Ответьте, пожалуйста: По решению Арбитражного суда с ООО в пользу госпредприятия взыскана крупная сумма долга (более 500 МРОТ). 20.11.2001 г. в отношении ООО открыто конкурсное производстве и назначен арбитражный управляющий (отчет 12.08.2002 г.). Какие документы, куда именно и каким образом может предъявить госпредприятие, чтобы оказаться в списке кредиторов? Возможно ли обратиться с указанным вопросом непосредственно к арбитражному управляющему? Спасибо.
ОтветитьВ соответствии со ст. 35 Закон РФ от 08.01.98 N 6-ФЗАПК РФ «О несостоятельности (банкротстве)»
1. Заявление кредитора подается в арбитражный суд в письменной форме. Заявление кредитора - юридического лица подписывается его руководителем или представителем.
2. В заявлении кредитора должны быть указаны:
наименование арбитражного суда, в который подается заявление кредитора;
наименование должника и его почтовый адрес;
наименование кредитора и его почтовый адрес;
размер требований кредитора к должнику с указанием размера подлежащих уплате процентов и неустоек (штрафов, пени);
обязательство должника перед кредитором, из которого возникло требование, а также срок его исполнения;
доказательства обоснованности требований кредитора, в том числе вступившее в законную силу решение суда, доказательства, подтверждающие признание указанных требований должником, исполнительная надпись нотариуса;
доказательства, подтверждающие основания заявления кредитора;
перечень прилагаемых к заявлению кредитора документов.
В заявлении кредитора указываются и иные сведения, необходимые для правильного разрешения дела о банкротстве, а также могут содержаться имеющиеся у кредитора ходатайства.
3. Кредитор обязан направить копию заявления кредитора должнику.
Ст. 37. Документы, прилагаемые к заявлению кредитора
1. Помимо документов, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, к заявлению кредитора прилагаются документы, подтверждающие:
обязательства должника перед кредитором, а также наличие и размер задолженности по указанным обязательствам;
иные обстоятельства, на которых основывается заявление кредитора.
2. К заявлению кредитора, подписанному представителем кредитора, прилагается также доверенность, подтверждающая полномочия подписавшего указанное заявление лица на подачу такого заявления.
3. К заявлению кредитора при их наличии также прилагаются следующие документы:
решение арбитражного суда, суда общей юрисдикции или третейского суда, рассматривавших требования кредитора к должнику;
исполнительный документ (исполнительный лист, акцептованные должником платежные требования, исполнительная надпись нотариуса и иное) либо доказательства, подтверждающие признание должником требований кредитора.
Статья 100. Опубликование сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства
Опубликование сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства осуществляется конкурсным управляющим за счет должника в "Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации" и официальном издании государственного органа по делам о банкротстве и финансовому оздоровлению.
Публикация сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства должна содержать:
наименование и иные реквизиты должника, признанного банкротом;
наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве;
дату принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;
срок, установленный на предъявление требований кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с даты указанной публикации;
сведения о конкурсном управляющем.
Сведения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства должны быть направлены конкурсным управляющим не позднее пяти дней с момента его назначения.
У меня такой вопрос: Я разведена с мужем, у нас есть сын 5 лет, муж является собственником 2-х комнатной квартиры, приватизированна квартира на него одного до нашего брака, в квартире прописаны муж, я и наш сын. Могу ли я подать на размен квартиры и в какой срок после развода это можно сделать, какие права имеет наш сын?
ОтветитьУважаемая Ольга! В соответствии со ст. 36 Семейного кодекса РФ (далее-СК РФ), имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. Следовательно, Вы не можете претендовать на эту квартиру, т.к. квартира была приватизирована Вашим мужем до вступления в брак и приватизация относится к безвозмездным сделкам. Т.к. 2-х комнатная квартира является собственностью Вашего бывшего мужа, то Вы не имеете права на размен квартиры, однако имеет полное право проживать в этой квартире с сыном, как бывшие члены семьи собственника (ст.292 ГК РФ).
Могу ли я прописать к себе в квартиру кого я хочу без согласия со всеми прописанными, при условии что квартирой владею я и она приватизирована.
ОтветитьУважаемый Антон! В соответствии со ст.127 Жилищного кодекса РСФСР (ЖК РСФСР) "граждане, имеющие в личной собственности жилой дом (часть дома), квартиру, пользуются им для личного проживания и проживания членов их семей. Они вправе вселять в дом, квартиру других граждан, а также сдавать его в наем на условиях и в порядке, устанавливаемых законодательством Союза ССР, ЖК РСФСР и другим законодательством РСФСР".
Состою в гражданском браке с гражданкой России, родившейся на Украине. Российский паспорт получала в Читинской области, откуда пять лет назад выписалась на Украину. Где была временно зарегистрирована (т.к. для получения гражданства/паспорта Украины должны пройти 5 лет), затем уехала работать в Подмосковье (но была не зарегестрирована), где мы и познакомились пол года назад. Недавно у нее украли паспорт (на территории Украины). Там она сделала справку о утери паспорта с тем, чтобы ехала в Россию получать себе новый. В Балашихе ей отказали, сказали чтоб ехала туда где получала. Аргумент, что она выписана от туда не подействовал. Поехала, но и там её было отказано. Что делать? Хотим пожениться. Может через это как-то можно решить вопрос? Заранее благодарен.
ОтветитьУважаемый Михаил! Согласно ст. 18 закона РФ «О гражданстве РФ» от 28.11.91 N 1948-1: В порядке регистрации гражданство Российской Федерации приобретают: лица, у которых супруг либо родственник по прямой восходящей линии является гражданином Российской Федерации. Если Вы поженитесь, то Ваша будущая жена приобретет гражданство РФ в порядке регистрации. После регистрации брака, Вам необходимо будет обратиться в паспортный стол, так как в соответствии со ст. 35 закона «О гражданстве РФ» Министерство внутренних дел, в лице его территориальных органов, осуществляет регистрацию приобретения или прекращения гражданства РФ по заявлениям. Подача заявления осуществляется по месту жительства заявителя при личной явке в письменной форме.
Выехал на постоянное место жительства в Словакию из России (Петербург) и хотел бы пожить (в собственной квартире) и поработать в Петербурге. Как долго я могу там проживать и какие документы я должен оформить. Я гражданин России. Заранее благодарю за Вашу консультацию.
ОтветитьУважаемый Герман! В соответствии с «Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию» от 17 июля 1995 года N 713, гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее 7 дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться к должностным лицам ответственным за регистрацию. Он представляет документы согласно перечня. Органы регистрационного учета в 3-дневный срок регистрируют гражданина по месту жительства. Более подробную информацию вы можете получить в паспортном столе или у адвоката.
Прошу ответить на следующий вопрос: Я второй раз за мужем. Имею от первого брака дочь 10 лет. Как я могу при согласии и бывшего, и настоящего мужа, с которым прожила уже около 5 лет, изменить сведения в свидетельстве о рождении своей дочери об отце бывшем на отца настоящего (изменение фамилии, отчества). Куда мне нужно обратиться и какие документы мне потребуются? Буду благодарна за ответ.
ОтветитьУважаемая Елена!Пункт 4 ст.59 Семейного кодекса РФ говорит о том, что изменить имя и(или)фамилию ребенка, достигшего возраста 10 лет можно только с согласия ребенка.В соответствии с п.1 ст. 59 СК РФ, Вы можете вместе со своим новым мужем и с учетом согласия бывшего мужа, обратиться в орган опеки и попечительства с заявлением об изменении фамилии ребенка.Отчество присваивается ребенку по имени отца (п.2 ст.58 СК РФ).
Мы с моим мужем еще когда просто жили вместе (в гражданском браке) купили машину на совместные деньги, позже мы расписались и прожили 2 года. Сейчас решили разводиться. Подскажите, пожалуйста, какие права я имею в данном случае?
ОтветитьУважаемая Лейла! В данной ситуации вы имеете право предъявить в суд иск о признании автомашины совместной собственностью в соответствии со ст. 37 Семейного кодекса РФ. Для этого Вам необходимо доказать, что Вы купили эту автомашину на совместные деньги. Доказательством могут быть свидетельские показания, счета в банках открытые на Ваше имя, откуда Вы снимали деньги, расписки в получении Вами денег по договору займа и т.д.
Каким образом можно поменять фамилию несовершеннолетнему ребенку? Я разведена с отцом дочери в 1998 году. Имею дочь 7 лет, она носит фамилию отца. В 2000 году я вышла повторно замуж и взяла фамилию мужа. Как поменять фамилию дочери на мою фамилию, не лишая отца родительских прав?
ОтветитьУважаемая Майя!В соответствии с п.2 ст.59 Семейного кодекса РФ,если родители проживают раздельно и родитель,с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя.Лишение отца родительских прав может произойти только в судебном порядке (ст.70 СК РФ).В Вашем случае Вы не лишаете отца родительских прав. Он может пойти Вам навстречу и согласиться на изменение фамилии ребенка.Учет мнения родителя не обязателен при невозможности установления его места нахождения, лишении его родительских прав, признании недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка.
В нашем детском саду стали брать деньги за охрану садика. Мы не против. Но садик охраняет бабушка лет 60-ти, которая не в состоянии мне так кажется что-либо сделать против вандалов. Хочется узнать чем это регулируется и если можно какой законодательный акт посмотреть.
ОтветитьУважаемая Елена! В соответствии со ст. 3 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.92 N 2487-1, в целях охраны разрешается предоставление следующих видов услуг:
1) защита жизни и здоровья граждан; 2) охрана имущества собственников и т.д.
Физическим и юридическим лицам, не имеющим правового статуса частного детектива, частного детективного предприятия или объединения, частного охранника или частного охранного предприятия либо охранно-сыскного подразделения, запрещается оказывать услуги, перечисленные в настоящей статье.
Может ли представительство иностранной компании получить лицензию на определенный вид деятельности в соответствии с российским законодательством?
ОтветитьУважаемый Дмитрий! На основании Закона РФ от 08.08.01 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» представительство иностранной компании не может получить лицензию, т.к. указанный закон № 128-ФЗ регулирует отношения, возникающие между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности в соответствии с перечнем, предусмотренным пунктом 1 статьи 17 настоящего Федерального закона. На основании п.3 ст.55 Гражданского кодекса РФ, представительство не является юридическим лицом.
Налоговая инспекция выставила штрафники за несвоевременную уплату НДС. Наступает ли ответственность учредителей акционерного Общества в соответствии с п.3 ст.3 ФЗ "об акционерных Обществах", если у Общества два учредителя, одновременно являющихся генеральным директором и главным бухгалтером?
ОтветитьУважаемая Элина! В п.3 ст.3 ФЗ "Об акционерных Обществах", идет речь о несостоятельности (банкротстве) общества вызванного действиями (бездействиями) его акционеров, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия. Несостоятельность (банкротство) это признанная Арбитражным судом или объявленная кредитором (в Вашем случае налоговой инспекцией-ГНИ) неспособность должника (т.е. Вашего общества) в полном объеме удовлетворить требования ГНИ по исполнению обязанности по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного ст.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). По общему правилу, Ваше общество считается неспособным удовлетворить требования ГНИ по исполнению обязательных платежей, если соответствующие обязательства не исполнены Вами в течение трех месяцев с момента наступления даты их исполнения. Кроме того, необходимо установить наличие причинной связи между действием (бездействием) лиц, которые вправе давать обязательные для общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, и наступившей несостоятельностью (банкротством) общества. Ваша ситуация неоднозначна, поэтому гораздо лучше будет, если Вы обратитесь к адвокату, который поможет Вам разобраться в сложившейся ситуации
Скажите, пожалуйста, кто подразумевается под третьим лицом в случае подачи иска о возмещении ущерба, причиненного ДТП. Спасибо.
ОтветитьУважаемый Вадим! Третьими лицами в гражданском процессе являются граждане или предприятия, заявляющие или не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. Они могут вступать в процесс на стороне истца или ответчика до постановления судом решения, если решение по делу может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут привлекаться к участию в деле по ходатайству сторон, прокурора или по инициативе суда. Третьи лица могут заявлять самостоятельные требования, а могут и не заявлять этих требований. При рассмотрении иска о возмещении ущерба причиненного ДТП, третьи лица могут привлекаться как на стороне истца, так и на стороне ответчика. Под третьим лицом может подразумеваться собственник автомобиля, когда этим автомобилем управлял гражданин виновник или пострадавший в аварии, а также фирма, владелец автомобиля истца или ответчика и т.д.
Можно ли расприватизировать квартиру.
ОтветитьУважаемый Алексей! Вы можете расприватизировать квартиру. Для этого Вам необходимо либо расторгнуть договор передачи жилого помещения в собственность, либо признать его недействительным. Расторжение договора передачи жилого помещения, возможно либо по соглашению сторон, либо в судебном порядке (ст. 450 ГК РФ). Последствием расторжения договора является прекращение обязательств сторон с момента заключения соответствующего соглашения в письменной форме (п. 1 ст. 452 ГК РФ), а при расторжении в судебном порядке - с момента вступления в законную силу судебного решения (ст. 453 ГК РФ).
В случае расприватизации путем признания в судебном порядке договора передачи недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством (ст. 168-179 ГК РФ), применяется общее правило о последствиях недействительности сделки (ст. 167 ГК РФ). Признанная недействительной сделка считается таковой с момента ее совершения и не влечет за собой юридических последствий. Следует иметь в виде что, если Вы получили судебное решение о признании договора передачи жилого помещения в собственность недействительным, то Вы можете еще раз воспользоваться правом на приватизацию, но он если Вы расторгли договор добровольно, то второй раз не сможете бесплатно приватизировать жилое помещение.
Живу на последнем этаже, имею ли я право на приватизацию чердака над квартирой. Если Да, то на какие нормативные документы ссылаться?
ОтветитьУважаемая Лия! Согласно распоряжению мэра Санкт-Петербурга от 19.02.96 N 128-р «О реконструкции чердаков и мансард на инвестиционных условиях (с изменениями на 23 февраля 2001 года)», предусмотрено, что Санкт-Петербург, имея долю в праве общей собственности на общие помещения, несущие конструкции и внеквартирное оборудование, вправе заключать договоры с инвесторами о реконструкции чердаков, мансард и передавать их последним в безвозмездное пользование, в аренду и даже в собственность (п.1 и п.2.3 распоряжения). Но Решением Судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 13 сентября 2000 года дело N 3-107/2000 пункт 2.3 распоряжения мэра Санкт-Петербурга от 19.02.1996 N 128-р в части слова "собственность" признан недействительными.
По смыслу действующего гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации жилые помещения (квартиры), находящиеся в многоквартирных домах, относятся к сложным вещам, т.е. составлены из главной вещи (самой квартиры), непосредственно удовлетворяющей жилищные потребности граждан, а также других общих помещений дома, находящихся в общем пользовании (лестницы, лифты, подвалы, коридоры, чердаки, крыши и т.п.) и предназначенных для обслуживания и обеспечения главной вещи (квартиры) и связанных с ней общим назначением.
В силу ст.134 ГК РФ если разнородные вещи образуют единое целое, предполагающее использование их по общему назначению, они рассматриваются как одна вещь (сложная вещь). Действие сделки, заключенной по поводу сложной вещи, распространяется на все ее составные части, если договором не предусмотрено иное.
Согласно ст.135 ГК РФ - вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной, вещи и связанная с ней общим назначением (принадлежность), следует судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено иное.
Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает специальную регламентацию некоторых отношений, возникающих при пользовании жилыми помещениями, находящимися в многоквартирных домах.
В силу ст.289 ГК РФ собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с принадлежащим ему помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве собственности на общее имущество дома.
В соответствии со ст.290 ГК РФ собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры.
В силу п.2 ст.290 ГК РФ, собственник квартиры не вправе отчуждать свою долю в праве собственности на общее имущество жилого дома, а также совершать иные действия, влекущие передачу этой доли отдельно от права собственности на квартиру.
На основании вышеизложенного проведение приватизации чердачного помещения является незаконным.
Квартира, в которой я проживаю расселяется. Каждая комната приватизируется отдельно на глав. Квартиросъемщика. На имя риэлтеров нами были сделаны доверенности на приватизацию нашего жилья. Нет ли здесь опасности для нас. Быть может лучше было самим приватизировать свои комнаты?
ОтветитьУважаемая Соня! Вам лучше всего приватизировать комнаты каждому самостоятельно, т.к. никто ничего не может гарантировать. В том случае, если Ваши знакомые порекомендуют риэлтерскую фирму для проведения приватизации (т.е. они знают работников этой фирмы и гарантируют их деловую репутацию), то Вы можете подумать о том, чтобы приватизировать через них. Ведь ваши документы могут быть использованы недобросовестными «риэлторами» для того, чтобы оставить Вас без комнаты.
Хочу продать машину по генеральной доверенности. Буду ли я нести ответственность в случае если новый владелец совершит какое-нибудь правонарушение. Машина находиться у одних владельцев.
ОтветитьУважаемый Денис! По генеральной доверенности машина не продается, а передается в пользование. Поэтому все действия, которые будут связаны с автомашиной, будут касаться и Вас как владельца. В случае совершения правонарушения с использованием Вашей автомашины, Вас в первую очередь будут искать и Вы должны будете доказать, что находились в момент совершения правонарушения совершенно в другом месте
Мы залили в процессе ремонта соседей снизу. Вину свою признаем и от уплаты ущерба не отказываемся, но названная сумма (просто с "потолка", без сметы) повергла нас просто в шок. Должны ли мы оплачивать, например, полностью ремонт прихожей, если залито только часть стены над туалетом? Как должна считаться смета по фактически нанесенному ущербу или то, на что укажут соседи? Спасибо.
ОтветитьУважаемая Ирина! Если Вы признаете свою вину за ущерб, причиненный соседям, то Вам необходимо было составить акт с участием представителей жилищно-коммунальной службы, которая Вас обслуживает. В этот акт вписываются все данные о причиненном Вами ущербе (с которым Вы согласны). Если же Вы с чем-то не согласны, то это должно быть также отражено в акте. После этого, составляется смета на выполнение ремонтных работ, которую Вам также необходимо прочитать и согласиться либо нет. В Вашей ситуации необходимо оплатить ремонт за тот ущерб, который причинен по Вашей вине. Если прихожая также пришла в состояние, когда необходим ремонт (причем по Вашей вине), тогда Вы должны оплатить этот ремонт. Иными словами, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб) (ст.15 ГК РФ). Вашим соседям необходимо будет доказать тот факт, что именно из-за протечки из Вашей квартиры они должны делать ремонт не только стены над туалетом, но и ремонт прихожей.
Ребенок, проживая на даче с дальними родственниками, подорвал здоровье из-за халатного обращения с ним. Можно ли через суд взыскать с них компенсацию? Спасибо.
ОтветитьУважаемый Станислав! Чтобы взыскать с Ваших дальних родственников компенсацию (материальный и моральный ущерб) за причинение вреда здоровью Вашего ребенка, необходимо получить врачебное заключение о причинении этого вреда, а также доказать, что именно этот вред был причинен Вашими родственниками, т.е. установить причинно-следственную связь. Для этого необходимо собрать свидетельские показания тех граждан, кто видел, что Ваши дальние родственники причиняют Вашему ребенку своими действиями вред (физические и нравственные страдания). Доказательством могут быть также факты обращения в лечебное учреждение в месте расположения дачи, фотоснимки, запись на видеокамеру и т.д. После этого Вам необходимо подать исковое заявление о возмещении ущерба причиненного здоровью вашего сына и приложить доказательства обращения к врачам, проведения лечения, процедур, приобретения лекарственных препаратов и т.д.
Я работая на предприятии в 1986 году получил трудовое увечье, ВТЭК определил мне третью группу инвалидности. Имеет-ли право администрация предприятия по вине которого мной было получено ранее увечье и на котором в настоящее время я работаю без моего согласия переводить меня на другое место работы связанное с производственной необходимостью. Какие у меня права, имею-ли я право не выходить на эту работу? Заранее благодарен.
ОтветитьУважаемый Олег! В соответствии со ст. 26 КзоТ РСФСР, в случае производственной необходимости для предприятия, администрация имеет право переводить работников на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором (контрактом) работу на том же предприятии, либо на другом предприятии, но в той же местности с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения или ликвидации стихийного бедствия, производственной аварии или немедленного устранения их последствий; для предотвращения несчастных случаев, простоя, гибели или порчи государственного или общественного имущества и в других исключительных случаях, а также для замещения отсутствующего работника. Производственная необходимость - это исключительный, заранее непредвиденный случай в работе данного производства. Это отличает производственную необходимость как основание временного до одного месяца перевода от иных случаев в работе производства. Закон не дает полного перечня случаев производственной необходимости, но подчеркивает их исключительный характер, то есть непредвиденные заранее обстоятельства. Если не было такой производственной необходимости, то перевод признается незаконным. Закон не ограничивает, сколько раз в году может быть переведен работник по производственной необходимости. Поэтому такой перевод возможен и два и три раза, но каждый раз на срок не более одного месяца. Временный перевод по производственной необходимости не требует согласия работника. Работник обязан подчиниться приказу администрации о таком переводе. Но если в приказе не был оговорен срок этого перевода, а работник не вышел на новую работу, то это нельзя считать прогулом, поскольку правила перевода по производственной необходимости были администрацией нарушены, ибо приказ без указания срока перевода означает не временный, а постоянный перевод, на который требуется согласие работника. Вам необходимо знать, что в соответствии с Законом РФ от 24.11.95 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и в ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья. Поэтому, привлекая инвалида с его согласия к указанным работам, администрация обязана ориентироваться на медицинские рекомендации по труду, данные инвалиду.
Помогите мне пожалуйста. Моему ребенку 5 месяцев. Отец ребенка умер на пятом месяце беременности. Фамилию ребенок имеет мою, а я бы хотела дать ему фамилию отца ребенка. Родители умершего ничего протв не имеют. Однако мне отказывают в смене фамилии. Правомерно ли это? И какие действия я должна предпринять по смене фамилии. Большое спасибо. С уважением, Диана.
ОтветитьУважаемая Диана! В соответствии с п. 3. ст.51 СК РФ «В случае рождения ребенка у матери, не состоящей в браке, при отсутствии совместного заявления родителей или при отсутствии решения суда об установлении отцовства фамилия отца ребенка в книге записей рождений записывается по фамилии матери, имя и отчество отца ребенка - по ее указанию».
Из смысла ст. 50 Семейного кодекса РФ следует, что «В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке по правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством». Вам необходимо обратиться в суд по месту Вашего жительства с исковым заявлением об установлении факта отцовства. Имейте в виду, что факт признания отцовства может быть установлен судом только при условии, что не возникает спор о праве (напр., по поводу наследственного имущества). Установить факт отцовства необходимо для того, чтобы изменить фамилию ребенка, а также решить многие вопросы, которые возникнут у Вас в дальнейшем (получение пособия по случаю потери кормильца, Ваш ребенок будет приравниваться к детям, рожденным в барке и т.д.). Лучше всего обратиться за помощью к адвокату, для того, он правильно составит заявление и проконсультирует Вас по этому вопросу.
Скажите, в какие сроки можно обжаловать решение группы разбора (в вышестоящий орган и в суд). И можно ли обжаловать на основании того, что меня туда не вызывали? Спасибо.
ОтветитьУважаемый Николай! Обжалование решения группы разбора, а, скорее всего, протокола (постановления) об административном нарушении, Вами может быть произведено на основании ст. 268 КоаП РСФСР в течение десяти дней со дня вынесения постановления. В случае пропуска указанного срока по уважительным причинам, этот срок по Вашему заявлению может быть восстановлен органом (должностным лицом), правомочным рассматривать жалобу, либо судом по Вашей жалобе на действия административных органов на основании ст.ст.236-239 ГПК РСФСР. Если Вас не вызывали на разбор, то Вы не могли представить доказательств своей невиновности. В Вашей ситуации лучше всего обратиться к адвокату для получения консультации.
Просветите пожалуйста. Мною, как продавцом, была осуществлена продажа товара, а именно имп. унитаза, покупателю. В его прсутствии был произведен осмотр товара. Через неделю покупатель обратился с требованием замены товара, по причине дефекта, а именно обнаруженной в процессе эксплуатации трещины. Но подобный дефект мог образоваться в процессе транспортировки и установки товара продавцом. Имеет ли возможность отказа в обмене унитаза продавец? Зараннее благодарен. В.
ОтветитьУважаемый Василий! В соответствии со ст.18 Закона РФ от 07.02.92 N 2300-11 «О защите прав потребителей», «Потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если оно не было оговорено продавцом, вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; соразмерного уменьшения покупной цены; замены на товар аналогичной марки (модели, артикула); замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; расторжения договора купли-продажи. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные Законом «О защите прав потребителей», для удовлетворения соответствующих требований потребителя. В отношении технически сложных и дорогостоящих товаров требования потребителя, указанные в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, подлежат удовлетворению в случае обнаружения существенных недостатков товаров. Перечень технически сложных товаров утверждается Правительством Российской Федерации. Продавец (изготовитель) или выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним организация обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель) или выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним организация обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю) или выполняющей функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним организации расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара. Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и возврат их потребителю осуществляются и за счет продавца (изготовителя) или организации, выполняющей функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним. В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца (изготовителя) или организации, выполняющей функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним, в месте нахождения потребителя доставка и возврат указанных товаров могут осуществляться потребителем. При этом продавец (изготовитель) или организация, выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним, обязаны возместить расходы потребителю, связанные с доставкой и возвратом указанных товаров.
Мы с женой имеем магазин по продаже игровых CD-дисков для компьютеров. После продажи диска, иногда к нам приходит покупатель и требует чтобы ему возвратили деньги, так как якобы диск не запускается на его компьютере, хотя в магазине на глазах у клиента этот диск был проверен на работоспособность. Законно ли требование покупателя, и как вести себя нам? Существует ли перечень товаров не подлежащих обмену и если таковой имеется где его найти?
ОтветитьУважаемый Александр! ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13 мая 1997 года N 575 «Об утверждении перечня технически сложных товаров, в отношении которых требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случае обнаружения в товарах существенных недостатков», который разработан в соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" утвержден перечень технически сложных товаров, это: 1. Автотранспортные средства и номерные агрегаты к ним; 2. Мотоциклы, мотороллеры; 3. Снегоходы; 4. Катера, яхты, лодочные моторы; 5. Холодильники и морозильники; 6. Стиральные машины автоматические; 7. Персональные компьютеры с основными периферийными устройствами; 8. Тракторы сельскохозяйственные, мотоблоки, мотокультиваторы. Как Вы видите, CD-диски для компьютеров в этот перечень не входит.
Кроме того, в ПОСТАНОВЛЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19 января 1998 года N 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», также нет CD-дисков для компьютеров. В соответствии с Законом РФ от 07.02.92 N 2300-11. «О защите прав потребителей», потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру либо комплектации. Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки. Обмен непродовольственного товара надлежащего качества производится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также товарный чек или кассовый чек, выданные потребителю вместе с проданным указанным товаром. В случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу, потребитель вправе по своему выбору расторгнуть договор купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы либо обменять его на аналогичный товар при первом поступлении соответствующего товара в продажу. Продавец обязан сообщить потребителю, потребовавшему обмена непродовольственного товара надлежащего качества, о его поступлении в продажу. Правильно работая с Законом «О защите прав потребителей», Вы можете многие проблемы решать, не идя навстречу недобросовестным покупателям, которые злоупотребляют своим правом. В данной ситуации необходимо правильно оформить Ваши документы. Я обслуживаю фирму, занимающуюся продажей компьютеров (в том числе и CD-дисков), и если у Вас возникнут проблемы, обращайтесь. E-mail: jurist@concom.ru
Вопрос касается закона о потребителе. Я очень устала бороться с магазином, который продал мне бензиновую косу. Я уже ездила 3 раза в гарантийку. Они наладили ее (она глохла на малых оборотах), но работать на ней так как написано в инструкции нельзя. Можно только косить, если газовать изо всех сил. Но опытные люди говорят, что при такой работе сгорит двигатель. После этого я попыталась выйти из положения другим способом - сдать ее по скрытому дефекту (проявилась трещина от неправильно закрытого корпуса) Но уже работники магазина взялись мне поменять эту бракованную часть корпуса. Хотя по закону должны были либо вернуть деньги, либо поменять. Я подумала, что они блефуют (коса то итальянаска) согласилась. Оказалось, что они просто взяли со своей б\у косы эту часть и поставили на мою. После этого (очередные 5 мин работы) вытянулся шнур. Они мне его тоже сделали (работники магазина). Вчера прошли очередные испытания - работает только с подсосом. А без него глохнет. Вся эта история тянется с конца мая. Трава уже выше крыши. А там где было ОЧЕНЬ надо пришлось работать тяпкой и простой косой. К тому же каждый раз толкать эту косу в салон машины и везти ее с дачи в Москву и обратно ( ( (Теперь же я без денег и без нормальной косы - зато с травой. Обязатальено ли в данной ситуации подавать в суд? Если да, то надо наверное еще будет сделать независимую экспертизу? Существует ли еще какой путь прекратить это издевательство. Все данные на хозяина магазина (типа адреса, налоговой инспекции и лицинзии) у меня есть. Правда я ни разу с ним не разговаривала. Он постоянно в разъездах. Подскажите пожалуйста - Стоит ли влезать в судебную тяжбу? Стоимость косы 6000 рублей. С огромным уважением. Маргарита.
ОтветитьУважаемая Маргарита! В соответствии со ст.18 Закона «О защите прав потребителей» (далее-Закон), Вы вправе предъявить претензию продавцу и, по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; соразмерного уменьшения покупной цены; замены на товар аналогичной марки (модели, артикула); замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; расторжения договора купли-продажи. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками. При этом Вы вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных Вам вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные Законом, для удовлетворения соответствующих требований потребителя. В отношении технически сложных и дорогостоящих товаров Ваши требования подлежат удовлетворению в случае обнаружения существенных недостатков товаров. Перечень технически сложных товаров утвержден Правительством Российской Федерации N 575 от 13.05.97г. Существенный недостаток – тот, который делает невозможным или недопустимым использование товара в соответствии с его целевым назначением, либо не может быть устранен, или вновь проявляется после устранения, либо для его устранения требуются большие затраты, либо из-за него потребитель в значительной степени лишается того, на что он был вправе рассчитывать при заключении договора. Требования, указанные в пункте 1 ст.18 Закона, предъявляются потребителем продавцу или организации, выполняющей функции продавца на основании договора с ним. Вместо предъявления этих требований потребитель вправе возвратить изготовителю товар ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за него суммы. Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара продавец обязан провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец, потребитель обязан возместить продавцу расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара. Продавец отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента. В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы. Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и возврат их потребителю осуществляются и за счет продавца. В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца или организации, выполняющей функции продавца на основании договора с ним, в месте нахождения потребителя доставка и возврат указанных товаров могут осуществляться потребителем. При этом продавец, обязаны возместить расходы потребителю, связанные с доставкой и возвратом указанных товаров. В соответствии со ст. 19 Закона Потребитель вправе предъявить предусмотренные статьей 18 настоящего Закона требования к продавцу в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности, установленных изготовителем. Если продавцом установлены гарантийные сроки в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона, требования, предусмотренные статьей 18 Закона в отношении недостатков товара, обнаруженных в течение указанного гарантийного срока, предъявляются продавцу. В отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности не установлены, потребитель вправе предъявить указанные требования, если недостатки товаров обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи их потребителю, если более длительные сроки не установлены законом или договором. Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления товара. Подача претензии и подача иска в суд не оплачивается гос.пошлиной и не требует больших расходов. Весьма вероятно, что продавец добровольно возвратит Вам стоимость товара.
Вчера я купил радиолу. В магазине я, конечно, ее проверял, но дома обнаружил, что в ее конструкции есть много недочетов, которые мне очень не понравились. Явными дефектами их не назовешь, но и работает эта вещь с моей точки зрения плохо. Я хотел вернуть ее продавцу, но мне сказали, что в лучшем случае они обменяют ее на другой товар и то только в случае наличия явного дефекта. К сожалению, я не знаю закона о правах потребителей, поэтому обращаюсь с вопросом к специалистам. Правомерны ли действия продавца? Я полагал, что в течении двух недель со дня продажи я имею право вернуть товар даже без объяснения причин. Спасибо всем, кто ответит.
ОтветитьУважаемый Вадим! В соответствии со ст.18 Закона РФ «О защите прав потребителей» (далее-Закон), в том случае, если бы Вам был продан товар ненадлежащего качества, Вы имели бы право требовать расторжения договора купли-продажи. В отношении технически сложных и дорогостоящих товаров, к которым относится радиола, Ваши требования о расторжении договора купли-продажи, указанные в абзацах четвертом и пятом п.1 ст.18 Закона, подлежали бы удовлетворению в случае обнаружения существенных недостатков товара. В соответствии с п.11 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки, к которым относится и бытовая радиоэлектронная аппаратура, не подлежит возврату, если отсутствует существенный недостаток. В данном случае, действия продавца правомерны.
Имею ли я право сдать назад купленный в магазине товар (амортизаторы для авто) в течение 14 дней, не объясняя продавцу причину возврата (дефектов нет)? Прав ли продавец, требуя справку из сервиса о том, что они не подходят на машину? А если я делаю сам? Подскажите пожалуйста, какие шаги предпринять, чтобы заставить принять товар (если прав я) и где посмотреть формы документов (типа претензии и т.п.), чтобы получить письменный отказ продавца?
ОтветитьУважаемый Владимир! Вы, как потребитель, без объяснения причин возврата, имеете право сдать купленный в магазине товар в течение 14 дней со дня приобретения, если товар Вам не подходит по форме, расцветке и т.д. Данное право предусмотрено Законом РФ "О защите прав потребителей". Если Вы приобретете этот Закон с комментарием, то увидите форму предъявления претензии к продавцу. Однако, хочу Вас предупредить, что лучше будет, если Вы обратитесь к адвокату за консультацией и правильным написанием претензии. Часто бывает, что человеку, не имеющему опыта работы с законами, бывает трудно правильно составить документ.
Я купил CD диск (PC), компьютер читает ошибку, при возврате продавец отказался вернуть деньги или обменять диск, сказав, что требуется экспертиза, если она потведит мои слова тогда они обменяют или вернут деньги. Правы ли они? Где выход?
ОтветитьУважаемый Антон! В соответствии со ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» Вы имеете право своему выбору потребовать: 1) безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; 20) соразмерного уменьшения покупной цены; 3) замены на товар аналогичной марки (модели, артикула); 4) замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; 5) расторжения договора купли-продажи. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками. На основании ст. 21 Закона РФ «О защите прав потребителей», «В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о замене такого товара продавец (изготовитель) или организация, выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним, обязаны заменить такой товар в семидневный срок со дня предъявления указанного требования потребителем, а при необходимости дополнительной проверки качества товара продавцом (изготовителем) или организацией, выполняющей функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним, в течение двадцати дней со дня предъявления указанного требования». Если продавец отказывается вернуть деньги или обменять диск, Вы должны написать претензию на имя директора магазина и вручить эту претензию директору или представителю магазина. Обязательно представитель магазина должен поставить подпись и печать на втором экземпляре претензии, который останется у Вас. Ваша претензия должна быть удовлетворена в течение двадцати дней (ст.22 Закона РФ «О защите прав потребителей». Если претензия не будет удовлетворена, то на основании ст. 23 Закона РФ «О защите прав потребителей» «1) За нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 Закона сроков, продавец (изготовитель) или организация, выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним, допустившие такие нарушения, уплачивают потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара». Правда на Вашей стороне.
Как лучше поступить в данной ситуации. В 1996 году заключил договор с АОЗТ о строительствен гаражного комплекса с последующим оформлением в собственность гаражного бокса. Строительство было заморожено в 1997 году (без консервации объекта). Заплатил я 29 миллионов рублей, что тогда соответствовало примерно 5 600 долларов США. Подал иск в суд с требованием расторгнуть договор и оплатить мои расходы (29 млн), неустойку, суммуза пользованием чужими ден. средствами. По решению суда мне должны возвратить заплаченную мной сумму (29 млн. - сейчас 29 тыс. руб.).
По долларовому эквиваленту не пересчитывают. Возможна и оправданна ли подача жалобы на решение суда с требованием пересчета суммы к выплате с учетом Инфляции. Если да, то на основании какой статьи ГК и как расчитать сумму. (Правомочные справки и документы об уровне инфляции). С Уважением, Сергей Новиков.
ОтветитьУважаемый Сергей! В соответствии со ст.ст.15 и 393 ГК РФ, АОЗТ обязано возместить Вам убытки, причиненные неисполнением своего обязательства о строительстве гаражного комплекса. Под убытками понимаются расходы, которые Вы должны будете произвести для постройки другого гаражного комплекса. Однако, если в договоре с Вами АОЗТ предусмотрело возмещение убытков в меньшем размере, то Вам будут возмещены именно эти убытки. Вам также следует учесть, что если иное не предусмотрено договором, при определении убытков принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения АОЗТ Вашего требования, а если требование добровольно удовлетворено не было, - в день предъявления иска. Исходя из сложившихся обстоятельств, суд второй инстанции может отменить принятое решение и удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во внимание цены, существующие в день вынесения нового судебного решения.
Имеет ли право суд возбудить уголовное дело и в каких случаях.
ОтветитьУважаемый г-н Николаев! Суд имеет право возбудить уголовное дело по жалобе потерпевшего в соответствии с ч. 1 ст. 27 УПК РСФСР по ст.ст. 115, 116, 129 части первой и ст. 130 УК РФ (дела частного обвинения). Эти дела возбуждаются не иначе как по жалобе потерпевшего и подлежат прекращению в случае примирения его с обвиняемым. Примирение допускается только до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.
Куда подавать документы о разводе.
ОтветитьУважаемая Оля! Согласно ст.19 Семейного кодекса РФ, при взаимном согласии супругов на расторжение брака, не имеющих несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). В соответствии со ст.21 СК РФ, расторжение брака в судебном порядке при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, (за исключением, когда расторжение брака производится в органах ЗАГС по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих, если другой супруг: признан судом безвестно отсутствующим; недееспособным; осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет), или при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака. П.2 ст.21 СК РФ предусматривает расторжение брака в судебном порядке в случае, если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в ЗАГСе (отказывается подавать заявление, не желает явиться для гос.регистрации расторжения брака и др.). При наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, а также супругов, один из которых уклоняется от расторжения брака в ЗАГСе, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода. Расторжение брака производится судом не ранее как по истечении месяца со дня подачи супругами заявления о расторжении брака.
Возможно ли получение по email разъяснения Госкомитета СССР по труду и социальным вопросам от 3.01.90 г. №1. Порядок оформления заказа и оплаты.
ОтветитьКаким документом упразднен Государственный фонд занятости населения? Заранее благодарна за ответ, Даша.
ОтветитьУважаемая Даша! Постановление Верховного Совета РФ от 8 июня 1993 года N 5132-1 "Об утверждении положения о Государственном фонде занятости населения Российской Федерации" утратило силу с 1 января 2001 года на основании Федерального закона от 5 августа 2000 года N 118-ФЗ.
Я решила приватизировать квартиру. Весь процесс зянял несколько месяцев. Когда я пришла за документами (3 мая) с меня взяли доплату 10 рублей (без нее документы не выдавали). Мне объяснили, что доплату взяли за гараж. Гараж был продан в сентябре 2000 года по старому паспорту (паспорту СССР), (в процессе осуществления приватизации с меня потребовали оформления нового российского паспорта). Когда я спросила причем тут гараж, он был давно продан и по старому паспорту, мне сказали, что так положено, все что есть и будет нужно писать на один документ и нудно будет доплачивать. У меня есть дочь, к которой по завещанию отойдет квартира. Мне объяснили, что и по завещанию моей дочери придется доплачивать за изменение паспорта в гараже. Моя дочь этого гаража никогда не видела и даже не знала о его существовании. Объясните, пожалуйста, правы ли они и на основании какого закона они действуют соответствующим образом. Спасибо.
ОтветитьУважаемая Людмила! Вам можно посоветовать обратиться в организацию проводящую приватизацию, с целью получения письменного пояснения причины оформления гаража, который был Вами продан в сентябре 2000 г. После чего, можно принять какое-то решение по Вашему вопросу.
Имеется дом. К дому нужно подвести газ, водопровод, электричество. Горгаз, водоканал, электросети для заключения договоров и выдачи абоненских книжек требуют явки к ним владельца дома. Но владелец находится в другом городе. Может ли кто-то другой представлять владельца и какие документы для этого нужны?
ОтветитьУважаемый Александр! В соответствии со ст. 185 ГК РФ, собственник дома может выписать Вам у нотариуса доверенность, на основании которой Вы можете представлять его интересы в тех организациях, с которыми надо заключить договора. Кроме того, он должен предоставить Вам все правоустанавливающие документы на дом, с которыми Вы обратитесь в организации для заключения договоров.
С женой прожили в браке 9 лет. От этого брака у нас трое детей. В настоящее время им 10, 8, 4 года соответственно. В 1999 году я получил в наследство от своей матери 1 комнатную квартиру. В эту квартиру были зарегистрированы кроме меня мои дети и жена. Причем по договору купли-продажи все зарегистрированные получили равные доли. Вскоре отношения с женой приняли характер военных действий. В связи с этим я был вынужден снять квартиру и там проживать. В 2000 году жена по своей инициативе подала на развод, при этом не поставив меня в известность. Я узнал о решении суда позже со ее слов. В настоящее время в квартире проживает бывшая жена, дети и сожитель бывшей жены. Кроме того б. жена настраивает детей против меня и моих родственников. Моему отцу говорит, что общаться он будет с детьми (его внуками) в ее пристутсвии и в течении 5 минут. Однажды ударила его по лицу и разбила ему очки. Наносит оскорбления и угрозы другим моим родственникам и мне. Срывает детям учебу в школе оскорбляя учителей (Они не правильно учат ее детей). Может без уважительных причин не водить детей в школу и т.д. и т.п.Все это время дети подолгу, иногда месяцами проживали со мной или у моего отца. За ними осуществлялся уход, кормление и лечение, а также помощь во всех их делах и в учебе в первую очередь. ВОПРОСЫ
1.Нельзя ли признать сделку по купле продаже квартиры недействительной.
2.Как суд вынес свое решение о разводе без моего участия и без соглашения о дальнейшем пребывании детей
3.Как быть с посторонними проживающими в квартире
4.Как решить вопрос с беспрепятсвенным общением детей с бабушками и дедушками
5.В настоящее время состою в гражданском браке и мы ждем ребенка. Можно ли зарегистрировать ребенка ко мне, по месту моей регистрации. Нельзя ли встать в очередь на улучшение жилищных условий, получение субсидий и т.п.
Заранее очень благодарен за ответ. С уважением. Юрий.
ОтветитьУважаемый Юрий! Если Вы получили в наследство от своей матери 1 комнатную кв-ру, то с кем Вы заключили договор купли-продажи? Вы имеете право обжаловать решение суда о разводе в течение 10 дней, либо восстановить пропущенный срок на обжалование, но для этого у Вас должны быть веские аргументы. Сожителя Вашей бывшей жены Вы можете выселить по суду. Вы можете зарегистрировать Вашего ребенка по месту Вашей регистрации как собственник жилого помещения. В Вашем вопросе очень много противоречий, поэтому Вам будет лучше, если Вы обратитесь к опытному адвокату и получите грамотную консультацию.
Господа, сложилась следующая ситуация, буду очень благодарен за помощь. В 1992 я и мой отец приватизировали квартиру в общую совместную собственность. На момент приватизации в квартире был прописан и мой сын (т.е. было всего прописано 3 человека я, мой отец и мой сын). Недавно отец умер, я решил переоформить его долю в квартире на себя, но мне отказали, указав на то, что приватизация была проведена с нарушением прав несовершеннолетнего (сыну в 1992 было 8 лет) и что сейчас необходимо сначала расприватизировать квартиру в судебном порядке, а затем заново ее приватизировать уже с учетом интересов сына. Что делать? Неужели это единственный способ? Можно ли как-то разрешить эту ситуацию по другому?
ОтветитьУважаемый Александр! Вам правильно отказали в переоформлении доли на часть квартиры после умершего отца. Произведенная Вами сделка по приватизации квартиры не влечет правовых последствий, т.к. она не соответствует закону (ст.168 ГК РФ). Дело в том, что в случае приватизации жилого помещения несовершеннолетние вправе с совершеннолетними пользователями стать участниками общей долевой собственности на это помещение, поскольку согласно ст.53 ЖК, имеют равные права, вытекающие из договора найма жилого помещения. Невключение детей в приватизационные документы может иметь место только с разрешения органа опеки и попечительства (ст. 37 ГК РФ). В данном случае Вам необходимо подать исковое заявление в суд по месту нахождения квартиры с целью признать недействительным договор о передаче в собственность квартиры и свидетельство о приватизации, т.к. в документы о приватизации квартиры в 1992 году не был включен Ваш несовершеннолетний сын. После получения решения суда о признании недействительными указанных документов, Вам можно будет заново приватизировать квартиру. По другому разрешить эту ситуацию невозможно.
Как правильно осуществить продажу квартиры, не ущемляя прав несовершеннолетнего ребенка? Хотим стать дольщиками строительства дома. Конец стр-ва по плану месяцев через 8.
Для оплаты нужно продать нашу 1-к. квартиру, причем последнюю оплату можно внести после сдачи дома. Понятно, что при продаже ребенок должен быть заранее выписан, чтобы со стороны РОНО не было проблем. Проживаем в муниципальной квартире, 3 чел., хотим ее приватизировать, уже выписав ребенка. Есть бабушка с дедушкой в 2-х комн. Приватизированной квартире. Я (отец) являюсь дольщиком в их квартире. Можно ли ребенка прописать к ним, далее жена приватизирует 1 к.кв., чтобы ее продать, не включая его в долю? Или прописать к родителям нужно сначала меня, затем ребенка ко мне?
ОтветитьУважаемый Павел! Вы, конечно, можете заключить договор долевого участия в строительстве, но это очень рискованно, т.к. некоторые фирмы, обещающие предоставить квартиру по таким договорам, не выполняют принятых на себя обязательств (по срокам, качеству, оплате и т.д.). Иногда дольщики не могут получить даже деньги, внесенные ими в качестве доли, не говоря уже о квартире. У меня было несколько судебных слушаний по договорам о долевом участии в строительстве. Некоторые фирмы возвращали деньги дольщикам (но не весь пай, т.к. нечего было возвращать), некоторые руководители фирм скрывались вместе с деньгами дольщиков и сейчас находятся в розыске. Долевое строительство это пирамида, т.е. «МММ». И Вам необходимо серьезно подумать, прежде чем заключать подобный договор. Да и сам договор необходимо тщательно проанализировать, прежде чем подписать. Сейчас идет реклама одной фирмы, известной в городе С-Петербурге. Эта фирма не выполняет на себя обязательства, однако рекламу дает очень хорошую. Квартиры, которые она построила, необходимо перестраивать, т.к. они построены с нарушением СНиП. В судах города рассматриваются несколько исков по этой фирме. Но люди не проверяют качество ранее построенного жилья, и, не задумываясь, заключают договора. Теперь по вопросу о прописке. Вам лучше всего зарегистрироваться к бабушке и дедушке вместе с несовершеннолетним ребенком. После этого приватизировать квартиру. Договор долевого участия освобождает граждан от подачи декларации о доходах в связи с приобретением недвижимости. Однако, если последняя оплата вносится после сдачи дома, то за эту сумму Вам надо будет отчитаться в налоговой инспекции. И ни одна солидная фирма не пойдет на то, чтобы оплата была произведена после сдачи дома Гос.комиссии и подписания акта приемки. Вам лучше всего проконсультироваться с адвокатом, прежде чем решится на приобретения жилья таким образом.
Закончил ВУЗ в 1998 году, обучался на Военной Кафедре, сейчас мне 25 лет, оба родителя пенсионеры. 1. Слышал что офицеров запаса с недавнего времени призывают до 30 лет. 2. Могут ли мне дать отсрочку по уходу за родителями?
ОтветитьУважаемый Александр! В соответствии с п.1 «б» ст.24 Закона РФ от 28.03.98 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключением органа государственной службы медико-социальной экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) или являются инвалидами первой или второй группы, достигли пенсионного возраста по старости или не достигли возраста 18 лет. Вам могут дать отсрочку от призыва. Призыв офицеров запаса осуществляется до 27 лет (п.1»б» ст.22 указанного ФЗ).
Имею ли я право на досрочное увольнение из рядов вооруженных сил по семейным обстоятельствам, если имею мать-инвалида 2 группы, работающего отца-пенсионера (в прошлом году перенесшего инсульт) Проживаю в одном городе с родителями, есть младшая сестра (23 года), которая проживает отдельно с мужем и находиться в декретном отпуске по уходу за ребенком.
ОтветитьУважаемый Игорь! В соответствии с п.3 «в» ст.51 Закона РФ от 28.03.98 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на досрочное увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам: в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью …нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением органа государственной службы медико-социальной экспертизы по их месту жительства в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами первой или второй группы…, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. В соответствии с п.4 ст.51, военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера и проходящий военную службу по призыву, имеет право на досрочное увольнение с военной службы при наличии у него обстоятельств, предусмотренных подпунктом "б", пункта 1 статьи 24 ФЗ, т.е. когда они заняты постоянным уходом за отцом, матерью…если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключением органа государственной службы медико-социальной экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) или являются инвалидами первой или второй группы, достигли пенсионного возраста по старости или не достигли возраста 18 лет. В соответствии с п.5. ст.51, военнослужащий, имеющий воинское звание офицера и проходящий военную службу по призыву, имеет право на досрочное увольнение с военной службы при наличии у него обстоятельств, предусмотренных подпунктом "б" пункта 1 статьи 24 ФЗ.
Наш арендодатель повысил ставку арендной платы в одностороннем порядке второй раз в этом году. Но помещение по-прежнему имеет недостатки: течет потолок, нет электричества. Это правомерно? Что мы можем сделать?
ОтветитьУважаемая Екатерина Сергеевна! Условия договора аренды должны исполняться обеими сторонами. Если арендодатель повысил Вам арендную плату, и Вы оплатили новую ставку арендной платы, то Вы приняли изменения к договору в части её увеличения. Если же Вы не оплатили по новой ставке арендную плату, то Вы не приняли изменения к договору. В этом случае арендодатель может обратиться к Вам с письменным предложением изменить условия договора аренды. Только после того, как Вы письменно ответили отказом на предложение изменить условия договора в срок указанный в предложении, либо не ответили в 30-дневный срок на это предложение, арендодатель может обратиться в Арбитражный суд с иском об изменении или расторжении договора аренды (ст.452 ГК РФ). Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. По требованию арендодателя договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной. В соответствии со ст.450 ГК РФ, существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. В соответствии со ст. 451 ГК РФ, существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Мне кажется, что Вам лучше всего обратиться к адвокату для получения квалифицированной юридической помощи.
Скажите пожалуйста, какой пакет документов я должен подготовить и куда представить для открытия в Санкт-Петербурге представительства зарубежной фирмы (крупного предприятия на территории одной из Прибалтийских стран). Спасибо. Иван.
ОтветитьУважаемый Иван! Для открытия представительства зарубежной фирмы Вам необходимо получить от этой фирмы учредительные документы с указанием в Уставе того, что имеется представительство (ст.55 ГК РФ).Кроме этого, Вам необходимо разработать или получить от руководителя фирмы Положение о представительстве, довереноость, заявление от фирмы об открытии р/счета и др.Перечень документов для открытия представительства, Вам можно будет получить в Регистрационной палате С-Петербурга.
Во время проводимого в моем офисе обыска сотрудники прокуротуры провели досмотр моих ЛИЧНЫХ вещей - кейса и портмоне. При этом одна из двух понятых была женщина, то есть лицо противоположного пола со мной. Является ли это нарушением ст.172 УПК.
ОтветитьУважаемый ВладимирЛеонидович! В соответствии со ст.172 УПК РСФСР, личный обыск может производиться только лицом одного пола с обыскиваемым и в присутствии понятых того же пола. Личный обыск представляет собой самостоятельное следственное действие, содержанием которого является поиск предметов и документов на теле, в одежде и обуви обыскиваемого лица. Обследованию подлежат кейс, партмоне и т. д. Поэтому, в Вашем случае нет такого следственного действия как личный обыск.
Лицо, избрано на руководящую должность в отсутствии кворума, об этом осведомлено, но выполняет свои функции. При этом выборщики были убеждены этим лицом, что нарушения нет. Можно ли такие действия считать злостным злоупотребление служебным положением, которое уголовно наказуемо?
ОтветитьУважаемый Алексей! Злоупотребление служебными полномочиями ст.201 УК РФ (служебным положением) предусматривает использование лицом своих полномочий вопреки законным интересам организации. Т.е. лицо избранно на руководящую должность на законных основаниях и к нему нет никаких претензий с чьей-либо стороны. В Вашей ситуации, скорее всего, нет состава преступления предусмотренного ст.201 УК РФ. Более конкретный ответ можете получить, предоставив более подробную информацию.
На меня завели уголовное дело по статья 160 часть 3. Ситуация: я уволился с должности гл. бух. предприятия более полугода назад. При увольнении мною были составлены авансовые отчеты, которыми я полностью погасил свою задолженность по подотчетным суммам. Нынешняя администрация предприятия (на мой взгляд преднамеренно) "утеряла" часть авансовых отчетов и сводные Журналы Ордера по расчетам с подотчетными лицами. Одновременно они заказали ревизию в Контрольно ревизионном упралении. В акте ревизии написно - согласно "представленным авансовым отчетам" за гл. бухгалтером числится задолженность по подотчету 42000 руб. На основании этого акта возбудили дело по статья 160 часть 3.Какие аргументы со ссылкой на законы я могу привести следствию.
ОтветитьУважаемый Владимир! Ваша ситуация не такая плачевная, как Вам кажется (если конечно Вы действительно правильно расходовали денежные средства). В первую очередь Вам нужно восстановить все платежные документы, подтверждающие проведенные Вами платежи. Для этого Вы должны заявить следователю письменное ходатайство о запросе документов, с указанием тех предприятий, которые могут подтвердить Ваши расходы. Затем Вам нужно восстановить бухгалтерскую отчетность. А лучше всего Вам найти адвоката, ранее работавшего в следствии по раскрытию преступлений в сфере экономики. К сожалению Вы далеко находитесь, а то я бы Вам смог помочь.
Со стороны бывших родственнкиков жены в телефонных разговорах раздаются словесные угрозы в мой адрес. Без особого для того повода. Как мне быть? Может хотя бы написать заявление в милицию? Спасибо за ответ.
ОтветитьУважаемый Сергей Станиславович! Для того, чтобы обратиться в милиции с заявлением о словесных угрозах, произведенных бывшими родственниками Вашей жены, Вам необходимо представить доказательства. Доказательством может быть запись, зафиксированная на магнитофонную пленку. Разговор с бывшими родственниками и саму запись надо произвести в присутствии двух свидетелей. Уголовное дело не будет возбуждено, но бывшие родственники отстанут.
Какое предусмотрено наказание за нанесение человеку телесных повреждений, повлекших за собой временную нетрудоспособность (пострадавший оказался в больнице). Спасибо.
ОтветитьУважаемая Людмила! На Ваш вопрос однозначно ответить нельзя, т.к. в соответствии с пунктом 12 Правил судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью (Приложение 2 к Приказу Минздрава РФ от 10 декабря 1996 года N 407), квалифицирующими признаками тяжести вреда здоровью являются: опасность вреда здоровью для жизни человека; длительность расстройства здоровья; стойкая утрата общей трудоспособности; утрата какого-либо органа или утрата органом его функций; утрата зрения, речи, слуха; полная утрата профессиональной трудоспособности; прерывание беременности; неизгладимое обезображение лица; психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией. Для установления тяжести вреда здоровью достаточно наличия одного из квалифицирующих признаков. При наличии нескольких квалифицирующих признаков тяжесть вреда здоровью устанавливается по тому признаку, который соответствует большей тяжести вреда здоровью. Установление неизгладимого обезображивания лица не входит в компетенцию судебно-медицинского эксперта, так как это понятие не является медицинским. В этих же правилах перечислены и другие признаки, которые эксперт оценивает при составлении заключения. Поэтому, для ответа на Ваш вопрос необходимо получить много уточняющих данных.
Мой брат попал в ДТП. ДТП произошло на перекрестке. Он был на второстепенной дороге и стоял на месте (выехав на проезжую часть ~0.5 м), пропуская мотоцикл, ехавший с права по главной дороге. Мотоцикл неожиданно сменил направление движения, упал и врезался в переднее правое колесо. Все произошло достаточно быстро: мотоцикл подняли, брат на машине отехал в сторону, подехала скорая помощь (случайно ехавшая по дороге) и забрала потерпевшего водителя мотоцикла. Мой брат поехал за скорой в больницу. Туда же подъехали работники ГИБДД примерно через 1 час. Сделали освидетельствование на алкоголь, в результате водитель мотоцикла был в алкогольном опьянении и при этом получил повреждения средней тяжести. После была составлена работниками ГИБДД схема ДТП, которую мой брат оказался подписывать, т.к. она не соответствовала действительности. По этой схеме он выехал на проезжую часть, став препятствием для проезда мотоциклиста. В машине ехали два пассажира, которые были опрошены в качестве свидетелей, которые показали вышесказанное? Также был опрошен пассажир мотоцикла, который не пострадал. В ходе предварительного следствия пассажир мотоцикла утверждает, что машина выехала на проезжую часть, что соответствует схеме ДТП. Завели уголовное дело ст. 264 часть 1. Теперь вопрос: 1) Можно ли доказать свою правоту и как это лучше сделать? 2) Что в противном случае грозит моему брату? Можно ли расчитывать на условный срок?
3) Можно ли прекратить уголовное дело по соглашению сторон и как это лучше сделать?
ОтветитьУважаемый Андрей! Для того, чтобы доказать свою правоту, Вам необходимо найти как можно больше свидетелей, которые должны показать, что Ваш брат не выезжал на проезжую часть, а остановился на перекрестке пропуская мотоциклиста. Этих свидетелей Вам необходимо самому привести к следователю, который должен их допросить по ходатайству Вашего брата. Кроме этого, Вашему брату необходимо написать ходатайство следователю о проведении экспертизы, на разрешение которой надо поставить вопрос: имели ли водитель мотоцикла и Ваш брат техническую возможность избежать столкновения в сложившейся ситуации и какова степень вины каждого, с учетом того, что Ваш брат не выезжал на проезжую часть и пропускал двигавшиеся по главной дороге транспортные средства. Также Вашему брату надо настаивать на том, что он не выезжал на проезжую часть и представить свою схему ДТП, которую должны подтвердить свидетели. Если докажут вину Вашего брата, то решение будет выносить суд в зависимости от тяжести содеянного. По соглашению сторон уголовное дело прекратить нельзя. Если же Ваш брат чувствует свою вину, то он может решить вопрос с потерпевшим о возмещении материального и морального ущерба, но тогда будет ясно, что Ваш брат признал свою вину. Тем не менее, однозначно ответить на Ваши вопросы невозможно, т.к.надо знакомиться с теми действиями, которые произвел Ваш брат, а лучше всего, ознакомиться с уголовным делом. Вам надо не искать ответ в ВЮК, а быстро найти грамотного адвоката, который сможет Вам помочь.
У меня на машине нет царапин от аварии\мужчина врезался в столб после того как я повернула\я и не знала что он врезался\Милиция меня отпустила и вернула документы. Каким образом милиционер в разборной комиссии будет решать кто виноват? ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
\\Мне 22 года я только что закончила институт. Пока не работаю. Машина мамина-жигули\ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ПОМОЧЬ-мне во вторник надо идти в разборную комиссию для дачи показаний.
ОтветитьУважаемая Софья! При каждом ДТП должен быть составлен протокол и схема ДТП. С протоколом и схемой Вас должны были ознакомить, и Вы должны были расписаться в этих документах. Если у Вас были замечания, то Вы должны были представить свои замечания. Свидетелей ищут на месте ДТП, либо Вы можете подать объявление в газету и попытаться найти этих свидетелей. В группе разбора Вам надо будет сказать, что при повороте на лево Вы уступили дорогу всем движущимся транспортным средствам и только после этого приступили к повороту (развороту). В этом случае у Вас не будет умышленной вины. Тормозной путь говорит о возможности водителя избежать аварии. Если вы оплатили штраф, то Вы были признаны виновной. В чем Вы были признаны виновной, Вам предстоит выяснить в ГИБДД. Это административное правонарушение и за это не лишают свободы, тем более не привлекают два раза за одно и то же правонарушение. Срок на обжалование решения ГИБДД 10 дней. Возможно, Ваш пострадавший пропустил срок на обжалование. В худшем случае Вам надо будет уплатить причиненные пострадавшему убытки. Более подробную консультацию Вам может дать адвокат.
Если в результате ДТП один из участников получил тяжкие телесные повреждения обязательно ли открытие уголовного дела и в течении какого срока оно должно быть открыто?
ОтветитьУважаемый Владимир! В соответствии со ст.109 УПК РСФСР, по поступившему заявлению о причинении тяжкого вреда здоровью человека, либо по телефонограмме из лечебного учреждения, в течение десяти дней решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ст. 264 УК РФ предусматривает за нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, лишение свободы на срок до пяти лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет или без такового. В любом случае, Вам необходим адвокат, т.к. часто возникают вопросы о правильной квалификации действий водителя и потерпевшего. Вероятно, надо провести ряд экспертиз, вызвать свидетелей и т.д.
Описание ДТП: Москвич ехал по второй полосе. Пропуская следовавшую за ним машину с включенными днем фарами, водитель "Москвича", резко вывернул на правую полосу и резко затормозил между едущими автобусом и Газелью. Резкий поворот и торможение "Москвича" повлекли наезд на него Газели сзади и наезд от удара Москича на автобус. Пассажир Москвича получил небольшую травму, зафиксированную прибывшей скорой помощью. Все участники ДТП проживают в разных городах РФ. Из-за коммерческой необходимости требуется срочный ремонт пострадавших машин. Вопрос: каким образом можно ускорить процесс оценки повреждений машин и что нельзя предпринимать с целью оценки объективной картины происшедшего для выявления виновной стороны и определения ответственностей всех задействованных в ДТП.
Ответить№15599 03.08.01 13:57 от: настя Страна: Россия Город: Самара
Описание ДТП: Москвич ехал по второй полосе.пропуская следовавшую за ним машину с включенными днем фарами, водитель "Москвича", резко вывернул на правую полосу и резко затормозил между едущими автобусом и Газелью. Резкий поворот и торможение "Москвича" повлекли наезд на него Газели сзади и наезд от удара Москича на автобус. пассажир Москвича получил небольшую травму, зафиксированную прибывшей скорой помощью.Все участники ДТП проживают в разных городах РФ. Из-за коммерческой необходимости требуется срочный ремонт пострадавших машин.Вопрос: каким образом можно ускорить процесс оценки повреждений машин и что нельзя предпринимать с целью оценки объективной картины происшедшего для выявления виновной стороны и определения ответственностей всех задействованных в ДТП.