Написать
Подписаться
Ирбит, 10.04.2018, 19:43

Здравствуйте! Скажите сколько может стоить 1 доверенность от 2 человек 3 му для участия в гражданском процессе оформ. У нотариуса? В 1 или 2 экземплярах брать?

И надо ли приготовить заготовку для нее т.е. изложить суть действий 3 лица. Спасибо!

Ответить

Уважаемая Екатерина Михайловна!

Доверенность на представителя на ведение дела в суде у разных нотариусов немного варьирует по стоимости. В среднем стоит на одного представителя стоит 1800 - 2000 рублей. На двоих представителей - в пределах 2500 рублей.

Желательно доверенность оформить в двух экземплярах (для каждого представителя; один экземпляр заказать оригинал, а второй - копию с него). У нотариуса нужно попросить доверенность на ведение дела в суде со всеми полномочиями, которые предусмотрены законом истцу, ответчику и третьему лицу. Срок действия доверенности - сроком не менее 5 лет, потому что очень часто дела затягиваются. И рекомендую выдать доверенность без права передоверия и без права получения присужденного имущества и денег.

Всего доброго!

Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Екатеринбург, 21.03.2018, 09:54

После смерти своей матери мой муж подал заявление о вступлении наследства нотариусу, хотя с ней проживали его сестра и дети сестры, срок подачи заявления они пропустили. Мой муж свидетельства о вступлении наследства ещё не получил, но хочет отказаться в пользу своей сестры, которая на день смерти матери, там проживала, возможно ли это сделать, или нужно подавать иск в суд?

Ответить

Мария!

Законом определен следующий порядок отказа от наследства.

Отказаться от наследства может только лицо, обладающее правом наследования, т.е.: призванное наследовать, не признанное недостойным наследником, имеющее право первоочередного наследования (что означает четкое соблюдение как порядка наследования, так и порядка отказа: пока право не реализовано каждым наследником предыдущей очереди, следующие не могут ни принять, ни отказаться), не отстраненное от наследования и не лишенное его по завещанию, реализующее свое право на отказ с соблюдением всех формальностей.

Самостоятельно может от наследства отказаться только полностью дееспособное лицо. В случаях, если наследник: малолетний ребенок до 14; несовершеннолетний — от 14 до 18; ограниченно дееспособен по решению суда. Необходимо разрешение – согласие в письменном виде от законных представителей или попечителей, а также разрешение органов опеки и попечительства. Лица, признанные по суду недостойными наследниками, не могут отказаться от наследства, т.к. не имеют на него права. Лицо, наследующее обязательную долю, может отказаться только безусловно.

Передать право на свою часть можно только лицам, имеющим право наследования (не лишенным его по суду): по завещанию; по закону (при отказе не учитывается очередность): по праву представления; по наследственной трансмиссии.

Для отказа от наследства предусмотрены следующие сроки: По общему правилу – 6 месяцев с момента открытия наследства. Срок начинает идти с даты смерти гражданина или со вступления судебного решения о признании его умершим в законную силу. По наследственной трансмиссии – 9 месяцев, а точнее — 3 месяцев после истечения общего срока. От доли, перешедшей по отказу предыдущего наследника – максимально 12 месяцев, точнее — в течение 6 месяцев с момента первого отказа. От доли, перешедшей от отстраненного наследника – аналогично пункту 3.

Законом установлен следующий порядок принятия наследства.

По общему правилу для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество (п. п. 1, 4 ст. 1152 ГК РФ).

Способов принятия наследства (ст. 1153 ГК РФ) существует два:

1) путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство, заявления о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство;

2) совершением действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, если наследник, в частности:

- вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

В обоих случаях общий срок принятия наследства составляет шесть месяцев со дня его открытия (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).

Установить факт принятия наследства – значит определить, что наследство было своевременно принято путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом его принятии. Это необходимо, чтобы получить свидетельство о праве на наследство по истечении срока, установленного для принятия наследства. При этом получение свидетельства о праве на наследство - это право, а не обязанность. Такое свидетельство выдается по заявлению наследника (п. 1 ст. 1162 ГК РФ). Однако для оформления документов, подтверждающих права на отдельные виды наследственного имущества (прежде всего недвижимое имущество и транспортные средства), свидетельство обязательно потребуется.

Для того чтобы установить факт принятия наследства и получить свидетельство о праве на наследство по истечении шестимесячного срока, рекомендуется действовать пошагово.

Шаг 1. Необходимо подготовить письменные доказательства фактического принятия наследства в установленный срок.

Доказательствами могут быть: справки ЖЭО, органов местного самоуправления или ОВД о проживании наследника в наследуемом жилом помещении; справки об использовании имущества, входящего в состав наследства; квитанции об уплате налогов, страховых, коммунальных и других платежей в отношении наследуемого имущества или справки соответствующих органов о получении данными органами денег от наследника; договоры о проведении ремонта наследуемого имущества, о сдаче имущества в аренду, установке охранной сигнализации и т.п.; квитанции об оплате наследником кредита, полученного наследодателем, или иного долга наследодателя, выданные банком или другой организацией; копия искового заявления к лицам, неосновательно завладевшим наследственным имуществом, о выдаче данного имущества с отметкой суда о принятии дела к производству и определение суда о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство и др. (п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (далее – Постановление № 9); п. 37 Методических рекомендаций, утв. Правлением Федеральной Нотариальной Палаты (далее – ФНП) 28.02.2006).

Шаг 2. Необходимо обратиться к нотариусу за свидетельством о праве на наследство

Нотариусу по месту открытия наследства нужно подать заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство и приложить документы, перечисленные выше. Кроме того, предоставить документы, запрошенные нотариусом. Если документы отсутствуют либо их недостаточно для того, чтобы нотариус выдал свидетельство о праве на наследство, переходите к шагу 3 (п. п. 13, 14 разд. IX Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 27 - 28.02.2007, Протокол N 02/07; п. 39 Методических рекомендаций от 28.02.2006).

За выдачу нотариусом свидетельства о праве на наследство придётся уплатить госпошлину и нотариальный тариф (ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате).

При отказе нотариуса от выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус может выдать справку об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство с указанием причин такого отказа.

Шаг 3. Необходимо обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства

Заявление об установлении факта принятия наследства подается, как правило, в порядке особого производства по месту жительства заявителя или по месту нахождения недвижимого имущества, если наследуется недвижимость (п. 1 ч. 1 ст. 262, ст. 266 ГПК РФ; п. 4 Постановления N 9).

В случае, если в деле, связанном с установлением факта принятия наследства, имеется спор о праве, оно будет решаться в порядке искового производства (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ; п. 36 Постановления N 9). В таком случае необходимо подготовить исковое заявление.

Независимо от вида производства в заявлении необходимо указать сведения о том, какие действия, свидетельствующие о принятии наследства, совершены наследником и какие доказательства это подтверждают (ч. 1 ст. 263, п. 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ).

После вступления решения суда в законную силу наследник можете снова обратиться к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство (ч. 2 ст. 13 ГПК РФ). После получения свидетельства о праве на наследство можно будет оформить документы, подтверждающие права на наследственное имущество.

В вашей ситуации один из наследников (сестра мужа) пропустила шестимесячный срок после смерти наследодателя, в течение которого наследник может обратиться к нотариусу за оформлением наследства. В свою очередь, принявший наследство наследник пропустил срок для отказа от наследства.

Исправить это положение теперь может только суд, в который наследник, не принявший наследство, должен установить факт принятия наследства.

И лишь после вступления в силу решения суда, установившего факт принятия наследства сестрой мужа, ваш муж может подарить его своей сестре.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Екатеринбург, 20.03.2018, 15:56

Земельный участок в собствености, в садовом товарищесте, земля записана для садоводства. Могу я эту землю переоформить под ИЖС на основании того что я не имею не какой недвижимости и право приватизации не использовал. В графе катигория земель данные отсутствют.

Ответить

Игорь!

В настоящее время отношения в садоводческих товариществах регламентируются тремя федеральными законами одновременно - Федеральным законом от 15.04.1998 N 66-ФЗ (в редакции от 03.07.2016) "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (далее – ФЗ № 66) в части, не противоречащей положениям ГК РФ, относящимся к правоотношениям в товариществах собственников недвижимости и в части, не противоречащей переходным положениям Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – ФЗ № 217).

ФЗ № 66 действует до 01.01.2019 года, ФЗ № 217 в полном объёме вступает в силу с той же даты.

Согласно п. 7 ст. 54 переходных положений ФЗ № 217 для целей применения в этом Федеральном законе, других федеральных законах и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актах такие виды разрешенного использования земельных участков, как "садовый земельный участок", "для садоводства", "для ведения садоводства", "дачный земельный участок", "для ведения дачного хозяйства" и "для дачного строительства", содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости и (или) указанные в правоустанавливающих или иных документах, считаются равнозначными. Земельные участки, в отношении которых установлены такие виды разрешенного использования, являются садовыми земельными участками. Положения п. 7 ст. 54 не распространяются на земельные участки с видом разрешенного использования "садоводство", предназначенные для осуществления садоводства, представляющего собой вид сельскохозяйственного производства, связанного с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур.

Согласно п. 7 ст. 54 переходных положений ФЗ № 217 расположенные на садовых земельных участках здания, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости до дня вступления в силу ФЗ № 217 с назначением "жилое", "жилое строение", признаются жилыми домами. При этом замена ранее выданных документов или внесение изменений в такие документы, записи Единого государственного реестра недвижимости в части наименований указанных объектов недвижимости не требуется, но данная замена может осуществляться по желанию их правообладателей.

Согласно п. 11 ст. 54 переходных положений ФЗ № 217 расположенные на садовых земельных участках здания, сооружения, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости до дня вступления в силу ФЗ № 217 с назначением "нежилое", сезонного или вспомогательного использования, предназначенные для отдыха и временного пребывания людей, не являющиеся хозяйственными постройками и гаражами, признаются садовыми домами. При этом замена ранее выданных документов или внесение изменений в такие документы, записи Единого государственного реестра недвижимости в части наименований указанных объектов недвижимости не требуется, но данная замена может осуществляться по желанию их правообладателей.

Согласно п. 24 ст. 54 переходных положений ФЗ № 217 изменение вида разрешенного использования отдельных садовых или огородных земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного созданному до дня вступления в силу настоящего Федерального закона садоводческому или огородническому некоммерческому объединению граждан (за исключением случаев, если такое некоммерческое объединение ликвидировано или исключено из единого государственного реестра юридических лиц как недействующее), не допускается.

С учетом сказанного выше, изменить вид землепользования с садоводства на землю ИЖС одного земельного участка, находящегося в пределах территории садоводства, не получится.

Единственный вариант изменения вида землепользования – ликвидация действующего в пределах территории садоводства СНТ и дальнейшее ведение садоводами садоводства без образования юридического лица.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Екатеринбург, 20.03.2018, 09:42

Дом куплен в браке, доли распределились - 1/2 у мужа, 1/2 у дочери, на приобретение дома я давала нотариально заверенное согласие. Хочу долю дочери переоформить на себя, нужно ли сейчас согласие супруга?

Ответить

Исходя из описанной ситуации Вами давалось согласие на приобретение ½ доли в недвижимости, а сейчас речь идет о приобретении второй половины на вас. Согласие супруга получить желательно.

Согласно ст.35 СК РФ все нажитое в браке имущество, включая денежные средства, являются общими по умолчанию (кроме случая, когда имеется брачный договор либо соглашение об использовании общего имущества, либо соглашение о признании некоторых объектов личными).

В случае, если муж хочет приобрести долю в недвижимости (дом, квартира), согласие жены не обязательно, учитывая, что в рамках ч.2 ст.35 СК РФ считается, что сделка уже осуществляется с негласного согласия жены. При этом в силу ч.3 ст.35 СК РФ отсутствие письменного согласия может обернуться опротестованием сделки в судебном порядке со значительными затратами, если жена решит, что ее интересы были нарушены. То есть, законом заложена масса сложностей и рисков как для продавца, так и для покупателя. При покупке доли в доме особые сложности при трактовании ст.35 СК РФ возникают в отношении п.3 ст. 35 СК РФ, согласно которой все сделки, подлежащие государственной регистрации, должны сопровождаться нотариальным согласием второго супруга. Между тем договоры купли-продажи недвижимости после 1 марта 2013 года регистрировать не обязательно, а согласие на покупку недвижимости входит в состав основного пакета документов, которые предъявляются при регистрации прав собственности в Росреестре.

Формально наличие согласия супруга не обязательно, но оно может понадобиться, если: вопрос о покупке недвижимости между супругами обсуждался и один из них против покупки; предполагается использовать деньги, которые заработаны вместе, и, на заработанные деньги существуют уже есть другие планы; при покупке расходуются средства, которые супруг заработал в период брака, но скрыл, таким образом, лишив другого супруга возможности ими распоряжаться в рамках совместной собственности. То есть, получение согласия потребуется только в тех случаях, где существует вероятность оспаривания сделки в рамках ч.2 ст.35 СК РФ. Во всех остальных случаях согласие супруги не обязательно, особенно, если речь идет о: покупке недвижимости в долевую собственность; при наличии брачного договора либо соглашения о порядке использования совместного имущества; нотариальной доверенности на представление интересов в режиме приобретения недвижимости. Однако оформить согласие является целесообразным, учитывая, что так можно избежать рисков при оспаривании сделки, особенно, если недвижимое имущество не понравится, и супруг (супруга) передумает, либо же семья перейдет в режим развода, когда все средства раздела имущества и увеличения собственной доли хороши.

Несмотря на то, что согласие супруги на приобретение недвижимости по закону не требуется, значимость согласия нельзя недооценивать. Как покупатели, так и продавцы могут быть как добросовестными, так и недобросовестными сторонами сделки, - такими, которые заведомо скрывают определенные сведения, способные изменить решение об оформлении сделки либо же изначально требуют чистоты сделки. Соответственно, если семья хочет избежать сложностей в будущем, особенно, если есть вероятность развода либо же жилое помещение оформляется не как долевая собственность, а личная на одного из супругов, согласие желательно оформить. Если супруги уверены в своем совместном будущем, согласие не требуется. Также согласие второго супруга желательно оформить, если в процессе приобретения недвижимости участвуют средства третьих лиц (кредит банка, заем, которые придется возвращать из общего капитала и на протяжении длительного времени).

При отсутствии соглашения, а также оформлении права собственности только на одного супруга недвижимость все равно будет считаться общей. При этом споры в процессе очередной выплаты планового платежа кредита либо займа могут появиться. Именно поэтому до такой значимой для семьи покупки желательно посетить нотариуса по месту жительства (регистрации) супругов. При этом супругам потребуются: паспорт либо иное удостоверение личности; брачное свидетельство; предварительный договор о покупке квартиры (при его наличии). В случае, если супруги не смогут доказать факт вступления в брачные отношения через ЗАГС, нотариус не вправе оформить согласие.

Еще одним правилом оформления согласия является личное присутствие стороны, которая выражает одобрение, поскольку нотариус обязан удостоверить не только юридический факт доброй воли, но и личную подпись участника этого вида правоотношений. Заявление можно составить самостоятельно, потому что форма такого заявления законом не установлена. Согласие будет распространяться только на один объект недвижимости, покупка которого предстоит.

Как правило, бланк согласия содержит сведения: наименование документа; фамилии, имена и отчества супругов; их паспортные данные; гражданство и пол; полный адрес регистрации по месту проживания; сведения о брачном свидетельстве; данные о предполагаемой покупке (недвижимости, расположенной по определенному адресу с указанием некоторых характеристик); самого согласия на проведение определенных действий (покупку); сведения о том, что брачный договор либо же соглашение о порядке пользования общим имуществом не заключалось; информация о том, что с нормами ст.34-35 СК РФ ознакомлены, и все права и обязанности разъяснены; дата и подпись.

Следует знать, что срок действия согласия законом не определен. Если у супругов есть предварительный договор даже без окончательной даты исполнения, в силу ст. 429 ГК РФ недвижимость должна быть куплена не позднее 12 месяцев с даты оформления указанного документа. Если же договоренности в письменном виде нет, супруги могут сами установить время действия согласия на покупку недвижимости.

Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Екатеринбург, 20.03.2018, 07:56

Закрыл ИП в апреле 2017 г. Осталась задолженность по налогам. Вправе ли налоговый орган вынести решение о принудительном взыскании с меня, как теперь уже физического лица, задолженности и отправить решение в ФССП, без обращения в суд.

Ответить

Михаил!

Согласно п. 1 ст. 30 НК РФ и ст. 6 Закона РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» налоговые органы осуществляют контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, в том числе за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджет налогов и сборов, соответствующих пеней, штрафов, процентов. На контролеров возложены обязанности по применению мер принудительного исполнения обязанности по уплате налогов.

В силу п. 1 ст. 45 НК РФ налогоплательщик должен самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога (если иное не предусмотрено налоговым законодательством), что подразумевает добровольное перечисление денежных средств в счет уплаты соответствующих налогов по собственной инициативе и в сумме, исчисленной самостоятельно. Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения налогоплательщиком указанных обязанностей налоговая инспекция направляет ему требование об уплате налога. С момента направления и вручения требования начинается принудительное исполнение обязанности по уплате налога.

В ходе проведения налоговых проверок (камеральных (ст. 88 НК РФ) и выездных (ст. 89 НК РФ)), а также по результатам мероприятий налогового контроля проверяющим должностным лицом выявляется надлежащее или ненадлежащее исполнение налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов. По результатам проверки выносится решение, в котором (в случае ненадлежащего исполнения обязанностей) указывается размер выявленной недоимки (п. 8 ст. 101 НК РФ).

Недоимка – это сумма налога, которую организация не уплатила в установленный законодательством срок (п. 2 ст. 11 НК РФ). Право налогового органа взыскивать недоимку с налогоплательщика предусмотрено ст. 31 НК РФ.

При наличии недоимки в соответствии с решением налогового органа налогоплательщику выставляется требование об уплате налога.

Требованием признается извещение налогоплательщика о неоплаченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в установленный срок сумму налога (ст. 69 НК РФ). Требование должно содержать сведения о сумме задолженности по налогу (размере пеней, начисленных на момент направления требования), сроке исполнения требования, а также мерах по взысканию налога и обеспечению исполнения обязанности по его уплате, которые применяются в случае неисполнения.

По общему правилу п. 2 ст. 70 НК РФ требование об уплате налога по результатам налоговой проверки должно быть направлено налогоплательщику в течение 20 дней с даты вступления в силу соответствующего решения.

Решение о привлечении к ответственности (об отказе в привлечении к ответственности) за совершение налогового правонарушения вступает в силу по истечении одного месяца со дня вручения требования лицу, в отношении которого оно было вынесено (п. 9 ст. 101 НК РФ).

В силу п. 4 ст. 69 НК РФ требование об уплате налога должно быть исполнено в течение восьми дней с даты его получения, если более продолжительный период времени для уплаты налога не указан в этом требовании. При этом срок, определенный днями (если он не установлен в календарных днях), исчисляется в рабочих днях. При этом рабочим считается день, который не признается в соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным (п. 6 ст. 6.1 НК РФ).

Если налогоплательщик не исполнит обязанность по уплате налога в установленный срок, то по окончании срока осуществляется внесудебное (бесспорное), а затем и судебное взыскание недоимки.

Порядок принудительного взыскания с налогоплательщика задолженности по налогам определен ст. 46 и ст. 47 НК РФ.

Налоговая инспекция вправе взыскать недоимку:

из денежных средств на банковском счете налогоплательщика;

за счет его имущества.

Взыскание посредством списания средств с банковского счета

Из содержания ст. 46 НК РФ следует, что неисполнение обязанности по уплате налога влечет принудительное исполнение этой обязанности путем обращения взыскания на денежные средства налогоплательщика на его счетах в банках.

Сначала налоговый орган выносит решение о взыскании. Решение принимается после истечения срока, установленного в требовании об уплате налога, но не позднее двух месяцев после истечения указанного срока. Срок равен двум месяцам с момента истечения времени, отведенного налоговым законодательством для добровольного исполнения налогоплательщиком требования об уплате налога.

Решение о взыскании доводится до сведения налогоплательщика (организации или индивидуального предпринимателя) в течение шести дней после вынесения решения. В случае невозможности вручения налогоплательщику под расписку или передачи решения иным способом, свидетельствующим о дате его получения, решение о взыскании в соответствии с п. 3 ст. 46 НК РФ направляется по почте заказным письмом, и считается полученным по истечении шести дней со дня направления заказного письма.

По истечении шестидневного срока налоговый орган направляет в банк, в котором открыты счета налогоплательщика, поручение на перечисление сумм налога в бюджет. Поручение должно содержать указание на те банковские счета, с которых должно быть произведено перечисление налога, а также сумму, подлежащую перечислению. При этом взыскание налога может осуществляться как с рублевых расчетных (текущих), так и с валютных счетов (при недостаточности средств на рублевых).

Поручение на перечисление налога банк исполняет не позднее одного операционного дня, следующего за днем получения банком поручения, и не позднее двух операционных дней, если взыскание налога производится с валютных счетов.

В случае, если в день получения банком поручения на счете недостаточно денежных средств или они отсутствуют, то поручение исполняется по мере поступления денежных средств на эти счета не позднее одного операционного дня, следующего за днем каждого денежного поступления на счет.

Поручение налогового органа подлежит безусловному исполнению кредитной организацией в очередности, установленной гражданским законодательством РФ. Согласно п. 2 ст. 855 ГК РФ очередность списания средств в уплату налогов зависит от того, списываются они в добровольном или принудительном порядке. Платежи в бюджет, осуществляемые по поручениям налоговых органов (в принудительном порядке), подлежат исполнению банком в третью очередь, а платежи по налоговым обязательствам, производимые на основании платежных распоряжений налогоплательщика (в добровольном порядке), – в пятую. Этот вывод основан на правовой позиции ВС РФ, изложенной в Определении от 21.03.2016 № 307-КГ 16-960, и поддержан контролирующими органами – письма ФНС России от 11.07.2016 № ГД-4-8/12408, Минфина России от 17.05.2016 № 03-02-07/2/28207.

Согласно п. 54 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 вывод о недостаточности или отсутствии денежных средств на банковских счетах может быть сделан налоговым органом только на основании данных о состоянии всех известных ему счетов налогоплательщика.

Для получения этих сведений и обеспечения возможности взыскания средств с соответствующих счетов налоговая инспекция вправе на основании п. 2 ст. 76 НК РФ вынести решения о приостановлении операций по известным ей счетам (но не ранее вынесения решения о взыскании налога). Получив этого решения налоговой инспекции, кредитная организация согласно п. 5 ст. 76 НК РФ обязана сообщить в налоговый орган в электронной форме сведения об остатках денежных средств на счете, операции по которому приостановлены.

В случае, если поручения на перечисление суммы налога в бюджет предъявляются одновременно к нескольким счетам, то совокупная сумма налога, указанная в этих поручениях, не должна превышать сумму подлежащего взысканию налога.

При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщика или при отсутствии информации о счетах налогоплательщика налоговый орган на основании соответствующего решения вправе взыскать налог за счет имущества, в том числе, за счет наличных денежных средств налогоплательщика в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога, и с учетом сумм, в отношении которых произведено взыскание в соответствии со ст. 46 НК РФ (п. 1 ст. 47 НК РФ). Это решение исполняют судебные приставы на основании постановления налогового органа о взыскании налоговой задолженности за счет имущества налогоплательщика (вынесенного в течение трех дней с момента принятия решения о взыскании) (абз. 2 п. 1, п. 4 ст. 47 НК РФ). Взыскание может быть обращено на любое движимое и недвижимое имущество налогоплательщика в очередности, установленной п. 5 ст. 47 НК РФ.

Налоговый орган вправе перейти к принудительному взысканию налога за счет иного имущества налогоплательщика только после принятия надлежащих мер по взысканию налога за счет его денежных средств (п. 55 Постановления Пленума ВАС РФ № 57). В случае, если в установленный срок налоговый орган не вынес решение о взыскании налога за счет денежных средств, и не принял мер к его исполнению по общему правилу, возможность вынесения решения о взыскании налога за счет иного имущества налогоплательщика исключается.

Решение о взыскании налога за счет имущества принимается в течение одного года после истечения срока исполнения требования об уплате налога. Решение, принятое после истечения указанного срока, считается недействительным и исполнению не подлежит.

При бесспорном взыскании налоговой задолженности налоговые органы обязаны соблюдать сроки, установленные п. 3 ст. 46 НК РФ и абз. 3 п. 1 ст. 47 НК РФ. Если какой-либо из этих сроков нарушен, то взыскать задолженность с налогоплательщика можно только через суд. При этом только суд может восстановить сроки, если суд сочтёт объективными причины, по которым сроки были пропущены.

В судебном порядке взыскание недоимки производится, если пропущен срок принятия решения о взыскании налога:

- из денежных средств на счетах налогоплательщика (организации или индивидуального предпринимателя) в банках и его электронных денежных средств;

- за счет его имущества.

В первом случае заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налога. Во втором – в течение двух лет после истечения срока его исполнения.

Следует знать, что порядок взыскания налоговым органом недоимки регламентирован нормами налогового законодательства, и имеет конкретные сроки, по истечении которых налоговый орган утрачивает право на взыскание налоговой задолженности.

Утрата права на взыскание недоимки сама по себе не является основанием для прекращения обязанностей налогоплательщика и, как следствие, для исключения соответствующих записей из его лицевого счета. До признания в установленном порядке недоимки по налогу безнадежной к взысканию ее суммы учитываются налоговым органом в составе задолженности налогоплательщика и не подлежат исключению из ресурсов ФНС (Письмо Минфина России от 09.11.2011 № 03-02-07/1-386). При этом суды указывают: пропуск налоговым органом сроков взыскания недоимки препятствует списанию с налогоплательщика числящихся в карточках лицевых счетов сумм задолженности по налогам и не дает права списать их в силу положений ст. 59 НК РФ. Однако утрата инспекцией возможности взыскания задолженности перед бюджетом не означает, что налогоплательщик исполнил свои обязанности по уплате платежей в бюджет в соответствии со ст. 45 НК РФ (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2015 № 09 АП-57139/2014 по делу № А 40-131455/14).

Согласно п. 1 ст. 44 НК РФ обязанность по уплате налога возникает, изменяется и прекращается при наличии оснований, установленных ст. 59 НК РФ. Так, пп. 4 п. 1 ст. 44 НК РФ определено, что одним из этих оснований является принятие судебного акта.

В случае принятия судом решения, в соответствии с которым налоговый орган утрачивает возможность взыскать недоимку в связи с истечением установленного срока взыскания (в том числе вынесения им определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки), налоговая задолженность признается безнадежной к взысканию (п. 2.4 Порядка списания недоимки, признанной безнадежной к взысканию).

Решение суда после его вступления в законную силу является основанием для исключения налоговой инспекцией соответствующих записей из лицевого счета налогоплательщика, согласно данным которого проводится сверка расчетов с бюджетом. Вывод об утрате налоговым органом возможности взыскания налогов (пеней, штрафов) в связи с истечением установленного срока их взыскания может содержаться в судебном решении по любому налоговому делу, в том числе и в мотивировочной части акта. Соответствующие записи должны быть исключены налоговым органом из лицевого счета налогоплательщика немедленно после вступления такого судебного акта в силу.

При отсутствии судебного решения, подтверждающего утрату налоговым органом возможности взыскания налога, недоимка не признается безнадежной к взысканию, даже если налоговым органом пропущены установленные НК РФ сроки взыскания налога.

Если налоговый орган утратил возможность принудительного взыскания налога в связи с истечением предусмотренных НК РФ сроков его взыскания, но при этом с заявлением о взыскании в суд не обратился (как следствие, судебный акт, которым был бы установлен пропуск срока для взыскания недоимки, отсутствует), налогоплательщик вправе сам предпринять ряд шагов для признания своей задолженности безнадежной к взысканию и исключения ее из своего лицевого счета. Это следует из толкования пп. 4 п. 1 ст. 59 НК РФ, согласно которому инициировать судебное разбирательство вправе не только налоговый орган, но и налогоплательщик, в том числе путем подачи в суд заявления о признании сумм, возможность принудительного взыскания которых утрачена, безнадежными к взысканию. Причем такое право не ограничено каким-либо сроком. В том числе сроком исковой давности (Постановление АС ДВО от 21.09.2016 № Ф 03-4261/2016 по делу № А 59-684/2016).

Причиной обращения налогоплательщика с заявлением в суд может стать ситуация, связанная с действиями налоговой инспекции, которые могут быть выражены в выдаче справки об исполнении обязанности по уплате налогов (как и справки о состоянии расчетов с бюджетом) без отражения информации о невозможности взыскания недоимки в принудительном порядке. Это следует из права, предусмотренного подп. 10 п. 1 ст. 32 НК РФ, согласно которому налоговый орган обязан предоставлять налогоплательщику по его запросу справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам и справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на основании данных налогового органа. Налоговые органы часто отказывают налогоплательщикам в требовании указать в справке факт невозможности взыскания недоимки в принудительном порядке. При формировании справки налоговый орган руководствуется положениями Приказа ФНС России от 21.07.2014 № ММВ-7-8/378@, утвердившего ее форму и порядок ее заполнения. Нормы данного документа не предусматривают информацию об утрате возможности взыскания числящейся за налогоплательщиком задолженности перед бюджетом в принудительном порядке, поскольку срок их взыскания истек. Однако при рассмотрении налоговых споров суды в решениях отмечают, что Приказ ФНС России от 21.07.2014 № ММВ-7-8/378@ не может служить препятствием к выдаче справки с отражением в ней реального состояния расчетов по налоговым платежам. Иное означает указание неполной информации о задолженности, числящейся за налогоплательщиком, что нарушает его право на достоверную информацию, необходимую ему для реализации прав в предпринимательской деятельности.

Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Екатеринбург, 19.03.2018, 19:17

Отец продал авто по договору купли продажи более двух месяцев назад. Сейчас пришли штрафы за превышение скорости на отца, хотя этого автомобиля у отца давно уже нет. что сделать чтоб не платить эти штрафы

?

Ответить

Александр!

Согласно новым правилам машину разрешается продавать по договору, который составляется рукописно в нескольких экземплярах, без заверения договора нотариусом. После передачи новому собственнику всех документов и получения платы за автомобиль вся ответственность по дальнейшему оформлению в ГИБДД ложится на нового владельца. Нарушение установленного десятидневного срока регистрации автомобиля в ГИБДД влечет штраф в размере до 2000 рублей.

В случае, если новый хозяин машины оказался нарушителем и его штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные видео фиксацией, пришли по почте старому владельцу, то для решения проблемы есть несколько вариантов:

1. Связаться с покупателем. Необходимо узнать по какой причине покупатель не зарегистрировал машину, а также сообщить о его штрафах. Иногда удается урегулировать все недоразумения, при которых штраф новый собственник обязуется оплатить. Однако в большинстве случаев связаться не получается (телефон недоступен или не отвечает) или покупатель наотрез отказывается от мирного урегулирования вопроса.

2. Опротестовать штраф в ГИБДД. Оригинал договора купли-продажи будет являться главным документом во время разбирательства. Обжаловать штраф можно в течение 10 дней с момента его получения - отправить полученное уведомление заказным письмом по указанным на конверте реквизитам в ГИБДД, написав объяснение и приложив копию договора, подтверждающего факт продажи автомобиля. Штраф может быть аннулирован и переадресован на нового владельца, При этом будет автоматически прекращена регистрация автомобиля. Автомобиль будет числиться в розыске, а на его водителя будет наложен дополнительный штраф 1500-2000 рублей за не оформление автомобиля в установленные сроки. Опротестовать данное уведомление со штрафом можно и через сайт ГИБДД (http://www.gibdd.ru/letter/). При оформлении обращения необходимо указать регион, в котором был выписан штраф, а также подробно описать и объяснить ситуацию, к обращению прикрепить копию договора.

3. Прекратить регистрацию автомобиля. Для этого необходимо приехать в ГИБДД с документами, подтверждающими факт продажи автомобиля, а также с полученным штрафом. Потребуется написать заявление, на основании которого машина за прежним собственником числиться не будет, а все имеющиеся штрафы, которые пришли на прежнего владельца, будут аннулированы.

4. Обратиться в суд по месту регистрации прежнего собственника автомобиля. Основным недостатком этого способа является то, что процесс разбирательства займет какое-то время. В суде может быть установлено, что штраф был получен после того, как автомобиль был продан и бывший собственник автомобиля ответственности нести не должен.

В случае, если автомобиль был продан по доверенности, то считается, что временное управление перешло к другому лицу. При этом вся ответственность остается за собственником, на которого автомобиль оформлен. В этом случае все полученный штрафы доверенным лицом, а также транспортный налог — все останется и ляжет на собственника. Не стоит удивляться, что штрафы пришли именно владельцу. Все законно.

В случае, если срок доверенности, по которой был продан автомобиль, истёк, необходимо подписать договор купли-продажи. Или заявить автомобиль в розыск. После этого просто ждать пока найдется новый владелец. Можно также обратиться в ГИБДД с заявлением об утилизации автомобиля. Одновременно написать заявление на утерю ПТС и номеров. После этого машину спишут и ездить на ней больше будет нельзя.

Задано вопросов 8, из них VIP - 0
Екатеринбург, 19.03.2018, 08:02

Нужна консультация юриста в Екатеринбурге по продаже недвижимости, у меня сложная ситуация, к кому можно обратиться? Писать сюда на сайт, так как я на работе, и ответить не могу по телефону, только через сайт могу ответить.

Ответить

Ольга Николаевна!

Готов вникнуть в Вашу ситуацию и помочь в её разрешении.

Можете описать проблему (без имен и сумм) на этом сайте.

С уважением.

Благодарю всех за отклики, но ситуацию описывать на сайте не буду, т.к. много нюансов в моем деле и в двух словах всё не опишешь, очень всё запутано. Скорее всего мне нужна личная консультация и возможно сопровождение в дальнейшем по делу.

Ольга Николаевна!

Из самых запутанных ситуаций всегда есть, как минимум, один выход. Главное - этот выход найти. И не ошибиться в советчике.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Екатеринбург, 18.03.2018, 10:18

Суд состоялся 08.02.2018 г. в г. Березники Пермского края. Решение сразу не огласили. Уехал домой в Свердловскую область. !6.02.2018 позвонил в суд (соединили с секретарем) уточнить какое решение принято. Ответили, что мой иск удовлетворен, решение будет отправлено. Решение в почтовый ящик пришло 18. 03. 2018. Почтовый штамп на конверте 10.03.2018. В решении иск оставлен без удовлетворения. Срок принятия решения в окончательной форме указан 14.02.2018. Получается я пропустил срок обжалования в апелляционном порядке. Возможно ли обжалование.

Ответить

Василий Фадеевич!

Процессуальным законом (ст. 112 ГПК РФ) предусмотрена возможность восстановления пропущенный процессуальных сроков.

Согласно п.1 указанной статьи лицам, пропустившим установленный федеральным законом процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен.

Согласно ч. 2 указанной статьи заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока подается в суд, в котором надлежало совершить процессуальное действие, и рассматривается в судебном заседании. Если иное не предусмотрено ГПК РФ, лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к разрешению поставленного перед судом вопроса.

Согласно ч. 3 указанной статьи одновременно с подачей заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока должно быть совершено необходимое процессуальное действие (подана жалоба, представлены документы), в отношении которого пропущен срок.

Согласно ч. 5 указанной статьи определение суда о восстановлении или об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока может быть обжаловано.

В порядке апелляционного обжалования обращаются, как правило, стороны гражданского дела: истец или ответчик. Иные лица могут оспорить вынесенное судебное решение только в случае, если оно затрагивает их права.

Начало течения срока на подачу апелляционной жалобы – следующий день после составления мотивированного решения (решения в окончательной форме). В судебном заседании оглашается, как правило, только резолютивная часть, а в полном объеме решение должно составляться в течение 5 дней. В течение следующих 5 дней решение должно быть направлено участвующим в деле лицам.

Если решение судом не было отправлено, было отправлено с опозданием, либо отправлено не на установленный в судебном заседании адрес стороны гражданского дела, эта причина является в любом случае уважительной, и суд восстановит срок на подачу апелляционной жалобы.

Если нарушены сроки отправления решения в окончательной форме, по общему правилу, необходимо доказать, что это обстоятельство оказало влияние на составление апелляционной жалобы.

В случае, если сторона дела живет в другом городе, и получила решение к концу срока (или вообще по истечении срока на подачу апелляционной жалобы), а доводы и выводы суда относительно принятого решения в судебном заседании не оглашались, судом будет восстановлен срок на подачу апелляционной жалобы.

Уважительными причинами могут быть также нахождение на стационарном лечении, тяжелая болезнь, нахождение физического лица в длительной командировке. Правовая неграмотность может станет убедительным доводом только в случае предоставления доказательств невозможности получить квалифицированную юридическую помощь (например, проживание в труднодоступной местности, затянувшиеся праздники и др.).

Доводы заявителя о восстановлении срока должны подтверждаться письменными доказательствами, иначе суд откажет в удовлетворении ходатайства.

Заявление адресуется суду первой инстанции, с указанием лица, обращающегося с апелляционной жалобой. Заявление о восстановлении срока должно подаваться одновременно с апелляционной жалобой, составленной в соответствии с предъявляемым к ее форме и содержанию требованиям. Такая просьба может содержаться и в тексте самой жалобы, но лучше, если заявление будет предоставлено в виде отдельного документа.

Заявление о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы уполномочен рассматривать тот же суд, который вынес решение по делу в качестве первой инстанции. Рассмотрение доводов заявителя рассматривается в судебном заседании, с извещением участвующих в деле лиц (при этом неявка не влияет на возможность разрешить заявление по существу).

В случае, если суд признает причины пропуска срока неуважительными, жалоба вместе с соответствующим мотивированным определением будет возвращена. На такое определение может быть подана частная жалоба в суд апелляционной инстанции.

У вас есть все основания для восстановления пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы.

Составляйте апелляционную жалобу и вместе с заявлением о восстановлении пропущенного срока направляйте её в суд. Если не можете самостоятельно составить жалобу, могу в этом оказать помощь.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Екатеринбург, 16.03.2018, 10:53

Вопрос: какие документы необходимы для вступления в наследство?

Ответить

Яна!

Поскольку вопрос не содержит уточнения о том, что имеется завещание, в ответе будет только информация только о действиях наследника по закону при оформлении наследства.

Первое, что является необходимым, - получение документа, удостоверяющего факт смерти (гибели) наследодателя. Таким документом является свидетельство о смерти. Для его получения необходимо обратиться в отдел ЗАГС с соответствующим заявлением.

Обращение может быть:

по последнему месту жительства умершего;

по месту проживания его ближайших родственников;

по месту наступления его смерти (гибели) или обнаружения трупа;

по местонахождению организации, выдавшей справку о смерти, либо судебного органа, вынесшего решение о смерти гражданина или объявлении его умершим.

Свидетельство о смерти выдается на основании предоставленной справки о смерти. В случае, когда факт смерти устанавливается через суд (например, в случае безвестного исчезновения лица), основанием для выдачи документа отделом ЗАГС будет соответствующее судебное решение.

После предъявления этих и иных требуемых документов (паспортов умершего и заявителя, доказательств родства между ними) орган ЗАГС в кратчайшие сроки (как правило, в тот же день) выдает свидетельство о смерти.

Получив свидетельство о смерти, необходимо со своим паспортом явиться в нотариальную контору для подачи заявления о принятии наследства. Наследственные дела открываются в субъекте РФ по последнему месту жительства умершего. Соответственно, обращаться надо к нотариусу населенного пункта, в котором проживал наследодатель на день смерти. И сделать это нужно в пределах установленного законом 6-месячного срока.

В определенных случаях для принятия наследства предусматриваются иные сроки. Гражданским Кодексом РФ предусмотрен стандартный шестимесячный срок для вступления в права наследования. Отсчет этого периода начинается на следующие сутки после открытия наследства, т.е. со дня, следующего за днем смерти наследодателя.

Однако дату и факт смерти не всегда удается установить точно. В случае, если человек пропал без вести, и был объявлен судом умершим, датой смерти считается день вступления судебного акта в силу, либо день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда. В обоих указанных случаях отсчет срока идет с даты вступления соответствующего решения суда в силу.

При отправлении заявления о принятии наследства почтой, датой его подачи считается день поступления письма в почтовое отделение. Даже если заявление поступит в адрес нотариуса по истечении 6 месяцев, срок не будет считаться пропущенным.

Нормами наследственного права предусмотрены случаи, когда подавать заявление на наследство не обязательно. Это возможно, когда наследники совершили действия, которые могут свидетельствовать о фактическом принятии наследуемого имущества. Такими действиям являются управление имуществом и защита его от притязаний посторонних лиц, оплата своими средствами долгов наследодателя или несение расходов на содержание имущества. К принятию наследства де-факто относится и совместное проживание с наследодателем на дату его смерти.

В случае пропуска срока на принятие наследства восстановление прав наследника возможно только в судебном порядке и при наличии уважительных причин такого пропуска.

В течение 6-месячного срока необходимо уточнить, было ли составлено завещание и, если таковое имеется, является ли оно действительным, не отмененным наследодателем.

Наличие завещания можно уточнить во время первого посещения нотариуса или позже. Однако о наличии завещания желательно узнать как можно раньше. Это нужно для того, чтобы иметь представление об объеме своих прав и точно определиться с перечнем документов, требуемых для получения свидетельства о праве на наследство.

В случае, если завещание отсутствует или оно является недействительным (отмененным), а также, если завещана только часть имущества, наследование на незавещанную часть осуществляется по закону согласно принципу очередности, которая установлена гражданским законодательством.

После написании заявления о принятии наследства нотариус должен выдать список документов, которые необходимо будет представить к моменту оформления прав на наследственное имущество.

Перечень требуемых документов будет различаться в зависимости от основания наследования, а также от вида наследуемого имущества.

Обычный перечень документов, необходимых нотариусу, включает в себя:

свидетельство либо справку о смерти, выданные органом ЗАГС;

домовую книгу (если умерший проживал в квартире – выписка из нее) либо справку паспортного стола, в которой должна содержаться информация о последнем месте жительства умершего и проживавших с ним лицах;

документы на имущество;

документы об оценке имущества (акт, отчет, справка о стоимости и др.);

Лицу, подавшему заявление о принятии наследства, необходимо доказать наличие родственной связи с умершим - предоставить документы, подтверждающие родство. Это - свидетельства (справки), выданные органом ЗАГС:

о рождении;

о заключении брака;

о перемене ФИО;

об усыновлении/удочерении, и другие.

Если в права наследования вступает переживший супруг, ему необходимо в числе документов предоставить ксерокопию свидетельства о браке (оригинал также предъявляется для сверки подлинности копии).

В случае, если между супругами был заключен брачный контракт, меняющий содержание прав сторон на нажитое в браке имущество, его также необходимо предъявить нотариусу для определения состава наследственной массы.

Для оформления прав на жилой дом или иные объекты недвижимости, необходимо предоставить следующие документы:

Правоустанавливающие - на основании которых умерший являлся собственником. Ими могут быть договор дарения, купли-продажи, обмена, приватизации, свидетельство на наследство, решение суда и другие;

правоподтверждающие: - свидетельство из органа юстиции о государственной регистрации права (в случае, если наследуется жилой дом с земельным участком, свидетельств должно быть по одному на каждый вид имущества);

кадастровый паспорт на объект недвижимости;

справку Бюро технической инвентаризации (БТИ), содержащую сведения об инвентаризационной стоимости имущества на дату смерти наследодателя.

В связи с тем, что в справке БТИ указывается стоимость недвижимого имущества, на основании которой рассчитывается размер госпошлины, предъявления дополнительных документов об оценке не требуется. Однако по желанию самого наследника такой документ может быть предоставлен. Обычно это делается для уменьшения суммы нотариальной пошлины в случае, если имущество в дополнительном документе оценено по меньшей стоимости, чем указано в справке БТИ.

Если наследуется автотранспортное средство, то нотариусу потребуются документы на него (ПТС, свидетельство о регистрации ТС).

Для исчисления размера нотариальной пошлины необходим отчет (акт) об оценке транспорта на дату смерти наследодателя.

Не стоит затягивать со сбором документов, поскольку некоторые справки выдаются не за один день, и к моменту истечения 6-месячного срока могут быть просто не готовы.

Не обязательно переоформлять наследство точно в день окончания срока, однако иногда промедление невыгодно для самого наследника. Например, если наследник намерен продать имущество.

Для исчисления размера нотариальной пошлины, уплачиваемой при выдаче свидетельства о праве на наследство, необходимо определить стоимость наследуемого имущества. Для этого производится его оценка. Оценку могут произвести независимые оценщики или оценочные компании, имеющие лицензию на оказание таких услуг, а также:

организации по учету недвижимости (при определении стоимости квартир и иного недвижимого имущества);

органы государственного кадастрового учета (при наследовании земель);

судебно-экспертные госучреждения органа юстиции (при оценке автотранспорта).

Общее требование к оценке – она должна быть произведена не на дату обращения наследника, а на день смерти наследодателя.

Для получения свидетельства о праве на наследство необходимо представить нотариусу, ведущему дело, требуемый им пакет документов. Некоторые из документов (например, ксерокопии свидетельства о смерти, доказательств родственной связи с умершим) могли быть затребованы ранее при подаче заявления на наследство. В таком случае повторного предъявления этих бумаг не требуется.

В случае, если у наследника нет возможности личного обращения в нотариальную контору за оформлением своих прав, можно выдать доверенность другому лицу на сдачу документов, а также последующее получение и регистрацию свидетельства на наследство.

Перед оформлением на имя наследника документов на имущество требуется оплатить нотариальный тариф, который складывается их двух величин:

государственной пошлины;

суммы оплаты за консультационные услуги и техническую работу нотариуса, которая варьируется в зависимости от вида наследуемого имущества.

Размер госпошлины для родителей, братьев/сестер, имеющих общих отца и мать, супругов и детей установлен по ставке 0,3%, но не выше 100 000 рублей;

для остальных лиц – 0,6%, но не выше 1 000 000 рублей.

Нормами Налогового Кодекса РФ установлены категории лиц, освобождающихся от уплаты госпошлины либо имеющих право на ее оплату в 50% размере.

Размер платы за правовые услуги и техническую работу зависит от степени сложности наследственного дела и не может превышать:

100 рублей – на пенсию умершего;

1000 рублей – на денежные сбережения;

5000 рублей – на каждый объект недвижимости;

3000 рублей – на каждый объект иного имущества.

После оплаты госпошлины нотариус, в соответствии с имеющимися в деле заявлениями и иными документами, выдает свидетельство о праве на наследство. На завещанное имущество выдается свидетельство на наследство по завещанию, а на не завещанное – по закону. Свидетельство о праве на наследство является правоустанавливающим документом наследника, т.е. основанием возникновения его прав на имущество.

Нормы действующего законодательства не содержат требований об обязательной регистрации свидетельства, полученного у нотариуса. Однако права на некоторые виды наследственного имущества подлежат государственной регистрации в соответствующих органах. К примеру, автотранспортные средства необходимо поставить на учет в органах ГИБДД. Права на недвижимое имущество регистрируются в отделении Росреестра по месту нахождения объекта недвижимости.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Нижний Тагил, 16.03.2018, 00:20

Я не успел оформить автомобиль по договору купли продажи, страховки у меня нет. Сегодня был остановлен сотрудником ДПС. Он сфотографировал мой договор, Могу ли я переписать дату договора на новую и сотруднику ДПС сказать что мы расторгли старый договор, по каким то причинам. Или просто оформить на себя страховку и не оформлять авто.

Ответить

Евгений!

Водитель, который не застраховал свою ответственность за управление транспортным средством, не может им пользоваться. К этому незыблемому правилу уже почти все привыкли. Но, как и у любого правила, у этого правила есть исключения.

Владение автомобилем начинается с его покупки. Вне зависимости от того, новый это автомобиль, подержанный, ввезённый из-за границы или купленный у соседа. Любой автомобиль подлежит регистрации в ГИБДД, а ответственность его водителя должна быть застрахована по рискам ОСАГО.

Согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее – Закон об ОСАГО) при возникновении права владения транспортным средством (приобретении его в собственность, получении в хозяйственное ведение или оперативное управление и тому подобном) владелец транспортного средства обязан застраховать свою гражданскую ответственность до регистрации транспортного средства, но не позднее чем через десять дней после возникновения права владения им.

Регистрация автомобиля должна быть произведена не позднее чем через 10 дней после его приобретения. При этом дата покупки определяется договором купли-продажи между бывшим собственником и новым. Отсюда вывод: для управления автомобилем на законных основаниях без его регистрации и страхования рисков ОСАГО, этот автомобиль необходимо «заново купить» (составить новый договор купли-продажи с новой датой покупки). И в этом не будет формального нарушения закона, если каждые 10 дней «заново покупать» один и тот же автомобиль до тех пор, пока не будет изменен закон.

Административному законодательству такие регулярные покупки автомобиля не противоречат. Согласно ст. 12.37 КоАП РФ неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, — влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей.

Согласно п. 2.1.1 ПДД водитель механического транспортного средства обязан:

иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, для проверки:

водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории;

регистрационные документы на данное транспортное средство (кроме мопедов), а при наличии прицепа - и на прицеп (кроме прицепов к мопедам);

в установленных случаях разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, путевой лист, лицензионную карточку и документы на перевозимый груз, а при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов - документы, предусмотренные правилами перевозки этих грузов;

документ, подтверждающий факт установления инвалидности, в случае управления транспортным средством, на котором установлен опознавательный знак "Инвалид";

страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена федеральным законом.

В случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, иметь и передавать для проверки работникам Федеральной службы по надзору в сфере транспорта карточку допуска на транспортное средство для осуществления международных автомобильных перевозок, путевой лист и документы на перевозимый груз, специальные разрешения, при наличии которых в соответствии с законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности допускается движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, а также предоставлять транспортное средство для осуществления весового и габаритного контроля.

Многие сотрудники ГИБДД до последнего времени закон трактовали своеобразно. По их мнению, обязанность застраховать гражданскую ответственность наступает с первого дня владения машиной, а по истечении 10-дневного срока наступает ответственность за несоблюдение этого правила. А коль скоро про управление автомобилем в течение 10-дневного срока ничего не сказано, то это означает, что управлять автомобилем без полиса ОСАГО запрещено с первой же секунды владения им.

Верховный Суд РФ по этому вопросу высказался однозначно: п. 2.1.1 ПДД не противоречит Закону об ОСАГО. Пункт 2 статьи 4 данного этого закона обязывает владельца транспортного средства застраховать свою гражданскую ответственность до регистрации транспортного средства, но не позднее чем через десять дней после возникновения права владения им. Следовательно, до истечения десятидневного срока, отведенного владельцу транспортного средства для заключения договора страхования гражданской ответственности, водитель такого транспортного средства имеет право управлять им без соответствующего страхового полиса, что непосредственно вытекает из оспариваемой нормы Правил, предусматривающей обязанность водителя иметь при себе данный страховой полис лишь в случаях, установленных федеральным законом.

Вывод: управлять автомобилем без страховки ОСАГО после его приобретения в течение 10 дней можно, и в случае составления административного протокола сотрудником ГИБДД существует большая вероятность того, что закончится «ничем».

И всё же, исходя из здравого смысла, оформить полис ОСАГО следует сразу же перед первой поездкой. От ДТП никто не застрахован никто.

Попав в простейшее ДТП, водитель без ОСАГО в любом случае будет вынужден вызывать ГИБДД, по Европротоколу оформить ДТП не получится; если водитель окажется виновником происшествия, то помимо трат на восстановление своего автомобиля он может понести расходы по компенсации убытков пострадавшей стороны (и хорошо, если в ДТП пострадает только «железо»); каждая остановка на посту ГИБДД будет сопровождаться длительными объяснениями.

Есть еще один момент: ГИБДД и Российский Союз Автостраховщиков планируют запустить в работу систему выявления нарушителей (водителей без страховки ОСАГО) с помощью камер фотофиксации. Нет полиса – штраф по почте и удержание со счёта нарушителя. Всё это будет явно не на пользу водителю без полиса ОСАГО.

Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Екатеринбург, 15.03.2018, 22:19

Пол года назад оформляли автокредит, подписали документы на кредит, не вчитываясь в договор и прочие вещи. Одобрена была сумма 270 000 рублей, ее в кредит и взяли. Считали, что в пределах неё и буду платить, но не тут то было. Решили досрочно погасить кредит и почитать договор. Изучив (к сожалению, спустя пол года) договор, выяснилось, что кредитная сумма составляет 340 000 рублей. По всем бумажкам это оказалась страховка, с единовременной выплатой. Возможно ли вернуть деньги за страховку, если она является по сути добровольной.

Ответить

Виктория!

Многие банки принуждают заемщиков оформлять обязательную страховку.

По закону – это неправомерные действия. Однако, если вы открыто не согласитесь с принятием этого условия, банк может персонально для вас повысить процентную ставку или вовсе откажет в кредите.

Отказаться от страховки вы можете на основании указания Банка России N 3854-У, которое относится ко всем кредитным договорам, начиная с 1.06.2016 года. Оно применимо только в отношении физических лиц.

При этом важно, что согласно этому указанию вы можете полностью отказаться от страхового полиса в течение только 5 рабочих дней после даты заключения договора. В ряде случаев возврат страховой суммы по кредиту выполняется в течение периода, предусмотренного самим договором.

Из всего списка страховок, обязательными являются только страховки в отношении приобретаемого имущества от риска его утраты. Например, при покупке квартиры в ипотеку. В этом случае банк имеет право потребовать приобрести страховку, и это право банка регулируется ст. 935 ГК РФ и ст. 31 Закона «Об ипотеке». Страхование жизни, работы или титула – это необязательные страховки, даже если банк настаивает на обратном.

Можно ли вернуть страховую сумму за уже выплаченный кредит?

Законом предусмотрен вариант возврата денег, если долг был погашен досрочно и соблюдался график платежей. При этом вы сможете получить сумму страховки за оставшийся период. Например, если заем был оформлен на год, а полный возврат долга осуществлен спустя 6 месяцев, вы можете вернуть 50% страховки.

При этом будет невозможно осуществить возврат денег, если имел место страховой случай, в число которых входит просрочка платежа (даже если выплачены соответствующие штрафы). Также не возвращается страховка по завершенным кредитам, выплаченным в рамках графика платежей.

По закону вы можете отказаться от следующих типов страховки:

на случай кончины или достижения заданного возраста;

от несчастных случаев;

дополнительное медицинское страхование;

повреждение и утрата имущества;

повреждение или хищение наземных транспортных средств;

повреждение или хищение водного транспорта (лодки, катера);

ОСАГО;

страхование финансовых рисков.

Следует знать, что некоторые виды полисов являются обязательными:

медицинские полисы для иностранцев, работающих на территории РФ;

медицинский полис для граждан РФ, находящихся за пределами страны;

обязательные полисы допуска к опасным видам деятельности;

гражданская ответственность водителей международных программ страхования.

Чтобы оценить свои шансы на возврат денег, очень важно изучить договоры кредита и страхования. Зная о возможности истребования возврата средств, юристы банков и страховщики идут на хитрости, не позволяющие заемщикам воспользоваться законным правом. В частности:

банк может наложить запрет на досрочное погашение кредита;

банк сам может быть выступает страховым агентом. В этом случае подписывается коллективный договор, на который действующие указания Банка России не распространяются;

страховка включена в основной пакет банковских услуг. Такая практика характерна для нецелевых потребительских кредитов, предоставляемых в формате кредитной карты. При оформлении отказа банк может лишить вас и других важных опций пакета или сократить величину кредитного лимита;

если в договоре кредита вами помечен пункт о прочтении документа, который свидетельствует о полном согласии с его условиями. Доказать в суде навязывание услуг в этом случае будет сложно;

наконец, страховая компания может установить низкую стоимость самого полиса и высокие платежи за оформление и комиссию.

Вполне естественно, что банки и страховые компании будут затягивать время. Особенно при приеме документов. Поэтому очень важно при личном обращении получить расписку или соответствующую отметку о передаче бумаг на своей копии экземпляров. Вы также можете отправить собранные документы ценным письмом с описью вложения. Банк и страховщик не смогут отказаться принять заявление.

Работники банка (страховой компании) могут даже попытаться изъять у вас оригиналы договоров, чтобы скорректировать их. Если вы передадите оригинал со своей подписью, он может «потеряться», а вам будет предложено подписать другую (скорректированную) копию.

При намерении вернуть страховку можно обратиться напрямую в страховую компанию или действовать через банк (если полис входит в банковские услуги). Сама процедура зависит от того, кем был оформлен договор страхования и каковы причины его приостановления.

Если страховка потребительского кредита была внесена одним платежом и сразу после оформления кредита, при досрочном погашении кредита вы имеете шанс вернуть оставшуюся сумму. Это право распространяется на все виды полисов, касающиеся кредита. Основанием для возврата является тот факт, что услуги страхования были оплачены, но не будут предоставляться весь период страхования.

После погашения кредита необходимо взять в банке соответствующий документ об оплате долга. Он прикрепляется к заявлению. Также прилагается копия договора страхования и копия паспорта.

При этом договор со страховщиком не стоит расторгать до получения денег, поскольку страховщик может полностью отказать на законных основаниях. Исключением будут ситуации, когда в договоре согласовано обязательство страховщика по возврату части денег (страховой премии) при осуществлении досрочного расторжения договора с банком в случае полной оплаты долга.

Рассмотрение заявления страховой компанией не может превышать 10 дней, по истечении которых вам должны вернуть деньги или предоставить весомые основания для отказа.

Для соблюдения процедуры отказа от навязанной страховки в банк и страховую компанию направляются претензии о возврате страховки по кредиту. Это необходимо для предоставления возможности досудебного решения вопроса. Сделать это необходимо в установленный законом 5-дневный срок (период охлаждения) . Для автокредита этот срок законодательно расширен до 30 дней, что относится к полисам ОСАГО.

В некоторых случаях период охлаждения может устанавливаться конкретным банком. Например, некоторые индивидуальные условия кредитных программ Сбербанка позволяют полностью вернуть страховую премию в течение 30 дней с даты заключения договора или в размере 50%, если срок превышает 30 дней.

Вместе с заявлением об отказе от страховки необходимо подать в банк копии договоров кредитования и страхования, а также копию паспорта.

Если страховой договор был подписан отдельно от кредитного (условие страхования не отражено в договоре займа), необходимо сразу обращаться в страховую компанию. В этом случае, помимо указанных выше документов, предоставляются банковские реквизиты для возврата средств. Если договор уже вступил в силу, вам обязаны вернуть сумму за вычетом платежей по прошедшему периоду, если нет - полную.

Заявление на оформление возврата страховки может быть стандартной формы, предоставляемой в банке или написанным самим заемщиком. Примерный образец выглядит следующим образом:

Кому: Руководителю страховой компании или банка Ф.И.О.

Адрес организации.

От кого Ф.И.О.

Адрес регистрации (проживания) и телефон.

Заявление

(Дата подписания договора) между мной и (наименование банка) был заключен договор на получение кредита (номер документа), а также одновременно с компанией (наименование страховой компании) заключен договор страхования (номер документа). Сумма кредита по договору составила (общая сумма в рублях цифрами и прописью) рублей, тогда как фактически мне было предоставлено (сумма по телу кредита цифрами и прописью) рублей, а (сумма страховки цифрами и прописью) рублей была передана компании (наименование СК) как страховой взнос. Срок кредитования и страхования согласно пунктам (номера пунктов договора, где указаны сроки кредита) договора составил (срок кредита в месяцах).

(Дата досрочного погашения кредита) я полностью выполнил обязательства по кредиту перед банком (наименование банка), вернув сумму долга (общая сумма кредита со страховкой цифрами и прописью) рублей и соответствующие проценты. В связи с досрочным закрытием кредита, прошу вернуть мне уплаченные сверх требуемого страховые взносы в размере (50% от суммы страховой премии) рублей.

Решение по моему заявлению прошу рассмотреть в период 10 дней с даты его получения. При отсутствии ответа с вашей стороны или неудовлетворения указанных выше требований, по данному вопросу мною будет подано соответствующее исковое заявление в суд с требованием выплатить заявленную сумму и процентные отчисления за использование средств в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса РФ.

Если будет получен отказ, то можно подать жалобу на банк или страховую компанию в Роспотребнадзор по факту навязывания услуги. Сделать это можно в течение 1 года с даты подписания договора. Направить жалобу необходимо в отделении Роспотребнадзора вашего города. Сделать это можно лично, по почте или отправкой по e-mail. Если ваша жалоба подтверждена и обоснована, будет открыто административное дело.

Стоит понимать, что фактически денег это не вернет, но ответ Роспотребнадзора поможет вам в суде. Если вы упустили сроки подачи жалобы, все равно направьте ее. В возбуждении дела будет отказано и административное наказание банк или страховщик не понесут. При этом вы получите ответ с пояснениями где и как именно были нарушены ваши права, что станет веским доводом в суде.

Отправлять заявление в суд можно, если в течение 10 дней после подачи заявления в банк или страховую компанию вы не получили ответа (выплаты) или вам был представлен необоснованный отказ.

При возможности покажите документы юристу, который сможет вам точно сказать на какие выплаты вы можете рассчитывать.

Задано вопросов 7, из них VIP - 0
Екатеринбург, 15.03.2018, 21:04

Здравствуйте. У меня такой вопрос... Жили в гражданском браке с мужем, семь лет, бюджет был совместный, оба работали, за это время купили машину, оформили на него. Разошлись, по прошествии времени, его арестовали, он мне в этот же день позвонил, сказал, забери машину, оформи на себя, т.к. за это время он оформил на себя кредит и боялся что машину заберут в счет погашения кредита. Я забрала машину, сама подписала договор купли-продажи на машину задним числом на и переоформила на себя. По прошествии 2,5 лет, он требует с меня полную стоимость машины, либо он подает иск на присвоение имущества и подделку документов, на данный момент он отбывает срок. Осуществимо ли это в рамкам закона и что делать мне в данной ситуации?

Ответить

Здравствуйте!

Для того, чтобы точно ответить на вопрос, конечно же, требуется изучить договор купли-продажи автомобиля. Ответ даю исходя из сведений, содержащихся в вопросе.

В связи с тем, что между супругами брак не был зарегистрирован, нормы Семейного Кодекса РФ в вашей ситуации не действуют. Имущество, приобретенное за время совместного проживания, не является совместно нажитым. Каждый из супругов – собственник того имущества, которым он обладает. Доказывать иное – тяжелейшая проблема.

В случае, если автомобиль во время совместного проживания был приобретен одним из супругов на свое имя, а затем продан им другому супругу, доказать безденежность отчуждения автомобиля практически невозможно. Тем более, если в договоре купли-продажи есть указание на то, что деньги за автомобиль получены продавцом до передачи автомобиля.

Согласно ч. 1 ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Согласно ст. 486 ГК РФ:

1. Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

2. Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты товара, покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара полностью.

3. Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса.

4. Если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается принять и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения договора.

5. В случаях, когда продавец в соответствии с договором купли-продажи обязан передать покупателю не только товары, которые покупателем не оплачены, но и другие товары, продавец вправе приостановить передачу этих товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором.

В вашем случае (если есть имеется договор купли-продажи в простой письменной форме, в котором указано, что автомобиль оплачен до его подписания, и автомобиль передан покупателю), то шансов забрать у вас автомобиль нет.

Доказывать поддельность договора или срок его составления – дело практически бесперспективное.

В случае, если бывший собственник обратится в суд, обратитесь к помощи юриста.

Если сбросите мне скан договора (без имен и сумм), то смогу ответить вам более точно о перспективах спора.

С уважением.

Серов, 15.03.2018, 19:30

Могу ли я управлять транспортным средством если повреждено лобовое стекло (паутина со стороны водителя от удара ломикам)

Ответить

Сергей!

Само по себе наличие трещин на лобовом стекле не препятствует эксплуатации автомобиля. Это не предусмотрено Правилами Дорожного Движения (Утверждены Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090).

Перечень неисправностей четко оговорен Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств в Приложении к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.02.2002 N 127, от 14.12.2005 N 767, от 28.02.2006 N 109, от 16.02.2008 N 84, от 24.02.2010 N 87, от 10.05.2010 N 316)..

Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Методы проверки приведенных параметров регламентированы ГОСТом Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки».

1. Тормозные системы

1.1 Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001.

(п. 1.1 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)

1.2 Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.

1.3 Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлического тормозных приводов вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе на 0,05 МПа и более за 15 минут после полного приведения их в действие. Утечка сжатого воздуха из колесных тормозных камер.

1.4 Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического тормозных приводов.

1.5 Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние:

транспортных средств с полной нагрузкой - на уклоне до 16 процентов включительно;

легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на уклоне до 23 процентов включительно;

грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на уклоне до 31 процента включительно.

2. Рулевое управление

2.1 Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения:

Суммарный люфт

не более (градусов)

Легковые автомобили и созданные на их

базе грузовые автомобили и автобусы 10

Автобусы 20

Грузовые автомобили 25

2.2 Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки.

2.3 Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления или рулевой демпфер (для мотоциклов).

3. Внешние световые приборы

3.1 Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.

Примечание

На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.

3.2 Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.

3.3 Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.

3.4 На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.

3.5 Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.

3.6 На транспортном средстве установлены:

спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;

сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.

(п. 3.6 в ред. Постановления Правительства РФ от 28.02.2006 N 109)

Примечание

Положения настоящего пункта не распространяются на государственные регистрационные, отличительные и опознавательные знаки, установленные на транспортных средствах.

(примечание введено Постановлением Правительства РФ от 28.02.2006 N 109)

4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла

4.1 Не работают в установленном режиме стеклоочистители.

4.2 Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.

5. Колеса и шины

5.1 Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм.

Примечание

Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин транспортных средств - тягачей.

5.2 Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.

5.3 Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.

5.4 Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.

5.5 На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины.

(пп. 5.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)

6. Двигатель

6.1 Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают величины, установленные ГОСТом Р 52033-2003 и ГОСТом Р 52160-2003.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)

6.2 Нарушена герметичность системы питания.

6.3 Неисправна система выпуска отработавших газов.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)

6.4 Нарушена герметичность системы вентиляции картера.

6.5 Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, установленные ГОСТом Р 52231-2004.

(п. 6.5 введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)

7. Прочие элементы конструкции

7.1 Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001, отсутствуют стекла, предусмотренные конструкцией транспортного средства.

7.2 Не работает звуковой сигнал.

7.3 Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.

Примечание

На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88. Допускается применять шторки на окнах туристских автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.

7.4 Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и пробки топливных баков, механизм регулировки положения сиденья водителя, аварийный выключатель дверей и сигнал требования остановки на автобусе, приборы внутреннего освещения салона автобуса, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод управления дверьми, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува стекол.

7.5 Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики.

7.6 Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и прицепного звена, а также отсутствуют или неисправны предусмотренные их конструкцией страховочные тросы (цепи). Имеются люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа.

7.7 Отсутствуют:

на автобусе, легковом и грузовом автомобилях, колесных тракторах - медицинская аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-99;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)

на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т и автобусах с разрешенной максимальной массой свыше 5 т - противооткатные упоры (должно быть не менее двух);

на мотоцикле с боковым прицепом - медицинская аптечка, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-99.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)

7.8 Неправомерное оборудование транспортных средств опознавательным знаком «Федеральная служба охраны Российской Федерации», проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами либо наличие на наружных поверхностях транспортных средств специальных цветографических схем, надписей и обозначений, не соответствующих государственным стандартам Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 84)

7.9 Отсутствуют ремни безопасности и (или) подголовники сидений, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства или Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. (п. 7.9 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.02.2010 N 87)

7.10 Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надрывы на лямке.

7.11 Не работают держатель запасного колеса, лебедка и механизм подъема - опускания запасного колеса. Храповое устройство лебедки не фиксирует барабан с крепежным канатом.

7.12 На полуприцепе отсутствует или неисправно опорное устройство, фиксаторы транспортного положения опор, механизмы подъема и опускания опор.

7.13 Нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на транспортное средство гидравлических устройств.

7.14 Технические параметры, указанные на наружной поверхности газовых баллонов автомобилей и автобусов, оснащенных газовой системой питания, не соответствуют данным технического паспорта, отсутствуют даты последнего и планируемого освидетельствования.

7.15 Государственный регистрационный знак транспортного средства или способ его установки не отвечает ГОСТу Р 50577-93.

7.15.1 Отсутствуют опознавательные знаки, которые должны быть установлены в соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".

7.16 На мотоциклах нет предусмотренных конструкцией дуг безопасности.

7.17 На мотоциклах и мопедах нет предусмотренных конструкцией подножек, поперечных рукояток для пассажиров на седле.

7.18 В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.

С точки зрения безопасности эксплуатации автомобиля, трещина на ветровом стекле не представляет собой угрозы, если она не мешает обзору и нормальному управлению. Благодаря современным технологиям, которые применяются при изготовлении автомобильных стёкол, даже при их значительном повреждении имеется возможность двигаться на автомобиле, не опасаясь за их целостность.

Сама по себе езда с разбитым лобовым стеклом не может повлечь штраф, поскольку такого правонарушения нет (не предусмотрено административным законодательством). В случае, когда повреждённый участок не закрывает обзор и не может послужить причиной для возникновения ДТП, это не считается нарушением и не должно повлечь за собой никаких правовых последствий.

И всё же сотрудники ГИБДД не упускают возможности обратить внимание владельца транспортного средства на повреждение лобового стекла. И нередко выписывают штраф за трещину на лобовом стекле, ссылаясь на часть 1 статьи 12.5 КоАП.

В Кодексе об административных правонарушениях РФ есть одно косвенное упоминание, которое часто используют сотрудники ГИБДД при оформлении протокола. Это - запрет эксплуатации автотранспортного средства, если оно имеет неисправности и имеются условия, препятствующие безопасному управлению. То есть, сотрудник ГИБДД имеет право выписать штраф за разбитое лобовое стекло в тех случаях, когда место повреждённого участка, а также его размер закрывают обзор водителю, что несёт в себе потенциальную опасность.

Согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ штраф за трещину лобовом стекле может составить 500 рублей. Сотрудник ГИБДД может ограничиться устным предупреждением.

Можно ли избежать штрафа?

Даже если у автоинспектора есть основания, для того чтобы выписать штраф за разбитое лобовое стекло, водитель может его избежать. К примеру, сказать, что направляется в ближайший автосервис для устранения неисправности.

Однако более правильным будет скорейшее устранение проблемы, ведь поврежденный участок лобового стекла может действительно мешать нормальному управлению автомобилем, и даже может стать причиной ДТП.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Екатеринбург, 15.03.2018, 12:39

При взятии автокредита меня принудили застраховаться от несчастного случая спустя год могу ли я отказаться и вернуть сумму страховки телефон 89024434518

Ответить

Светлана!

Многие банки принуждают заемщиков оформлять обязательную страховку.

По закону – это неправомерные действия. Однако, если вы открыто не согласитесь с принятием этого условия, банк может персонально для вас повысить процентную ставку или вовсе откажет в кредите.

Отказаться от страховки вы можете на основании указания Банка России N 3854-У, которое относится ко всем кредитным договорам, начиная с 1.06.2016 года. Оно применимо только в отношении физических лиц.

При этом важно, что согласно этому указанию вы можете полностью отказаться от страхового полиса в течение только 5 рабочих дней после даты заключения договора. В ряде случаев возврат страховой суммы по кредиту выполняется в течение периода, предусмотренного самим договором.

Из всего списка страховок, обязательными являются только страховки в отношении приобретаемого имущества от риска его утраты. Например, при покупке квартиры в ипотеку. В этом случае банк имеет право потребовать приобрести страховку, и это право банка регулируется ст. 935 ГК РФ и ст. 31 Закона «Об ипотеке». Страхование жизни, работы или титула – это необязательные страховки, даже если банк настаивает на обратном.

Можно ли вернуть страховую сумму за уже выплаченный кредит?

Законом предусмотрен вариант возврата денег, если долг был погашен досрочно и соблюдался график платежей. При этом вы сможете получить сумму страховки за оставшийся период. Например, если заем был оформлен на год, а полный возврат долга осуществлен спустя 6 месяцев, вы можете вернуть 50% страховки.

При этом будет невозможно осуществить возврат денег, если имел место страховой случай, в число которых входит просрочка платежа (даже если выплачены соответствующие штрафы). Также не возвращается страховка по завершенным кредитам, выплаченным в рамках графика платежей.

По закону вы можете отказаться от следующих типов страховки:

на случай кончины или достижения заданного возраста;

от несчастных случаев;

дополнительное медицинское страхование;

повреждение и утрата имущества;

повреждение или хищение наземных транспортных средств;

повреждение или хищение водного транспорта (лодки, катера);

ОСАГО;

страхование финансовых рисков.

Следует знать, что некоторые виды полисов являются обязательными:

медицинские полисы для иностранцев, работающих на территории РФ;

медицинский полис для граждан РФ, находящихся за пределами страны;

обязательные полисы допуска к опасным видам деятельности;

гражданская ответственность водителей международных программ страхования.

Чтобы оценить свои шансы на возврат денег, очень важно изучить договоры кредита и страхования. Зная о возможности истребования возврата средств, юристы банков и страховщики идут на хитрости, не позволяющие заемщикам воспользоваться законным правом. В частности:

банк может наложить запрет на досрочное погашение кредита;

банк сам может быть выступает страховым агентом. В этом случае подписывается коллективный договор, на который действующие указания Банка России не распространяются;

страховка включена в основной пакет банковских услуг. Такая практика характерна для нецелевых потребительских кредитов, предоставляемых в формате кредитной карты. При оформлении отказа банк может лишить вас и других важных опций пакета или сократить величину кредитного лимита;

если в договоре кредита вами помечен пункт о прочтении документа, который свидетельствует о полном согласии с его условиями. Доказать в суде навязывание услуг в этом случае будет сложно;

наконец, страховая компания может установить низкую стоимость самого полиса и высокие платежи за оформление и комиссию.

Вполне естественно, что банки и страховые компании будут затягивать время. Особенно при приеме документов. Поэтому очень важно при личном обращении получить расписку или соответствующую отметку о передаче бумаг на своей копии экземпляров. Вы также можете отправить собранные документы ценным письмом с описью вложения. Банк и страховщик не смогут отказаться принять заявление.

Работники банка (страховой компании) могут даже попытаться изъять у вас оригиналы договоров, чтобы скорректировать их. Если вы передадите оригинал со своей подписью, он может «потеряться», а вам будет предложено подписать другую (скорректированную) копию.

При намерении вернуть страховку можно обратиться напрямую в страховую компанию или действовать через банк (если полис входит в банковские услуги). Сама процедура зависит от того, кем был оформлен договор страхования и каковы причины его приостановления.

Если страховка потребительского кредита была внесена одним платежом и сразу после оформления кредита, при досрочном погашении кредита вы имеете шанс вернуть оставшуюся сумму. Это право распространяется на все виды полисов, касающиеся кредита. Основанием для возврата является тот факт, что услуги страхования были оплачены, но не будут предоставляться весь период страхования.

После погашения кредита необходимо взять в банке соответствующий документ об оплате долга. Он прикрепляется к заявлению. Также прилагается копия договора страхования и копия паспорта.

При этом договор со страховщиком не стоит расторгать до получения денег, поскольку страховщик может полностью отказать на законных основаниях. Исключением будут ситуации, когда в договоре согласовано обязательство страховщика по возврату части денег (страховой премии) при осуществлении досрочного расторжения договора с банком в случае полной оплаты долга.

Рассмотрение заявления страховой компанией не может превышать 10 дней, по истечении которых вам должны вернуть деньги или предоставить весомые основания для отказа.

Для соблюдения процедуры отказа от навязанной страховки в банк и страховую компанию направляются претензии о возврате страховки по кредиту. Это необходимо для предоставления возможности досудебного решения вопроса. Сделать это необходимо в установленный законом 5-дневный срок (период охлаждения) . Для автокредита этот срок законодательно расширен до 30 дней, что относится к полисам ОСАГО.

В некоторых случаях период охлаждения может устанавливаться конкретным банком. Например, некоторые индивидуальные условия кредитных программ Сбербанка позволяют полностью вернуть страховую премию в течение 30 дней с даты заключения договора или в размере 50%, если срок превышает 30 дней.

Вместе с заявлением об отказе от страховки необходимо подать в банк копии договоров кредитования и страхования, а также копию паспорта.

Если страховой договор был подписан отдельно от кредитного (условие страхования не отражено в договоре займа), необходимо сразу обращаться в страховую компанию. В этом случае, помимо указанных выше документов, предоставляются банковские реквизиты для возврата средств. Если договор уже вступил в силу, вам обязаны вернуть сумму за вычетом платежей по прошедшему периоду, если нет - полную.

Заявление на оформление возврата страховки может быть стандартной формы, предоставляемой в банке или написанным самим заемщиком. Примерный образец выглядит следующим образом:

Кому: Руководителю страховой компании или банка Ф.И.О.

Адрес организации.

От кого Ф.И.О.

Адрес регистрации (проживания) и телефон.

Заявление

(Дата подписания договора) между мной и (наименование банка) был заключен договор на получение кредита (номер документа), а также одновременно с компанией (наименование страховой компании) заключен договор страхования (номер документа). Сумма кредита по договору составила (общая сумма в рублях цифрами и прописью) рублей, тогда как фактически мне было предоставлено (сумма по телу кредита цифрами и прописью) рублей, а (сумма страховки цифрами и прописью) рублей была передана компании (наименование СК) как страховой взнос. Срок кредитования и страхования согласно пунктам (номера пунктов договора, где указаны сроки кредита) договора составил (срок кредита в месяцах).

(Дата досрочного погашения кредита) я полностью выполнил обязательства по кредиту перед банком (наименование банка), вернув сумму долга (общая сумма кредита со страховкой цифрами и прописью) рублей и соответствующие проценты. В связи с досрочным закрытием кредита, прошу вернуть мне уплаченные сверх требуемого страховые взносы в размере (50% от суммы страховой премии) рублей.

Решение по моему заявлению прошу рассмотреть в период 10 дней с даты его получения. При отсутствии ответа с вашей стороны или неудовлетворения указанных выше требований, по данному вопросу мною будет подано соответствующее исковое заявление в суд с требованием выплатить заявленную сумму и процентные отчисления за использование средств в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса РФ.

Если будет получен отказ, то можно подать жалобу на банк или страховую компанию в Роспотребнадзор по факту навязывания услуги. Сделать это можно в течение 1 года с даты подписания договора. Направить жалобу необходимо в отделении Роспотребнадзора вашего города. Сделать это можно лично, по почте или отправкой по e-mail. Если ваша жалоба подтверждена и обоснована, будет открыто административное дело.

Стоит понимать, что фактически денег это не вернет, но ответ Роспотребнадзора поможет вам в суде. Если вы упустили сроки подачи жалобы, все равно направьте ее. В возбуждении дела будет отказано и административное наказание банк или страховщик не понесут. При этом вы получите ответ с пояснениями где и как именно были нарушены ваши права, что станет веским доводом в суде.

Отправлять заявление в суд можно, если в течение 10 дней после подачи заявления в банк или страховую компанию вы не получили ответа (выплаты) или вам был представлен необоснованный отказ.

При возможности покажите документы юристу, который сможет вам точно сказать на какие выплаты вы можете рассчитывать.

Задано вопросов 9, из них VIP - 2
Екатеринбург, 15.03.2018, 09:18

Я занимаюсь вывозом мусора на территории поселка Верхние Серги, оплата с населения берется с метра квадратного - это решение Думы городского поселения Верхние Серги, как мне объснить людям, что оплачиваться эта услуга должна за все жилые объекты, которые есть в собственности, то есть, если у человека 2 дома и две квартиры, он оплачивает начисления по вывозу мусора за все свои дома и квартиры, независимо от прописки и проживания, а именно за каждый объект собственности, а не по желанию-за один плачу, за другой не плачу?

Ответить

Светлана! До ваших заказчиков необходимо довести сведения, содержащиеся в одном нормативном документе.

Порядок оказания коммунальных услуг гражданам регламентирован Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 09.09.2017) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") (далее – Правила).

Порядок расчёта и оплаты услуг по сбору и вывозу ТБО регламентирован разделом XV (1) (Предоставление коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, который введен Постановлением Правительства РФ от 27.02.2017 N 232).

Согласно п. 148 (34) Правил размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается в соответствии с Правилами исходя из числа постоянно проживающих и временно проживающих потребителей в жилом помещении.

Потребитель считается временно проживающим в жилом помещении, если он фактически проживает в этом жилом помещении более 5 дней подряд.

Согласно п. 148 (35) в случае если исполнитель располагает сведениями о временно проживающих в жилом помещении потребителях, не зарегистрированных в этом помещении по постоянному (временному) месту жительства или месту пребывания, он вправе составить акт об установлении количества граждан, временно проживающих в жилом помещении для расчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Указанный акт составляется в порядке, определенном пунктом 56 (1) Правил.

Согласно п. 56 (1) Правил в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа и исполнитель располагает сведениями о временно проживающих в жилом помещении потребителях, не зарегистрированных в этом помещении по постоянному (временному) месту жительства или месту пребывания, исполнитель вправе составить акт об установлении количества граждан, временно проживающих в жилом помещении. Указанный акт подписывается исполнителем и потребителем, а в случае отказа потребителя от подписания акта - исполнителем и не менее чем 2 потребителями и членом совета многоквартирного дома, в котором не созданы товарищество или кооператив, председателем товарищества или кооператива, если управление многоквартирным домом осуществляется товариществом или кооперативом и органом управления такого товарищества или кооператива заключен договор управления с управляющей организацией (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498).

В этом акте указываются дата и время его составления, фамилия, имя и отчество собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя), адрес, место его жительства, сведения о количестве временно проживающих потребителей, а также при наличии возможности определения даты начала их проживания и при условии подписания акта собственником жилого помещения (постоянно проживающим потребителем) указывается дата начала их проживания. В случае если собственник жилого помещения (постоянно проживающий потребитель) отказывается подписывать акт или собственник жилого помещения (постоянно проживающий потребитель) отсутствует в жилом помещении во время составления акта, в этом акте делается соответствующая отметка. Исполнитель обязан передать 1 экземпляр акта собственнику жилого помещения (постоянно проживающему потребителю), а при отказе в получении такого акта делается отметка. Указанный акт в течение 3 дней со дня его составления направляется исполнителем в органы внутренних дел.

Согласно п. 148 (36) Правил при отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.

Согласно п. 148 (37) Правил размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставленную временно проживающим потребителям, рассчитывается в соответствии с пунктами 57, 57 (1) и 58 Правил.

Тарифы на обращение с твердыми бытовыми отходами и на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети Верхние Серги» (поселок Верхние Серги) установлены постановлением РЭК Свердловской области от 29.11.2017 № 133-ПК «Об утверждении производственных программ и установлении предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области».

Оплата за вывоз и захоронение ТБО в случае наличия у гражданина в собственности квартиры (дома), в которых он зарегистрирован, и квартиры (дома), в которых никто не зарегистрирован, следующим образом:

- по месту нахождения квартиры (дома), в которых имеются зарегистрированные лица, – по числу лиц, зарегистрированных в квартире (доме);

- по месту нахождения квартиры (дома), в которых никто не зарегистрирован, - по числу собственников квартиры (дома).

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Екатеринбург, 15.03.2018, 07:32

Каким образом можно отменить добровольное страхование жизни и здоровья, навязанное банком при выдаче кредита. Договор был подписан 12 марта. Спасибо.

Ответить

Здравствуйте, Ирина!

C 1 июня 2016 года в России действуют новые правила добровольного страхования, которые касаются и страховки по кредиту. Навязанные страховки чаще всего касаются следующих групп кредитов: потребительские; ипотечные; автомобильные.

Из всего списка страховок, обязательными являются только страховки в отношении приобретаемого имущества от утраты. Например, при покупке квартиры в ипотеку. В этом случае банк имеет право потребовать приобрести страховку, и это право банка регулируется ст. 935 ГК РФ и ст. 31 Закона «Об ипотеке». Страхование жизни, работы или титула – это необязательные страховки, даже если банк настаивает на обратном.

Деятельность банков и страховых компаний регулируется законами. Взаимоотношения между клиентами и банком регулируются договором и законом. Согласно указанию ЦБ России от 20.11.2015 N 3854-У, страховщики обязаны предусмотреть возможность отказа от добровольного страхования в течение 5 суток после заключения договора. Это указание распространяется и на страховку по кредиту.

Согласно этому указанию, которое вступило в силу с 1 июня 2016 года, у клиентов есть возможность расторгнуть страховой договор в одностороннем порядке.

Это возможно, если со дня заключения прошло не более 5 суток, а также в том случае, если в течение этих 5 суток не наступил страховой случай. Срок исчисляется не календарными днями, а рабочими. Этот срок никак не привязан к оплате страховки, он отсчитывается от даты заключения договора. Поэтому, если вы заключили договор, но оплатили лишь через 3 рабочих дня, то на расторжение у вас остается всего 2 рабочих дня. Указание Банка России было зарегистрировано в Министерстве Юстиции под N 41072 от 12.02.2016.

Нововведение от 01.06.2016 защищает клиентов, так как позволяет отказаться от навязанной страховки, если клиент успеет сделать это в установленный срок.

Для отказа от страховки вам требуется предоставить в банк:

заявление об отказе от договора;

копию договора;

чек или другой документ, который подтверждает уплату страховой премии;

ксерокопию паспорта страхователя;

Вы можете вручить документы лично, но для этого вам придется посетить офис страховщика. Документы можно отправить почтой, но обязательно ценным письмом с описью вложения.

Первый способ уведомления лучше, так как вы получите обратно большую часть страховой премии, - за вычетом тех дней, когда договор страхования действовал. Срок действия страховки прекращается, когда страховщик получает ваше заявление. После того, как вы предоставите в страховую компанию все документы, в течение 10 рабочих дней на ваш счет поступит компенсация.

Практика показывает, что страховщики и банки затягивают процедуру расторжения договора страхования, и превышают законный лимит 10 рабочих дней. После того, как закончится 10-дневный срок, вы можете обратиться в страховую компанию с новым запросом и контролировать процесс расторжения договора. Как правило, деньги возвращают в течение 1 календарного месяца.

В заявлении о расторжении договора необходимо указать:

паспортные данные заявителя;

сведения о договоре страхования (№, дата, срок действия, стороны);

причину расторжения;

подпись заявителя и дата.

Вы можете указать любую причину расторжения договора (к примеру: руководствуясь законодательством РФ, используя законное право на расторжение договора в течение 5 рабочих дней с момента подписания и т.д.).

Ваш отказ от страховки, произведенный согласно закону, не является причиной для расторжения договора кредитования.

Отстаивайте свои права! Всего доброго!

Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Ирбит, 15.03.2018, 06:22

Я разведена и квартира куплена за мат. капитал. У меня в ней 3/4 доли, а у бывшего мужа 1/4. Мы с бывшим мужем не общаемся вообще.. Не известно где он.. Могу ли я сейчас моего мужа прописать в квартиру?

Ответить

Здравствуйте, Алёна!

Долевая собственность - разновидность частной. Она возникает тогда, когда право собственности на одну и ту же квартиру приобретают несколько граждан. Это может произойти при покупке, наследовании, приватизации или иной сделке. Долевая собственность подразумевает, что каждому из собственников принадлежит определенная часть квартиры, размер которой зафиксирован в документах (½, 1/10 и т. д.). Этим она отличается от общей собственности супругов, доли в которой подразумеваются как равные.

Регистрация (она же прописка на бытовом языке) в современном ее понимании, - это уведомление государства о том, где гражданин намерен постоянно проживать. Вставать на регистрационный учет по месту жительства граждане России обязаны согласно Постановлению Правительства № 713 от 17.07.1995 "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации".

Зарегистрироваться на постоянной или временно основе можно в жилых помещениях. То есть пригодных для постоянного круглогодичного проживания граждан. К таким помещениям закон относит: жилой частный дом; отдельную квартиру; не выделенную часть квартиры или дома; изолированную комнату.

Квартира, находящаяся в долевой собственности, входит в перечень помещений, где можно оформить регистрацию. Необходимо только соблюдать определенные правила.

Отношения по поводу регистрации в квартирах, имеющих нескольких собственников, регулируются сразу несколькими законами. Всё, что касается непосредственно регистрации, изложено в Федеральном законе № 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу передвижения…». Положения, касающиеся прав собственников общего имущества, содержатся в Гражданском Кодексе РФ и ЖК РФ.

Поскольку регистрация (прописка) является обязанностью гражданина, то за нарушение правил регистрации предусмотрена: административная и даже уголовная ответственность. Диапазон наказаний: от денежного штрафа до лишения свободы сроком до 3-х лет. Ответственность возникает не только у граждан, нарушивших сроки и порядок регистрации, но и у юридических лиц. Владельцы квартир отвечают за фиктивную регистрацию в них.

Прописка в квартире, находящейся в долевой собственности, для лиц, не являющихся собственниками, имеет ряд нюансов. Это связано с особым правовым режимом такой квартиры. В соответствии с законом распоряжение жильем, в том числе и принятие решения о прописке в нем новых жильцов, осуществляется совместно всеми собственниками. При этом ни один из них не имеет преимущества, даже если его доля больше остальных. Прописка в частном доме, который находится в собственности нескольких граждан, зависит от того, как именно он разделен: если каждому принадлежит изолированное помещение с отдельным входом, то согласия соседей можно не спрашивать. Если дом разделен только на доли, без указания конкретных помещений, то получение согласия необходимо.

Без согласия всех собственников может прописаться на своей жилплощадь сам собственник. При этом не имеет значения, какая часть квартиры ему принадлежит, и сколько граждан там зарегистрировано. Для квартир, находящихся в частной собственности, не действуют нормативы предоставления жилого помещения.

Вторым случаем, когда согласия совладельцев можно не спрашивать, является прописка ребенка к одному или к обоим родителям. До 14 лет, пока дети не получат паспорт, их можно регистрировать только на родительской жилплощади. Даже если другие собственники возражают против этого.

Прописка кровных родственников, за исключением детей и супругов, требует получения согласия всех участников долевой собственности. При этом не имеет значения, является ли родственник таковым для всех собственников или нет. А вот своего ребенка к себе может прописать каждый, не получая согласия супруга.

Если квартира разделена на части (как говорят юристы, в натуре) и каждому совладельцу выделена отдельная комната, то они могут прописывать в нее супругов только по собственному желанию. Но такая квартира является уже коммунальной.

При обычной долевой собственности для того, чтобы прописать жену или мужа на свою долю, требуется согласие всех владельцев. Если не удается получить согласие всех владельцев на прописку, то осуществить ее не удастся. Однако из этой ситуации есть выход.

Если доля в квартире достаточно велика, то можно попробовать разделить квартиру на отдельные комнаты. Делается это через суд. В случае успеха квартира превратится в коммунальную. И тогда собственник сможет прописать у себя в комнате кого захочет без согласия всех соседей по коммуналке.

Всего доброго!

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Екатеринбург, 14.03.2018, 19:13

В СНТ 8 соток, в собственности есть, зарегистрированный домик, баня, бетонный колодец, теплица 30 кв.м, искусственный водоём 60 кв.м,гараж металлический, ограждение периметра 100 м,-металл, лесозащитная полоса. 20 полувековых деревьев. Жили и радовались, А тут наезд-ЕКАД. Что получу при сносе? Спасибо!

Ответить

Если по вашему участку, на котором посажен сад, должна пройти федеральная трасса или газопровод, то при его изъятии можно будет получить компенсацию не только за землю и строения.

Компенсации подлежит и упущенная выгода, которая могла быть получена за проданные овощи и фрукты. Однако торговаться придется быстро. Закон, регламентирующий изъятие земли для государственных нужд, вступил в силу 1 апреля 2015 года.

Чтобы защитить свои права, собственнику сносимого участка необходимо заключить специальное соглашение, в котором необходимо указать цену на участок, строения и возможные убытки в случае отъема земли. И начинать торг.

Однако следует помнить, что на всю процедуру даётся не год, как прежде, а всего три месяца. Если за это время сторговаться не получится, то дело передается в суд. И тогда участок могут изъять принудительно по цене, которую установят заинтересованные лица. Кстати, если на участке есть «самострой», то о компенсации за него можно забыть.

Короткий срок реализации своих прав на компенсацию таит в себе определенные опасности, и об этом надо помнить.

Если с документами на недвижимость не все в порядке, то может понадобиться дополнительное время, чтобы привести их в надлежащий вид. Могут возникнуть проблемы и с подсчетом упущенной выгоды. Оценкой занимаются специализированные организации. Оплатить оценку придётся собственнику.

По вопросам разрешения споров, связанных со сносом, существует Обзор Президиума Верховного Суда РФ от 10 декабря 2015 года СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ИЗЪЯТИЕМ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА. В указанном обзоре достаточно подробно изложены многие вопросы, связанные с изъятием земельных участков.

Защищайте свои права! И обязательно пользуйтесь помощью квалифицированных юристов.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Екатеринбург, 14.03.2018, 16:32

Я хочу продать машину, но в птс закончилось место. В гаи сказали что прежде чем поменять пст мне нужно ее застраховать. Можно ли страховку оформить на покупателя, а потом поменять птс и после продать ее?

Ответить

В Административный регламент МВД РФ по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним (далее – Регламент) еще в 2017 году были внесены изменения.

До 10 июля 2017 года водитель при регистрации транспортного средства обязан был предоставить бумажный полис ОСАГО при обращении в ГИБДД (согласно п. 15.6 Регламента должен был иметь страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию гражданской ответственности установлена законодательством Российской Федерации).

С 10 июля 2017 года страховой полис исключен из перечня обязательных документов.

Однако это не означает, что водитель может не иметь ОСАГО вообще. Страховка должна быть приобретена, однако проверить информацию о ней сотрудники ГИБДД могут самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия.

Согласно п. 17.5 Регламента наличие страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства может быть подтверждено через информационные системы, предназначенные для обеспечения деятельности Госавтоинспекции, или через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Водитель лишь из практических соображений (в том числе, и когда в ПТС нет места для регистрации автомобиля на нового собственника) может принести в ГИБДД полис ОСАГО, и только по собственной инициативе.

Рекомендация оформить полис ОСАГО и иметь его при себе полезна, потому что в работе ГИБДД, увы, нередки сбои в системах взаимодействия.

В любой страховой компании, страхующей риски ОСАГО, новый собственник автомобиля (после заключения договора купли-продажи) может застраховать свою ответственность. При этом в полисе ОСАГО могут остаться открытыми сведения о государственном регистрационном знаке. После оформления ПТС и получения государственного регистрационного знака страховщик внесет соответствующие сведения в страховой полис.

Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Екатеринбург, 14.03.2018, 15:10

Можно ли отказаться от наследства в пользу матери если они были в разводе с отцом.

Ответить

Формально отказаться от наследства в пользу своей матери, которая на момент смерти отца (наследодателя) не являлась супругой, нельзя. Это прямо запрещено нормой ст. 1158 ГК РФ. Согласно ч. 1 указанной статьи наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди независимо от призвания к наследованию, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1119), а также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления (статья 1146) или в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156).6 июля 12, в 23:22

Однако в указанной вами ситуации важно то обстоятельство, что ваши мать и отец

состояли в браке и, возможно, в наследственную массу может войти имущество, которое было приобретено бывшими супругами во время брака (совместно нажитое имущество), но не разделенное ими после расторжения брака.

Совместно нажитое имущество – это (исходя из норм ст. 256 ГК РФ) вся собственность, которая была куплена супругами в момент нахождения в браке (кроме обстоятельств, когда брачный договор, подписанный ими, устанавливает иной режим для этих вещей).

Согласно ст. 34 Семейного Кодекса РФ все доходы, которые получены каждым из супругов любым способом, являются их совместной собственностью, которая может включать в себя: ценные бумаги, паи, части в уставных фондах предприятий, недвижимые и движимые вещи, вклады и иное имущество приобретенное женой и мужем. При этом не имеет значения, на кого из супругов это имущество оформлено.

То есть, существенным обстоятельством является не то, что родители в последние годы были разведены, а то, что в период их брака они совместно приобрели то или иное имущество.

Безусловно, расторжение брака не позволит бывшей жене принять наследство после смерти бывшего мужа. Но это не препятствует обращению бывшей жены в суд с иском о признании за нею права собственности на 1/2 часть совместно нажитого имущества. Этот иск практически бесспорен, если ответчики (дети) признают иск. В результате такого рассмотрения дела у бывшей жены появится право на 1/2 часть совместно нажитого имущества, а на 1/2 часть бывшего мужа откроется наследство, которое будет разделено между детьми. При этом в последующем дети могут подарить свои доли наследства своей матери.

Исковое заявление о признании права собственности на долю в совместно нажитом имуществе необходимо подать в суд до истечения 6 месяцев со дня открытия наследства. Для принятия наследства.

Полученное решение суда будет основанием для регистрации в Росреестре за бывшей женой права собственности, а для нотариуса – основанием для включения в наследственную массу не всего имущества, а только 1/2 его части - доли отца.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Екатеринбург, 14.03.2018, 11:05

Нужна ли лицензия для сбора вывоза и размещения на очистных сооружениях сточных бытовых вод с органическими загрязнениями?

Ответить

Вывоз ЖБО без лицензии нелегален. Любая деятельность, связанная с отходами, подлежит обязательному государственному лицензированию.

В соответствии со статьей 49 Гражданского кодекса Российской Федерации отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Данное положение распространяется на индивидуальных предпринимателей в соответствии с пунктом 3 статьи 23 Гражданского кодекса РФ.

Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии, содержится в статье 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», пунктом 30 части 1 статьи 12 которого определено, что деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности подлежит лицензированию.

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО) и письму Ростехнадзора № 00-07-12/308:

951 000 00 00 00 0 Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки

951 001 00 00 00 0 Отходы фекальные из выгребных ям

951 001 02 02 01 4 отходы из выгребных ям жидкие

Для кодирования класса опасности для окружающей природной среды используется тринадцатая цифра (0 - класс опасности не установлен, 1 - I-й класс опасности, 2 - II-й класс опасности, 3 - III-й класс опасности, 4 - IV-й класс опасности, 5 - V-й опасности).

Виды работ с жидкими бытовыми отходами

Лицензия на деятельность с жидкими бытовыми отходами позволяет выполнять следующие виды работ:

Сбор и перевозка (транспортирование) жидких бытовых отходов. Для этого организация (предприниматель) должны иметь специальный транспорт, оборудованный для перевозки ЖБО, промаркированный компанией и отвечающий всем требованиям лицензии.

Обработка жидких бытовых отходов, то есть их сортировка. Отходы делятся на две группы — те, что подлежат утилизации, и те, которые перерабатываются во вторичное сырье.

Захоронение или утилизация жидких бытовых отходов. Для захоронения отходов необходим полигон, отвечающий требованиям лицензии.

Что входит в понятие жидкие отходы?

В зависимости от способа образования, жидкие отходы делят на две категории — промышленные и бытовые. Первые образуются от деятельности предприятий и могут быть токсичны. Вторая категория включает в себя сточные воды и канализационные отходы, которые образуются в жилых домах.

Согласно Письму Минприроды России от 13.07.2015 N 12-59/16226 отнесение жидких фракций, выкачиваемых из выгребных ям, к сточным водам или отходам зависит от способа их удаления.

В случае, если жидкие фракции, выкачиваемые из выгребных ям, удаляются путем отведения в водные объекты после соответствующей очистки, их следует считать сточными водами и обращение с ними будет регулироваться нормами водного законодательства. В случае, если такие фракции удаляются иным способом, исключающим их сброс в водные объекты, такие стоки не подпадают под определение сточных вод в терминологии Водного кодекса РФ и их следует считать жидкими отходами, дальнейшее обращение с которыми должно осуществляться в соответствии с законодательством об отходах производства и потребления.

Судя по всему, отходам, о которых вы спрашиваете, присвоен 4 класс опасности. Следовательно, лицензию получать нужно обязательно.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Екатеринбург, 14.03.2018, 10:40

Если ребенок родился (и прописан) в Приватезированной квартире, имеет Лион право на долю?

Ответить

Статьей 60 Семейного Кодекса РФ предусматривается защита различных вариантов имущественных и неимущественных взаимоотношений между разновозрастными членами семьи.

В обязанности родителей входит предоставление средств на содержание детей. Алиментами, пенсией, пособием, распоряжаются отец или мать, либо лица, замещающие их (опекуны).

Покупка родителями (приобретение ими в порядке приватизации) объектов жилья до рождения ребенка не даёт такому ребенку права признания собственности на жильё. Точно так же родители не обладают возможностью воспользоваться имуществом своих детей. Семейным законодательством это не предусмотрено. Члены семьи, проживающие совместно, вправе пользоваться имуществом при согласовании с другой стороной.

Статьей 60 СК РФ подробно регламентированы имущественные и неимущественные права ребенка.

Несовершеннолетний гражданин РФ может являться владельцем жилья, однако имущество родителей не будет автоматически его собственностью.

Право владеть недвижимостью родителей может появиться у ребенка только тогда, когда квартира подарена либо получена в наследство, или же приватизирована. Если несовершеннолетний только зарегистрирован на жилплощади, купленной (приватизированной) обоими родителями в браке или одним из них до брака, то у ребенка имущественного права собственности на квартиру, в которой он прописан, появиться не может.

Несовершеннолетние могут лишь проживать в жилье родителей (родителя), при этом не являться собственниками.

Следует также отметить, что статьей 85 СК РФ предусмотрена защита нетрудоспособных совершеннолетних детей. Родители обязаны их содержать, и суд может выделить долю в квартире (доме) для ребенка-инвалида. Кроме того, в законе сказано, что если часть квартиры принадлежит несовершеннолетнему, то финансовые органы не могут забрать ее за долги родителей.

При разводе супругов права детей при разделе имущества не учитываются. Квартира делится между супругами на равные доли. Но судебная практика показывает, что суд может учесть особые обстоятельства (к примеру, инвалидность матери), и отступить от равенства долей.

Законом гарантировано, что на равные доли между членами семьи делится квартира, купленная за материнский капитал.

Задано вопросов 8, из них VIP - 0
Екатеринбург, 14.03.2018, 09:53

Очень прошу юристов. Кто может бесплатно помочь написать претензию в страховую компанию. Суть претензии "нарушение сроков ремонта по полису ОСАГО"

Ответить

Юридическая помощь может быть оказана с последующей оплатой её лицом, нарушившим свои обязательства по договору. Считаю, что это - честно, и уже давно работаю именно так.

Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Екатеринбург, 14.03.2018, 09:26

Имеет ли право, председатель сада требовать с меня копии всех документов на собственность и все персональные данные? Якобы ему для работы. Если я обязана ему предоставить, то какие именно?

Ответить

В настоящее время отношения в садоводческих товариществах регламентируются тремя федеральными законами одновременно - Федеральным законом от 15.04.1998 N 66-ФЗ (в редакции от 03.07.2016) "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (далее – ФЗ № 66) в части, не противоречащей положениям ГК РФ, относящимся к правоотношениям в товариществах собственников недвижимости и в части, не противоречащей переходным положениям Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – ФЗ № 217).

ФЗ № 66 действует до 01.01.2019 года, ФЗ № 217 в полном объёме вступает в силу с той же даты.

В настоящее время (с 1 июня 2017 года) все Садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ), как и товарищества собственников недвижимости (ТСН), должны иметь реестр своих членов.

Однако до 1 января 2019 года будут различия в тех сведениях, которые должны содержаться в реестрах.

Согласно ст. 19.1, введенной Федеральным законом от 03.07.2016 N 337-ФЗ, садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан, созданные до дня вступления в силу этого Федерального закона, обязаны создать реестр членов соответствующего объединения до 1 июня 2017 года.

Согласно п. 1 ст. 19.1 ФЗ № 66 не позднее одного месяца со дня государственной регистрации садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения в соответствии с уставом такого объединения председателем правления объединения или иным уполномоченным членом правления объединения создается и осуществляется ведение реестра членов объединения.

Согласно п. 2 ст. 19.1 ФЗ № 66 сбор, обработка, хранение и распространение сведений, необходимых для ведения реестра членов объединения, осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом и законодательством Российской Федерации о персональных данных.

Согласно п. 3 ст. 19.1 ФЗ № 66 3 реестр членов объединения должен содержать:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии) члена такого объединения;

2) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому членом такого объединения могут быть получены сообщения;

3) кадастровый (условный) номер земельного участка, правообладателем которого является член такого объединения (после осуществления распределения земельных участков между членами объединения), и иную информацию, предусмотренную уставом такого объединения.

4. Член соответствующего объединения обязан предоставлять достоверные и необходимые для ведения реестра членов объединения сведения и своевременно информировать правление объединения об изменении указанных сведений.

Информация, перечисленная в ч. 3 статьи 19.1 ФЗ № 66, предоставляется только до 1 января 2019 года. Помимо информации, перечисленной в законе, что-то необычное может быть и в Уставе СНТ.

После 1 января 2019 года требования к реестрам незначительно изменяются (упрощаются). В Уставах ТСН не может быть больше требований к сведениям реестра, чем установлено законом.

Согласно ст. 15 ФЗ № 217 требования к сведениям реестра членов ТСН следующие:

1. Не позднее одного месяца со дня государственной регистрации товарищества в соответствии с уставом товарищества председателем товарищества или иным уполномоченным членом правления товарищества создается реестр членов товарищества и осуществляется его ведение.

2. Обработка персональных данных, необходимых для ведения реестра членов товарищества, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и законодательством о персональных данных.

3. Реестр членов товарищества должен содержать данные о членах товарищества, указанные в части 5 статьи 12 настоящего Федерального закона, кадастровый (условный) номер земельного участка, правообладателем которого является член товарищества (после осуществления распределения земельных участков между членами товарищества).

4. Член товарищества обязан предоставлять достоверные сведения, необходимые для ведения реестра членов товарищества, и своевременно информировать председателя товарищества или иного уполномоченного члена правления товарищества об их изменении.

5. В случае неисполнения требования, установленного частью 4 настоящей статьи, член товарищества несет риск отнесения на него расходов товарищества, связанных с отсутствием в реестре членов товарищества актуальной информации.

6. В отдельный раздел реестра членов товарищества в порядке, установленном настоящей статьей, могут быть внесены сведения о лицах, указанных в части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, с согласия таких лиц (указанная норма касается сведений о лицах, ведущих садоводство без участия в товариществе).

Согласно ст. 12 ФЗ № 217:

1. Членами товарищества могут являться исключительно физические лица.

2. Принятие в члены товарищества осуществляется на основании заявления правообладателя садового или огородного земельного участка, расположенного в границах территории садоводства или огородничества, которое подается в правление товарищества для вынесения его на рассмотрение общего собрания членов товарищества.

3. В члены товарищества могут быть приняты собственники или в случаях, установленных частью 11 настоящей статьи, правообладатели садовых или огородных земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества.

4. Правообладатель садового или огородного земельного участка до подачи заявления о вступлении в члены товарищества вправе ознакомиться с его уставом.

5. В заявлении, указанном в части 2 настоящей статьи, указываются:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;

2) адрес места жительства заявителя;

3) почтовый адрес, по которому заявителем могут быть получены почтовые сообщения, за исключением случаев, если такие сообщения могут быть получены по адресу места жительства;

4) адрес электронной почты, по которому заявителем могут быть получены электронные сообщения (при наличии);

5) согласие заявителя на соблюдение требований устава товарищества.

Фактически законом № 217 отменено требование о предоставлении товариществу сведений о кадастровом номере участка. Все эти сведения находятся в открытом доступе. Кроме того, отменена уставная «вольница» в отношении сведений, которые составляют персональные данные собственника садового участка.

Будьте осторожны, предоставляя сведения о своём имуществе.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Екатеринбург, 14.03.2018, 07:05

Мы купили машину б/у заключили договор. Деньги с выплатой в рассрочку на 3 мес. договорились словесно. На второй месяц задержали с выплатой на 3 дня. Бывший хозяин забрал машину, открыв её и уехал на ней. Выйдя во двор мы не увидели машину. Что нам делать.

Ответить

Существует 2 основные формы сделки: устная и письменная (простая и нотариальная).

Устная форма сделок заключается в том, что стороны выражают свою волю словами (например, при встрече, по телефону и т.д.).

Письменная форма заключается в том, что воля сторон выражается составлением одного документа, подписанного сторонами, либо в обмене телеграммами, письмами и т.п.

В простой письменной форме должны совершаться сделки между гражданами на сумму, превышающую 10 000 рублей.

Согласно ч. 1 ст. 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Согласно ст. 486 ГК РФ:

1. Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

2. Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты товара, покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара полностью.

3. Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса.

4. Если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается принять и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения договора.

5. В случаях, когда продавец в соответствии с договором купли-продажи обязан передать покупателю не только товары, которые покупателем не оплачены, но и другие товары, продавец вправе приостановить передачу этих товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором.

В вашем случае (имеется договор купли-продажи в простой письменной форме, товар передан покупателю) при нарушении порядка оплаты товара продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ. Все иные действия продавца являются противоправными.

Автомобиль - это имущество, которое может быть в любой момент оказаться непригодным для дальнейшего использования. Поэтому нужно выбрать самому наиболее правильный путь урегулирования спора.

Лучше всего встретиться с продавцом и согласовать вопросы оплаты автомобиля. Это лучше всего, потому что есть шанс получить автомобиль в исправном и в комплектном состоянии.

Если же договориться с продавцом не получится, то (если есть намерение получить свой автомобиль) можно внести в депозит нотариуса денежную сумму, не оплаченную продавцу, и истребовать в соответствии со ст. 301 ГК РФ через суд имущество из чужого незаконного владения.

Москва, 14.03.2018, 01:14

При осмотре места происшествия о наркотиках необходим специалист по наркотикам?

Ответить

В ст. 176 УПК РФ сказано, что осмотр места происшествия (ОМП), местности, жилища, иного помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия может быть произведен до возбуждения уголовного дела.

ОМП производится с обязательным участием понятых. В ст. 170 УПК РФ сказано, что следственные действия производятся с участием не менее двух понятых, которые вызываются для удостоверения факта производства следственного действия, его хода и результатов. В труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если производство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей, следственные действия, предусмотренные ч. 1 ст. 170 УПК РФ, могут производиться без участия понятых, о чем в протоколе следственного действия делается соответствующая запись. В случае производства следственного действия без участия понятых применяются технические средства фиксации его хода и результатов. Если в ходе следственного действия применение технических средств невозможно, то следователь делает в протоколе соответствующую запись. Перед началом следственного действия следователь в соответствии с ч. 5 ст. 164 УПК РФ разъясняет понятым цель следственного действия, их права и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

В необходимых случаях для участия в осмотре могут быть приглашены соответствующие специалисты. Законом определено, что специалистом (ст. 58 УПК РФ) является лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. Вызов специалиста и порядок его участия в уголовном судопроизводстве определяются статьями 168 и 270 УПК РФ. В соответствии с законом специалист вправе:

1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает соответствующими специальными знаниями;

2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол;

4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.

Специалист не вправе разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ. За разглашение данных предварительного расследования специалист несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В качестве специалистов, участвующих в ОМП, могут быть представители различных областей знания: криминалист, химик, биолог, врач, инженер - строитель, искусствовед, инженер по эксплуатации автотранспорта и др.

Специалист, приглашенный для участия в ОМП, должен удовлетворять двум основным требованиям: 1) быть компетентным в тех вопросах, которые необходимо разрешить при ОМП; 2) не быть заинтересованным в исходе дела. В ходе осмотра специалист оказывает помощь в обнаружении следов преступления, установлении механизма их образования, в поиске, изъятии и сохранении предметов со следами, имеющих значение для дела и т.п.

Обязательное участие специалиста только при производстве осмотра трупа на МП (врача-специалиста в области судебной медицины, а при невозможности его участия - иного врача). При необходимости для осмотра трупа привлекается также другой специалист (ч. 1 ст. 178 УПК РФ).

Перед началом ОМП участвующим в осмотре лицам разъясняется их право присутствовать при всех действиях, проводимых при осмотре, и делать заявления, подлежащие занесению в протокол. Заявления специалиста, истолковывающие механизм происшествия, причинную связь между отдельными фактами или касающиеся специальных вопросов соответствующей отрасли знания, не заносятся в протокол, так как используются как оперативно-справочный материал (для выдвижения версий, определения направления поисков и т.д.).

Об обязательности участия в ОМП специалиста по наркотикам в законе не говорится.

Ирбит, 13.03.2018, 19:20

Здравствуйте! Помогите пожалуйста в очень важном для меня вопросе. 30 января случился пожар. Соседка оставила включ. Лампочки в конюшне не выключенными + проводка старая которая могла замкнуть (это все зафиксировано пожарными что пожар начался с ее стороны) , в результате сгорели ее постройки и наши. Соседка невольно нанесла нам материальный вред. Добровольно она не хочет возмещать нанесенный ущерб. Я написала ей претензию она молчит игнорирует. Могу ли я быть уверена что суд вынесет решение в мою пользу?

Ответить

В вашем деле не всё однозначно. Дела о пожарах - очень сложные, и не факт, что дело может быть рассмотрено в вашу пользу.

О том, что это именно так, свидетельствует многочисленная судебная практика. В том числе, Верховного Суда РФ.

К примеру, Верховный суд пересмотрел итоги спора о возмещении ущерба за утраченное в результате пожара имущество (Определение Верховного Суда РФ от 18.10.2016 N 9-КГ 16-9).

Суть спора: в одном из садовых товариществ сгорели два дома. От огня пострадал домик не только того дачника, с которого начался пожар. Сгорел еще и соседский дом. Собственник второго сгоревшего дома обратилась в суд с требованием о возмещении ущерба. Районный суд с ней согласился, суд апелляционной инстанции в иске отказал, спор в итоге был рассмотрен Верховным Судом РФ.

Районный суд сделал вывод о том, что вина соседа в возникновении пожара не установлена, но ущерб причинен, а значит, платить надо.

Областной суд, отменяя это решение и принимая новое, сославшись на ст. 210 ГК РФ, указал на то, что хозяин дома, с которого начался пожар, ненадлежаще содержал свое имущество, не контролировал доступ чужих на свой участок, а постройки на его участке были слишком близко к соседским. Суд вывел процент вины соседей: с кого начался пожар, виноват на 70 процентов, а тот, кто «по-соседски» пострадал, - на 30 процентов.

Судами были установлены факты: согласно техническому заключению судебно-экспертной экспертизы очаг возгорания был в коридоре и на пороге дома. Согласно заключению пожарно-технической экспертизы, все электроприборы в доме, с которого начался пожар, были в порядке. Правоохранители причиной пожара назвали умышленный поджог и возбудили уголовное дело. Оба пострадавших соседа были признаны потерпевшими. Полицейские поджигателя так и не нашли.

Верховный суд с таким распределением виновности не согласился. Пересмотрев дело, разъяснил, в каких случаях гражданин отвечает за утрату имущества соседа, а в каких - не отвечает.

Верховный суд указал, что согласно статье 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания своего имущества. В другой статье того же кодекса (1064) говорится, что вред, причиненный личности или имуществу, надо возмещать в полном объеме, и делать это должен тот, кто причинил вред.

Важно подчеркнуть, что пунктом 2 ст. 1064 установлено, что "лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине". Ответственность собственника за причинение вреда, подчеркнул ВС, наступает, только если есть в совокупность трех условий:

1. Сам факт причинения вреда;

2. Противоправность поведения причинителя;

3. Наличие связи между противоправными действиями человека и наступившими последствиями.

Отсутствие хотя бы одного из условий, подчеркнул ВС, считается основанием для отказа в иске.

Согласно выводам суда апелляционной инстанции, в пожаре виновен гражданин, с чьего дома он начался. Но в суде этот человек утверждал, ссылаясь на экспертизы, что электрика в его доме была в порядке, а пожар - результат поджога, о чем свидетельствует возбужденное уголовное дело. Этим доказательствам, как отметил ВС, суд апелляционной инстанции оценки не дал.

Кроме того, ВС отметил, что утверждение суда апелляционной инстанции о том, что у гражданина не было "контроля за доступом посторонних на его садовый участок", не было сказано, какие именно имеются требования к членам садового товарищества по недопущению доступа посторонних лиц на участки, и какие из них нарушил ответчик.

Вызвал у Верховного суда удивление и довод суда апелляционной инстанции о том, что погорелец, с чьего дома начался пожар, нарушил правила застройки, и слишком близко к соседскому строению разместил свои постройки. Дело в том, что из материалов дела следовало, что эти правила застройки нарушила и истица.

Так почему за одно и то же одну сторону обвинили, а про другую умолчали?

Вывод Верховного суда: каких-либо доказательств, подтверждающих, что ответчик является причинителем вреда и виновным в возникновении пожара, нет. Поэтому возлагать на него обязанность возмещать ущерб соседке незаконно.

Отстаивайте свои права! Всего доброго!

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Екатеринбург, 13.03.2018, 15:59

Сколько нужно прожить в законном браке, чтобы иметь право на наследство имущества приобретенного до брака.

Ответить

Имущество, принадлежавшее умершему до вступления в брак, согласно ст. 36 Семейного кодекса РФ является его собственностью.

Исключением является только случай (ст. 37 Семейного кодекса РФ), когда в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества - капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и другие.

Составление брачного договора также может изменить правовой режим имущества супругов.

Если капитального ремонта, реконструкции, переоборудования и иного улучшения имущества не производилось, а брачный договор не заключался, то в таком случае имущество в полной доле (100 %) входит в состав наследства, и переходит к наследникам.

Наследниками являются дети, супруг и родители умершего (ст. 1142 ГК РФ), если при жизни он не оформил завещание, которым мог изменить порядок наследования.

Доступ к информации о том, составлялось ли завещание, имеет нотариус, у которого заводится наследственное дело.

Пережившая супруга (при условии зарегистрированных брачных отношений) наследует имущество, приобретенное умершим супругом до брака, наряду с другими наследниками.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Екатеринбург, 13.03.2018, 15:56

Можно ли написать завещание на то что когда ты умрёшь хоронили тебя без гроба.

Ответить

Вопросы порядка осуществления волеизъявления умершего регламентированы Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (далее – Закон о погребении).

Согласно п. 1 ст. 5 Закона о погребении волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти (далее - волеизъявление умершего), это: пожелание, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме:

о согласии или несогласии быть подвергнутым патологоанатомическому вскрытию;

о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела;

быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими;

быть подвергнутым кремации;

о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу.

Согласно п. 2 ст. 5 Закона о погребении действия по достойному отношению к телу умершего должны осуществляться в полном соответствии с волеизъявлением умершего, если не возникли обстоятельства, при которых исполнение волеизъявления умершего невозможно, либо иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 3 ст. 5 Закона о погребении в случае отсутствия волеизъявления умершего право на разрешение действий, указанных в п. 1 ст. 5 Закона о погребении, имеют супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники либо законный представитель умершего, а при отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего.

Исполнителями волеизъявления умершего (ст. 6 Закона о погребении) являются лица, указанные в его волеизъявлении, при их согласии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление умершего. В случае отсутствия в волеизъявлении умершего указания на исполнителей волеизъявления либо в случае их отказа от исполнения волеизъявления умершего оно осуществляется супругом, близкими родственниками, иными родственниками либо законным представителем умершего. В случае мотивированного отказа кого-либо из указанных лиц от исполнения волеизъявления умершего оно может быть исполнено иным лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, либо осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела.

Быть похороненным в гробу или без него – выбор лица, осуществившего волеизъявление о достойном отношении к его телу после смерти.

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Екатеринбург, 13.03.2018, 14:37

Здравствуйте!

Наше СНТ находится в границах муниципального образования ПГТ. Дорога к саду идет по границе нашего поселка с другим участком, категории: земли сельскохозяйственного назначения. Это судя по публичной кадастровой карте. Дорога к саду единственная. Все началось с того, что садоводы обратились к председателю сада написать письмо о плачевном состоянии дороги. Дорога грунтовая. Председатель сообщила, что в администрации ей сообщили, что дорога «принадлежит частнику». Местный кадастровый инженер в поселке границы тоже не выдал. Нужно сказать, что председатель сада и кадастровый инженер представляют административный ресурс поселка, состоят в городской думе. Тогда несколько активистов сами написали письмо Главе поселка с просьбой отремонтировать дорогу. Через месяц пришел официальный ответ о том, что в текущем году на это нет денег. Про то, что дорога «принадлежит частнику» в ответе не было. В это время председатель сада договорилась в частном порядке с поселковыми механизаторами, они за три дня отсыпали и разровняли дорогу, обошлось это, по ее словам, в 70 000 рублей. Очень недорого. А на собрании она выступила, что мы ничего не знаем, пишем глупые письма, а Глава и так нам помогает по другим садоводческим делам, в частности-проблемы с электоснабжением.

Пришла зима. Дорогу к саду время от времени чистили местные власти. Однако. После обильного снегопада в марте они вовремя не отреагировали и мы вновь обратились с просьбой к председателю. Ответ был прежний, что местные власти дорогу до сада чистить не обязаны, она «принадлежит частнику». В результате председателем был нанят трактор, и мы так понимаем, за наш счет.

Подскажите: как нам узнать кто обязан содержать в порядке дорогу до СНТ? Как добиться, чтобы ее включили в реестр дорог местного значения ПГТ, и кто в этом случае должен доказывать ее принадлежность? Дорога единственная. И не может так получится, что мы вообще окажемся без нее?

Ответить

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации является вопросом местного значения поселений.

В соответствии с частью 6 статьи 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" дорожная деятельность представляет собой деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог. Согласно части 8 статьи 6 вышеуказанного Федерального закона, к собственности поселения относятся автомобильные дороги общего и не общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог (статья 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Согласно п. 12 ст. 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ, под содержанием автомобильной дороги понимается комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. Требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и улиц, устанавливающие допустимые условия обеспечения безопасности дорожного движения, регламентированы Государственными стандартами Российской Федерации (ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" и ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств").

Согласно п. 4.1.1 ГОСТ Р 50597-93 автомобильные дороги, а также улицы и дороги городов и других населенных пунктов должны быть оборудованы дорожными знаками, изготовленными по ГОСТ 10807 и размещенными по ГОСТ 23457 в соответствии с утвержденной в установленном порядке дислокацией; п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93 установлено, что предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. в покрытии проезжей части не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см; п. 4.1.1 ГОСТ Р 50597-93 и пунктов 5.2.18 и 5.2.22 ГОСТ Р 52289-2004 автодорога в месте, где имеется выбоина, превышающая указанные в пункте 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93 размеры, должна оборудоваться предупреждающими дорожными знаками 1.16 "Неровная дорога" и 1.20.1 - 1.20.3 "Сужение дороги".

Как правило, дороги до территорий садоводств, не содержатся в реестрах имущества муниципальных образований. Как правило, муниципалитеты отговариваются, что дороги до садов – это хозяйственные полевые дороги, в связи с чем, выделение средств из бюджета на содержание дороги невозможно.

Между тем, для решения вопроса о принадлежности дороги муниципалитету не обязательно наличие сведений об этой дороге (о земельном участке автодороги) в государственном кадастре недвижимости.

Для защиты прав садоводов вполне достаточно результатов прокурорской проверки. Актом прокурорской проверки может быть установлено, что автомобильная дорога является дорогой общего пользования, имеет грунтовое покрытие, предназначена для движения в обоих направлениях.

Если дорога не была включена в перечень дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, то она признаётся дорогой местного значения.

С учетом того, что дорога расположена в границах ПГТ, обязанность по её учету, поддержанию в надлежащем состоянии, а также обеспечение безопасного дорожного движения в соответствии с действующим законодательством лежит на администрации ПГТ.

Ещё раз повторю, что именно прокуратурой должна быть проведена проверка исполнения законодательства Российской Федерации об автомобильных дорогах и дорожной деятельности на территории муниципального образования, в ходе которой должно быть выявлено наличие бесхозяйных дорог и непринятие мер по их постановке на учет в соответствующем регистрирующем органе.

Отсутствие автомобильной дороги на балансе муниципалитета не является обстоятельством, исключающим обязанность по содержанию дороги муниципалитетом.

В соответствии с Положением о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 года N 580, принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется на основании представляемого в единственном экземпляре заявления органа местного самоуправления, на территории которого находится объект недвижимого имущества.

Как правило, в нарушение вышеуказанных требований законодательства, муниципалитеты не предпринимают мер по подаче заявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество для принятия на учет автомобильных дорог, находящихся на их территориях.

В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую собственник отказался. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.

После выявления прокурором факта наличия бесхозяйных автомобильных дорог и непринятия мер по их постановке на учет в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, с учетом наличия у администрации муниципального образования предусмотренной законом обязанности по содержанию автомобильных дорог местного значения в пределах населенных пунктов поселений, прокурор вправе обратиться в суд с иском о защите прав неопределенного круга лиц.

Наиболее рациональный путь решения Вашей проблемы - обращение к прокурору района, в котором находится ПГТ, с заявлением о проведении прокурорской проверки.

Спасибо, Юрий Борисович! Уточнение: администрация устно заявляет, что дорога находится не на территории ПГТ. Сад в поселке, а дорога идет по его границы с землями сельхозназначения - это видно на публичной кадастровой карте. Но, на публичной карте яндекса или гугла может быть отклонения, а точных координат мне никто не дает. Вот от сюда и вопрос, кто кому должен доказывать границы? Вынести их на местность может только поселковый кадастровый инженер. Он информации не дает. Если, дорога на территории ПГТ - тут все ясно. А если, на соседней земле или по границе - как тут быть? Дорога единственная, идет вдоль забора и ее внутрь ПГТ не сдвинуть, въезд в сад тоже не перенести.

Денис! Вас могут безостановочно водить по пути, "усеянному граблями". Не разыскивайте дополнительных сведений о дороге. Не тратьте время и деньги. Обратитесь в прокуратуру. Если будет нужна помощь - помогу обязательно. С уважением Ю.Б.

Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Екатеринбург, 13.03.2018, 12:45

Вопрос следующий: Хочу взять кредит. В Справке 2 НДФЛ указан не полный доход, т.к. получаю в "серую". Банк запросил справку по форме банка. Справку делать на работе отказываются. Что мне грозит за изготовление этой справки самостоятельно. Печать и подпись будут оригинал.

Ответить

В приложении - приговор по конкретному делу.

Нужны ли такие проблемы при получении кредита - каждый выбирает для себя сам.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород [ 00.00.0000 ]

Нижегородский районный суд г. Н. Новгорода в составе: председательствующего судьи Юрин а М.В.

при секретарях судебного заседания Зубовой О.В., Сметаневой С.А.,

с участием прокурора Паньковой Т.В.

осужденной Калининой О.В.

защитника – адвоката Филатовой И.Л., представившей удостоверение [ № ] и ордер [ № ],

рассмотрев в апелляционном порядке в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционному представлению государственного обвинителя Паньковой Т.В., апелляционной жалобе осужденной Калининой О.В. на приговор мирового судьи судебного участка № 1 Нижегородского района г. Н. Новгорода [ 00.00.0000 ] в отношении

Калининой Ольги Викторовны, [ 00.00.0000 ] года рождения, [ адрес ], ранее не судимой

осужденной за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

УСТАНОВИЛ:

Приговором мирового судьи судебного участка №[ адрес ] г. Н. Новгорода от [ 00.00.0000 ] Калинина О.В. признана виновной в том, что [ 00.00.0000 ] у Калининой О.В., с целью получения кредита в банке, возник преступный умысел на использование заведомо подложного документа, а именно справки формы 2 НДФЛ. Осуществляя свой преступный умысел, [ 00.00.0000 ] около 19 часов Калинина О.В. пришла в ОАО НБ «Траст», расположенный по адресу: г. Н. Новгород, [ адрес ], с целью подачи документов для получения кредита, будучи при этом, достоверно осведомленной о том, что одним из основных документов для получения кредита является справка формы 2 НДФЛ, а имеющаяся у нее справка формы 2 НДФЛ от [ 00.00.0000 ] за №[ 00.00.0000 ] год, оформленная от ОАО «Вымпел-Коммуникации», подложная, так как официально Калинина О.В. в период времени, указанный в предоставленной ею справке формы 2 НДФЛ не работала, и, соответственно, получить достоверную справку о доходах не могла. Подложную справку формы 2 НДФЛ, которая является официальным документом, удостоверяющим место работы и размер заработной платы физического лица, Калинина О.В. предъявила в указанный банк в качестве подтверждения своих доходов за 2011 год для получения кредита в сумме 90 000 рублей.

Калинина О.В. признана виновной и осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ – использование заведомо подложного документа.

До вступления приговора в законную силу в отношении Калининой О.В. мера процессуального принуждения – обязательство о явке оставлена без изменения.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешен.

В апелляционном представлении государственный обвинитель просит приговор мирового судьи в отношении Калининой О.В. отменить, ввиду нарушения требований ст.307 УПК РФ при вынесении приговора, принять законное и обоснованное решение. Доводы мотивированы тем, что мировым судьей в приговоре не в полной мере мотивирован вывод о квалификации действий осужденной, дана недостаточная оценка исследованным по делу доказательствам.

В апелляционной жалобе осужденная Калинина О.В. указывает, что не согласна с обжалуемым приговором мирового судьи, просит указанный приговор отменить, оправдать осужденную и производство по делу прекратить. В обоснование доводов жалобы осужденная указывает, что умысла на использование подложного документа у нее не было. Кроме того, по мнению осужденной, представленная ей справка 2 НДФЛ не является официальным документом, в связи с чем, в ее действиях отсутствует состав преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ.

В судебном заседании прокурор доводы представления поддержал в полном объеме, просил приговор мирового судьи в отношении Калининой О.В. отменить по доводам изложенным в представлении, вынести по делу обвинительный приговор.

Осужденная Калинина О.В. доводы жалобы поддержала, просила суд отменить приговор мирового судьи, вынести по делу оправдательный приговор.

Защитник подсудимой – адвокат Филатова И.Л. разделила позицию Калининой О.В.

Изучив доводы апелляционного представления, апелляционной жалобы, выслушав осужденную, защитника, государственного обвинителя и исследовав материалы дела, суд находит приговор мирового судьи судебного участка №[ адрес ] г.Н.Новгорода от [ 00.00.0000 ] в отношении Калининой О.В. подлежащим отмене и принимает решение об оправдании подсудимой по ч.3 ст.327 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, ввиду отсутствия в ее действиях состава преступления.

Судом апелляционной инстанции установлено, что [ 00.00.0000 ] Калинина О.В. с целью получения кредита в банке ОАО НБ «Траст», расположенный в г. Н. Новгороде, [ адрес ], пришла в указанный банк с целью подачи документов для получения кредита в сумме 90 000 рублей. При этом, во исполнение требования представителя банка для получения кредита на более выгодных условиях, а также для удостоверения факта, того что Калинина О.В. имеет место работы и получает заработную плату, представила в банк справку 2-НДФЛ от [ 00.00.0000 ] [ № ], оформленную от ОАО «Вымпел - Коммуникации». Указанная справка содержала сведения о трудоустройстве Калининой О.В. в указанной организации, а также сведения о доходах Калининой О.В. за 2011 год. Вместе с тем, Калинина О.В. фактически в указанной организации, в указанный период времени официально трудоустроена не была и получить справку о доходах не могла, тем не менее, с целью получения кредита предоставила наряду с другими документами справку 2 – НДФЛ, содержащую недостоверные сведения сотрудникам банка для получения кредита в сумме 90 000 рублей.

Осужденная Калинина О.В. в суде апелляционной инстанции пояснила, что она по объявлению обратилась к мужчине по имени Андрей, который пообещал ей взять кредит в банке. Она через Интернет подала заявку в ОАО НБ «Траст» на получение кредита в сумме 30 000 рублей. Через некоторое время ей позвонил представитель банка и пояснил, что банк может ей выдать кредит на сумму более 120 000 рублей, на что она ответила, что 90 000 рублей ей будет достаточно. [ 00.00.0000 ] она встретилась с мужчиной по имени Андрей около банка на [ адрес ] и тот ей отдал пакет документов, в котором находилась в том числе и справка 2 НДФЛ. В этот момент она не просматривала документы, взяв документы она сразу же пошла в банк и предъявила данные документы сотруднику банка. Впоследствии выяснилось, что справка 2 НДФЛ поддельная, поскольку в ней указаны сведения не соответствующие действительности, а именно о месте работы и сумме дохода.

Изначально она намеревалась взять кредит в сумме 30 000 рублей и для его получения справка 2 НДФЛ не требовалась, однако сотрудники банка предложили оформить кредит на большую сумму, т.е. в сумме 90 000 рублей и на более выгодных условиях, но с предоставлением справки 2-НДФЛ.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и при отсутствии возражений осужденной и ее защитника были исследованы показания свидетелей

Так, из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Ф.И.О.6 следует, что он работает в должности директора департамента безопасности 00 [ № ] в Г.Н.Новгород филиала НБ «Траст» в [ адрес ] с апреля 2011 года. В его обязанности входит проверка потенциальных заемщиков и взаимодействие с правоохранительными органами, в целях обеспечения экономической безопасности банка. [ 00.00.0000 ] в 00 [ № ]. расположенный по адресу: Г.Н.Новгород, [ адрес ] целью получения кредита в сумме 90000 рублей обратилась Калинина Ольга Викторовна, [ 00.00.0000 ] года рождения, которая, ознакомившись с условиями предоставления кредита, представила сотруднику банка - Ф.И.О.8 паспорт на свое имя, пенсионное страховое свидетельство, справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ на свое имя от имени ОАО «Вымпел-Коммуникация». Сотрудником банка - Ф.И.О.8 в электронном виде была составлена анкета-заявление [ № ] о предоставлении кредита Калининой О.В., в которую были внесены сведения из представленных документов, а также со слов Калининой О.В. Анкета-заявление была подписана Калининой О.В. После этого анкета-заявление и отсканированные копии документов, предоставленных Калининой О.В. в электронном виде были направлены в службу экономической безопасности банка для проверки. В ходе проведенной проверки был осуществлен телефонный разговор по номеру 8 (495)725-07-41 ([ адрес ]), с главным бухгалтером ООО «Вымпел-Коммуникации». В ходе беседы последняя пояснила, что Калинина О.В. в указанной организации не работает, следовательно, справка 2-НДФЛ является подложной. Кроме того, в ходе проверки было установлено, что Калинина О.В. находится в межбанковском негативе, как лицо имеющее ряд судебных решений по невыплатам кредитов с ее стороны. Калинина О.В. была приглашена в ОО [ № ] Г.Н.Новгорода для получения оформленного кредита. А также были вызваны сотрудники полиции. После чего Калинина О.В. была передана сотрудникам полиции. Таким образом, гражданка Калинина О.В. [ 00.00.0000 ] года рождения, с целью получения материальной выгоды, представила в подразделение банка подложный документ (справку по форме 2-НДФЛ), осознавая, что предоставленный ей документ является подложным, а также пыталась получить на основании указанных документов кредит в сумме 90000 рублей (л.д.48).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Ф.И.О.9 следует, что он работает в должности инспектора ИАЗ ОП [ № ] УМВД России по Г.Н.Новгороду. В его функциональные обязанности входит: рассмотрение материалов проверки зарегистрированных в КУСП, материалов по административной практике. [ 00.00.0000 ] ему передан для производства проверочных мероприятий материал проверки КУСП [ № ] от [ 00.00.0000 ] по факту предоставления гражданкой Калининой О.В.. 1986 года рождения, поддельной справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ от ООО «Вымпел-Коммуникации» [ 00.00.0000 ] в ОО Лк 2 в Г.Н.Новгороде филиала НБ «Траст» в [ адрес ], расположенном по адресу: Г.Н.Новгород, [ адрес ]. В процессе проведения проверки по данному факту было установлено, что Калинина О.В. в ООО «Вымпел-Коммуникации» не работает, справку той по форме 2-НДФЛ в указанной организации не выдавали, а, следовательно, предоставленный Калининой О.В. документ - справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2011 го[ адрес ] от [ 00.00.0000 ] - является подложным. Им по окончании проверки по данному факту материал проверки КУСП был направлен в ОД ОП [ № ] Управления МВД России по Г.Н.Новгороду для принятия решения в соответствии со ст.ст.144-145 УПК РФ (л.д.62).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Ф.И.О.8 - до [ 00.00.0000 ] работавшей в должности операционист кассир в ОАО НБ «Траст», расположенном по адресу: Г.Н.Новгород, [ адрес ], д.ПО следует, что в ее обязанности входило: консультации потенциальных заемщиков банка, оформление кредитов, расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Работа с потенциальными заемщиками в ОАО НБ «Траст» строилась следующим образом: когда приходил потенциальный заемщик, тому разъяснялись различные варианты предоставления кредитов, а также перечень необходимых для оформления кредита документов. Обязательными при всех категориях кредитов являлись документы: паспорт и второй документ удостоверяющий личность. Если потенциальному заемщику сумма кредита нужна была превышающая 100000 рублей, или тот хотел чтобы процент по кредиту был меньше, то для оформления такого кредита в обязательном порядке запрашивалась справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ с последнего текущего места работы. В начале января 2012 года в ОАО НБ «Траст» по средствам Интернета в электронном виде поступила предварительная заявка на получение кредита от Калининой О.В. Ими данная заявка была рассмотрена, после чего по указанному в заявке телефону они связались с Калининой О.В. и предложили той несколько вариантов кредита, которые ОАО НБ «Траст» готов ей предоставить. При этом по телефону Калининой О.В. разъяснили, какие документы необходимо предоставить для оформления выбранного той кредита, а также сообщили когда нужно подойти для оформления документа. [ 00.00.0000 ] около 19 час. или чуть позже в ОАО НБ «Траст», расположенный в [ адрес ] Г.Н.Новгорода приехала Калинина О.В.. которая пояснила, что хочет оформить заявку на предоставление кредита на неотложные нужды в сумме 90000 рублей. При этом Калинина О.В. предоставила для оформления кредита следующие документы: паспорт гражданина РФ на свое имя, пенсионное страховое свидетельство на свое имя, а также справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ на свое имя от ОАО «Вымпел-Коммуникации» [ № ] от [ 00.00.0000 ] . Ей данные документы были изучены, также в разговоре она уточнила, работает ли Калинина О.В. в ОАО «Вымпел-Коммуникации» до настоящего времени и какой у нее доход. Калинина О.В. в разговоре подтвердила, что в ОАО «Вымпел-Коммуникации» работает до настоящего времени и имеет доход близкий к указанному в предоставленной той справке по форме 2-НДФЛ [ № ] от [ 00.00.0000 ] . Ей на основании представленных Калининой О.В. документов и со слов последней была в электронном виде заполнена анкета к заявлению о предоставлении кредита на неотложные нужды [ № ] от [ 00.00.0000 ] . Далее данная анкета была в электронном же виде направлена в службу безопасности для проверки. Калининой О.В. она сообщила, что анкета ушла на рассмотрение и что ей позвонят. Так как Калинина О.В. хотела оформить кредит в сумме 90000 рублей с небольшой процентной ставкой, ей были отсканированы документы, которые предоставила Калинина О.В. и также отправлены на проверку. Позднее от сотрудников службы безопасности ОАО НБ «Траст» она узнала, что предоставленная Калининой О.В. справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ на ее имя от ОАО «Вымпел-Коммуникации» [ № ] от [ 00.00.0000 ] является подложной, так как в период указанный в справке 2-НДФЛ Калинина О.В. не работала и не работает в настоящее время. А, следовательно. Калинина О.В. сознательно сообщила в ОАО НБ «Траст» ложные сведения о себе. Не знать о том, что та предоставляет подложную справку по форме 2-НДФЛ на свое имя от ОАО «Вымпел-Коммуникации» [ № ] от [ 00.00.0000 ] Калинина О.В. не могла, так как подавала все документы в открытом виде и подтвердила на словах, что в указанной организации работает до настоящего времени (л.д.63-64).

Кроме того, по ходатайству государственного обвинителя судом исследованы письменные материалы дела:

- из протокола выемки от [ 00.00.0000 ] , следует, что у Ф.И.О.6 изъято: - анкета-заявление на получение потребительского кредита в ОАО НБ «Траст» от [ 00.00.0000 ] на имя Калининой О.В.; - копия паспорта на имя Калининой О.В.; - копия пенсионного страхового свидетельства на имя Калининой О.В.; - справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2011 го[ адрес ] от [ 00.00.0000 ] на имя Калининой О.В. (л.д.52).

- из постановления от [ 00.00.0000 ] , оглашенного в судебном заседании, следует, что изъятые в ходе выемки [ 00.00.0000 ] : - анкета-заявление на получение потребительского кредита в ОАО НБ «Траст» от [ 00.00.0000 ] на имя Калининой О.В.; - копия паспорта на имя Калининой О.В.; - копия пенсионного страхового свидетельства на имя Калининой О.В.; - справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2011 го[ адрес ] от [ 00.00.0000 ] на имя Калининой О.В. признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д.61).

В судебном заседании также были исследованы вещественные доказательства по делу:

-Анкета-заявление на получение потребительского кредита в ОАО НБ «Траст» от [ 00.00.0000 ] на имя Калининой О.В. выполнена печатным способом в виде типового бланка на двух листах, в данной анкете заемщиком значится Калинина Ольга Викторовна, [ 00.00.0000 ] года рождения. В разделе «информация о работе» отражено, что Калинина О.В. работает в ОАО «Вымпел-Коммуникации» наемным сотрудником по бессрочному трудовому договору с февраля 2008 года. Ее основной доход составляет 25286,67 руб. в месяц, дополнительный доход - 7000 руб. в месяц, совокупный доход семьи - 50000 руб. в месяц. В разделе «параметры запрашиваемого кредита» указано, что запрошен кредит в сумме 90000 рублей сроком на 24 месяца. Анкета датирована [ 00.00.0000 ] и имеются подписи Калининой О.В., выполненные красителем синего цвета (л.д.55-56).

- копия паспорта 22 05 [ № ] на имя Калининой Ольги Викторовны. [ 00.00.0000 ] года рождения, место рождения: [ адрес ] (л.д.53-54).

- копия страхового свидетельства государственного пенсионногострахования [ № ] на имя Калининой Ольги Викторовны, [ 00.00.0000 ] года рождения (л.д.53).

- Справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2011 го[ адрес ] от [ 00.00.0000 ] выполнена печатным способом на одном листе. В данной справке физическим лицом - получателем дохода значится Калинина Ольга Викторовна, [ 00.00.0000 ] года рождения, налоговым агентом значится ОАО «Вымпел-Коммуникации» Нижегородский филиал. Общая сумма дохода за 2011 год указана в размере 296800 руб. Справка подписана от имени директора Ф.И.О.10 и имеется оттиск печати синего цвета ОАО «Вымпел-Коммуникации» (л.д.57).

- из оглашенной в судебном заседании справки Управления Пенсионного фонда РФ по [ адрес ] от [ 00.00.0000 ] [ № ] следует, что Калинина О.В. с [ 00.00.0000 ] осуществляет уход за Ф.И.О.11, Ф.И.О.12, Ф.И.О.13, Ф.И.О.14, с [ 00.00.0000 ] - за Ф.И.О.15, с [ 00.00.0000 ] - за Ф.И.О.16, и получает компенсацию по уходу с декабря 2011 года по май 2012 года в сумме 7200 рублей ежемесячно (л.д.78).

- из оглашенного в судебном заседании заявления о привлечении к уголовной ответственности следует, что вице-президент - Управляющий операционным офисом [ № ] в Г.Н.Новгород филиала НБ «Траст» в [ адрес ] Ф.И.О.17 просит привлечь к уголовной ответственности по ст.327 УК РФ Калинину О.В., которая [ 00.00.0000 ] в ОО [ № ] в Г.Н.Новгород филиала НБ «Траст», расположенного по адресу: Г.Н.Новгород, [ адрес ], д.ПО, с целью получения кредита, представила в банк подложный документ - справку 2-НДФЛ от [ 00.00.0000 ] . выданную от имени ОАО «Вымпел-Коммуникации» (л.д.27).

Суд, апелляционной инстанции исследовав и оценив приведенные выше доказательства, полагает, что ни каждое из представленных суду доказательств в отдельности, ни их совокупность, не свидетельствует о наличии в действиях Калининой О.В. состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ и не подтверждают виновность Калининой О.В. в совершении инкриминируемого ей деяния.

Приговором мирового судьи Калинина О.В. признана виновной в использовании заведомо подложного документа, т.е. в использовании заведомо подложной справки 2-НДФЛ.

Вместе с тем, предметом преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ является подложный официальный документ, предоставляющий права или освобождающий от обязанностей. При этом, по смыслу закона под использованием заведомо подложного документа понимается его представление или предъявление в соответствующие учреждения или должностным и иным лицам для получения неположенных прав или незаконного освобождения от возложенных на лицо обязанностей.

Суд считает, что справка 2-НДФЛ в данном конкретном случае не может представлять собой официальный документ, поскольку не обладает свойствами официального документа в силу того, что применительно к предъявленному Калининой О.В. обвинению, не предоставляла ей каких-либо прав и не освобождала последнюю от обязанностей.

Как установлено в судебном заседании Калинина О.В. с целью получения кредита на льготных условиях в сумме 90 000 рублей, во исполнение требования представителя банка для удостоверения факта, что Калинина О.В. имеет место работы и получает заработную плату, представила в банк справку 2-НДФЛ от [ 00.00.0000 ] [ № ], оформленную от ОАО «Вымпел - Коммуникации». Указанная справка содержала сведения о трудоустройстве Калининой О.В. в указанной организации, а также сведения о доходах Калининой О.В. за 2011 год. Вместе с тем, Калинина О.В. фактически в указанной организации, в указанный период времени официально трудоустроена не была и получить справку о доходах не могла, тем не менее, предоставила наряду с другими документами справку 2 – НДФЛ, содержащую недостоверные сведения.

Однако, из материалов уголовного дела следует, что справка формы 2-НДФЛ, представленная Калининой О.В. сотрудникам банка с целью получения кредита, содержала в себе лишь недостоверные сведения о трудоустройстве и доходах Калининой О.В. за определенный период времени. Но при этом, сама по себе справка не предоставляла Калининой О.В. прав на получение кредита и не освобождала ее от каких-либо обязанностей, так как не влекла никаких изменений в ее правовом статусе даже с учетом того, что сведения, указанные в справке не соответствовали действительности.

Кроме того, указанное объективно подтверждается оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Ф.И.О.8 из которых следует, что, если потенциальному заемщику сумма кредита нужна была превышающая 100 000 рублей или тот хотел, чтобы процент по кредиту был меньше, то для оформления такого кредита в обязательном порядке запрашивалась справка по форме 2-НДФЛ с последнего текущего места работы.

При этом, наличие в справке 2-НДФЛ недостоверных сведений не свидетельствует о наличии в действиях Калининой О.В. состава уголовно - наказуемого деяния.

Таким образом, суд считает установленным, что представленная Калининой О.В. в банк с целью получения кредита в сумме 90 000 рублей справка 2 НДФЛ, хотя и содержала недостоверные сведения, но не являлась официальным документом, поскольку в данном конкретном случае, не предоставляла Калининой О.В. каких-либо прав, в том числе на получение кредита и не освобождала последнюю от каких-либо обязанностей, поскольку использование указанной справки, посредством предоставления ее в банк, не влекло за собой никаких изменений в правовом статусе Калиноной О.В., а служило лишь основанием для предоставления ей конкретным банком кредита на льготных условиях данного банка.

С учетом указанных выше обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что применительно к предъявленному Калининой О.В. обвинению справка 2 – НДФЛ, представленная Калининой О.В. для получения кредита не является предметом преступления, предусмотренным ч.3 ст.327 УК РФ.

При таких обстоятельствах, суд, с учетом требований ст.49 Конституции РФ, ч.1 ст.14 УПК РФ полагает, что бесспорных доказательств виновности Калининой О.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ не представлено и считает необходимым в соответствии с требованиями п. 2 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ отменить обвинительный приговор мирового судьи судебного участка № [ адрес ] г. Н. Новгорода в отношении Калининой О.В. и постановить в отношении Калининой О.В. оправдательный приговор, оправдав ее по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 2 ч.1 ст.24 УПК РФ, ввиду отсутствия в ее действиях состава преступления, удовлетворив доводы апелляционной жалобы Калининой О.В.

В удовлетворении доводов апелляционного представления суд считает необходимым отказать.

В связи с принятием решения об оправдании Калининой О.В. по обвинению в совершении преступления суд, в соответствии с ч.1 ст.134 УПК РФ, признает за Калининой О.В. право на реабилитацию.

Судьба вещественных доказательств судом разрешается в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст.297-313, 389.13-389.35 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Апелляционную жалобу Калининой О.В. удовлетворить.

Отменить обвинительный приговор мирового судьи судебного участка № 1 Нижегородского района г. Н. Новгорода от [ 00.00.0000 ] в отношении Калининой О.В., осужденной по ч.3 ст.327 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Признать Калинину Ольгу Викторовну невиновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ ввиду отсутствия в деянии состава преступления.

В удовлетворении апелляционного представления государственного обвинителя Паньковой Т.В. отказать.

Меру процессуального принуждения в отношении Калининой О.В. – обязательство о явке – отменить.

В соответствии с ч.1 ст.134 УПК РФ признать за Калининой О.В. право на реабилитацию.

Вещественные доказательства по делу: анкету – заявление на получение потребительского кредита в ОАО НБ «Траст» от [ 00.00.0000 ] на имя Калининой О.В.; копию паспорта на имя Калининой О.В.; копию пенсионного страхового свидетельства на имя Калининой О.В.; справку по форме 2-НДФЛ за 2011 года [ № ] от [ 00.00.0000 ] на имя Калининой О.В. – хранить при материалах дела.

Приговор вступает в законную силу после его оглашения и может быть обжалован кассационную инстанцию Нижегородского областного суда в порядке, предусмотренным главой 47.1 УПК РФ.

Судья М.В.Юрин.

Задано вопросов 9, из них VIP - 2
Екатеринбург, 06.07.2017, 08:51

Как должна оплачиваться услуга по вывозу ТБО, если у меня в собственности квартира дом, данная услуга рассчитывается у нас по метрам жилой площади, нужно оплачивать и на дом, и на квартиру?

Ответить

Порядок оказания коммунальных услуг гражданам регламентирован Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 09.09.2017) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") (далее – Правила).

Порядок расчёта и оплаты услуг по сбору и вывозу ТБО регламентирован разделом XV (1) (Предоставление коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, который введен Постановлением Правительства РФ от 27.02.2017 N 232).

Согласно п. 148 (34) Правил размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается в соответствии с Правилами исходя из числа постоянно проживающих и временно проживающих потребителей в жилом помещении.

Потребитель считается временно проживающим в жилом помещении, если он фактически проживает в этом жилом помещении более 5 дней подряд.

Согласно п. 148 (35) в случае если исполнитель располагает сведениями о временно проживающих в жилом помещении потребителях, не зарегистрированных в этом помещении по постоянному (временному) месту жительства или месту пребывания, он вправе составить акт об установлении количества граждан, временно проживающих в жилом помещении для расчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Указанный акт составляется в порядке, определенном пунктом 56 (1) Правил.

Согласно п. 56 (1) Правил в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа и исполнитель располагает сведениями о временно проживающих в жилом помещении потребителях, не зарегистрированных в этом помещении по постоянному (временному) месту жительства или месту пребывания, исполнитель вправе составить акт об установлении количества граждан, временно проживающих в жилом помещении. Указанный акт подписывается исполнителем и потребителем, а в случае отказа потребителя от подписания акта - исполнителем и не менее чем 2 потребителями и членом совета многоквартирного дома, в котором не созданы товарищество или кооператив, председателем товарищества или кооператива, если управление многоквартирным домом осуществляется товариществом или кооперативом и органом управления такого товарищества или кооператива заключен договор управления с управляющей организацией (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498).

В этом акте указываются дата и время его составления, фамилия, имя и отчество собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя), адрес, место его жительства, сведения о количестве временно проживающих потребителей, а также при наличии возможности определения даты начала их проживания и при условии подписания акта собственником жилого помещения (постоянно проживающим потребителем) указывается дата начала их проживания. В случае если собственник жилого помещения (постоянно проживающий потребитель) отказывается подписывать акт или собственник жилого помещения (постоянно проживающий потребитель) отсутствует в жилом помещении во время составления акта, в этом акте делается соответствующая отметка. Исполнитель обязан передать 1 экземпляр акта собственнику жилого помещения (постоянно проживающему потребителю), а при отказе в получении такого акта делается отметка. Указанный акт в течение 3 дней со дня его составления направляется исполнителем в органы внутренних дел.

Согласно п. 148 (36) Правил при отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.

Согласно п. 148 (37) Правил размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставленную временно проживающим потребителям, рассчитывается в соответствии с пунктами 57, 57 (1) и 58 Правил.

Тарифы на обращение с твердыми бытовыми отходами и на захоронение твердых коммунальных отходов для Муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети Верхние Серги» (поселок Верхние Серги) установлены постановлением РЭК Свердловской области от 29.11.2017 № 133-ПК «Об утверждении производственных программ и установлении предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области».

Оплата за вывоз и захоронение ТБО в случае наличия у гражданина в собственности квартиры (дома), в которых он зарегистрирован, и квартиры (дома), в которых никто не зарегистрирован, следующим образом:

- по месту нахождения квартиры (дома), в которых имеются зарегистрированные лица, – по числу лиц, зарегистрированных в квартире (доме);

- по месту нахождения квартиры (дома), в которых никто не зарегистрирован, - по числу собственников квартиры (дома).