Скажите пожалуйста, как можно избежать раздела через суд имущества, которое было приобретено за время брака? Какие документы должен подписать муж?
ОтветитьУважаемая Татьяна!
В соответствии с п. 2 ст. 38 Семейного Кодекса РФ общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. По желанию супругов их соглашение о разделе общего имущества может быть нотариально удостоверено.
Таким образом, Вам с мужем необходимо составить соглашение о разделе имущества в простой письменной форме. В соглашении необходимо указать перечень имущества, являющегося общей собственностью супругов и определить какое имущество подлежит передаче каждому из супругов.
Напомню, что вещи, приобретенные для несовершеннолетних детей, разделу не подлежат и, на основании п. 5 ст. 38 СК РФ, передаются тому из супругов, с которым проживают дети.
У меня такой вопрос. Я подала исполнительный лист в службу судебных приставов, мне пришло письмо, в котором указаны сроки добровольного расчета (5 дней), а после должнику установили 7% за не исполнение. Далее было написано: "Постановление может быть обжаловано в течении 10 дней". Что именно должник может обжаловать?... Заранее спасибо.
ОтветитьУважаемая Светлана!
Документ, который поступил к Вам из подразделения судебных приставов называется постановление о возбуждении исполнительного производства. В данном постановлении, в соответствии со ст. 9 ФЗ "Об исполнительном производстве", правомерно указан срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа и уведомление о принудительном исполнении с взысканием исполнительского сбора.
Постановление о возбуждении исполнительного производства выносится, если не истек срок предъявления исполнительного документа к исполнению и данный документ соответствует предъявляемым требованиям.
Таким образом, обжалован можт быть сам факт вынесения постановления о возбуждении исполнительного производства или отдельные его положения, не соотвтствующие требованиям закона.
В Вашем случае, законных оснований для обжалования положений постановления о возбуждении исполнительного производства не имеется. Возможно лишь обжалование самого факта возбуждения в отношении должника исполнительного производства.
Прошу ответить Вас на следующий вопрос: может ли судебный пристав исполнитель наложить арест на денежные средства в рублях, но при этом в его постановлении о наложении ареста указан валютный счет. Правомерно ли требование судебного пристава применительно к данной ситуации? Большое спасибо. Алла.
ОтветитьУважаемая Алла!
Судебный пристав вправе обратить взыскание на денежные средства должника в иностранной валюте при исчислении долга в рублях.
Порядок его действий установлен в ст. 47 ФЗ "Об исполнительном производстве". При аресте денежных средств должника в иностранной валюте, находящейся на счете в банке, который пользуется правом продажи валюты на внутреннем рынке РФ, судебный пристав своим постановлением обязывает банк осуществить продажу валюты в том размере, какой необходим для исполнения исполнительного документа, с учетом исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных действий.
Если банк не обладает правом продажи валюты, судебный пристав обязывает его перевести денежные средства должника в банк, обладающий таким правом.
Таким образом, при изложенных в Вашем вопросе обстоятельствах, нарушений требований закона со стороны судебного пристава не усматривается.
Прокомментируйте, пожалуйста, "арест имущества" в целях обеспечения иска. Могу ли я пользоваться дачей? Спасибо.
ОтветитьУважаемый Виктор!
В соответствии со ст. 51 ФЗ "Об исполнительном производстве" арест имущества состоит из описи имущества, объявлении запрета распоряжаться им, а при необходимости и ограничения права пользования имуществом. Виды, объемы и сроки ограничений определяются судебным приставом-исполнителем.
В Вашем случае судебный пристав, скорее всего, ограничится принятием мер, направленных на недопущение отчуждения недвижимого имущества (дачи), обязав Вас не отчуждать арестованное имущество до отмены определения суда об обеспечении иска. Кроме этого, пристав уведомит о наложении ареста на дачу орган юстиции, занимающийся государственной регистрацией сделок с недвижимостью.
Таким образом, пользоваться дачей Вы можете, однако не вправе ее каким-либо образом отчуждать.
Я была осуждена по статья 160 часть 3 п"б" без конфискации имущества, но с взысканием ущерба. Сейчас я условно-досрочно освобождена. Мама хочет на меня оформить дарственную на квартиру. Могут ли эту квартиру изъять в погашение судебного иска по старому ущербу?
ОтветитьУважаемая Ирина!
В соответствии со ст. 46 ФЗ "Об исполнительном производстве" взыскание по исполнительным документам обращается в первую очередь на денежные средства должника. При их отсутствии взыскание обращается на имущество должника. Поскольку квартира не перечислена в Перечне имущества, на которое не может быть обращено взыскание, то она может быть арестована и реализована в установленном законом порядке.
Необходимо отметить, что срок предъявления исполнительного документа ко взысканию составляет три года (ст. 14 ФЗ "Об исполнительном производстве), в том числе и с момента возврата исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью его исполнения (п.3 ст.15 ФЗ "Об исполнительном производстве").
Таким образом, если взыскатель в течение трех лет не предъявлял исполнительный лист в подразделение судебных приставов, только в этом случае исполнительное производство по нему не возбуждается и, соответственно, взыскание на квартиру обращено быть не может.
Скажите пожалуйста в какие сроки после принятия судом решения по гражданскому делу судебный исполнитель обязан предьявить исполнительный лист должнику - юридическому лицу для добровольного исполнения решения суда? Должник обязан выплатить деньги по решению суда.
ОтветитьУважаемая Мария!
В соответствии со ст. 9 ФЗ "Об исполнительном производстве" судебный пристав-исполнитель в 3-х дневный срок со дня поступления к нему исполнительного документа выносит постановление о возбуждении исполнительного производства. Копия этого постановления не позднее следующего дня после его вынесения направляется взыскателю, должнику и в суд, выдавший исполнительный лист.
В постановлении устанавливается срок для добровольного исполнения требований, который не может превышать 5 дней со дня возбуждения исполнительного производства.
В случае, если судебный пристав-исполнитель нарушает установленные законом сроки, Вы можете обжаловать его действия (бездействие) в судебном порядке.
У меня такой вопрос. Прощло 4 месяца, дело в канцелярии суда так и не появилось. Ездить на прием к судье накладно, суд в области, тем более в последний раз вообще не попал к ней на прием - у нее были заседания, хотя это единственный день ее приема. Существует ли положение о сдаче дела в канцелярию (инструкция делопроизводства в суде) и где с ней можно ознакомится? С уважением.
ОтветитьУважаемый Игорь!
Приказом Судебного Департамента при Верховном Суде РФ от 29.01.99 г. № 8 (в редакции приказа СД ВС РФ от 24.08.99 г. № 94) утверждена "Временная инструкция по делопроизводству в районном суде".
Текст данного документа в печати опубликован не был. Ознакомиться с ним можно в канцелярии любого районного суда г. Санкт-Петербурга или в правовых компьютерных базах данных.
Хочу аппелировать решение райсуда по моему иску в вышестоящий суд. Но районный судья сказал что я могу взять копию решения только через 10 дней. Срок подачи аппеляции тоже всего 10 дней. Что делать?
ОтветитьУважаемый Сергей!
В соответствии со ст. 284 ГПК РСФСР кассационная жалоба может быть подана в течение десяти дней после вынесения судом решения В ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ.
Таким образом, если в судебном заседании была оглашена резолютивная часть решения суда, а мотивированное решение суд вынес лишь через десять дней, то именно с этого момента и начинает течь десятидневный срок на подачу кассационной жалобы.
Для помощи в составлении жалобы Вы можете обратиться ко мне лично (записавшись на прием в ВЮК), кроме того, мой Мурманский телефон имеется в базе данных ВЮК.
К вопросу 27195. В исковом заявлении в "шапке" указан городской суд, а дело рассматривается в районном. Это мелочь или это нарушение, все-таки исковое заявление является процессуальным документом. С уважением.
ОтветитьУважаемая Ольга!
В соответствии с ч. 1 ст. 122 ГПК РСФСР дело, принятое судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть разрешено им по существу.
Таким образом, если дело, в соответствии с законодательством, подсудно районному суду и именно этот суд принял его к производству, то нарушений закона в указанных Вами действиях суда не усматривается.
Напротив, если Ваше дело подсудно городскому суду, то районный суд не имеет права его рассматривать и его решение будет не законным.
Скорее всего, в Вашем случае дело развивалось следующим образом.
Истец, возбуждая дело, подсудное районному суду, направил исковое заявление в городской суд. Формально городской суд мог бы возвратить иск заявителю, указав, что данное дело ему не подсудно (разъяснив право истца обратиться в районный суд), однако, делать этого не стал и сам направил дело в районный суд с предложением принять его к производству.
У меня такой вопрос. Сужусь четвертый год с соседкой по земельному участку. Месяц назад бывшая жена подала иск на раздел дома и спорного земельного участка. Судья другая, чем в первом деле. Возможно ли проведение одновременно двух дел об одном участке. Спасибо.
ОтветитьУважаемый Владимир!
При указанных обстоятельствах суд обязан на основании п. 4 ст. 214 ГПК РСФСР приостановить производство по "второму" делу в связи с невозможностью его рассмотрения до разрешения "первого" дела.
Со своей стороны Вам необходимо на первом судебном заседании по "второму" делу уведомить суд о наличии спора по земельному участку.
Могла ли судья принять исковое заявление к производству, если в заявлении указан не тот суд. С уважением.
ОтветитьУважаемая Ольга!
К сожалению, из текста Вашего вопроса не ясно, что имеется в виду под понятием "не тот суд".
Суд принимает к производству дела с учетом подсудности, которая определена главой 11 ГПК РСФСР.
Однако, если при рассмотрении дела в суде выявится, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности, то суд в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 122 ГПК РСФСР обязан передать дело на рассмотрение другого суда.
Уважаемый Александр!
В соответствии с п. 1 ст. 7 ФЗ "О ветеранах" лица, награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет, являются ВЕТЕРАНАМИ ТРУДА.
Таким образом, если у Вас есть стаж, необходимый для назначения пенсии, на Вас распространяются все льготы, установленные для Ветеранов труда.
Меры социальной защиты ветеранов труда перечислены в ст. 22 ФЗ "О ветеранах".
В сентябре 2001 года я была участником ДТП с участием рейсового городского автобуса. ГИБДДшник отобрал у меня права и протокол составил,"сделав" виновной меня. Я не согласна, но в суд не обращалась, штраф не платила. От пристава получено письмо с предложением уплатить штраф. Я не плачу. Что вправе сделать пристав? Не "потеряют" ли мои права?
ОтветитьУважаемая Любовь!
В случае не исполнения Вами в добровольном порядке постановления судебного пристава о возбуждении исполнительного производства, судебный пристав ОБЯЗАН применить к Вам меры принудительного исполнения.
К таким мерам, в соответствии со ст. 45 ФЗ "Об исполнительном производстве" относятся:
- обращение взыскания на имущество должника путем наложения ареста на имущество и его реализации;
- обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и иные виды доходов должника;
- обращение взыскания на денежные средства и иное имущество должника, находящиеся у других лиц.
После уплаты штрафа водительское удостоверение Вам должно быть возвращено.
Я хочу подать аппеляцию на решение районного суда в вышестоящий суд. Какие новые документы нужно приложить наряду с копией решения районного суда? Надо ли составлять новое исковое заявление и обьяснять, почему я не согласна с решением районного суда?
ОтветитьУважаемая Елена!
В соответствии со ст. 286 ГПК РСФСР кассационная жалоба должна содержать:
- наименование суда, которому адресуется жалоба;
- наименование лица, подающего жалобу;
- указание на решение, которое обжалуется, и суд, постановивший это решение;
- указание, в чем заключается неправильность решения, и просьбу лица, подающего жалобу;
- перечень прилагаемых к жалобе письменных материалов.
Таким образом, Вам необходимо изложить в жалобе те основания, по которым Вы не согласны с решением суда, просить вышестоящий суд отменить постановленное решение.
Прилагать решение суда не нужно, поскольку вышестоящий суд при рассмотрении жалобы истребует из суда первой инстанцции все материалы дела.
Вы можете ссылаться на новые доказательства, однако вышестоящему суду необходимо будет объяснить, по каким причинам эти доказательства Вами не были представлены при первоначальном рассмотрении дела.
В течении какого срока можно подавать аппеляцию в вышестоящий суд по делу о возмещении ущерба авиакомпанией, потерявшей багаж?
ОтветитьУважаемый Роман!
В соответствии со ст. 284 ГПК РСФСР кассационная жалоба может быть подана в вышестоящий суд в течение десяти дней после вынесения судом первой инстанции решения в окончательной форме.
Каких-либо отступлений от данного положения в отношении дел, вытекающих из воздушных перевозок, законодательство не содержит.
Морозов, 24 года, проживающий в Семипалатинске, военнослужащий, включен в списки присяжных заседателей и призван в установленном законом порядке к участию в рассмотрении дела Алтайским краевым судом. Может ли Морозов участвовать в рассмотрении уголовного дела судом присяжных Алтайского края?
ОтветитьУважаемая Наталья Николаевна!
В соответствии с ч.2 ст. 80 Закона РСФСР "О судоустройстве РСФСР" в списки присяжных заседателей не включаются лица, не достигшие к моменту составления списков возраста 25 лет.
Таким образом, Морозов неправомерно был включен в списки присяжных заседателей, а значит не может участвовать в рассмотрении дела судом присяжных.
Заранее большое спасибо за ответ. Моему мужу в июне 2002 года исполнится 25 лет, он заканчивает в июне 2002 года ВУЗ, у нас есть дочка, ей в марте 2003 года будет 3 года. Второго ребёнка мы пока не хотим. Скажите, какие причины помогут моему мужу не служить в армии? Пожалуйста, ответьте.
ОтветитьУважаемая Ольга!
Перечень лиц, освобождаемых от призыва на военную службу либо не подлежащих призыву на военную службу установлен ст. 23 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Отсрочка от призыва предоставлятся по основаниям, перечисленным в ст. 24 указанного закона.
Исходя из имеющейся в Вашем вопросе информации, наиболее приемлемым для Вашего мужа будут являться варианты с отсрочкой от призыва по следующим основаниям:
- поступление после окончания ВУЗа в государственные организации для работы по специальности;
- прохождение службы в правоохранительных органах;
- получение послевузовского образования (аспирантура).
Хочу обратить Ваше внимание, что в случае, если Ваш муж прошел обучение на военной кафедре и будет зачислен в запас с присвоением офицерского звания, на него не распространяется действие оснований для получения отсрочки от призыва по мотивам недостижения ребенком возраста трех лет, либо при наличии двух и более детей (п.3 ст. 24 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе").
Вопос: Имеет ли брат право на втрорую отсрочку от армии, в случае поступления в ВУЗ с военной кафедрой, если сейчас ему 18 лет и он учится в техникуме, и соответсвенно имеет уже одну отсрочку от армии.
ОтветитьУважамая Ольга!
В соответствии с подп. "а" п. 2 ст. 24 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" право на отсрочку от призыва на военную службу (по учебным основаниям) предоставляется не более двух раз (для получения профессионального образования данного и БОЛЕ ВЫСОКОГО уровня в любых двух образовательных учреждениях.
Таким образом, если Ваш брат по окончании техникума поступит в ВУЗ, уровень образования в котором является более высоким, он будет иметь право на вторую отсрочку от призыва на военную службу.
В 1997 г я закончил институт и устроился работать на атомную электростанцию. Так как на этой АС существует бронь, в вооруженных силах России я не служил. Во время учебы в институте я закончил военную кафедру и по окончании института получил военный билет лейтенанта запаса с пометкой "в вооруженных силах не служил". Вопрос: по какой возраст включительно осуществляется призыв в вооруженные силы России офицеров запаса, закончивших военную кафедру при институте, но по окончании института в вооруженных силах не служивших или с какого возраста они освобождаются от службы в вооруженных силах? Заранее благодарен Максим.
ОтветитьУважаемый Максим!
В соответствии с подп."б" п. 1 ст. 22 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" подлежат призыву на военную службу граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, окончившие учреждения высшего профессионального образования и зачисленные в запас с присвоением воинского звания офицера.
Таким образом, по достижении 27 лет Вы будете освобождены от призыва на военную службу.
Я закончил военную кафедру при Воронежском государственном университете. По окончанию в/к прошёл военно-полевые сборы в течении 1 месяца. Имею ли я право, в случае призыва, служить на месяц меньше?
ОтветитьУважаемый Валерий!
В соответствии с подп."б" п.1 ст.3 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ от 16.09.99 г. № 1237 для граждан, призванных на военную службу из числа окончивших учреждения высшего профессионального образования и зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера, началом военной службы считается день убытия к месту прохождения военной службы, указанный в предписании военного комиссариата.
Именного с этого дня и начинается военная служба, срок которой установлен 24 месяца.
Военно-полевые сборы не относятся к военной службе, поскольку входят в программу подготовки офицеров запаса на военной кафедре.
Таким образом, сокращение срока службы на 1 месяц по приведенным Вами основаниям не допускается.
Увжаемые господа! Прошу ответить еще на один мой вопрос. Я пенсионеркаю, муж умер. Мой сын заканчивает вуз. Призовут ли его в армию? Мы живем вместе в одной квартире: я, сын 21 года, моя старшая дочь и ее ребенок. Заранее благодарю.
ОтветитьУважаемая Людмила!
В соответствии с подп."б" п. 1 ст. 24 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключением органа государственной службы медико-социальной экспертизы по месту жительства граждан, призваемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) или являются инвалидами 1 или 2 группы, достигли пенсионного возраста или не достигли возраста 18 лет.
Таким образом, даже если Вы и имеете заключение МСЭ о необходимости постоянного постороннего ухода, у Вас имеется старшая дочь, обязанная в силу положений СК РФ Вас содержать. При таких обстоятельствах, Ваш сын не имеет права на отсрочку от призыва на военную службу.
У меня есть ребенок 8 месяцев, по текущему законодательству (ФЗ О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ) отменены пункты Д и Е в статье 23 (Освобождения от ВС), а в статье 24 (Отсрочка) пункт Д (ребенок до 3-х лет) есть. Могу ли я сейчас смело идти в военкомат оформлять отсрочку (мне 25 лет) ? Не заберут ли меня служить?
ОтветитьУважаемый Сергей!
В соответствии с ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.98 г. (в редакциях ФЗ от 21.07.98 г., 07.08.00 г., 07.11.00 г., 12.02.01 г., 12.02.01 г.) Вы не попадаете в перечень граждан, освобождаемых от призыва на военную службу либо не подлежащих призыву, определенный в ст. 23 Закона.
Однако, на основании подп. "д" п. 1 ст. 24 Закона, Вам предоставляется отсрочка от призыва как гражданину, имеющему ребенка в возрасте до трех лет. Смело можете идти в военкомат и оформлять отсрочку, а поскольку Вашему ребенку исполнится 3 года уже после того, как Вы выйдете из призывного возраста, Вам не удастся перенести всех тягот и лишений военной службы.
Внимание! Все вышесказанное относится к Вам лишь в том случае, если Вы не обучались в ВУЗе на военной кафедре и не зачислены в запас с присвоением воинского звания офицера. В этом случае отсрочка по подп."д" п.1 ст. 24 Закона Вам предоставлена быть не может.
Могут ли меня призвать в ВС РФ, если мне сначала в 2000 году была предоставлена первая и единственная пока отсрочка по учебе в ВУЗе, но я был отчислен со 2 курса и заново поступил в средне-специальное учебное заведение на дневную форму обучения?
ОтветитьУважаемый Александр!
В соответствии с ч. 2 п. 2 ст. 24 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" право на отсрочку от призыва обучающимся по очной форме обучения предоставляется не более двух раз (для получения профессионального образования данного и БОЛЕЕ высокого уровня).
Поскольку один раз Вам была предоставлена отсрочка при обучении в ВУЗе, то второй отсрочки от призыва Вам предоставлено быть не может, т.к. ВУЗовское образование является образованием самого высокого уровня.
Если бы Вы были отчислены из среднего учебного заведения, а затем бы поступили в ВУЗ, то в этом случае Вам бы предоставили вторую отсрочку от призыва.
Скажите пожалуйста где можно посмотреть спиок деятельности обязательных для лицензирования? И правда ли что теперь многим можно заниматься без лицензии? Где это можно всё узнать? С уважением Александр.
ОтветитьУважаемый Александр!
С 10 февраля 2002 года вступает в силу новый ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 08.08.01 г. № 128-ФЗ. Данным законом определен перечень видов деятельностей, подлежащих лицензированию. Закон был опубликован в "Российской газете" от 10 августа 2001 года.
Каков максимальный размер уставного капитала ООО? Когда (до регистрации изменений в МРП или после) и в каком размере нужно оплатить взнос при увеличении уставного капитала за счет дополнительного денежного взноса?
ОтветитьУважаемая Галина!
В соответствии с п. 1 ст. 19 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" в течение двух месяцев со дня принятия решения общим собранием участники вносят дополнительные вклады в уставный капитал.
Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов принимается решение об утверждении итогов внесения и внесение изменений в учредительные документы.
В течение месяца учредительные документы представляются для государственной регистрации изменений.
Таким образом, сначала должны быть внесены дополнительные вклады в уставный капитал, а затем внесены изменения в учредительные документы.
Максимальный размер уставного капитала законодательством не установлен. Однако, в последующем у общества может возникнуть обязанность уменьшения уставного капитала по основаниям, указанным в ст. 20 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Имеется следующая проблема: У нас в уставе в правах не пропиано, что мы имеем право создавать филиалы или представительства, но зато имеется другая запись, что мы утверждаем положение о филиалах и представительствах. Дает ли это нам право создать свой филиал или представительство? И как должен создаваться филиал? Т.е. какие нюансы или сложности могут встретиться (что бы не наступать на грабли?). Филиал (представительство) должен быть только юридическим лицом. И т.д.
ОтветитьУважаемая Катя!
К сожалению, из текста Вашего вопроса не известна организационно-правовая форма юридического лица, поэтому подробнее остановлюсь на акционерных обществах, хотя, в части деятельности филиалов и представительств, законодательством установлены идентичные права и обязанности для всех хозяйственных обществ.
В соответствии с п.1 ст. 5 ФЗ "Об акционерных обществах", общество может создавать филиалы и открывать представительства. Таким образом, данное право у Вашего общества возникает в силу закона и его дублирование в Уставе не является обязательным.
В соответствии с п. 3 ст. 55 ГК РФ представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений.
Таким образом, Вам необходимо разработать положение о филиале (представительстве), утвердить его органами управления Вашего общества и внести сведения о филиале (представительстве) в Устав общества. После чего зарегистрировать внесенные дополнения (изменения) в установленном порядке.
СРОЧНО, прошу мне подсказать! Где сделать экспертизу и подтвердить что запись в документе была произведена задним числом? С благодарностью, София.
ОтветитьУважаемая София!
Данный вид исследования называется криминалистической экспертизой техники исполнения документа.
Такие экспертизы проводятся в специализированных экспертных учреждениях, к которым относятся лаборатории судебных экспертиз Минюста, экспертно-криминалистические управления правоохранительных органов (МВД, ФСБ, ТК). Обычно экспертизы проводятся на основании постановлений органов предварительного следствия или суда. Возможно, что в Вашем городе данную услугу окажут на коммерческой основе и в частном порядке.
При наличии технических возможностей, эксперт может установить (с определенной долей вероятности) время исполнения текста документа. Кроме того, эксперт может определить какой фрагмент текста документа был изготовлен ранее, а какой позднее.
При желании, Вы можете более подробно изложить сложившуюся ситуацию, а я помогу правильно сформулировать вопросы, которые необходимо поставить на разрешение эксперта.
Кратко: В результате ДТП пассажиру автомобиля, водитель которого был виновником аварии, были причинены тяжкие телесные повреждения. Спустя две недели пострадавший умирает в больнице от внутреннего кровоизлияния, возникшего в результате образовавшейся или открывшейся (это пока неизвестно) язвы желудка, попавшей на артерию. Врачи говорят, язва часто образуется из-за особенностей травмы и общего состояния у таких больных. Уважаемые юристы, скажите что грозит водителю-виновнику ДТП? По каким статьям возбуждаются против него дела автоматически, а по каким могут возбудить родители? Имеет место потеря совершеннолетнего сына. У родителей осталась совершеннолетняя дочь. Родители пострадавшего работают.
ОтветитьУважаемый Дмитрий!
По факту данного ДТП обязательно должно быть возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью). Санкция, предусмотренная данной статьей УК РФ - до двух лет лишения свободы.
Вопросы тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшему находятся в компетенции судебно-медицинского эксперта.
В его же компетенции находится вопрос причинно-следственной связи между совершенным ДТП и смертью потерпевшего. Если в заключении эксперта будет указано, что смерть наступила от повреждений, которые могли образоваться в связи с ДТП, в этом случае, действия виновного лица квалифицируются по ч.2 ст. 264 УК РФ (повлекшие по неосторожности смерть человека). Санкция - до пяти лет лишения свободы.
Квалификация действий по данной статье не относится к делам частного обвинения, поэтому лицо, виновное в совершении преступления, будет привлечено к уголовной ответственности вне зависимости от желания родителей потерпевшего.
Родители могут заявить гражданский иск о возмещении ущерба, в том числе и морального.
Кратко: В результате ДТП пострадал один человек, находившийся в машине, водитель которой был виновником аварии. Пострадавшему, в результате аварии, были нанесены тяжкие телесные повреждения. Спустя две недели пострадавший умирает в больнице. Заключение экспертизы неизвестно, но вероятная причина смерти - внутреннее кровоизлияние в результате язвы желудка, попавшей на артерию. Врачи говорят, что у лежачих больных язва часто образуется или открывается в силу ряда причин, но на данный момент неизвестно, из-за чего она образовалась. Уважаемые юристы, скажите что грозит водителю-виновнику аварии? Под какие статьи попадают его действия и какие дела возбуждаются против него автоматически, а какие родственниками погибшего? В данном случае родители потеряли совершеннолетнего сына, но у них осталась совершеннолетняя дочь.
ОтветитьУважаемый Дмитрий!
Родители потерпевшего не могут влиять на вопросы возбуждения уголовных дел данной категории, поскольку такие дела не относятся к делам частного обвинения.
По данному факту будет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.
В случае, если эксперт установит причинно-следственную связь между ДТП и смертью потерпевшего, то действия виновного будут переквалифицированы на ч. 2 ст. 264 УК РФ (санкция - до 5 лет лишения свободы).
В любом случае, у родителей потерпевшего будет право заявить гражданский иск (можно в рамках уголовного процесса либо отдельно) о возмещении ущерба, в том числе и морального.
Я поступил на второе высшее образование (заочное) в этом году с 1 февраля у меня должна начаться сессия, однако на предприятии мне сказали, что по новому КЗОТу сессионый отпуск не оплачивается и что на второе высшее образоание теперь можно пойти лишь с разрешения генерального директора или по направлению от предприятия, и даже если я бы захотел взять эти дни за свой счет то мне их не дадут. Что теперь мне придется оставить свое обучение?
ОтветитьУважаемый Дмитрий!
С 01 февраля 2002 года вступает в силу Трудовой Кодекс РФ. В соотвествии со ст. 177 ТК РФ гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются при получении образования соответствующего уровня ВПЕРВЫЕ.
Таким образом, работодатель не обязан с 01.02.02 г. предоставлять Вам гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством, при получении Вами второго высшего образования.
Скажите пожалуйста, как правильно документально оформить увольнение работника, не прошедшего испытательный срок, по ст.23 КЗоТ. Что является доказательством неудоволетворительного результата испытания?
ОтветитьУважаемая Татьяна!
Ниже привожу примерный текст приказа об увольнении.
Иванова Ивана Ивановича, бухгалтера, уволить как не выдержавшего испытание, ст. 23 КЗоТ Российской Федерации.
Основание: заключенный контракт от 03.01.02
С приказом ознакомлен: (Иванов).
Более никаких оснований в приказе об увольнении отмечать нет необходимости, однако, если факт правомерности увольнения будет обжаловаться работником в судебном порядке, в этом случае доказательствами неудовлетворительного результата испытания могут быть свидетельские показания сотрудников, докладные записки непосредственного начальства бывшего работника, иные письменные материалы, свидетельствующие о неудовлетворительной работе (акты об обнаружении брака, исполненные работником документы с явным несоответствием предъявляемым требованиям и т.п.).
Полагается ли предоставлять учебный отпуск (на диплом) работнику, которвй обучается по ЗАОЧНОЙ форме + у него это ВТОРОЕ высшее образование?
ОтветитьУважаемый Lexxx!
С 01 февраля 2002 года вступает в действие Трудовой Кодекс РФ. В соответствии со ст. 177 ТК РФ гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются при получении образования соответствующего уровня ВПЕРВЫЕ.
Таким образом, с 01.02.02 г. работодатель не обязан предоставлять работнику учебный отпуск, если тот получает второе высшее образование.
При передаче исполнительного листа по алиментам из Кировского р-на в Центральный была насчитана сумма долга 21000 руб. Через месяц бывший муж предоставил приставам перерасчет, сделанный в Кировском р-не на 3000 руб. Пристав Центального р-на пересчитала долг. Когда я попросила проверить подлинность справок предоставленных для перерасчета, мне отказали, заявив, что это не дело приставов, что нужно обращаться в милицию. Я написала заявление в милиции о привлечении к уголовной ответственности по ст.157, т.к.были предоставлены фиктивные справки для перерасчета алиментов. В возбуждении уголовного дела отказано. При этом в милиции говорят, что этим должны заниматься приставы, а приставы говорят, что это не их дело проверят подлинность документов, а милиции. Что мне делать? Я точно знаю, что справки предоставленные для перерасчёта задолжности по алиментам фиктивные.
ОтветитьУважаемая Нэлли!
В сложившейся ситуации порекомендую Вам обратиться к прокурору города Красноярска с заявлением о принятии мер прокурорского реагирования. Полномочия прокурора регламентируются Федеральным Законом "О прокуратуре". На основании ст. 10 указанного закона прокурор должен в пределах своей компетенции принять действенные меры по устранению нарушения закона и восстановлению Ваших прав.
В частности, прокурор вправе истребовать из органов внутренних дел материалы проверки Вашего заявления и проверить законность и обоснованность вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокурор вправе отменить данное постановление и дать ОВД необходимые указания о проведении дополнительной проверки, в ходе которой, в частности исследовать вопрос о фальсификации предъявленных в подразделение судебных приставов справок.
Хотим развестись. С чего начать? Куда? Что? И как?
ОтветитьУважаемый Ахилл!
В соответствии со ст. 19 Семейного Кодекса РФ при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, расторжни брака производится в органах записи актов гражданского состояния.
Таким образом, Вам необходимо совместно с супругой прибыть в отдел ЗАГС по месту жительства и написать заявлние о расторжении брака. Расторжние брака производится по истечнии месяца со дня подачи заявления.
Если у Вас имеются несовершеннолетние дети, брак расторгается в судебном порядке (ст. 21 СК РФ). Вам необходимо составить исковое заявление о расторжении брака и подать его в суд по месту жительства ответчика (супруги- если заявление будет исходить от Вас). К заявлению необходимо приложить подлинное свидетельство о браке и копии свидетельств о рождении детей.
Государственная пошлина за расторжение брака составляет 100 руб.
Я не состою в брачных отношениях и не веду совместное хозяйство со своей женой уже более полугода. От брака есть ребенок. Ситуация такова, что инициатором развала семьи была она и мне просто пришлось уступить место для другого мужчины. Она хотела подать все документы на развод самостоятельно, но так ничего и не сделала, поэтому я подал исковое заявление в местный суд (при этом мне пришлось делать дубликат свидетельства о браке, т.к. она мне его выдать отказалась и стала всячески препятствовать бракоразводному процессу). На слушание дела она явилась со своим любовником и заявила, что хочет получить срок для перемирия. В ответ на мои возражения, что на лицо очевидная ложь, судья спросил какой срок бы она хотела получить и установила его равным 3 месяца, ответив мне, что ничего другого сделать не может, т.к. любая инстанция отменит другое решение по первой жалобе со стороны ответчицы. Не подскажете ли, правомерным ли являлось такое решение по делу, учитавая все обстоятельства. И что может произойти через эти 3 месяца, т.е. окончательный ли это срок, после которого нас 100%-но разведут с или без её участия. И чего я могу от нее ожидать в плане вставки палок в колеса и как мне следует с этим бороться. Спасибо.
ОтветитьУважаемый Виктор!
В соответствии с п. 2 ст. 22 Семейного Кодекса РФ при рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака суд вправе принять меры к примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев.
Таким образом, суд, отложив разбирательство дела на трехмесячный срок, поступил в рамках закона.
По истечению данного срока, если меры по примирению супругов оказались безрезультатными и супруги (либо один из них) настаивают на расторжении брака, суд обязан произвести расторжение брака (ч.2 п.2 ст.22 СК РФ).
Неявка ответчика в судебное заседание, в данном случае, не должно явиться препятствием для рассмотрения дела по существу.
По иску на развод. Что значит ведение совместного хозяйства и если оно еще ведется, то так и указывать в иске? И если спор о имуществе есть тоже так и писать или об этом вообще не указывать? Заранее спасибо за ответ.
ОтветитьУважаемая г-жа Фролова!
Совместное хозяйство предполагает наличие определенного вклада каждого члена семьи для достижения тех целей, с которой семья создана. В частности ведение совместного хозяйства предполагает прежде всего совместное проживание, совместное решение вопросов воспитания и образования детей, приобретения необходимого семье имущества и других вопросов жизни семьи. Данные отношения, в частности, нашли свое отражение в главе 6 Семейного Кодекса РФ, посвященной личным правам и обязанностям супругов.
В исковом заявлении не обязательно отражать вопрос о ведении совместного хозяйства, необходимо лишь доказать суду, что в настоящее время семейные отношения существуют лишь формально ("на бумаге"), на самом же деле, семья фактически распалась.
Вопрос о разделе имущества Вы вправе также не отражать в заявлении о расторжении брака. С отдельным исковым заявлением о разделе имущества Вы можете обратиться в течение трех лет с момента расторжения брака (п. 7 ст. 38 СК РФ).
Я женат 8 лет, у меня двое детей в браке. Одной дочке 8 лет, второй 1 год 2 месяца. С этого года хочу развестись. Жена не даёт развода и не отдаёт документы. Обьясните пожалуйста, какие я имею права, и что необходимо сделать для развода? Заранее спасибо.
ОтветитьУважаемый Сергей Владимирович!
Вы вправе обратиться в районный суд по месту жительства жены с исковым заявлением о расторжении брака. К заявлению необходимо приложить подлинное свидетельство о браке и копии свидетельств о рождении детей, а также копию заявления и квитанцию об уплате госпошлины (100 руб.). Обратитесь с запросом в органы ЗАГС о предоставлении копий записей интересующих Вас актов гражданского состояния (рождения детей и регистрации брака). В любом случае, в исковом заявлении укажите, что все подлинники документов находятся у жены и ходатайствуйте перед судом об их истребовании в порядке ст. 64 ГПК РСФСР. Укажите причины, препятствующие самостоятельному получению требуемых документов (неправомерно удерживаются женой).
Купрееву Дмитрию Олеговичу! Большое Вам спасибо за консультацию. После Вашего ответа нуждаюсь в одном маленьком уточнении. Если существует расписка, данная бывшей женой об отсутствии претензий, имеет ли она силу или ее нужно было заверить у нотариуса (или свидетелей)? Или все же необходимо судебное решение?
ОтветитьУважаемый Анатолий!
Безусловно, суд обязан принять во внимание расписку Вашей бывшей жены в качестве доказательства, как подтверждение существующего между Вами соглашения о разделе имущества (отсутствие претензий со стороны жены может быть квалифицировано как одна из форм раздела имущества - в зависимости от текста расписки). Нотариальное оформление такого соглашения не обязательно (п.2 ст.38 СК РФ).
Однако, Ваша бывшая жена имеет право в порядке искового производства признать достигнутое между Вами соглашение (расписку)недействительным (по общим правилам недействительности сделок- например, совершенной по влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, стечения тяжелых обстоятельств и т.п.) и добиваться дальнейшего раздела имущества.
В любом случае, ей придется доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается.
Прошел почти год после развода с женой. На суде на вопрос судьи о материальных претензиях к друг другу она ответила, что не имеет. Теперь, когда я собираюсь создать новую семью, бывшая жена решила подать в суд на раздел имущества (квартира, машина). имеет ли она такое право? Спасибо.
ОтветитьУважаемый Анатолий!
В соответствии с п. 7 ст. 38 Семейного Кодекса РФ к требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности.
В том случае, если в судебном порядке при расторжении брака вопрос о разделе имущества не рассматривался, Ваша бывшая жена имеет право обратиться в суд с иском о разделе имущества.
Если уже имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о принятии отказа истца от иска или об утверждении мирового соглашения сторон, суд должен прекратить производство по иску Вашей бывшей жены о разделе имущества на основании п.3 ст. 219 ГПК РСФСР.
Какова среднемесячная заработная плата по стране с 1996 г. по настоящее время? Спасибо.
ОтветитьУважаемая Ольга!
Установлены следующие размеры среднемесячной заработной платы в РФ для целей исчисления пенсий:
3 кв. 2001 г. - 1.671 руб. (Постановление Правительства РФ от 11.10.01 г. № 720);
2 кв. 2001 г. - 1.671 руб. (Постановление Правительства РФ от 09.07.01 г. № 521);
1 кв. 2001 г. - 1.522 руб. (Постановление Правительства РФ от 09.04.01 г. № 270);
4 кв. 2000 г. - 1.523 руб. (Постановление Правительства РФ от 15.01.01 г. № 26);
3 кв. 2000 г. - 1.383 руб. (Постановление Правительства РФ от 12.10.00 г. № 780);
2 кв. 2000 г. - 1.256 руб. (Постановление Правительства РФ от 14.07.00 г. № 517);
1 кв. 2000 г. - 1.257 руб. (Постановление Правительства РФ от 15.04.00 г. № 338);
4 кв. 1999 г. - 1.175 руб. (Постановление Правительства РФ от 11.01.00 г. № 29);
3 кв. 1999 г. - 979 руб. (Постановление Правительства РФ от 12.10.99 г. № 1140);
2 кв. 1999 г. - 849 руб. (Постановление Правительства РФ от 21.07.99 г. № 892);
1 кв. 1999 г. - 851 руб. (Постановление Правительства от 01.04.99 г. № 363);
4 кв. 1998 г. - 752 руб. (Постановление Правительства РФ от 23.01.99 г. № 85);
3 кв. 1998 г. - 612 руб. (Постановлени Правительства РФ от 13.11.98 г. № 1323);
1 кв. 1998 г. - 605 руб. (Постановлени Правительства РФ от 17.04.98 г. № 405);
4 кв. 1997 г. - 760.000 руб. (Постановлени Правительства РФ от 30.12.97 г. № 16670).
Размеры среднемесячной заработной платы утверждается Правительством РФ на основании ФЗ "О порядке исчисления и увеличения государственных пенсий" от 21.07.1997 года. До принятия этого закона размер среднемесячной зарплаты Правительством РФ не утверждался.
Могу ли я собственник 1/4 доли нежилого помещения (долевая собственность, есть еще 3 собственника с такими же долями) сдать в аренду часть своей доли помещения? Нужно ли согласие остальных участников? Спасибо.
ОтветитьУважаемая Марина!
В соответствии с п.1 ст.246 ГК РФ распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников.
Однако это не затрагивает право каждого собственника по своему усмотрению распорядиться принадлежащей ему долей любым дозволенным законом способом.
Данное положение нашло свое подтверждение в п.2 ст.246 ГК РФ, при этом для распоряжения своей долей (например передача в аренду)собственник не должен исспрашивать согласие других собственников.
Помогите пожалуйста советом! Ситуация такая: стою перед перекрёстком, горит красный свет, жду зелёного. Слева едет ЗИЛ (он едет на зелёный). В этот момент по встречной полосе несётся автомобиль (21099), не останавливаясь выезжает на перекрёсток на красный, в итоге сталкивается с ЗИЛом, 99-ю отбрасывает прямо на меня. У меня машина получила значителные повреждения. Водитель 99-й объяснил, что ехал, потому что красный свет (сами красные лампочки на светофоре с его стороны) не работал, а в этом случае дорога у него - главная. Напрашивается вопрос: то что встречные стояли, не видел что-ли, и кроме того издали мог видеть зелёный либо жёлтый сигналы, они-то работали ведь, также мог на боковые помотреть? Кроме того его дорога не обозначена знаками главной, значит должен уступать дорогу помехе справа, которой и был ЗИЛ. Но на это он заявляет, что увидел сбоку знак "Уступи дорогу", но значит должен был и увидеть, что им горит зелёный свет, т.е. светофор работает. ГИБДД признало его виновным, вины моей и ЗИЛа не установлено. Но возмещать ущерб водитель 99-й категорически отказывается, подал на обжалование в вышестоящее ГИБДД. Подскажите пожалуйста, ввозможна ли ситуация, что его признают невиновным? И если признают имею ли я право возмещения вреда в соответствии со ст. 1079 ГК РФ, ведь она не указывает на наличие вины владельца источника повышенной опасности? Заранее благодарен. С уважением, Руслан.
ОтветитьУважаемый Руслан!
Исходя из тех сведений, которые Вы изложили в своем вопросе, полагаю, что у суда не будет оснований для удовлетворния жалобы водителя ВАЗ-21099 на действия сотрудников ГИБДД, связанные с привлечнием его к административной ответственности.
Что касается возмещения вреда, Вы вправе обратиться в суд с исковым заявлением. В обоснование своих требований необходимо ссылаться на ч.2 п. 3 ст. 1079 ГК РФ,которая указывает, что вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (ст. 1064 ГК РФ).
В соответствии со ст. 1064 ГК РФ причиненный вред подлежит возмещению лицом, причинившим вред при наличии его вины.
Прошу ответить Вас на следующий вопрос: по предварительному договору стороны намереваются заключить договор купли-продажи ценных бумаг. Одна из сторон (продавец) настаивает на заключение договора залога. Правомерно ли требование данной стороны применительно к предварительному договору? Большое спасибо. Алла.
ОтветитьУважаемая Алла!
В соответствии с п. 1 ст. 249 ГК РФ по предварительному договору стороны не намереваются, а обязуются заключить в будущем договор (в Вашем случае купли-продажи). Залг же является одним из способов обеспечения обязательств, поэтому требование будущего продавца о заключении договора залога, как способа обеспечения возникших обязательств, не противоречит требованиям закона. Решение вопроса о заключении договора залога должно выражать волю обеих сторон, понуждение к заключению такого договора в данном случае не допустимо.
Наше ООО хочет судится с др. ООО. По дог. строительного подряда мы субподрядчик, они подрядчик. Исполнительную они делали сами и она ушла к заказчику. Так что у нас ее нет. Акты выполненных работ не имеют печатей с их стороны, а лишь завизированы их нач. участка (то что он подтверждает объем выполненных работ). Скажите пожалуйста можем ли мы основываясь в дальнейшем на свидетельские показания наших рабочих претендовать на разбирательство в суде? И возможно ли такое? Спасибо за внимание.
ОтветитьУважаемая Анна!
В соответствии со ст. 52 АПК РФ доказательства по делу могут быть письменными и вещественными, к ним относятся также заключения экспертов, показания свидетелей, объяснения лиц, участвующих в деле.
Таким образом, для подтверждения фактов, на которые Вы ссылаетесь можно использовать показания свидетелей, можно ходатайствовать перед судом об истребовании материалов от заказчика, характеризующих его отношения с подрядчиком. Подпись представителя подрядчика на акте выполненных работ также имеет немаловажное значение.
Суд обязан будет дать оценку представленным Вами доказательствам в их совокупности и на этом основании вынести решение по делу.