Написать
Подписаться
Москва, 22.08.2009, 23:26

Я-покупатель автомобиля. Владелец автомобиля согласен передать автомобиль за 30% стоимости, остальные деньги должны быть выплачены в течение 6 месяцев без %. Как правильно составить расписку о передаче денег и оставшейся денежной сумме?

Ответить

Здравствуйте, Татьяна!

В вашем случае лучше составлять не расписку, а договор купли-продажи автомобиля с рассрочкой платежа, в котором в разделе "цена" указать, что то типа этого: "Цена автомобиля устанавливается в размере .......... рублей. Покупатель в момент подписания настоящего договора передает аванс в размере .... рублей. Оставшуюся сумму покупатель обязуется выплачивать ежемесячно по .... рублей в течение 6 мес. (или в срок до 00.00.0000 года)". ОБЯЗАТЕЛЬНО к этому договору дожен быть составлен акт приема-передачи денежных средств о том, что: "Покупатель (ФИО, пасп.данные, адрес) деньги а размере .........(.............) рублей передал Продавцу (ФИО, пасп.данные, адрес) в качестве аванса по договору............., а Продавец деньги получил". Типовые договоры и акты передачи к ним можно найти в интернете через поисковик!

Волгоград, 27.03.2009, 10:55

У нас на работе уже несколько раз было соращение, но я их пережила, скоро будет новая волна сокращений. Мне как матери-одиночки предложили должность низшего уровня и гораздо меньше оплачиваемую (теряю 8 тыс.) Скажите имеют ли право предлагать ниже оплачиваемую должность? Заранее спасибо.

Ответить

Вас, как мать-одиночку сократить не имеют право, поэтому поступают вполне законно, обязаны предлагать любую имеющуюся работу, в т.ч. нижеоплачиваемую, ваше дело - согласиться или нет. Если вы письменно отказываетесь от всех преложенных вариантов, то трудовой договор расторгается по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Ознакомьтесь с этими статьями Трудового кодекса:

ст. 81 ТК РФ

Увольнение по сокращению численности или штата работников допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

Статья 179. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников

При сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации.

Статья 180. Гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении численности или штата работников организации

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего Кодекса.

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в части второй настоящей статьи, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации принимает необходимые меры, предусмотренные настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашением.

Пользователь 9111.ru
Красноярск, 27.03.2009, 10:50

Помогите, пожалуйста. В 2007 году по почте получила каталог нижнего белья некой фирмы Provea, заказала один комплект. Не помню точно, как оформлялась заявка, но кажется, там была строчка о том, что они постоянно будут присылать мне такие комплекты, пока я не откажусь по телефону. Полученный белье мне не понравилось, и я стала звонила в фирму с целью отказаться, но в ответ звучала музыка, автооответчик просил подождать - таким образом я истратила больше 100 рублей, так и не дозвонившись до них. Вскоре пришла еще одна посылка от них (на почтовом бланке не было указано, он кого бандероль, и я получила ее, думая, что это что-то важное). Я опять стала звонить в Москву и отказываться от посылки - теперь мой звонок приняли, сказали, что можно отправить обратно посылку. У меня, к сожалению, тогда не было денег на отправку, и я закинула эту бандероль подальше, даже не раскрывая. И вот теперь пришло от них письмо, что на меня подадут в суд, если я не оплачу им 850 рублей. Я позвонила туда, спрсила, каким образом отправить бандероль обратно, но они отвечают, что отправлю я ее или нет, все равно я должна заплатить эту сумму. Но это же просто вымогательство! Разве так можно вести бизнес? Что мне делать теперь? Какие должны быть мои действия? Не платить же деньги этим вымогателям?

Ответить

Уважаемая Наталия!

Ознакомьтесь с этими статьями Закона о защите прав потребителей:

Статья 26.1. Дистанционный способ продажи товара

1. Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления потребителя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара) способами.

2. Продавцом до заключения договора должна быть предоставлена потребителю информация об основных потребительских свойствах товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, о полном фирменном наименовании (наименовании) продавца (изготовителя), о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора.

3. Потребителю в момент доставки товара должна быть в письменной форме предоставлена информация о товаре, предусмотренная статьей 10 настоящего Закона, а также предусмотренная пунктом 4 настоящей статьи информация о порядке и сроках возврата товара.

4. Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней.

В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара.

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.

Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.

При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.

5. Последствия продажи товара ненадлежащего качества дистанционным способом продажи товара установлены положениями, предусмотренными статьями 18 - 24 настоящего Закона.

Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков

1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:

потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);

потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

обнаружение существенного недостатка товара;

нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;

невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

Перечень технически сложных товаров утверждается Правительством Российской Федерации.

2. Требования, указанные в пункте 1 настоящей статьи, предъявляются потребителем продавцу либо уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю.

3. Потребитель вправе предъявить требования, указанные в абзацах втором и пятом пункта 1 настоящей статьи, изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру.

Вместо предъявления этих требований потребитель вправе возвратить изготовителю или импортеру товар ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за него суммы.

5. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.

Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара.

В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза товара проводится в сроки, установленные статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.

Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.

6. Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента.

В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

7. Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера). В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в месте нахождения потребителя доставка и (или) возврат указанных товаров могут осуществляться потребителем. При этом продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан возместить потребителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных товаров.

Статья 19. Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара

1. Потребитель вправе предъявить предусмотренные статьей 18 настоящего Закона требования к продавцу (изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности.

В отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности не установлены, потребитель вправе предъявить указанные требования, если недостатки товаров обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи их потребителю, если более длительные сроки не установлены законом или договором.

2. Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления товара.

Для сезонных товаров (обуви, одежды и прочих) эти сроки исчисляются с момента наступления соответствующего сезона, срок наступления которого определяется соответственно субъектами Российской Федерации исходя из климатических условий места нахождения потребителей.

При продаже товаров по образцам, по почте, а также в случаях, если момент заключения договора купли-продажи и момент передачи товара потребителю не совпадают, эти сроки исчисляются со дня доставки товара потребителю. Если потребитель лишен возможности использовать товар вследствие обстоятельств, зависящих от продавца (в частности, товар нуждается в специальной установке, подключении или сборке, в нем имеются недостатки), гарантийный срок не течет до устранения продавцом таких обстоятельств. Если день доставки, установки, подключения, сборки товара, устранения зависящих от продавца обстоятельств, вследствие которых потребитель не может использовать товар по назначению, определить невозможно, эти сроки исчисляются со дня заключения договора купли-продажи.

Срок годности товара определяется периодом, исчисляемым со дня изготовления товара, в течение которого он пригоден к использованию, или датой, до наступления которой товар пригоден к использованию.

Продолжительность срока годности товара должна соответствовать обязательным требованиям к безопасности товара.

3. Гарантийные сроки могут устанавливаться на комплектующие изделия и составные части основного товара. Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части исчисляются в том же порядке, что и гарантийный срок на основной товар.

Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части товара считаются равными гарантийному сроку на основное изделие, если иное не установлено договором. В случае, если на комплектующее изделие и составную часть товара в договоре установлен гарантийный срок меньшей продолжительности, чем гарантийный срок на основное изделие, потребитель вправе предъявить требования, связанные с недостатками комплектующего изделия и составной части товара, при их обнаружении в течение гарантийного срока на основное изделие, если иное не предусмотрено договором.

Если на комплектующее изделие установлен гарантийный срок большей продолжительности, чем гарантийный срок на основной товар, потребитель вправе предъявить требования в отношении недостатков товара при условии, что недостатки комплектующего изделия обнаружены в течение гарантийного срока на это изделие, независимо от истечения гарантийного срока на основной товар.

4. Сроки, указанные в настоящей статье, доводятся до сведения потребителя в информации о товаре, предоставляемой потребителю в соответствии со статьей 10 настоящего Закона.

5. В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет, потребитель вправе предъявить продавцу (изготовителю) требования, предусмотренные статьей 18 настоящего Закона, если докажет, что недостатки товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, возникшим до этого момента.

6. В случае выявления существенных недостатков товара потребитель вправе предъявить изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента. Указанное требование может быть предъявлено, если недостатки товара обнаружены по истечении двух лет со дня передачи товара потребителю, в течение установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю в случае неустановления срока службы. Если указанное требование не удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления потребителем или обнаруженный им недостаток товара является неустранимым, потребитель по своему выбору вправе предъявить изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) иные предусмотренные пунктом 3 статьи 18 настоящего Закона требования или возвратить товар изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) и потребовать возврата уплаченной денежной суммы

Статья 21. Замена товара ненадлежащего качества

1. В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о его замене продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан заменить такой товар в течение семи дней со дня предъявления указанного требования потребителем, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) - в течение двадцати дней со дня предъявления указанного требования.

Если у продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого требования.

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях требование потребителя о замене товара подлежит удовлетворению по его заявлению в срок, необходимый для очередной доставки соответствующего товара в эти районы, в случае отсутствия у продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) необходимого для замены товара на день предъявления указанного требования.

Если для замены товара требуется более семи дней, по требованию потребителя продавец (изготовитель либо уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель) в течение трех дней со дня предъявления требования о замене товара обязан безвозмездно предоставить потребителю во временное пользование на период замены товар длительного пользования, обладающий этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив его доставку за свой счет. Это правило не распространяется на товары, перечень которых определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 20 настоящего Закона.

2. Товар ненадлежащего качества должен быть заменен на новый товар, то есть на товар, не бывший в употреблении.

При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара потребителю.

Статья 22. Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя

Требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.

Статья 23. Ответственность продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за просрочку выполнения требований потребителя

1. За нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного товара продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара.

Цена товара определяется, исходя из его цены, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование добровольно удовлетворено не было.

2. В случае невыполнения требований потребителя в сроки, предусмотренные статьями 20 - 22 настоящего Закона, потребитель вправе по своему выбору предъявить иные требования, установленные статьей 18 настоящего Закона.

Статья 24. Расчеты с потребителем в случае приобретения им товара ненадлежащего качества

1. При замене товара ненадлежащего качества на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула) перерасчет цены товара не производится.

2. При замене товара ненадлежащего качества на такой же товар другой марки (модели, артикула) в случае, если цена товара, подлежащего замене, ниже цены товара, предоставленного взамен, потребитель должен доплатить разницу в ценах; в случае, если цена товара, подлежащего замене, выше цены товара, предоставленного взамен, разница в ценах выплачивается потребителю. Цена товара, подлежащего замене, определяется на момент его замены, а если требование потребителя не удовлетворено продавцом, цена заменяемого товара и цена передаваемого взамен товара определяются на момент вынесения судом решения о замене товара.

3. В случае предъявления потребителем требования о соразмерном уменьшении покупной цены товара в расчет принимается цена товара на момент предъявления потребителем требования об уценке или, если оно добровольно не удовлетворено, на момент вынесения судом решения о соразмерном уменьшении покупной цены.

4. При возврате товара ненадлежащего качества потребитель вправе требовать возмещения разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой соответствующего товара на момент добровольного удовлетворения такого требования или, если требование добровольно не удовлетворено, на момент вынесения судом решения.

5. В случае возврата товара ненадлежащего качества, проданного в кредит, потребителю возвращается уплаченная за товар денежная сумма в размере погашенного ко дню возврата указанного товара кредита, а также возмещается плата за предоставление кредита.

Пользователь 9111.ru
Москва, 27.03.2009, 10:44

Меня осудили по статья 264 часть 1 УК РФ. На ряду с этим потерпевший собирается в суде подать иск о возмещении упущенной прибыли в рамках уголовного дела. Случаем в ОСАГО нет такого страхового риска (случая) по упущенной прибыли? И может ли судья рассмотреть иск в рамках уголовного дела? Какие вообще возможны развития событий?

Ответить

Уважаемый Михаил!

В рамках уголовного дела возможна подача искового заявления о взыскании с вас убытков (т.е. реально причиненного ущерба и упущенной выгоды). Вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (ст. 1064 ГК РФ).

Статья 1082. Способы возмещения вреда

Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15).

Статья 15. Возмещение убытков

1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 27.03.2009, 10:31

Был вынесено постановление заочно. Прошло уже 1,5 года. И спустя 1,5 г он подал кассанционую жалобу. Имеет ли он на это право?

Ответить

Уважаемая Ольга!

Срок для обжалования постановления в кассационном порядке 10 дней с момента получения постановления. Срок для обжалования в надзорном порядке 6 мес. с момента вступления постановления в силу. Пропущенный срок для обжалования суд может восстановить, если признает причины пропуска срока уважительными (болезнь, длительная командировка и т.д.). Во всех остальных случаях жалоба в связи с пропуском срока для обжалования должна быть отклонена.

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Москва, 26.03.2009, 13:22

Я работаю зам. гл. бухгалтера с октября 2007 г. (кроме меня в бухгалтерии 3 человека со стажем работы меньше года).05 февраля получила уведомление о том, что в связи с сокращением штата Компании в следствии экономической нецелесообразности должности - должность зам. гл. бухгалтера сокращается. Других сокращений в Компании нет, полным ходом ведется набор менеджеров. Предложили один раз свободную вакансию курьера - я отказалась. 06 апреля меня сократят. Есть ли у меня шансы опротестовать в суде незаконное увольнение?

Ответить

Увольнение по сокращению численности или штата работников допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. (ст.81 ТК РФ).

Таким образом, поскольку вам предложили другую должность только 1 раз, но при этом вели набор сотрудников, это является основанием для незаконного увольнения.

В суде можете привести свидетелей или раздобыть документы, свидетельствующие о том, что набор сотрудников (менеджеров) в период вашего сокращения велся, но вам должность не предложили. Доказательства того, что вам предлагали 1 раз должность и что вы от нее отказались (должен быть письменный отказ). Шансы у вас есть.

Я не против сокращения занимаемой мною должности, но я категорически против того, что именно меня сокращают. Разве я не имею преимущества остаться на работе всесто любого из 2-х рядовых бухгалтеров, пришедших в Компанию позже меня?

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 7, из них VIP - 0
Нижний Новгород, 26.03.2009, 12:48

Можно ли заключить договор аренды оборудования (станки, компрессоры) сроком на 5 лет без регистрации этого договора, или такое оборудование относится к движемому имуществу?

Ответить

Здравствуйте, Ольга!

Скорее всего это будет договор проката (как одна из разновидностей договора аренды). Согласно ст. 626 ГК РФ данный договор заключается в письменной форме, гос. регистрации он не подлежит. Договор проката заключается на срок до 1 года. Оборудование - это движимое имущество, а гос.регистрация предусмотрена только при аренде недвижимого имущества.

Москва, 26.03.2009, 12:37

У меня очень сложная ситуация. Вкратце я на 9 месяце беременности. Отец ребенка уже 2 года оформляет гражданство России, сейчас находиться на этапе получения разрешения на временное проживание в России Процедура получения гражданства очень длительная Тем более, что в УФМС руководство постоянно или болеет или в отпуске. Другого гражданства нет, т.е. отец лицо без гражданства. Случилась такая ситуация из-за неправильного оформленного предыдущего паспорта (ранее он являлся гражданином России, но отказался от гражданства, когда жил за рубежом). Каким образом я могу оформить его как отца ребенка, если нет паспорта, можем ли мы зарегистрировать брак без паспорта (есть свидетельство о рождении, военный билет, документы о смене фамилии)? Спасибо.

Ответить

Уважаемая Ольга!

Заключить брак без паспорта нельзя. Данные паспорта указываются в заявлении о вступлении в брак и паспорта предъявляются при подаче заявления. (ст. 26 ФЗ "Об актах гражданского состояния).

Оформить как отца ребенка можно на основании ч. 3 ст. 17 ФЗ "Об актах гражданского состояния":

Статья 17. Порядок внесения сведений о родителях в запись акта о рождении ребенка

3. В случае, если родители ребенка не состоят в браке между собой, сведения о матери в запись акта о рождении ребенка вносятся в запись акта о рождении ребенка на основании документов о рождении ребенка.

Сведения об отце ребенка в данном случае вносятся:

на основании записи акта об установлении отцовства в случае, если отцовство устанавливается и регистрируется одновременно с государственной регистрацией рождения ребенка;

по заявлению матери ребенка в случае, если отцовство не установлено. Фамилия отца ребенка записывается по фамилии матери, имя и отчество отца ребенка - по ее указанию. Внесенные сведения не являются препятствием для решения вопроса об установлении отцовства. По желанию матери сведения об отце ребенка в запись акта о рождении ребенка могут не вноситься.

В вашем случае можно записать ребенка по второму подпункту, т.к. установить отцовство без паспорта также невозможно.

Уфа, 26.03.2009, 12:06

В мировом суде при разделе совместно нажитого имущества мои права были нарушены. Необосновано мне почти полностью отказали. Возможна ли подача надзорной жалобы в верховный суд?

Ответить

Уважаемая Мария!

Порядок рассмотрения дел одинаковый для всех и его изменить нельзя. После вынесения решения мировым судьей, оно обжалуется в апелляционном порядке в течение 10 дней в районный (городской) суд через мирового судью, а решение районного суда вступает в силу немедленно и поэтому обжаловать его можно только в порядке надзора в теч. 6 мес. в президиум верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа. Жалоба подается непосредственно в суд надзорной инстанции. См. ст. 377 ГПК РФ.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Волхов, 26.03.2009, 11:25

Что можно зделать в этой ситуациию. После смерти матери дом по завещанию разделен на две доли 1/3 и 2/3 между двух сестер. Сестра, которой принадлежит 1/3 часть, повесила свои замки и категорически отказывается пускать в дом в своё отсуствие вторую сестру, мотевируя это тем, что у неё могут пропасть вещи.

Ответить

Можно подать в суд иск об устранении препятствий пользования домом.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Самара, 26.03.2009, 10:55

Нас сносят по программе-снос ветхого жилья. Кв. не приватиз., 57.3 кв.м. 6 чел. из них 2-ое детей 9 и 1. 6 лет. Что нам по закону положенно? Или лучше приватизировать?

Ответить

Вам положено вот что:

Статья 89 ЖК РФ. Предоставление гражданам другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма в связи с выселением

1. Предоставляемое гражданам в связи с выселением по основаниям, которые предусмотрены статьями 86 - 88 настоящего Кодекса (в том числе в связи со сносом дома), другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте данного населенного пункта.

2. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из того же числа комнат, в коммунальной квартире.

3. Жилое помещение, предоставляемое гражданину, выселяемому в судебном порядке, должно быть указано в решении суда о выселении.

Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Всеволожск, 26.03.2009, 10:48

Купила в коммунальной квартире две комнатки. Моя семья из пяти человек, зарегистрированная на этой площади. Соседи по комнате (тоже две комнатки), зарегистрированные двое человек и третья комната (две комнаты), зарегистрирована собственница, но не проживает. Проживают, не зарегистрированные на этой площади ее дети. По договору купли-продажи у нас три доли, у остальных по две доли. Вопрос: Как распределяется общая площадь по квартире, я имею ввиду коридор, кухня (особенно)?

Ответить

Ознакомьтесь с этими статьями Жилищного кодекса по поводу общего имущества в коммунальной квартире:

Статья 41. Право собственности на общее имущество собственников комнат в коммунальной квартире

1. Собственникам комнат в коммунальной квартире принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данной квартире, используемые для обслуживания более одной комнаты (далее - общее имущество в коммунальной квартире).

2. Изменение размера общего имущества в коммунальной квартире возможно только с согласия всех собственников комнат в данной квартире путем ее переустройства и (или) перепланировки.

Статья 42. Определение долей в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире

1. Доля в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире собственника комнаты в данной квартире пропорциональна размеру общей площади указанной комнаты.

2. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника комнаты в коммунальной квартире, находящейся в данном доме, пропорциональна сумме размеров общей площади указанной комнаты и определенной в соответствии с долей в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире этого собственника площади помещений, составляющих общее имущество в данной квартире.

3. Доля в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире собственника комнаты в данной квартире следует судьбе права собственности на указанную комнату.

4. При переходе права собственности на комнату в коммунальной квартире доля в праве общей собственности на общее имущество в данной квартире нового собственника такой комнаты равна доле в праве общей собственности на указанное общее имущество предшествующего собственника такой комнаты.

5. Собственник комнаты в коммунальной квартире не вправе:

1) осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество в данной квартире;

2) отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в данной квартире, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права собственности на указанную комнату.

6. При продаже комнаты в коммунальной квартире остальные собственники комнат в данной коммунальной квартире имеют преимущественное право покупки отчуждаемой комнаты в порядке и на условиях, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации.

Статья 43. Содержание общего имущества в коммунальной квартире

1. Собственники комнат в коммунальной квартире несут бремя расходов на содержание общего имущества в данной квартире.

2. Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в коммунальной квартире, бремя которых несет собственник комнаты в данной квартире, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в данной квартире указанного собственника.

Пользователь 9111.ru
Новокузнецк, 25.03.2009, 13:42

Посоветуйте, что делать?! У меня сейчас идет судебный процесс по возврату пуховика. Я-истец, основание предоставление недостоверной и неполной информации, а также отказ в предоставлении информации (инфо об ИП, как продавце). Так вот, я никак не могу доказать судье то, что это имело место быть... И свидетели, и аудиозапись, и документальное подтверждение, не знаю, что еще требуется. В то время, как представитель ответчика до сих пор не представил ни одного опровержения, а только затягивает процесс всякими поводами, а судья почему-то идет у него на поводу! Скажите, пожалуйста, какие еще доказательства нужны, если мне просто отказались предоставить инфо о продавце, я уже по этому поводу могу требовать расторжения договора. Или я не права? Очень нужна Ваша помощь. Заранее спасибо.

Ответить

Подтверждением заключения договора розничной купли-продажи является чек, на котором как правило указываются все данные о продавце.

Честно говоря я не совсем понимаю как связано требование о возврате пуховика и непредставление информации о продавце, совершенно два разных требования и две разные ситуации.

Обменять товар на другой или требовать возврата денег за товар можно только в случае обнаружения в нем недостатков (ст. 18 Закона "О защите прав потребителей";). Если вам не предоставили информацию о продавце, требовать забрать пуховик обратно и вернуть за него деньги вы не можете.

Да, вы имеете право знать всю информацию о продавце:

Статья 8. Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах)

1. Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах).

2. Указанная в пункте 1 настоящей статьи информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей при заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании услуг) способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском языке, а дополнительно, по усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на государственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации.

Статья 9. Информация об изготовителе (исполнителе, продавце)

1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы. Продавец (исполнитель) размещает указанную информацию на вывеске.

Изготовитель (исполнитель, продавец) - индивидуальный предприниматель - должен предоставить потребителю информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.

2. Если вид деятельности, осуществляемый изготовителем (исполнителем, продавцом), подлежит лицензированию и (или) исполнитель имеет государственную аккредитацию, до сведения потребителя должна быть доведена информация о виде деятельности изготовителя (исполнителя, продавца), номере лицензии и (или) номере свидетельства о государственной аккредитации, сроках действия указанных лицензии и (или) свидетельства, а также информация об органе, выдавшем указанные лицензию и (или) свидетельство.

3. Информация, предусмотренная пунктами 1 и 2 настоящей статьи, должна быть доведена до сведения потребителей также при осуществлении торговли, бытового и иных видов обслуживания потребителей во временных помещениях, на ярмарках, с лотков и в других случаях, если торговля, бытовое и иные виды обслуживания потребителей осуществляются вне постоянного места нахождения продавца (исполнителя).

А теперь об ответственности за не предоставление информации о продавце:

Статья 13. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение прав потребителей

1. За нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

2. Если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором.

3. Уплата неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождают изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) от исполнения возложенных на него обязательств в натуре перед потребителем.

4. Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

5. Требования потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной законом или договором, подлежат удовлетворению изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в добровольном порядке.

6. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

Статья 15. Компенсация морального вреда

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

И все, кроме Закон больше не говорит ни о какой ответственности именно за непредоставление информации о продавце!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Москва, 25.03.2009, 12:50

Вопрос по расчёту суммы возмещения утраченного заработка (дохода). Исходные данные:

1. Вычислена сумма среднемесячного дохода за 12 месяцев предшествующих ДТП. Допустим 50000 руб.;

2. Период временной нетрудоспособности составляет 177 суток (с 12 июня 2008 г. (дата ДТП) по 5 декабря 2008 г.).

3. За период временной нетрудоспособности по больничным листам выплачено (допустим) 100000 руб. Сам ВОПРОС: Какую сумму следует взыскивать с причинителя вреда и на каком основании сумма должна быть рассчитана именно так? Нужна формула вычисления. Помогите, плиз.

Ответить

Уважаемый Андрей!

Сумма рассчитывается на основании ст. 1086 Гражданского кодекса РФ и ст. 139 Трудового кодекса РФ.

Статья 1086. Определение заработка (дохода), утраченного в результате повреждения здоровья

1. Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности - степени утраты общей трудоспособности.

2. В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые подоходным налогом. Не учитываются выплаты единовременного характера, в частности компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие при увольнении. За период временной нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам учитывается выплаченное пособие. Доходы от предпринимательской деятельности, а также авторский гонорар включаются в состав утраченного заработка, при этом доходы от предпринимательской деятельности включаются на основании данных налоговой инспекции.

Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов.

3. Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается путем деления общей суммы его заработка (дохода) за двенадцать месяцев работы, предшествовавших повреждению здоровья, на двенадцать. В случае, когда потерпевший ко времени причинения вреда работал менее двенадцати месяцев, среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления общей суммы заработка (дохода) за фактически проработанное число месяцев, предшествовавших повреждению здоровья, на число этих месяцев.

Не полностью проработанные потерпевшим месяцы по его желанию заменяются предшествующими полностью проработанными месяцами либо исключаются из подсчета при невозможности их замены.

4. В случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не работал, учитывается по его желанию заработок до увольнения либо обычный размер вознаграждения работника его квалификации в данной местности, но не менее установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 26.11.2002 N 152-ФЗ)

5. Если в заработке (доходе) потерпевшего произошли до причинения ему увечья или иного повреждения здоровья устойчивые изменения, улучшающие его имущественное положение (повышена заработная плата по занимаемой должности, он переведен на более высокооплачиваемую работу, поступил на работу после окончания учебного учреждения по очной форме обучения и в других случаях, когда доказана устойчивость изменения или возможности изменения оплаты труда потерпевшего), при определении его среднемесячного заработка (дохода) учитывается только заработок (доход), который он получил или должен был получить после соответствующего изменения.

Статья 139. Исчисление средней заработной платы

Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего заработка), предусмотренных настоящим Кодексом, устанавливается единый порядок ее исчисления.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя независимо от источников этих выплат.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно).

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число календарных дней).

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих днях, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска определяется путем деления суммы начисленной заработной платы на количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели.

В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть предусмотрены и иные периоды для расчета средней заработной платы, если это не ухудшает положение работников.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Особенности порядка исчисления средней заработной платы, установленного настоящей статьей, определяются Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Я бы посчитала по такой формуле:

(50 000 / 29,4 * 177) - 100 000 = 201020 руб.

где, 29,4 - среднемесячное число календарных дней

Комсомольск, 25.03.2009, 12:39

На основании чего (статьи КоАП РФ) и вообще могу ли я ходатайствовать об отложении рассмотрения дела судом того момента, как появится возможность просмотра на судебном заседании вместе с судьей видеозаписи моего административного правонарушения, сделанной сотрудником ГИБДД? P.S. Видеозапись по каким-то причинам (сказали нет возможности) не была привезена, показана в первой инстанции. Реально ли ее вообще теперь посмотреть на суде второй инстанции и что-то доказать?

Ответить

Ходатайствовать об отложении дела вы конечно же можете, ссылаясь на необходимость предоставить дополнительные доказательства, но удовлетворить ходатайство или нет, решает судья, если посчитает, что запись эту достать и просмотреть невозможно, то откажет. Откладывать дело до неизвестного момента вам никто не будет, если отложат то ненадолго.

В вышестоящем суде вы также можете предъявлять доказательства, которые по каким-то причинам не были исследованы в суде первой инстанции, но предоставлять эти доказательства обязаны вы, и не надейтесь что суд будет вам в этом помогать!

Статья 30.6. Рассмотрение жалобы на постановление по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении рассматривается судьей, должностным лицом единолично.

2. При рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении:

1) объявляется, кто рассматривает жалобу, какая жалоба подлежит рассмотрению, кем подана жалоба;

2) устанавливается явка физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых вынесено постановление по делу, а также явка вызванных для участия в рассмотрении жалобы лиц;

3) проверяются полномочия законных представителей физического или юридического лица, защитника и представителя;

4) выясняются причины неявки участников производства по делу и принимается решение о рассмотрении жалобы в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения жалобы;

5) разъясняются права и обязанности лиц, участвующих в рассмотрении жалобы;

6) разрешаются заявленные отводы и ходатайства;

7) оглашается жалоба на постановление по делу об административном правонарушении;

8) проверяются на основании имеющихся в деле и дополнительно представленных материалов законность и обоснованность вынесенного постановления, в частности заслушиваются объяснения физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых вынесено постановление по делу об административном правонарушении; при необходимости заслушиваются показания других лиц, участвующих в рассмотрении жалобы, пояснения специалиста и заключение эксперта, исследуются иные доказательства, осуществляются другие процессуальные действия в соответствии с настоящим Кодексом;

9) в случае участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается его заключение.

3. Судья, вышестоящее должностное лицо не связаны доводами жалобы и проверяют дело в полном объеме.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Челябинск, 25.03.2009, 12:13

Скажите пожалуйста если у меня забрали права (пластик) в г.Симе Челябинской обл. где мировой судья будет рассматривать мое дело если я живу г.Челябинске.

Ответить

Вы сами можете выбрать место рассмотрения дела. Первоначально все дела направляются в суд по месту совершения админ. правонарушения, но если вас это не устраивает то вы можете подать ходатайство о рассмотрении дела в другом суде на основании следующей статьи КоАП РФ:

Статья 29.5. Место рассмотрения дела об административном правонарушении

1. Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица.

2. Дело об административном правонарушении, по которому было проведено административное расследование, рассматривается по месту нахождения органа, проводившего административное расследование.

3. Дела об административных правонарушениях несовершеннолетних, а также об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.35, 6.10, 20.22 настоящего Кодекса, рассматриваются по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

(в ред. Федерального закона от 29.04.2006 N 57-ФЗ)

4. Дело об административном правонарушении, влекущем лишение права управления транспортным средством, может быть рассмотрено по месту учета транспортного средства.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Воронеж, 25.03.2009, 12:01

В 8 ч.55 мин. составлен акт медосвидетельстования на состояние алкогольного опьянения, понятые: Иванов и Петров. В 9 ч.10 мин. составлен протокол о направлении на медосвидетельствование, Понятые: Иванов и Петров. В 9 ч.55 мин. составлен протокол об адм. правонарушении по ч.1 ст.12.8 КоАП имеется акт медосвидетельстования в мед. учреждении, но заполнен с нарушениями (не проводились клинические испытания, а написаны по показаниям алкотестера) и в данном протоколе об адм. правонарушении, свидетелями указаны теже: Иванов и Петров, которые уже не находились в данное время, в месте составления протокола (их данные были занесены заранее). Является ли данный протокол и акт мед. освидетельствования в мед. учреждении, составленными с нарушениями, и могут ли они быть признаны не действительными при рассмотрении дела...

Ответить

Здравствуйте, Евгений!

Понятые обязательно должны присутствовать на мед.освидетельствовании, а после его прохождения необходимо, чтобы они поставили свою подпись в акте и протоколе об адм. правонарушении, если их уже не было к моменту составления протокола, то значит они не поставили своих подписей, и следовательно такой протокол составлен с нарушением ст. 27.12. и может быть по этому основанию отменен. Но просить об отмене протокола надо зараннее, до судебного заседания, т.к. если вы придете в суд и скажете, что не согласны с протоколом, вас спросят: "Почему вы его не оспаривали раньше?". Поэтому по правилам в течение 10 сут. с момента вынесения данного протокола его можно обжаловать в вышестоящий орган ГИБДД или в суд.

Комсомольск, 25.03.2009, 12:00

На основании какой сатьи КОАП протокол об административном правонарушении по статья 12.15 часть 4 можно считать недействительным, а именно, в моей ситуации: в протоколе об административном правонарушении в графе "к протоколу прилагается" записано: видеофиксация, а в суде мне ее не предоставили, сославшись на ее отсутствие. Заранее спасибо!

Ответить

Здравствуйте, Сергей!

Признать протокол об админ.правонарушении недействительным можно только при нарушении порядка его составления или неуказания каких-то реквизитов, а именно:

Статья 28.2. часть 2 "В протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела".

3. При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в протоколе.

4. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

5. Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае, предусмотренном частью 4.1 настоящей статьи, в нем делается соответствующая запись.

6. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении.

К сожалению, в вашем случае отсутствие приложенных к протоколу материалов не является основанием для признания его недействительным.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Волгоград, 25.03.2009, 11:49

Как вести себя в следующей ситуации: в результате ДТП я получил телесные повреждения квалифицирующиеся по акту СМЭ как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Почти два года пролежал прикованным к кровати, сейчас слава богу могу ходить. Перенес очень много операций. Недавно подал иск о о возмещении материального ущерба и морального вреда, причиненных ДТП. В суде представляю себя сам, тка как денег нанять адвоката нет. ДТП произошло при следующих обстоятельствах: я на мопеде выезжял на главную дорогу там автомобиль совершил на меня наезд. В возбуждении уголовного дела в отношении водителя автомобиля было отказано так как он якобы не имел технической возможности остановить автомобиль. В суде судья сказала, что мне может быть отказано в удовлетворении иска если не докужу что был не виноват, потомучто это было взаимодействие двух ранспортных средств повышенной опастности. Подскажите Пжалуйста как мне себя вести? На какие статьи можно ссылаться?

Ответить

Уважаемый Виктор!

Дело в том, что судья в вашем случае не имеет право полностью отказать вам в удовлетворении иска, может только с учетом вашей вины (а по видимому доля вашей вины в ДТП присутствует) снизить размер компенсации. Ознакомьтесь, пожалуйста, с этими статьями Гражданского кодекса РФ:

Статья 1079. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих

1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).

2. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности.

3. Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.

Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (статья 1064).

Статья 1083. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред

1. Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит.

2. Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен.

При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено иное. При причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается.

Вина потерпевшего не учитывается при возмещении дополнительных расходов (пункт 1 статьи 1085), при возмещении вреда в связи со смертью кормильца (статья 1089), а также при возмещении расходов на погребение (статья 1094).

3. Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно.

Задано вопросов 2, из них VIP - 1
Коломна, 25.03.2009, 11:41

После смерти моего отца (в 1992 г.) в наследство автоматически вступает моя мама (свидетельство о праве наследования по закону есть (по которому она наследует только денежный вклад), запись внесена в реестр нотариуса, НО самого наследственного дела нет). В 2002 г. умирает мама. Наследниками являемся мы с сестрой. Договорились, что она наследует денежный вклад, который был оформлен на маму, а я наследую земельный участок, который был оформлен на папу. При обращении в нотариальную контору, нотариус открывает 2 (!) наследственных дела:

1/. на маму (в наследственную массу входит только денежный вклад, от которого я отказываюсь);

2/. на папу (получается, еще одно наследственное дело, спустя 10 лет после его смерти!) (в наследственную массу входит только земельный участок, от которого сестра отказывается). Заявление и отказ от денежного вклада у нотариуса я оформил, а пакет документов не собрал в связи с тем, что живу далеко. Сейчас появилась возможность дооформить наследственное дело. При первом визите к нотариусу она попросила собрать пакет документов, что я благополучно сделал. При втором визите она сказала, что не может выдать свидетельство, т.к. мне ничего не принадлежит (наследницей всего теперь является моя сестра, т.к. она приняла наследство матери). Уважаемые господа адвокаты и юристы, подскажите, пожалуйста, права ли нотариус? И что мне делать в сложившейся ситуации? Буду благодарен за Ваши ответы.

Ответить

Здравствуйте, Алексей!

Что-то ваш вопрос не совсем понятен.

Для ответа на этот вопрос необходимо пояснить: входил ли зем.участок в наследство на день смерти отца? При оформлении наследства после смерти отца кто-нибудь отказывался от наследства (т.к. непонятно почему наследует только мать, и почему только денежный вклад, где же в это время были вы и почему из наследства выпал зем.участок)?

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Бийск, 25.03.2009, 11:01

Выпил кружку пива и сразу сел за руль и поехал. Остановили сотрудники ГИБДД. Дыхнул в "трубку" прибор показал превышения, но на мед. освидетельствования меня не повезли и мало того даже копию протокола не дали, а права забрали. И теперь законно ли будет решение суда о лишении меня прав. Ведь мед. освидетельствования не было? Спасибо.

Ответить

Здравствуйте, Андрей!

В данном случае данные прибора должны были быть отражены в протоколе об адм.правонарушении (ст. 26.8 ч. 2 КоАП). Копия протокола должна быть обязательно вручена лицу, совершившему админ.правонарушение, по расписку (ст. 28.2 ч. 6 КоАП).

Для суда, чтобы выяснить факт совершения вами админ.правонарушения, нужны доказательства, среди которых ст. 26.2. называет: "...любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами".

Таким образом, и мед.освидетельствование (т.н. экспертиза), и показания спец. технических средств являются равными по силе доказательствами для суда. Так что вполне вероятно, что суд не будет долго разбираться в данной ситуации... Хотя конечно же, вы можете оспаривать действия сотрудников ГИБДД, говорить о том, что прибор может ошибаться....но шансы у вас невелики...

Удачи!

Задано вопросов 6, из них VIP - 0
Красноярск, 25.03.2009, 09:55

Г.Красноярск

В феврале месяце я двигался по однополосной дороге с двумя направлениями движения. Разметка на дороге была невидна из-за снежного наката в зоне действия знака обгон запрещен впереди меня двигался автомобиль ВАЗ 2106. Он подвинулся в право на обочину. На обочине тоже был снежный накат, и я опередил егоне выезжая за границу наката по средине дороги. Сотрудник ДПС остановил меня и сказал, что я нарушил предписание знака Обгон запрещен, выехал на полосу предназначенную для встречного движения и мои действия подпадают под статью 12.15 ч. 4 на экране прибора (КАДР) выезда за накат по средине дороги видно не было на мои обьяснения он никак не отреагировал выдал временное разрешение и направил дело Мировым судьям березовского района по месту совершения деяния (в поселке Березовка 15 км от Красноярска) В протоколе дату суда он указал 27.02.08 хотя дата фиксирования нарушения 16.02.09 Свидетелей он указывать не стал хотя со мной в машине находилась девушка ее видно даже на фото предоставленные как доказательства. СЕКРЕТАРЬ суда предложила мне сразу признать свою вину. На мое ходатайство о неправильно составленном протоколе я получил письмо где мне нужно явится в суд 05.03.09 в случае неявки дело будет расмотренно без моего участия. На суде я ходатайствовал о том чтобы меня назначили мои защитником суд удовлетворил ходатайство. По первому ходатайству вынесли определение что оно составлено без нарушений ст 28.2 протокол достаточный для проведения суда. На мой вопрос о свидетели который находился со мной в машине-судья предложила разыскать мне его самостоятельно. (будучи уверенным в своей правоте я не стал брать у потенциального свидетеля координаты) Судья ПЕтршина Л.М.перенесла слушанье и вызвала в суд единственных свидетелей сотрудника ДПС. На первое слушанье они не явились сославшись на сложности на работе. На втором слушанье я подал ходатайсво о том что разметка на даном участке дороги не видна опрееления по нему не прозвычало просто приобщили к делу. Половину вопросов которые были мной составлены были для свидетелей обрезаны судьей т.к. сотрудник ДПС из свиделя вдруг превратился в лицо официальное и явился экспертом в области ППД. На мой вопрос о Свидетелях он назвал только себя и своего напарника.

НА вопрос о знании статьи 12.15 судья меня оборвала-вы этими вопросами оскорбляете официальное лицо (ГДЕ же принцып равенства перед законом) На вопрос: Почему так уверены что был выезд сотрудник ДПС сказал-На Основании знака обгон запрещен. Судья признала меня виновным лишила на 4 месяца У меня вопрос как Обжаловать грамотно приговор? КАК перевести дело в Красноярск? Могу ли я подать жалобу или заявление в прокуратуру Красноярска? Если да то помогите грамотно составить?

Ответить

Здравствуйте, Николай!

На основании ст. 29.5. можно было до начала процесса у мирового судьи выбрать место рассмотрения дела:

1. Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица.

2. Дело об административном правонарушении, по которому было проведено административное расследование, рассматривается по месту нахождения органа, проводившего административное расследование.

3. Дела об административных правонарушениях несовершеннолетних, а также об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.35, 6.10, 20.22 настоящего Кодекса, рассматриваются по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

4. Дело об административном правонарушении, влекущем лишение права управления транспортным средством, может быть рассмотрено по месту учета транспортного средства.

Постановление мирового судьи нужно обжаловать в районный (городской) суд в течение 10 сут. со дня его получения.

На будущее, знайте, что повестка, выдаваемая сотрудниками ГИБДД при лишении прав, не является основанием для того, чтобы вы по ней явились в суд. Только повестка, выдаваемая судом, является основанием для вызова гражданина в суд, причем направлена она должна быть заказным письмом с уведомлением. Многие судьи направляют повестку простым письмом, знайте, что вы вправе по такой повестке также не являться в суд, т.к. не были извещены надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела. Это я к тому все говорю, что если есть возможность дело нужно затягивать. Срок давности по админ.делам 2 мес. (ст. 4.5. КоАП), поэтому если бы вы сначала заявили ходатайство об изменении места рассмотрения дела, а затем бы ждали когда придет повестка заказным письмом, как раз бы и прошло 2 мес., дело бы прекратили и вам вернули бы права.

По поводу протокола, надо было его обжаловать не в суд, а в вышестоящий орган ГИБДД, практика показывает, что там без особого разбора отменяют постановления, в суде же все наоборот. Протокол конечно же был составлен правильно, т.к. все что нужно было, сотрудники ГИБДД в протоколе указали. Нужно было в жалобе просить отменить постановление, вынесенное сотрудниками ДПС вообще,т.к. по вашему мнению отсуствует состав адм.правонарушения.

Что касается свидетелей, то здесь судья права, свидетелями вы должны были обеспечить себя сами. Конечно, раз вы не привели своих свидетелей, то в этой ситуации единственные свидетели - это сотрудники ДПС.

А фото-, видео- материалы, подтверждающие то, что разметку не было видно, вы в суде предъявляли?

Возможно судья не права была, что первоначально вызвала сотрудников ДПС в качестве свидетелей, а затем превратила их в экспертов. Во-первых, если уж на то пошло, она должна была назначить их экспертами своим определением заранее, поставить на разрешение эксперта определенные вопросы, да и вам не вправе была отказать задавать ваши вопросы. Во-вторых, теория экспертизы говорит о том, что вопросы в области права (в частности, правил дорожного движения) не являются для суда какими-то из области специальных знаний, поэтому и экспертизу в данном случае никакую не надо назначать. Это лишь говорит о некомпетентности судьи.

Думаю, что в прокуратуру в данном случае жаловаться не стоит (ответ будет для вас не утешительный, напишут, что нарушений не выявлено), у вас есть постановление суда, вот его и обжалуйте. В жалобе укажите все доводы, с которыми вы не согласны, но не забывайте, срок для обжалования в апелляционном порядке 10 дней. Или 1 год в кассационном порядке (в гражданскую коллегию областного (краевого) суда), если вдруг срок для апелляции пропущен и восстановить его по уважительным причинам нельзя.

Удачи!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 3, из них VIP - 1
Щелково, 25.03.2009, 07:23

Недавно при посещении магазина в МО г.Щелково охранник не пустил меня с коляской, указав на объявлении, находящееся на двери магазина. Правомерны ли действия сотрудника магазина? Знаю, что для Москвы существует закон Закон г. Москвы от 17 января 2001 года № 3 в соответствии с которым Вы действительно подходите под определение маломобильные граждане - инвалиды всех категорий, к которым относятся лица, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приведшими к ограничению жизнедеятельности, и вызывающее необходимость их социальной защиты; лица пожилого возраста; граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски; другие лица с ограниченными способностями или возможностями самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, вынужденные в силу устойчивого или временного физического недостатка использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления и собак-проводников. А как дело обстоит с Московской областью. Я одинокая мама, в связи с этим оставить ребенка не с кем, а покупать продукты и товары первой необходимости нужно. Заранее спасибо.

Ответить

Здравствуйте, Елена!

Действительно, ситуация не простая... К сожалению в настоящее время такой закон принят только в Москве... Да и на федеральном уровне нет ни одного закона, который бы отстаивал права "женщины с коляской". В этой ситуации можно действовать разными путями: например, если охранник не пускает, можно попросить, чтобы позвали администратора магазина может с ним удастся договориться (честно говоря, я бы просто оставила своего ребенка в коляске на временное попечение этого самого охранника или администратора - кто-то ведь должен за ребенком присматривать). Если все-таки хочется наказать этот магазин, то можно написать жалобу (отправить заказным письмом с уведомлением) например, в Роспотребнадзор или в администрацию района (там есть сектор по защите прав потребителей), ну или в другие органы, которые уполномочены осуществлять надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Думаю после получения жалобы, в магазине будет проведена проверка и наложен штраф.

Некоторые юристы советуют ссылаться на положения Гражданского кодекса: поскольку это публичный договор - не пускать с коляской не имеют права. Условия ограничивающие заключение публичного договора должны быть также явно видны всем, кто идет в магазин, как и вывеска "МАГАЗИН". Т.е., если охрана препятствует в проходе в магазин, при входе в него должно быть крупно написано:, что вход с колясками запрещен, чтобы покупатель издалека отворачивал от этого магазина. Если этого ничего нет, то при попытке не пустить Вас ссалайтесь на ст 426 ГК РФ.

Статья 426. Публичный договор

1. Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

Также можно вызывать милицию, пусть составят протокол об админ. правонарушении.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Белгород, 03.09.2007, 12:18

24.01.2005 мною был приобретен компьютер.

15.07.2007 произошел выход из строя системной платы (материнской) гарантия на которую даваемая фирмой ASUS 3 года. Я обратился в фирму продавец “РЕТ” г.Старый Оскол с целью устранения неисправности. После короткого осмотра мастер выдвинул предположение о выходе “южного моста” (который как в последствии выяснилось не имел защиты от статического напряжения и на подобных моделях часто выходил из строя то есть имеется на лицо ошибка в производстве), данную системную плату изъяли и выдали мне сохранную квитанцию, подмену сказали что обеспечить не могут потому что за последние 2 года компьютерный мир шагнул далеко в перед и подобной модели у них не имеется, я не стал настаивать. Через месяц невнятных ответов и многочисленных телефонных звонков в г. Воронеж где у них находится основной офис удалось выяснить что фирма ASUS признала свою вину и предлагает вернуть деньги поскольку системная плата ремонту не подлежит и предлагает 42$ доллара США вместо 85$ долларов США которые были заплачены за неё 24.01.2005.

1 вопрос: Почему мне пытаются вернуть только половину суммы вместо полной ее стоимости. Объясните пожалуйста правомерность такого шага. Да и хочу заметить что за эти 2 года компьютерная техника действительно настолько на столько шагнула вперед что из всех составляющих компьютера для дальнейшей эксплуатации к примеру с новой (современной) системной платой пригоден только жесткий диск. Остальные элементы такие как: процессор (6000 р.), видео карта (4000 р.) использованы на новой системной плате технически использованы быть не могут. То есть чистый ущерб 10000 р. Я бы не хотел бы заниматься “выдаиванием” денег, но сложившаяся ситуация заставляет меня прибегнуть к таким действиям, хотя я НАСТАИВАЮ на ремонте.

2 вопрос: Является ли невозможность использования выше указанных элементов причинением вреда моей собственности и имею ли я право требовать возмещения указанной суммы в размере 10000 р.

3 вопрос: Какие правовые акты и статьи из них являются основополагающими для “заставления” выполнить моё требование произвести гарантийный ремонт, а так же имеет ли право фирма “ASUS” отказать в нем сославшись на невозможность его проведения. Если в акте экспертизы будет написано что ремонту не подлежит-это приговор или как? В письме посланном фирме “ASUS” я попросил уточнить срок службы (не гарантийный) на системную плату ASUS P4P800X, а так же срок службы отдельных её элементов. В частности меня интересует срок службы южного моста, который и стал причиной поломки. В присланном ответе фирма ASUS указала срок службы всех элементом 3 года.

Ответить

Здравствуйте, Артем!

Постараюсь ответить на все ваши вопросы!

1. Почему пытаются вернуть только половину суммы? Мне кажется по ст. 18 Закона... (соразмерное уменьшение покупной цены), хотя это выбор покупателя, но никак не продавца! Вообще то по Закону о защите прав потребителей, Вам должны вернуть всю сумму полностью...

Ст. 18 Закона о защите прав потребителей говорит о том, что потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества вправе по своему выбору требовать:

- безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- замены на товар аналогичной марки;

- замены на товар другой марки.

Потребитель вместо предъявления этих требований вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствии продажи товара ненадлежащего качества. (Это как раз относится к вашему вопросу по поводу возмещения убытков!). Также по поводу возмещения вреда ст. 14 Закона о защите прав потребителей.

3. Ссылки на нормативную базу я сделала... Фирма имеет право отказать в гарантийном ремонте, если экспертизой доказано, что товар ремонту не подлежит, но тогда вам должны вернуть деньги или заменитб на тот же или другой товар.

Орёл, 03.09.2007, 12:00

Ответьте, пожалуйста, какие налоги и сколько должен платить налогоплательщик с обычной системой налогообложения с суммы договора подряда с физическим лицом? На такой-же вопрос, заданный ранее, я не получил внятного, понятного простому смертному, ответа. Спасибо.

Ответить

Здравствуйте, Иван!

Я думаю, что поскольку у вас организация с обычной системой налогообложения, вы с договора подряда платите НДС 18%, и больше никаких налогов...

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 6, из них VIP - 0
Москва, 28.08.2007, 13:00

Выграл дело в райсуде, после кассации решение вступило в силу. Могу ли сейчас через определение суда взыскать с ответчика компенсацию услуг представителя. В самом процессе эти вопросы не поднимались. Речь не идет о дополнительном решении. Как понимать фразу:"Вопрос о судебных расходах может быть разрешен определением суда (ст. 104 ГПК РФ)" из п.15 Пост. Пленума Верх. суда от 19.12.03. "о судебном решении"?На каком этапе ходатайство подавать? А если оплата произведена после вынесения решения райсудом и соответст. Никаких расходов до решения не было?. Подавать отдельный иск по затратам на представителя к ответчику нельзя-нет матер. Права, это сугубо процесс. Отношения.? Ст.100 ГПК п.1 говорит о том, что " стороне, в пользу которой состоялось решение.."Т.о. можно подать ходатайство после вынесения решения. Или я не прав?

Ответить

Здравствуйте, Вадим!

У меня была такая ситуация. Я была представителем ответчика, решение по делу было принято в пользу истца. Через некоторое время, по-моему через 3 месяца, к нам пришло еще одно исковое заявление о взыскании суммы расходов на представителя. Это было самостоятельное исковое заявление, оплаченное госпошлиной и рассматривалось оно отдельно от того дела, из которого вытекало! В итоге было вынесено еще одно решение о взыскании с нас расходов на оплату услуг представителя.

Вообще, суд принимает решение только по заявленным требованиям, соответственно отражает в решении только те требования, которые заявлялись в иске. Расходы на оплату услуг представителя также следовало бы указать в исковых требованиях, иначе суд об этом вопрос не разрешит!

Можно до принятия судом решения (до удаления суда в совещательную комнату) устно или письменно заявить ходатайство о взыскании расходов на оплату услуг представителя. Но ведь здесь же и вместе с ходатайством надо представить суду документы, подтверждающие расходы (договор, квитанции об оплате, акт приема-передачи денежных средств или др.). В противном случае, суд может отказать в этих требованиях, поскольку расходы вы еще не произвели!

Из смысла ст. 100 ГПК следует, что после вынесения решения можно подать отдельное ходатайство на имя того же судьи и попросить взыскать расходы.

А вот на счет того, что подавать отдельный иск нельзя, вы не правы... (в моем же случае подавали!). Ходатайство - это по сути то же самое заявление, обращеное суду. Почему тогда Вы счиаете, что подавать ходатайство можно, а отдельное исковое нельзя? И потом материальные и процессуальные отношения это совсем разные вещи и предметы у них разные и существуют они отдельно и независимо друг от друга (например, установление фактов, имеющих юр.значение - чисто процессуальная норма).

Так что подавайте на свое усмотрение или отдельный иск или ходатайство - принципиальной разницы в этом нет!

Удачи!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 28.08.2007, 00:18

Ответ на следующий вопрос. Мы с товарищем хотим заняться проектированием и монтажом локальных вычислительных сетей. На данный момент мы являемся студентами технческого ВУЗа, специальность "Вычислительные машины, системы, комплексы и сети". Есть опыт работы 2 года в этой области. Насколько я понимаю, если регистрироваться как юр. лицо, то необходима строительная лицензия. А получить ее мы не можем, т.к. нет высшего образования и 3 лет стажа. Подскажите, пожалуйста, выход из сложившейся ситуации. Может быть действовать как физическое лицо?

Ответить

Здравствуйте, Антон!

По требованиям лицензирующего органа в штате юр.лица, желающего получить лицензию, действительно должны быть квалифицированные специалисты. Это как минимум с высшим образованием и опытом работы от 3 лет (или со средним профессиональным образованием и опытом от 5 лет). Но есть и выход из этой ситуации! Вообще, те виды деятельности, которыми Вы собираетесь заниматься, подлежат обязательному лицензированию в любом случае, хоть через юр.лицо вы будете работать, хоть как физическое лицо!

Скорее всего, если хотите получать лицензию, то лицензирующий орган потребует, чтобы в штате организации было как минимум 3-4 специалиста (при этом надо помнить, что 50% штата можно поставить как молодых специалистов с дипломами не позднее 5 лет с момента окончания ВУЗа и 50% специалистов должны пройти повышение квалификации).

Мне кажется, что в вашей ситуации выход только один. Зарегистрируйте ООО, при регистрации у вас никто не попросит документов об образовании, найдите помещение под офис. Затем собирите все учредительные документы и найдите хороших специалистов, при этом необязательно их принимать на работу, в лицензионном центре при подготовке документов достаточно показать дипломы специалистов, которые якобы у вас работают, но на самом деле их и в помине не было, и никто не будет проверять (копии дипломов специалистов можно попросить у друзей, знакомых ит.д.). В штате можно показать директора, директором может быть кто угодно, с любым образованием и стажем работы, это не принципиально. Вы можете просто взять из ВУЗа справку о том, что еще учитесь и все. Кстати Ваш товарищ может сделать тоже самое и Вы себя укажите в штате в качестве молодых специалистов.

Что касается стажа, что ваши трудовые книжки тоже никто проверять не будет, поэтому можете немножко соврать, написать в документах, например, что стаж работы 3 года (в сведениях о стаже работы дописать "от балды" каое-нибудь место работы, где Вы якобы работали, или просто там где работали добавить несколько лишних лет).

В общем, чтобы Вы не испугались, я Вам скажу, что на самом деле 70% фирм получают лицензии примерно так, порой даже не имея ни одного нормального специалиста для этого.

Также если у Вас есть лишние деньги, можно обратиться в фирмы, которые занимаются оказанием услуг по подготовке документов для получения лицензии, там Вам и специалистов своих могут дать.

Так что дерзайте!

Если появятся вопросы, обращайтесь!

Пользователь 9111.ru
Владивосток, 22.08.2007, 06:15

Наше предприятие зарегистрировано в г.Владивостоке. Одно из обособленных подразделений располагается ЗАТО г.Фокино Приморского края. Обязаны ли мы при сокращении численности работников в соотвествии с п.4 ст.7 ФЗ "О закрытом административном территориальном образовании" от 14.07.1992 г. №3297-1 сохранять среднюю заработную плату в течение шести месяцев за работниками попавшими под сокращение или мы должны руководствоваться ст.178 ТК РФ?

Заранее благодарим!

Ответить

Здравствуйте, Вера!

Вам следует руководствоваться п. 4 ст. 7 ФЗ "О закрытом административно-территориальном образовании", т.к. ст. 178 ТК РФ содержит общие нормы, которые распространяются на всех работников, а ФЗ "О закрытом административно-территориальном образовании" - это специальная норма.

По общему правилу, если существует разница между общей и специальной нормой, то применяется специальная норма!

Пользователь 9111.ru
Владивосток, 22.08.2007, 06:05

Ответьте пожалуйста на вопрос: Протоколом общего собрания участиков Акционерного общества, а также в учредительных документах директор избран сроком на один год. Общим собранием участников этот же директор был переизбран на следующий срок. Необходимо ли уведомлять налоговый орган о том, что директор назначен на следующий год? Заранее спасибо!

Ответить

Здравствуйте, Татьяна!

Налоговый орган необходимо уведомлять. Иначе как же он будет отчитываться в налоговой?

Если в ваши учредительные документы при переизбрании директора вносятся изменения, то необходимо заполнить формы заявлений об изменеии, приложить новую редакцию учредительных документов (можно в форме изменений), приложить протокол общего собрания, в котором переизбрали директора, оплатить госпошлину.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Новосибирск, 22.08.2007, 05:57

Хочу продать автомобиль в рассрочку. Обязательна ли нотариальная регистрация сделки? Нужно ли согласие супруги? Автомобиль приобретен в период брака.

Ответить

Здравствуйте, Алексей!

Нотариальная регистрация такой сделки не обязательна.

Согласно ст. 163 ГК РФ "Нотариально удостоверенные сделки":

2. Нотариальное удостоверение сделок обязательно:

1) в случаях, указанных в законе;

2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась.

Т.е. нотариальная форма сделки требуется в том случае, если это прямо установлено законом (к договору купли-продажи это не относится) или если обе стороны изъявляют желание удостоверить сделку нотариально, хотя этого может и не требуется.

К нотариусу обращаются за тем, чтобы обезопасить себя... Вдруг получится такая ситуация, что покупатель подпишет договор, но деньги платить вам откажется, скажет что это не его подпись и т.д. (экспертизы в этом случае не всегда могут помочь). А если сделка удостоверена нотариусом, то здесь уже покупатель так сказать не сможет, кроме того нотариус проверят дееспособность лиц к нему обратившихся за совершением сделки, т.е. покупатель также не сможет впоследствии ссылаться на "помутнение рассудка" при подписании договора и т.д.

Согласно ст. 253 ГК РФ распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом.

Каждый из участников совместной собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех участников. Совершенная одним из участников совместной собственности сделка, связанная с распоряжением общим имуществом, может быть признана недействительной по требованию остальных участников по мотивам отсутствия у участника, совершившего сделку, необходимых полномочий только в случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об этом.

Об этом же говорит и ст. 35. Семейного кодекса РФ:

1. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов.

2. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга.

Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки.

3. Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга.

Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.

Поскольку автомобиль - это совместно нажитое имущество, то и распоряжаться им (в данном случае продавать) можно только по взаимному согласию супруги. Ваша сделка не подлежит обязательному нотариальному удостоверению, поэтому нотариального удостоверения согласия вашей супруги на куплю-продажу автомобиля также не требуется, предполагается, что она уже дала согласие на это.

Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Приозерск, 22.08.2007, 01:19

Я работаю в гос. учреждении. Суточные, при направлении в командировку, составляют 100 руб. Практика показывает, что этих денег порой не хватает даже на проезд в общественном транспорте. По сути я выполняю служебные обязанности и еще "доплачиваю" работодателю. Прошу разъяснить:

1.Могу ли я отказаться от командировки ссылаясь на то, что суточные не покрывают расходы, характерные для командировки. Каковы могут быть последствия такого отказа.

2. Какова правовая природа "суточных". Какие расходы они должны скомпенсировать командированному.

Ответить

Здравствуйте, Владимир!

Вы правы, на сегодняшний день суточные размером 100 рублей едва ли хватит на чай...

Трудовой кожекс РФ говорит:

Статья 168. Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой

В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику:

расходы по проезду;

расходы по найму жилого помещения;

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);

иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.

Таким образом, Вы работаете в гос.учреждении. Как правило в таких организациях бывают коллективные договоры, в которых и прописывается размер суточных. 100 рублей суточных установлено Постановление Правительства, т.е. на федеральном уровне. Работодатель с учетом своего финансового положения вправе увеличивать размер суточных до такой суммы, чтобы она действительно покрывала все расходы! Но ведь надо помнить. что минимальный размер суточных законодательно урегулирован, а вот максимальный - нет, этот вопрос остается полностью на усмотрение работодателя.

Что касается отказа от командировки. Вообще, отказываться от командировки нельзя, т.к. это прямые обязанности работника и отказ будет рассматриваться как прогул! Выход один - ехать в командировку, а затем как-то взыскивать недастающую сумму с работодателя (обращаться в КТС, если она есть на вашем предприятии, суд, в гострудинспекцию).

Вы можете собрать все чеки и другие документы, подтверждающие Ваши расходы, которые Вы произвели находясь в командировке, затем обратиться к своему работодателю и сказать, что 100 рублей, слишком маленькая сумма, что она не покрывает расходы и потребуйте установить суточные больше... В крайнем случае, недостающие деньги можно взыскать с работодателя через суд ссылаясь на вышеуказанную статью, но необходимо для этого иметь все подтверждающие расходы документы!

Суточные - это дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства, как правило под этим понимаются как раз расходы на питание! Все другие расходы также обязан оплачивать работодатель. Т.е. работник находысь в командировке не должен потратить ни копейки своих личных денег.

На автомобиле Х я стоял в крайнем левом ряду (не на перекрестке) и собирался повернуть во двор. Пропустил движущиеся по встречной полосе машины и уже начал поворачивать, как вдруг неожиданно слева (через две сплошные) меня начал обгонять автомобиль Y. Я предпринял всевозможные меры и начал крутить руль вправо, чтобы избежать столкновение, однако авария все равно произошла. На разборе в ГАИ нам определили «обоюдку», т.е. виноваты оказались мы оба. Он понятно почему: превышение скорости (свыше 60 км.ч.), пересечение двойной сплошной. Мне вменили то, что я нарушил п. 8.1. ПДД (мол я должен был не создавать помех движущемуся транспорту). Но как же так! Меня же ударили и я оказался виноватым. Уважаемые юристы, скажите, виноват ли я в этой ситуации? Хочу жаловаться в областное ГАИ. Как правильно все обосновать? Заранее благодарен.

Ответить

Здравствуйте, Сергей!

Вы в этой ситуации не виноваты.

Водитель другого ТС не соблюдая скоростой режим, видя что Вы собираетесь повернуть налево, у вас ведь мигал поворотник, несмотря на это, пересек 2-ю сплошную, что является грубым нарушением ПДД, создал Вам помеху и допустил столкновение!

Вы говорите, что на дороге было несколько полос для движения в одном направлении, а Вы поворачивали с крайней левой, соответственно ПДД не нарушали! Т.е. согласно п. 8.5. ПДД Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.

Что касается другого водителя п. 11.2. ПДД Обгонять безрельсовое транспортное средство разрешается только с левой стороны. Однако обгон транспортного средства, водитель которого подал сигнал поворота налево и приступил к выполнению маневра, производится с правой стороны. А он начал обгон слева, ничто ему не мешало перестроиться на правую полосу движения...

Помех, согласно п. 8.1. ПДД, Вы не создавали, т.к. дорога имела несколько полос для движения в одном направлении, а левая как раз и предназначена для поворота налево!

Таким образом, просто возьмите Постановление о привлечении к административной ответственности и напишите в вышестоящее ГАИ жалобу на это постановление, где опишите всю ситуацию и просите, чтобы Вас признали невиновным в совершенном ДТП.

Удачи!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Салехард, 15.08.2007, 08:50

А то запуталась. При расчете отпуска берется 12 месяцев, вот если один месяц из этих 12 был без расчета то мы берем дополнительный 13 месяц где был расчет? Или оставляем ровно 12

Спасибо. С уважением Валентина.

Ответить

Здравствуйте, Валентина!

Расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата.

Неполностью отработанные месяцы, или неоплачиваемые месяцы заменяются другими, полностью отработанными или полностью оплачиваемыми месяцами по выбору работника! Но всего должно получиться 12 месяцев!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 6, из них VIP - 1
Красноярск, 15.08.2007, 05:21

Уважаемые господа юристы! ВОПРОС: Установлены ли законом сроки прохождения стационарной психилого-психиатрической экспертизы, если подсудимый находится не под стражей, а на подписке о невыезде. Постановление суда было вынесено 28 мая 2007 года, но на экспертизу подсудимый до сих пор не явился.

Ответить

Здравствуйте, Елена!

каких-либо конкретных сроков я нигде не нашла, но могу посоветовать вот что!

В настоящее время ваше дело приостановлено , как я понимаю до получения результатов экпертизы! Попробуйте написать ходатайство на имя судьи, укажите, что прошло слишком много времени, а дело стоит на месте, подсудимый не исполняет постановление суда о прохождении экспертизы (уклоняется от экспертизы) и просите, чтобы ему заменили меру пресечения, взяли под стажу и обязали пройти экспертизу! На это ходатайство судья обязана вам ответить определением или постановлением. Посмотрите, что будет там написано, какова будет реакция судьи и там решайте: или обжалуйте в 10-дневный срок в вышестоящий суд или следуйте указаниям судьи. По идее, судья должна была указать, что подсудимый обязуется пройти экспертизу самостоятельно в ..... срок или в срок до ....! Уголовное дело тоже ведь не может вечно быть на рассмотрении в суде... ГПК РФ вообще предусматривает, что сроки рассмотрения дела у мирового судьи составляют 1 месяц с момента поступления заявления в суд, а в районном (городском) суде 2 месяца. Эти сроки конечно же редко когда соблюдаются, поскольку есть много оснований, чтобы отложить, приостановить или перенести дело на другую дату!

Кстати можете одновременно с подачей такого ходатайства подать заявление на бездействие судьи председателю того суда, в котором рассматривается дело, можно председателю вышестоящего суда, попросить принять меры, чтобы дело не стояло на месте!

Краснодар, 14.08.2007, 05:37

Купил квартиру полгода назад за 930 000 рублей. Сейчас продаю за 1 300 000 надо ли мне будет платить налог 13% с прибыли (с суммы, свыше 1 млн. руб), т.к. данная квартира была в собственности у меня менее 3-х лет.

Ответить

Здравствуйте, Владимир!

Согласно ст. 208 Налогового кодекса РФ к доходам от источников в Российской Федерации относятся:

5) доходы от реализации:

недвижимого имущества, находящегося в Российской Федерации;

иного имущества, находящегося в Российской Федерации и принадлежащего физическому лицу;

При реализации недвижимости предоставляются имущественные вычеты.

Статья 220. Имущественные налоговые вычеты

1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 2 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов:

1) в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 000 000 рублей, а также в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих 125 000 рублей. При продаже жилых домов, квартир, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков и земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более, а также при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанного имущества.

Таким образом, НДФЛ в размере 13% подлежит уплате. Налогооблагаемая база в Вашем случае составит 300 тыс.руб. (итого 39 000 рублей)

Для этих целей, чтобы обойти закон некоторые делают следующим образом: в договоре купли-продажи указывают цену 1 млн. руб., а на 300 тыс.руб. пишут расписку или составляют договор займа, как будто бы Вы дали в долг покупателю 300 тыс. руб., которые он Вам должен вернуть до какой-то конкретной даты. Так Вы получите свои деньги и налог Вам не надо будет платить!

Пользователь 9111.ru
Санкт-Петербург, 14.08.2007, 03:03

Вне зоны пешеходного перехода, из-за встречного потока машин, вышел пешеход, и, не пропустив машину, попал в аварию. Экстренное торможение не помогло избежать столкновения. ГИБДД признало водителя невиновным, а в действиях пешехода были отмечены грубые нарушения п 4.3 ПДД. Пешеход подал в суд иск о возмещении вреда здоровью и морального ущерба. Справедлив ли этот иск? Может ли он выиграть дело?

Ответить

Здравствуйте, Илья!

Иск правомерный, потерпевший может выиграть дело!

Согласно ст. 1064 ГК РФ

1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.

2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

Автомобиль - источник повышенной опасности, а вред, причиненный источником повышенной опасности, возмещается независимо от вины причинителя вреда!

Статья 1079. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих

1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).

Поскольку потерпевший сам способствовал ДТП, Вам также надо щнать и эту статью:

Статья 1083. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред

1. Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит.

2. Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен.

При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено иное. При причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается.

Вина потерпевшего не учитывается при возмещении дополнительных расходов (пункт 1 статьи 1085), при возмещении вреда в связи со смертью кормильца (статья 1089), а также при возмещении расходов на погребение (статья 1094).

3. Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно.

Здесь надо понимать, что умысла у самого потерпевшего не было, он не специально кинулся под машину, имела место грубая неосторожность! Однако вред был причинен здоровью потерпевшего, поэтому размер ущерба может быть уменьшен, но какую-то сумму с Вас все равно взыщут!

Что касается компенсации морального вреда, то для этого тоже есть законные основания:

Статья 1100 ГК РФ Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда:

вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;

Единственное, можно уменьшить размер компенсации морального вреда, его как правило определяет суд:

Статья 1101. Способ и размер компенсации морального вреда

1. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.

2. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Мценск, 14.08.2007, 01:08

Очень хочется услышать Ваш ответ на такой вопрос: имеют ли право на предприятии ставить условие, чтобы женщина не беременела 2 года и включать такой пункт в трудовой договор? И что будет, если такой пункт будет в договоре и работница его подпишет? Спасибо заранее.

Ответить

Здравствуйте, Юлия!

Ставить такое условие нельзя!!!

Трудовое законодательство исходит из принципа запрещения дискриминации в сфере труда, беременные такие же работники как и все, понятно что работодатель в целях ухода от предоставления разного рода льгот и преимуществ не желает держать у себя на рабте беременную женщину!

Согласно ст. 8 ТК РФ нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, не подлежат применению.

Т.е. включение такого условия в трудовой договор, например, не порождает за собой никаких последствий для работника, его подписавшего. Отказ от своего права на рождение ребенка, создание семьи и т.д. является ничтожным, т.к. ущемляет права работника!

Кроме того, Уголовным кодексом Российской Федерации установлена ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. (Статья 145 УК РФ "Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет"

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение женщины по мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, по этим мотивам -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов).

В любом случае, если женщина очень хочет устроиться именно на эту работу, то подписать такой договор можно, но надо помнить, что условие о том, чтобы женщина не беременнела 2 года, будет ничтожным! Если даже потом такую женщину в случае если она забеременнеет, уволят, то она может смело обращаться в суд с иском о восстановлении на работе, показать этот трудовой договор, и ее никто не сможет уволить! Может она и в гострудинспекцию обратиться, которая правомочна проводить разного рода проверки у работодателя, наложить штраф. Можно обратиться по данному факту в прокуратуру, там могут возбудить уголовное дело!

Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Краснодар, 14.08.2007, 00:06

Реализация готовой продукции без применения ККТ относится к длящимся или недлящимся административным правонарушениям?

Ответить

Это длящееся правонарушение и к ответственности виновное лицо привлекается с момента первого неприменения ККТ.

Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Москва, 08.08.2007, 04:35

Скажите, пожалуйста, могу ли я заключть договор купли-продажи части домовладения, имея на руках:

1.Архивную ксерокопию договора купли-продажи части домовладения (1977 года).

2.Спавку БТИ о том, что домовладение зарегистрировано на праве личной собственности (1983 года).

3.Справку БТИ (2004 года).

4.Технический паспорт жилого дома (2004 года).

5.Справку о пожаре (1983 года). При условии, что земельный участок был выделен под ИЖС, а земля принадлежит нам на праве пожизненного наследуемого владения. Но основная часть нашей половины дома сгорела в 1983 году. Остались только фундамент и часть стены, что отражено в тех. паспорте дома. Все остальные документы, необходимые для регистрации договора, готов собрать покупатель. Либо, могу ли я как-то использовать договор задатка, что бы получить деньги, а всю бумажную волокиту оставить покупателю?

Ответить

Здравствуйте, Роман!

Этих документов для заключения договора купли-продажи достаточно, единственное, что еще понадобится - это документы на земельный участок (Постановление главы администрации или договор пожизненно наследуемого владения и т.п.).

Я бы Вам лучше посоветовала заключить предварительный договор купли-продажи, он заключается в той же форме, что и договор купли-продажи, там даже те же самые условия указываются, там же можно указать и условие о задатке и возложить на покупателя обязанность собрать все необходимые документы! Предварительный договор отличается от задатка тем, что при подписании такого договора, покупатель становится обязанным заключить на условиях, которые указаны в предварительном договоре, основной договор купли-продажи. В случае отказа покупателя от заключения договор акупли-продажи, его можно понудить к заключению договора купли-продажи в судебном порядке и взыскать убытки. А при подписании соглашения о задатке, в случае если покупатель передумает покупатель дом и не станет заключать договор купли-продажи, его ни к чему нельзя будет обязать, Вы ему только задаток не вернете и все...

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 08.08.2007, 01:37

Мне известно, что мой дедушка составил завещание на мое имя, завещая мне все свое имущество, включая нашу общую квартиру, где мы оба проживали. Я сопровождал дедушку при походе к нотариусу, однако при удостоверении завещания не присутствовал. Завещание хранилось у деда в общем ящике с другими документами. При проверке мною в день смерти некоторых документов, включая завещание не оказалось на месте. Т.о. завещание было утеряно. Каков может быть порядок моих действий, учитывая, что мне известны основные данные из завещания - число, место составления, имя нотариуса, примерная формулировка и т.д. Я боюсь пропустить срок подачи заявления о принятии наследства. Имеет ли смысл обращаться в правоохранительные органы, чтобы засвидетельствовать факт пропажи документов? Может ли это как-то помочь в моем случае - я очень боюсь, что пропустив срок, мне возможно придется доказывать в суде, что я фактически принял наследство и имею законные права на свою долю, т.к. моя мама, будучи пенсионеркой, также обязательно должна наследовать за своим отцом. Каким образом мне следует фактически вступить в наследство и какими документами это должно быть подтверждено для последующего обращения в суд, если я все-таки пропущу шестимесячный срок для подачи заявления нотариусу? В частности, может ли быть таким документом квитанция об уплате налога на собственность моего дедушки, оплаченная уже после его смерти?

Ответить

Здравствуйте, Дмитрий!

Чего же вы ждете, немедленно обращайтесь к нотариусу! У каждого нотариуса хранится копия завещания. Вам только надо прийти к тому нотариусу, который удостоверил завещание и попросить выдать копию, правда за это надо будет заплатить госпошлину в размере примерно 100 рублей. Думаю, что в правоохранительные органы обращаться не надо, нотариус Вам и так выдаст дубликат, тем более, что завещание составлено на Ваше имя! Тут же и напишете заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.

6-ти месячный срок постарайтесь не пропустить, зачем вам лишние хлопоты с судами?

Квитанция об уплате налога на собственность может служить безоговорочным доказательством фактического принятия наследства, т.к. ст. 1153 ГК РФ говорит о том, что признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Могут приниматься во внимание и другие документы, квитанции об оплате за коммунальные услуги, за телефон, Ваша прописка в этой картире, показания свидетелей (соседей например, которые скажут, что вы проживаете в этой квартире и после смерти дедушки).

Удачи!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Нальчик, 08.08.2007, 01:03

Прошу помощи! Фирма по результатам запроса гос. органа в виде котировочных заявок выйграла и подписала - государственные контракты на поставку, установку и пуско-наладку бытовых кондиционеров. После заключения контрактов появилась информация от других конкурсантов, о необходимости наличия лицензии на данный вид деятельности. Естественно как мне видется, грозят 171 УК!

По ответу Лицензионной палаты субъекта РФ на мой запрос: В соответсвии с ФЗ №128 "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 08.08.2001 г. такой вид деятельности, как установка и монтаж бытовых кондиционеров, в перечень лицензируемых видов деятельности не включен. По ответу Отделения субъекта РФ Федерального лицензионного центра при Росстрое на мой запрос: На основании ФЗ №128 лицензированию подлежит деятельность по строительству зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответсвенности. Постановление Правительства от 21 марта 2002 г. №174 "О лицензировании деятельности в области проектирования и строительства" определяет, что деятельность по строительству зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответсвенности в соответсвии с государственный стандартом включает выполнение строительно-монтажных работ, в том числе общестроительных, отделочных, санитарно-технических, специальных и монтажных работ, а также выполнение работ по ремонту зданий и сооружений, пусконаладочных работ и функций заказчика-застройщика. Деятельность по установке бытовых кондиционеров относится к санитарно-техническим работам и подлежит лицензированию. Но в п.1 постановления Правительства РФ от 21 марта 2002 г. №174 "О лицензировании деятельности в области проектирования и строительства" есть исключение - лицензирование деятельности требуется только при осуществлении строительства, расширения, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения). Как мне кажется в ФЛЦ при Росстрое просто закрыли глаза на описанныйй п.1 вышеуказанного постановления в моём запросе! И дали неожиданный для меня ответ…

Не один из пунктов не охватывает работы фирмы по установке и пуско-наладке бытовых кондиционеров осуществляемые в рамках выполнения подписанных гос. контрактов, следовательно по моему мнению и лицензия не требуется! Этой информацией прижимают участники конкурса! Времени доказать что лицензия не требуется, естественно уже и нет! Приходится перейти на путь заключения агентского договора или договора подряда с фирмой у которой есть лицензия на данный вид деятельности!? Может есть другие пути, а если нет то как лучше оформить договор (и какой, агентский?) с фирмой у которой лицензия… Прошу помощи и советов!

Ответить

Здравствуйте, Тимур!

Лично я думаю, что установка кондиционеров лицензированию подлежит!

В соответсвии с ФЗ №128 "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 08.08.2001 г. такой вид деятельности, как установка и монтаж бытовых кондиционеров, в перечень лицензируемых видов деятельности не включен. Однако, в этом законе указан пункт "Строительство зданий и сооружений, за исключение сооружений сезонного или вспомогательного назначения", который лицензированию подлежит! Установка и пусконаладка бытовых кондиционеров входит в понятие "Строительство зданий и сооружений". На этот счет в каждом филиале лицензирующего органа есть методические рекомендации, которые Вы можете попросить... Так вот, в этой методичке под названием "Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом" указаны и подробно расписаны все виды строительной деятельности, на осуществление которых требуется лицензия! Среди прочих имеются такие пункты:

"Санитарно-технические работы":

п. Работы по устройство внутренних инженерных систем и оборудования:

пп. Устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации (согласитесь, что установка кондиционеров относится именно к этому пункту)!

Далее, что касается пусконаладочных работ, указано:

Подлежат лицензированию "Пусконаладочные работы": систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Что касается Постановления Правительства, вы все правильно пишите, но немного неправильно понимаете смысл фразы "Лицензирование деятельности требуется только при осуществлении строительства, расширения, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения".

Деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническоиу перевооружению зданий и сооружений включает выполнение строительно-монтажных работ, в т.ч. обществроительных, отделочных, санитарно-технических, специальных и монтажных работ, а также выполнение работ по ремонту зданий и сооружений, пусконаладочных работ и функций заказчика-застройщика.

Кроме того, скажу сразу, что из всего огромного перечня строительных работ, не требуется получение лицензии тоолько на текущий ремонт!!! Все остальное лицензированию подлежит! Поэтому в нашем Пермском филиале молодым фирмам рекомендуют заняться сначала текущим ремонтом, поднабрать кадров, спецтехники, обучить людей, а вот уже потом приходить и получать лицензию на другие виды деятельности! Есть у меня и знакомые фирмы, которые тоже занимаются установкой кондиционеров и у них есть на это лицензии!

Не знаю, убедила я Вас или нет?!

Что касается вида договора, то тут все еще сложнее, как мне кажется! Вообще, если Ваша деятеьность подлежит лицензированию, то чтобы заключить договор подряда с фирмой у которой есть лицензия конкретно на установку и пусконаладку кондиционеров, то вы по отношению к этой фирме будете являться Генподрядчиком и имеете право заключить договор подряда только, если у Вас есть лицензия генподрядчика! Это означает, что ваша фирма сама не может выолнять такие работы или у нее нет на это лицензии, но Вы имеете право нанимать фирмы, у которых есть лицензии на данный вид деятельности. И лицензия такая деляется просто... (если решитесь на такую лицензию могу помощь советами и бланками документов).

По поводу агентского договора ничего сказать не могу, т.к. на практике в строительных работах применяется договор подряда, но судя по тексту ГК РФ, на выполнение работ он тоже может заключаться, но надо помнить, что договор агентирования имеет свои особенности (см. ст. 1005 ГК РФ). Зато лицензии при заключение такого договора не требуется!

Надеюсь я Вам чем-то помогла!

Пользователь 9111.ru
Москва, 08.08.2007, 00:36

У меня к Вам след. Вопрос: за июль мне была начислена разовая премия, подскажите, если я оплачиваю алименты, данная премия будет включена в рассчет оплаты алиментов? Или разовые премии не учитываются при расчете алиментов?

Ответить

Здравствуйте, Александр!

Премии тоже включаются в расчет алиментов!

Согласно Постановлению Правительства от 18.07.1996г. № 841 "О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых проиводится удержание алиментов на несовершеннолетних детей"

п. 1 Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится со всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения как по основному месту работы, так и за работу по совместительству, которые получают родители в денежной (натуральной или иностранной валюте) и натуральной форме, в том числе:

- с премий (вознаграждений), имеющих регулярный или периодический характер, а также по итогам работы за год.

Задано вопросов 6, из них VIP - 0
Королёв, 08.08.2007, 00:28

В свидетельстве о госуд. Регистрации права на квартиру неправильно указали в данных владельца дату выдачи паспорта и код подразделения органа выдавшего его. Насколько это серьезно? Нужно ли переделать? Как это делается?

Ответить

Здравствуйте, Елена!

Это серьезно! Свидетельство надо переделывать, чтобы в дальнейшем не получилось так, что Вас как-будто и не являетесь собственницей квартиры, ни одну сделку Вам не совершить с таким свидетельством и не подтвержить факт наличия квартиры в собственности!

Обратитесь в регистрационную службу, где выдали свидетельство, напишите заявление, укажите по какой причине просите свидетельство переделать, Вам там скажут что для этого надо!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Мурманск, 01.08.2007, 01:49

Будьте любезны, проконсультируйте, пожалуйста, по вопросу о перерасчете пенсии по старости. С 2001 по 2003 года муниципальное производственное предприятие ЖКХ не перечисляло взносы в пенсионный фонд по причине отсутствия средств. В 2003 году предприятие объявили банкротом. Скажите, пожалуйста, имеет ли право коллектив предприятия, обратиться в суд за защитой своих прав по перечислению пенсии по старости и определить ответчиком пенсионный фонд в соответствии со ст. 403 ГК РФ. Искренне надеемся на Вашу помощь. С уважением, коллектив предприятия.

Ответить

Здравствуйте, Оксана Вячеславовна!

Ваша ситуация нередкая, у нас тоже немало предприятий в городе, которые обанкротились и не перечисляли взносы в ПФ. Та статья на которую Вы ссылаете никакого отношения к Вашему случаю не имеет!

Если предприятие не имеет преемников, т.е. вообще ликвидировано, то взносы за вас никто не заплатит, к сожалению такова реальность, куда не обращайтесь! А вот если остался преемник, то взносы в судебном порядке взыскиваются с преемника. На счет того, кто может подавать в суд подобные иски, в судебной практике нет единого мнения. Исковое заявление может подать работник или коллектив работников, т.е. пишется одно заявление, но задолжность указывается на каждого работника, при этом не обязательно чтобы все присутствовали в суде. Пенсионный фонд в качестве ответчика не может быть привлечен, поскольку на нем не лежит обязанности перечислять взносы за работников, такая обязанность лежит на организации (работодателе), он и будет ответчиком! Если исковое заявление подается работниками, то у участию в деле обязательно привлекается пенсионный фонд в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Это наиболее простой вариант.

А вот в некоторых случаях, и такое уже в практике случалось, когда работники подают иски к работодателю о взыскании страховых взносов, а суд считает таких работников ненадлежащими истцами, поскольку считает, что обязанность истребовать взносы в ПФ лежит ислючительно на органах пенсионного фонда, поэтому и истцами по таким делам может быть только ПФ, а работники уже как третьи лица привлекаются.

Т.е. если есть возможность взыскать с работодателя сумму взносов, то попробуйте обратиться в ПФ с требованием, чтобы он от имени работников подал в суд иск... Если не подает, то подавайте самостоятельно! Удачи!

Пользователь 9111.ru
Москва, 01.08.2007, 00:25

Купила сумку кожанну за 1 700 руб., через 2 месяца обнаружила, что в некоторых местах (не связанных с трением с одеждой) исчезла краска и образовались красные пятна. В магазине сказали что на сумку гарантия 1 мес., о чем якобы у них написано в информации которая стоит возле кассы (информация обобщена - на все товары 1 мес. гарантии). Я не видела этой информации изначально при покупке сумки. На ярлыке, ценнике и в чеке сведения о сроках гарантии отсутсвуют. Хотела в магазин вернуть сумку, но они отказали. Как быть если хочу забрать деньги обратно? Законна ли позиция магазина по месту расположения информации по сумке в отношении срока гарантии? С уважением,

Ответить

Здравствуете, Елена!

Что касается сроков гарантии на товар, то ст. 10 Закона о защите прав потребителей предусматривает, что Продавец обязан своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах. Эта информация включается в себя в том числе и сведения о гарантийном сроке. Доводиться до покупателей она должна в технической документации, прилагаемой в товарам, на этикетках, маркировках или иным способом, принятым для отдельных видов товаров (например, в гарантийном талоне).

Исходя из содержания этой статьи, информация о гарантийном сроке, которая висит возле кассы, не может считаться надлежащим уведомлением покупателя о гарантийном сроке. Тем более, что Вы ее и не видели... я бы например тоже не посмотрела... А продавец даже Вам и не сказал, чтобы Вы прочитали эту информацию и даже устно о гарантийном сроке не сказал... В таких случаях я обычно сама спрашиваю при покупке сколько на товар устанавливается гарантия. Обычно на такие товары как сумки, обувь, одежда выдавать гарантиные талоны или еще как-то документы, свидетельствующие о гарантийном сроке, у продавцов не принято...

Таким образом, продавец нарушил ваши права тем что не сообщил своевременно необходимую информацию о товаре (ст. 10) и поэтому должен нести ответственность по ст. 12 "Ответсвенность продавца за ненадлежащую информацию о товаре", в которой говорится: "Продавец, не предоставивший покупателю полной и достоверной информации о товаре несет ответственность по ст. 18, а это значит, что Вы теперь вправе требовать:

- безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом

- соразмерного уменьшения покупной цены

- замены на товар аналогичной марки (модели)

замены на такой же товар другой марки (модели)

Вместо предъявления этих требований покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Я бы Вам посоветовала написать письменную претензию продавцу, в которой потребовать вернуть деньги и указать фразу: "В случае неудовлетворения моих требований в 10-дневный срок с момента получения данной претензии, я буду вынуждена обратиться в суд. При этом с вас кроме суммы основного долга будут взысканы неустойка за неисполнение моих требований в добровольном порядке, а также все понесенные мною убытки." Направить претензию заказным письмом с уведомлением или принести лично в магазин, один экземпляр претензии отдать продавцу, на втором, который останется у Вас продавец должен поставить отметку о получении ("Претензию получила". Должность. Подпись, расшифровка подписи, дата). Если отказываются подписывать, бери с собой 2 свидетелей и пусть они напишут на претензии "От подписи отказалась", и поставят свои подписи и дату.

Затем посмотрите, как отреагирует продавец, если никак, обратитесь в комитет по защите прав потребителей с заявлением о нарушении Ваших потребительских прав, там все за Вас сделают, плюс должны провести проверку в магазине. Можно конечно и в суд обратиться, но процедура долгая и не для слабонервных... Зато через суд можно взыскать неустойку за неисполнение требований в добровольном порядке (ст. 23) (т.е. если по истечении 10 дней с момента получения претензии продавец не исполнил Ваши требования, то на 11-й день начинается исчисляться неустойка) в размере 1% цены товара за каждый день просрочки. Плюс суды теперь обязаны в любом случае взыскивать с продавцов, нарушающих права потребителей, штраф, который идет в доход государства.

Так что выбирайте себе варианты поведения и отстаивайте свои права!

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 31.07.2007, 00:00

Я живу в двухкомнатной квартире, которая является коммунальной, т.е. разные лицевые счета. Прописаны там мой отчим, но живет падчерича, т.е.я,а у соседки прописаны 3 человека. Вопрос: может ли моя соседка сдать свою комнату без моего согласия. Спасибо. Жду ответа,

Ответить

Здравствуйте, Татьяна!

Вообще, чтобы ответить на Ваш вопрос, надо знать, в собственности находится квартира или нет. Если в собственности, то эта коммунальная квартира находится в долевой собственности, т.е. одна доля принадлежит Вашему отчиму, вторая – соседке. Согласно ст. 247 Гражданского кодекса РФ владение и пользование имуществом (в том числе сдача внаем), находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. Но поскольку прописаны в комнате не Вы, а ваш отчим, то и согласия соседка должна не у Вас просить, а у отчима! А вот если квартира в муниципальной собственности, то согласия на сдачу внаем соседка должна не у Вас просить, а у органов местного самоуправления, в чем ведении находится данная квартира.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Астрахань, 30.07.2007, 06:51

Купили две квартиры и объединили их в одну большую. Говорят, это нужно как-то согласовывать. Объясните, пожалуйста! Заранее спасибо.

Ответить

Здравствуйте, Ольга!

Конечно же это надо было согласовать. Ваш вопрос подпадает под нормы главы 4 Жилищного кодекса РФ. Я Вам ее ниже укажу, попробуйте сами разобраться, как надо было сделать и что теперь может быть, если вдруг органы власти заметят перепланировку!

Глава 4. ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Статья 25. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения

1. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

2. Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

Статья 26. Основание проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

1. Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления (далее - орган, осуществляющий согласование) на основании принятого им решения.

2. Для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения собственник данного помещения или уполномоченное им лицо (далее в настоящей главе - заявитель) в орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения представляет:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации;

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

3. Орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных частью 2 настоящей статьи. Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения органом, осуществляющим согласование.

4. Решение о согласовании или об отказе в согласовании должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных представленных в соответствии с частью 2 настоящей статьи документов органом, осуществляющим согласование, не позднее чем через сорок пять дней со дня представления указанных документов в данный орган.

5. Орган, осуществляющий согласование, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения. Форма и содержание указанного документа устанавливаются Правительством Российской Федерации.

6. Предусмотренный частью 5 настоящей статьи документ является основанием проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Статья 27. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

1. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения допускается в случае:

1) непредставления определенных частью 2 статьи 26 настоящего Кодекса документов;

2) представления документов в ненадлежащий орган;

3) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.

2. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи.

3. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

Статья 28. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

1. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения подтверждается актом приемочной комиссии.

2. Акт приемочной комиссии должен быть направлен органом, осуществляющим согласование, в организацию (орган) по учету объектов недвижимого имущества.

Статья 29. Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения

1. Самовольными являются переустройство и (или) перепланировка жилого помещения, проведенные при отсутствии основания, предусмотренного частью 6 статьи 26 настоящего Кодекса, или с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 26 настоящего Кодекса.

2. Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее жилое помещение лицо несет предусмотренную законодательством ответственность.

3. Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, или наниматель такого жилого помещения по договору социального найма обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование.

4. На основании решения суда жилое помещение может быть сохранено в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни или здоровью.

5. Если соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в указанный в части 3 настоящей статьи срок в установленном органом, осуществляющим согласование, порядке, суд по иску этого органа при условии непринятия решения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, принимает решение:

1) в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи такого жилого помещения средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника такого жилого помещения обязанности по приведению его в прежнее состояние;

2) в отношении нанимателя такого жилого помещения по договору социального найма о расторжении данного договора с возложением на собственника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем по указанному договору, обязанности по приведению такого жилого помещения в прежнее состояние.

6. Орган, осуществляющий согласование, для нового собственника жилого помещения, которое не было приведено в прежнее состояние в установленном частью 3 настоящей статьи порядке, или для собственника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем по расторгнутому в установленном частью 5 настоящей статьи порядке договору, устанавливает новый срок для приведения такого жилого помещения в прежнее состояние. Если такое жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в указанный срок и в порядке, ранее установленном органом, осуществляющим согласование, такое жилое помещение подлежит продаже с публичных торгов в установленном частью 5 настоящей статьи порядке.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Великий Новгород, 30.07.2007, 06:30

Мы заключили договор-купли продажи с обременением т. к.мы уезжали на лечение за границу (у нас вид на жительство) ,а денег у покупателя не оказалось, в договоре указан срок расчёта до 1 марта,. Перед регистрацией в ГБР мы договорились о том, что они вышлют на мой банковский счет полностью деньги с процентами за просроченное время, а мое доверенное лицо снимет обременение. Все это время мы вели переписку по эл. почте. В которой просили ускорить расчет и оговаривали сумму неустойки, но только 24 июля нам сообщили о готвности выплатить оставшуюся сумму. И,предложили: 1. приехать нам и лично получить деньги. 2. передать деньги доверенному лицу (6 месячный срок доверенности истек 9 июля) или 3. положить деньги на депозит нотариусу, который и снимет обременение Но по состоянию здоровья я не могу немедленно ехать, а поручать кому либо получать деньги я не хочу. У меня есть сомнения, что покупатель положит всю оговоренную сумму, а она отличается от той которая прописана в договоре, а каких либо письменных документов об этом нет. Я давал расписку о получении задатка. Пожалуйста, обясните: 1. Является ли основанием для расторжения договора невыполнение обязательства покупателем.?

2. Каков порядок расторжения договора?

3.Обязаны ли мы возвращать задаток в случае расторжения по нашей инициативе?

4. Через какой срок после уведомления нас о готовности расчитаться и при каких условиях покупатель может обратится к натариусу?

5. Какое у нас есть право на получение неустойки, если она не прописана в договоре? Спасибо.

Ответить

Уважаемый, Михаил!

Ответы на Ваши вопросы пока дать затруднительно, т.к. не понятно зарегистрировали ли Вы договор в рег.службе? Дело в том, что договор купли-продажи недвижимости считается заключенный только с момента его регистрации в регистрирующем органе, до этого момента договора нет! Соответственно вопрос о расторжении договора, который юридически не существует, ставить нельзя! Поэтому поясните этот момент и тогда я Вам смогу ответить по существу! А по общему правилу неисполнение обязательств одной из сторон договора, как в Вашем случае, является основанием для его расторжения.

Что касается задатка, то вы его по нормам Гражданского кодекса РФ обязаны вернуть, причем в 2-ом размере.

§ 7. Задаток

Статья 380. Понятие задатка. Форма соглашения о задатке

1. Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.

2. Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме.

3. В случае сомнения в отношении того, является ли сумма, уплаченная в счет причитающихся со стороны по договору платежей, задатком, в частности вследствие несоблюдения правила, установленного пунктом 2 настоящей статьи, эта сумма считается уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное.

Статья 381. Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком

1. При прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения (статья 416) задаток должен быть возвращен.

2. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка.

Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное.

Что касается Вашего 4 вопроса в гражданском кодексе предусмотрено следующее:

Статья 327. Исполнение обязательства внесением долга в депозит

1. Должник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законом, в депозит суда - если обязательство не может быть исполнено должником вследствие:

1) отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;

2) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;

3) очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;

4) уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.

2. Внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит нотариуса или суда считается исполнением обязательства.

Нотариус или суд, в депозит которого внесены деньги или ценные бумаги, извещает об этом кредитора.

На счет какого-то конкретного срока я сказать затрудняюсь, никогда не слышала и не сталкивалась! Думаю, что здесь покупатель вправе сам решать, когда ему обратиться к нотариусу… А если учитывать то, что Вы находитесь далеко от покупателя, то по пп. 1п. 1 ст. 327 ГК РФ покупатель может хоть сразу как у него появятся деньги обратиться к нотариусу!

Вопрос 5 по поводу неустойки! Скорее всего, если неустойка не оговоре в договоре, то на этот случай есть «неустойка законная», но наверное это будут проценты за пользование чужими денежными средствами, а не неустойка! Об этом говорит ст. 486 ГК РФ. Исчисляются проценты из ставки рефинансирования Центробанка РФ от общей суммы договора.

Статья 486. Оплата товара

1. Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

2. Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты товара, покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара полностью.

3. Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса.

4. Если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается принять и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения договора.

5. В случаях, когда продавец в соответствии с договором купли-продажи обязан передать покупателю не только товары, которые покупателем не оплачены, но и другие товары, продавец вправе приостановить передачу этих товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором.

Статья 395. Ответственность за неисполнение денежного обязательства

1. За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму.

3. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Удачи!!!

Санкт-Петербург, 30.07.2007, 02:06

Нужна помощь, в Санкт-Петербурге. Возмещение ущерба (здоровью, морального) после ДТП. С чего начать?

Ответить

Здравствуйте, Роман!

Прежде всего, я бы Вам посоветовала обратиться к виновнику ДТП с письменной претензией, которую можно отправить заказным письмом с уведомлением, у Вас будет подтверждение того, что он письмо получил! В претензии указать фразу: «В случае неудовлетворения моих требований в 10-дневный срок с момента получения данной претензии, я буду вынужден обратиться в суд. При этом с вас кроме суммы основного долга будут взысканы все судебные расходы». Вдруг после этой претензии виновник удовлетворит Ваши требования в добровольном порядке!

Если никакой реакции нет, подавайте в суд Исковое заявление о возмещении вреда здоровью в результате ДТП и компенсации морального вреда. Что касается суммы, которую Вы будете предъявлять за вред здоровью, то здесь Вам надо собрать все подтверждающие документы о том, что Вам действительно был причинен вред и документы, подтверждающие тяжесть этого вреда, затем чеки на лекарства и на медицинские услуги. На основании этих чеков получится сумма, подлежащая возмещению за вред здоровью. Размер компенсации морального вреда может быть какой Вы пожелаете, хоть 3 млн., но не надо забывать, что несмотря на то, какую сумму морального вреда Вы заявите, суд оставляет за собой право уменьшить эту сумму до такой, какую сочтет нужной! Ниже я Вам перечислю статьи Гражданского кодекса РФ, на которые можно ссылаться в исковом заявлении.

Чтобы Вам было понятнее разобраться во всех этих нормах, поясню: источник повышенной опасности (ст. 1079) – это автомобиль, его владелец – лицо, ответственное за причинение вреда, причем надо обратить внимание, что он в данном случае отвечает за вред, независимо от его вины (т.е. даже в том случае, если вред был причинен по неосторожности).

Статья 151. Компенсация морального вреда

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда

1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.

2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом.

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества.

Статья 1079. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих

1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).

2. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности.

3. Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.

Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (статья 1064).

Статья 1082. Способы возмещения вреда

Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15).

Статья 15. Возмещение убытков

1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Статья 1085. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья

1. При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение.

2. При определении утраченного заработка (дохода) пенсия по инвалидности, назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, а равно другие пенсии, пособия и иные подобные выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, не принимаются во внимание и не влекут уменьшения размера возмещения вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда). В счет возмещения вреда не засчитывается также заработок (доход), получаемый потерпевшим после повреждения здоровья.

3. Объем и размер возмещения вреда, причитающегося потерпевшему в соответствии с настоящей статьей, могут быть увеличены законом или договором.

Статья 1086. Определение заработка (дохода), утраченного в результате повреждения здоровья

1. Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности - степени утраты общей трудоспособности.

2. В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые подоходным налогом. Не учитываются выплаты единовременного характера, в частности компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие при увольнении. За период временной нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам учитывается выплаченное пособие. Доходы от предпринимательской деятельности, а также авторский гонорар включаются в состав утраченного заработка, при этом доходы от предпринимательской деятельности включаются на основании данных налоговой инспекции.

Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов.

3. Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается путем деления общей суммы его заработка (дохода) за двенадцать месяцев работы, предшествовавших повреждению здоровья, на двенадцать. В случае, когда потерпевший ко времени причинения вреда работал менее двенадцати месяцев, среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления общей суммы заработка (дохода) за фактически проработанное число месяцев, предшествовавших повреждению здоровья, на число этих месяцев.

Не полностью проработанные потерпевшим месяцы по его желанию заменяются предшествующими полностью проработанными месяцами либо исключаются из подсчета при невозможности их замены.

4. В случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не работал, учитывается по его желанию заработок до увольнения либо обычный размер вознаграждения работника его квалификации в данной местности, но не менее установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 26.11.2002 N 152-ФЗ)

5. Если в заработке (доходе) потерпевшего произошли до причинения ему увечья или иного повреждения здоровья устойчивые изменения, улучшающие его имущественное положение (повышена заработная плата по занимаемой должности, он переведен на более высокооплачиваемую работу, поступил на работу после окончания учебного учреждения по очной форме обучения и в других случаях, когда доказана устойчивость изменения или возможности изменения оплаты труда потерпевшего), при определении его среднемесячного заработка (дохода) учитывается только заработок (доход), который он получил или должен был получить после соответствующего изменения.

Статья 1099. Общие положения

1. Основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными настоящей главой и статьей 151 настоящего Кодекса.

2. Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.

3. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.

Статья 1100. Основания компенсации морального вреда

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда:

вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;

вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ;

вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию;

в иных случаях, предусмотренных законом.

Статья 1101. Способ и размер компенсации морального вреда

1. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.

2. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Удачи!!!

Пользователь 9111.ru
Курск, 27.07.2007, 13:49

Я-виновница ДТП, в результате которого, потерепевший получил 3 ю группу инвалидности. По его иску о моральном ущербе на 2.000.000 рублей мне присудили уплатить 500.000 рублей. Правомерна ли такая высокая компенсация, учитывая что я уже выплатила потерпевшему около 50.000 рублей добровольно, он получил выплаты по Осаго и из фонда социального обеспечения.

Ответить

Светлана!

Такая компенсация правомерна. Потерпевший вправе требовать такую сумму. Кроме материального ущерба (деньги на лекарства и т.д.), он может требовать и компенсации морального вреда, т.е. причиненные ему физические и нравственные страдания, сумма морального вреда определяется им самим, значит он считает, что ему нужна именно эта сумма, чтобы каким-то образом восстановить свои силы и здоровье. Суд с учетом всех обстоятельств итак уменьшил сумму с 2 млн. руб. до 500 тыс. руб.