Прошу Вас дать разъяснение в такой ситуации: Генеральный директор нашего предприятия (прим. - форма собственности ОАО) уполномочил совего заместителя по персоналу заключать от имени предприятия трудовые договоры с лицами, поступающими на работу, дополнительные соглашения к трудовым договорам, соглашения о расторжении трудовых договоров с работниками общества; подписывать за Генерального директора заключаемые трудовые договора, дополнительные соглашения к трудовым договорам, соглашения о расторжении трудовых договоров, приказы (распоряжения) о приеме работника на работу, приказы (распоряжения) о прекращении действия трудового с работником, приказы (распоряжения) о предоставлении отпуска работнику; приказы (распоряжения) о переводе работника на другую работу, распоряжения об отстранении от работы в случае нахождения работника в рабочее время на территории предприятия в состоянии алкогольного опьянения. Объясните, пожалуйста, правомочны ли действия Генерального директора, и имеет ли такая доверенность юридическую силу. Заранее благодарна, Оксана Ильчишина.
ОтветитьГенеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества) вправе действовать от имени Общества без доверенности. Он вправе поручить своему заместителю (или иному лицу) совершение каких-либо действий от имени Общества. В таком случае он должен выдать этому лицу доверенность на совершение от имени Общества поручаемых действий. Такая доверенность, подписанная Генеральным директором и заверенная печатью Общества имеет юридическую силу, как и любая другая доверенность от имени Общества. В доверенности должны быть четко определены полномочия поверенного. С уважением.
В предпринимательской практике бытует мнение, что запрещены безвозмездные сделки между двумя юридическими лицами. Имеется ли сдесь ввиду норма п.4. ст.575 о запрещении дарения в отношениях между коммерческими организациями или есто еще какие-либо запреты на безвозмездные сделки между организациями? Может ли, к примеру, одна коммерческая организация передать другой денежные средства на условиях беспрцентного займа? Спасибо.
ОтветитьЗдавствуйте, уважаемые юристы! Я являюсь держателем акций ОАО. На руках у меня никаких акций нет, только в реестре ОАО записано, что акции принадлежат мне. Объясните, пожайлуста, какие документы должны оформлятся при продаже таких акций, как оформляется переход акций к другому владельцу, какие документы при продаже акций я должна подписать? Большое спасибо за ответ!
ОтветитьВ Вашем случае акции выпущены в бездокументарной форме. Отчуждаться другому лицу они могут по договорам дарения, мены, купли-продажи и т.д. Если Вы хотите продать принадлежащие Вам акции необходимо заключить с покупателем договор купли-продажи акций в простой письменной форме. После чего необходимо вместе с покупателем (или без него) сходить к реестродержателю Общества, акциями которого Вы владеете, и выдать ему передаточное распоряжение (формы передаточных распоряжений есть у реестродержателя). Возможно Вам придется заполнить анкету зарегистрированного лица. После чего реестродержатель внесет запись о переходе права собственности на акции в реестр акционеров. В момент получения денег за акции (согласно договору купли-продажи это может быть до или после выдачи реестродержателю передаточного распоряжения) Вы должны выдать покупателю расписку о получении оплаты за акции. Если покупатель хочет убедиться, что право собственности на продаваемые акции перешло к нему он вправе потребовать у реестродержателя выписку из реестра акционеров. Такую же выписку можете получить и Вы, если покупатель потребует подтверждения Вашего права собственности на акции. С уважением.
Какой документ выдет налоговая инспекция после ликвидации юр.лица в подтвержении этого факта. (может быть како-нибудь свидетельство?). Спасибо!
ОтветитьВ арбитражный суд обратилась швейцарская компания с иском о признании недействийтельным договора купли-продажи пакета акций, проданого на конкурсе. Арбитражный суд в принятие иска отказал, сославшись на то, что прдставленные фирмой документы о регистрации фирмы и доверенность на предьявление иска подписаны ненадлежащим образом и не прошли прцедуру легализации. Вправе ли АС отказать в принятии искового заявление на этом основании и каков прцесс легализации данных документов для Швейцарских юридических лиц?
ОтветитьШвейцария является участником Гааагской конвенции об отмене легализации иностранных официальных документов. Легализация документов, выданных в Швейцарии, осуществляется путем проставления на них апостиля. Апостиль проставляется учреждением юстиции в Швейцарии. При подаче искового заявления в суд необходимо также получить в Швейцарии свидетельство о благонадежности швейцарской фирмы. Арбитражный суд правомерно отказал в принятии искового заявления. С уважением.
Если участник ООО продал свою долю с нарушениями, закрепленными в положениях Устава общества, то данная сделка будет считаться недействительной. Вопрос вот в чем. Эта сделка будет считаться оспоримой или ничтожной?
ОтветитьНичтожной является сделка, совершенная с нарушениями требований действующего законодательства (ст. 168 ГК РФ). Сделка, совершенная с нарушением требований Устава Общества является оспоримой только в том случае, если она выходит за пределы правоспособности самого Общества (ст. 173 ГК РФ) или если лицо, совершившее сделку, ограничено Уставом в полномочиях на совершение подобных сделок (ст. 174 ГК РФ). С уважением.
Я плачу алименты в твердой сумме по решению суда. Могу ли я сам в одностороннем порядке начать платить половину жене и половину класть на сберкнижку на имя ребенка (до его 18 летия). Или мне надо добиваться како-го либо решения суда или органов опеки?
ОтветитьСкакого числа начинается 10-ти дневный срок подачи касации, если копия решение суда была выдано через 8 дней после его вынесения и дата выдачи нигде не указана? А 10 дней - это календарных или рабочих? С уважением, Игорь.
ОтветитьКассационные жалобы могут быть поданы в течение 10 дней со дня принятия решения судом в окончательной форме. Эта дата указывается в самом решении суда. 10 дней - это календарный срок. Однако если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. С уважением.
Судья на судебное заседание вызывает меня по домашнему телефону. Я работаю с 8 до 17:00 С работы не могу уйти (сложные отношения с начальством в данный момент) Почему судья не шлет мне повестку с уведомлением о вручении я не знаю. Законны ли дествия судьи?
ОтветитьНет. Не законны. Извещение о судебном заседании осуществляется повесткой, направленной стороне заказным письмом с уведомлением о вручении, или лично под роспись. В противном случае Вы можете не являться в судбеное заседание и судья не может слушать дело в Ваше отсутствие. Если дело все-таки будет рассмотрено без Вас, то решение суда обязательно будет отменено в кассационной инстанции по причине рассмотрения дела судом в отсутствие стороны, не извещенной о времени и месте судебного заседания (ст. 364 ГПК РФ). С уважением.
Помогите выйти из положения. Администрация муниципального образования в 2000 году предоставила в аренду на 49 лет гражданину земельный участок, на котором находиться принадлежащее ему недвижимое имущество. В договоре имеется пункт, что договор действует после регистрации его в органах юстиции. Однако ни одна из сторон не произвела его регистрацию. Суд признал ничтожную сделку недействительной. Однако гражданин пользовался земельным участком и этого не отрицает, однако плату за пользование не производил. Попытались взыскать упущенную выгоду, суд так же отказал, так как сделка не действительна и не имеет ни каких юридических последствий. Подскажите пожалуйсто, как можно взыскать с гражданина плату за пользование земельным участком, если он отказывается платить добровольно. С уважением. Иван Николаевич.
ОтветитьКакие требования предъявляются к лицу при назначении его на должность директора. Должен ли он обязательно иметь высшее образование?
ОтветитьВ 1992 г. зарегистрировано ТОО в Москве, учредители 3-е граждане Украины (в наст. Момент), сумма долей более 75 %. 1-гражданин России, он же директор. Директора и предприятие не можем найти. Посоветуйте, что делать! Евгений.
ОтветитьДействующим законодательством РФ такой организационно-правовой формы как ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью) не предусмотрено.
Нормально действующая фирма должна была привести свои учредительные документы в соответсвие с Гражданским кодексом РФ и перерегистрироваться в ООО (общество с ограниченной ответственностью) или другую организационно-правовую форму, предусмотренную действующим законодательством. Кроме того до 01.07.02г. все организации, созданные ранее на территории РФ, должны были пройти обязательную процедуру перерегистрации. Поскольку, как я поняла из Вашего вопроса, учредители, владеющие более 75% в уставном капитале Общества, не располагают информацией о каких-либо изменениях с Обществом, то, видимо, таких изменений не происходило. А, значит, скорее всего в отношении Общества начата процедура ликвидации или оно уже ликвидировано.
Узнать информации о своем Обществе Вы можете обратившись в налоговую инспекцию, в которой Общество состоит на учете как налогоплательщик.
ПОпоробуйте зайти на сайт www.nalog.ru. На этом сайте есть информация государственного реестра юридических лиц, а также информация о ликвидированных юридических лицах и тех, в отношении которых начата процедура ликвидации. С уважением.
Очень надеюсь, что Вы мне поможете. Следующая ситуация. Акционерное общество (продавец) предъявило иск к коммерческому банку (покупателю) о признании недействительным договора купли-продажи здания. В обосновании исковых требований АО указало, что здание внесено в уставный капитал и его продажа влечет за собой уменьшение этого капитала. Согласно уставу вопросы уменьшения уставного капитала отнесены к компетенции общего собрания, которое не принимало решения о продаже здания и уменьшении уставного капитала. В судебном заседании истец (АО) заявил, что оспариваемая сделка осуществлена генеральным директором с превышением предоставленных ему полномочий. Однако из материалов дела следовала необоснованность доводов истца. Так, в данном случае оспариваемая сделка совершена генеральным директором АО в пределах предоставленных ему полномочий. Согласно уставу он мог совершить сделку по отчуждению имущества, стоимость которого не превышает 20%балансовой стоимости активов общества. Стоимость проданного здания не превысила этого размера. Каких-либо ограничений на отчуждение внесенного в уставный капитал имущества учредительные документы не содержат. Уставный капитал в балансе предприятия отражается в денежном выражении, а не в виде конкретных видов внесенного имущества. Арбитражный суд отказал АО в удовлетворении иска. В теперь вопрос: Нужно обосновать решение суда. Пояснить, является ли АО собственником имущества, переданного в уставный капитал его учредителями. Какие права у собственника на принадлежащее ему имущество. В каких случаях требуется решение общего собрания об отчуждении недвижимого имущества. Заранее Вам благодарна.
Ответить1. АО является собственником имущества, переданного в уставный капитал его учредителями.
2. Продажа имущества, внесенного в оплату уставного капитала, не влечет за собой уменьшения уставного капитала.
3. Собственник вправе осуществлять в отношении принадлежащего ему имущества права владения, пользования и распоряжения данным имуществом.
4. Решение общего собрания (или совета директоров) требуется при продаже имущества (вне зависимости от того, является ли оно недвижимым или движимым), стоимость которого равна или превышает 25 % балансовой стоимости активов общества, оперделенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. С уважением.
Хотели приобрести офисное помещение. Моного предложений ППА. Что это такое и в чем отличие в регистрации данной сделки от купли-продажи?
ОтветитьППА - это продажа прав аренды. Заключая такую сделку Вы приобретаете всего лишь право аренды на помещение, а не само помещение в собственность (в отличие от договора купли-продажи). Право аренды ограничено сроком действия. Кроме того Вы обязаны будете уплачивать арендные платежи в соответствии с договором аренды, а также выполнять иные условия этого договора. С уважением.
Мы с мужем разводимся и хотим поделить детей, сына (13 лет) и дочь (6 лет). Будут ли на суде учитываться мнения детей?
ОтветитьМнение Ваших детей может быть принято во внимание судом. Причем мнение Вашего сына обязательно должно быть учтено при вынесении решения
Статья 57 Семейного кодекса РФ
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. С уважением.
Укажите, пожалуйста, срок подачи заявления на предоставление налогового вычета по факту покупки квартиры. Правда ли, что этим правом можно воспользоваться только раз в жизни? Спсибо.
ОтветитьДело слушалось в арбитражном суде. Я являюсь ответчиком. Решения первой и аппеляционной инстанции были в мою пользу. Суд кассационной инстанции отменил эти решения и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Второй круг. Истец меняет исковые требования. Суды первой и аппеляционной инстанции призннают мою правоту. Суд кассационной инстанции. Дело рассматривает тот-же судья, что и в первый раз. Был заявлен отвод судье, повторно рассматривающему дело на основании пункта 1 части 1 статьи 21 АПК. Суд отвод отклонил и в течение 15-ти минут вынес постановление - решения первой и аппеляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию!
Подскажите пожалуйста: Правомерен ли отказ в отводе судьи? Можно ли обжаловать отказ в отводе судьи? Как обжаловать повторное издевательское решение суда кассационной инстанции? Как бороться с судебным произволом?
ОтветитьОтказ в отводе неправомерен. Вы можете обжаловать постановление об отмене решений первой и апелляционной инстанций и направлении дела на новое рассмотрение в Высший арбитражный суд. Но к сожалению шансов практически нет. Вы можете попробовать подать жалобу на судью кассационной инстанции председателю этого суда и в квалификационную коллегию судей. Тогда есть вероятность, что при повторном рассмотрении дела в кассационной инстанции дело уже не будет передано тому же судье. С уважением.
Есть ли способ отвести судью районного суда если он ведет дело необъективно. Сам себя он не отводит. Спасибо.
ОтветитьСудья районного суда не отправляет ни одной частной жалобы на определение суда в областной суд. На очередное определение об оказе подается очередна частнач жалоба итак без конца. Что делать?
ОтветитьПомогите, пожалуйста решить задачу! Ателье индивидуального пошива женской одежды обязалось по эскизу Громовой сшить демисезонное пальто, а Громова обязалась принять и оплатить эту работу. Заказ должен был выполняться из материала, предоставленного Громовой, без примерки в ускоренном порядке за пять дней. Цена работы — двойная. Необычность условий договора объяснялась Громовой необходимостью скорого отъезда на длительный срок в Германию. Закройщица Сысуева, раскраивая ткань, обнаружила по центру ее пятно, которое при отпаривании утюгом удалить не удалось. В связи с этим Сысуева приняла решение изменить фасон: вместо расклешенного пальто сшить прямое, поскольку дефект ткани не позволял выполнить заказ согласно договору. Сообщить о своем решении Громовой Сысуева не могла из-за отсутствия телефона у заказчицы, проживающей за городом, а срок выполнения заказа переносить было нельзя. Вопросы 1. Какой документ будет являться подтверждением заключения данного договору и что должно быть в нем указано?
2. Как будет определена стоимость материала, предоставленного Громовой ателье для пошива демисезонного пальто?
3. Имела ли право Сысуева изменить фасон заказанного пальто без согласования с Громовой?
4. Обязана ли Громова принять пальто, сшитое не по ее эскизу?
5. Как должна поступить Сысуева в случае отказа Громовой принять сшитое ею пальто?
6. Какие права у Громовой на возмещение понесенных расходов и морального вреда?
Ответить1. Подтверждением заключения договора является сам договор, который согласно ст. 161 Гражданского кодекса РФ должен был быть заключен в письменной форме. Если письменный договор отсутствует подтверждением его заключения могут являться квитанции, бланки заказа, эскизы и т.д.
2. В соответствии со ст. 734 ГК РФ если работа выполняется из материала заказчика, в квитанции или ином документе, выдаваемых Вами заказчику при заключении договора, должны быть указаны точное наименование, описание и цена материала, определяемая по соглашению сторон. Если этого нет, то вряд ли заказчику удасться доказать, что он передавал Вам материал.
3. Изменить фасон пальто без согласования с заказчиком закройщица не имела права. В соответствии со ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материалов. Подрядчик, не выполнивший это требование, не вправе при предъявлении к нему или м к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
4. Принимать пальто, сшитое не по ее эскизу Громова не обязана.
5. Поскольку Сысуева является всего лишь закройщицей, то в случа отказа заказчицы от принятия работы, она в первую очередь должна пригласить представителя администрации ателье, имеющего право подписи от имени ателье. Должен быть составлен соответсвующий акт, в котором должны быть указаны причины отказа от приемки и обязательства ателье (при достижении взаимного соглашения с заказчиком конечно) устранить недостатки или возместить убытки и сроки исполнения этих обязательств.
6. Громова имеет право требовать возврата уплаченных за работу сумм, а также оплаты материала (если имеются доказательства, что она этот материал предоставляла). Моральный вред может быть определен только судом при рассмотрении всех обстоятельств дела.
С уважением.
Помогите разобраться в такой ситуации. ВВЕДЕНИЕ: Месяц назад задавал на этом форуме вопрос 78952. Смогут ли прописать в кварире где я прописан моего брата без моего согласия. (я его боюсь). ПРОБЛЕМА: Сейчас выясняеться следующие. Брат просит отца, что бы тот продал (фиктивно ему квартиру и тогда его мол пропишут. ВОПРОС: Сможет ли отец продать ему квартиру без моего согласия. Эта сделака якобы правомочна на том основании, что я (тоже якобы) прописан без права собственности. Если можно, то скажите номер статьи которой реграментируються такие вопросы.
ОтветитьЕсли Ваш отец является единественным сосбвтенником квартиры, то он вправе прописать туда Вашего брата без Вашего согласия. Также он может продать квартиру без Вашего согласия. Ст. 209 Гражданского кодекса РФ:
"1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и законные интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передаватьим, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом".
Ваши права при этом нарушены не будут, поскольку выписать Вас из квартиры никто не вправе и Вы останетесь прописанным там на тех же условиях, что и ранее. С уважением.
Убедительно прошу обьяснить рассчёт налога на дарение имущества. Матьмне подарила квартиру, в которой я проживаю и прописана. На момент дарения мать в этой квартире не прописана. Зарание благодарна.
ОтветитьВообще согласно ст.211 Налогового кодекса РФ квартира является Вашим доходом в натуральной форме и подлежит обложению подоходным налогом в размере 13%. Но согласно п. 18 ст. 217 Налогового кодекса РФ доходы в натуральной форме, получаемые от физических лиц в порядке дарения, налогообложению не подлежат. С уважением.
Я живу в гражданском браке с мужчиной. Мы собираемся купить автомобиль, заплатив пополам за его стоимость. Можно ли оформить машину на два хозяина? Если нет, то как поступить, чтобы в случае разлада отношений каждый получил свою долю от её продажи? Спасибо.
ОтветитьВы можете приобрести автомобиль в долевую собсвтенность. В случае разлада отношений продать Вы ее сможете только по обоюдному желанию (никого нельзя принудить к совершению сделки), но один из Вас может попростить от другого собственника (фактически пользующегося автомобилем) выплаты ему компенсации за его долю. С уважением.
Я одолжил деньги знакомому человеку. Есть расписка. Должник не может вернуть мне деньги, но он предложил отдать долг акциями своего ЗАО. Такой вариант меня устраивает, но я не являюсь акционером этого ЗАО. Как правильно оформить передачу акций. Само ЗАО предлагает должнику выкупить у него эти акции, но цена значительно ниже суммы долга, и должника это не устраивает. Как решить эту проблему? Нужно ли мне обращаться в суд с иском о взыскании долга? Будет ли решение суда основанием для оформленеия меня акционером?
C уважением, Альберт Малеев.
ОтветитьСогласно ст. 7 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры общества имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых другим акционером третьему лицу по цене предложения акций третьему лицу. В уставе общества может быть предусмотрено, что в сулчае если акционеры отказываются от реализации своего преимущественного права покупки, такое право может возникнуть у самого общества. В ВАшем случае советую оформить Вам с Вашим должником договор дарения акций. На случаи дарения преимущественное право не распространяется. Таким образом Вы приобретете акции (после оформления договора дарения акций необходимо обратиться в ЗАО с заявлением о внесении Вас с реестр акционеров ОБщества). Ваш должник же избавится от своего долга (Вы можете написать расписку, что претензий к нему не имеете. Но ни в коем случае не указывайте, что он погасил свой долг передачей Вам акций - это лишает юридической силы договор дарения).
Если не хотите оформлять договор дарения - должнику придется предложить сначала акции другим акционерам (указав их стоимость в размере причитающегося Вам долга), а затем Обществу (если это предусмотрено Уставом Общества). Если акционеры и само Общество откажутся приобрести акции по указанной цене, должник сможет передать их Вам в счет оплаты долга.
Если хотите приобрести именно акции в суд обращаться бессмысленно. Суд может вынести только решение о взыскании с должника долга, а на какое имущество должника (при отсутствии денежных средств) обратить взыскание в счет долга решат приставы.
Если что-то не совсем понятно - обращайтесь на E-mail.
С уважением. Малиновская Анна Андреевна.
Ненормированный рабочий день какими документами определяется, какие доплаты предусматриваются? Есть ли прибавка к отпуску?
ОтветитьВ соответствии со ст. 101 Трудового кодекса РФ "ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашением или правилами внутреннего трудового распорядка организации".
В соответствии со ст. 119 ТК РФ "Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации и который не может быть менее трех календарных дней. В случае, когда такой отпуск не предоставляется , переработка сверх нормальной продолжительности рабочего времени с письменного согласия работника компенсируется как сверхурочная работа.
Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых из федерального бюджета, устанавливаются Правительством РФ, в организациях, финансируемых, из бюджета субъекта РФ, - органами власти субъекта РФ, в организациях, финансируемых из местного бюджета, - органами местного самоуправления.
В соответствии со ст. 152 ТК РФ "сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, производимая по совместительству, оплачивается в зависимости от проработанного времени или выработки.
С уважением. Малиновская Анна Андреевна
Наступила весна и народ тянется на свежий воздух;-) Подскажите пожалуйста в плане распития пива в общественных местах;-) Вроде по административному кодексу напиток до 12% к алкогольной продукции не приравнивается? Или как сейчас с этим? И вообще как объяснить товарищам милиционерам что мы только культурно отдыхаем? ;-) Заранеее спасибо.
ОтветитьНужно ли получать лицензию на оказание медицинских услуг московскому представительству нефтяной компании (в штате работников - один врач), если головное предприятие находится в другом городе и собирается там получать лицензию на осуществление медицинской деятельности? Заранее спасибо.
ОтветитьНет. Не нужно. Представительство не является юридическим лицом и действует от имени головной организации. Головной организации также не нужно получать лицензию на осуществление медицинской деятельности в Москве.
В соответствии со ст. 7 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта РФ, может осуществляться на всей территории РФ.
Согласно п. 2 Положения о лицензировании медицинской деятельности (утв. Постановлением Правительства от 04.07.02г. №499) лицензирование медицинской деятельности осуществляется Минздравом РФ или органами исполнительной власти субъектов РФ, которым это поручено Минздравом РФ.
В соответствии с п. 11 указанного Положения при наличии у лицензиата территориально обособленных подразделений и объектов, используемых для осуществления лицензируемой деятельности, одновременно с лицензией выдаются заверенные лицензирующим органом ее копии по числу указанных подразделений и объектов.
С уважением. Малиновская Анна Андреевна.
Я работаю 3 месяца инженером компьютерной графики.
Обязаны ли мне предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск в 30 дней по вредности с 26 недели беременности? Или это только по усмотрению администрации.
ОтветитьМы купили квартиру через ипотеку (жилищный кредит), будучи в браке.. Квартира находится в моей собственности, но с обременением пока полностью не будет погашен долг. Может ли супруга при разводе претендовать на половину квартиры и как делится долг? Если я заявлю банку, выдавшему кредит, что не в состоянии выплачивать долг, то квартира продается и из полученной суммы банк забирает свою долю. Может ли супруга при разводе претендовать на половину оставшейся суммы?
ОтветитьВ соответствии со ст. 35 Семейного кодекса РФ все нажитое в период брака имущество является совместной собственностью супругов. Так что квартира не является Вашей собственностью, а является Вашей совместной собственностью с супругой. Таким образом Ваша супруга имеет полное право претендовать на половину квартиры. Что касается долга, то поскольку полученные средства израсходованы на нужды семьи, то взыскание по этому долгу может быть обращено на Ваше общее с супругой имущество. При недостаточности этого имущества Вы несете по указанным обязательствам солидарную ответственность имуществом каждого из Вас.
Супруга вправе претендовать на половину суммы, оставшейся после уплаты долга. С уважением. Малиновская Анна Андреевна.
Мне предложили заключить договор возмездного оказания услуг по Администрированию компьютерной сети. Нужна ли лицензия на данный вид деятельности физическому лицу. Если возможно дайте ссылки на нормативные документы! Зарание споссибо!
ОтветитьГ-жа Малиновская! Продолжение вопроса №84640. Уточнила. Убытки возникли из-за того, что строителям пришлось не реконструировать старые имеющиеся коммуникации, а прокладывать новые. Т.е. не из-за самого дома, а коммуникаций к ним. Как выглядят мои возможности в этом свете?
ОтветитьУточните на E-mail:
- предмет договора простого товарищества (строительство или реконструкция). Если строительство, то причем тут реконструкция старых коммуникаций?
- почему у Застройщика возникли убытки - неужели договором подряда не был определен объем работ - что нужно не реконструировать коммуникации, а прокладывать заново;
- имеется ли вступившее в законную силу решение по убыткам (когда, каким судом вынесено);
- с какими документами Вы знакомились.
Честно говоря из того, что Вы написали, довольно трудно понять ситуацию. Опишите подробнее. С уважением. Малиновская Анна Андреевна.
Написал заявление о увольнении по собственному желанию, секретарь-референт (организация небольшая, поэтому отдела кадров нет) отказалась его зарегистрировать, мотивировав это тем, что согласно внутреннему распорядку внутренние документы не регистрируются. Руководитель отказывается подписывать заявление до тех пор, пока мне не будет найдена замена. Как мне в этой ситуации получить полный расчет и трудовую книжку? Если дело дойдет до суда, то работодатель ведь может заявить, что не было никакого заявления по собственному желанию.
ОтветитьСкажите пожайлусто, когда я даю генеральную доверенность, должен ли расписываться в документах человек которому она даётся. Спасибо за ответ.
ОтветитьГоспода юристы! Помогите студенту – юристу разобраться в следующем вопросе. Организация была основана в 1993 г. Правовая форма – ЗАО. Насколько я понимаю основным и единственным учредительным документом является его Устав. Вопрос такой: обязательно ли иметь акционерному обществу Учредительный договор? Если нужно, то как и где его зарегистрировать?
ОтветитьСовершенно верно, что учредительным документом ЗАО является только Устав. Тем не менее учредительный договор (или правильнее договор о создании общества), составленный в простой письменной форме, обязателен, что предусмотрено п. 1 ст. 98 ГК РФ. Регистрировать его не нужно, поскольку, как уже было отмечено выше, для него предусмотрена простая письменная форма. С уважением. Малиновская Анна Андреевна.
Можно ли подписать приказ о приеме работника на работу и в этот же день подписать приказ о предоставлении долгосрочного отпуска без сохранения заработной платы?
ОтветитьСкажите пожалуйста (для уверенности) принцип голосования и как подводить итоги голосования на общем собрании акционеров при выборах совета директоров простым голосованием и кумулятивным. Спасибо.
ОтветитьПри выборах членов совета директоров простым голосованием на каждую голосующую акцию приходится один голос. В этом случае выбранным в совет директоров считается кандидат набравший более 50% голосов от общего числа голосующих акций. При таком способе формирования состава совета директоров, у Вас может возникнуть ситуация, при которой Вы не сможете избрать в состав совета директоров необходимое число членов (или, что еще хуже - не изберете вообще ни одного человека - если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов).
При выборах членов Совета директоров кумулятивным голосованием на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное численности совета диреткоров. При таком способе выборов, избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. То есть если совет директоров должен состоять из трех человек, а кандидаты набрали например 99, 33, 18, 27, 30 число голосов соответственно, избранными в состав совета директоров считаются кандидаты набравшие 99, 33 и 30 голосов. Конечно кто-то из кандидатов может вообще не набрать ни одного голоса или все кандидаты не наберут ни одного голоса и тогда совет директоров может быть не сформирован. Но это менее вероятно, чем в первом случае.
С уважением. Малиновская Анна Андреевна.
Должно ли ЗАО (один акционер, уставной капитал минимальный) представлять в ФКЦБ бухгалтерский годовой отчет? Спасибо.
ОтветитьМалиновской Анне Андреевне. Спасибо за ответ на вопрос 85558. Но теперь в связи с Вашим ответом появился другой связанный вопрос. Разве берутся налоги с сумм затраченных на долевое участие в стр. жилья? Или вы имели ввиду, что эти 600 будут вычтены из суммы моих доходов, а я не понял. Буду очень признателен если добьете этот вопрос.
ОтветитьОбложению подоходным налогом в соответствии с его названием подлежит доход. В Вашем случае доходом в натуральной форме является дом (квартира). За налоговую базу берется стоимость этого дома (квартиры). Из налоговой базы вычитаются Ваши расходы на строительство (покупку) дома (квартиры), что и является налоговым вычетом. С уважением. Малиновская Анна Андреевна.
Здравствствуйте! Скажите, пожалуйста, сколько составит имущественный налоговый вычет, если я покупаю 1/3 собственности в 3-ех комнатной квартире за 320 тыс рублей. Спасибо.
ОтветитьОтветьте пожалуйста. Если я хочу продать приват. Коммун комнату. То я сначала предложу купить её соседке, при условии, что ее комната тоже приватизированная, укажу свою цену. Если в течении месяца она ответит согласием, а я возьму передумаю и откажусь от сделки (изменились обстоятельства - допустим цены на недвижимость резко поднялись). Можно ли так. Неужели после этого меня можно принудить к сделке, и как - по суду что ли?
ОтветитьУважаемая Елена! Ст.421 ГК гласит, что никого нельзя принудить к заключению договора, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор установлена законом. Ваша обязанность заключить договор установлена правилами о безотзывности Вашей оферты, о которых я уже писала Вам. Совершенно верно, что суд может присудить Вам обязанность заключить данный договор. Кроме того, Ваша соседка может потребовать от Вас возмещения убытков, причиненных ей Вашим уклонением от заключения договора. Если изменились обстоятельства Вы можете расторгнуть договор с возмещением Вашей соседке убытков, причиненных таким расторжением. Малиновская Анна Андреевна.
Требуется ли согласие супруги (если - да, то в какой форме), если муж хочет продать автомобиль, дом в садоводческом товариществе, всё это оформлено на имя мужа и приобретено на совместные средства. Спасибо.
ОтветитьВ соответствии со ст. 35 Семейного кодекса при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга.
Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки.
Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга.
Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки. С уважением. Малиновская Анна Андреевна.
Вопрос касается суммы налогового вычета. Неужели наше государство стало таким щедрым, что с меня не будут высчитывать налоги, до тех пор, пока сумма этих невысчитанных налогов не составит 600000 руб. Или с меня не возмут 13%от этой суммы. Заранее благодарен, всегда получал ответ на свои вопросы.
ОтветитьВидимо имеется в виду имущественный налоговый вычет, предусмотренный на строительство (приобретение) дома (квартиры). Конечно же имеется в виду, что сумму, на превышающую 600000руб. Вы вправе вычесть из налогооблагаемой базы при определении суммы, с которой необходимо уплатить подоходный налог в размере 13%.
То есть если например Вы потратили на приобретение квартиры 1млн. руб., то налог в 13% Вы заплатите с суммы 400000 руб. С уважением. Малиновская Анна Андреевна.
Ответьте пожалуйста. Если я хочу продать приват. Коммун комнату. Я сначала предложу соседке, при условии, что ее комната тоже приватизированная. Укажу цену, если в течении месяца она ответит согласием, а возьму передумаю и откажусь от сделки. Можно ли так.
ОтветитьНет. Отказать от сделки Вы не вправе. Ваше предложение, сделанное соседке, является офертой в соответствии со ст.435 ГК РФ. В соответствии с п. 2 ст. 435 ГК РФ оферта связывает направившее ее лицо с момента получения адресатом. В соответствии со ст. 440 ГК РФ когда в оферте определн срок для акцепта (ответа), договор считается заключенным ,если акцепт получен лицом, направившим оферту, в пределах указанного в ней срока. С уважением. Малиновская Анна Андреевна.
Одно лицо является директором двух юридических лиц - ООО и ЗАО. Между этими организациями заключается договор, может ли директор подписать этот договор в одном лице, представляя обе стороны в данном договоре. Очень срочно нужен ответ. Спасибо!
ОтветитьНет не может. Директор органиазации является ее законнм представителем и имеет право действовать без доверенности от имени общества. В соответствии с п. 3 ст. 182 Гражданского кодекса РФ представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является. Исключением являются лишь случаи коммерческого представительства. Но к Вашей ситуации это исключение не относится. С уважением. Малиновская Анна Андреевна.
День добрый! Скажите пожалуйста, надо ли по первой повестке в суд (на переговоры) приносить все имеющиеся документы, справки и т.п., какие по мнеию ответчика помогут в судебном разбирательстве. Ускорит ли это ход дела? Или же судья полностью сам скажет, что надо предоставить? Благодарю заранее.
ОтветитьДа. Надо. В соответтствии со ст. 149 Гражданско - процессуального кодекса РФ при подготовке дела к судебному разбирательству (именно это и подразумевается под собеседованием) ответчик должен представить истцу и суду возражения в письменной форме относительно исковых требований и передать истцу и судье доказательства, обосновывающие возражения относительно иска. В соответствии со ст. 35 ГПК РФ в любое время до вынесения решения Вы вправе представлять дополнительные доказательства. Судья может по своему усмотрению или ходатайству истца истребовать от Вас дополнительные доказательства. С уважением. Малиновская Анна Андреевна.
Я купила у подруги бриллиантовые серьги дешевле магазинной цены. Через какое-то время оказалось, что эти серьги ворованные, преступник сознался в содеянном, а серьги у нее требуют вернуть хозяину. Каковы нормы закона?
ОтветитьВы обязаны вернуть серьги законному владельцу. В соответствии с п. 1 ст. 302 Гражданского кодекса РФ если имущество (серьги) возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать (у Вашей подруги), о чем приобретатель (то есть - ВЫ) не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя (от Вас) в случае, когда имущество было ПОХИЩЕНО у собственника или лица, которому имущество передано во владение. Вы в свою очередь вправе требовать от Вашей подруги возвратат уплаченных за серьги денежных средств (ст. 461 ГК РФ). С уважением. Малиновская Анна Андреевна.
Анна Андреевна если имело место счетная ошибка (пусть наказывают оператора который это допустил), мне недостаточно того, что они предоставят бухгалтерскую проводку или другую бумажку от их банка-Это не доказательство. И еще хотелось бы узнать о сроке исковой давности. Спасибо за ответ.
ОтветитьСпасибо за ответ Анна Андреевна. Только ст. 1102 ГК не подходит. А больше подойдет ст. 1109. Т.к. на эту сберкнижку мне перечисляли деньги из налоговой, зарплату и т.д. "Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения: 3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;" Если исходить из данной статьи, то они не могут потребовать обратно. Правильно? Спасибо за ответ.
ОтветитьМожет ли быть признано недействительным решение общего собрания участников ООО на основании того, что на нем не присутствовал один из участников, обладающий долей в размере 20% в уставном капитале? Участник не был уведомлен соответствующим образом. ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПЛЕНУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 декабря 1999 года "О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ":
«При рассмотрении иска о признании решения общего собрания участников общества недействительным по существу суд вправе с учетом всех обстоятельств оставить в силе обжалуемое решение, если голосование участника, подавшего заявление, не могло повлиять на результаты голосования, допущенное нарушение не является существенным и решение не повлекло причинение убытков данному участнику общества (пункт 2 статьи 43 Закона «Об ООО»).
Если решение общего собрания участников общества обжалуется по мотивам нарушения установленного Законом порядка созыва собрания (несвоевременного направления информации участникам, нарушения порядка и сроков формирования повестки дня собрания и т.п.), следует учитывать, что такое собрание может быть признано правомочным, если в нем участвовали все участники общества (пункт 5 статьи 36 Закона «Об ООО»).» Однако один участник не участвовал именно потому, что не был уведомлен соответствующим образом. Что касается акционерных обществ, то тут все более ясно: ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПЛЕНУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 апреля 1997 года "О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ":
«8. При рассмотрении исков о признании решения общего собрания акционеров недействительным следует учитывать, что к нарушениям Закона, которые могут служить основаниями для удовлетворения иска акционера о признании решения общего собрания акционеров недействительным, относятся в частности: несвоевременное извещение (неизвещение) акционера о дате проведения общего собрания (пункт 2 статьи 52 Закона); непредоставление возможности ознакомиться с необходимой информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня собрания (пункт 3 статьи 52 Закона); несвоевременное предоставление бюллетеней для голосования при заочном его проведении (пункт 3 статьи 50 Закона) и др.
Вместе с тем при разрешении таких споров суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинение убытков данному акционеру (пункт 8 статьи 49 Закона).» Т.е., в плане АО указывается, «что к нарушениям Закона, которые могут служить основаниями для удовлетворения иска акционера о признании решения общего собрания акционеров недействительным, относятся в частности: несвоевременное извещение (неизвещение) акционера о дате проведения общего собрания». А вот в отношении ООО такой нормы не вижу. Что же из этого следует? Что, если акционер не был извещен, то решение Общего собрания акционеров АО могут признать ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, а вот решение общего собрания участников ООО – НЕТ? Разъясните, пожалуйста. Заранее благодарен!
ОтветитьУважаемый Алексей! Однозначного ответа на Ваш вопрос в законодательстве не содержится. Из личной судебной практики могу сказать, что оспорить решение общего собрания участнику будет очень сложно. Суды довольно вольно толкуют положения ст. 43 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". В связи с чем участнику, желающему оспорить решение общего собрания, придется документально (!!!) подтвердить, что:
- его голосование могло повлиять на результаты голосования (с представлением соответствующих расчетов);
- допущенные нарушения являются существенными (что вообще уж сложно, учитывая, что нигде не содержится определения "существенности");
- решение повлекло причинение убытков данному участнику общества (опять же из личного опыта могу сказать, что доказать это практически невозможно).
Малиновская Анна Андреевна.
Уважаемые юристы дайте пожалуйста ответ на следующий вопрос: Будет ли нести генеральный директор ОАО полную материальную ответственность за ущерб, причененный по его вине Обществу, по ст. 121 КЗот РФ, если в трудовом контракте, заключенномс ним, указано, что он обязуется нести полную материальную ответственность, но ссылки на ст.71 Федерального закона "Об акционерных обществах" нет? Не противоречит ли контракт ст.5 КзоТ РФ?
ОтветитьУважаемый Константин! С 01.02.2003г. КЗоТ не действует, поскольку вступил в силу Трудовой кодекс РФ. В соответствии со ст. 277 ТК РФ руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации, независимо от наличия указания на это в его трудовом договоре. Тем более не требуется в трудовом договоре ссылки на ст. 71 ФЗ "Об акционерных обществах". Малиновская Анна Андреевна.