочет отменить дарственную, ссылаясь на неадекватность мамы, хотя последние 5 лет почти не появлялась дома у мамы раз, два в году. А старшая за ней ухаживала, делала ремонт. И хочет сохранить жильё,, а младшая сестра в интересах продать. Подскажите как сохранить дарственную.
ОтветитьЗдравствуйте.
Чтобы сохранить дарственную (договор дарения) и не допустить её отмены через суд, нужно грамотно собрать доказательства, подтверждающие, что:
- мама осознавала свои действия в момент подписания договора;
- договор был добровольным и оформлен без давления;
- старшая дочь действительно ухаживала и заботилась о матери, а не получила имущество обманом.
Поясню, что делать по шагам.
1. Проверить дату договора и документы.
Убедитесь, что договор дарения был нотариально удостоверен. Если да — это уже сильная защита, потому что нотариус обязан проверять дееспособность дарителя (ст. 43 Основ законодательства о нотариате).
2. Собрать доказательства адекватности мамы.
– выписки из психоневрологического диспансера (что после выписки из стационара она состояла на учёте, но не была признана недееспособной);
– справку от лечащего врача о состоянии на момент подписания дарственной;
– показания свидетелей (соседи, родственники, нотариус, ухаживавшая дочь).
Суд отменяет дарение только если будет доказано, что человек не понимал значения своих действий в момент подписания (ст. 177 ГК РФ).
3. Документы, подтверждающие уход и заботу.
– чеки, рецепты, затраты на ремонт, коммунальные платежи, фотографии, справки из больницы, что старшая дочь была сопровождающим.
Это показывает, что отношения были нормальные и мотив дарения естественный (благодарность за уход).
Если будет подан иск об отмене дарственной, нужно:
– предоставить суду все эти доказательства;
– ходатайствовать о допросе нотариуса;
– при необходимости запросить медицинскую экспертизу, которая подтвердит, что на момент дарения мама могла понимать значение своих действий.
Пока суд не отменит договор — он действителен, и имущество принадлежит старшей сестре.
Здравствуйте подскажите полдскажите через какой промежуток времени можно подать на расторжения сделки купли продажи недвижимости. И вообще такое в практике есть? Я купил недвижемость а покупатель передумал...
ОтветитьЗдравствуйте.
Расторгнуть сделку купли-продажи недвижимости можно только по уважительным причинам, а не потому что кто-то «передумал».
Если обе стороны согласны — оформляется соглашение о расторжении договора и подаётся в Росреестр, тогда право собственности возвращается продавцу.
Если одна сторона против — можно обратиться в суд, но только если:
– нарушены условия договора (не передали деньги, имущество и т.д.);
– сделка была с обманом или нарушением закона.
Срок обращения в суд — до 3 лет с момента, когда узнали о нарушении.
Если хотите, я помогу подготовить короткое соглашение о расторжении договора или иск в суд, в зависимости от ситуации.
По гражданскому делу было выдано два исполнительных листа на 2 должников в солидарном порядке, один из листов вернули из за ошибки в данных должника. Таже ошибка есть и в решении и в самих материалах дела. То есть мне нужно просить суд исправить ошибку. Один лист уже в суде, сами приставы вернули его туда. Как быть со вторым листом на другого должника (производство возбуждено), его тоже как-то надо вернуть в суд или нет?
ОтветитьЗдравствуйте.
Вы действуете правильно — если ошибка есть в решении суда, то исправлять её нужно через суд, а не через приставов. Но возвращать второй исполнительный лист, по которому уже возбуждено производство, не нужно, пока суд не внесёт исправления.
1. Подайте в суд заявление об исправлении описки или арифметической ошибки
(на основании статьи 200 ГПК РФ).
Укажите, что ошибка содержится в тексте решения, и из-за этого исполнительный лист был возвращён приставами.
Приложите копию письма (постановления) пристава о возврате.
Суд рассмотрит заявление без заседания и вынесет определение об исправлении ошибки.
2. После исправления решения суд выдаст новый исполнительный лист с правильными данными (взамен ошибочного).
Этот лист можно будет снова направить приставам.
3. Второй исполнительный лист (по другому должнику), по которому уже возбуждено производство, трогать не нужно.
Он остаётся действительным, ведь ошибка в данных другого должника на него не влияет.
4. Когда суд исправит ошибку, желательно направить приставам копию определения об исправлении, чтобы у них была единая информация.
В результате расследования уголовного дела по факту мошенничества нашли дроперов, есть их адреса и контакты, могу ли я законным образом, например написав письмо в досудебном порядке решить этот вопрос? Или нужно непосредственно через иск в суд взыскивать неосновательное обогащение? Есть ли в этом смысл?
ОтветитьChatGPT сказал:
Здравствуйте.
Если по уголовному делу установлены лица-дроперы (на их счета перечислялись деньги), то решать вопрос с возвратом можно только в рамках закона — перепиской Вы этого не добьётесь.
Досудебно напрямую обращаться к ним письмами бессмысленно — они не обязаны ничего возвращать без решения суда, а в некоторых случаях могут даже пожаловаться на давление.
Законный путь — только через суд.
Можно подать иск о взыскании неосновательного обогащения (статья 1102 ГК РФ), если у Вас есть доказательства, что деньги попали именно на их счета.
Если уголовное дело не окончено, лучше дождаться приговора — тогда будет проще взыскать ущерб как гражданский иск в уголовном деле или после его завершения.
Смысл есть, если:
– известны реквизиты и личности дроперов;
– есть подтверждение перевода денег именно им;
– есть основания считать, что средства сохранились или можно взыскать с них.
Но на практике взыскать с дроперов сложно, потому что у них часто нет имущества, а сами они действовали по поручению мошенников.
Если хотите, я помогу Вам составить гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения для подачи в суд.
Здравствуйте. На основании судебного приказа была погашена вся задолженность и пеня по капремонту. Могу ли я вернуть денежные средства по сроку исковой давности и пеню.
ОтветитьЗдравствуйте.
Если задолженность и пеня по капремонту уже оплачены на основании судебного приказа, вернуть их по сроку давности можно только если этот приказ был отменён.
Поясню просто.
Пока судебный приказ действует, взыскание считается законным — вернуть деньги нельзя.
Если Вы подадите заявление и суд отменит приказ (ст. 129 ГПК РФ), то можно требовать возврата средств как неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).
Для этого нужно доказать, что к моменту вынесения приказа срок исковой давности (3 года) уже истёк.
Здравствуйте! Ещё при жизни мама заняла денег под расписку, сейчас женщина которая заняла ей деньги подала в суд и у меня на карту наложили взыскание, мама умерла в 2024 году, в наследство я не вступала, скажите пожалуйста, что делать
ОтветитьЗдравствуйте.
Если Ваша мама умерла, а взыскание наложено на Вашу карту, хотя Вы не вступали в наследство, — это неправомерно. Взыскивать долги умершего можно только с наследственного имущества, и только после принятия наследства.
Долг умершего не переходит автоматически на родственников.
По статье 1175 Гражданского кодекса РФ, ответственность по долгам наследодателя несут только наследники, принявшие наследство, и только в пределах стоимости наследственного имущества.
Если Вы не подавали нотариусу заявление о принятии наследства и не вступили фактически (не пользовались имуществом), — Вы не обязаны платить долг матери.
Получите в суде копию решения, по которому взыскали деньги.
Если решение вступило в силу (например, апелляция прошла), нужно подать заявление о пересмотре по новым обстоятельствам (ст. 392 ГПК РФ).
Новым обстоятельством будет то, что Вы не являлись наследником, наследство не принимали, и взыскание произведено с лица, не несущего ответственности по долгам умершего.
Обратитесь к судебному приставу, ведущему дело, с заявлением о снятии взыскания, приложив свидетельство о смерти матери и документ, что Вы не вступали в наследство (справка от нотариуса).
Даже если Вы проживали с мамой, но не пользовались её имуществом после смерти, не оплачивали коммуналку, не распоряжались имуществом — это не считается фактическим вступлением.
Таким образом, взыскание с Вас незаконно, если Вы не приняли наследство.
Здравствуйте! Мы проживали совместно в жилье маневренного фонда, который нам предоставили, то есть жильё не наше. Все вещи мамы мы вынесли после похорон, она жила в отдельной комнате.Я вообще мало общалась с мамой(тяжёлый характер). В день смерти ей пришла пенсия, моя дочь(внучка) перевела эту пенсию себе, в дальнейшем она была потрачена на похороны, в наследство никто не вступал, потому что нечего наследовать. Тот факт , что моя дочь перевела себе эту пенсию, является основанием, чтобы взыскать с нас мамин долг?
Уважаемые юристы, подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации: предприятие на стадии реорганизации, все сотрудники подписали согласие на переход в другую организацию, кроме одного сотрудника-её хотят уволит, в новой организации нет такой должности, но ей и не прислали уведомление о прекращении действия органиции, постоянно кадры молчат и надеются на то, что она напишет заявление по собственному желанию, а иначе угрожают, что уволят её за прогулы (были дни, когда она отпрашивалась и её спокойно отпускали со словами "потом отработаешь" , но так и ни разу не вызвали на оаботу) Теперь эти дни хотят выставить, как прогулы, хотя даже директор был в курсе. Или грозятся предоставить ей рабочее место в новой организации, но в другом городе. Как защитить себя? Спасибо.
ОтветитьОтвет отключен модератором