Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 09.01.2016, 01:27

Я хочу вернуть товар купленный в магазине Окей, который работает 24 часа. Но сегодня мне отказали оформить возврат, так как нужно обращаться только в рабчие дни с 08:00 до 18:00. Правомерно ли это?

Заранее спасибо за ответ.

Ответить

Обратитесь в Роспотребнадзор зайдите на сайт данного ведомства там есть телефон горячей линии.

Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 07.01.2016, 19:49

Год назад было избиение легкое телестное. Пришол отказ об возбуждении... В течениии какого времени можно подать документы на возмещение марального вреда.

Ответить

Сроки исковой давности составляют 3 года. Исчисляется с момента возникновения у пострадавшего права на получение ущерба.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 07.01.2016, 01:04

Произошла такая ситуация. На почте России мне отказались выдать посылку на имя другого человека по доверенности, которая составлена в свободной форме. Работница сказала, что необходимо было доверителю прийти на почтовый участок и заполнить какое-то заявление или же нотариально заверить доверенность. Ни один закон не говорит, что доверенность на получение посылки должна быть нотариально заверена. Кажется, что почта России существует и работает по своим законам. Правомерно ли это и как можно всё же забрать посылку?

Ответить

К сожалению, почта права, пока они лично не удостоверятся что именно вы, а не кто-то другой, написал эту доверенность, они могут и имеют полное право не отдавать никому Вашу корреспонденцию.

Статья 185. Общие положения о доверенности

3. Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может быть представлено представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу,которое вправе удостовериться в личности представляемого и сделать об этом отметку на документе, подтверждающем полномочия представителя. Письменное уполномочие на получение представителем гражданина его вклада в банке, внесение денежных средств на его счет по вкладу, на совершение операций по его банковскому счету, в том числе получение денежных средств с его банковского счета,а также на получение адресованной ему корреспонденции в организации связи может быть представлено представляемым непосредственно банку или организации связи.

Ст. 185.1. Удостоверение доверенностей

3. Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий или на получение корреспонденции, за исключением ценной корреспонденции, может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении. Такая доверенность удостоверяется бесплатно.

Следовательно, для получения корреспонденции Вам необходима или нотариально удостоверенная доверенность, или доверенность, удостоверенная по месту Вашей работы, учебы, лечения или в самом почтовом отделении.

Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Гатчина, 06.01.2016, 22:20

Как правильно подать иск в суд на раздел лицевого счёта и сколько это будет стоить. Какие документы нужны.

Ответить

Правом требовать раздела лицевых счетов имеют собственники жилых помещений, находящихся в долевой собственности граждан, исходя из размера принадлежащих каждому из них долей. Кроме того, такое же право принадлежит нанимателям жилого помещения и членам их семьи, поскольку последние несут общую с нанимателем ответственность по договору найма квартиры.

При этом, по такому спору, исковое заявление подается в суд только в том случае, если собственники или наниматель и члены его семьи не могут решить вопрос по оплате мирным путем, имеются разногласия в определении долей или размеры оплаты.

Исковые требования, касающиеся прав на жилые помещения рассматриваются районными судами по месту нахождения такого жилья, независимо от места жительства истца и ответчиков. Государственная пошлина в соответствии с п.3 ч.1 ст. 333.19 НК РФ по спорам, связанным с участием в оплате за жилье, составляет 300 руб., поскольку спор является неимущественным, цена иска по нему не определяется.

Пример искового заявления:

В ______________________________

(наименование суда)

Истец: __________________________

(ФИО полностью, адрес)

Ответчик: _______________________

(ФИО полностью, адрес)

Ответчик: _______________________

(полностью наименование

управляющей компании, адрес)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о разделе лицевого счета, определении долей в оплате за обслуживание жилья и коммунальные услуги

Я являюсь собственником жилого помещении по адресу ______________ (адрес полностью), совместно со мной собственником является так же _____________ (ФИО других собственников).

Ответчик не производит оплату за жилое помещение и коммунальные услуги. ______________________ (указать причины по которым должны быть разделены лицевые счета)

Применительно к положениям частей 4, 5 статьи 155, статьи 156 Жилищного кодекса РФ и статьи 249 Гражданского кодекса РФ суд вправе определить порядок и размер участия сособственников в расходах на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, исходя из приходящейся на каждого доли общей площади жилого помещения, с возложением на управляющую организацию обязанности заключить с каждым сособственником соответствующее соглашение и выдать ему отдельный платежный документ на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Поскольку между лицами, проживающими в спорном жилом помещении, не имеется соглашения об определении порядка пользования этим жилым помещением, то вышеназванные расходы должны быть определены судом с учетом приходящихся на них долей.

Соглашения об определении порядка пользования и оплаты за жилье и коммунальные услуги достигнуть не удалось.

На основании изложенного, руководствуясь, статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ,

Прошу:

1. Определить порядок и размер участия в оплате коммунальных услуг и обслуживании жилья в квартире по адресу: ________________ между собственниками в равных долях от общего размера оплаты, по __ доле каждому собственнику.

2. Обязать _____________________ (наименование управляющей компании) заключить отдельные соглашения и выдать отдельные платежные документы на оплату коммунальных услуг и обслуживание жилья в квартире по адресу: ____________________ (полный адрес жилого помещения) с _______________ (ФИО всех собственников).

Перечень прилагаемых к заявлению документов (с копиями по числу лиц, участвующих в деле):

1. Копия искового заявления

2. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины

3. Документы, подтверждающие право собственности на квартиру (договор, свидетельство о государственной регистрации права, выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним)

4. Справка о составе семьи в спорном жилом помещении

5. Лицевой счет в спорном жилом помещении

Дата подачи заявления "___"___________ ____ г. Подпись истца___________

Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Нарьян-Мар, 19.12.2015, 12:43

У нас на работе надбавка за интенсивнось жестко закреплена в трудовом договоре. Работодатель планирует перезаклячить с гами договоры, чтобы устанавливать ее приказом, как ему хочется. Оснований носящих организационные или технологические причины для этого не имеется. Как нам отстоять фиксированную в трудовом договоре надбавку или может быть можно сократиться?

Ответить

Валентин Александрович, в ТК РФ нет понятия "интенсивность труда", а для вашего случая подходит статья 60.2. ТК РФ, которая как раз и регламентирует работу при "расширении зон обслуживания", "увеличении объёма работы", "исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором". А уж оплата за такую работу должна производиться в соответствии со ст. 151 ТК РФ, где сказано, что размер доплаты в этих случаях устанавливается по соглашению сторон трудового договора. Поэтому все регламенты таких доплат могут быть установлены только локальными нормативными актами вашей организации, где вы сами определяете - "суммой", "в процентах" или как-либо ещё. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, принимаются руководителем организации в виде различного рода положений, приказов, правил, инструкций и т.д.

Локальные нормативные акты в дополнение и развитие законов и иных нормативных правовых актов регламентируют трудовые отношения между работодателем и работниками. Локальные акты также определяют взаимные права и обязанности между этими сторонами, носят для них обязательный характер. Необходимость в корпоративном регулировании трудовых отношений возникает в обстоятельствах, носящих постоянный характер.

Трудовые отношения каждого работника с работодателем индивидуализированы: они регламентируются заключенным между ними трудовым договором. Однако трудовым договором не могут быть охвачены все отношения, возникающие в процессе трудовой деятельности работника, с работодателем. Следовательно в трудовом договоре нужно сделать ссылку на трудовые отношения возник. из норм ТК РФ. Сократиться Вы не можете т.к. сокращение штата сотрудников- это увольнение по инициативе работодателя.Вопросы, касающиеся сокращения штата сотрудников фирмы, подробно рассматриваются в статьях 178-180, а также в статье 81 ТК РФ.

Вы можете только уволиться по собственному желанию на основаниях ст. 77 ТК РФ. С уважением, Карпов Всеволод.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 15.12.2015, 22:53

Оформил отпуск по уходу за ребёнком. Год платили 40% процентов от оклада+материальную помощь. Через год стали платить меньше. Позвонил: сказали, что мат. помощь полагается только матерям, а вы отец и вам она не полагается. Но я в данном случае исполняю роль матери и считаю, что их действия неправомерными.

P.S. Нас таких папочек в этой организации много, хочу всех их собрать и нахлабучить наше предприятие, если это возможно конечно.

Насколько их децствия правомерны и можно ли что-нибудь сделать?

Ответить

Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет в 2015 году выплачивается лицам, которые осуществляют уход за ребенком во время одноименного отпуска.

Отпуск предоставляется до достижения ребенком трех лет, а пособие выплачивается лишь до полутора. В период от полутора до трех лет выплачивается не пособие, а ежемесячная компенсация в размере 50 рублей.

В отличие от пособия по беременности и родам, которое выплачивается только матери ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет в 2015 году могут получать и иные родственники: отец, бабушка и т.д., главное – что они фактически осуществляют уход за ребенком и поэтому лишены возможности получать заработную плату или иной доход. Если за малышом ухаживают двое или несколько родственников, право на пособие получает кто-то один, по их выбору.

В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», право на пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет в 2015 году имеют:

родственники ребенка, подлежащие обязательному социальному страхованию

матери–военнослужащие по контракту

уволенные в связи с ликвидацией организации: матери - в период беременности либо отпуска по беременности и родам, другие родственники – в период отпуска по уходу за ребенком

матери, отцы, опекуны, которые являются студентами-очниками

родственники, не подлежащие обязательному социальному страхованию (в случае смерти матери и (или) отца, лишения их родительских прав и т.п.)

Размер пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет

По общему правилу, размер пособия по уходу за ребенком составляет 40 % от среднего заработка. В некоторых случаях выплата производится в фиксированной сумме, которая подлежит ежегодной индексации.

В 2015 году минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составит 2 718,34 рублей, за вторым и последующими детьми – 5 436,67 рублей, а максимальный размер пособия по уходу – 10 873,36 рублей. Право на пособие в указанном размере имеют:

матери, уволенные в период беременности в связи с ликвидацией организации

матери, отцы, опекуны, обучающиеся по очной форме

родственники, ухаживающие за ребенком в случае лишения матери и (или) отца родительских прав

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 15.12.2015, 22:35

Здравствуйте) Подскажите пожалуйста) Какой статьей КЗОТ определяется порядок отдыха работников предприятий Министерства связи (Радиочастотный Центр Северо-Западного Федерального округа, ФГУП, Санкт-Петербург) в период суточного дежурства.

Ответить

Статья 108. Перерывы для отдыха и питания.

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.

Вопрос касался не рабочего дня (смены), а суточного дежурства, т.е. работы, длящейся 24 часа в сутки и чередующейся через 2 или 3 суток отсутствия на работе.

Дорогой, Виктор Тихонович.Суточное дежурство - это и есть смена.Не должно быть такой продолжительности рабочей смены (макс 12 часов) - это нарушение Труд законодательства. Ответственность работодателя при наруш. Труд. закон. предусмотрена ст.5.27 КоАП РФ. Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 2 и 3 настоящей статьи и статьей 5.27.1 настоящего Кодекса, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2. Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем, в случае, если работодатель или его уполномоченный на это представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (не заключает с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор), -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

3. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей.

5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 2 или 3 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

При приеме на работу Вы подписывали трудовой договор, если да то сколько прописано часов Ваша рабочая смена. Время предоставления перерыва и его

конкретная продолжительность должно быть установлено правилами

внутреннего трудового распорядка организации, в которой работает

работник, или по соглашению сторон между работником и работодателем.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 11.12.2015, 16:42

Цена генеральной доверенности на месяц.

Ответить

Придите к нотариусу и узнайте у секретаря, так же у нотариуса есть в приемной прейскурант цен. Примерно 900р. Сроки не имеют значения.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 11.12.2015, 15:50

Гибдд вынесло неверное определение по ДТП, в результате чего страховая компания не признает случай страховым. Может ли ГИБДД изменить определение на основании имеющихся документов.

Ответить

Обратитесь к автоюристам и расскажите все обстоятельства по делу. Есть несколько путей решений данного вопроса.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Подпорожье, 11.12.2015, 14:58

Находясь в отпуске попала на презентацию в турфирму. Подписала договор. А теперь, после крушений, боюсь лететь самолетом и хотела вернуть задаток В договоре написано, что в случае расторжения договора по вине или инициативе клиента выплаченная сумма возврату не подлежит. На что я могу рассчитывать?

Ответить

Задаток или аванс? Как прописано в договоре?

Отличие заключается в последствиях прекращения и неисполнения обязательства – обеспечительной функции задатка. Если сделка совершена, то различий между авансом и задатком стороны не замечают. Однако если сделка не происходит в случае аванса – он просто возвращается. Сторона, виновная в срыве сделки, по договору об авансе не несет никаких санкций, за исключением случаев, когда стороны в договоре об авансе предусмотрели какой-то штраф. В случае, когда сделка не произошла по вине стороны, передавшей задаток (покупателя), то задаток теряется и остается у получателя задатка (продавца). Если сделка не произошла по вине получателя задатка – сумма задатка должна быть возвращена в двойном размере, т.е. если задаток 100 рублей, то получатель задатка обязан вернуть 200 рублей. Это правило содержится в статье 381 ГК РФ и определяет самые существенные отличия между авансом и задатком. Задаток позволяет сторонам контролировать друг друга. Получатель задатка контролирует деньгами, а плательщик – ответственностью в виде штрафной санкции в размере задатка. В этом и заключается обеспечительная функция задатка.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 11.12.2015, 14:55

Каким то документом регламентирован толеранс в договорах поставки? Спасибо.

Ответить

Термин «толеранс» (допуск) регламентируется ГОСТ 25346-89.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 11.12.2015, 14:22

Заказал доставку в газелькин приехала машина газель, пока разворачивалась на стоянке ударила мою машину, поцарапала крыло и разбила задний фонарь. Водитель просил не обращаться в гаи, пообещал компенсировать ущерб. В назначенный срок не приехал, позвонил сказал что завтра приедет, но на завтра было еще одно завтра, а теперь совсем трубку не берет. Подскажите, что делать? Идти в гаи? Есть его тел., фото его паспорта, фото с места ДТП (не очень качественные, темно было) ,номер машины, и 4 свидетиля.

Ответить

Вам нужно обратится за помощью к автоюристам. Есть пути решения данного вопроса, Вы попадаете по ч. 2 ст. 12.26 КоАП санкция данной статьи лишение прав от 1 до 1.5 года.

Пользователь 9111.ru
Ессентуки, 11.12.2015, 14:09

Скажите пожалуста почему местные юристы ст ессентукской и г ессентуки говорят что исковое заявление по производственной травме составлять бесмысленно так как пошло более 10 лет. так есть срок давности по увечью или нет?

Ответить

Случаи травматизма на производстве срока давности не имеют. Согласно законодательству, при выявлении несчастного случая на производстве, о котором работодатель не сообщил в соответствующие органы в установленные сроки или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, государственный инспектор труда по заявлению пострадавшего либо лица, состоящего с ним в близком родстве или свойстве, независимо от срока давности несчастного случая, проводит новое расследование. Оно проводится в течение одного месяца со дня поступления заявления. Обратитесь в инспекцию по труду.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 09.12.2015, 16:47

А можно при покупке машины оформить ее на дочку, которой 3 года.

Ответить

Законодательная база РФ позволяет регистрировать движущее и недвижимое имущество на детей несовершеннолетнего возраста. Но с той поправкой, что сам ребёнок (пока полностью не вырастет) распоряжаться им не может. Это делают его родители или законные опекуны. Но и тут подвох — сами себе доверенность они тоже выписать не могут.

Результатом такого действа становится необходимость тех же родителей или опекунов ездить на «фактически» чужой машине и без доверенности. Что делать, если остановит ДПС? Нет, ни в коем случае не бежать в кусты! Водителю придётся предъявлять сотруднику ГИБДД два основных документа:

1. Свидетельство о рождении ребёнка.

2. Свидетельство о регистрации транспортного средства на его имя.

Таким образом, в соответствии с Семейным кодексом РФ, родители (официальные опекуны), являясь законными представителями ребёнка, защищают его интересы в любых отношениях с юридическими или физическими лицами. Проще говоря, они вправе управлять транспортным средством своего ребёнка без каких-либо полномочий, в том числе и доверенности.

Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Минусинск, 09.12.2015, 12:46

Если я имею ИП и снимаю в аренду помещение чем я могу торговать?

Ответить

В вашей выписке из ЕГРЮЛ прописаны основные виды экономической деятельности. Чем Вы, как физ. лицо в статусе индивидуального предпринимателя можете заниматься. Вы можете открыть еще доп. ОКВЭДы !

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Тосно, 09.12.2015, 12:53

Моему сыну исполнилось 14 лет 03.10.15. Документы на паспорт мы ещё не подали, в силу некоторых обстоятельств. Сегодня узнала, что за это полагается штраф. Административная ответственность наступает с 16 лет, значит платят штраф родители. Подскажите, пожалуйста, как не платить штраф, ведь мы не совершали общественно-вредных противоправных виновных деяний, влекущих наступление юридической ответственности.

Заранее спасибо.

Ответить

В соответствии со ст. 2.3 Кодекса об Административных правонарушениях лица, не достигшие 16 лет, не подлежат Административной ответственности, следовательно, они не являются субъектами Административной ответственности за проживание по месту жительства или по месту пребывания гражданина Российской Федерации, обязанного иметь удостоверение личности гражданина (паспорт) , без удостоверения личности гражданина (паспорта) , предусмотренной ч. 1 ст. 19.15 Кодекса.

Ранее законные представители привлекались к Административной ответственности на основании ч. 2 ст. 19.15 КоАП РФ.

" Допущение лицом, ответственным за соблюдение правил регистрационного учета, проживания гражданина Российской Федерации без удостоверения личности гражданина (паспорта) или по недействительному удостоверению личности гражданина (паспорту) либо без регистрации по месту пребывания или по месту жительства, а равно допущение гражданином проживания в занимаемом им или в принадлежащем ему на праве собственности жилом помещении лиц без удостоверения личности гражданина (паспорта) либо без регистрации по месту пребывания или по месту жительства - влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей." Эта норма права была исключена в 2014г.

В п. 38 Административного регламента Федеральной миграционной службы

В 30-дневный срок с момента наступления оснований для выдачи или замены паспорта граждане представляют документы и личные фотографии, необходимые для получения или замены паспорта, в подразделения непосредственно либо через должностных лиц многофункциональных центров.

Хоть Ваши сроки истекли,подачи документов для выдачи паспорта. К Административной ответственности Вас и Вашего ребенка не привлекут т.к. нет оснований.

Задано вопросов 6, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 09.12.2015, 11:59

Прошел суд после ДТП. Иск был удовлетворен. Что делать дальше, чтобы получить сумму с ответчика?

Ответить

Решение суда должно вступить в законную силу по истечении 30 дней. Подаете заявление в суд о выдаче исполнительного лист.Получаете исполнительный листа и направляете в службу судебных приставов.

Санкт-Петербург, 08.12.2015, 17:49

Помогите пожалуйста советом - как написать заявление об отмене судебного приказа по выплате долга по кредиту Сбербанка. Прислали сегодня копию от Мирового судьи, где судья постановил выплатить основной долг - 978000 рублей, плюс %% 112000, плюс неустойка по долгу, плюс неустойка по процентам, плюс пошлина 7080 рублей. Всего на 1197000 рублей. В течение 0 дней надо написать заявление об отмене приказа. Или, м.б. не отменять? Но платить все равно нечем... Работы лишилась ещё в марте, живу на пенсию, имущества, покрывающего долг (да и вообще имущества в судебном смысле) у меня нет.

Ответить

Мировому судье судебного участка

№ _____ по городу (району)________

Должник: _______________________

(ФИО полностью, адрес)

Взыскатель: _____________________

(ФИО полностью, адрес)

ВОЗРАЖЕНИЕ

относительно исполнения судебного приказа

"___"_________ ____ г. мировым судьей судебного участка № ____ по городу (району) был вынесен судебный приказ о взыскании _________ (указать, о чем выдан судебный приказ) в пользу _________ (ФИО взыскателя) с _________ (ФИО должника).

Я не согласен с судебным приказом от "___"_________ ____ г. и с требованиями, изложенными взыскателем в заявлении о выдаче судебного приказа от "___"_________ ____ г., так как _________ (указать причины).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 128, 129 Гражданского процессуального кодекса РФ,

Прошу:

Отменить судебный приказ от "___"_________ ____ г. о взыскании _________ (сущность требований).

Дата подачи заявления "___"_________ ____ г. Подпись должника _______

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 08.12.2015, 14:38

Купили квартиру в новостройке. Около станции метро дыбенко.

Стали делать ремонт. Уже доделали сан узел почти. Спустя выходные приезжаем а там прорыв трубы в сан узле. Работники и строители сказали что труба в подвале неправильно сделана. На следующий день опять всё затопило. Можно ли судится с компанией или что делать?

Ответить

Вызывайте аварийную службу , представителей ЖКХ или ТСЖ, в зависимости от того, что у вас в доме есть и кто его должен обслуживать.

При вас и представителях одной из вышеуказанных служб должен быть составлен Акт о заливе квартиры. Желательно конечно и участие соседей, которые затопили вас но они редко участвуют в составление таких актов . Конечно залив квартиры мог произойти и не по их вине , а по вине обслуживающей дом компании , что так же должно быть отражено в Акте о заливе. Фактически в акте обязательно отражается какая квартира залита и что повреждено, откуда произошел залив и его причина .

В нашем случае Акт будет являться основным доказательством причинения вреда вашему имуществу и основным аргументом в суде, если до него дойдет .

Далее вам следует оценить ущерб в оценочной организации , и получить заключение о стоимости восстановительного ремонта .

Если с соседями не удается договориться полюбовно и залив произошёл по их вине, к примеру воду не закрыли , то у вас один выход, что бы получить деньги , то обратиться в суд.

Еще одним документом , который вам понадобиться, это подтверждение того кто вас затопил, а для этого нужно заказать выписку из ЕГРП (россреестр) на квартиру. В выписке будет указан собственник квартиры, к которому вам и нужно предъявить требования о компенсации вреда причиненного заливом квартиры. Если соседи затопившие вас снимают квартиру , требования все ровно следует направить собственнику квартиры, а он уже должен доказать , что залив был не по его вине, иначе к сожалению не получиться .

В итоге у вас для обращения в суд вас должны быть :

-исковое заявление,

-акт о заливе,

-оценка ущерба,

-выписка из ЕГРП на квартиру вашу ( подтвердить, что вы владелец ) или ордер (договор социального найма если квартира муниципальная)

- ф-9,

-выписка из ЕГРП на квартиру из которой произошло залив,

-квитанция об уплате государственной пошлины ( размер государственной пошлины будет зависеть от размера ущерба , который вы буде просить взыскать в суде , рассчитать вы ее можете найдя в интернете калькулятор государственной пошлины) .

Все документы , за исключением государственной пошлины подаются в количестве экземпляров по числу сторон ( в данном случае в двух суду и ответчику ) .

В процессе у вас могут возникнуть вопросы , смело пишите

Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Пикалево, 04.12.2015, 13:43

Сегодня был суд по статья 14.16 часть 2.1,я мать одиночка на иждивении 2 несовершеннолетних, дали штраф 30000 р.хотя все было подставлено, и девушка и т.д.как обжаловать если судья их подруга?

Ответить

Подавайте апелляционную жалобу, с Вашей стороны нужно было делать отвод судье, т.к. она заинтересованное лицо в исходе дела. Здесь нужно ознакомится с материалами дела. В жалобе укажите, что судья состоит в дружеских отношениях, что конечно мало Вам даст. Здесь конечно нужно пробовать развалить дело по процессуальным нормам. Напишите заявлению в суд, ознакомится с материалами дела, сделайте фото материалов дела и обратитесь к юристам за помощью в составлении жалобы. По закону Вы обязаны оплатить штраф в 60-ти дневный срок после вступления в законную силу постановления суда.

Москва, 03.12.2015, 21:27

Нужно решение суда о элемкнтах на Соловьева Евгения Васильевича.

Ответить

Если Вы истец, обратитесь в канцелярию суда с заявлением о выдаче копии решения суда.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 30.11.2015, 17:33

Законно ли требование предъявления полиса ОСАГО инспектором Дпс от собственника ТС, предъявившего ВУ и Стс? (Спб)

Ответить

Cогласно ст. 21.2 ЗУ Об обязательном страховании…, работники ГИБДД имеют право требовать у вас предъявить страховой полис ГО только в случае составления на вас протокола об административном нарушении, либо при оформлении материалов ДТП. Нужно ли предъявлять страховой полис? Согласно ПДД, каждый водитель в обязательном порядке должен быть застрахован и иметь при себе договор ОСАГО (обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств). Согласно п. 13.1.8 Инструкции по вопросам деятельности подразделений ДПС гаишник имеет право остановить транспортное средство для проверки документов. Так же в п. 7.3 и 14.7 этой же инструкции сказано, что работник ГИБДД имеет право попросить у вас предъявить полис ГО. При этом в Законе о милиции указано, что целенаправленно останавливать автомобиль для проверки документов правоохранители могут только при проведении целевых мероприятий (операций, отработки, оперативных планов)

в соответствии со ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения.

Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, путевого листа или товарно-транспортных документов, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Санкт-Петербург, 30.11.2015, 16:07

А можно ли в договоре дарения прописать пункт, что только после моей смерти человек которому дарят может вступить в права.

Ответить

Дарственная, или договор дарения, предполагает передачу на безвозмездной основе прав собственности одного лица (дарителя) другому (одаряемому). Основным условием оформления такого договора является дееспособность собственника недвижимого имущества и наличие абсолютного права на него. Дом либо квартира должны иметь документ, подтверждающий данное право собственности. Как правило, это свидетельство о государственной регистрации, основанием для получения которого явились приватизация, дарение, договор купли-продажи или какой-либо другой договор, подтверждающий возникновение такого права.

Даритель должен четко осознавать, что, после подписания договора дарения и передача прав собственности на дом или квартиру, они переходят во владение одаряемому, а сам владелец лишается прав на них. Так как дарение – это безвозмездная передача собственности, то, в отличие от завещания, даритель не имеет права выставлять какие-либо условия будущему ее собственнику. В связи с этим, прежде чем совершать такой ответственный шаг, даритель должен осознавать все последствия, к каким может привести оформление дарственной. Невозможно заключить договор дарения, который бы предусматривал передачу прав собственности на недвижимость после наступления смерти дарителя. То есть, если при жизни собственника недвижимости переход права не прошел регистрацию в соответствующих органах, данная квартира или дом включаются в список наследства. Взвесив все «за» и «против», при принятии окончательного решения, даритель для оформления дарственной на дом или квартиру должен собрать документы для сделки. Перечень их практически одинаков для всех сделок, связанных с отчуждением недвижимости. Право собственности подлежит обязательной регистрации в Управлении Федеральной службы, кадастра и картографии. Чтобы оформить такой договор, нотариуса привлекать необязательно. Документ составляется в простой письменной форме. Однако при его составлении нужно быть очень внимательным и не допускать различных ошибок и неточностей. В противном случае сделку могут приостановить.

Лучше всего доверить оформление дарственной профессиональному юристу. Он же поможет собрать документы для сделки с учетом некоторых ее тонкостей. К примеру, если в доме или квартире, на которую оформляется дарственная, среди собственников есть несовершеннолетние дети, необходимо разрешение органов опеки. Такой документ необходим и в случае, если одаряемый является несовершеннолетним. Если даритель в браке, а недвижимость является их совместно нажитым имуществом, для того чтобы оформить дарственную, нужно нотариально заверенное согласие другого супруга.

Если недвижимость передана одному из супругов в результате дарения, она не подлежит разделу после расторжения брака.

Известно, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее 3 лет, продавец уплачивает в пользу государства налог с продажи от полученной прибыли. В случае когда оформляется договор дарения, одаряемый обязан оплатить подоходный налог в размере 13% от стоимости подарка. Это правило не распространяется на близких родственников. Первым делом нужно составить договор дарения и подписать его обеими сторонами: дарителем и одаряемым.

Если квартира или дом приобреталась в браке, потребуется подписанное вторым супругом и заверенное нотариусом согласие на отчуждение права собственности на них. Если недвижимость находится в общей собственности нескольких владельцев, оформляется нотариально заверенное согласие остальных собственников.

В случае если дарителю не хочется самостоятельно заниматься оформлением бумаг, он может составить у нотариуса доверенность на оформление дарственной на дом или квартиру.

Завершающий этап – предоставление документов в соответствующий орган для регистрации перехода права собственности от дарителя к одаряемому. В число таких документов обязательно должны входить: документ, подтверждающий право собственности на недвижимость, передаваемую в дар, и документы, являющиеся основанием для такого права собственности. Нужно предоставить 3 экземпляра договора дарения, по одному для каждого из участников сделки и один экземпляр для Управления Федеральной службы, кадастра и картографии; квитанцию (копию и оригинал) об уплате государственной пошлины за приобретение права собственности. В настоящий момент размер госпошлины составляет 1000 рублей. Кроме документов, удостоверяющих личность, потребуется выписка из домовой книги. Регистрация права собственности происходит в течение 20 рабочих дней, после чего необходимо явиться в регистрационную палату для получения свидетельства о регистрации права собственности нового владельца на квартиру или дом.

Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 30.11.2015, 15:45

Поймали двух девушек на краже в гипермаркете Окей. 200 и 300 рублей. Они назвали ненастоящие имена, охранник отказывается брать деньги. Собирается направить их в отделение. Что им делать, чтобы до родителей не дошло, обе несовершеннолетние?

Ответить

Статья 7.27. Мелкое хищение КоАП РФ

Влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей.

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» предусмотрено, что сотрудники подразделенийпо делам несовершеннолетних в соответствии с законодательством, при осуществлении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вправе доставлять в подразделения органов внутренних дел несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства для последующего их направления в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, или в учреждения органов здравоохранения. Также в органы внутренних дел могут быть доставлены несовершеннолетние, самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и несовершеннолетние, направляемые в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел.

В соответствии с законодательством вышеуказанные несовершеннолетние могут содержаться в органах внутренних дел не более 3 часов.

При доставлении несовершеннолетнего в отдел полиции сотрудники отделения по делам несовершеннолетних устанавливают данные, характеризующие его личность, принимают меры для получения сведений о его родителях или иных законных представителях, а также об условиях воспитания, выясняют обстоятельства совершения правонарушения или обнаружения заблудившегося, подкинутого ребенка, оформляют материалы, необходимые для привлечения несовершеннолетнего к административной ответственности. Если у сотрудников полиции имеются основания полагать, что доставленный несовершеннолетний находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то принимаются меры для направления этого несовершеннолетнего для проведения медицинского освидетельствования. При нахождении несовершеннолетнего в тяжелой степени алкогольного или наркотического опьянения, а также при наличии у него телесных повреждений, он должен быть направлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

По истечении трех часов несовершеннолетний должен быть передан родителям или иным законным представителям, работнику специального учебно-воспитательного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, или учреждения органов здравоохранения.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Отрадное, 30.11.2015, 15:24

Хотел узнать у меня открыто ИП но я им не пользуюсь соответственно в пенсионный и налоговую отчисления не делал. Должен ли я платить в налоговую взносы? И могу ли я с долгами закрыть свое ИП?

Ответить

Дмитрий,процедура закрытия ИП с долгами осуществляется точно так же, как и без, а именно: сначала составляется заявление о закрытии, после чего оплачивается госпошлина. Квитанцию и заявление нужно отнести в налоговую и получить расписку о получении документов. Все требования инспекторов относительно необходимости погасить долги, перед тем как закрыться, являются неправомерными. Ранее для закрытия необходимо было взять справку из Пенсионного Фонда об отсутствии задолженности. Для этого предприниматели первым делом отправлялись именно туда, брали все квитанции, а после оплаты получали справку. Теперь эта справка для ликвидации не нужна. Если долги в пенсионном останутся неоплаченными, будут начисляться штрафы, и рано или поздно придет требование о погашении задолженности. Если бывший предприниматель игнорирует требования об оплате задолженностей, исходом ситуации станет судебное разбирательство.

Непредставление нулевой декларации грозит штрафом в 1000 рублей.

Поэтапная процедура закрытия ИП выглядит следующим образом: Обращаться нужно в налоговую, которая осуществляла регистрацию в качестве ИП. Там же нужно взять квитанцию на оплату госпошлины. Если остались сомнения по поводу того, в какую налоговую обращаться (это возникает, если регистрация осуществлялась в одном месте, а постановка на учет — в другом), можно позвонить в Управление федеральной налоговой службы по своему региону, назвать свои данные и номер свидетельства о регистрации ИП, после чего специалист назовет инспекцию, куда нужно обращаться. Составление заявления о закрытии (бланк взять в налоговой или скачать в интернете). Если заполнение вызывает трудности, можно обратиться в специализированную фирму или проконсультироваться в той же налоговой. От правильности заполнения зависят сроки закрытия, так как в случае обнаружения ошибки придется все переделывать заново. Оплата госпошлины. Нужно отметить то, что оплачивают пошлину только в случае самостоятельного решения предпринимателя о закрытии. Если же ИП был признан банкротом или если ликвидация осуществляется по решению суда, оплачивать квитанцию не нужно. Предоставление документов (квитанция, паспорт и заявление) в налоговую. От сотрудника налоговой нужно получить расписку о получении документов. Подать документы можно также через представителя (при этом должна быть доверенность, а в заявлении должна быть проставлена отметка нотариуса) или отправить по почте (с описью вложений и объявленной ценностью). Через 5 рабочих дней после предоставления документов можно получить свидетельство о регистрации прекращения предпринимательской деятельности. Вместе с этим документом должна быть предоставлена выписка из единого госреестра индивидуальных предпринимателей. Если предприниматель не является в налоговую по истечении срока подготовки свидетельства, документы будут направлены по почте по адресу регистрации.

Санкт-Петербург, 30.11.2015, 11:34

Выписали протокол 12.15 п 4, дело направлено в суд, хотел бы узнать, что может вынести суд, если нарушил впервые, лишение или штраф? Прошу Вас ответить на почту maksimoff50@rambler.ru или он-лайн.

Ответить

Как показывает судебная практика в С-Пб, разные судьи выносят свои решения по разному. В большинстве случаев, это лишение. Нужно ознакомится с материалами дела, тогда возможно сделать какой-то вывод. Есть разные пути решения данного вопроса, возможно развалить дело при нарушении процессуальных норм сотрудниками ГИБДД.

Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 29.11.2015, 11:33

Я являюсь клиентом Пробизнесбанка, брала кредит. Банка теперь нет, а они мне в свое время навязали страховку СК Благосостояние. Могу ли я прекратить договор со страховой компанией с возвратом денег за оставшийся период?

Ответить

Коллега Вы ничего не перепутали с п.1 ст. 395 ГК РФ

Ответственность за неисполнение денежного обязательства

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Осташков, 29.11.2015, 11:16

Я хочу поступать в МВД России, в Санкт-Питербурге, но возьмут ли меня туда, если у моего отца угаловная ответственность, суд был и ему дали условную. Мать с ним развелась до этого, когда мне было 2 года, я его ни разу не видела и общения с ним не было.

Ответить

На службу в полицию имеют право поступать граждане Российской Федерации не моложе 18 лет и не старше 35 лет независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

2. В образовательные учреждения высшего профессионального образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел могут приниматься граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет, имеющие среднее (полное) общее образование.

3. Гражданин Российской Федерации не может быть принят на службу в полицию в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 29 настоящего Федерального закона, а также в случаях, если он:

1) имеет вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

2) является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу;

3) неоднократно в течение года, предшествовавшего дню поступления на службу в полицию, подвергался в судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения;

4) не согласен соблюдать ограничения, запреты, выполнять обязанности и нести ответственность, установленные для сотрудников полиции настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

4. Граждане Российской Федерации, поступающие на службу в полицию, проходят психофизиологические исследования, тестирование на алкогольную, наркотическую и иную токсическую зависимость в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

5. На гражданина Российской Федерации, поступающего на службу в полицию, оформляется личное поручительство, которое состоит в письменном обязательстве сотрудника органов внутренних дел, имеющего стаж службы не менее трех лет, о том, что он ручается за соблюдение указанным гражданином Российской Федерации ограничений и запретов, установленных для сотрудников полиции настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. Порядок оформления личного поручительства определяется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

6. На сотрудника полиции оформляется личное дело. Порядок ведения личных дел сотрудников полиции и порядок централизованного учета персональных данных сотрудников полиции и граждан Российской Федерации, поступающих на службу в полицию, определяются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

7. Сотрудник полиции принимает Присягу сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

8. Назначение на должности высшего начальствующего состава полиции и освобождение от этих должностей осуществляются Президентом Российской Федерации.Статья 35 ФЗ о полиции

После сдачи документов проводится негласная проверка всех близких родственников - поэтому без "удачного знакомства" и "помощи" у Вас не получиться трудоустроиться в полицию.

Санкт-Петербург, 28.11.2015, 22:22

Коротко: имеется трехкомнатная квартира она в собственности на мне и моей матери, я хочу продать свою половину что бы купить себе квартиру в ипотеку двушку или однушку на деньги с доли, как получится, НО проблема в том, что мама начинает мне говорить что без её согласия я не смогу продать свою половину, хотя как я знаю по закону, я обязана предложить ей выкупить свою половину, и если она отказывается, то я могу делать что хочу. Она говорит что значит только через суд, делить квартиру и т.д. Не могли бы вы мне подсказать как бы правильно все это сделать? Кто из нас прав? Ведь я хочу купить квартиру для себя и дочки (дочь прописана в той трешке где мы с мамой собственники)

Ответить

Продажа доли квартиры. Или как правильно продать долю в квартире?

Продажа доли в квартире это большая разница по сравнению с продажей комнаты в коммуналке. Нельзя определить у доли в квартире границы, и где находится треть или пятая доля одного из собственников: на кухне или в коридоре – не обозначено ни в одном из документов. Собственник, владеющей долей в квартире, может занимать и целую комнату, однако это не означает, что он владеет ею. Даже определение судом порядка пользования на самом деле ничего не гарантирует.

Долевая собственность может быть только в приватизированном жилье. Этот вид собственности не имеет ничего общего с коммунальной квартирой, в которой у каждого жильца своя конкретно определённая площадь и свой лицевой счёт (хотя есть и места общего пользования).

Когда вся квартира целиком принадлежит только вам, то её продажа едва ли вызовет какие-либо затруднения. Но продажа доли в квартире – задача не из лёгких. Согласно Гражданскому кодексу РФ недвижимость, находящаяся в собственности двух или более лиц, принадлежит им на праве общей собственности. Такая собственность может быть совместной (когда доли в квартире не определены) или долевой (когда каждому собственнику принадлежит обозначенная доля).

В совместной собственности жилплощадь находится обычно у супругов, при условии, что квартира была куплена в браке, и брачный договор не предусматривает иного. А ещё остались квартиры, приватизированы в начале 90-х годов, когда приватизация только начиналась и часто доли в таких квартирах не определялись. Это сейчас определение долей при приватизации делается автоматически. А тогда никто не задумывался, что с определёнными долями гораздо проще: даже при наследовании такой недвижимости меньше вопросов возникает. Например, наследник собственника квартиры, где его доля была определена, избавлен от такой сложности как определение доли в квартире. А ведь это часто сопряжено с судом, если другой собственник просто возьмёт и не придёт к нотариусу, чтобы подписать соглашение об определении доли.

Совместная собственность может переоформляться в долевую. В таком случае, доли обычно признаются равными. Однако суд может принять иное решение, особенно если вопрос затрагивает интересы несовершеннолетних детей при разводе. Но это не частый случай. В общем лучше доли определить, чтобы жилось потом проще.

Ситуации, когда один из собственников решает продать свою долю квартиры, возникают очень часто. Причин для продажи доли в квартире может быть много: жизнь под одной крышей с собственниками в тягость, доля получена в наследство и наследник не нуждается в этом жилье, и т.п.

Если собственник решает продать долю в квартире, то он должен первым делом предложить другим собственникам долей выкупить свою. Это называется преимущественным правом покупки доли. Владелец доли должен письменно уведомить других собственников о своих намерениях, и дать им месяц для принятия решения.

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ И ВАЖНЫЙ МОМЕНТ:

Очень часто люди путают право преимущественной покупки доли в квартире с разрешением на продажу. А это разные вещи. Почувствуйте разницу между понятиями (я их повторю): «ПРАВО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОКУПКИ ДОЛИ В КВАРТИРЕ, КОТОРОЕ ЕСТЬ У СОБСТВЕННИКА ДРУГОЙ ДОЛИ В КВАРТИРЕ» и «РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОДАЖУ», которого нет ни у кого.

Разрешение на продажу собственности или даже на продажу доли в квартире просто противоречит смыслу Конституции Российской Федерации, где в статье 35 установлено, что каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

Так вот под правом распоряжаться понимается в том числе право на отчуждение имущества. Поэтому никто не вправе запретить продавать долю в квартире, а преимущественное право покупки всего лишь направлено на защиту интересов других собственников, чтобы они могли как бы увеличить совё владение в общем имуществе. Но надо отметить, что они часто этим правом злоупотребляют, пытаясь не купить долю у продающего, а просто создать ему трудности в продаже. А этих трудностей и так много.

А дело в том, что Федеральная регистрационная служба, т.е. орган осуществляющий регистрацию сделок с недвижимостью в России, как раз игнорирует Гражданский кодекс и даже Конституцию, поскольку считает преимущественное право покупки доли квартиры как РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОДАЖУ. Спросите почему?

Сложилась парадоксальная ситуация.

В статье 250 ГК РФ установлено, что продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее. Если остальные участники долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в праве собственности на движимое имущество в течение десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу. При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

Однако в этой статье кодекса не предусмотрен случай, когда другие собственники долей в квартире уклоняются от получения такого уведомления со стоны продающего. Чаще для более правильной процедуры уведомления собственники – продавцы долей – обращаются к нотариусу (что правильно), однако нотариусы не всегда выдают нужные справки, если так и не удалось вручить уведомление другому собственнику. И тут возникает ситуация, что Федеральная регистрационная служба (ФРС) отказывает принять документы на продажу доли постороннему лицу, если не уведомлены другие собственники.

Правда, бывают случаи, когда ФРС принимает документы и самостоятельно уведомляет других собственников о преимущественном праве покупки для них. Но такое всё же происходит в порядке исключения. Вот и превращается право преимущественной покупки в разрешение, а продажа доли квартиры - в трудное дело.

А ещё бывает занятной ситуация, когда другой собственники доли – ребёнок. Тогда уведомление направляется родителям, а ещё может потребоваться согласие органа опеки и попечительства. Ведь не может орган опеки решить вопрос о выкупе продаваемой доли квартиры, вот и начинает трансформировать право преимущественной покупки ребёнка в своё разрешение на продажу, давая ответ, что на продажу не согласен, поскольку появления нового собственника доли может нарушить права ребёнка или ухудшить его жилищные условия.

Немного о том, как оформляется сделка по продаже доли. Пакет документов для отчуждения доли такой же, как и для отчуждения квартиры за исключением одного нюанса. Как было уже сказано, при продаже доли через договор купли-продажи, у другого сособственника возникает преимущественное право покупки продаваемой доли. Поэтому продавец доли обращается к нотариусу и тот высылает на имя другого сособственника заказное письмо с уведомлением о продаже доли за определенную цену. После получения этого письма сособственник имеет право в течение месяца изъявить нотариусу своё желание о покупке. Если в указанный срок этого не произошло, то долю можно продать третьим лицам. Очень часто решения вопроса с этим уведомлением сопряжено с потерей времени, а если другой сособственник действует грамотно, то и с невозможностью оформить сделку вообще. Поэтому сейчас на рынке долей используют три «обходных» схемы оформления:

1) договор дарения всей доли;

2) договор дарения микродоли + договор купли-продажи остатка доли;

3) залоговая схема.

Немного подробнее о способах продажи доли в обход преимущественного права покупки:

1) При дарении всей доли квартиры по сути происходит притворная сделка, при которой маскируется купля-продажа. При дарении преимущественное право покупки не действует. Если кто-либо докажет факт передачи денег, то сделка в силу статьи 170 ГК РФ будет признана ничтожной. Поэтому важно делать всё юридически правильно, маскируя многие взаимоотношения сторон.

2) При дарении микродоли возникает собственник маленькой доли, у которого есть преимущественное право покупки. Ведь при дарении преимущественное право покупки не действует, а поэтом удобно подарить, например, один метр. Такой вариант сложнее разбить в суде, но он сопряжён с двойным оформлением и риском, что одаряемый потом может так и не выкупить долю. В общем элемент притворности тоже есть, поскольку очевидно, что метр дарится лишь для того, чтобы затем продать этому лицу всё остальное.

3) Залоговая схема самая грамотная. Для её выполнения заключается договор займа, по которому продавец доли получает всю сумму, за которую продаёт долю в качестве займа, а взамен закладывает долю покупателю. Сделка регистрируется, а потом подписывает отступное, по которому долг прощается, а взамен передаётся доля квартиры в собственность залогодержателя. Продажа доли квартиры таким способом даёт сторонам больше гарантий, поскольку можно указывать всю сумму, за которую осущетвляется продажа доли квартиры. Недостатком является сложность договоров, которые могут вызвать трудности с регистрацией, поскольку сотрудники ФРС редко сталкиваются с такими договорами.

А вообще Вы спросите, читая всё это: «Зачем вообще такие сложности, чтобы продавать долю другому лицу?»

Отвечу:

Здесь три фактора.

Первый фактор заключается в том, что выгодно продавать всю квартиру, поскольку доля квартиры стоит меньше чем соответствующая часть денег при продаже всей квартиры.

Второй фактор состоит в том, что другой сособственник в подобной ситуации часто не хочет продавать свою долю вместе, а ещё не хочет выкупить сам продаваемую долю по рыночной цене.

Третий фактор вытекает из второго, поскольку если второй собственник доли не хочет купить долю по нормальной цене, то здесь уже принципиально не продавать долю ему. Ведь здесь принцип игры «Монополия». Кто играл, тот знает. Ведь посторонний покупает проблемную долю, а второй собственник её покупает «без проблемы», ведь «проблема» это он сам.

Расскажу немного о попытках решить вопрос в судебном порядке.

Некоторые из собственников долей в квартирах пытаются разрешить сложившуюся ситуацию через суд. Они обращаются к адвокатам, которые вселяют в них надежду на положительный исход, и начинаются судебные тяжбы, долгие и не дешевые, и самое главное, абсолютно бесполезные. Нет, адвокаты их не обманывают, конечно, положительная судебная перспектива есть, но решит ли это в конечном итоге вопрос?

Обычно подается иск об устранении препятствий в доступе в помещение и если есть возможность, то определение порядка пользования квартирой. Возможность такая появляется, если в квартире есть изолированная (не смежная с другими) комната, которая по своему метражу соответствует размеру доли. По поводу устранения препятствий в доступе сложностей никаких обычно не возникает. Суд практически всегда удовлетворяет такое требование собственника, но … только что это даёт на практике?

Победивший в суде собственник доли имеет возможность один раз попасть в квартиру с помощью судебного пристава. После того как решение суда будет выполнено, судебный пристав не будет заводить истца в квартиру всякий раз, когда тот столкнется с закрытой дверью. Да и не выживет «слабый» в квартире с «сильным». Т.е. такое положительное решение суда не является действенным инструментом в решении проблемы и может возыметь на «сильного» в лучшем случае, психологический эффект.

Определение порядка пользования помещением тоже не принесёт «слабому» особой пользы, т.к. жить совместно с «сильным» даже на уровне коммунальной квартиры он не сможет.

При отчуждении в пользу третьего лица своей доли решение суда об определении порядка пользования потеряет свою юридическую силу в связи со сменой собственника и соответственно пользователя. Т.е. новый собственник будет вынужден снова судиться. И возможно, что решение суда в его случае будет отрицательным, т.к. судья при вынесении решения учитывает не только размер доли и метраж комнат в квартире, но и множество других факторов (наличие детей и нетрудоспособных иждивенцев, разнополость несовершеннолетних, наличие в собственности другого жилья и т.д. и т.п.).

А ещё нужно учитывать, что доля в квартире всегда проблемна в силу того, что невозможно взять и навсегда определить за собой хотя бы комнату. Т.е. если при смене собственника даже определённый порядок пользования утрачивает своё значение, то это означает, что новый собственник вправе брать и приходить, взламывая все двери в квартире. Ведь старый порядок пользования на него не распространяется.

Даже если доля в квартире имеет такой размер, который полностью соответствует одной из комнат и есть даже решение суда, по которому собственнику этой доли определена эта комната, то новый собственник всё равно сможет в неё войти. И никакие заявления в милицию о якобы пропавших вещах потом не помогут. Такова судебная практика. Порядок пользования, определённый в суде, распространяется только на тех, кто был сторонами по этому делу.

Так вот поэтому всё равно более эффективным решением остаётся продажа доли в пользу третьих лиц.

Кто покупает доли в квартирах?

Покупателей долей можно разделить на две группы. Первая группа это покупатели, которые приобретают долю для использования её в дальнейшем по прямому назначению, т.е. для своего проживания. Это люди, которые отдают себе отчёт в будущем конфликте с другим сособственником. Они уверены в себе и надеются на то, что отвоюют в «кастрюльных войнах» принадлежащие им как собственникам достойные условия проживания. Если доля теоретически не может быть выделена по решению суда в отдельную комнату, то интереса у таких покупателей она обычно не вызывает.

Вторая группа покупателей – это профессиональные рейдеры, которые покупают доли для того, чтобы в дальнейшем, используя свои технологии, склонить упорствующего собственника доли к адекватному решению сложившейся ситуации. Проще говоря, сместить «сильного» на позицию «слабого» в этом конфликте и навязать свои условия. Таким покупателям интересна любая доля, если цена будет приемлемой.

Бывает, что неуступчивый собственники доли в квартире потом жалеет и кусает свои локоточки, вспоминая, как он раньше кошмарил другого собственника и упустил такую возможность, чтобы с ним договориться. Порой он сам потом вынужден продать свою долю ниже рыночной цены.

Сколько стоит доля квартиры?

При принятии решении о стоимости своей доли многие собственники пытаются нарисовать себе радужную, оторванную от реальности картину. Они производят оценку всей квартиры, математически вычленяют размер своей доли от этой стоимости, и пытаются продавать по такой цене. Это было бы актуально в случае продажи квартиры целиком, а такой договоренности достигнуть с другим сособственником не получается. Головная боль, которую продавец пытается перевесить на покупателя стоит денег, и не малых. Учитывая то, что покупателей всегда значительно меньше, чем продавцов и то, что инвестиции в доли довольно рискованны, на рынке долей всегда доминируют покупатели. Оценка доли в квартире осуществляется по следующему принципу:

а) Есть теоретическая возможность определить порядок пользования в виде выделения в пользование отдельной комнаты (комнат). Например, в двухкомнатной квартире с изолированными комнатами жилой площадью 18 и 12 кв. метров есть 1\2 доля. За точку отсчета берется не большая комната, а меньшая. Если продавец найдет прямого покупателя, который берет эту долю для проживания, то стоимость доли будет составлять примерно 60-80% от стоимости аналогичной комнаты в официальной коммунальной квартире. Но и здесь покупатель может знать, что доля в квартире значительно хуже коммунальной комнаты, поскольку как говорилось выше, он никогда не может быть уверен, что другой собственники доли не захочет войти в его комнату, взломав замки. Т.е. нужно умело обмануть такого покупателя, чтобы не знал о таком нюансе.

Скидка в 20-40% будет являться стимулирующим фактором для покупателя в пользу покупки комнаты не в коммуналке, а в виде доли. Возможно, эта скидка кажется большой, но нужно реально осознавать минусы комнаты в виде доли. Комнату в виде доли покупателю нужно будет определить в суде, её не возможно рассматривать как залог в кредитных операциях с банками, плюс негативное отношение соседа, т.е. это конфликтная недвижимость.

Одним словом, комната в виде доли – это не особо ликвидный товар. Покупателя на него не так легко найти. Это можно попробовать сделать самостоятельно путём подачи частных объявлений или обратиться в риэлтерское агентство, которое возьмется эту долю продавать. Однако продажа доли квартиры может так и не состояться и вы зря потеряете время.

Если обратиться к рейдерам, то они выкупят такую долю сразу, но за более низкую цену. Примерно 30-50% от стоимости аналогичной комнаты в коммуналке. Вилка цен имеет такую большую погрешность из-за того, что при оценке доли дополнительно учитывается много других факторов (предполагаемая степень сопротивляемости другого сособственника в силу его характера и социального статуса, ликвидность всей квартиры, наличие несовершеннолетних сособственников, присутствие на данный момент других предложений о продаже долей и т.д.).

б) Невозможно определить порядок пользования в виде отдельной комнаты. В этом случае обращаться в агентство или искать прямого покупателя есть смысл только в случае, если продавец не только имеет свободный доступ в помещение, но и контролирует всю квартиру целиком. Такая доля рассматривается на рынке уже не как доля для проживания, а как «доля под прописку». Наиболее эффективно в данном случае обратиться к рейдерам.

Некоторые рейдеры оказывают такую услугу как представление интересов «слабого» в его конфликтной ситуации. Особенно это актуально, когда речь идет о недешевой квартире или о большом размере доли. Рейдеры в такой форме работы не рискуют своими денежными средствами, а продавец доли имеет возможность значительно увеличить сумму, вырученную за свою долю. Вся технология работы рейдеров остается такой же, как и при выкупе доли, но действуют они в отношении «сильного» не как новые собственники, а как представители «слабого». Только на основании доверенности тут ничего не сделаешь. Ведь рейдерам нужен доступ в квартиру, а это лишь могут осуществить собственники. Поэтому для такого плана действий нужно заключить с рейдерами договор купли-продажи, по которому они приобретут право собственности. Денег при этом они не платят, а поэтому доля остаётся в залоге у продавца.

А вообще название «рейдер» в такой ситуации приобретает хороший смысл. Ведь рейдер, по сути, не захватчик, а защитник слабого собственника доли в квартирном противостоянии.

И какие мои действия должны быть сейчас? Подробнее если можно расскажите пожалуйста. Кого вызывать что бы делить квартиру как то пополам и по какому принципу она делится? В суд нужно подавать?

Но вот другой вопрос. Как поделить эту квартиру??? Ну к примеру кухня моя,ванна её,комната одна моя и т.д как мне продать мою долю если мать будет говорить что кухня и ванная это её половина? Как правильно разделить квартиру так,что бы не было вопросов,сделать все по закону и поделить так же. Я же не могу продать свою часть людям без туалета например,на который она скажет что это её половина.

И какие мои действия должны быть сейчас? Подробнее если можно расскажите пожалуйста. Кого вызывать что бы делить квартиру как то пополам и по какому принципу она делится? В суд нужно подавать? И предлагать ей в письменной форме просто напечатать письмо и что бы она расписалась в получении где указать сумму,время на размышление? Или идти к юристу и составлять какое то официальное письмо ей?

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 28.11.2015, 13:45

У меня как и у многих проблема с кредитом взятом в банке. А именно в 2013 году в апреле был взят кредит в Лето банке в размере 100000, полгода исправно вносила платежи, но к сожалению с работой случились неприятности. Паралельно на мне висели еще два кредита взятые намного раньше. Естественно выплаты по кредиту Лето банка я забросила. В общем пока нашла работу, пока раздала все долги (а их было не мало) прошло много времени. Сейчас мне пришло письмо от Кредит экспрес финас с требованием погасить долг в полном обьеме до 5 декабря 2015 года. Если платеж не будет проведен, то они обратятся в суд. Хотелось бы узнать как лучше всего вести себя в данной ситуации? Платить я не отказываюсь и понимаю что так и ли иначе долг надо вернуть. Вопрос в том какие последствия мне грозят и могут ли за неимением у меня собственности взыскать ее с моих родственников?

Ответить

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВАС от 22 декабря 2011 г. N 81

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 333 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В связи с возникающими в судебной практике вопросами, связанными с применением положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 13 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации", постановляет дать арбитражным судам следующие разъяснения.

При обращении в суд с требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно закону или соглашению сторон влечет возникновение обязанности должника уплатить кредитору соответствующую денежную сумму в качестве неустойки (пункт 1 статьи 330 ГК РФ). Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается.

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. Кредитор для опровержения такого заявления вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства. Поскольку в силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков, он может в опровержение заявления ответчика о снижении неустойки представить доказательства, свидетельствующие о том, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего в гражданском обороте разумно и осмотрительно при сравнимых обстоятельствах, в том числе основанные на средних показателях по рынку (изменение процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, колебания валютных курсов и т.д.).

Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения; о неисполнении обязательств контрагентами; о наличии задолженности перед другими кредиторами; о наложении ареста на денежные средства или иное имущество ответчика; о непоступлении денежных средств из бюджета; о добровольном погашении долга полностью или в части на день рассмотрения спора; о выполнении ответчиком социально значимых функций; о наличии у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, процентов по договору займа) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки на основании статьи 333 ГК РФ.

Условия договора о неприменении или ограничении применения статьи 333 Кодекса, а также установление в договоре верхнего или нижнего предела размера неустойки не являются препятствием для рассмотрения судом вопроса о снижении неустойки.

Судам следует учитывать, что заявление ответчика о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства само по себе не может расцениваться как согласие ответчика с наличием долга перед истцом либо фактом нарушения обязательства

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 27.11.2015, 20:11

Муж подарил квартиру в декабре 2014. Сделка была заключена у натариуса. В Брак продлился 5 месяцев, развод был по обоюдному согласию в марте 2015. в сентябре 2015 бывший муж подал в суд о признании договора дарения недействительным. Может ли он вернуть квартиру назад.

Ответить

Дарственная, или договор дарения, предполагает передачу на безвозмездной основе прав собственности одного лица (дарителя) другому (одаряемому). Основным условием оформления такого договора является дееспособность собственника недвижимого имущества и наличие абсолютного права на него. Дом либо квартира должны иметь документ, подтверждающий данное право собственности. Как правило, это свидетельство о государственной регистрации, основанием для получения которого явились приватизация, дарение, договор купли-продажи или какой-либо другой договор, подтверждающий возникновение такого права.

Даритель должен четко осознавать, что, после подписания договора дарения и передача прав собственности на дом или квартиру, они переходят во владение одаряемому, а сам владелец лишается прав на них. Так как дарение – это безвозмездная передача собственности, то, в отличие от завещания, даритель не имеет права выставлять какие-либо условия будущему ее собственнику. В связи с этим, прежде чем совершать такой ответственный шаг, даритель должен осознавать все последствия, к каким может привести оформление дарственной. Если недвижимость передана одному из супругов в результате дарения, она не подлежит разделу после расторжения брака.

Если на Вас оформлено право собственности, то оспорить будет крайне сложно! Здесь нужно изучить все условия договора дарения.

Даритель вправе отменить дарственную в следующих случаях:

Если одаряемый покушался на его жизнь, нанес телесные повреждения, причинил вред его здоровью и т. д., то есть имело место совершение одаряемым неправомерных действий относительно дарителя. Если одаряемый умышленно лишил жизни дарителя, право потребовать в суде отмены договора дарения принадлежит его наследникам.

Если имело место неуважительное отношение одаряемого к подаренной вещи, представляющей для дарителя особую ценность. Если дарственная отменена, одаряемый должен вернуть подаренную вещь, если она, конечно, сохранилась к этому времени.

Если одаряемый умер раньше дарителя.

Эти условия могут быть прописаны в договоре дарения при заключении сделки.

Дарополучатель может отказаться от подаренного ему имущества, но только до того момента, как дар ему был передан.

Задано вопросов 7, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 27.11.2015, 17:55

Нарушение ПДД было в июне, уже ноябрь, а письмо с постановлением так и не пришло. Должен ли я сам искать постановление и оплачивать такой штраф?

Ответить

Зайдите на официальный сайт Госавтоинспекции! На вкладке сервисы выберите ПРОВЕРКА ШТРАФОВ. Если вы не оплатите штраф в установленные законом сроки 60 дней. Вы будете привлечены к Административной ответственности в соответствии ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ Уклонение от исполнения административного наказания.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 27.11.2015, 13:41

Мне позвонил инспектор гибдд и сказал что мой сын задел во дворе машину и уехал

я об этом ничего не знаю

мой сын давно не живет с родителями

я редко его вижу и в настоящее время не знаю где он

Инспектор хочет вызвать меня и записать мои показания \объясненияУ меня вопрос... Могу ли я отказаться давать объяснения на моего сына?

Ответить

ТС на кого оформлено ? Скрытие с места ДТП, наказание за такое правонарушение очень даже суровое. Согласно ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, если участник ДТП скрылся с места аварии, ему грозит ответственность в виде лишения права на управление транспортными средствами на срок до полутора лет или даже административный арест! 51 ст. Конституции РФ может усугубить положение!!! Бремя доказывания,что не он управлял ТС ложится на собственника ТС!!!

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 26.11.2015, 16:44

Что делать был отказ от медицинсконо освидетельствования пришло постановление из суда отом что протокол составлен не верно и дело отправили обратно в ГИБДД на исправление но прав меня не лишили прошло семь месяцев не суда небыло нечего тишина сотрудники ГИБДД остановили меня пробили по базе оних показало что был отказ и говорят что я легион прав просто их не задал но я им показал постановление суда они меня отпустили но в базе я так и вашу что надо зделать чтоб меня убрали от туда времени прошло много срок давности прошел как быть.

Ответить

Обращайтесь в центральное ОГИБДД. Сроки исковой давности по таким делам 1 год.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 26.11.2015, 10:16

Улица с двусторонним движением с пунктирной разметкой. Припарковался на встречной стороне дороги не разворачиваясь. Отъезжая снова на свою полосу, чтобы продолжить движение в изначальном направлении, при пересечении разметки проехал половиной машины через сплошную, которая начинается перед пешеходным переходом. Написали: совершил выезд на встречную полосу при наличии разметки 1.1 Подскажите, пожалуйста, какое наказание мне грозит? Спасибо!

Ответить

Санкция предусмотренная Административным правонарушением в ч. 4 ст. 12.15 влечет наложение адм. штрафа в размере пяти тысяч руб. или лишением права управлять ТС на срок от 4 до 6 мес. В Вашем случаю лучше обратится к юристу, который в свою очередь ознакомится с материалами дела для построение линии защиты!

Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 26.11.2015, 04:00

Решил с экономить время и выехал под кирпич на попутное движение. Тут нарисовались Дпс и поведал о статье с лишением права от 4 мес.. Составил протокол схему и посетовал придти в ГАИ, а после уже в суд. Мои действия надо заснять территорию азс?

Ответить

Санкция предусмотренная за административное правонарушение в ч.3 ст. 12.16. от 4 до 6 мес. лишения ВУ. Что Вы будете там снимать, запрещающий дорожный знак 3.1 "кирпич". Предъявите в суде Вашу видео съемку как доказательство, суд вынесет решение по полной. В Вашем случаю лучше обратится к юристу, который в свою очередь ознакомится с материалами дела для выявления нарушения процессуальных норм и тогда возможно Вы останетесь при своем ВУ.

Все как один говорят автозаправка это прилигающая территория, и знак там указан для регулирования потока. а так как это не дорога и при выезде в обратную сторону было попутное направление при чем здесь статья на лишение, всегда была плата штрафом. Ведь если с юристом правильно составить все происходящее , то не. Может быть что суд ещё реагирует по времени отсталых стран.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 26.11.2015, 07:57

Вечер добрый. Купил авто за 350 т.р., средняя рыночная стоимость за этот год - около 250 т.р. Купил за 350, т.к. был в идеальном состоянии и очень хорошо обслужен. Произошло ДТП, я потерпевший. Будет тотал. У меня ОСАГО. Есть договор, где указана сумма в 350 тысяч рублей. Вопрос: выплата будет производиться без учета того, за сколько я купил авто, т.е. выплатят 250 тысяч рублей, или наличие договора на руках имеет решающую роль, и выплатят все 350, либо же будут считать среднее между двумя числами? Прошу подсказать, как обычно поступают в такой ситуации.

Ответить

Лучше сделать независимую экспертизу, где эксперт даст свою оценку т.к. страховые компании занижают выплаты.Сумма выплаты по ОСАГО при ДТП рассчитывается на основе калькуляции, которую производит независимая экспертиза. В калькуляции должна учитываться и степень износа деталей транспортного средства.Выплаты можно увеличить при обращении к юристам.

Очевидно, что чем меньше будут страховые выплаты, тем больше страховая компания заработает денег для себя, и то, что это нарушение никого, к сожалению, не смущает. В суд обращаются единицы самых принципиальных клиентов, либо те, кому страховые урезали выплаты в 5, а то и в 10 раз.

Если страховая отправляла вас к независимому оценщику, то скорее всего ущерб не определен реально. За редким исключением, все независимые эксперты от страховщиков независимы только в названии, а фактически работают на них: занижают стоимость нормо-часа, цену новых деталей, не включают некоторые работы, мелкие детали. Из всего этого складывается приличная сумма. Разница между заниженной выплатой и фактическим размером ущерба может составить от 30% до 90%. Обычно автовладельцы думают, что обращаться в суд по вопросу занижения страховой выплаты по ДТП хлопотно и не перспективно, и это совершенно зря! Страховую компанию можно и нужно наказать, компенсировав свои расходы.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 25.11.2015, 16:37

У друга на перемене был телефон в руках, я случайно его задел, телефон упал и разбился экран, он требует деньги обязан ли я платить их?

Ответить

В соответствии со ст. 1064 Общие основания ответственности за причинение вреда

1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред

И тут на выручку спешит пункт 2 ст. 1064

2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Пример:

Что это значит : Если ты поскользнулся на влажном полу и задел локтем друга, потому-что он размахивал своими заготовками налево и направо то твоей вины тут нет, и бить будут не тебя, а вон ту тетку со шваброй .)

Статья 1074. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях.

2. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине.

3. Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей организации по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность.

А если он слишком близко стоял, что я когда начал убирать свой телефон, задел его?

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 25.11.2015, 16:06

Позвонил юрист и предложил мне отсудить у страховоу еще 50 тыс. За дтп которое было 2 года назад. Тогда мне заплатили по осаго 26 т. р. подозрительно как он узнил об этом дтп и можно ли ему доверять? Спасибо.

Ответить

Взыскать со страховой компании возможно, все зависит на сколько Вы оцениваете сумму ущерба при ДТП. Юрист позвонил Вам т.к. сроки исковой давности еще не истекли. Можно предположить, что он скорее всего ознакомился с материалами Вашего дела. Узнать про Ваше ДТП очень просто юристы работающие в сфере защиты прав автовладельцев общаются с сотрудниками различных организаций и инстанций... А вот насколько ему доверять решать уже Вам. Простой способ проверить его добросовестность забейте номер телефона в любой поисковой системе, как правило юристы публичные люди и размещают свои контакты на ресурсах интернета.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 25.11.2015, 14:52

Принесён тяжкий вред здоровью при дтп, что светит?

Ответить

Уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью установлена в ст.118 УК РФ. Транспорт является средством повышенной опасности. Поэтому для наказания граждан, которые стали виновником аварии, и в результате для потерпевшего возник тяжкий вред здоровью при ДТП, предусмотрена отдельная ст.264 УК РФ. Кроме того, предусмотрена гражданская ответственность по возмещению ущерба. Перечень затрат, которые должны быть компенсированы, установлен в ст. 1085 ГК РФ. С 01.04.2015 максимальный размер выплаты повышен до 500.000 рублей. А согласно ст.1101 можно получить компенсацию и морального вреда. Правила определения степени тяжести ущерба утверждены Постановлением Правительства РФ № 522 от 17.08.2007, а медицинские критерии — Приказом Минздравсоцразвития РФ № 194н от 24.04.2008. Для оценки тяжести вреда, нанесенного конкретному потерпевшему, необходимо заключение судмедэкспертизы. Нужно ознакомиться с материалами дела, чтобы провести правовую оценку по данному делу.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 25.11.2015, 14:36

Я работала начальником сектора, нахожусь сейчас в отпуске по уходу за ребенком. Планирую выйти на работу, ребенку пока 3 года не исполнилось. Но за время моего декрета на работе произошла реструктуризация и мой сектор переименовали, включили в другой комитет, и на мое место начальника устроили на постоянной основе другого человека. Мне при этом предлагают должность ниже, меня планируют сократить при выходе на работу и устроить на эту низшую должность при моем согласии. Хотела уточнить, насколько это правомерно, сокращать меня при выходе на работу до исполнения ребенку трехлетнего возраста. Спасибо. С уважением.

Ответить

Есть работники, которых уволить нельзя по закону, и работники, имеющие преимущественное право на оставление на работе. Согласно ст. 261 ТК РФ не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. Согласно ч. 4 ст. 261 ТК РФ «расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка – ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5–8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 настоящего Кодекса)».

Согласно ст. 179 ТК РФ при сокращении численности или штата работников организации преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. Более высокая производительность и квалификация должны подтверждаться документально (данными о выполнении норм выработки, о качестве выполняемой работы, отсутствии брака и т.д. или документами об образовании, об итогах аттестации).

Статья 179 ТК РФ также устанавливает перечень категорий работников, которым должно быть отдано предпочтение в оставлении на работе при равной производительности труда и квалификации.

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается:

- семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию);

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;

- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание;

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества;

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.

Но это может быть еще не весь перечень. Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 24.11.2015, 13:56

Меня зовут Дмитрий. Могу ли я вернуть деньги с человека, которому я отправил груз, он его получил, но обещанную сумму он так мне и не перевел. Проблема в том, что все договоренности были только по телефону. У меня имеется копия его паспорта, он выслал на почту, как он сказал для подстраховки меня, также имеется транспортная накладная груза, который я отправил на его имя. И есть ли смысл обращаться в суд? Спасибо!

Ответить

Согласно п. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Исходя из этого определения и ст. 454 ГК РФ договором купли-продажи признается соглашение продавца и покупателя, в соответствии с которым продавец обязуется передать товар в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную цену. А договор поставки является соглашением поставщика и покупателя, в соответствии с которым поставщик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК РФ).

Положениями параграфа 3 гл. 30 ГК РФ «Поставка товара» не предусмотрено, в какой форме должны заключаться договоры поставки, в связи с чем действуют общие положения ГК РФ о форме договоров. В силу п. 1 ст. 161 ГК РФ сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться в простой письменной форме.Договор как соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей может быть заключен в письменной или устной форме (п. 1 ст. 434, ст. 159 и ст. 160 ГК РФ).

В письменной форме такое соглашение должно быть совершено по общему правилу путем составления документа, выражающего его содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами (п. 1 ст. 160 ГК РФ). Такой документ на практике, как правило, также именуется договором.

Таким образом, нужно различать:

- договор как соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, оформленное в устной или письменной форме (такое соглашение также является сделкой согласно п. 1 ст. 154 ГК РФ);

- договор как документ, выражающий содержание такого соглашения и подписанный уполномоченными лицами.

Сделки юридических лиц между собой, а также сделки индивидуальных предпринимателей между собой, сделки между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, вне зависимости от суммы сделки, должны совершаться в письменной форме (п. 2 ст. 23, п. 1 ст. 161 ГК РФ). Несоблюдение письменной формы не влечет недействительности договора поставки как соглашения поставщика и покупателя, если стороны не договорились об обратном (п. 2 ст. 162 ГК РФ), однако лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания (п. 1 ст. 162 ГК РФ).

Обратите внимание, что договор как соглашение лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей может быть заключен в письменной форме не только путем составления единого документа, подписанного сторонами ("договора"). Согласно п. 3 ст. 434 ГК РФ письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438 ГК РФ.

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем его существенным условиям. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. Предложение заключить договор должно содержать существенные условия договора. Для договоров купли-продажи и поставки существенным условием, то есть тем, которое должно быть обязательно определено сторонами и без согласования которого договор не будет считаться заключенным, является условие о наименовании и количестве товара (п. 3 ст. 455, ст. 506 ГК РФ).

Направление покупателю счета является предложением оплатить товар по цене, указанной в счете. Если выставленный покупателю счет на оплату товара соответствует требованиям ст. 435 ГК РФ, т.е. содержит все существенные условия договора, такой счет следует рассматривать как предложение заключить договор (оферту). Оплата организацией-покупателем полученного счета является акцептом оферты, то есть в этом случае договор будет считаться заключенным на условиях, указанных в счете на оплату. При этом, несмотря на отсутствие единого документа (договора), письменная форма договора, в силу п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 ГК РФ, будет считаться соблюденной. То же самое можно сказать о тех случаях, когда товар отгружается продавцом и принимается покупателем по накладной (постановления ФАС Центрального округа от 22.07.2008 N А08-8948/06-10-15, от 09.04.2010 N А68-4631/09, от 21.07.2008 N А68-2722/07-158/21, ФАС Северо-Западного округа от 04.05.2009 N А44-80/2008, от 30.04.2010 N Ф07-3761/2010, ФАС Московского округа от 03.10.2007 N КГ-А40/98, ФАС Западно-Сибирского округа от 27.02.2009 N Ф04-850/2009(475-А75-12), ФАС Уральского округа от 28.05.2008 N Ф09-3772/08-С5, ФАС Поволжского округа от 09.11.2009 N А06-1831/2009, 07.10.2009 N А55-20136/2008).

Таким образом, при наличии оплаченного счета, в котором указаны наименование и количество товара, либо при наличии надлежаще оформленного товаросопроводительного документа с отметкой покупателя о принятии товара договор купли-продажи считается заключенным в письменной форме. Отсутствие оформленного в виде единого документа ("договора") соглашения между продавцом и покупателем при этом не имеет правового значения и не может повлечь каких-либо отрицательных последствий для продавца и покупателя.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 12.11.2015, 20:21

Меня зовут Дмитрий, месяц назад я брал машину в автокредит в салоне, сначала мне пообещали по гос программе 4.8 %,в бумагах 13.6%,машина стоила 620000, по бумагам 878000 и что представитель банка говорит в автосалоне по кредитам в самом банке даже и не знают.

Ответить

Здравствуйте.

Автосалон лишь посредник при заключении кредита между вами и банком. Последнее слово за банком. Если они пишут 13.6%, автосалон ничего не может с этим поделать. И машина будет стоить 878000 руб. + ОСАГО и КАСКО.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Аксай, 18.09.2015, 08:24

Осенью иду учиться на права. На меня зарегистрирована машина мужа (все штрафы приходят мне по адресу прописки). Задолжность по штрафам составляет 10 000 (есть уже судебные). Дадут ли мне права, если муж не оплатить все штрафы? Спасибо.

Ответить

Юлия Витальевна, здравствуйте.

Учиться вы можете, но до полного погашения задолженности по оплате штрафов права вам не выдадут.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Чита, 18.09.2015, 06:57

ДТП было 04.06.15, разбор в ГИБДД и протокол 11.09.15, вменили статья 12.24 часть 2 и 15.09.15 передали адм дело в суд. Суд еще даже не назначен. Будет ли штраф или лишение, ведь срок 3 месяца с момента ДТП прошел еще до разбора в ГАИ? Спасибо.

Ответить

Наталья, здравствуйте.

Расследование с пострадавшими по закону может длится до 6 месяцев. Что бы отделаться штрафом в 10 000 руб. надо постараться, привлечь опытного в этих делах защитника. Не изучая материалы дела сложно сказать, какое наказание применит суд.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 18.08.2015, 02:00

Такой вопрос: моему брату пришло письмо от судебного пристава о взыскании долга в размере 546000 физ. лицу, дорогой и почему-то незастрахованный по КАСКО автомобиль которого пострадал в ДТП по вине моего брата, который так и не смог оспорить решение суда от октября 2013 года и виновным себя не считает. В письме указано, что если долг не будет погашен в теченииЮе пяти дней, то потом будет штраф 7% от суммы долга. Брат полгода назад устроился на работу официально, до этого работал не по трудовой книжке. Что грозит если не оплатить вовремя и возможно ли как-то обжаловать решение или постановление в принципе в суде или назначить отсрочки и графики платежей? Спасибо!

Ответить

Здравствуйте.

Оспорить виновность в ДТП невозможно (сроки прошли). Но можно в несколько раз уменьшить сумму, которую необходимо возместить. Зачастую в стоимость ремонта входят работы, которые не относятся к ДТП и не должны оплачиваться, но их включают за компанию. Посмотрите примеры подобных дел, когда страховая компания подает в суд на виновника, чтобы отсудить выплату по КАСКО agentcaa.ru У вас тоже самое, но требует сам пострадавший, а не его страховая компания. Но суть от этого не меняется, т.к. 546000 руб. можно урезать до 100000, растянуть на 8 месяцев и т.д. Приходите ко мне на бесплатную консультация с документами и я скажу на сколько можно урезать сумму и затянуть срок выплаты. Звоните 8-965-0-7777-00

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 17.08.2015, 09:06

Сбил ребенка, есть сроки рассмотрения дела?

Ответить

Данил, здравствуйте.

Срок расследования ДТП с пострадавшими может растянуться до 6 месяцев.

Задано вопросов 7, из них VIP - 0
Красноярск, 17.08.2015, 08:30

Попали в ДТП. У виновника аварии нет никаких документов (он гражданин Узбекистана), регистрация в России закончилась, прав нет, страховки на машину соответственно тоже. По номерам в справке из ГАИ нам написали только владельца автомобиля. Наш автомобиль восстановлению не подлежит. Подскажите, пожалуйста, как действовать в данной ситуации. Куда обращаться.

Ответить

Светлана, здравствуйте.

Все расходы на восстановление автомобиля, экспертизу, юриста и т.д. можно взыскать с собственника автомобиля. Звоните, я вам помогу.

Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 17.08.2015, 00:14

Застраховала машину по КАСКО в компании Инвест Альянс. Машину покупала новую в автосалоне, поскольку брала её в кредит, то в полисе КАСКО прописано, что ремонтироваться она должна на официальном дилере. В конце июня прошлого года (2014) попала в ДТП. В установленные сроки собрала все необходимые документы и подала на рассмотрение в страховую. Страховая все одобрила и выписала направление на ремонт у официального дилера. Далее был составлен заказ-наряд у дилера и отправлен в страховую, страховая в свою очередь так же его одобрила. Поскольку дилер работает с ИнвестАльянсом по предоплате, нужно чтобы сначала страховая оплатила ремонт, и только потом дилер меня на него пригласит. Прошло больше года, страховая так и не оплатила ремонт (езжу на побитой машине). До отдела урегулирования убытков практически невозможно дозвониться, когда приезжаю к ним в офис, они толком ничего не ответить не могут, ничего не знают. Говорят, что дело в очереди на оплате, ждите, мы вам ничем помочь не можем. Начальство у них сидит в Калининграде и здесь ничего не решается. Когда я к ним приезжала последний раз, предложили вариант ремонта на неофициальном СТО, хотя у меня в договоре прописано, что ремонт только на официале. Что мне делать? Прошло уже больше года, машина так и не отремонтирована. Заранее спасибо.

Ответить

Марина, здравствуйте.

Необходимо написать заявление о смене варианта урегулирования убытков в связи с вышеизложенными обстоятельствами (2 экземпляра, на вашем экземпляре они должны поставить входящий номер). Если будут задерживать выплату, можно законно наказать их рублем и взыскать штраф 50% от стоимости ремонта в вашу пользу + неустойку за каждый день просрочки + возмещение морального вреда и т.д.

Задано вопросов 7, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 16.08.2015, 23:36

Скажите меня лишили прав по суду на 3 года. Но права не изъяли. Верно, наличие прав у меня на руках не повлияет на срок (не приведет к его увеличению или к приостановлению и тп.п) и на основании какого закона.

Ответить

Лина, здравствуйте.

Срок лишения прав начнет идти, когда вы сдадите права. Сейчас он остановлен и 3 года лишения еще не наступили.

КоАП РФ

Статья 32.7. Исчисление срока лишения специального права

1. Течение срока лишения специального права начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права.

1.1. В течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права лицо, лишенное специального права, должно сдать документы, предусмотренные частями 1 - 3.1 статьи 32.6 настоящего Кодекса, в орган, исполняющий этот вид административного наказания, а в случае утраты указанных документов заявить об этом в указанный орган в тот же срок.

2. В случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов срок лишения специального права прерывается. Течение прерванного срока лишения специального права продолжается со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов, а равно получения органом, исполняющим этот вид административного наказания, заявления лица об утрате указанных документов.

www.consultant.ru

© КонсультантПлюс, 1992-2015

Я читала. скажите где можно узнать идет мой срок или нет?? на сайте ГИБДД или суда?