У нас такая ситуация, после ДТП, в котором мы не были виноваты, наша машина не подлежит восстановлению, независимая экспертиза оценила ущерб, но после этого страховая компания урезала выплаты на дветри четверти и в итоге нам должны выплатить такие копейки, что не хватит, что бы колесо к ней купить. Подскажите пожалуйста, что нам делать.
Ответить14 февраля написала заявление в СК "Росгосстрах-Урал" о выплате мне страхового возмещения. Долго тянули, наконец-то 03 апреля выплатили. В Договоре страхования написано: выплату должны произвести в течение 15 дней. Могу ли я через суд потребовать выплату 3% неустойки за каждый день задержки выплаты согласно "Закону о защите прав потребителей" ? Или страховые компании не подчиняются этому закону?
ОтветитьЗдравствуйте.
Привожу вам в качестве ответа позицию суда (изложена в обобщении практики г. Москва):
"Результаты обобщения показали, что некоторые суды, разрешая споры, вытекающие из договоров страхования, руководствовались Законом РФ "О защите прав потребителей".
Решением Бутырского суда г. Москвы от 8 декабря 1994 года удовлетворен иск Д. к страховой компании "Инко-2000" о взыскании страховой суммы в размере 400000 руб. и неустойки в размере 900000 руб. Разрешая данное дело, суд руководствовался ст. 29 Закона "О защите прав потребителей", исходя из которой взыскал с ответчика неустойку в размере 3 процента за каждый день просрочки выплаты страховой суммы.
Между тем спорное правоотношение имеет специальное регулирование в Законе РФ "О страховании".
Указанный Закон (п. "в" ст. 17) предусматривает обязанность страховщика произвести страховую выплату в установленный договором или законом срок. Если страховая выплата не производится в указанный срок, страховщик выплачивает страхователю штраф в размере одного процента от суммы страховой выплаты за каждый день просрочки.
Таким образом, при разрешении дела суд применил норму материального права, не подлежащую применению.
Итак, нормы о страховании содержатся во многих законах и правовых актах, однако в Законе "О защите прав потребителей" их нет.
Кроме того, по содержанию страховое обязательство, направленное на возмещение действительного ущерба, а также связанное с жизнью, трудоспособностью, пенсионным обеспечением, нельзя отнести к бытовым сделкам, которые регулируются Законом РФ "О защите прав потребителей".
Прошу совета. Бывший муж взял в трех банках экспресс кредиты, возвращать не собирается. В двух банках по 50 000 в третьем 15 000. Прошло много времени и банки предупредили о конфискации имущества и возможности дальнейшей потери квартиры за долги. Хотелось бы узнать как мы можем защитить свои права на квартиру, в которой прописаны бывший муж, дочь и я. Мы с мужем в разводе, но я живу в этой же квартире, дочь живет отдельно, оплачиваем квартиру мы с дочерью. Квартира не приватизирована (2-х комнатная) . Банки утверждают, что имеют права продать долг третьему лицу, которое может взыскать долг, вынудить разменять или даже отобрать квартиру. Хотелось бы узнать насколько правомерны действия банков и как я могу защитить квартиру.
ОтветитьЗдравтсвуйте!
Если квартира не приватизирована (право собственности вам не принадлежит), то ее у вас банк за долги мужа не отнимет. Однако банк может обратить взыскание на имущество вашего бывшего мужа. Если при разводе вы имущество не делили, то исключить его из описи (составляется приставом, имущество продается) будет затратно.
На настоящий момент посоветую вам составить перечень вашего имущества и заверить его у мужа с формулировкой, что после развода именно это имущество перешло к вам.
В каких случаях печать общества считается недействительной? И кто принимает решение о недействительности печати?
ОтветитьНужно ли моей дочери писать заявление на рассрочку выплаты за генетическую экспертизу или нет? Наш городской суд не берёт во внимание то,что она не работает и требует этого заявления, для того, чтобы в суде рассмотреть его и вынести решение! С уважением, Ольга, заозёрск.
ОтветитьВ начале 2006 г. я заключил договор с адвокатом, оплатив его услуги в сумме 12000 руб. Против меня было возбуждено угол. Дело част. Обвинения, и я тоже возбудил такое же дело против того самого человека, кот. обвинял меня. Однако он не поддержал свое обвинение в суде. А я поддержал. Когда стало известно, что я уже не обвиняемый, а только част. Обвинитель и потерпевший, мой адвокат (ничего до того не сделавший) отказался являться в суд, даже прислал письм. Заявление, ссылаясь на то, что по закону обязан меня защищать, только если я обвиняемый. А деньги он оставил у себя. Как быть?
ОтветитьУ моего хорошего товарища ИП были какието неприятности с контрагентами по денежным обязательствам и он у меня попросил просто расписку о том что я ему должен 240 000-00 руб. для показа своим контрагентам что у него нет денег, дело у него ухудшилось и его заставили подать в суд что я ему должен эту сумму, но я ведь денег не брал, он дал доверенность а сам куда то исчез и вот на меня подали иск о возврате долга. Как это можно оспорить и что в этой ситуации предпринять как доказать что на самом деле я у него ни чего не брал, вот какой гад не ужели мне придется платить. Спасибо.
ОтветитьЗдравствуйте, Валерий.
Ситуация у вас сложная. Если "ваш друг" правильно проведет процесс и представит надлежащим образом оформленные документы, то вероятность взыскания с вас этих денежных средств достаточно высока.
Для дачи конкретных рекомендаций необходимо изучить саму расписку и правовую позицию истца. В любом случае, вам следует затягивать процесс и искать друга для допроса в суде.
Я готов письменно вам разъяснить порядок действий и удаленно сопроводить судебный процесс.
Имеет ли право физ. лицо, имеющее статус адвоката, сдавать в аренду нежилое помещение за плату, находящееся у него в собственности? Не противоречит ли данная деятельность статусу адвоката?
ОтветитьСогласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (далее - Закон) адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой в качестве руководителя адвокатского образования, а также с работой на выборных должностях в адвокатской палате субъекта Российской Федерации, Федеральной палате адвокатов Российской Федерации, общероссийских и международных общественных объединениях адвокатов.
Совмещение адвокатской деятельности одновременно с осуществлением адвокатом предпринимательской деятельности Законом не предусмотрено.
В соответствии со ст. 4 Закона принятый в порядке, установленном Законом, Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, а также основания и порядок привлечения адвоката к ответственности.
Согласно ст. 2 Кодекса профессиональной этики адвоката, принятого I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003, с изменениями и дополнениями, утвержденными II Всероссийским съездом адвокатов 08.04.2005 (далее - Кодекс), Кодекс дополняет правила, установленные законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.
Так, в силу п. 3 ст. 9 Кодекса адвокат не вправе:
- заниматься иной оплачиваемой деятельностью в форме непосредственного (личного) участия в процессе реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- вне рамок адвокатской деятельности оказывать юридические услуги либо участвовать в организациях, оказывающих юридические услуги;
- принимать поручение на выполнение функций органов управления доверителя - юридического лица по распоряжению имуществом и правами последнего.
Согласно ст. 17 Закона нарушение адвокатом норм Кодекса является основанием для прекращения статуса адвоката по решению совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения об адвокате, на основании заключения квалификационной комиссии.
В связи с изложенным гражданин, имеющий статус адвоката, не может одновременно быть индивидуальным предпринимателем и осуществлять помимо адвокатской деятельности предпринимательскую деятельность.
Такой вопрос - может ли мать продать свою квартиру (один собственник, собственник-мать) своему сыну, который прописан в этой квартире без права на собственность? Если да, то какие налоги платятся при продаже и какие льготы и вычеты получает сын после покупки? Спасибо.
ОтветитьМожет ли одна Российская фирма «А»-юридическое лицо, выдать доверенность российской фирме «В» (тоже юр. лицо) на совершение внешнеторговой сделки (например, покупки за границей чего-либо), при условии, что у фирмы «В» есть необходимая лицензия в той области, в которой осуществляется сделка. Требует ли такая доверенность нотариального заверения, или просто достаточно подписи и печати руководителя фирмы «А»?
2 Если доверенность изначально оформлена с правом передоверия, то следует ли доверенному нотариально оформить факт передоверия и необходимо ли на это согласие доверителя? С уважением, Анна.
ОтветитьЗдравствуйте!
Доверенность от юридического лица оформляется в простой письменной форме (нотариальное удостоверение не требуется). Однако поверенный в сделке будет выступать от фирмы А, которая не имеет лицензии, - не уполномочено на совершение сделки. Для "использования" лицензии фирмы Б последняя должна вступить в сделку самостоятельно (лицензия передаваться не может).
Для такого переоформления отдельного согласия доверителя не требуется, т.к. оно уже выражено посредством предоставления права передоверия.
Условия передоверия содержатся в ст. 187 ГК РФ:
1. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью либо вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность.
2. Передавший полномочия другому лицу должен известить об этом выдавшего доверенность и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия. Неисполнение этой обязанности возлагает на передавшего полномочия ответственность за действия лица, которому он передал полномочия, как за свои собственные.
3. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 185 настоящего Кодекса.
4. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.
Мы с мужем обратились в налоговуюслужбус просьбой зарегестрировать семейнопредприятие-вечернее кафе. Через 5 дней в регистрации было отказано в связи с отсутствием в законе такой организационно-правовой формы предприятия как семейное. Нас интересует
1.Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц.
2.Порядок и сроки государственной регистрации юридических лиц.
3.Обоснован ли отказ в регистрации в данном случае?
ОтветитьЗдравствуйте, Светлана!
Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц перечислены в главе 4 ГК РФ. В вашем случае, вероятно, подойдет предприятие в форме хозяйстенного общества, в частности ООО (общество с ограниченной ответственностью). Порядок регистрации установлен Законом РФ от 8.02.01 № 219-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" - приведен перечень документов, необходимых для подачи в налоговый орган. По закону срок регистрации лица составляет 5 рабочих дней.
Что касается отказа в регистрации семейного предприятия, то такой организационно-правовой формы действительно не существует. Если в заявлении вы указали именно эту "организационно-правовую форму", то отказ обоснован.
Я вам советую обратиться за помощью в регистрации вашего предприятия к юристу, это сэкономит вам силы и нервы.
С уважением,
Кононов Александр
Наша фирма внесла изменения, в учредительные документы, изменив свой адрес места нахождения. В качестве адреса был указан адрес помещения, которое мы арендуем. Однако в соответствии со статьей 5 «Разрешенное использование» пункта 5.1 договора аренды «Субарендатор (т.е. мы) обязуется использовать Помещение исключительно для Разрешенного Использования (размещение офиса Субарендатора). Помещение может быть использовано 24 часа в сутки 7 дней в неделю в соответствии с правилами для Арендатора.»
В свою очередь пункт 16.1 договора предоставляет право Арендатору расторгнуть договор аренды, в случае если субарендатор использует Помещение, Парковку и Места Общего пользования в нарушение Разрешенного Использования. Вправе ли Арендатор на основании вышеизложенных пунктов расторгнуть договор аренды с Субарендатором из-за того что Субарендатор внес изменения в учредительные документы указав в качестве места нахождения, адрес арендуемого помещения не спросив при этом согласия Арендатора?
ОтветитьОбязательность совпадения юридического адреса и адреса фактического местонахождения установлена законом. При этом эти сведения никак не влияют на действительность договора аренды или на право его расторгнуть. Иными словами, Арендатор не вправе расторгнуть договор по указанному основанию.
Пока работаю коммерческим директором. Занимаюсь снабжением. Устно ген. директор поручил мне поиск заказчиков на нашу продукцию. Спрашивает, где новые заказчики? А я этим и несобираюсь заниматься, т.к. моя должностная инструкция этого не предусматривает, а новую мне не выдали. Соответственно моя работа не устраивает ген. директора и он мне предложил либо перейти на нижеоплачиваемую должность (начальника договорного отдела, который есть в штате, но человека нет, кроме того он мой подчиненный) либо уволиться по собственному желанию. Конечно, первый вариант меня не устроил, а заявления я писать не собираюсь, что и было озвучено генеральному. На это он пришел в ярость и пообещал уволить с треском по статье. Я сам не собираюсь с ним работать, задача-получить максимальную денежную компенсацию при увольнении и оставить "непорченной" трудовую книжку. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть варианты,
ОтветитьДобрый день!
Для определения денежной компенсации при увольнении необходимо узучать условия вашего и коллективного трудового договора (касательно выплат помимо предусмотренных законодательством).
Намерение вашего руководителя "уволить с треском по статье" без нарушения вами договоренностей по договору трудно усуществимо. Любые неправовые действия могут быть оспорены в судебном порядке.
Единственное, ваш руководитель может либо сократить должность и вынудить вас перейти на более низкооплачиваемую (у вас тогда появляется выбор либо согласиться, либо уволиться), или "загрузить" работой и налагать дисциплинарные взыскания за ее невыполнение (оспариваются в суде).
Что касается выплат при увольнении, то это: компенсация за неиспользованный отпуск и заработная плата, дополнительные компенсации и выплаты, установленные в трудовом договоре и локальных актах.
Можно ли в договоре поставки указать, что количество и наименование товара будет определяться выставляемым счетом или указываться в товарной накладной? Или же надо отдельным приложением к договору оформлять? Обьем поставок очень большой и иногда не успеваешь оформить приложение к договору. Как лучше поступить?
ОтветитьАлександр, ассортимент, количество и наименование товара относятся к существенным условиям договора поставки. Согласование данных о товаре в указывемых вами документах возмоджно, однако лучше на каждую поставку от покупателя требовать предоставление заявки с указанием характеристик товара и сроков поставки.
Также необходимо обратить внимание на наличие полномочий на приемку товара и подписание приемо-сдаточных документов - они должны быть оформлены доверенностями.
Хочется уточнить, будет-ли являться "скрытой формой аренды" договор между Федеральным Государственным Унитарным Предприятием и Обществом с Ограниченной Ответственностью, где ООО арендует имущество (кухонное оборудование, барная стойка, и т.д.) для организации пункта питания и досуга (кафе-клуб)? Возможно-ли в рамках подобного "договора аренды имущества" ведение коммерческой деятельности Обществом с Ограниченной Ответственностью?
ОтветитьЗдравствуйте!
Избрание сторонами такого рода отношений, видимо, связано с нежеланием ФГУП получать согласие собственника на передачу в аренду указанного помещения, т.к. согласно п. 1 ст. 113 ГК РФ унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество.
Очевидно, чтоиспользование арендуемого имущества (кухонное оборудование, барная стойка, и т.д.) невозможно без использования самого помещения.
Ведение коммерческой деятельности возможно, однако может быть сопряжено с определенными трудностями (в результате контрольных мероприятий), т.к. правовых оснований для нахождения в помещении у ООО не имеется.
В любом случае, даже при отсутствии письменного договора между ФГУП и ООО последнее обязано будет возместить плату за пользование помещением.
Однако здесь можно использовать иные схемы взаимоотношений, например, аренда персонала для организации деятельности (необходимо изучить письменные материалы и характер взаимоотношений сторон).
7.11.2007 г. заключила договор купли-продажи торгового павильона (с местом), стоимостью 300 т. р.
100 т. р. внесла при подписании договра. В расписке при передачи денег продавец указал, что обязуется вернуть деньги, если администрация обл. откажет в переоформлении аренды на зем. участок. Несколько месяцев ушло на расторжения договора аренды продавца. За это время рядом с павильоном началость строительство кафе. Вся близлежащая к павильону территория огородилась заборами. Предпринимательская деятельность очень осложнилась.
25.04.08 г. было передано продавцу еще 50 т. р. и заключено доп. соглашение, о том, что оставщуюся сумму в 150 т. р. я внесу после подписания Администрацией правоустанавливающих документов на зем. участок. На данный момент таких документов у меня до сих пор нет. Хотя Администрация выслала расчет арендной платы на землю, которую я выплачиваю. Продавец требует оставшиеся 150 т. р по договору. Вопрос: 1 Могу ли я расторгнуть договор купли-продажи и вернуть выплаченные деньги, если администрация откажет мне в предоставлении зем. участка. (предпринимательская деятельность ведется)
ОтветитьЗдравствуйте, Елена!
Действительно в Архангельске существует практика переоформления прав на арендуемый земельный участок только путем расторжения договора с предыдущим арендатором и заключения заново с новым. Администрация уже не сможет отказать в оформлении прав на земельный участок, однако нельзя однозначно утверждать о том, что границы участка окажутся прежними ("рядом с павильоном началость строительство кафе").
По приведенным вами в вопросе основаниям расторгнуть договор, скорее всего, не удастся, т.к. действия государственного органа находятся вне воли продавца, но целесообразно изучить сам договор на предмет наличия иных оснований.
Однако для уплаты оставшейся суммы также не усматривается (только если продавец не докажет намеренное создание вами препятствий в оформлении прав на землю).
С уважением,
Кононов Александр
Елена, из вашего вопроса не очень ясно, что вы делали с землей... скорей всего вам нужно было заключить соглашение об уступке прав и обязанностей по договору аренды, как сделали вы непонятно... сможете ли вы расторгнуть договор не зная текста всего договора сказать невозможно, исходя из того, что вы описали все условия договора, кроме уплаты вами 150 т.р. выполнены (администрация выставляет счета вам, значит арендатором выступаете вы...)
для более точного ответа я посоветовал бы вам обратиься на очную консультацию и представить юристу все документы, касающиеся сделки...
Некоторое время назад я написал заявление на отпуск за свой счёт.Выйдя сейчас в отпуск по графику, с удивлением увидел, что тот отпуск за свой счёт начальник подписал как "предоставить в счёт будущего отпуска" не поставив меня в известность. Имеет ли право начальник так поступать? Спасибо.
ОтветитьВ 1994 году в ТОО на общем собрании был принят новый участник. По решению общего собрания он должен был внести в течении месяца 50% суммы и в течении года оставшуюся часть. Но он так и не внес вклад в УК. В течении этого же года он умер. В настоящее время его наследники пытаются установить факт его участия в ТОО (ООО). Можно ли доказать обратное?
ОтветитьЗдравствуйте!
Полагаю, что если подано заявление об установлении факта участия умершего в обществе, то в учредительных документах умерший участник не поименован, а в бухгалтерских документах не отражено внесение вклада в УК, иначе было бы достаточно получить сведения об участии наследодателя в ТОО (ООО).
Вклад не оплачен вовремя, увеличение уставного капитала не состоялось, следовательно, и участие в ТОО (ООО) не состоялось.
Также, учитывая положения п. 1 ст. 65 АПК РФ и распределение бремени доказывания по таким делам (лежит на наследниках), можно утверждать, что обоснование иска будет значительно затруднено. В качестве доказательств необходимо будет представить соответствующее заявление о принятии в участники общества, положительное решение остальных участников и документы, подтверждающие факт оплаты вклада.
Соответственно, обратное доказывать не требуется, достаточно указать на отсутствия необходимых доказательств.
Мой супруг, имея в ООО 50% (50 000 рублей), желает продать свою долю за 75 000 рублей. Обязан ли он уплатить налог с суммы сделки? Спасибо.
ОтветитьЗдравствуйте!
В базу обложения попадает только превышение стоимости доли над номиналом. т.е. 25 тыс. рублей.
Статьей 226 Кодекса предусмотрено, что российские организации, индивидуальные предприниматели и постоянные представительства иностранных организаций в Российской Федерации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в п. 2 указанной статьи, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога на доходы физических лиц, исчисленную в соответствии со ст. 224 Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных данной статьей.
Согласно ст. 209 и подп. 5 п. 1 ст. 208 Кодекса объектом налогообложения признается доход от реализации долей участия в уставном капитале организаций, полученный от источников в Российской Федерации.
Поскольку в данном случае общество с ограниченной ответственностью является источником выплаты дохода физическому лицу от реализации его доли в уставном капитале юридического лица, на него возлагается обязанность по исчислению и уплате налога с указанного дохода в порядке, установленном ст. 226 Кодекса.
При этом сумма, полученная физическим лицом от продажи своей доли в уставном капитале общества, подлежит налогообложению по ставке 13% лишь в части, превышающей сумму первоначального взноса.
Взял в аренду небольшое помещение, внес обеспечительный платеж за последний месяц действия договора аренды. За полтора месяца до окончания договора арендуемое помещение разрушилось (не по моей вине - обвал всего дома). Фактически пользоваться помещением уже нельзя, но за последний оплаченный месяц возвращать арендную плату арендодатель отказывается. Он прав?
ОтветитьВ документах моего автомобиля указана мощность 100 л.с./74 кВт. Раньше я платил ежегодный налог со 100 л.с. В этом году получил квитанцию на 101 л.с., что увеличило сумму налога в 2 раза. В налоговой инспекции мне сообщили, что мощность двигателя они расчитали исходя из кВт - 74 кВт переводятся в 100,6 л.с., которые округляются до 101 л.с.
1. Насколько правомочны действия налоговой инспекции?
2. Каким образом можно доказать, что мощность моего автомобиля не превышает 100 л.с., учитывая, что по всем каталогам это действительно так (Ниссан Примера 2000 г. двиг. 1,6 - 100 л.с.)?
3. Если действия налоговой инспекции неправомочны, каким образом я могу вернуть переплаченные деньги?
ОтветитьДоброго времени суток.
По моему мнению, такие действия налогового органа неправомерны.
Согласно п. 1 ст. 359 НК РФ налоговая база по транспорному налогу определяется: в отношении транспортных средств, имеющих двигатели, как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах;
(в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 108-ФЗ)
Следует иметь в виду, что, поскольку мощность двигателя относится к технической характеристике автомобиля, ее величина указывается в технической документации данного транспортного средства.
Так, в соответствии с п. п. 33 и 54 Положения о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств, утвержденного Приказом МВД России N 496, Минпромэнерго России N 192, Минэкономразвития России N 134 от 23.06.2005, мощность транспортного средства указывается в его паспорте. Определение мощности в ином порядке не предусмотрено.
Следует, однако, оговориться, что согласно п. 1 ст. 361 НК РФ 100 л.с. определено как 73,55 кВт. Однако, по моему мнению, приоритет будет отдаваться паспорту транспорного средства.
Относительно действий по возврату переплаты по налогу - оспорить в суде отказ в возврате (зачете) переплаты по налогу (после подачи соответствующего заявления), и в дальнейшем запретить налоговой инспекции подобные неправомерные действия через суд.
В апреле 2008 г. я заключила договор пожизненной ренты (без иждивения) с пенсионеркой. По договору я оплачиваю коммунал. Услуги и ежемесячный платеж «в размере одного минимального прожиточного минимума, что составляет 2300 руб согласно ФЗ №…». Теперь меня берут сомнения: правильно ли, что в договоре идет ссылка на федеральный прожиточный минимум, а не на тот, что установлен органами местного самоуправления конкретно по нашей области и пересматривается ежеквартально? Не будет ли это поводом для признания договора недействительным? У пенсионерки есть дочь, с которой она не общается последние 5-7 лет. Думаю, что, узнав о договоре ренты, дочь предпримет все меры, чтобы через суд отобрать у меня квартиру. При каких обстоятельствах решение суда может быть не в мою пользу и что можно предпринять уже сейчас, чтобы обезопасить себя?
ОтветитьАнна, здравствуйте! Стороны свободны в определении условий договора. Приведенное основание само по себе не является достаточным основанием для признания договора недействительным. Однако этот аргумент может быть использован заинтересованными лицами для утверждения о вашем намерении ущемить интересы пенсионерки (федеральный ПМ ниже регионального). Здесь можно посоветовать изменить формулировку на "в размере одного минимального прожиточного минимума, установленного в регионе". Однако если удастся доказать, что сделка совершена под влиянием обмана, насилия, заблуждения, она может быть признана судом недействительной. Для изложения конкретных рекомендаций необходимо изучить сам договор ренты и обстоятельства его заключения.
В соответствии с государственным контрактом и заключенным договором поставщик обязан был поставить моему торговому предприятию во 2 квартале товаров на сумму 800 тыс. рублей. Фактически было поставлено товаров на 300 тыс. рублей. В итоге я понесла убытки в размере 100 тыс. рублей, из которых 20 тыс.-фактические убытки и 80 тыс.-недополученная прибыль. Каким образом рассчитать причитающиеся мне суммы за невыполнение обязательств поставщиком? Спасибо.
ОтветитьЯ снимал комнату в 2-х комн. Кв. Вторая комната была за хозяином, который появлялся раз в месяц-полтора. Договора аренды не было. В последний приезд хозяин решил увеличить плату за август. Я отказался. Произошёл конфликт. На следующий день я вышел по делам и не вернулся ночевать. С тех пор я не могу попасть в квартиру. Хозяин меня просто не пускает. Кроме того объвиняет в воровстве и грозит написать заявление в милицию. На чьей стороне закон в данном случае и как мне получить все свои вещи? Есть ли у меня какие-либо юридические рычаги воздействия на хозяина? Спасибо.
ОтветитьДоброго времени суток! В качестве доказательства можно использовать вашу переписку с хозяином квартиры, оплаченные квитанции за коммунальные услуги, наконец, расписки в передаче денег.
Свидетельские показания в данном случае не могут рассматриваться в качестве единственного и достаточного доказательства заключения вами договора аренды, т.к. суд может сослаться на п.1.ст. 162 ГК РФ (последствия несоблюдения простой письменной формы сделки) - несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.
В рассматриваемом случае важно доказать то, что вещи, находящиеся в квартире, действительно принадлежат вам.
Что касается рычагов воздействия, то в случае обращения в суд у вас будет возможность истребовать вещи из чужого незаконного владения (каждую вешь придется охарактеризовать индивидуально и доказать, что она принадлежит вам), устранить всякие препятствия в пользовании имуществом (если вы определите, что вам необходимо и дальше проживать в квартире), взыскать уплаченную хозяину квартиры сумму (только если имеются расписки и хозяин не сможет доказать, что предоставил вам квартиру для проживания - данный иск, на мой взгляд, и будет существенно способствовать установлению факта аренды квартиры и принадлежности вам оставленных вещей, т.к. данные обстоятельства будут являться основаниями для отказа в иске).
Очень щекотливый. В 2006 н. я выступила поручителем по кредиту (450 000 руб.) одной дамы, которая через год умерла, выплатив всего 100 000 рублей. Вторым поручителем бы ее муж (ныне вдовец), никто в права наследства не вступил. Сбербанк, в котором был взят кредит, направил в суд иск, 30 июня т.г. суд вынес решение взыскать солидарно с ответчиков оставшуюся сумму в счет погашения задолженности, а также проценты и судебные издержки банка. Недавно друзья подсказали, что существует определение Верховного Суда РФ от 17 апреля 2007 г. №45-В 06-34, по которому Суд по совершенно аналогичному делу принял решение отменить поручительство. Подскажите, в моем случае, есть ли какие-то возможности опротестовать решение суда или, может быть, какой-то иной способ (к сожалению, не сильна в юридической терминологии) изменить решение суда. Заранее огромное спасибо за помощь!
ОтветитьЗдравствуйте, Юлия!
Естественно, согласен с коллегами, что сроки для пересмотра в порядке надзора вы пропустили.
Однако, на мой взгяд, имеются некоторые возможности "реабилитировать" процесс:
- после смерти должно было остаться какое-либо совместно нажитое с супругом имущество
(та же квартира), которое им былот принято фактическимидействиями без афиштрования. При наличии таких доказательств появляется возможность пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам.
- инициирование процесса по признанию вашего договора (поручительство) прекратившим свое действие. Однако здесь следует исследовать состоявшиеся судебные акты.
Однако для выработки правовой позиции, конечно, необходимо изучить документы.