Прошу ответить как можно быстрее! Как правильно поступить в следующей ситуации. На предприятии имеются 4 слесаря-сантехника (трудовых договоров нет, так как они работают давно). Полной занятости по их профессии у них нет, поэтому в их должностные инструкции хотели внести изменение о том, что они обязаны выполнять и иные поручения руководства. Люди с этим не согласились. Но и нам не выгодно держать 4 слесаря, если для выполнения именно их работы достаточно 2-х человек. Сокращать людей, честно говоря, жалко. На какие статьи ТК можно сослаться, что бы убедить их, что в такой ситуации администрация имеет право привлекать их к работам отличным от их должностных обязанностей? Спасибо.
ОтветитьВ соответствии со ст. 57 ТК РФ, к существенным условиям трудового договора трудовая функция или конкретное наименование должности, специальности, профессии. Согласно ст. 60 ТК РФ, работодатель не имеет права требовать от работника выполнения работ, не предусмотренных трудовым договором.
Если трудового договора нет, то работник выполняет функции, предусмотренные, в Вашем случае, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 2 для слесаря-сантехника.
Таким образом, Вы не можете привлечь работников к выполнению обязанностей, не предусмотренных единым справочником. Если Вам жалко увольнять их, попробуйте предложить им работу по внутреннему совместительству в другой должности(ст. 98 ТК РФ).
Какие вопросы, кроме перечисленных в п. 2 ст. 32 ФЗ "Об ООО", могут относится к компетенции совета директоров ООО.
ОтветитьКомпетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества в соответствии с ФЗ «Об ООО». Помимо вопросов, предусмотренных в ст. 32 Закона, Совет директоров может вносить предложение о добровольной ликвидации и назначении ликвидационной комиссии (ч. 2 ст. 57 Закона «Об ООО»). Кроме того, Вы можете включить в устав и любые другие вопросы управления обществом, которые сочтете необходимыми. Главное, чтобы они не входили в исключительную компетенцию общего собрания (ст. 33 Закона «Об ООО»).
Объясните пожалуйста: я оплатила госпошлину для подачи надзорной жалобы, но сейчас дело решили между собой мирно. Документы в суд не отправлены. Как мне вернуть заплаченные деньги?
ОтветитьСогласно п. 4 ч. 4 ст. 6 ФЗ «О государственной пошлине», уплаченная госпошлина подлежит возврату, в частности, в случае отказа лиц, уплатившего госпошлину, от осуществления юридически значимых действий ( что и имело место в Вашем случае).
В соответствии с ч. 3 ст. 93 ГПК РФ, возврат государственной пошлины производится налоговыми органами на основании определения суда о возврате государственной пошлины. Денежная сумма государственной пошлины, уплаченная в соответствующий бюджет, возвращается в течение месяца со дня вынесения соответствующего определения суда.
Таким образом, Вам необходимо обратиться в суд с заявлением о возврате госпошлины( не забудьте представить суду документ, подтверждающий произведенную Вами оплату). Затем, обратитесь с соответствующим заявлением в налоговый орган. К заявлению приложите определение суда и квитанцию(платежное поручение с отметкой банка) об оплате госпошлины. Пошлина будет возвращена Вам из бюджета в течение месяца со дня вынесения судом определения.
Если человек, работающий у нас с декабря 2002 г. уволился в январе 2004 г. и у него из заработной платы за все время работы не высчитывались алименты. Случайно при увольнение мы заметили бумагу от судебного пристава. Вопрос: какие штрафы в данном случае несет организация? Не будет ли судебного разбирательства?
ОтветитьСогласно ст. 109 СК РФ, администрация организации по месту работы лица, обязанного уплачивать алименты на основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов или на основании исполнительного листа, обязана ежемесячно удерживать алименты из заработной платы и (или) иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, и уплачивать или переводить их за счет лица, обязанного уплачивать алименты, лицу, получающему алименты, не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы и (или) иного дохода лицу, обязанному уплачивать алименты.
На основании ст. 115 СК РФ, при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.
Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой.
В соответствии со ст. 87 ФЗ «Об исполнительном производстве», за невыполнение гражданами и должностными лицами законных требований судебного пристава-исполнителя и нарушение законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве, а равно за утрату исполнительного документа либо несвоевременное его отправление, представление недостоверных сведений о доходах и об имущественном положении должника, а также несообщение должником об увольнении с работы, о новом месте работы или месте жительства виновные граждане и должностные лица подвергаются судебным приставом-исполнителем штрафу в размере до ста минимальных размеров оплаты труда.
При наличии в действиях гражданина или должностного лица, умышленно не выполняющих законных требований судебного пристава-исполнителя или препятствующих их выполнению либо иным образом нарушающих законодательство Российской Федерации об исполнительном производстве, признаков состава преступления судебный пристав-исполнитель вносит в соответствующие органы представление о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.
На протяжении какого времени можно обжаловать в суде в порядке гл. 24 ГПК РФ приказ командира воинской части?
ОтветитьЕсли Вы на самом деле уверены, что приказ носит нормативно-правовой характер (напомню: является общеобязательным, распространяется на неопределенный круг лиц), то исковой давности по данному вопросу не установлено, поскольку само существование нормативного правового акта, ущемляющего права и свободы граждан, является нарушением правопорядка РФ.
Однако, в большинстве случаев, приказ командира воинской части является правовым, но не нормативным актом, поскольку носит разовый характер и обращен к определенным лицам. В таком случае, его необходимо обжаловать в порядке гл. 25 ГПК РФ, и тогда заявление военнослужащего, оспаривающего решение, действие (бездействие) органа военного управления или командира (начальника) воинской части, подается в военный суд в течении 3 месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. (ст. ст. 254, 256 ГПК РФ).
Каким образом может (или не может?) устроиться на работу (по трудовой книжке или по договору возмездного оказания услуг) "неработающий" пенсионер по инвалидности? Изменится ли при этом размер пенсии? Спасибо.
ОтветитьУважаемый, Дмитрий!
Ст. 37 Конституции РФ закрепляет право каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
Вы, безусловно, можете воспользоваться своим конституционным правом и устроиться на работу. Более того, Вы будете иметь массу льгот: сокращенную продолжительность рабочего дня( при 1 и 2 группы инвалидности) до 5 часов, отпуск без сохранения заработной платы по Вашему заявлению – до 60 дней и т. д.
Что касается вашей пенсии, то необходимо знать, какой вид пенсии по инвалидности Вы получаете. Поскольку Вы не предоставили соответствующей информации, я приведу возможные варианты:
1. Если Вы получаете социальную пенсию (ч. 2 ст. 11 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении), назначаемую гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет. При полном отсутствии у инвалида страхового стажа, а также в случае наступления инвалидности вследствие совершения им умышленного уголовно наказуемого деяния или умышленного нанесения ущерба своему здоровью, которые установлены в судебном порядке, то она не выплачивается в период выполнения ими оплачиваемой работы.
2. Если у Вас один из видов пенсии по инвалидности, предусмотренной ст. ст. 7-10 указанного закона (пенсия по инвалидности военнослужащего, лица, пострадавшего при авариях на Чернобыльской АЭС и т. д.), то такие пенсии выплачиваются в полном размере независимо от выполнения оплачиваемой работы.
3. В соответствии сч. 3 ст. 8 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» трудовая пенсия по инвалидности устанавливается независимо от причины инвалидности, продолжительности страхового стажа застрахованного лица, продолжения инвалидом трудовой деятельности, а также от того, наступила ли инвалидность в период работы, до поступления на работу или после прекращения работы. Таким образом, если Вы получаете трудовую пенсию по инвалидности, то ее выплата не будет прекращена при поступлении на работу.
Если свидетель не может прийти в суд по повестке, можно ли его показания заверить нотариально и предъявить это суду. С уважением Наталья.
ОтветитьУважаемая, Наталья.
Закон не запрещает заверять чьи-либо сведения нотариально, но в силу статьи 69 ГПК РФ это не являются свидетельскими показаниями, а будут являтся в силу ст.70 ГПК РФ письменными доказательствами. Если человек заявлен свидетелем в судебном заседании одной из сторон, то данное лицо, во-первых, в силу ст.70 ГПК РФ обязано явиться в суд, во-вторых, в силу ст.168 ГПК РФ на него может налон быть штаф в размере до 10 МРОТ (до 10000 руб.), в-третьих, лицо может быть подвергнуто принудительному приводу органами милиции, в-четвертых, свидетель может быть допрошен в месте своего пребывания, если на то имеются уважительные причины: болезнь, старость, инвалидность и иные причины, которые суд сочтет уважительными при неявке свидетеля.
Два года назад я оформил генеральную доверенность на длительный срок на свою теперь уже бывшую тещу. В настоящее время обстоятельства изменились и я опасаюсь, что доверенность может быть использована во вред мне, так как бывшая теща категорически отказывается ее возвращать мне. Как мне быть в этом случае? Т.е. как можно аннулировать доверенность или заставить вернуть ее, и можно ли это сделать во внесудебном порядке?
ОтветитьУважаемый, Андрей.
В соответствии со ст. 188 ГК РФ лицо выдавшее доверенность во всякое время может ее отменить. При отмене доверенности в соответствии с п.1 ст.189 ГК РФ лицо выдавшее доверенность обязано известить о ее отмене лицо которому она выдана, а также известных ему третьих лиц для представительства перед которыми доверенность выдана. Отмена доверенности осуществляется через нотариат, в котором она оформлялась. Заказным письмом с уведомлением о вручении оповестите Вашу тещу об отмене доверенности. Такими же письмами известите организации и граждан к которым с Вашей точки зрения может обратиться Ваша теша.
Я должна зарегистрировать ООО, учредителем которого является один человек - физ. лицо. По этому поводу у меня возникло ряд вопросов:
1. Каким должен быть протокол общего собрания участников? Нужен ли он вообще, какой должен документ (протокол, приказ) быть документ о назначении ген. директора и главбуха? 2. Для определения юр. адреса - мы заключаем договор аренды - как быть с печатью и подписью на договоре? - что за гарантийное письмо от арендодателем?
ОтветитьУважаемая, Жанна.
При регистрации ООО с одним учредителем вместо собрания учредителей решение о его создании принимается одним учредителем путем оформления документа, называемого решением учредителя ООО. Этим решением и назначается генеральный директор и главный бухгалтер.Место положение общества указывается в уставе и дополнительных документальных подтверждений не требует.
Мировой судья вынес решение о лишении меня водительских прав на один год. Данное решение не втупило в законную силу, т.е. было мной обжаловано в районный суд, как незаконное. Решение районным судом пока не принято, ходя было уже два судебных слушания, но заседание было опять отложено ввиду неявки некоторых свидетелей. Со дня совершения административного правонарушения (ходя я этим не согласен) прошло уже более 2-х месяцев. Как считается в таком случае сроки давности привлечения к административной ответственности (согласно ст.4.5 КоАП РФ - 2 месяца со дня совершения админ. Правонарушения.) Спасибо.
ОтветитьПри регистрации перехода прав на недвижимое имущество необходимо получить справки БТИ. Если знаете подскажите, как примерно это происходит. Должны ли сотрудники БТИ проверять продаваемое помещение и как долго длится данная процедура. Как по Вашей практике (если была) Минюст при каких либо ошибках в пакете документов позволяет довозить исправленные или сразк же через месяц пишет отказ. И как в этом случае быть с оплаченной пошлиной? Заранее благодарен.
ОтветитьУважаемый, Дмитрий.
Из БТИ по существующей в Москве практике экспликация, поэтажный план, и справка о стоимости квартиры получаются в среднем через неделю, с момента подачи заявления о их выдаче, выписка из реестра собственников – через месяц. Иногда требуется дополнительное обследование квартиры на предмет ее переоборудования или в случае, когда дом давно не обследовался БТИ.
При подаче документов на регистрации, регистрирующий орган проверяет их комплектность и принимает сразу все. Отказ в регистрации производится как правило не из-за некомплектности, а из-за несоответствия содержания документов требованиям законодательства и регистрирующего органа.
У меня есть ЗАО на нулевом этапе, где я назначен ген. директорм. Т.Е открыли фирму везде зарегестрировались, получили все документы,. Но так как с партнером мы не договарились, мы разошлись. Но осталось ЗАО. Вопрос что мне сним делать, если оно мне ненужно? Можно ли его продать, либо выгоднеее его ликвидировать?
ОтветитьУважаемый, Игорь.
В вашем случае безусловно выгоднее продать ЗАО. Для этого необходимо заключить договор с его покупателями и перерегистрировать данное юридическое лицо на новых владельцев в налоговой инспекции. Возможна также продажа акций одного учредителя другому для перерегистрации ЗАО с одним участником.
Где в интернете можно найти образец договора о сдаче в аренду жилого помещения.
ОтветитьУважаемая, Светлана.
Хотя ваш вопрос и не затрагивает вопросы юриспруденции, но мы можем помочь вам и в этом случае. В интернете есть множество сайтов с образцами различных договоров, к примеру, можно посмотреть http://dogovor.qaz.ru/; www.internet-zakaz.ru . Помните, что типовые договора содержат типовые условия и не всегда могут быть применены к конкретным условиям при их заключении.
Есть ли возможность дать отвод третьей стороне (органам опеки) по делу о передаче ребенка для совместного проживания. Поясню, в течение двух лет опека не предпринимала никаких действий по заявлениям, кроме собеседования с ответчицей. Причем они настолько подружились с ответчицей, что стали предоставлять недостоверные сведения об условиях проживания ребенка, а на первое судебное заседание принесли уже готовое заключение по делу, которое еще не слушалось. Куда можно обратиться за проведением независимого собеседования с ребенком. Районные психологические службы отказываются ссылаясь на отсутствие аккредитации.
ОтветитьУважаемый, Андрей.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливает исчерпывающий перечень лиц, которым в судебном заседании можно дать отвод.
Этот перечень устанавливается ст.ст.16-21 ГПК РФ к ним относятся: судья, прокурор, секретарь судебного заседания, эксперт, специалист, переводчик.Основания и порядок отвода, а также недопустимость повторного участия в деле вы можете посмотреть ниже:
Статья 16. Основания для отвода судьи
1. Мировой судья, а также судья не может рассматривать дело и подлежит отводу, если он:
1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве прокурора, секретаря судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика;
2) является родственником или свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, либо их представителей;
3) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности.
2. В состав суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, состоящие в родстве между собой.
Статья 17. Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении дела
1. Мировой судья, рассматривавший дело, не может участвовать в рассмотрении этого дела в суде апелляционной, кассационной или надзорной инстанции.
2. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в суде кассационной или надзорной инстанции.
3. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде кассационной инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в судах первой и надзорной инстанций.
4. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде надзорной инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в судах первой и кассационной инстанций.
Статья 18. Основания для отвода прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика
1. Основания для отвода судьи, указанные в статье 16 настоящего Кодекса, распространяются также на прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика.
Эксперт или специалист, кроме того, не может участвовать в рассмотрении дела, если он находился либо находится в служебной или иной зависимости от кого-либо из лиц, участвующих в деле, их представителей.
2. Участие прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика в предыдущем рассмотрении данного дела в качестве соответственно прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика не является основанием для их отвода.
Статья 19. Заявления о самоотводах и об отводах
1. При наличии оснований для отвода, указанных в статьях 16-18 настоящего Кодекса, мировой судья, судья, прокурор, секретарь судебного заседания, эксперт, специалист, переводчик обязаны заявить самоотвод. По тем же основаниям отвод может быть заявлен лицами, участвующими в деле, или рассмотрен по инициативе суда.
2. Самоотвод или отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала рассмотрения дела по существу. Заявление самоотвода или отвода в ходе дальнейшего рассмотрения дела допускается только в случае, если основание для самоотвода или отвода стало известно лицу, заявляющему самоотвод или отвод, либо суду после начала рассмотрения дела по существу.
3. Порядок разрешения заявления о самоотводе и последствия его удовлетворения определяются по правилам, предусмотренным статьями 20 и 21 настоящего Кодекса.
Статья 20. Порядок разрешения заявления об отводе
1. В случае заявления отвода суд заслушивает мнение лиц, участвующих в деле, а также лица, которому заявлен отвод, если отводимый желает дать объяснения. Вопрос об отводе разрешается определением суда, вынесенным в совещательной комнате.
2. Вопрос об отводе, заявленном судье, рассматривающему дело единолично, разрешается тем же судьей. При рассмотрении дела судом коллегиально вопрос об отводе судьи разрешается этим же составом суда в отсутствие отводимого судьи. При равном количестве голосов, поданных за отвод и против отвода, судья считается отведенным. Вопрос об отводе, заявленном нескольким судьям или всему составу суда, разрешается этим же судом в полном составе простым большинством голосов.
Вопрос об отводе прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика разрешается судом, рассматривающим дело.
Статья 21. Последствия удовлетворения заявления об отводе
1. В случае отвода мирового судьи, рассматривающего дело, оно передается районным судом другому мировому судье, действующему на территории того же судебного района, или, если такая передача невозможна, оно передается вышестоящим судом мировому судье другого района.
2. В случае отвода судьи либо отвода всего состава суда при рассмотрении дела в районном суде дело рассматривается в том же суде другим судьей или другим составом суда либо передается на рассмотрение в другой районный суд вышестоящим судом, если в районном суде, в котором рассматривается дело, замена судьи становится невозможной.
3. В случае отвода судьи либо отвода всего состава суда при рассмотрении дела в верховном суде республики, краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, Верховном Суде Российской Федерации дело рассматривается в том же суде другим судьей или другим составом суда.
4. Дело должно быть передано в Верховный Суд Российской Федерации для определения суда, в котором оно будет рассматриваться, если в верховном суде республики, краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области или суде автономного округа после удовлетворения заявлений об отводах либо по причинам, указанным в статье 17 настоящего Кодекса, невозможно образовать новый состав суда для рассмотрения данного дела.
Возможности отвода третьей стороны закон не предусматривает. Есть лишь отвод специалиста, а должностное лицо органа опеки выступает как специалист и дает заключение по вопросам, которые ставит перед ним суд, то на основании ст.18 ГПК РФ ему можно заявить отвод по основаниям в заинтересованности в исходе дела, либо вызывающий сомнения в его объективности и беспристрастности.
При этом отвод лучше оформить в виде письменного ходатайства с приобщением к делу.
Отвод можно заявлять при рассмотрении дела в первой инстанции на каждом слушании.
Какими голосами (две третьих или большинством) принимается решение собрания ООО по утверждению годового отчета и годового бухгалтерского баланса и утверждение аудитора?
ОтветитьУважаемый, Алексей.
В соответствии с п.8 ст.37 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение вопроса по утверждению годового отчета, годового бухгалтерского баланса и утверждение заключения аудитора отнесено к компетенции Общего собрания на основании ст.33 вышеозначенного закона и принимается двумя третями голосов от общего числа голосов участников Общества, если только необходимость большего числа голосов не определяется федеральным законом или уставом.
Понятие "большинство" бывает разным: простое и квалифицированное, когда в первом случае это будет 50% + 1 голос, а во втором 3/4 голосов.
Что подразумеваете вы под "большинством" можно только догадываться, но по крайне мере это не может меньше чем 2/3 голосов.
Скажите может ли физлицо созадать проект жилого дома не имея на это лицензии (хотя по закону О лицензировании это подлежит лицензированию), а на основании довереннности от другого лица который соответственно имеет лицензию. Очень интересует именно сам факт выполнения этих работ на основании доверенности. Спасибо.
ОтветитьУважаемый, Михайл.
В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» проектирование зданий относится к виду деятельности, на осуществление которого требуется лицензия. Для того, чтобы физическое лицо могло получить лицензию на проектирование, у него должно быть соответствующее высшее профессиональное образование и стаж работы по проектированию зданий и сооружений не менее 5 лет (положение о лицензировании деятельности по проектированию). Таким образом, лицо, имеющее лицензию должно само выполнить работу по проектированию здания и не может уполномочить сделать проект лицо без лицензии.
У меня есть обычные и привелигированные акции одного предприятия, решение о выплате дивидентов за 2003 г. еще не принято. Сейчас в апреле 2004 г. я хотел их продать, но меня интересует такой вопрос: когда дивиденты будут выплачивать, но я уже не буду владельцем акций, положены ли мне дивиденты, т.к. я владел этими акциями в 2003 г.
ОтветитьУважаемый, Виталий Кузнецов.
Решение о выплате и невыплате дивидендов принимаются общим собранием акционеров и в отношении действительных, а не бывших владельцев акций, которые как раз и имеют право на получение дивидендов. Можно включить в договор купли-продажи акций пункт, предусматривающий, например, передачу дивидендов за 2003 год (если решение о выплате будет принято). Можно заложить эти дивиденды в цену акций при продаже.
Будьте так добры, проконсультируйте! Организация всю жизнь платила з/плату – 50% официально, 50 черным налом. Сейчас решила, что все будет платить официально – то есть оклад остается прежним, а все остальное надбавка за сложность работы. Соответственно пишем положение об оплате труда. Вопросы:
1)Нужно ли Положение утверждать за 2 месяца до вступления его в силу и соответственного повышения з/пл.?
2)Нужно ли его объявлять работникам под расписку – если да то где они должны ставить свою подпись на приказе или на самом положении?
3)Нужно ли составлять доп. Соглашения к трудовым договорам?
ОтветитьУважаемая, Дарья.
1) Действительно по трудовому законодательству, о любом изменении существенных условий в трудовом договоре по инициативе работодателя (к которым относится в частности оплата труда), работник должен быть уведомлен о таком изменении за два месяца. Такое условие предусмотрено на случай, если работник откажется продолжать работу на новых условиях. Однако в данной ситуации на лицо улучшение положения сотрудника, так как с увеличенной зарплаты у него будет больше отчисление в пенсионный фонд, поэтому вряд ли ваши сотрудники будут оспаривать такое решение и, скорее всего, можно будет начинать выплату по новой схеме сразу.
2) Место для подписи не имеет значения. Это может быть приказ, положение, отдельный документ в котором говорится, что до сведения работника доведена информация.
3)Трудовое законодательство устанавливает, что изменения в трудовом договоре могут быть сделаны только с согласия обеих сторон договора и только в письменной форме. Значит доп. Соглашения составлять нужно.
Оставить "на второй год" в десятом классе-законно ли это? Какие существуют по этому вопросу законы, инструкции, положения, постановления, рекомендации, приказы? Спасибо.
ОтветитьУважаемая, Ирина.
Федеральный законом «Об образовании» устанавливает, что перевод ученика в следующий класс относится на усмотрение органа управления образовательного учреждения. Если у обучающегося имеются академические задолженности и, по мнению органа управления школы, он не освоил программу 10-го класса, то он не может перейти в 11-й класс, а значит, может быть оставлен «на второй год». Более того, п. 7, ст. 19 Закона допускает исключение из школы за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения устава образовательного учреждения ученика, достигшего возраста четырнадцати лет.
Уважаемая, Ирина.
Согласно приказу Минобороны РФ №200 от 20.08.2003 гастродуоденит, протекающий с ежегодными обострениями, требующими стационарного лечения больного; распространенные хронические часто рецидивирующие заболевания кожи (экзема, псориаз, нейродермит и др.), являются медицинскими противопоказаниями к прохождению военной службы.
Что может являться основанием для подачи заявления ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ? Например, не рассмотрение судом заявленного ходатайства о применении срока исковой давности? Истец об этом знать не мог, потому что просил рассмотреть дело в его отсутствие. Это ли не новость для истца? Спасибо.
ОтветитьУважаемый, Костя!
Ст.392 ГПК РФ установила основания для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельсвам:
1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю - заявленные ходатайства в судебном процессе другой стороной к этому случаю не подходят;
2) заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, фальсификация доказательств, повлекшие за собой принятие незаконного или необоснованного решения, определения суда и установленные вступившим в законную силу приговором суда;
3) преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей, преступления судей, совершенные при рассмотрении и разрешении данного дела и установленные вступившим в законную силу приговором суда;
4) отмена решения, приговора или определения суда либо постановления государственного органа или органа местного самоуправления, послуживших основанием для принятия решения или определения суда.
Так как вы не уточнили ни суть дела, ни исковые требования, можем вам, напримере, сказать, что допустим было вынесено решение о признание пункта договора недействительным и оно вступило в силу. До этого вы подавали иск о возврате денежных средств по этому договору и вам отказали сославшись на тот пункт, который впоследствии был признан недействительным. Теперь вы может подать исковое заявление по вновь открывшимся обстоятельствам, так как есть решение суда, которое существенно изменяет обстоятельства рассматриваемого ранее дела.
Я хочу опротестовать решение городского суда в Верховнем суде. Я проходил в качестве третьего лица. Виновник аварии судился с ГИБДД и доказал (якобы) свою невиновность. Областной суд мою жалобу отклонил, верховный суд прислал жалобу обратно. Указав перечень документов для подачи жалобы в ВС. Я понял, что там не было квитанции об уплате пошлины... Вопрос: сколько я должен уплатить в сберкассу и на какой счет эти деньги переслать?
ОтветитьУважаемый, Петр Иванович!
Размер государственной пошлины установлен Закон РФ от 9 декабря 1991 г.
"О государственной пошлине". Из вашего вопроса не представляется возможным установить размер госпошлины (не понятно какой иск был подан в суд: имеется ли цена иска). Счет для уплаты госпошлины обычно можно узнать в том районном суде, где дело рассматривалось по первой инстанции (не перепутайте с реквизитами на уплату штрафов).
Я хотел бы узнать куда и какие нужно подавать документы на расторжение брака при взаимном согласии супругов. И в какие сроки это рассматривается?
ОтветитьБуду очень признателен, если ответите на важный для меня вопрос. За выполнение трудовых обязанностей в полном объёме и без замечаний коллективный договор предусматривает начисление работнику ежемесячной премии в размере 56 % от оклада. Ст. 152 ТК РФ обязывает работодателя оплачивать сверхурочную работу за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Что означает «оплачивать работу в двойном размере» ? Означает ли это, что работодатель должен выплатить работнику две зарплаты, т.е. два оклада и две премии, которые, представляя собой выплаты стимулирующего характера, согласно абзацу второму ст. 129 ТК РФ являются составной частью заработной платы?
В настоящий момент коллективный договор предполагает за сверхурочную работу и за работу в нерабочие праздничные дни выплачивать премию, начисленную на одинарный оклад. Не противоречит ли это ст. 152 и ст. 153 ТК РФ? Прав ли работодатель, заявляя, что такой порядок премирования согласно ст. 144 ТК РФ может быть установлен, если учтено мнение представительного органа работников? В чём тогда смысл двойной оплаты - в получении сверх однократной зарплаты голого оклада без начисленной на него премии? Заранее благодарен, с уважением, Артём.
ОтветитьСитуация: Физические лица заключили предварительный договор купли продажи квартиры. Продавцы (2 совершеннолетних гражданина) проживают и зарегистрированы в данной квартире. Покупатель обязался подобрать альтернативную квартиру для Продавцов. После того как альтернатива была найдена, Продавцы дали письменное согласие о заключении сделки и об отсутствии претензий к состоянию альтернативной квартиры, технические характеристики которой лучше отчуждаемой Продавцами квартиры (жилая площадь больше; имеется балкон, который отсутствует в квартире Продавцов; расположена на 4 этаже, тогда как квартира Продавцов расположена на 1 этаже), то есть налицо улучшение жилищных условий. Однако от подписания основного договора Продавцы стали уклоняться по причине того, что требуется много денег для ее ремонта. В предварительном договоре отсутствует положение о том кто, либо за чей счет будет производится ремонт. На словах была договоренность о том, что поскольку площадь альтернативной квартиры больше, это и будет являться оплатой ремонта Покупателем. Но Продавцы в последствии передумали заключать основной договор купли-продажи. Вопрос: Возможно ли реально в судебном порядке понудить Продавцов заключить основной договор купли-продажи квартиры и как это можно осуществить на практике. Допустим истец получит исполнительный лист, а продавцы и далее не будут подписывать договор. Будет ли считаться данное судебное решение как заключение договора купли-продажи и каким образом зарегистрировать переход права собственности в Учреждении юстиции, если Продавцы будут уклоняться от регистрации сделки. Опять подавать в суд? А если в итоге Продавцы откажутся переселяться, существует ли механизм принудительного выселения? Спасибо за ответ!
ОтветитьУважаемый, Владислав.
В соответствии с п.2 ст.123 ГК РФ предварительный договор на продажу квартиры должен быть зарегистрирован. Если форма предварительного договора и его содержание соответствуют действующему законодательству в соответствии с п.4 ст.445 ГК РФ Вы можете обратиться в суд с иском о понуждении к заключению основного договора. При принятии судом положительного решения, исполнение решения осуществляется в порядке исполнительного производства.
Не могли бы Вы мне помочь вот с каким вопросом: я хочу создать свою фирмы по регистрации предприятий и оказанию юридических услуг населению. Меня интересует вопрос оплаты наших услуг. Если деньги клиенты будут перечислять на расчетный счет, смогу ли я снимать их в любом количестве и в любое время? Нужно ли мне ставить кассовый аппарат если я буду принимать оплату наличными? Или существуют какие-то другие требования? Заранее благодарна.
ОтветитьУважаемая, Светлана.
При использовании денежных средств, поступающих на счет или в кассу в юридического лица, следует руководствоваться правилами ведения бухгалтерского учета. В соответствии с п. 1 ст.2 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный реестр, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
В каких случаях договор можно назвать ничтножным?
ОтветитьУважаемая, Юлия!
На основании ст. 420 ГК РФ к договорам применяются общие правила о сделках,
а соответствии со ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.
Статья 422 ГК РФ говорит о том, что Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.
Следовательно, если договор вцелом противоречит нормам действующего законодательства - он считается ничтожным.
На решение мирового судьи по гражданскому делу я подавал апелляционную жалобу в районный суд. На апелляционное определение районного суда – надзорную жалобу в президиум областного суда. В случае, если надзорная жалоба будет не удовлетворена могу ли я ее подать в Верховный суд? Сколько раз я могу подавать жалобу в президиум областного суда? Где об этом написано? Я БЫ БЫЛ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ЕСЛИ БЫ Я ПОЛУЧИЛ ОТВЕТЫ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ЮРИСТОВ. С уважением Пётр.
ОтветитьЯ явлюсь директором ООО, назначенным на эту должность решением единственного учредителя. Я хочу уволиться на основании ст. 280 ТК РФ. Какой документ должен принять учредитель о моем увольнении и какая запись должна быть в трудовой книжке? Заранее благодарен!
ОтветитьЗаключен договор поставки, предусматривающий оплату продукции в течение 3-х месяцев после подписания данного договора. Продукция была изготовлена до заключения самого договора и сразу после его подписания были выставлены счета. Сроки поставок договор не содержит. Счета оплачены не были, продукция также поставлена не была. Вопрос: Имеет ли право поставщик принудить покупатель принять и оплатить товар? Может ли поставщик потребовать % за просрочку оплаты выставленных счетов (по ст 395 ГК)? Не нарушил ли в свою очередь поставщик своих обязательств не поставив продукцию, а дожидаясь оплаты счетов? Огромное спасибо за Ваши ответы.
ОтветитьУважаемый, Евгений!
Из изложенных вами условий договора следует, что договор предусматривал сроки предварительной оплаты товара и не предусматривал сроки поставки. В соответствии со ст. 506 ГК РФ срок поставки товара является существенным условием договора без которого данный договор может считаться не заключенным. Указанный факт может явиться аргументом для отказа вам во взыскании штрафных санкций и может служить основанием для отказа в поставки товара вами.
Какова ответственность генерального директора ЗАО, если учредители исчезли и оставили долги? Отвечает ли он своим имуществом перед 3 лицами? Чем конкретно он отвечает? Если кредиторы предъявят треб-я сейчас, а полномочия директора закончились еще 3 марта.
ОтветитьУважаемые, Анна!
Генеральный директор ООО не несет материальной ответственности пред третьими лицами. Вам необходимо 01 марта 2004 г. принять решение о сложении полномочий генерального директора с 03 марта 2004 в связи с истечением срока, на который вы были избраны. В соответствии со ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах» директор общества несет ответственность за убытки, причиненные обществу его виновными действиями.
У меня следующий вопрос: Могу ли я заключить с физическим лицом договор на характер сьема квартиры с последующим правом выкупа, если да, то как он примерно должен выглядеть и какими нормами руководствоваться? Т.к. Если я правильно поняла лизинг по эту ситуацию не подходит. Заранее спасибо.
ОтветитьПоскажите, можно ли на ВНЕОЧЕРЕДНОМ собрании акционеров поднимать вопрос о переизбрании совета директоров?
ОтветитьКакую статью Трудового кодекса РФ следует применять 155 или 157, если работник не выпонял работу по причине отсутствия необходим для работы рабочих инструментом?
ОтветитьКакие нужны основания для расторжения договора ОСАГО со страховой компанией? Или достаточно просто моего желания?
ОтветитьСкажите пожалуйста, нужно ли каким-либо образом заверять доверенность на ведение гражданского дела в суде от гражданина к гражданину?
ОтветитьУважаемая, Света!
В соответствии со ст. 53 ГПК РФ доверенность на представительство в суде, выданная гражданином, должна быть удостоверена нотариально либо организацией где учится или работает доверитель, жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства доверителя, администрацией учреждения социальной защиты или стационарного лечебного учреждения, в котором находится доверитель, командиром воинской части, начальником места лишения свободы.
Быв. муж не выплачивает алименты на ребенка в течение 7 месяцев. Я обратилась к судебному исполнителю (решение суда было 2 года назад) по телефону, но мне сказали, чтобы я пришла на прием лично (ее слова: "откуда я знаю, что Вы та, за которую себя выдаете"). Правомерно ли требование судебного исполнителя? Обязательно ли письменное заявление? Мне сложно отпроситься с работы. И еще один вопрос. Б. муж в течение двух лет не интересовался ребенком. Могу ли я лишить его родительских прав из-за неуплаты алиментов. Он человек психически неуравновешенный, дважды резал себе вены, но письменного подтверждения этого у меня нет (он вырвал листы из медицинской карты). Ребенок плохослышащий, состоит на учете у невропотолога, есть другие проблемы со здоровьем. Боюсь, что если отец вдруг вспомнит о его существовании и буде претендовать на общение, то нанеснт большой вред здоровью сына (5 лет). Прошу Вас пожалуйста ответить на мои вопросы, заранее спасибо.
ОтветитьУважаемая, Марина!
В соответствии со ст. 9 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав обязан принять к исполнению исполнительный документ от взыскателя и возбудить исполнительное производство в трехдневный срок с момента поступления к нему исполнительного документа. Законодатель не устанавливает обязанности личного присутствия взыскателя при передаче документов. Достаточно направить личное заявление с приложением исполнительного документа по почте.
При создании ООО при определении размера долей учредителей учитывается ли неденежные вклады и интелектуальные вклады и каким образом это происходит?
ОтветитьУважаемая, Марина!
В соответствии со ст.15 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» вкладом в уставный капитал общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имуще-ственные права либо иные права, имеющие денежную оценку.
Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал общества, вносимых участни-ками общества и принимаемыми в общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества еди-ногласно.
Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника обще-ства в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет более двухсот минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации общества или соответ-ствующих изменений в уставе общества, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участни-ка общества, оплачиваемой таким неденежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком.
В случае внесения в уставный капитал общества неденежных вкладов участники общества и независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной регистрации об-щества или соответствующих изменений в уставе общества солидарно несут при недоста-точности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости неденежных вкладов.
Уставом общества могут быть установлены виды имущества, которое не может быть вкладом в уставный капитал общества.
Ситуация: по договору на оказание услуг между моей фирмой и поставщиком, поставщик предлагает перевести деньги за услуги (оборудование) на третью фирму на основании взаимозачетов между поставщиком и третьей фирмой. Как правильно составить документ, подтверждающий данную операцию? Какие документы я должна потребовать (если я подрядчик), если за оказанные моей фирмой услуги заказчик переводит деньги от третьей организации на основании взаимозачетов между ними?
ОтветитьПрошу Вас подсказать из опыта, с какой инстанции требуется начинать собирать документы для приватизации квартиры. Учитывая, что приватизация планируется между тремя прописанными в квартире родственниками в трех расных долях, нужно ли какие-нибудь заявления оформлять от каждого прописанного? Спасибо Вам заранее за ответ, С уважением.
Виктория.
ОтветитьУважаемая, Виктория.
В связи с изменившимся в настоящее время порядком приватизации жилья, приватизация начинается с оформления договора социального найма в жилищном отделе префектуры. Заявление на приватизацию должно быть подписано всеми зарегистрированными на данной площади членами семьи.
Существует ли другой порядок обжалования решения Совета Адвокатской палаты субьекта РФ о прекращении статуса адвоката, кроме обращения в суд общей юрисдикции? Обязательны ли для исполнения решения Совета Федеральной палаты для региональных палат?
ОтветитьУважаемый, Константин.
В соответствии с п.7 ст. 35 Федерального закона № 63-ФЗ от 31.05.02 решение Фежеральной палаты адвокатов обязательно для всех адвокатских палат т адвокатов РФ. В соответствии с тем же законом решение о прекращении статуса адвоката принимает совет адвокатской палаты того субъекта Российской Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения об этом адвокате. В случаях, предусмотренных подпунктами 5 и 6 пункта 1 настоящей статьи, решение принимается советом соответствующей адвокатской палаты на основании заключения квалификационной комиссии.
О принятом решении совет в семидневный срок со дня принятия решения о прекращении статуса адвоката уведомляет в письменной форме лицо, статус адвоката которого прекращен, за исключением случая прекращения статуса адвоката по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи, соответствующее адвокатское образование, а также соответствующий территориальный орган юстиции, который вносит необходимые изменения в региональный реестр.Решение о прекращении статуса адвоката может быть обжаловано в суд.
Территориальный орган юстиции, располагающий сведениями об обстоятельствах, являющихся основаниями для прекращения статуса адвоката, направляет представление о прекращении статуса адвоката в адвокатскую палату. В случае, если совет адвокатской палаты в месячный срок со дня поступления соответствующего представления не принял решение о прекращении статуса адвоката в отношении данного адвоката, территориальный орган юстиции вправе обратиться в суд с заявлением о прекращении статуса адвоката.
Кто такой «добросовестный покупатель»? Дело в том, что недвижимость, построенная в браке и подлежащая разделу, может быть бывшим мужем продана «втихую» (пока документы о принудительном обмене через суд идут по инстанциям). Говорят, что если это будет «добросовестный приобретатель», то своей части денег я не увижу и эту сделку не признают недействительной. Неужели для меня все так плохо и я бессильна что –либо сделать?
ОтветитьВ соответствии с п. 2 ст. 35 ГК РФ сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной при отсутствии согласия другого супруга. Однако, это возможно только в том случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки. То есть если не будет доказательств, сделку не признают недействительной. Однако, у нас остается еще и гражданское законодательство, которое вводит понятие «добросовестный приобретатель» и способы изъятия имущества из его «добросовестного» владения.
Добросовестный приобретатель - это лицо, которое на момент заключения договора купли-продажи не знало и не могло знать о том, что заключает договор с лицом, не имеющим права отчуждать имущество, являющееся предметом договора (ст. 302 ГК РФ). Лицо, считающее себя собственником, может истребовать имущество у добросовестного приобретателя, если оно выбыло из его владения помимо его воли, так как дача подлежит разделу, то супруге полагается ее часть дачи, которая в случае такой продажи выйдет из ее владения против воли бывшей супруги, а значит, путем удовлетворения виндикационного иска, можно вернуть часть дачи (но не деньги от продажи, потому, что виндикация-это возврат имущества из незаконного владения).
Будет ли уважительной причиной, при пропуске 10-ти дневного срока обжалования бездействия судебного пристава-исполнителя, время необходимое для обращения за юридической помощью? И вообще с какой даты течёт 10 дней: с даты подписания Постановления приставом или с даты фактического получения его мной по почте?
ОтветитьВ соответствии с п. 3 ст. 107 Гражданского процессуального кодекса РФ, течение срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на следующий день после даты или наступления события, которыми определено его начало, то есть в Вашем случае с даты, когда вы узнали о Постановление судебного пристава-исполнителя. Ст. 112 говорит, что пропущенный срок может быть восстановлен по причинам, признанным судом уважительными. То есть, если суд признает тот факт, что срок пропущен, так как была необходимость обратиться за юридической помощью уважительным, то срок для обжалования может быть восстановлен. Для этого факт обращения за юридической помощью требуется подтвердить документально.
Прдскажите, пожалуйста, может ли генеральный директор юридического лица одновременно являться руководителем его филиала?
ОтветитьУважаемая, Лариса!
В соответствии с п. 3 ст. 55 ГК РФ руководитель филиала назначается юридическим лицом и действует на основании его доверенности. Законодательство не запрещает прямо совмещать должности генерального директора юрлица и его филиала. Что же касается Трудового кодекса, то он устанавливает только рамки работы по времени, а не по должностям.
Сколько стоит обязательное страхование по Московской области за ВАЗ мощностью 71 л.с. Если с меня взяли больше чем положено, могу ли я вернуть свои деньги?
ОтветитьУважаемый, Александр!
К вопросу о том, сколько стоит обязательное страхование по Московской области, Вы предоставили мало данных. Для расчета страховой премии требуется не только мощность автомобиля и субъект федерации, но и район, либо населенный пункт в Московской области, количество лиц допущенных к управлению - их возраст и водительский стаж, период использования.
Если с Вас удержали страховую сумму больше чем установлено законодательсвом, то Вы можете обратиться в страховую компанию о возврате денежных средств, либо взыскать их через суд.
Вопрос: Я работаю в фирме менеджером гарантийного отдела. По правилам если диагноз гарантийного товара не подтвердился то с клиента взымается штраф за диагностику. Законно ли это? многие клиенты спрашивают почему и на на каком основании мы это делаем. Работа сервисных центров должна регламентироваться Законом РФ о защите прав потребителей. Можно ли сослаться на статью 18 п.5 этого закона? Спасибо.
ОтветитьУважаемый, Горбунов Владимир!
П.5 ст. 18 Закона "О защите прав потребителей" гласит: "если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю) или выполняющей функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним организации расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара".
В данном пункте не идет речь о диагностике товара. А наложение штрафа - это прерогатива административной ответственности за противоправное нарушение, которое покупатель не совершал.
Если вами проводилась экспертиза, то у соответсвующих специалистов должны быть лицензии, аттестаты, либо сертификаты на право проведение таковой для взимания денежных средств с покупателя при оформлении соответствующих бумаг по ее проведению и дачи заключения. Хранение и транспортировка оплачивается покупателем лишь в том случае, если таковая экспертиза проводилась и она дала заключение о том, скажем, что устройство было испорчено ввиду несоблюдений правил эксплуатации, которые должны прилагаться к товару.
Я подаю кассационную жалобу в городской суд через районный суд. Кому я должен отдать ее в руки - судье принявшему решение, председателю суда или сдать в канцелярию? Что при этом должно сделать принявшее лицо (подписать, поставить печать и пр.)? Будет ли приостановлено выполнение решения районного суда? Кому в этом случае адресуется заявление об освобождении об уплате госпошлины - районному или городскому суду? Спасибо.
ОтветитьУважаемый Сергей, кассационная жалоба подается в районный суд в канцелярию, либо в экспедицию (куда конкретно - выясните в суде). На копии жалобы ставится отметка о ее принятии, как правило, это штамп суда, число, входящий номер, подпись принявшего документ. Так как Вы подаете кассационную жалобу, то решение суда не вступает в силу до момента вынесения судебного акта кассационной инстанцией. Ваше заявление об освобождении от уплаты госпошлины будет рассматривать судья первой инстанции - районного суда. Внимательно ознакомьтесь с положениями Главы 40 ГПК РФ - Производство в суде кассационной инстанции.
Королева Наталья Сергеевна.
Ответьте, пожалуйста, имеет ли право лицо, имеющее доверенность на руководство финансово-хозяйственной деятельностью компании, подписывать документы (договора и т.д.), при этом банковская карточка (право подписи) оформлена на другое лицо, имеющее такую же доверенность. Спасибо.
Люся.
ОтветитьУважаемая Люся, ответ на Ваш вопрос содержится в тексте доверенности. Если в доверенности указано, что поверенный имеет право подписывать договоры, то он может это делать Банковская карточка же предоставляется в банк вместе с документами (протоколами, приказами, доверенностями), подтвержающими полномочия этого лица по распоряжению счетом. Соответственно, лицо не указанное в банковской карточке, права подписывать документы, предоставляемые в банк не имеет права.
Королева Наталья Сергеевна.
ПОМОГИТЕ пожалуйста, не дайте пропасть человеку в расцвете лет: Подскажите пожалуйста, на основании какого документа в банк предоставляется 1 карточка с образцами подписей в простой письменной форме, а другая в нотариально удостоверенной?
ОтветитьЯ являюсь участником Общества с ограниченной ответственностью, владею 50% уставного капитала, для того, чтобы продать или подарить свою долю в уставном капитале нужно ли мне согласие супруга на совершение данных сделок. Долю я приобрела в период брака. Спасибо!
ОтветитьСт. 35 Семейного Кодекса РФ:
3. Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга.
Сделка купли-продажи доли в уставном капитале ООО не подлежит обязательному нотариальному удостоверению и регистрации в установленном законом порядке, соответственно, согласие супруга при совершении такой сделки не требуется.
Однако, есть один подводный камень:
Ст. 35 ч.2:
Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки.
С уважением,
Королева Наталья Сергеевна.
Сотрудница увольняется по уходу за ребенком до 14 лет. Подскажите пожалуйста, какую запись нужно сделать в трудовой книжке? Большое спасибо.
Ответить