Написать
Подписаться
Москва, 09.04.2020, 03:06

Как делить квартиру в недостроенном доме, неизвестно когда будет достроен, будут ли с меня так же взыскивать долги мужа: неуплачен налог на продажу доли в другой квартире? Пожалуйста, ответьте письменно. Спасибо!

Ответить

Делить квартиру бывшими супругами в недостроенном доме можно лишь в судебном порядке и лишь теоретически, например, определить ваши права по спорному договору. Но это надо голову ломать! И есть ли в этом необходимость? Практически советую делить после регистрации права собственности, в течение 3-х лет с момента регистрации права собственности, если вы уже разведены до этого момента. Или не позднее 3-х лет с момента развода.

Пункт 19. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15 (ред. от 06.02.2007) "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака"

Течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут (п. 7 ст. 38 СК РФ), следует исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния при расторжении брака в органах записи актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - дня вступления в законную силу решения), а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ). Что касается неуплаты налога вашего мужа в другой квартире, это является общим долгом супругов, если квартира является также совместно нажитым имуществом.

Из того же Пленума (ст.15): "...В состав имущества, подлежащего разделу, включается общее имущество супругов, имеющееся у них в наличии на время рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц. При разделе имущества учитываются также общие долги супругов (п. 3 ст. 39 СК РФ) и право требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи".

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 09.04.2020, 02:47

У меня магазин розничной торговли чая и кофе. Система налогообложения патент. В этом же магазине хочу поставить кофемашину и делать кофе на вынос. В налоговой сказали, что нужно открывать отдельно патент и отдельно всё оформлять. Как обойтись меньшими потерями?

Ответить

С моей точки зрения вас вводят в заблуждение.

Согласно ст. 413 Налогового кодекса РФ торговый сбор устанавливается в отношении осуществления торговой деятельности на объектах осуществления торговли. В соответствии с п. 4 ст. 413 НК РФ под объектом осуществления торговли в отношении торговой деятельности понимается: здание, сооружение, помещение, стационарный или нестационарный торговый объект или торговая точка, с использованием которых плательщиком осуществляется вид деятельности, в отношении которого установлен сбор. Под торговлей понимается вид предпринимательской деятельности, связанный с розничной, мелкооптовой и оптовой куплей-продажей товаров, осуществляемый через объекты стационарной торговой сети, нестационарной торговой сети, а также через товарные склады. В отношении оказания услуг общественного питания торговый сбор прямо не предусмотрен гл. 33 НК РФ.

С 1 июля 2015 г. торговый сбор введен только на территории г. Москвы (ст. 1 Закона г. Москвы от 17.12.2014 N 62 "О торговом сборе"). В данном Законе оказание услуг общественного питания также не предусмотрены в качестве вида предпринимательской деятельности, в отношении которого устанавливается сбор.

Кофейня относится к объектам общественного питания, потому что кофе варится для каждого посетителя индивидуально и его можно употребить в кофейне или забрать с собой. В то же время в кофейне происходит продажа товаров несобственного изготовления - выпечки, мороженого и т.д. Возникает вопрос: в данном случае не облагается торговым сбором только продажа кофе или покупных товаров тоже, например выпечки.

Согласно ст. 346.27 НК РФ розничная торговля - это предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами на основе договоров розничной купли-продажи. К данному виду предпринимательской деятельности не относится реализация продуктов питания и напитков, в том числе алкогольных, как в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без таких упаковки и расфасовки, в барах, ресторанах, кафе и других объектах организации общественного питания.

Попробуйте учесть следующую позицию.

Юрист Н.А. Ситникова. Региональный информационный центр

Сети КонсультантПлюс, 16.02.2017

"... Согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 23.06.2009 N 17123/08 продажа кулинарных изделий и других продовольственных товаров в розницу через объект организации общественного питания является деятельностью по оказанию услуг общественного питания.

По мнению Минфина России, услуги общественного питания, в том числе реализация покупной продукции, если такая реализация является составной частью указанных услуг, не признаются торговой деятельностью в целях гл. 33 НК РФ (Письмо ФНС России от 05.08.2015 N ГД-4-3/13689@ "О направлении Письма Минфина России от 27.07.2015 N 03-11-09/42962" (вместе с Письмом Минфина России от 27.07.2015 N 03-11-09/42962)).

При этом определение объекта осуществления торговли привязано к осуществлению вида деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор, на этом объекте".

Таким образом, объекты организации общественного питания не могут быть признаны объектами осуществления торговли в целях гл. 33 НК РФ. Соответственно, деятельность кофейни по продаже кофе и выпечки на вынос не облагается торговым сбором.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 09.04.2020, 01:57

Не хотели платить зарплату, отправили в отпуск без дальнейшей работы, взял топливную карту и слил бензина на сумму заработной платы, чем грозит.

Ответить

Грозит уголовное преследование по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража" (до 2-х лет лишения свободы) либо, если слив топлива осуществлялся в присутствии посторонних лиц - по ст.161 УК РФ "Грабеж" (до 4-х лет) со смягчением приговора, ввиду противоправного или аморального действия потерпевшего (невыплата заработной платы).

Для справки. Пункт 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 16.05.2017) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"... Открытым хищением чужого имущества, предусмотренным статьей 161 УК РФ (грабеж), является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет...

Из УК РФтатья 61. Обстоятельства, смягчающие наказание

1. Смягчающими обстоятельствами признаются:

а) совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств;

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

б) несовершеннолетие виновного;

в) беременность;

г) наличие малолетних детей у виновного;

д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания;

е) совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;

ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения;

з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления;

и) явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления;

(пп. "и" в ред. Федерального закона от 29.06.2009 N 141-ФЗ)

к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Долгопрудный, 08.04.2020, 23:41

Я являюсь военным пенсионером, мне 45 лет, проживаю в г. Москва, имею удостоверение "Ветеран труда". Какими льготами и выплатами я могу пользоваться как ветеран труда, с какого возраста и на основании каких документов.

Ответить

У вас слишком всеобъемлющий вопрос.

Положения, отражающие преференции для рассматриваемой категории граждан, закреплены в Законе г. Москвы №70 от 2004 года «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей…». Данный акт является основным в сфере регулирования предоставления льгот.

Преференции, которые положены рассматриваемой категории лиц, прописаны в Законе г. Москвы №70 от 2004 года. К их числу отнесены:

безвозмездное использование транспорта муниципального типа. Исключением в данном случае выступает такси, в том числе, и маршрутное;

предоставление бесплатных билетов на железнодорожный транспорт в пределах пригородных направлений;

скидки величиной 50% от суммы, начисленной в качестве оплаты услуг жилищно-коммунального сектора;

безвозмездное выделение протезов для зубов и их ремонт. Как исключение из данного правила – ветерану потребуется самостоятельно оплатить расходы, связанные с использованием металлокерамики и драгоценных металлов;

доплаты гражданам, пользующимся стационарными телефонами. По состоянию на 2020 год сумма равняется 250 рублей;

оплата путевок для прохождения лечения в санаториях и на курортах. Данная льгота может быть использована только тем лицом, которое официально не трудоустроено. У гражданина должны быть медицинские основания для получения такой преференции.

Закон Москвы о льготах не предусматривает других видов послаблений. Это говорит о том, что рассчитывать на дополнительные меры поддержки ветеран не может.

Монетизация преференций в столице

Величина ежемесячной выплаты для рассматриваемой группы лиц указана в Законе г. Москва №70 от 2004 года.

Изначально сумма равнялась 200 рублям, по состоянию на 2020 год установлено значение в размере 1000 рублей.

Согласно указанному Закону гражданину предоставляется право относительно капитализации полагающихся ему преференций. Перечень таких послаблений ограничен, так как такая возможность касается не всех льгот.

получение льгот ветеранам труда

К числу послаблений, которые можно монетизировать, отнесены:

безвозмездное использование транспорта общественного назначения: сумма в 2020 году составляет 378 рублей;

бесплатные билеты на маршруты пригородного транспорта: 118 рублей.

По электроэнергии подобных правил не предусматривается.

Налоговые ветеранские льготы

Ветераны труда несут обязанность по оплате нескольких разновидностей фискальных платежей.

Это налог на:

доход гражданина;

имущество;

земельные наделы;

средства передвижения.

Данные разновидности налогов

Будет полезным дополнительно вам изучить ресурс (ссылка)

propensiu.ru

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 08.04.2020, 23:29

Хотела узнать, если машина стоит на штрафстоянке больше года и машину не собираюсь забирать, должна ли я буду что-то этой стоянке по документам, либо какие действия предпринять чтобы документально быть не должна им.

Ответить

В том случае, если автомобиль долгое время никто не забирает со штрафстоянки (по нормативному акту - см. ниже - после 3-х месяцев, фактически из практики - через год) ГИБДД принимает меры к поиску собственника ТС.

ЕСЛИ ВЛАДЕЛЕЦ МАШИНЫ НЕ НАЙДЕН ИЛИ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОПЛАТИТЬ ОХРАННЫЕ УСЛУГИ, НАЧИНАЕТСЯ ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ЗАКОНОМ ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАНИЯ ТС БЕСХОЗНОЙ ВЕЩЬЮ.

Такой исход возможен только в том случае, если приняты исчерпывающие меры к владельцу авто для реализации его транспортного права.

В противном случае сделка по продаже авто будет признана незаконной, и виновные лица могут подвергнуться уголовной ответственности.

Признание движимого имущества бесхозяйственной вещью и продажа его с торгов регламентируется ГК РФ.

Стандартный алгоритм действий в этом случае включает следующие шаги:

Истечение 7-дневного срока с момента составления административного протокола об эвакуации авто на штрафстоянку.

Установление владельца ТС.

Информирование собственника автомобиля о необходимости забрать ТС со стоянки и оплатить охранные услуги.

Фиксация отказа владельца авто забрать свое имущество со специализированной стоянки.

Передача дела в суд том случае, если владелец автомобиля не реализует свое транспортное право в течение длительного времени.

Вынесение решения суда о признании ТС бесхозяйственной вещью.

Передача в службу судебных приставов решения суда для реализации авто.

Как правило, на признание автомобиля бесхозяйственной вещью, несмотря на формальную простоту процедуры, уходит не менее 6 месяцев.

За это время необходимо решить множество вопросов:

вскрыть авто (в том случае, если владелец не идентифицирован) – это производится только по решению суда;

зафиксировать надлежащее уведомление владельца ТС о необходимости забрать ТС со штрафной стоянки;

предпринять исчерпывающие меры по розыску владельца ТС судебными приставами.

Постановление Правительства Москвы от 09.04.2013 N 216-ПП

(ред. от 01.06.2018)

"О мерах по реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. N 42 "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств в городе Москве"

(вместе с "Порядком действий специализированной организации при перемещении транспортных средств, их хранении на специализированной стоянке, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств и возврата транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами", "Требованиями к специализированной стоянке")

Задано вопросов 6, из них VIP - 0
Владикавказ, 16.07.2018, 15:35

Нужна консультация по статье Коап 12.26 ч.1. Нужно возражение мировому судье. Сколько стоит у вас консультация?

Ответить

Консультация по статье Коап 12.26 ч.1. стоит 1000 рублей

насчет возражения, нужно понять какое значение оно будет иметь в вашем конкретном случае, достаточно ли его, или нужно полнокровное представительство в суде, каковы шансы на выигрыш дела. Желательно иметь копии всех материалов дела в электроном и (или) напечатанном виде. Когда у вас назначено 1-е заседание?

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Краснодар, 05.07.2018, 13:34

Как долго может рассматривать суд моё обращение о снятии запрета на регистрационные действия?

Ответить

Несмотря на требования закона, суды рассматривают подобные и иные дела, от 3-х месяцев до полугода и более. Многое зависит от места нахождения подразделения судебных приставов (туда отправляется запрос о предоставлении копий материалов ИП), количества взыскателей, желания должника приходить на суд и еще от десятка причин, включая загруженность суда, халатность судейских работников и т.д. Был случай подобное дело длилось 2 года!

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Челябинск, 08.03.2018, 11:59

Образец заявления судебным приставам о снятии запрета на регистрационные действия на авто приобретенное нами. На момент покупки ареста не было. E-mail: Shondin07@mail.ru

Ответить

Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, в соответствии с п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства", для рассмотрения требований об отмене установленного судебным приставом-исполнителем запрета на распоряжение имуществом, в том числе запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества установлен исковой порядок.

Снятие запрета производится в общем исковом порядке, с привлечением в качестве ответчиков должника и взыскателя, а приставы-исполнители, наложившие арест или запрет на регистрационные действия, привлекаются к делу в качестве третьих лиц.

Подсказка. Чтобы подать иск по вашему месту жительства, укажите в качестве соответчика городское или районное ГИБДД с требованием произвести постановку на учет спорное авто, а другое требование - снять сам запрет.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Киров, 14.01.2018, 00:34

Нужно составить претензию в юридическую компанию.

Ответить

Претензия подается в общем порядке.

Претензия - это письменное изложение требований потребителя к продавцу (изготовителю, исполнителю) в связи с обнаружением недостатков в товаре (работе, услуге) или ненадлежащим исполнением продавцом (изготовителем, исполнителем) своих обязательств по договору.

Претензия составляется в свободной форме, однако рекомендуем следовать некоторым устоявшимся правилам ее написания.

Адресная часть претензии

В "шапке" (адресной части) претензии необходимо указать следующее:

1. Получателя претензии, то есть кому она направляется: наименование продавца (изготовителя, исполнителя), адрес его места нахождения, телефон, адрес электронной почты (если он известен).

Реквизиты продавца (изготовителя, исполнителя) могут быть, например, указаны в чеке или квитанции за товар (работу, услугу) (п. 1 ст. 4.7 Закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ).

Адрес места нахождения юридического лица - продавца (изготовителя, исполнителя) можно узнать также по номеру ИНН (или ОГРН) на официальном сайте ФНС России (ст. 2, пп. "в" п. 1 ст. 5, п. п. 1, 8 ст. 6 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ; п. 1, пп. 5.5.6 п. 5.5 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 N 506).

Внимание!

Обратите внимание, чтобы в юридическом адресе не содержалось ошибки в наименовании номера офиса.

Можно указывать дополнительно фактический адрес, телефоны, адрес э.почты

2. Отправителя претензии: Ф.И.О. потребителя, адрес места жительства с почтовым индексом, контактный телефон, адрес электронной почты.

Содержание претензии

В тексте претензии последовательно отражается следующее:

1. Когда, где и по какой цене приобретен товар (оформлен заказ на работу, услугу). Указывается документ, подтверждающий приобретение товара (оформление заказа на работу, услугу).

Обратите внимание!

Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований (п. 5 ст. 18 Закона от 07.02.1992 N 2300-1).

2. Когда и какой недостаток товара (работы, услуги) был обнаружен и как он проявляется либо какие иные нарушения своих обязательств по договору допустил продавец (изготовитель, исполнитель) (например, нарушение сроков передачи товара, выполнения работы или оказания услуги).

3. Положения закона, на которых потребитель основывает свои требования. В зависимости от обстоятельств дела заявитель вправе основывать свои требования на гражданском законодательстве и законодательстве о защите прав потребителей (п. 1 ст. 1 Закона N 2300-1).

4. Требования потребителя (например, о возврате денежных средств, безвозмездном устранении недостатков, направлении письменного ответа на претензию).

5. Перечень документов, на которых потребитель основывает свои требования (например, кассовый или товарный чек, договор, акт приемки-передачи). Копии указанных документов целесообразно приложить к претензии. При этом отсутствие чека или иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении ваших требований (п. 5 ст. 18 Закона N 2300-1).

6. Дата и личная подпись потребителя.

Направление претензии и срок ответа на нее

Направить претензию продавцу (изготовителю, исполнителю) можно следующими способами:

1. Личное вручение. Целесообразно изготовить два экземпляра претензии. Желательно, чтобы на одном из них лицо, принявшее претензию, проставило свою подпись с указанием Ф.И.О. и должности, а также дату принятия претензии и (при наличии) печать продавца (изготовителя, исполнителя).

Внимание! Для подтверждения вручения претензии советую:

А) снимайте факт вручения или отказа на мобильный телефон, смартфон, планшет и др.

Б) вручайте претензий при свидетелях (это может быть друг, родственник и др.)

В) при отказе получить или расписаться в получении, вы можете вызвать в полицию по 02

2. Почтовое отправление. Рекомендуем направить претензию по адресу продавца (изготовителя, исполнителя) заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, что позволит вам подтвердить дату ее получения адресатом (пп. "б" п. 10 Правил, утв. Приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 234).

Внимание! Советую:

1. При оформлении описи указывать какой документ, о чем, кому оформлять

2. Опись можно оформлять в электроном виде, куда вносить полный текст претензии (образец могу выслать)

По законодательству письменно отвечать на заявления граждан в фиксированные сроки обязаны только государственные органы и органы местного самоуправления. В отношении коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей такие требования отсутствуют. Формально продавец (изготовитель, исполнитель) не обязан давать мотивированный ответ на вашу претензию (ч. 1, 4 ст. 1, ст. 12 Закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ).

Однако продавец (изготовитель, исполнитель) должен исполнить требования потребителя в определенные сроки, например возвратить денежные средства - в течение 10 дней, обменять некачественный товар - в срок от семи дней до месяца в зависимости от ситуации. Поэтому подтверждение даты вручения претензии продавцу (изготовителю, исполнителю) важно для исчисления сроков исполнения ваших требований и взыскания штрафов с продавца (изготовителя, исполнителя).

Внимание! Главное, для чего нужна претензия!

В случае обращения в суд и вынесения решения в вашу пользу с продавца (изготовителя, исполнителя) за неисполнение ваших требований в добровольном порядке взыскивается штраф в размере 50% присужденных вам сумм (п. 6 ст. 13, п. 1 ст. 21, ст. 22, п. 1 ст. 31 Закона N 2300-1).

Кроме того, предварительное обращение с претензией к продавцу товаров (исполнителю работ, услуг) требуется, как правило, если вы намерены обратиться в Роспотребнадзор с целью проведения им внеплановой проверки продавца (изготовителя, исполнителя) (пп. "в" п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ; Информация Роспотребнадзора от 07.12.2016).

Нелишним будет перед судом отправить параллельно заявление в прокуратуру или отраслевое надзорное ведомство (например, для страховых организаций – В Рострахнадзор и т.д.). Кстати у юридической компании нет надзорного ведомства.

Если вы хотите ознакомиться с реальным взыскание денег и штрафов мною с юридической компании, читайте мои статьи "С горе-юристов взыскано в 3-х кратном размере" со ссылкой на реальное решение суда и "Как противодействовать недобросовестным юристам".

Кстати, в отношении недобросовестных юристов претензию помогу вам написать бесплатно, с учетом моей принципиальной позиции очищения наших рядов от мошенников от юриспруденции!

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Екатеринбург, 14.01.2018, 00:11

Хочу развестись с мужем, но не хочу, чтобы машина была поделена, т к деньги на её покупку дали мои родители. Как быть?

Ответить

1. оформить расписку для родителей в подтверждение дачи вам денег

2. подготовить доказательства наличия денег в этой сумме перед передачей вам (выписка из банка родителей о снятии подобной суммы, свидетели и т.д.

3. записать скрытно на диктофон разговор с мужем, где он прямо или косвенно должен подтвердить, что он знал на чьи деньги куплена машина (это для психологического давление на его контрсвидетелей...)

4. через нотариуса оформить свидетельские показания свидетелей (если дела еще нет в суде)

Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце четвертом п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. N 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака", не является общим совместным имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, полученное в дар[u][/u] или в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши.

Задано вопросов 8, из них VIP - 0
Дзержинский, 14.01.2018, 00:28

Жилищный вопрос! Правомерность решения суда! Принудительна выписка без возможности дальнейшей прописки! И можно ли считать решение суда неправомерным если ответчик не получил уведомление об исправлении нарушений?

Ответить

Какое решение суда? По каким основаниям выписка? Уведомление о исправлении каких нарушений не получено ответчиком? Ничего, непонятно... Ответить можно тольлко общими словами.

Решение суда должно быть, во-первых, законным; во-вторых, обоснованным; в-третьих, основываться на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

Пленум Верховного Суда РФ в п. п. 2 - 3 Постановления от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении" разъяснил, что "решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 ГПК РФ).

Если имеются противоречия между нормами процессуального или материального права, подлежащими применению при рассмотрении и разрешении данного дела, то решение является законным в случае применения судом в соответствии с частью 2 статьи 120 Конституции Российской Федерации, частью 3 статьи 5 Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации" и частью 2 статьи 11 ГПК РФ нормы, имеющей наибольшую юридическую силу. При установлении противоречий между нормами права, подлежащими применению при рассмотрении и разрешении дела, судам также необходимо учитывать разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, данные в Постановлениях от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия" и от 10 октября 2003 г. N 5 "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации" (п. 2).

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов" (п. 3).

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. N 2.

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2015) (утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 25 ноября 2015 г.) разъяснено, что "решение суда признается законным и обоснованным, если оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, а имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, а также при наличии в решении суда исчерпывающих выводов, вытекающих из установленных судом фактов.

Самара, 09.01.2018, 08:10

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста может ли ребенок - инвалид получать пенсию по инвалидности и по потери кормильца одновременно? Ребенку 12 лет. Заранее благодарна.

Ответить

Согласно Статьи 9 (Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца) Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" ч. 1. Право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении (за исключением лиц, совершивших умышленное уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть кормильца и установленное в судебном порядке).

Одному из родителей, супругу или другим членам семьи, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, указанная пенсия назначается независимо от того, состояли они или нет на иждивении умершего кормильца. Семья безвестно отсутствующего кормильца приравнивается к семье умершего кормильца, если безвестное отсутствие кормильца удостоверено в установленном порядке.

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)

2. Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются:

1) дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации, если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет или дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами. При этом братья, сестры и внуки умершего кормильца признаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют трудоспособных родителей;

Таким образом, что ребенок имеет самостоятельное право на получении пенсии по инвалидности, ребенок инвалид будет получать также и дополнительные средства при потере кормильца.

Социальная доплата к пенсии детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена трудовая пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" или пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" устанавливается в беззаявительном порядке со дня, с которого назначена соответствующая пенсия, но не ранее чем с 1 января 2010 года (часть 18 статьи 37 Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)

Мне отказали в ПФ в назначении пенсии по потери кормильца. Сказали не положено. Может получать либо пенсию по инвалидности либо пенсию по потери кормильца. Куда мне обратиться теперь.

Задано вопросов 9, из них VIP - 0
Владивосток, 09.01.2018, 06:30

Здравствуйте, нужна консультация по границам земельного участка.

Ответить

О СПОРАХ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Согласно п. 3 ст. 6 ЗК РФ; ч. 8 ст. 22 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ земельным участком признается часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи.

В процессе межевания кадастровым инженером может быть выявлено пересечение границ земельного участка с границами смежных участков, что может привести к разногласиям между собственниками (владельцами) смежных участков.

Если в результате кадастровых работ уточняется местоположение границ вашего земельного участка или границ смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН, местоположение границ земельных участков подлежит обязательному согласованию между вами и другими лицами, обладающими смежными участками.

Предметом согласования является определение местоположения границы земельного участка, являющейся границей другого земельного участка (ст. 43 Закона N 218-ФЗ).

В случае если причиной пересечения границ земельных участков является ошибка в сведениях ЕГРН о земельном участке, кадастровый учет которого был осуществлен ранее, то она может быть исправлена в порядке ст. 61 Закона N 218-ФЗ.

Для определения или уточнения местоположения границ земельного участка советую придерживаться следующего порядка.

А) Обратитесь для составления акта согласования местоположения границ земельного участка к кадастровому инженеру

Акт оформляется на обороте листа графической части межевого плана. Местоположение границ земельного участка считается согласованным, если в акте стоят личные подписи всех заинтересованных лиц.

Если заинтересованное лицо, получившее в соответствии с требованиями законодательства надлежащим образом оформленное извещение, не выразило свое согласие или не представило мотивированный отказ от согласования границ, то граница считается согласованной с данным лицом, о чем в акт вносится запись.

Если с собственником (владельцем) смежного земельного участка местоположение границ участка не будет согласовано или им будут представлены письменные возражения, обосновывающие отказ от согласования, они в обязательном порядке должны быть внесены в акт согласования. В дальнейшем отсутствие согласования или нарушение порядка его проведения может привести к тому, что орган регистрации прав откажет в осуществлении кадастрового учета вашего земельного участка (ч. 3, 7 ст. 22, п. п. 20, 25 ч. 1 ст. 26 Закона N 218-ФЗ; ч. 4 ст. 40 Закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ).

При наличии неурегулированных разногласий переходите к следующему действию.

Б) Инициируйте повторное согласование местоположения границ земельного участка

Не исключено, что в сведениях кадастрового учета была допущена ошибка, поэтому нужно обратиться в орган регистрации прав с заявлением о необходимости ее исправления (ст. 61 Закона N 218-ФЗ).

Сведения о снятии возражений в отношении местоположения границы земельного участка будут впоследствии внесены в акт согласования (п. 87 Требований к подготовке межевого плана, утв. Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921).

Если местоположение границ не было согласовано в добровольном порядке, придется обратиться в суд (ч. 2 ст. 43 Закона N 218-ФЗ; ч. 5 ст. 40 Закона N 221-ФЗ).

В) Готовьте исковое заявление с пакетом документов

Иск предъявляется по месту нахождения земельного участка (ч. 1 ст. 30 ГПК РФ; п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010).

При подготовке иска обратите особое внимание суда на те объекты (природные или искусственные), на основании которых определялось местоположение участка (как вашего, так и смежного).

Подобными объектами являются заборы, деревья, иные насаждения, столбы и т.п.

Данная информация важна, поскольку при отсутствии документального подтверждения границ участка его местоположение определяется только по названным объектам (ч. 10 ст. 22 Закона N 218-ФЗ).

В качестве ответчика по делу необходимо укажите собственника смежного с вашим земельного участка, в качестве третьих лиц - орган регистрации прав и кадастрового инженера.

Также необходимо правильно сформулировать требования к суду (ч. 2 ст. 131 ГПК РФ).

Исковые требования, в зависимости от правовой ситуации, могут быть следующими:

- признать местоположение смежной границы земельного участка ответчика технической или реестровой ошибкой;

- установить смежную границу между земельными участками (как правило, в соответствии с координатами, указанными в заключении кадастрового инженера).

К исковому заявлению прилагаются следующие документы (ст. 132 ГПК РФ):

- копии искового заявления по количеству ответчиков и третьих лиц с приложениями;

- копии правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на земельный участок (документ, на основании которого вы владеете участком, свидетельство о государственной регистрации права);

- копия межевого плана;

- сведения из ЕГРН о смежном участке (ч. 1, 6 ст. 62 Закона N 218-ФЗ);

- документ об уплате госпошлины в размере 300 руб

Г) Примите участие в судебном заседании

При рассмотрении дела может потребоваться назначение землеустроительной экспертизы для разрешения вопроса о том, были ли проведены кадастровые работы в соответствии с требованиями законодательства, а также о том, по каким координатам необходимо устанавливать местоположение смежной границы двух спорных участков (ст. 79 ГПК РФ).

Д. Получите решение суда и обратитесь в орган регистрации прав

После вступления решения суда в законную силу нужно обратиться в орган регистрации прав с заявлением о постановке вашего земельного участка на кадастровый учет или об осуществлении кадастрового учета в связи с уточнением границ участка на основании решения суда (ч. 1, 2 ст. 14, ч. 3 ст. 61 Закона N 218-ФЗ).

Орган регистрации прав на основании решения суда обязан исправить ошибку и осуществить кадастровый учет.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Владивосток, 07.01.2018, 02:04

Пришёл транспортный налог за машину которой у меня никогда не было. Написал в налоговую и ГИБДД. Налоговая отписалась что они не при чём и эту информацию даёт ГИБДД. ГИБДД ответила что в ихней базе я хозяин машины с 1992 года. КУДА ДАЛЬШЕ ПИСАТЬ?

Ответить

Административный иск к ГИБДД, налоговой. Госпошлина 300 рублей.

Сначала напишите в прокуратуру (может обойдетесь без суда)

Процессуальные основания судебного преследования.

"Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 05.12.2017)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Кодекса

...

2. Суды в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, рассматривают и разрешают подведомственные им административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, в том числе административные дела:

1) об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части;

1.1) об оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами;

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 15.02.2016 N 18-ФЗ)

2) об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных государственных органов, органов военного управления, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих;

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Тула, 29.12.2017, 03:36

По ст 318 усужден на 6 мес колонии поселения 1,3 отсидел могу ли подать на удо.

Ответить

Вы не указали часть статьи 318, по которой были осуждены и применил ли суд положение о снижении категории по тяжести преступления.

Согласно статьи 15 УК РФ (Категории преступлений)

1. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.

2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы.

3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, превышает три года лишения свободы.

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы.

5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.

6. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую[u][/u], но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение преступления, указанного в части третьей настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее трех лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части четвертой настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части пятой настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее семи лет лишения свободы.

Согласно Статья 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти)

определяется тяжесть преступления.

ЧАСТЬ 1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Поэтому это преступление СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ.

ЧАСТЬ 2. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, указанных в части первой настоящей статьи, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Поэтому это преступление ТЯЖКОЕ.

ЧТО КАСАЕТСЯ УДО, то оно к вам не применимо, т.к. согласно ч.4 ст.79 УК РФ

… Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы не может быть менее шести месяцев.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 N 8 (ред. от 17.11.2015)

"О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания" (п.16) судья, установив, что осужденный, его законный представитель, адвокат обратились с ходатайством об условно-досрочном освобождении или о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания ранее фактического отбытия осужденным части срока наказания, предусмотренной частями 3 и 4 статьи 79, частью 2 статьи 80, статьей 93 УК РФ, выносит постановление об отказе в принятии ходатайства и возвращает его заявителю. Указанные лица вправе вновь обратиться с ходатайством после отбытия осужденным установленной законом части срока наказания.

К вам применимо только статья 80 УК, где требования относительно 6 месячного срока отсутствуют, а относительно других условий для УДО, они тождественны.

Статья 80 УК РФ. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания

1. Лицу, отбывающему... лишение свободы, возместившему вред (полностью или частично), причиненный преступлением, суд с учетом его поведения в течение всего периода отбывания наказания может заменить оставшуюся не отбытой часть наказания более мягким видом наказания. ...

2. Неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания после фактического отбытия осужденным к лишению свободы за совершение:

преступления небольшой или средней тяжести - не менее одной трети срока наказания;

тяжкого преступления - не менее половины срока наказания;

...

3. При замене неотбытой части наказания суд может избрать любой более мягкий вид наказания в соответствии с видами наказаний, указанными в статье 44 настоящего Кодекса, в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом для каждого вида наказания.

4. При рассмотрении ходатайства осужденного или представления администрации учреждения или органа, исполняющего наказание, о замене ему неотбытой части наказания более мягким видом наказания суд учитывает:

- поведение осужденного,

- его отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания,

- отношение осужденного к совершенному деянию и то,

- что осужденный частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления.

ТАК ЧТО ВАМ НУЖНО (если вы осуждены по 1 части) ЧЕРЕЗ 60 дней отбытия (!) ОБРАТИТЬСЯ С ХОДАТАЙСТВОМ по ЗАМЕНЕ НАКАЗАНИЯ НА ШТРАФ или ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (вероятность удовлетворения этого ходатайства зависит от многих факторов (наличие непогашенного иска, состояние здоровья, специальность, трудоустройство, материальное положение, мнение администрации, прокурора и т.д.)

Да. Стоимость 318 ч.1 если он 2,5 месл под домашним арестом решение суда 6 мес колонии поселения.2,5 месяц входя в эти 6. Можем ли подать на удо.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 25.12.2017, 03:21

Доброго дня, ситуация в следующем: поругались с супругой, и она ушла к своей, взяв с собой ребёнка (10 мес). Теперь, когда я хочу увидеть ребёнка, то теща (Мама супруги) категорично запрещает со словами «ты ее не увидишь до развода». Но мы не в разводе (даже заявления не подавались). Как мне получить возможность видеть своего ребёнка?

Ответить

Судебный иск к матери "О порядке общения с ребенком".

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПОРЯДОК ОБЩЕНИЯ РЕБЕНКА С БЫВШИМ СУПРУГОМ?

Бывший супруг имеет право на общение с ребенком и на участие в его воспитании. Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с бывшим супругом, если такое общение не причиняет вред ребенку. Порядок общения ребенка с бывшим супругом может быть установлен на основании соглашения между родителями или на основании решения суда (п. п. 1 и 2 ст. 66 СК РФ).

На основании соглашения между родителями

В соглашении, заключаемом в письменном виде, родители определяют условия, на которых бывший супруг будет общаться с ребенком. Обязательными условиями соглашения являются:

- место общения;

- время общения;

- порядок общения.

Соглашение приобретает юридическую силу с момента подписания его сторонами, нотариальное удостоверение соглашения не требуется.

Примечание. Для составления соглашения о порядке общения родителя с ребенком рекомендуем обратиться к юристу.

На основании решения суда

В случае спора между родителями по заявлению родителей или одного заинтересованного родителя порядок общения бывшего супруга с ребенком суд определяет с участием органа опеки и попечительства (ст. 78 СК РФ).

Исковое заявление предъявляется в районный суд по месту жительства ответчика. В нем нужно изложить, в частности, требования о периоде времени, периодичности и территории, на которой должно происходить общение с ребенком (ст. ст. 28, 131, 132 ГПК РФ).

Исковое заявление при подаче в суд не должно облагаться госпошлиной (пп. 15 п. 1 ст. 333.36 НК РФ; ст. 23 Закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ; раздел "Предъявление искового заявления по спорам, связанным с воспитанием детей" Обзора, утв. Президиумом ВС РФ 20.07.2011).

Дело будет назначено к судебному разбирательству после получения от органов опеки и попечительства актов обследования условий жизни лиц, претендующих на воспитание ребенка (п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 27.05.1998 N 10).

При определении порядка общения ребенка учитываются следующие факторы:

1) возраст ребенка;

2) состояние здоровья ребенка;

3) привязанность ребенка к каждому из родителей;

4) наличие либо отсутствие условий для воспитания и развития ребенка;

5) режим дня малолетнего ребенка;

6) режим работы родителей;

7) удаленность места жительства родителя, который требует установить порядок общения с ребенком, от места жительства ребенка;

8) длительность периода, в течение которого ребенок не общался с родителем, и другие обстоятельства (раздел "Рассмотрение судами дел об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка" Обзора от 20.07.2011).

Также учитывается мнение ребенка, достигшего 10-летнего возраста.

По требованию одного из родителей суд может определить порядок осуществления родительских прав на период до вступления в силу окончательного решения суда. Вступление в силу окончательного решения суда отменяет действие данного определения (Определение Верховного Суда РФ от 28.04.2015 N 2-КГ 15-4).

Определив порядок общения бывшего супруга с ребенком, суд предупреждает второго родителя о возможных последствиях невыполнения решения суда. При злостном невыполнении решения суд по требованию бывшего супруга, проживающего отдельно от ребенка, может вынести решение о передаче ребенка ему исходя из интересов ребенка (п. 3 ст. 66 СК РФ; п. 8 Постановления N 10).

С использованием

("Электронный журнал "Азбука права", 2017) Консультант Плюс

ОТ СЕБЯ ДОБАВЛЮ, ЧТО ПРОЦЕСС НАЛАЖИВАНИЯ ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ ОЧЕНЬ ТРУДНЫЙ И ТЯГОМОТНЫЙ. ОДНАКО "ИГРА СТОИТ СВЕЧ". ОПРЕДЕЛИВ ПОРЯДОК ОДИН РАЗ, ВЫ ИЗБАВИТЕ СЕБЯ ОТ ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ В БУДУЩЕМ.

Иркутск, 25.12.2017, 02:41

Я работаю в компании "Медиа Дистрибьюшен" торговым представителем журнальной продукции. Мое рабочее место в ООО "Метро Кэш энд Керри". Компания "Медиа Дистрибьюшен" перестает сотрудничать с Метро в январе 2018 г. Мне предложили аналогичную должность в ООО "ОКей" (Медиа Дистрибьюшен с ним сотрудничает). Этот торговый центр находится от моего места жительства далековато, но в одном городе, да и должность занята другим человеком. Предложили устно, по телефону 4 дня назад (увольнение в январе) От предлагаемой должности я отказалась. Мне сказали, что если я откажусь от предлагаемой должности, то должна буду увольняться по собственному желанию, а не по сокращению численности. Прав ли работодатель? Как правильно поступить?

Ответить

От переводов, требующих согласия работника, следует отличать перемещения рабочего места.

Как указано в ч. 3 ст. 72.1 ТК РФ, не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора.

Перемещение работника оформляется путем издания приказа (распоряжения) работодателя. Приказ доводится до сведения перемещаемого работника, других работников, которых затрагивает его перемещение (в том числе, при необходимости, до работников, осуществляющих учет труда и начисление заработной платы).

В том случае, когда работнику установлена сменная работа и его перемещение влечет изменение графика его работы, при отсутствии согласия работника на его перемещение следует соблюдать требование, установленное в ч. 4 ст. 103 ТК РФ: "Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие". Для соблюдения этого правила рекомендуем предупреждать работников о перемещении за один месяц до введения изменений.

Обратите внимание: запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья (ч. 4 ст. 72.1 ТК РФ).

Указанные позиции поддержаны судебной практикой.

См.: Апелляционное определение Московского городского суда от 06.06.2016 N 33-21647/2016.

См.: Апелляционное определение Московского городского суда от 28.09.2016 N 33-29556/2016.

м.: Апелляционное определение Верховного Суда Республики Карелия от 14.06.2016 N 33-2382/2016.

УЧИТЫВАЯ КОНФЛИКТНУЮ СИТУЦИЮ С РАБОТОДАТЕЛЕМ СОВЕТУЮ ОБРАТИТЬСЯ К РАБОТОДАТЕЛЮ ПИСЬМЕННО ЗА РАЗЪЯСНЕНИЕМ НОВОГО РАБОЧЕГО МЕСТА, А ТАКЖЕ ЗАПИСЫВАТЬ ВСЕ БЕСЕДЫ С КАДРОВИКАМИ НА ДИКТОФОН (ТЕЛЕФОН, СМАРТФОН), РАЗГОВАРИВАТЬ ПРИ СВИДЕТЕЛЯХ.

Краснодар, 25.12.2017, 02:11

Скажите пожалуйста. В арендуемом помещении расположены инженерные коммуникации - общедомовой стояк, который наполовину заделан в кафельную плитку. Но он не имеет отношения к нежилому помещении. Данные инженерные коммуникации необходимо заменить. Однако без повреждения кафельной плитки это невозможно. Каким образом должен быть предоставлен доступ к трубе и должна ли УК восстанавливать плитку. Я являюсь представителем УК.

Ответить

Замена коммуникаций в арендуемом жилом помещении как правило запрещены без разрешения арендодателя до договору аренды. Внимательно почитайте договор этой части, иначе нарветесь на штрафы или расторжение с вами договора.

Если есть необходимость ремонта в связи с надлежащим использованием помещения вы должны:

1. составить акт с приглашением представителя арендодателя и управляющей компании

2. написать УК и хозяину претензионное письмо о необходимости ремонта

3. при отсутствии ответа или отрицательном ответе подать в суд об обязании произвести ремонт (замену коммуникаций)

4. в аварийной ситуации произвести ремонт самостоятельно и взыскать убытки

5. если ремонт исключительно по вашей инициативе, получить разрешение от арендодателя и официально заказать услугу ремонта в УК (чтобы не получить иск снизу из-за некачественного ремонта и протечки)

Согласно статьи 616 ГК РФ (Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества)

1. Арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором аренды.

Капитальный ремонт должен производиться в срок, установленный договором, а если он не определен договором или вызван неотложной необходимостью, в разумный срок.

Нарушение арендодателем обязанности по производству капитального ремонта дает арендатору право по своему выбору:

произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или вызванный неотложной необходимостью, и взыскать с арендодателя стоимость ремонта или зачесть ее в счет арендной платы;

потребовать соответственного уменьшения арендной платы;

потребовать расторжения договора и возмещения убытков.

2. Арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом или договором аренды.

ИЗВИНИТЕ. Я НЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ, ЧТО ВЫ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ!

НУЖНА ИНФО

1. СМОТРЯ КТО И КАКИМ ОБРАЗОМ УСТАНОВИЛ ПЛИТКУ

2. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РЕМОНТ ПЛАНОВЫМ ИЛИ АВАРИЙНЫМ

3. ЧТО УКАЗАНО В ДОГОВОРЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОМОМ.

Скажите а как быть с кафельной плиткой. Ведь ее надо разбирать, а арендатор не пускает УК без письма о том, что плитка будет восстановлена за счет УК.

1. ОН НЕ ИМЕЕТ ПРАВО НЕ ПУСКАТЬ, Т.К. У ВАС ДОГОВОР ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОМОМ С АРЕНДОДАТЕЛЕМ ЛИБО С АРЕНДАТОРОМ И УНИХ ИМЕЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2. ОБРАТИТЕСЬ К АРЕНДОДАТЕЛЮ И АРЕНДАТОРУ С ПИСЬМАМИ С ТРЕБОВАНИЕМ ДОПУСТИТЬ ДЛЯ РЕМОНТА, С УГРОЗОЙ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ И СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ

3. ПОДАЙТЕ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД С ОБЯЗАНИЕМ НЕ ЧИНИТЬ ПРЕПЯТСТВИЯ И ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Из содержания приведенной нормы права следует, что для признания состоявшегося исполнения надлежащим необходимо установить его соответствие одновременно двум основным перечням критериев - условиям обязательства и императивным предписаниям, а когда такие условия и предписания отсутствуют - обычаям или обычно предъявляемым требованиям. При этом условия обязательства в зависимости от его правовой природы определяются исходя из существа достигнутого сторонами соглашения (с учетом, например, правил о форме сделки) либо из конкретных обстоятельств причинения вреда или неосновательного обогащения, а обязательные требования - исходя из правил о действии нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.

В каждом отдельном случае вывод о том, исполнено ли обязательство надлежащим образом, зависит от целого комплекса различных факторов. Однако в самом общем виде надлежащим может быть признано исполнение, которое соответствует указанным выше критериям по способу, порядку, объему, сроку и другим юридически значимым признакам. При этом бремя доказывания надлежащего исполнения обязательства возлагается на должника.

Санкт-Петербург, 23.12.2017, 22:16

Я проиграла суд. Ответчик подал ходатайство о возмещении судебных издержек. Где взять таблицу со стоимостью услуг адвокатов для Ленинградской обл? Для уменьшения расходов. Услуги адвоката ответчика сильно завышены и нет оригинала квитанции об оплате, а также акта выполненных работ.

Ответить

Уважаемая Анна! Вопроса вами поставлен не корректно.

Согласно ч.1 ст. 100 ГПК РФ (Возмещение расходов на оплату услуг представителя) стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.[u][/u]

Согласно п. 13. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела"

разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться

- объем заявленных требований,

- цена иска,

- сложность дела,

- объем оказанных представителем услуг,

- время, необходимое на подготовку им процессуальных документов,

- продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

Разумность судебных издержек на оплату услуг представителя не может быть обоснована известностью представителя лица, участвующего в деле.

В вашем вопросе вышеуказанные сведения отсутствуют. Поэтому о справедливости размера присужденных против вас судебных издержек, а также об основаниях их снижения говорить не приходится. На практике в Москве размер присуждаемых сумм в гражданском процессе разнится от 5 до 50 тыс. рублей.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Находка, 06.11.2017, 08:48

Как снять запрет на регистрационные действия с т/с? Автомобиль уже давно мною продан. Мне идут штрафы и налоги. Судебный пристав который наложил арест, снять запрет отказывается.

Ответить

Вы должны убедить нового собственника подать иск о снятии запрета. Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, в соответствии с п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства", для рассмотрения требований об отмене установленного судебным приставом-исполнителем запрета на распоряжение имуществом, в том числе запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества установлен исковой порядок.

Снятие запрета производится в общем исковом порядке, с привлечением в качестве ответчиков должника и взыскателя, а приставы-исполнители, наложившие арест или запрет на регистрационные действия, привлекаются к делу в качестве третьих лиц.

Что касается административных штрафов камерами автоматической фиксации нарушений ПДД, вы их можете обжаловать в вышестоящий ГИБДД и (или) в суд, представив доказательства фактического выбытия авто из вашего правообладания.

Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Ноябрьск, 16.10.2017, 14:26

Как снять запрет на регистрационные действия с авто. Запрет на первого хозяина, я четвёртый. Запрет наложен после покупки авто. Запрет наложен в Башкирии. Судебный пристав с Башкирии, отправила уведомление, что нужно обращаться в суд. Какие документы необходимы, чтобы снять запрет через суд. И возможно ли это сделать не по месту регистрации, т.к. живу сейчас в Тюмени.

Ответить

Иск подается по месту жительства должника или взыскателя, в интерсах корого пристав наложил запрет.

Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, в соответствии с п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства", для рассмотрения требований об отмене установленного судебным приставом-исполнителем запрета на распоряжение имуществом, в том числе запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества установлен исковой порядок.

Снятие запрета производится в общем исковом порядке, с привлечением в качестве ответчиков должника и взыскателя, а приставы-исполнители, наложившие арест или запрет на регистрационные действия, привлекаются к делу в качестве третьих лиц.

Судебная практика по этим вопросам противоречива и не всегда решается в пользу истцов, не только в случаях, когда отчуждение автомобиля происходило должником при наличии действующих запретов на отчуждение. Но и когда сделка состоялась при отсутствии таких запретов на момент отчуждения автомобиля. Однако законность таких решений противоречит действующему законодательству. Мною готовится кассационная жалоба в Верховный суд России по одному из таких дел (гр.дело№ 02-0768/2018 в Тверском районном суде г.Москвы).

Подсказка. Чтобы подать иск по вашему месту жительства, укажите в качестве соответчика городское или районное ГИБДД с требованием произвести постановку на учет спорное авто, а другое требование - снять сам запрет.

Благодарю за ответ. То есть мне нужно подавать заявлении в суд в Башкирии? Дистанционно я могу это сделать?

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Барнаул, 05.06.2016, 17:31

Со скольки лет можно ездить на мопеде рерсер альфа.

Ответить

В 14 лет получай паспорт, покупай мопед и гоняй на нем сколько хочешь без всяких прав, но только на закрытых площадках (авто или мото дроме) Только смотри осторожно, попрактикуешься, а потом можешь сдать и на права категории "М" с 16 лет

Мопед - двух- или трехколесное транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики.

Главной отличительной чертой мопеда является его относительно небольшие максимальная скорость (не более 50 км/час) и рабочий объем двигателя (не более 50 куб. см) или электродвигатель мощностью от 0,25 кВТ до 4 кВт.

Мопед является самостоятельным транспортным средством, перемещение которого на дороге регулируется отдельными положениями ПДД. Водитель мопеда должен получить удостоверение на право управления транспортным средством категории "М". Кроме того, на водителя мопеда распространяются положения ПДД, которые в полной мере относятся к водителям иных транспортных средств.

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ

(ред. от 01.05.2016)

"О безопасности дорожного движения"

К сдаче экзаменов в ГИБДД на получение водительского удостоверения (далее также - ВУ) допускаются лица (п. п. 1, 2 ст. 26 Закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ):

а) имеющие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами;

б) прошедшие в установленном порядке профессиональное обучение в соответствующей образовательной организации (автошколе);

в) достигшие:

- 16-летнего возраста для категории "M" и подкатегории "A1";

Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Тамбов, 05.06.2016, 16:44

Я завёл собаку в квартире. Но собака лает днём.!вопрос могут соседи на меня пожаловаться?

Ответить

В соответствии с Правилами "Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР", принятыми в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР N 449 от 23 сентября 1980 года владелец домашних животных должен обеспечить надлежащее содержание собак и кошек в соответствии с требованиями настоящих Правил, принимать меры, к обеспечению тишины в жилых помещениях (п. 2.3).

Требования к соблюдению тишины установлены санитарными нормами, например, "СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы"

(утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 36). Для установления величины шума при лае собаки в дневное время необходимо обратиться в Роспотребнадзор, который замеряет величину шума.

Кроме того, правила соблюдения тишины устанавливается региональным законодательством.

Закон Тамбовской области от 29.10.2003 N 155-З (ред. от 06.06.2014) "Об административных правонарушениях в Тамбовской области" (принят Постановлением Тамбовской областной Думы от 29.10.2003 N 608) Статья 13. Нарушение тишины и покоя граждан в квартирах и домовладениях

Нарушение тишины и покоя граждан в квартирах и домовладениях в период с 23 до 7 часов (пользование звуковоспроизводящей аппаратурой, игра на музыкальных инструментах, пение, производство ремонтных работ, не вызываемых острой необходимостью и т.п.), -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей.

(в ред. Законов Тамбовской области от 01.12.2008 N 463-З, от 03.12.2009 N 589-З).

Кроме того, при наличии обоснованных жалоб соседей возможно применить статью ГК, предусматривающую лишение гражданина собственности, путем продажи ее на торгах, если собственник нарушает права соседей. Вопрос о правах соседей не простой, но при определенной настойчивости реализуемый. Совет: почаще вызывайте полицию (мешает шум), скорую помощь (мне плохо), жилищную инспекцию (прошу предупредить злодея), СЭС (замерьте шум) и т.д.

Ленинск-Кузнецкий, 05.06.2016, 16:37

Могут ли дело передать в суд по ст.159.1 если с потерпевшим вопрос улажен, если могут то почему, и как уладить. На какие статьи оператся.

Ответить

Статья 25 УПК РФ гласит

"Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон

(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)

Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред".

Статья 76 УК РФ.

"Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред".

Необходимо потерпевшему указать в ходатайстве что вы ему именно загладили вред и как именно (заплатили деньги, купили похищенную вещь, возместили моральный вред и т.д.).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19

"О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности"

гласит:

"пункт 10. Под заглаживанием вреда для целей статьи 76 УК РФ следует понимать возмещение ущерба, а также иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего. Способы заглаживания вреда, которые должны носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц, а также размер его возмещения определяются потерпевшим".

Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Барнаул, 05.06.2016, 16:20

Мне пришло под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства (от УК за не понять что!) с судебным приказом меня никто не ознакомил! На следующий день я написала заявление в мировой суд на обжалование судебного приказа с указанием того факта что в глаза его не видела. Еще через день судья вынес положительное решение об отмене суд. приказа, а в это время пристав арестовал мои счета в СБанке и списал некую сумму. Что мне делать? Как грамотно поступить? Правомерны ли действия пристава? (сумма списана не соблюдая 5 дневного срока, заявленного в постановление о возбуждении исполнительного производства для добровольного погашения)

Ответить

Скорее всего действия пристава правомерные, т.к. добровольный срок исчисляется таким образом.

Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ

(ред. от 01.05.2016)

"Об исполнительном производстве"

статья 12. Срок для добровольного исполнения составляет пять дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Статья 29. Последствия отказа от принятия повестки, иного извещения или неявки за их получением

1. При отказе адресата принять повестку, иное извещение лицо, доставляющее их, делает соответствующую отметку на повестке или ином извещении, которые возвращаются в подразделение судебных приставов.

2. Лица, участвующие в исполнительном производстве, считаются извещенными, если:

1) адресат отказался от получения повестки, иного извещения;

2) несмотря на получение почтового извещения, адресат не явился за повесткой, иным извещением, направленными по его адресу;

3) повестка, иное извещение направлены по последнему известному месту жительства лица, участвующего в исполнительном производстве, или по адресу, сообщенному им в письменной форме судебному приставу-исполнителю для уведомления данного лица (в том числе по адресу электронной почты), или повестка, иное извещение направлены иным способом, указанным таким лицом, однако лицо направленные повестку, иное извещение не получило;

(п. 3 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 441-ФЗ)

4) извещение в форме электронного документа, подписанного судебным приставом-исполнителем усиленной квалифицированной электронной подписью, направлено адресату с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

(п. 4 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 41-ФЗ)

Таким образом, скорее всего, вы должным образом не прореагировали на повестку и пристав обоснованно потребовал списания денег с вашего счета. При отмене судебного приказа судья не вправе отменить произведенное списание до тех пор, пока не будет рассмотрен иск. В своем встречном требовании (встречный иск) вам нужно потребовать возвратить деньги на счет.

Какие еще меры может предпринять в отношении меня заявитель? если у меня имеется определение о прекращении судебного приказа и постановление о прекращении исполнительного производства

Разъясните пожалуйста, обывательским языком, я немного не поняла?

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Ефремов, 21.05.2016, 14:14

Вообщем такая история, работали мы на стройке не официально, 50% рабочих беженцы с украины не легально работали у нас. Работадатель нас кинул на деньги и щас не отвечает на звонки и полностью нас игнорит. Отработали 3 месяца. Что в данной ситуации можно сделать? Не каких бумаг и договоров вообще нет что мы работали там, но работали на охраняемом объекте, охрана записавала наши данные.

Ответить

1. совершено мошенничество (ст.159 УК РФ), др.уголовные статьи и нарушение трудового и гражданского законодательства.

2. сначала соберите доказательства: письменные объяснения свидетелей; копии пропусков, графиков, отметок в журналах; сведения о возможных свидетелях в суде и полиции (ФИО, номера телефонов и т.д.). Но заранее не пугайте их дальнейшими походами в суд (откажутся); номера телефонов и иные данные клиентов фирмы, поставщиков, контрагентов, служб охраны и т.д.; копии рекламных объявлений о трудоустройстве и т.п.

3. соберите как можно данных на фирму: сайт, телефоны, ФИО ключевых сотрудников, также тех, кто принимал вас (подыскивал, обещал заплатить) на работу; компромат на фриму (налоги, иностранцы, контрафакт и т.д.).

4. подготовьте письменную претензию (образец вышлю по электронной почте).

5. привлеките юриста для переговоров с руководством. Проведите переговоры, угрожайте кляузами.

6. обратитесь в полицию, Ротрудинспекцию, прокуратуру, местному депутату.

7. если не заплатили - обращайтесь в суд (копию искового заявления вышлю).

Домодедово, 19.05.2016, 23:53

Просьба помочь. Товарищ собирается открыть ИП УСН 6%. с видом деятельности оптовая торговля строительными материалами. Планирует открыть расчетный счет. Может ли он закупать товар на рынке за наличные с товарным чеком), а продавать с наценкой по безналу юр.лицу, уплатив естественно 6%? спасибо.

Ответить

да, можно, без проблем. Но...

В целях применения упрощенной системы налогообложения коэффициент-дефлятор на 2016 г. установлен в размере 1,329.

В 2016 г. с учетом коэффициента-дефлятора в размере 1,329 максимальная сумма дохода, позволяющая остаться на упрощенной системе, составит 79,74 млн. рублей.

В 2015 г. с учетом коэффициента-дефлятора в размере 1,147 максимальная сумма дохода, позволяющая остаться на упрощенной системе, составит 68,82 млн. рублей.

Для перехода на УСН с 1 января 2017 г. верхний предел поступлений за девять месяцев 2016 года составит 59,805 млн. рублей.

Лимит выручки, чтобы "не слететь" с упрощенки

Лимит выручки для перехода на упрощенку

в 2015 году

в 2016 году

с 2016 года

с 2017 года

68820000 руб.

(60 000 000 руб. х 1,147)

79740000 руб.

(60 000 000 руб. х 1,329)

51615000 руб.

(45 000 000 руб. ? 1,147)

59005000 руб. (45 000 000 руб. ? 1,329)

Основание: приказ Минэкономразвития от 20 октября 2015 г. № 772 (зарегистрирован Минюстом России 11 ноября 2015 г. № 39653).

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 19.05.2016, 23:49

Учусь в институте. Первого мая сломал ногу, и три недели лежал в гипсе. Завтра его должны снять, но завтра же начинается зачетная неделя, к которой в силу таких обстоятельств я не готов, потому собираю брать академ. Но выходит что за семестр я болел только 20 дней а не 28, могут ли мне в такой ситуации отказать?

Ответить

В вашем случае нужно писать заявление по личным обстоятельствам (невозможность усвоения программы за потерянный по болезни период времени) - вопрос в формулировке.

Основание: Положение «О порядке и основаниях предоставления академического отпуска обучающимся», разработанное в соответствии с требованиями нового федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Оно является обязательным для всех учебных заведений и их филиалов, реализующих образовательные программы среднего профессионального и высшего образования.

Порядок предоставления академического отпуска

Академический отпуск предоставляется по семейным и иным обстоятельствам, в связи с неспособностью учиться по медицинским показаниям, а также в связи с прохождением военной службы в Вооруженных силах РФ на срок, не превышающий двух лет.

Академический отпуск предоставляется обучающимся неограниченное количество раз.

NB! Следует пояснить, что студент, обучающийся за счет средств федерального бюджета, сохраняет бюджетное место только в случае однократного использования отпуска.

Отсрочка от призыва на военную службу сохраняется только на время первого академического отпуска.

В течение академического отпуска обучающиеся освобождаются от обязанности усваивать образовательную программу самостоятельно, более того студент не допускается до учебы до тех пор, пока не завершится его академический отпуск.

Академический отпуск завершается по истечении периода времени, на который он был предоставлен, либо раньше этого срока на основании заявления обучающегося. Приступить к учебе обучающийся сможет лишь на основании приказа уполномоченного должностного лица.

С обучающихся по договорам с оплатой стоимости обучения плата во время академического отпуска не взимается.

Если академический отпуск предоставляется обучающемуся по договорам с оплатой стоимости обучения до начала занятий в оплаченном семестре, то денежная сумма в полной мере возвращается студенту, либо переносится как оплата за семестр по завершению отпуска. Если же академический отпуск предоставляется в ходе семестра, ему возвращается сумма, соответствующая оплате оставшихся полных месяцев обучения в семестре.

Обучающимся за счет средств федерального бюджета во время академического отпуска стипендия выплачивается на основании решения стипендиальной комиссии университета и приказа ректора.

Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, место в общежитии университета не предоставляется.

Обучающийся обязуется написать заявление о выходе из академического отпуска по окончанию периода времени действия оного, в ином случае он отчисляется из университета.

Основания предоставления академического отпуска

Для получения академического отпуска студентам необходимо предоставить следующее: личное заявление, а также документы, предоставляющие основание для получения отпуска:

Для предоставления отпуска по медицинским показаниям — заключение врачебной комиссии медицинской организации с наличием всех необходимых реквизитов (штамп учреждения, печать, дата выдачи, регистрационный номер, подпись);

Для предоставления отпуска в связи с прохождением военной службы — повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения службы.

Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором университета либо уполномоченным им должностным лицом в десятидневный срок со дня получения заявления.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 19.05.2016, 23:17

Мою карту заблокировали, на карту ФЗ приходила заработная плата от ЮЛ и доход с р/с ИП (меня), мною на банковское уведомление были предоставлены запрошенные документы, подтверждающие что данные операции не являются для меня ФЛ доходом и что с данных сумм налоги оплачены в полном объеме. По срокам рассмотрения данных документов банк не предоставляет никакой информации, хотелось узнать сколько будет времени заблокирована моя карта и соответственно средства на ней.

Ответить

1. выяснить официальную причину блокировки у банка.

2. при отсутствии ответа банка - жалоба в ЦБанк РФ

3. устранение претензий налоговой - ваше письменное уведомление в налоговую

4. если, не сняли в течение 3-х дней - подача иска в суд, либо в прокуратуру по признакам воспрепятствования предпринимательской деятельности.

УК РФ, Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

(в ред. Федерального закона от 25.06.2002 N 72-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы, а равно незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения, -

(в ред. Федерального закона от 25.06.2002 N 72-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов.

(в ред. Федеральных законов от 07.04.2010 N 60-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Те же деяния, совершенные в нарушение вступившего в законную силу судебного акта, а равно причинившие крупный ущерб, -

наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Примечание. В статьях настоящей главы, за исключением частей третьей - шестой статьи 171.1, статей 174, 174.1, 178, 180, 185 - 185.6, 191.1, 193, 194, 198, 199, 199.1, 200.1, 200.2, 200.3, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей.

(примечание введено Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 30.10.2009 N 241-ФЗ, от 07.04.2010 N 60-ФЗ, от 27.07.2010 N 224-ФЗ, от 21.07.2014 N 277-ФЗ, от 31.12.2014 N 530-ФЗ, от 01.05.2016 N 139-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Открыть полный текст документа

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 19.05.2016, 21:46

На меня в евросети оформили 2 сим карты мегафоновских. Это мошеничество? Могу потребовать моральнгый ушерб.

Ответить

Иск подавать нужно не к работникам (замучаетесь их искать и что-то взыскивать), а непосредственно к продавцу симкарты. Они богатые моральный вред будет в большем размере.

Ответственность работодателя за вред, причиненный работником третьим лицам, установлена ст. 1068 ГК РФ. Здесь сказано, что организация или индивидуальный предприниматель обязаны возместить вред, причиненный сотрудником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.

В данном случае работниками считаются как люди, принятые по трудовому договору, так и те, кто выполняет работу по гражданско-правовому договору (ст. 1068 ГК РФ).

При возникновении судебного спора ответчиком по таким делам является субъект ответственности (работодатель), а работник - как непосредственный причинитель вреда - привлекается в качестве третьего лица.

Обратите внимание: работодатель будет нести ответственность даже в том случае, если на момент нанесения вреда третьему лицу у него отсутствовали договорные отношения с человеком, которого он привлекал для выполнения работ.

Так, в одном деле довод истца о том, что продавец, реализовавший товар без применения ККМ, не имеет никакого отношения к индивидуальному предпринимателю, не смог послужить основанием для освобождения последнего от ответственности. Ведь в соответствии со ст. 18 Кодекса законов о труде РФ1 фактическое допущение к работе считается заключением трудового соглашения. Факт допущения до работы в торговой точке установлен судом и подтверждается материалами дела (постановление ФАС МО от 14.10.1998 N КА- А40/2509-98).

ГАРАНТ.РУ: www.garant.ru

Подскажите пожалуста мне сразу идти в прокуратуру или в полицию?

Скажите а что за статья и как мне правильно предподнести органам что бы мошенник получил должное наказание и чтобы он возместил моральный ушерб?

Задано вопросов 6, из них VIP - 0
Братск, 09.05.2016, 02:43

Вопрос: Владею 1/3 доли 2-,х комнат квартиры, где и проживаю, 2/3 дольщики решили продать и отправили в мой адрес уведомление с указанием суммы 800000 руб. Стоимость квартиры на рынке 1100000-1200000, выставленную стоимость считаю дорогой, предложила 550000 дольщики не согласны. В уведомлении было указано, что 1/3 продают по доверенности, однако коп я приложена не была. Можно ли уведомление считать недействительным, могу ли я 50 % своей доли подарить сыну (хотелось бы немного протянуть время, может согласятся на мои условия)

Ответить

по этому основанию безусловно считать недействительным уведомление нельзя (закон такого основания не предусматривает), однако в судебном порядке возможно, но это трата времени и денег. Предлагаю согласиться вообщем с уведомлением, но фактически никаких действий не принимать. Единственное, придти к нотариусу в обозначенное время, промычать при свидетеле согласие, и ... удалиться. Желательно зафиксировать ваше прибытие громкими речами в приемной у нотариуса. Нотариус не посмеет признать юридически ваш фактический отказ.

Получила только уведомление, к нотариусу еще никто не приглашал. Может мне заявить ии о продаже своей доли, навряд ли они будут выкупать, им проще продать доли и добавить разницу до1-комн квартиры. У меня есть желание приобрести доли, но не за предложенную стоимость

Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Иркутск, 09.05.2016, 02:36

У мужа официальная зарплата маленькая, чёрная 45 т р. Могу я подать на алименты с чёрной зарплаты?

Ответить

неправда. С черной зарплаты надо подавать! 1) твердую сумму замучайтесь доказывать ее необходимость; 2) суд всеравно будет учитывать материальное положение сторон (ч. 2 ст. 83 Семейного кодекса РФ:2. Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств) 3) в первом случае, надо в иске сослаться на имеющуюся информацию о черной зарплате ответчика и подать ходатайство о допросе свидетелем гендиреткора и главного бухгалтера, после чего просить назначить комплексную бухгалтерско- аудиторскую экспертизу с изъятием из фирмы всей документации... Как миленький (пока не уволили) пойдет на мировое соглашение!

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Саранск, 09.05.2016, 02:17

Как правильно поступить.

Сегодня узнал, что банк ВТБ 24 поднял ставку по ипотеке на 1%. При телефонном разговоре сотрудник банка объяснил это якобы не оплаченной страховкой на след. Год (пролонгация). Но страховка была оплачена еще в январе, документы об оплате есть, об этом я сказал сотруднику банка, на что получил ответ что у них в системе этого нет, поэтому они и подняли ставку на 1% что предусмотрено договором. Просили принести документы по оплате в банк и если это так, то ставку (со слов) опять опустят но в октябре.

Считаю что они поступили не правильно, это произошло только по их вине из-за их внутренних коммуникаций со страховой компанией. При встрече они скорее всего будут говорить тоже самое что и по телефону. Как правильно поступить в данной ситуации? Просить у них письменное объяснение с указанием причин повышения ставки и отправить куда-то жалобу с приложением всех документов?

Ответить

жалоба совершенно ничего не изменит. разбирать конфликтные ситуации с клиентом не компетенция Центробанка. Советую: подать письменную претензию (если не подали). Затем написать на основании закона "О защите прав потребителя" простенькое исковое заявление в суд (форму вышлю вам), где потребовать на основании ст. 15 закона компенсацию морального вреда 100 000 рублей руб. и расходы на юриста 50 000 рублей (я дам бесплатно вам квитанцию, а деньги потом поделим). Предварительно сходите к неврологу пожалуйтесь что не спите ночами. Присудят 10-20 тыс моралки, 20-30 тыс. судебных расходов на представителя. Плюс банк вас будет боятся обмануть!

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 24.05.2015, 23:59

2 месяца до пенсии, а я попал под сокращение что мне делать?

Ответить

Вас хотят сократить?

Вам нужно обжаловать решение администрации.

1. Согласно ст.180 трудового Кодекса

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего Кодекса.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.

2. Согласно ст. 179 ТК при сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. значит, вам нужно обратиться на личный прием к руководителю и попытаться убедить, что более квалифицированного работника на предприятии объективно не найти. Одновременно пишите беседу на диктофон. Даю голову на отсечение, что во время разговора вы услышите (и запишите) много чего интересного, например, что, что вас увольняют по другой причине. А это уже основание для судебного обжалования приказа о сокращении.

3. есть еще такая хитрость. Попросите у ближайшего к вам начальника (или в отделе кадров) выдать вам на руки характеристику для вступления, например, в общество любителей зимней рыбалки, и что для этого мол требуется формальная производственная характеристика, сами ее составьте, укажите так и так, (про себя самого) Т. обладает высокой квалификацией и имеет высокую производительность труда (сравните с формулировкой закона), пусть подпишут, а потом с этой "охранной грамотой" вас не может уволить даже Президент!!!

4. заручитесь показаниями (лучше письменными) свидетелей, документами от заказчиков/клиентов/партнеров и спокойно продолжайте работать.

5. при получении приказа напишите "НЕ СОГЛАСЕН", идите в суд и ожидайте денежной компенсации за вынужденный прогул, восстановление на работе, денежную компенсацию за моральный вред и аплодисменты сослуживцев!!!

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Ливны, 24.05.2015, 23:49

Суд признал на 70%псих, каков будет заключительный итог.

Ответить

ДУМАЮ ПОЛЕЗНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ВЫДЕРЖКОЙ ИЗ ДАННОГО ПОСОБИЯ

Судебная экспертиза: типичные ошибки / Е.И. Галяшина, В.В. Голикова, Е.Н. Дмитриев и др.; под ред. Е.Р. Россинской. М.: Проспект, 2012. 544 с.

7.2.3. Использование неадекватных критериев при

оценке степени тяжести психического расстройства и его

влияния на способность понимать значение своих действий

и руководить ими в экспертно значимой ситуации

При оценке степени тяжести выявленного у лица психического расстройства и его влияния на способность этого лица понимать значение своих действий и руководить ими при совершении юридически значимых действий психиатры-эксперты нередко основываются не на критериях выраженности психических расстройств, а на социальных критериях адаптации лица и особенностях его социального функционирования. Примером такого ошибочного подхода является следующий экспертный случай.

Испытуемая Ф., 79 лет, длительное время наблюдалась врачами по поводу ишемической болезни сердца, гипертонической болезни с высокими цифрами артериального давления, с 1997 г. имела II группу инвалидности. Проживала с племянником, из-за одышки и слабости в ногах ограничивала физические нагрузки, по квартире ходила, медленно передвигаясь, иногда при ходьбе возникали сжимающие боли за грудиной, проходящие в покое.

С 3 апреля по 18 апреля 2008 г. Ф. находилась на лечении в клинической больнице, состояние было тяжелое, была в сознании, ориентирована, адекватна, сонлива, "память снижена". Жаловалась на одышку, умеренный дискомфорт за грудиной.

4 апреля 2008 г. в 5:00 утра "отмечался кратковременный эпизод дезориентации в месте и времени, не знала, где находится, вставала, ходила по палате, вытащила кубитальный катетер". Через 15 минут ориентировка в месте и времени восстановилась, отвечала на вопросы врача. При осмотре врачом на следующий день в 10:00 утра была "в сознании, но не полностью ориентирована: не ориентирована во времени, агрессивна, неадекватна, в связи с чем была зафиксирована в кровати". После адекватной терапии через два дня психическое состояние стабилизировалось. 9 апреля 2008 г. утром "в сознании, дезориентирована, неадекватна". 11 апреля 2008 г. "в месте, времени, собственной личности ориентирована". 14 апреля 2008 г. - "состояние средней тяжести, жалоб не предъявляет, не ориентирована в пространстве и времени". 15 апреля 2008 г. - была осмотрена психиатром, согласно записи которого "больная ориентирована, относительно адекватна, сохраняются идеи отношения без эмоциональной окрашенности".

18 апреля 2008 г. - "состояние стабильное, жалоб нет, ориентирована, адекватна". В тот же день была выписана из больницы под наблюдение участкового терапевта, кардиолога, невролога. Диагноз при выписке "Ишемическая болезнь сердца на фоне артериальной гипертензии. Острый от 2 апреля 2008 г. переднебоковой с переходом на верхушку инфаркт миокарда левого желудочка, осложненный формированием острой аневризмы верхушки левого желудочка. НК 2Б. Постоянная форма мерцательной аритмии. Полная блокада правой ножки пучка Гиса и передней ветви левой ножки пучка Гиса. Кальцинированный аортальный стеноз легкой степени тяжести. Хроническая железодефицитная анемия. Дисциркуляторная энцефалопатия. Острое психомоторное возбуждение", от 4 - 5 апреля 2008 г. - "Мочекаменная болезнь. Желчекаменная болезнь".

6 мая 2008 г. при осмотре на дому "жаловалась на слабость, одышку... не вставала, пыталась перевернуться на бок". 19 мая 2008 г. участковым терапевтом отмечено, что "болей в сердце нет, беспокоят слабость, быстрая утомляемость, физиологические отправления в памперсы".

Из материалов гражданского дела известно, что 19 июня 2008 г. Ф. оформила завещание на все свое имущество и квартиру в пользу М., она же 4 июля 2008 г. оформила договор безвозмездного временного пользования квартирой с правом регистрации с М.

30 июня 2008 г. и 22 августа 2008 г. при осмотре поликлиническим врачом Ф. беспокоили слабость, одышка, отеки нижних конечностей, она лежала в кровати, садилась с посторонней помощью, с трудом передвигалась, жаловалась на головные боли, головокружение, потерю аппетита, плохой сон. Сознание было ясным, на заданные вопросы отвечала. 28 августа 2008 г. Ф. умерла.

Племянница Ф. подала исковое заявление о признании сделок от 19 июня 2008 и 4 июля 2008 г. недействительными. В исковом заявлении истец утверждала, что Ф. после перенесенного в апреле 2008 г. инфаркта стала раздражительной, абсолютно неподвижной", часто заговаривалась, говоря непонятные фразы и давая абсолютно несуразные поручения, "кричала противоестественно", "ее поведение было неадекватным".

Соседи по дому в своих показаниях сообщали, что Ф. после выписки из больницы была "в нормальном состоянии", никто из них не замечал "ее неадекватности", она "была физически немощна, но психически здорова, радовалась, что зашли ее навестить". Нотариус, заверявший сделку, показала, что волеизъявление Ф. было выявлено "в процессе длительных бесед".

Комиссия судебно-психиатрических экспертов пришла к выводу, что Ф. страдала органическим психическим расстройством в связи с сосудистым заболеванием головного мозга, в апреле 2008 г. у нее наблюдалось ухудшение психического состояния с дезориентировкой, психомоторным возбуждением, идеями отношения, неадекватным поведением. После выписки из стационара у Ф. не отмечалось положительной динамики ее состояния, нарастали социальная дезадаптация и инвалидизация (не контролировала функции тазовых органов... не встает, физиологические отправления в памперсы). Анализ данных медицинской документации в сопоставлении со свидетельскими показаниями, с учетом прогредиентности течения органического психического расстройства у Ф. позволяет сделать вывод о том, что изменения психики у Ф. на фоне отсутствия положительной динамики в соматическом состоянии были необратимыми, поэтому в юридически значимый период при подписании завещания 19 июня 2008 г. она не могла понимать значения своих действий и руководить ими.

В заключении утверждается, что имеющееся у Ф. органическое психическое расстройство в связи с сосудистым заболеванием головного мозга отличалось "прогредиентным течением" и после начавшегося в апреле 2008 г. ухудшения психического состояния "положительной динамики в ее состоянии не наблюдалось". Однако:

1) при выписке из больницы отмечено, что у Ф. "состояние стабильное, жалоб нет, ориентирована, адекватна";

2) Ф. выписана из больницы "под наблюдение участкового терапевта, кардиолога, невролога", при этом врачи стационара не рекомендуют ни наблюдения, ни консультации у психиатра;

3) несмотря на наблюдавшийся у Ф. во время последней госпитализации в больницу кратковременный психотический эпизод делириозной структуры, консультирующий ее врач психиатр ни в период госпитализации, ни при выписке из больницы не назначается курсовое лечение психотропными средствами по поводу имеющегося у нее органического психического расстройства;

4) после выписки из больницы Ф. дважды была осмотрена врачом, который в своих дневниковых записях отметил жалобы, отражающие тяжелое физическое состояние Ф. в связи с имеющимся у нее тяжелым соматическим заболеванием, но ни в одной записи не отмечено каких-либо психических расстройств, более того, указано, что "сознание было ясным, на заданные вопросы отвечала".

Все это свидетельствует о том, что имеющееся у Ф. органическое психическое расстройство в связи с сосудистым поражением головного мозга имело волнообразный характер и возникновение состояния декомпенсации психического состояния в апреле 2008 г. было связано с ухудшением соматического состояния. Однако после терапии основного (соматического) заболевания психическое состояние Ф. улучшилось, осматривавшие ее врачи не отмечали у нее никаких психических расстройств, в том числе и психотических, констатировалось, что она была стабильно в сознании и адекватна. Такое улучшение психического состояния Ф. может быть объяснено тем, что сосудистые расстройства отличаются волнообразным течением, периоды ухудшения психического состояния часто возникают на фоне утяжеления соматического и неврологического состояния . В период пребывания в больнице на фоне объективно тяжелого соматического состояния в связи с развившимся инфарктом миокарда Ф. перенесла состояние декомпенсации имеющегося у нее органического психического расстройства сосудистого генеза в форме кратковременного абортивного психотического состояния.

--------------------------------

Дмитриева Т.Б., Харитонова Н.К., Иммерман К.Л., Королева Е.В. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. М.: ГНЦ СиСП им. В.П. Сербского, 2000. С. 127 - 128.

Экспертный вывод о том, что Ф. в период экспертно значимой сделки не понимала значения своих действий и не могла ими руководить, экспертной комиссией совершенно необоснованно подтверждается критериями социальной адаптации: "Нарастала социальная дезадаптация и инвалидизация (не контролировала функции тазовых органов... не встает, физиологические отправления в памперсы)". Данные вывод и подтверждающие его корреляции абсолютно неправомерны, поскольку нет жесткой связи между тяжестью психического и соматического состояния, а также между социальной дезадаптацией и психическим состоянием. В рассматриваемом экспертном случае социальная дезадаптация была связана с тяжелым соматическим заболеванием, на что и указывают эксперты, при этом никаких данных о наличии после выписки психического расстройства, которое лишало бы Ф. способности понимать значение своих действий и руководить ими, ни в представленной медицинской документации, ни в показаниях свидетелей нет. Более того, наоборот, указано, что она ориентирована, поддерживает адекватный контакт с окружающими.

Посмертные судебно-психиатрические экспертизы по гражданским делам требуют от психиатра-эксперта и от суда, который выносит решение по данному делу, чрезвычайной щепетильности при оценке доказательств несделкоспособности лица. С одной стороны, это связано с тем, что в этих случаях оспаривается волеизъявление гражданина, выраженное им при жизни, и гражданин после своей смерти не может свое волеизъявление отстоять.

С другой стороны, при доказывании неспособности лица в период совершения им юридически значимой сделки понимать значение своих действий и руководить ими сторонами предъявляются негативно характеризующие или даже компрометирующие и унижающие достоинство умершего лица сведения, и это лицо не может их опровергнуть и себя защитить. При этом нарушается одно из основных христианских правил: после смерти о человеке можно говорить или хорошо, или ничего. Возможно, именно поэтому во многих европейских странах все иски о признании сделок недействительными принимаются судами только при жизни гражданина и никогда после его смерти. Придерживаясь такой позиции в отношении исков о признании сделок недействительными, зарубежный законодатель, возможно, также учитывает и морально-нравственную сторону доказывания по такого рода делам. Поскольку ущемленными в результате оспариваемых по суду завещаний и дарений являются самыми близкими родственниками умершего, его наследниками по закону, именно они (дети, внуки, племянники) вынуждены предоставлять суду доказательства неспособности лица понимать значение своих действий и руководить ими или, иными словами, всю возможную компрометирующую умершего гражданина информацию.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Щекино, 24.05.2015, 20:50

Нас 5 человек. Мы предприниматели, которые имеют нестационарные торговые объекты. Глава поселковой администрации не стала продлевать нам временные разрешения на право торговли и приказала убрать НТО (в противном случае эти объекты будут убираться в принудительном порядке) На этом месте она хочет посадить зеленые насаждения.. При этом нам были предложены места для переноса наших НТО такие, что по факту их можно было перенести только для того, чтобы закрыться (например, места в гаражах) или места, на которых находятся другие НТО. устраивая конкурс. Мы выступили с предложением реконструировать наши палатки и благоустроить этот участок земли, но ответ на наши действия только: НетПодскажите, пожалуйста, что нам делать и как нам действовать.

Ответить

Вам нужно сделать следующее.

1. обратиться с коллективной жалобой к прокурору о нарушении закона "О конкуренции..." (не допускается ограничение добросовестной экономической деятельности), Закона "Об основах торговой деятельности в РФ" (должна быть определена схема расположения объектов НТО с учетом мнения жителей, ДЕПУТАТОВ И Т.Д.)

2. придти на прием в территориальное подразделение ФАС об ограничении здоровой конкуренции

3. послать депешу Депутату Государственной Думы от вашего округа и Губернатору о нарушении закона о местном самоуправлении

4. написать письмо в Министерство экономической политики

5. подать заявление в Арбитражный суд о признании действий незаконными (см. решение арбитража на моем сайте)

6. подать заблаговременно заявку в поселковый совет о проведении митинга с привлечением СМИ, телевидения, с участием Депутатов разного уровня, выразить недоверие Главе поселкового Совета

7. Создать Ассоциацию НТО, выбрать Председателя (в т.ч. инициативной группы до ее регистрации)

8. Нанять юриста, пусть свяжется со мной, много денег не возьму

9. Торговать дальше на основании Указа Президента РФ "О свободе торговли"

10. Начать собирать подписи жителей (покупателей) в свою поддержку

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 24.05.2015, 20:06

Пытались эвакуировать припаркованный на тротуаре автомобиль, выписали штраф в размере 3 тыс. руб. Ранее парковалась на этом месте 7 (!) лет. Тротуар широкий, вдоль жилого дома, парковалась рядом с проезжей частью, вход в жилые квартиры со стороны двора, я парковалась со стороны улицы. Скажите, пож., законны ли действия сотрудника ГИБДД?

Ответить

Первое.

"..."Тротуар" - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном..."

Извлечение из документа:

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090

(ред. от 20.04.2015)

"О Правилах дорожного движения"

(вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения")

[b]Второе.[/b]

ст. 12.15 КРФоАП

часть 2. Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения -

влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей.

Третье. Уйти от ответственности по любому (!) административному правонарушению можно по методике Соболева (см. мой сайт)

Четвертое.

Вам надо обратиться в управу, префектуру, а также к мэру Москвы об организации на месте широкого тротуара парковки в интересах жителей вашего дома (могу помочь, много не возьму)

Основание:Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ

(ред. от 27.05.2014, с изм. от 23.06.2014)

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Согласно ст. 12 к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся:

3.2) установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения;

А во дворах - это вопрос местного значения, решает ваши местные депутаты, управа, ТСЖ, Совет дома и т.д.

Павлово, 24.05.2015, 19:18

Могут ли возбудить уголовное дело если долг в банке составляет 71000? я начала выплачивать по 10-13000

Ответить

Вас не могут привлечь к уголовной ответственности, даже если вы должны 1 миллион, и его не возвращаете.

1 вариант. Вас могут привлечь по статье 176 УК РФ. Незаконное получение кредита, если получено индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб, - т.е. на сумму СВЫШЕ 1 500 000 рублей.

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2 вариант.

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (ОПЯТЬ СВЫШЕ 1 500 000 рублей!) или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

3 вариант

Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования

1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

ВЫВОД: имеется ответственность за незаконное получение кредита св. 1,5 млн и злостное уклонение

от погашения кредита св.1,5 млн.

В остальном - это риски банков. Вы можете подлежать только гражданской ответственности.

При этом важно помнить, что суды имеют право снижения процентов неустойки за несвоевременный возврат кредита со 100% до 10% накрученных банков и коллекторами сумм, либо отказать банку в защите права, если имело место злоупотребление правом (не разумно высокий процент кредита)

Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 24.05.2015, 19:03

Нужно ли выписывать временно зарегистрированного человека для того чтобы приватизировать квартиру.

Ответить

Нет не нужно. Временная регистрация - это подтверждение факта пребывания гражданина по определенному адресу свыше 3-х месяцев согласно требованиям Закона РФ от 25.06.1993 N 5242-1

(ред. от 28.12.2013) "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"

В соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" право на бесплатную приватизацию жилья имеют только граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма в государственном и муниципальном жилищном фонде, включая ведомственный жилищный фонд, реализуемое на условиях, предусмотренных названным Законом, иными нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Задано вопросов 7, из них VIP - 0
Славянск-на-Кубани, 24.05.2015, 18:43

Мы с мужем в законном браке. Но не живем вместе из-за его пьянки. Он должен платить алименты. Но не платил 1.5 года. Т.к. пил. потом онкология. Получил 3 группу инвалидности. Кредиты брали с общего мирного согласия до болезни мужа. То мирились. То ссорились. Кредиты оформлены на меня. Ему оформляют пенсию. Т.к. он идет с 55 лет. по вредности работ плюс инвалидность. Работать не пойдет. Как мне быть? Кредиты все не могу оплачивать. Не хватает зп.т.к.ребенок 13 лет на руках. Мы с мужем в законном браке. Но не живем вместе. Получил 3 группу инвалидности. Кредиты брали с общего мирного согласия до болезни мужа.. кредиты оформлены на меня. Кредиты застрахованы. Банки отказывают в страховке. Хотя отказа письменного по страховке не было.

Ответить

При оформлении кредита в банке граждане, как правило, вступают в договорные отношения с банком и страховой организацией по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней.

Отношения по страхованию главы 48 ГК РФ, Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".

По условиям договора страхования от несчастных случаев и болезней страховая организация обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую банком, выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором страховую сумму в случае причинения вреда жизни или здоровью застрахованного лица (заемщика банка). Такой договор является договором личного страхования, выгодоприобретателем по договору является банк. Отношения сторон могут быть оформлены договором страхования жизни и здоровья заемщиков, договором коллективного страхования заемщиков, договором группового страхования заемщиков или иным образом.

Условия страхования, кроме договора, могут содержаться в правилах страхования, условиях участия в программе коллективного страхования, заявлении на страхование и иных документах. При страховании от несчастных случаев и болезней одним из рисков, покрываемых договором, является потеря трудоспособности по причине установления застрахованному лицу инвалидности 1,2, реже 3 группы в результате несчастного случая или болезни. Это означает, что в случае признания заемщика инвалидом 1, 2 группы страховая организация обязуется выплатить банку оставшуюся сумму задолженности, которую не может погасить заемщик из-за утраты трудоспособности.

Банк в таких спорах привлекается в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, реже (как правило при взыскании крупных сумм) выступает истцом в арбитражном процессе.

Основания, которые используют страховые компании для уклонения от выплаты страхового возмещения:

1. страховое событие не признается страховым случаем;

2. страхователь при заключении договора сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков.

Страховым случаем является признание заемщика инвалидом 1,2 группы при определенных договором условиях. Сам факт признания инвалидности подтверждается справкой учреждения МСЭ и, как правило, не оспаривается страховщиком.

Однако в практике есть случаи признания недействительности акта освидетельствования или случаи переквалификации группы инвалидности с предусмотренной договором на более легкую.

Гораздо чаще отказ признать страховое событие страховым случаем основывается на деталях определения страхового случая в договоре (правилах и т.п.) и здесь важно учитывать буквальные формулировки. Например, инвалидность заемщика была установлена по причине психического заболевания, впервые диагностированного в период действия договора. Страховая компания отказала в выплате, т.к. по условиям страхования выплата не производится, если «страховой случай произошел в результате причин, прямо или косвенно вызванных психическим заболеванием застрахованного».

Представитель истца обратил внимание суда на то, что инвалидность наступила вследствие самого возникновения психического заболевания, а не по причинам, им вызванным; суд согласился с доводами истца.

В другом решении страховым случаем по договору считалось получение инвалидности только в результате несчастного случая, а не болезни; однако страховщик неоднозначно сформулировал понятнее «несчастный случай», что позволило суду посчитать понятие «болезнь» подпадающим под определение несчастного случая применительно к договору.

Полезно обращать внимание на определения страхового случая в договоре и правилах страхования (полисе) – если они не идентичны, преимущество имеют формулировки правил (полиса) (ч.2 ст. 943 ГК РФ): истица стала инвалидом в результате заболевания, однако в договоре страховым случаем считалось наступление инвалидности только в результате несчастного случая, между тем как в Правилах такого сужающего уточнения не имеется. Суд признал наступление страхового случая (см. апелляционное определение Самарского обл.суда от 25.03.2014г. № 33- 3010/2014).

ДЛЯ СПРАВКИ (из Гражданского Коекса РФ).

Статья 942. Существенные условия договора страхования

1. При заключении договора имущественного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение:

1) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом страхования;

2) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового случая);

3) о размере страховой суммы;

4) о сроке действия договора.

2. При заключении договора личного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение:

1) о застрахованном лице;

2) о характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица осуществляется страхование (страхового случая);

3) о размере страховой суммы;

4) о сроке действия договора.

Статья 943. Определение условий договора страхования в правилах страхования

1. Условия, на которых заключается договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков (правилах страхования).

2. Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включенные в текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для страхователя (выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение страхователю при заключении договора правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре.

3. При заключении договора страхования страхователь и страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных положений правил страхования и о дополнении правил.

4. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе ссылаться в защиту своих интересов на правила страхования соответствующего вида, на которые имеется ссылка в договоре страхования (страховом полисе), даже если эти правила в силу настоящей статьи для него необязательны.

Очень большое значение имеет время первичной диагностики заболевания, повлекшего инвалидность. Как правило, страховые компании берут на себя риск возникновения инвалидности у заемщика вследствие заболевания, возникшего и/или диагностированного после вступления договора страхования в силу. Это условие относится к «составу» страхового случая и может быть указано как непосредственно в определении страхового случая, так и уточняться в соответствующих разделах правил или условий страхования.

С использованием источника: www.top-personal.ru

Основные выводы:

1. Внимательно смотрите полис, правила страхования

2. В любом случае письменно обратитесь за страховой выплатой

3. При отказе есть вероятность обжалования не устраивающее вас решение

Нижний Новгород, 24.05.2015, 18:27

Можно ли выписать человека принадлежащего мне дома, если он не жил в нём и не платил за комунальные услуги ни разу и как это сделать?

Ответить

Ответ не полный. И вот почему. Выселить можно не любого человека и не сразу. Например, нельзя выписать н/л человека, до его совершеннолетия, если он ваша дочь (сын). Нельзя выписать бывшего супруга (супругу).

По общему правилу бывший член семьи (например, бывший супруг) не имеет права пользоваться жилым помещением собственника, если семейные отношения прекратились (ст. ст. 31, 35 ЖК РФ).

В некоторых случаях эта норма не действует, в частности:

- если право пользования домом сохранено за бывшим членом семьи на основании решения суда (ч. 4 ст. 31 ЖК РФ);

- если в момент приватизации дома (квартиры) бывший член семьи имел равные права пользования жилым помещением с лицом, ее приватизировавшим (ст. 19 Закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ).

Кроме того, что "он не жил и не платил за коммунальные услуги" нужно доказывать, как и то, что не проживание не было вынужденным. Ну, и так далее. Рекомендую обратиться к юристу-жилищнику! У меня дешевле:)

Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Волоколамск, 24.05.2015, 16:36

У меня такая ситуация: Я числюсь сотрудником полиции, учебку пройти не успела ушла в декрет, по сей день сижу в декрете. Могули я в этом году слетать в Египет? В прошлом году в июле летала проблем не было. В этом говорят всем запрещено. Но какой я сотрудник если даже не атеснована и не работала толком.

Ответить

Согласно статьи 27 Конституции России (ч.2) каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.

Из Комментариев практиков:

1. Свобода передвижения, выбора места пребывания и жительства является существенным элементом свободы личности, условием профессионального и духовного развития человека (см. Постановление КС РФ от 4 апреля 1996 г. N 9-П ). Свобода передвижения и поселения внутри страны и запрет на произвольные ограничения въезда и выезда из нее гарантируются международными документами в области прав человека, в частности ст. 12 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. и ст. 2 Протокола N 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. .

--------------------------------

СЗ РФ. 1996. N 16. Ст. 1909.

Международное публичное право: Сб. док. М., 1996. Т. 1. С. 470 - 482.

СЗ РФ. 2001. N 2. Ст. 163.

ДЛЯ СПРАВКИ.

Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ

(ред. от 20.04.2014, с изм. от 04.06.2014)

"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"

Статья 15. Право гражданина Российской Федерации на выезд из Российской Федерации может быть временно ограничено в случаях, если он:

КонсультантПлюс: примечание.

Взаимосвязанные положения подпункта 1 статьи 15 и статьи 24 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 Постановлением Конституционного Суда РФ от 07.06.2012 N 14-П признаны не противоречащим Конституции РФ.

1) при допуске к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне в соответствии с законом Российской Федерации о государственной тайне, заключил трудовой договор (контракт), предполагающий временное ограничение права на выезд из Российской Федерации, при условии, что срок ограничения не может превышать пять лет со дня последнего ознакомления лица со сведениями особой важности или совершенно секретными сведениями, - до истечения срока ограничения, установленного трудовым договором (контрактом) или в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В случае, если имеется заключение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны о том, что сведения особой важности или совершенно секретные сведения, в которых гражданин был осведомлен на день подачи заявления о выезде из Российской Федерации, сохраняют соответствующую степень секретности, то указанный в трудовом договоре (контракте) срок ограничения права на выезд из Российской Федерации может быть продлен Межведомственной комиссией, образуемой в порядке, установленном для создания межведомственных координационных и совещательных органов, образуемых федеральными органами исполнительной власти. При этом срок ограничения права на выезд не должен превышать в общей сложности десять лет, включая срок ограничения, установленный трудовым договором (контрактом), со дня последнего ознакомления лица со сведениями особой важности или совершенно секретными сведениями;

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)

2) в соответствии с законодательством Российской Федерации призван на военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу, - до окончания военной службы или альтернативной гражданской службы;

3) в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого, - до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда;

(пп. 3 в ред. Федерального закона от 07.04.2010 N 60-ФЗ)

4) осужден за совершение преступления, - до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания;

5) уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, - до исполнения обязательств либо до достижения согласия сторонами;

6) сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для выезда из Российской Федерации, - до решения вопроса в срок не более одного месяца органом, оформляющим такие документы;

7) проходит государственную службу (работает) в органах федеральной службы безопасности, - до окончания срока соответствующего контракта (трудового договора).

(пп. 7 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 241-ФЗ)

Одновременно с посещением турфирмы вам рекомендую обратиться с официальным заявлением по команде или в отдел кадров и информировать о выезде за границу на лечение (отдых, туристические цели и т.д.). Запретить вам не имеют права. Иное бы означало должностное преступление по ст. 330 УК РФ (есть и другие статьи, вы их знаете). При его обнаружении, обращайтесь в СБ или Профсоюз полиции. Если они бездействуют - в суд, взыскивайте моральный ущерб и убытки (расходы на юриста, у меня дешевле:)).

Идите и спокойно оформляйте путевку на отдых!

Плату за путевку вы не потеряте, при форс-мажоре все возместит страховая компания по обязательному турстрахованию (только в турфирме заранее ничего нет говорите, побоятся!)