После вынесения в зале Суда решения по гражданскому делу /по поводу внутрених отношений проедпр-я,ООО,/в пользу истца-учредителя, была подана и рассмотрена кассация в вышест-ю ин-ю/Обл. Суд/.Кассац. Была подана в 10 срок после вынесения решения в письменной форме и рассмотрена Обл. судом без изменения приговора. После ванесения устного приговора в первой инстации, судье было обЯвлено об обжаловании/четыре свидетеля/,но "летучка" не подавалась. Письм. Решение было затянуто и было оформлено через 25 дней после устного. ВОПРОС: с какого момента приговор вступил в Законную силу-В 10 дневный срок после оглашения/устного/ в Рай. Суде или после рассм-я в Обл. Суде? Это очень ВАЖНЫЙ момент и очень срочный! Болшое спасибо, если отнесетесь с пониманием к ВАЖНОСТИ и СРОЧНОСТИ. Николай.
ОтветитьУважаемый Николай!
Кассационная инстанция (областной суд) рассматривает дела не вступишие в законную силу. Соответственно, если вы в срок подали кассационную жалобу то решение в силу не вступило. Определение кассационной инстанции вступает в силу с момента его провозглашения. Если таким определение решение оставлено в силе, то судебное решение считается вступившим в силу с даты вынесения определения областным судом.
В 1995 году я с мамой приватизировали квартиру в кооперативном доме по 1\2 доли на каждого.
В 2002 году я вышла замуж. Решили продать эту квартиру и купить две \4-комнатную квартиру обменяли на две 1-комнатные квартиры-маме и нам\.Совершили обмен. Будет ли делиться купленная квартира между мной и мужем, т.к. по СК РФ имущество супругов считается совместным? В каих случаях он будет вправе претендовать на новое жилье? Сделка после оформления брака. Брачного договора нет.
ОтветитьНе является общим совместным имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства (в том числе и от продажи имущества квартиры) одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, полученное в дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши (ст.36 СК РФ).
Вопрос такой: мы с женой и ребенком живем в квартире подареной мне моей матерью, и все троя там прописаны, квартира оформлена на мою мать (у матери есть еще своя квартира где она и прописана), в случае нашего с женой развода будет ли подлежать разделу эта квартира?
ОтветитьУважаемый Виктор!
Если квартира вам уже подарена вашей матерью то она никак не может быть оформлена на не. Квартира стала вашей собственностью. В случае расторжения брака и раздела имущества данная квартира разделу не подлежит независимо от того кто там прописан поскольку получена вам в дар (ст.36 Семейного кодекса РФ), однако у вашей супруги сохраниться право проживания и возможно при разводе вам потребуется ставить вопрос выселении.
Может ли претендовать на жилую площадь сноха и ее не прописанный в квартире сын, если по завещанию квартира оформлена на моего сына (ее мужа)?
ОтветитьПо российскому законодательству наследование возможно либо по закону либо по завещанию. Завещать имущество можно кому угодно. Если на период смерти наследодателя будет иметься завещание, то наследником будет являться лицо которое в нем указано. Исключение составляют случаи когда лицам находящимся на иждивении наследодателя (лица которые жили за счет наследодателя при его жизни)положена обязательная доля по закону. Имущество полученное одним из супругов по наследству совместной собственностью не является.
Вопрос: Я живу с бабушкой в ее 2-х комнатной, приватизированной квартире, уже 5 лет. Ухаживаю за бабушкой плачу за квартиру и пр. Квартира приватизированна, в ней прописаны Бабушка, мой брат и его маленький сын. Бабушка сделала завещание на моего брата, чтобы легче было перевести квартиру потом. Брат ничего в квартиру не вкладывает. Вопрос: могу ли я хоть как то претендовать на эту квартиру?
ОтветитьУважаемая Ольга!
Из вашего вопроса не ясно, кто участвовал в приватизации квартиры, т.е. кто сегодня является ее собственником или собственниками. В любом случае, когда речь идет о наследстве, к наследственному имуществу будет отнесено только то, что будет принадлежать бабушке в момент ее смерти (открытия наследства).
В настоящее время вопросы наследственного права регламентируются разделом VII еще старого гражданского кодекса РСФСР 1964 г. (далее буду указывать только статьи данного кодекса). Если в настоящее время бабушка завещала свое имущество вашему брату, то в случае ее смерти он и будет единственным наследником, независимо от того, кто ухаживал за бабушкой и сколько времени с ней проживал(ст.534). Исключение составляют лица, которые находились в момент смерти наследодателя на его иждивении. Они в любом случае имеют право на наследование по закону (ст.535). Но, насколько я понимаю, иждивенцев у бабушки нет, напротив она сама нуждается в уходе
Нужно помнить о том, что бабушка в любой момент может составить новое завещание, которое автоматически отменит предыдущее (ст.543).
Если же вы хотите, чтобы бабушкино имущество перешло к вам уже сейчас без возможности распоряжения им бабушкой или кем-либо еще в будущем, могу посоветовать вам оформить договор дарения или купли-продажи. В этом случае вы станете собственником данного имущества.
С уважением,
адвокат Сергей Парисеев
г. Н.Новгород.
Под угрозой насилия (с использованием третьих лиц), я был вынужден подписать нотариальный договор займа (с частным лицом - далее Дмитрий). После этого я обратился в органы внутренних дел с заявлением о этих насильственных действиях. Следствию не удалось доказать произошедших фактов и дело закрыли, но при этом Дмитрий дал показания следствию, что он имел финансовые претензии к фирме в которой я работал и что я при встрече с ним якобы добровольно согласился эти претензии взять на себя в виде подписания нотариального договора займа. Подскажите, на каком основании лучше подать иск в суд о признании этого договора не действительным и каковы шансы выиграть иск. Может ли Дмитрий, после получения исполнительной подписи нотариуса, без решения суда, с приставами арестовать мое имущество. Заранее спасибо за ответ.
ОтветитьУважаемый Олег!
Договор займа считается заключенным не с момента его подписания, а с момента передачи денег (абзац 2 ст.807 ГК РФ).
Вам необходимо обратиться в суд с иском о признании договора займа не заключенным.
Вам необходимо доказать одно единственное обстоятельство - деньги вам не передавали, а вы их не получали. Если вы это докажете не будет иметь значения при каких обстоятельствах был подписан договор займа.
Если у человека нечего описывать судебному приставу, и он не желает выплачивать долг по ДТП после решения суда, а так-же укрывается, грозит ли ему какое нибудь наказание по закону.
ОтветитьВ уголовном кодексе РФ существует статья 177 по которой можно привлеч лицо злостно уклоняющееся от уплаты кредиторской задолженности к уголовной ответственности, но только в том случае если сумма этой задолженности превышает 500 МРОТ (на сегодняшний день 50000 рублей).
Инициировать возбуждение уголовного дела может либо взыскатель либо судебный пристав исполнитель.
Мой муж при разводе оставил своей бывшей семье жилье, таким образом я считаю, что свои моральные обязательства по поводу жилья перед своими детьми он выполнил. Мы хотели бы с мужем приобрести в собственность квартиру. Как правильно нужно оформлять покупку, чтобы его дети от первого брака (сейчас им 19 и 15 лет) не могли на нее в будущем претендовать? Не хотелось бы на старости лет втягиваться в тяжбы по разделу жилья. С уважением, Наталья.
ОтветитьЕсли вы приобретете квартиру в период вашего брака она будет являться вашей совместной собственностью. Доли будут считаться равными. Соответственно, в случае смерти вашего мужа если не окажется завещания его дети будут наследниками по закону и будут наровне с вами и вашими общими детьми наследовать его 1/2 долю. Если ваш муж сейчас составит завещание и на день его смерти его дети не достигнут совершеннолетия то они в любом случае будут иметь право на обязательную долю в наследстве.
К вашему сожалению (в данном случае) наследственные правоотношения никак не связаны с исполнением наследодателем каких либо обязательств (в том числе и моральных) при жизни.
Еще один способ избежать включение квартиры в наследственную массу - заключить брачный контракт в котором определить (разделить) права собственности на ваше имущество, т.е. закрепить квартиру за вами лично. Если муж на это согласен то это лучший выход.
"Легковое такси" - это понятие где нибудь оговорено? При пользованием "легковым такси" клиент заключает путем акцепта /оплаты/ договор перевозки или аренды автомобиля с водителем? По моему по ГК РФ ближе подходит аренда автомобиля с водителем, но в налоговой так не считают. А по Вашему кто прав?
ОтветитьВОПРОС к ПАРИСЕЕВУ Сергею Александровичу! Спасибо за ответ на мой вопрос (33101). Но можно уточнить в таком случае: в первый раз истец просил признать оспоримой только одну сделку, потом выявились кое-какие доказательства, и истец подает исковое о признании этой же сделки и вытекающего из нее акта ничтожной, т.е. оспоримой он ее уже не просит признать. В таком случае предмет не меняется? Заранее благодарю.
ОтветитьУважаемая Ольга!
Ваш вопрос мне не ясен. Строго говоря, ничтожная сделка ничтожна сама по себе и не требует признания ее таковой по суду. Однако можно заявить иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки (ст.ст. 12 и 166 ГК РФ)
Так вот если в первом случае истец считал сделку оспоримой и хотел доказать, что она недействительна и просил суд произвести реституцию т.е. вернуть стороны в первоначальное положение (ст.167 ГК РФ), во втором же случае просил того же (возврат сторон в первоначальное положение) только основываясь не на оспоримости сделки, а на ничтожности, то поменял он только основание иска. Если же во втором случае у него появились дополнительные требования помимо или вместо реституции то меняется и предмет иска.
Для вашего сведения истец может изменить либо основание либо предмет иска и не в коем случае и то и другое (ст.34 ГПК РСФСР ст.37 АПК РФ).
У меня такой вопрос: первоначально было подано исковое о признании оспоримой сделки недействительной, затем изменили исковое на признании сделки ничтожной, по другим правовым нормам. Что здесь меняется предмет или основание, или и то и другое. Заранее спасибо за ответ.
ОтветитьОпубликована статья в газете, умаляющая мои честь, достоинство и деловую репутацию, автор неизвестен, указан псевдоним. Хочу опровержения. Какие меры предусмотрены законом для установления автора.
ОтветитьНезависимо от того, кто является автором статьи вы имеете право потребовать не от автора, а от редакции опровержения, если описанные в статье факты не соответствуют действительности. Порядок опровержения указан в ст.ст.43-46 Федерального закона «О средствах массовой информации».
В отношении же самого автора могут применяться меры ответственности в виде компенсации морального вреда, кроме того, уголовное законодательство предусматривает уголовную ответственность за клевету.
Возможен ли обмен или возврат бракованного товара на гарантии при отсутствии чека или любого другого документа, подтверждающего покупку.
ОтветитьТеоретически в соответствии п.5 ст.18 Закона "О защите прав потребителе" отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований. Однако на практике, если продавец не признает факт продажи спорного товара, доказать, что вы купили бракованный товар именно в этом магазине будет не просто и вероятнее всего это можно будет сделать только в судебном порядке. Кстати сказать, магазину если вы выиграете может быть очень не сладко. Слишком уж суров закон к нарушителям прав потребителей. Попробуйте указать ему на негативные последствия судебного разбирательства.
Купила мобильный телефон, в течение двухнедельной гарантии он сломался, после чего продавец забрал его на экспертизу. Через неделю мне сообщили, что по телефону ими была получена информация о том, что дефект не по моей вине и предложили получить новый аппарат взамен неисправного, я отказалась, требуя возврата стоимости аппарата, на что мне ответили, что это в данный момент невозможно, поскольку нет письменного заключения экспертизыи чтобы я перезвонила через неделю. Меня интересует не нарушены ли мои права, в какой срок мне должны вернуть деньги и какими должны быть мои действия.
ОтветитьВ соответствии со ст.18 Закона о защите прав потребителей право выбора какое требование предъявить к продавцу принадлежит вам.
Для того, чтобы вам вернули деньги необходимо установление следующих фактов:
Неисправность является существенной (абзац 8 ст.18 Закона о защите прав потребителей)
Неисправность не может быть устранена без несоразмерных расходов или затрат времени (п.2 ст.475 ГК РФ).
Соответствующее требование вы должны заявить в письменной форме и желательно отставить у себя экземпляр с отметкой о вручении.
Требований подлежит выполнению в течение 10 дней со дня их предъявления. (ст.22 Закона о защите прав потребителей)
Я часный предприниматель, торгую обувью в магазине. Потребитель купила туфли на шпильке (особо высокий каблук, модельная обувь) и прогуливаясь по улице сломала шпильку пополам. Принесла обувь назад и требует возврата денег. На обувь имеется сертификат соответствия, дополнительно я провёл экспертизу после поломки, заключение гласит: "Обувь соответствует ГОСТ, дефектов не обнаружено - механическое повреждение". На основании этого я отказал покупателю в возврате денег. Покупатель сказал, что обувь обязана удовлетворять его потребностям (т.е. в ней можно ходить), а она не удовлетворяет (ходить нельза - каблуки ломаются), поэтому он требует возврата денег и возмещение морального вреда. Я отказал, а потребитель обратился в суд. Судья вот уже по-года не может вынести решение и проводит бесконечные заседания. Прошу Вас разъяснить, прав ли я? Или потребитель всегда прав? С уважением Сергей Л.
ОтветитьВ соответствии п.5 ст.18 Закона «О защите прав потребителей» Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара.
При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара продавец обязан провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.
Экспертиза должна быть проведена по правилам указанным в Инструкции о порядке проведения экспертиз, утвержденной приказом Главного управления Государственной инспекции по качеству товаров и торговле по РСФСР от 22 мая 1979 г. N 20
Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец, потребитель обязан возместить продавцу расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.
Если потребитель не оспаривает проведенную вами экспертизу, у суда нет оснований в удовлетворении требований потребителя.
P/S Туфли действительно предназначены для того чтобы в них ходить, только ходить можно по разному, а можно и волейбол поиграть, только вот нет гарантии, что каблуки при этом останутся целы.
Суть - мною была сдана дорогая куртка в химчистку. Вернули испорченную вещь. Возможности - время (я молод), наличие копии квитанции о приеме вещи, желание добиться компинсации. Вопрос - 1 Какие документы (справки, заявления и тд) нужно собрать для обращения в суд 2 Нужно ли сперва выходить на директора хомчистке 3 Каков процент вероятности удачного исхода? Помогите, если сможете.
ОтветитьУважаемый Михаил!
Химчистка будет нести ответственность только в том случае если вы докажете, что вещь была почищена в нарушении знаков указанных на маркировочной ленте.
В настоящее время к сожаления большинство вещей приобретенных на рынке или в не специализированных магазинах имеют не верную маркировку, по причине недобрасовестности изготовилея. Вещь может выглядеть вполне прилично, добротно и стоить дорого, однако никаких анализов на устойчивость к химчистке материала или красителя или подкладки производитель не проводил и маркировочную ленту наклеил извините за выражение "липовую".
Если химчистка почистила куртку в соответствии с маркировкой то по закону отвечать она не будет. Вы вправе предъявить тербования только изготовителю и он должен будет нести ответственность за предоставление недостоверных сведений о товаре.
Так, что прежде чем предъявить иск химчитке советую вам все как следует взвесить и конечно же встретиться с директором химчистки. А при возможности провести и экспертизу в бюро товарных экспертиз на предмет соответствия указаний на маркировочной ленте качеству изделия. Если экспертиза покажет такое соответствие то смело отправляйтесь в суд к химчистке. Если же нет, то в суде вас будет ожидать отказ в иске и вы зря потрате свое время деньги и нервы.
Для обращения в суд к химчистке вам потребуется кватанция и правильно составленное исковое заявление.
Утерян гарантийный талон к сотовому телефону. Есть чек и счет на оборудование от МТС, но в них не указан заводской номер аппарата (IMEI). В офисе МТС в восстановлении гарантийного талона отказали. Вопрос: насколько правомерны отказы: а. в восстановлении гарантийного талона; б. в бесплатном ремонте, при отсутствии гарантийного талона. Заранее благодарен, Валерий.
ОтветитьУважаемый Валерий!
Восстановить гарантийный талон вам вряд ли удастся. Насколько я понял из вопроса магазин не признает сам факт продажи вам этого телефона.
В этом случае вы можете обратиться за помощью в отдел защиты прав потребителя, а если проведенная этим органом проверка не даст результатов, то в суд.
Вам нужно будет доказать:
1.Факт приобретения телефона именно в данном магазине;
2.Что неисправность возникла до момента покупки или по причинам, за которые отвечает изготовитель или продавец (нарушение технологии изготовления, использование некачественных деталей или т.п.). (п.5 ст.19 Закона о защите прав потребителей).
Если встанет вопрос о проведении экспертизы, продавец обязан нести расходы по ее проведению (абзац 3 п.5 ст.18 Закона о защите прав потребителя).
Однако для предъявления требований о бесплатном ремонте существуют ограничения - предъявлять требования продавцу вы можете в течение 2 лет со дня покупки (абзац 2 ст.19 Закона о защите прав потребителей).
Кроме того, случае длительного ремонта или решения вопроса о замене телефона по вашему требованию продавец обязан предоставить в пользование на время ремонта или замены другой телефон (п.2 ст.20 и абзац 2 ст.21 Закона о защите прав потребителей)
Удачи в разрешении спора.
С уважением,
адвокат Сергей Парисеев
г. Н. Новгород
Купила мобильный телефон, через месяц он начал плохо работать (западают кнопки, не набирает московские номера, связь перестает срабатывать через 10 секунд, установилась переадресация на неизвестный номер). В магазине, где телефон был куплен, мне отказались заменить его на другой, так как у меня есть гарантия, меня отослали в ремонтную мастерскую. Имею ли я право обменять неисправный телефон в этом же магазине и что для этого нужно сделать (письменная претензия или устно)?
ОтветитьУважаемая Ольга!
В соответстви с положения закона "О защите прав потребителей" при продаже вам товара ненадлежащего качества, если установлено, что неисправность возникла по вине продавца или изготовителя в течение гарантийного срока, то ответственность за некачественный товар несут данные организации, и вы вправе предъявить требования либо тому, либо другому. Конечно, учитывая, что производителями мобильных телефонов являются иностранные компании, требования легче предъявить нашему отечественному продавцу.
Вы можете потребовать (ст. 18 Закона о защите прав потребителей):
безвозмездного устранения неисправностей или возмещение расходов на их устранение;
соразмерного уменьшения покупной цены;
расторжение договора и полное возмещение убытков.
Для того, чтобы телефон вам поменяли на аналогичный или вернули деньги необходимо установление следующих фактов:
Неисправность является существенной абзац 8 ст.18 Закона о защите прав потребителей)
Неисправность не может быть устранена без несоразмерных расходов или затрат времени (п.2 ст.475 ГК РФ).
Соответствующее требование вы должны заявить в письменной форме и желательно отставить у себя экземпляр с отметкой о вручении.
Заменить товар на аналогичный при наличии данных обстоятельств вам обязаны в течение 7 дней со дня предъявления требования, в течение 20 дней, если необходимо провести дополнительную проверку (экспертизу) и в течение месяца, если у продавца нет в наличии аналогичного товара.
Экспертизу продавец обязан проводить за свой счет. (абзац 3 п.5 ст.18 Закона о защите прав потребителя)
В случае длительного ремонта или решения вопроса о замене телефона по вашему требованию продавец обязан предоставить в пользование на время ремонта или замены другой телефон (п.2 ст.20 и абзац 2 ст.21 Закона о защите прав потребителей)
Остальные требования, такие как соразмерное уменьшение цены, возмещение расходов на исправление неисправностей, возмещение убытков удовлетворяются продавцом в течение 10 дней со дня их предъявления. (ст.22 Закона о защите прав потребителей).
Не лишним будет напомнить администрации магазина о том, что в случает вашего обращения в суд, вы можете потребавать помимо всего прочего и компенсации морального вреда, сумма которого не зависит от размера имущественного вреда (ст.15 Закона о защите прав потребителей). Кроме того существует вероятность наложения на магазин санкций предусмотренных ст. 43 Закона о защите прав потребителей. Другими словами, доводить спор до суда администрации магазина крайне не выгодно.
Удачи вам в разрешении спора!
С уважением
адвокат Сергей Парисеев
г. Н. Новгород
Отдал в ремонт мобильный мобильный телефон 11 января. Уже 04 февраля, телефон не отремонтирован, что мотивируется отсутствием запчастей. Насколько я понимаю, через 20 дней потребитель может потребовать заменить телефон на аналогичный, или вернуть деньги. Так ли это? На предложение с моей стороны заменить аппарат на новый ("подменного" фонда не оказалось, и на время ремонта фирма ничего не предоставила) представитель фирмы сказал, что они занимаются только ремонтом и мне придется еще подождать. Заранее благодарен за ответ.
ОтветитьУважаемый, Сергей!
Право замены телефона на аналогичный или право требовать возврата денег, у вас возникает только в отношениях с магазином, который вам продал телефон. Права эти вытекают из договора купли продажи.
Спор, который вы описываете в вашем вопросе вытекает не из договора купли продажи, а из договора оказания услуги по ремонту телефона и регулируется Главой III Закона о защите прав потребителей.
Поскольку спор возник в связи с нарушением срока ремонта, то ответ нужно искать соответственно в ст.ст.27 и 28 указанного закона.
На основании ст. 27 срок выполнения работы устанавливается в правилах выполнения работ, которые, как правило, разрабатываются самой организацией производящей ремонт (они должны быть предоставлены для сведения потребителей) или в договоре (квитанции, наряд заказе и т.п.). Если установленный срок выполнения работ был нарушен, то вы можете в соответствии со ст.28 потребовать полного возмещения убытков, которые организация должна будет исполнить в течение 10 дней с момента предъявления вашего требования (п.1 ст.31 указанного закона); вы можете также заявить и другие указанные в ст. 28 требования. Вы можете также потребовать уплаты неустойки в размере 3% от цены работы (не путайте с ценой телефона) за каждый день просрочки вплоть до окончания работы.
Если же все-таки предположить, что вы сдали телефон для ремонта в течение гарантийного срока в ту же организацию, которая вам его продала, то ответ будет строиться по другому.
Если установлено, что неисправность возникла по вине продавца или изготовителя в течение гарантийного срока, то ответственность за некачественный товар несут данные организации, и вы вправе предъявить требования либо тому, либо другому. Конечно, учитывая, что производителями мобильных телефонов являются иностранные компании, требования легче предъявить нашему отечественному продавцу.
Вы можете потребовать (ст. 18 Закона о защите прав потребителей):
безвозмездного устранения неисправностей или возмещение расходов на их устранение;
соразмерного уменьшения покупной цены;
расторжение договора и полное возмещение убытков.
Для того, чтобы телефон вам поменяли на аналогичный или вернули деньги необходимо установление следующих фактов:
Неисправность является существенной (абзац 8 ст.18 Закона о защите прав потребителей)
Неисправность не может быть устранена без несоразмерных расходов или затрат времени (п.2 ст.475 ГК РФ).
Соответствующее требование вы должны заявить в письменной форме и желательно отставить у себя экземпляр с отметкой о вручении.
Заменить товар на аналогичный при наличии данных обстоятельств вам обязаны в течение 7 дней со дня предъявления требования, в течение 20 дней, если необходимо провести дополнительную проверку (экспертизу) и в течение месяца, если у продавца нет в наличии аналогичного товара.
Экспертизу продавец обязан проводить за свой счет. (абзац 3 п.5 ст.18 Закона о защите прав потребителя)
В случае длительного ремонта или решения вопроса о замене телефона по вашему требованию продавец обязан предоставить в пользование на время ремонта или замены другой телефон (п.2 ст.20 и абзац 2 ст.21 Закона о защите прав потребителей)
Остальные требования, такие как соразмерное уменьшение цены, возмещение расходов на исправление неисправностей, возмещение убытков удовлетворяются продавцом в течение 10 дней со дня их предъявления. (ст.22 Закона о защите прав потребителей)
Если все-таки гарантийный срок у вас истек или совсем не был установлен, предъявлять требования продавцу вы можете в течение 2 лет со дня покупки (абзац 2 ст.19 Закона о защите прав потребителей). Данные требования подлежат удовлетворению, если только вы сможете доказать, что неисправность возникла по причинам, за которые отвечает изготовитель или продавец (нарушение технологии изготовления, использование некачественных деталей или т.п.). (п.5 ст.19 Закона о защите прав потребителей)
Удачи в разрешении спора.
С уважением,
адвокат Сергей Парисеев
г. Н. Новгород
Могут ли продавать арестованные автомобили со штраф-стоянок за долги. Если да, то какие нюансы есть в продаже и покупки такого автомобиля?
ОтветитьЛишение собственника его имушества возможно только по решению суда. Следовательно все долги должны быть установлены вступившим в законную силу судебным решением.
Исполнением судебных решений занимается служба судебных приставов. Обращение взыскание по исполнительным документам возможно как на деньги так и на имущества должника. При этом не имеет значение где это имущество находиться (даже если на штрафстоянке). Пристав исполнитель обязан предоствить должнику срок (как правило 5 дней) для добровольного исполнения решения т.е. расчета по долгам, если этого не происходит он вправе изъять имущество и продать его на коммиссионных началах (как правило через специализированные магазины). Из вырученных средств происходит оплата долгов подтвержденных судебным решением.
Никогда не думала, что столкнусь с такой проблемой. У меня есть квартира, где прописаны только я и моя маленькая дочь, но мы в ней не проживаем уже 5 лет. Квартира приватизирована тоже на нас двоих. В этой квартире живёт мой брат, который оплачивает коммунальные платежи. Я хотела перевести пианино на эту квартиру, брат категорически против. После того, как я попросила готовиться освободить мне квартиру. Он ответил, что освободит только тогда, когда я заплачу ему 60 тысяч рублей, это те деньги, которые он вложил в неё (поставил железную дверь, остеклил балкон, сделал частично ремонт). И осбодит её только по решению суда. Что делать?
ОтветитьУважаемая Елена!
К сожалению если ваш брат добровольно не желает освободить квартиру принудить его можно только через суд. В суде вам будет необходимо доказать что квартрира вам необходима для личного пользования. Его выселят. Однако он может предъявить встечный иск о взыскании с вас суммы коммунальных платежей.
Если он в квартире не прописан то теоретически существует возможность выселить его через прокуратуру. И опять же к сожалению - только теоретически. На практике работники прокуратуры могут отослать вас в суд без объяснений.
Что касается его вложений в улучшение вашей квартиры то он не вправе требовать от вас компенсации.
Еще один вариант обязать (через суд) его заключить с вам договор найма (проживание за плату (рыночную).
Попала в такую ситуацию. Знакомая попросила меня выступить поручителем ее мужа (М.), который брал кредит в банке. Я подписалась на договоре, в котором было указано "липовое" место работы. При этом М. и его жена мне гарантировали, что это чистая формальность и никаких неприятностей не будет. Никакого вознаграждения за свое поручительство я не получала. Кроме меня было еще 3 поручителя, которых я не знаю. М. задерживал выплату процентов и банк передал все бумаги в отдел безопасности. Сотрудник отдела безопасности (С.) вызвал меня и М. на беседу, после которой М. начал выплачивать деньги. Остальных поручителей найти не могут. Теперь С. звонит мне и говоря, что из-за "липовых" бумаг могут быть крупные неприятности, намекает на взятку. Как быть в такой ситуации? Я не отказываюсь платить свою долю как поручитель, но не хочу быть "козлом отпущения". И еще - какое наказание может грозить, если это дело все-таки передадут в суд. Заранее спасибо.
ОтветитьУважаемая Елена!
Поскольку вы подписали договор поручительства отвечать за основного должника вам все-таки придется. Тем более, что вы знали о подлоге документов.
Если муж вашей знакомой был к тому еще и предприниматель, то не исключена возможность возбуждения уголовного дела по факту незаконного получения кредита (это зависит от поведения банка и от суммы полученного кредита)ст.176 УК РФ. Вы в данном случае можете быть расценены как соучастник поскольку заведомо знали о том, что банку предоставляются недостоверные сведения.
Однако если банк обратиться в суд о признании кредитного договора недействительным, как сделки, совершенной под влиянием обмана (ст.179 ГК РФ) и суд удовлетворит требование банка, ваше поручительство как и сам кредитный договор потеряют юридическую силу. Мужу вашей знакомой придется вернуть деньги банку и столько же еще заплатить государству. Однако такой поворот банку не выгоден, поскольку, как правило условия кредитного договора гораздо выгоднее, чем то что описано в законе.
Советую вам все-таки порешать этот вопрос вашими знакомыми и потребовать, что бы они расчитались по своим долгам.
Что гласит постановление правительства РФ № 160 от 25.02.2000 г.
ОтветитьПостановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 160
"О предоставлении путевок в лечебно-оздоровительные учреждения
военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и сотрудникам
уголовно-исполнительной системы, выполняющим (выполнявшим)
задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности
на территории Северо-Кавказского региона, и членам их семей"
О мерах по выполнению настоящего постановления см. приказ Министра обороны РФ от 7 июля 2000 г. N 355
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении путевок в лечебно-оздоровительные учреждения военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и сотрудникам уголовно-исполнительной системы, выполняющим (выполнявшим) задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона, и членам их семей.
2. Установить, что дети (до 18 лет) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона, обеспечиваются ежегодно бесплатными путевками в детские оздоровительные учреждения и бесплатным проездом (к месту отдыха и обратно) соответствующими федеральными органами исполнительной власти, выплачивающими пенсию. В случае непредоставления указанных путевок выплачивается денежная компенсация по месту получения пенсии по случаю потери кормильца или по месту получения пенсии родителем, ставшим инвалидом.
3. Государственному комитету Российской Федерации по молодежной политике ежегодно выделять соответствующим федеральным органам исполнительной власти (по их заявкам) путевки во всероссийские детские центры "Орленок" и "Океан" для бесплатного обеспечения ими детей военнослужащих, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона.
4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять за счет средств, выделяемых из федерального бюджета на содержание соответствующих федеральных органов исполнительной власти.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин
Москва
25 февраля 2000 г.
N 160
Положение
о предоставлении путевок в лечебно-оздоровительные учреждения
военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и сотрудникам
уголовно-исполнительной системы, выполняющим
(выполнявшим) задачи по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности на территории Северо-Кавказского региона,
и членам их семей
(утв. постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 160)
1. Настоящее Положение определяет порядок:
предоставления путевок в лечебно-оздоровительные учреждения военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и сотрудникам уголовно-исполнительной системы, выполняющим (выполнявшим) задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона;
предоставления бесплатных путевок в детские оздоровительные учреждения детям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона;
выплаты денежной компенсации в случаях непредоставления указанных путевок.
2. Военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и сотрудникам уголовно-исполнительной системы, выполняющим (выполнявшим) задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона (далее именуются - военнослужащие), путевки в лечебно-оздоровительные учреждения при наличии медицинских показаний предоставляются в первоочередном порядке один раз в год медицинским управлением (службой) соответствующего федерального органа исполнительной власти.
3. Дети (до 18 лет) военнослужащих обеспечиваются ежегодно бесплатными путевками в детские оздоровительные учреждения и бесплатным проездом (к месту отдыха и обратно) соответствующими федеральными органами исполнительной власти по месту получения пенсии по случаю потери кормильца или по месту получения пенсии родителем, ставшим инвалидом.
4. Для получения путевки в лечебно-оздоровительные учреждения военнослужащие представляют следующие документы:
рапорт о предоставлении путевки;
справка о выполнении задач по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона;
справка о наличии медицинских показаний для направления в лечебно-оздоровительное учреждение.
5. Для получения путевки в детские оздоровительные учреждения в орган, выплачивающий пенсию, соответствующего федерального органа исполнительной власти представляются следующие документы:
заявление на получение путевки;
копия извещения о гибели (смерти), пропаже без вести военнослужащего или справка медико-социальной экспертизы об установлении военнослужащему инвалидности в связи с выполнением задач по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона;
копия свидетельства о рождении.
6. В случае непредоставления военнослужащим путевок (в связи с их отсутствием или необращением за получением) денежная компенсация в размере средней стоимости путевки в лечебно-оздоровительные учреждения выдается органами, выплачивающими денежное содержание.
Для получения денежной компенсации военнослужащие представляют рапорт о выплате денежной компенсации и выданную медицинским управлением (службой) соответствующего федерального органа исполнительной власти справку о наличии медицинских показаний для лечения в лечебно-оздоровительном учреждении и о непредоставлении путевки.
7. В случае непредоставления путевок в детские оздоровительные учреждения денежная компенсация в размере средней стоимости путевки выплачивается соответствующим федеральным органом исполнительной власти по месту получения пенсии по случаю потери кормильца или по месту получения пенсии родителем, ставшим инвалидом.
Для получения денежной компенсации в орган, выплачивающий пенсию, представляется заявление на получение компенсации и справка о непредоставлении путевки в детские оздоровительные учреждения.
8. Денежная компенсация выплачивается единовременно в I квартале года, следующего за календарным годом, в течение которого не предоставлялись путевки соответственно в лечебно-оздоровительные учреждения или детские оздоровительные учреждения.
9. Средняя стоимость путевки для выплаты денежной компенсации определяется исходя из действующих цен на путевки: в лечебно-оздоровительные учреждения - медицинским управлением (службой) соответствующего федерального органа исполнительной власти;
в детские оздоровительные учреждения - Государственным комитетом Российской Федерации по молодежной политике.
10. Порядок учета и хранения документов по вопросам предоставления путевок в лечебно-оздоровительные учреждения и выплаты денежной компенсации лицам, указанным в пунктах 2 и 3 настоящего Положения, определяется соответствующими федеральными органами исполнительной власти.
При покупке в супермаркете случайно был поврежден товар (неумышленно, случайно задев он упал с полки). Сотрудники супермаркета настаивают на том, что бы данный товар был мною приобретен. Правомерно ли данное требование, какие законодательные акты по этому поводу существуют. Спасибо.
ОтветитьУважаемый Сергей Вячеславович, безусловно, требование администрации супермаркета о приобретении поврежденного товара не правомерно, поскольку, приобретая в супермаркете товар, вы становитесь стороной по договору купли - продажи. В соответствии с п.1 ст.420 Гражданского Кодекса РФ граждане свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается (в вашем случае исключений нет).
Однако нужно отдавать себе отчет в том, что вы повредили чужое имущество, пусть и не умышленно. В данном случае, в соответствии со ст.1064 Гражданского Кодекса, у вас возникает обязательство возместить причиненный вред.
Возмещение вреда производится в добровольном или в судебном порядке.
В вашем случае, размер возмещения вреда складывается из стоимости поврежденной вещи (цена по которой магазин приобрел этот товар). Кроме этого потерпевший может потребовать и возмещения убытков (ст.15 Гражданского Кодекса), в частности, упущенной выгоды, поскольку данный товар использовался в обороте. При этом администрации супермаркета необходимо будет доказать, что данный товар с большой вероятностью мог быть продан. Кроме того, в случае обращения потерпевшего в суд и удовлетворения судом его требований, вам придется оплатить судебные расходы.
Пункт 2 статьи 1064 ГК РФ содержит положение о том, что лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. В то же время теория права различает две формы вины умысел и неосторожность. Последнее, скорее всего, и имело место в вашем случае.
К сожалению, из вашего вопроса не ясно, при каких обстоятельствах вы уронили товар. При разрешении вашего спора нельзя не учитывать положения ст.1083 (пункт 2, 1 абзац и пункт 3) Гражданского Кодекса РФ, с учетом которых можно уменьшить размер возмещения вреда, а именно:
1. когда грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению вреда (в вашем случае это может быть неустойчиво установленный, а когда это требуется не закрепленный на полке товар; не удобное для прохода расположение витрин и т.п.).
2. ваше имущественное положение.
С уважением,
адвокат Сергей Парисеев
г. Н.Новгород.
В п. 2 621 статьи Гражданского Кодекса написано: Если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок (статья 610). Когда этот договор считается возобновлённым и до какого срока эти возражения могут быть произведены? Т. е., например, если договор на аренду был до 31 декабря 2001 года, арендатор не подал заявление на продление договора и теперь, в начале марта можно ли выселить арендатора из арендуемого им помещения? Или он уже считается продлённым и может быть расторгнут только по статье 610 вечение трёх месяцев?
ОтветитьСрок действия договора аренды в вашем случае истек 31 декабря 2001 г. (смотрите главу 11 ГК РФ о сроках) и по если "истечении срока" арендатор пользуется арендованным имуществом то выселить (расторгнут договор) арендатора вы можете только предупредив его об этом не менее чем за 3 месяца.
Дополнительные основания для "выселения" существуют при нарушении арендатором сроков внесения арендной платы. Если плата не внемена более чем за 2 срока подряд (п.3 ст.619 ГК РФ)
Срочно требуется узнать Ваше мнение, уважаемые юристы! Существует определение "дееспособность юридического лица", а возможно ли в заявлении о признании юридического факта просить установить факт НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ ООО?
ОтветитьУважаемая Нелли!
Понятия "дееспособность юридического лица" не существует.
Существует понятие "правоспособность юридического лица".
Гражданское законодательство предусматривает возможность признания сделок, совершеннымых юридическими лицами, недействительными по основанию связанному с правоспособностью.
ст.ст.173,174 ГК РФ
Что нужно для регистрации совместного предприятия?
ОтветитьДля регистрации совместного предприятия вам нужно:
во первых учредители один из которых должен быть иностранцем или иностранной компанией;
далее вам нужно на собрании учредителей утвердить устав будущего СП, а если оно будет в форме ООО то еще подписать учредительный договор;
уплатить не менее 50% уставного капитала (минимальный размер уставного капитала для ООО и ЗАО - 10000 для ОАО - 100000)
в регистрирующий орган нужно представить:
устав и учредительный договор (нотариально заверенные;
выписку из торгового реестра страны участника вашего СП подтверждающую его право на занятие предпринимательской деятельностью;
документы подтверждающие платежеспособность иностранного участника (можно просто справку из банка в котором у него открыт счет);
протокол общего собрания участников где должны быть отражены данные об утверждении устава, заключении учредительного договора; размере и порядке оплаты уставного капитала, составе учредителей, данные о назначении руководителя;
документы из банка об оплате не менее 50% уставного капитала;
паспорта учредителей, а если учредители юридические лица то копии их уставов и свидетельств о регистрации;
заявлении о регистрации;
заявление вместе с эскизом на выдачу разрешения на изготовление печати
документ об оплате регистрационного сбора и за разрешение на изготовление печати;
После того как ваше СП зарегистрируют необходимо в течение 10 деней (не позднее, иначе будет штраф) нужно встать на учет в налоговом органе, перед этим нужно подать заявление на присвоение статистических кодов, далее после налоговой нужно также встать на учет в фондах - пенсионном, медицинского и социального страхования.
В окончании я все-таки советовал бы вам обратиться за помощью к юристам которые помогли бы вам составить и подать на регистрацию все необходимые документы. Самостоятельно вы будете делать это долго.
Господа, подскажите пожалуйста, нужно ли с кем-либо согласовывать устав некоммерческой общественной организации, и если нужно то с кем (в частности нужно ли согласовывать с главой местной управы). Заранее спасибо за ответ.
ОтветитьСогласовывать устав ни с кем не нужно.
Если вы имеете в виду регистрацию обществнного объединения, то в соответствии с Федеральным Законом "Об общественных объединениях" вам необходимо представить в регистрирующий органо документы согласно перечня указанного в ст. 21 данного закона.
Регистрацию общественных объединений осуществляют органы юстиции.
В прочем, общественное объединение может действовать и без государственной регистрации при этом оно не приобретает права юридического лица как то, заключать договоры владеть имуществом и т.п.
Парисеев Сергей Александрович
Объясните мне следующее. Существует ли в природе возможность взыскать полную (проиндексированную) сумму "советского" (3 тысячи советских рублей положены на вклад в Челябинске в январе 1991 г) вклада, находящегося в Сбербанке? И к кому можно предъявить такое требование?
ОтветитьУважаемый Сергей Иванович!
Индексация вкладов в настоящее время проводиться и будет производиться в ближайшее время только для отдельных категорий граждан, в основном родившихся до 30 года и отвечающий при этом еще и дополнительным требованиям.
Если вы родились позднее чем в 1930 г. то индексации вклада вам в ближайшее время не ожидается.
Заключен договор займа. Нотариально заверен. Деньги по договору займа не получены. Нотариус передачу суммы не фиксировал. Написана расписка на обратной стороне договора на указанную в договоре сумму. Заимодатель в своих показаниях называет другую сумму. Несмотря на неоднократные заявления и жалобы уголовное дело не возбуждают. Что делать? Попадает ли это под санкции ст. 159 или 165 УК РФ?
ОтветитьУважаемая Ольга!
Вопрос о заключенности или не заключенности договора займа и соответственно истребование суммы займа должен разрешаться не в уголовном, а в гражданском судопроизводстве. В возбуждении уголовного дела вам, скорее всего, будет отказано, а если оно уже возбуждено то будет прекращено.
В соответствии со ст.807 ГК РФ (второй абзац) договор займа считается заключенным с момента передачи денег, а не с момента его оформления. Кстати, у нотариуса его удостоверять не обязательно, ст.808 ГК РФ предусматривает простую письменную форму договора, если сумма превышает 10 МРОТ, а если займодавец юридическое лицо независимо от суммы.
Из вашего вопроса не ясно, какие именно действия совершил нотариус – удостоверение договора или удостоверение действительности подписей не нем. Этот вопрос может иметь значение при разрешении спора.
Поскольку нотариус передачу денег не зафиксировал, могу предположить, что имело место второе, поскольку при удостоверении договора нотариус проверяет его на предмет заключенности в т.ч. исследует вопрос о передаче денег, а при удостоверении подписей лишь устанавливает личности сторон и соответствие их паспортных реквизитов указанным в договоре.
Если деньги по договору не передавались, но была написана расписка в их получении, заинтересованная сторона может в судебном порядке оспаривать договор займа в связи с его безденежностью, суду нужно будет представить доказательства того, что деньги не передавались. Сразу нужно отметить, что в свою очередь, расписка в получении денег является очень существенным контраргументом и причину ее написание нужно будет объяснить (например, тем, что она была написана под влиянием насилия или угрозы ст.179 ГК РФ), простые объяснения, наподобие «я думал, что все будет как договаривались» будут неуместны, суд их не воспримет. Если же насилие или угроза действительно имели место при написании расписки, то вам следовало немедленно обратиться в милицию в связи с вымогательством ст.163 УК РФ. Материалы милицейской проверки и могут служить доказательством причины написания расписки в получении денег, если, конечно, проверка подтвердит те обстоятельства, на которые вы ссылались в своем заявлении.
Вопрос о размере суммы займа не имеет принципиального значения, если передачи денег не состоялось вообще.
Кстати сказать, разница между суммой написанной в расписке и суммой указанной в объяснениях займодавца может сыграть не в его пользу, поскольку ставит под сомнение сам факт передачи им денег заемщику.
С уважением,
адвокат Сергей Парисеев
г. Нижний Новгород.
Муж дал малознакомому человеку 1500 рублей взаймы, тот пропал, живет в нашем же городе, известен только телефон его родителей. Скажите, пожалуйста, есть ли смысл подавать заявление в милицию? Никаких расписок он не давал и деньги отдал без свидетелей. Они раньше вместе работали, но неофициально.
ОтветитьУважаемая Маргарита!
Ваш вопрос должен разрешаться не в уголовном а гражданском порядке, поскольку вопросы займов регулируются гражданским кодексом (ст.807 ГК РФ) спор разрешается судом общей юрисдикции по исковому заявлению вашего мужа. Поскольку ваш муж не оформлял договор займа в письменной форме как этого требует закон (ст.808 ГК РФ), доказать получение займодавцем денег будет крайне трудно.
Готов встретиться с вами для более подробной консультации, поскольку мы с вами живем в одном городе.
В 1992 году мне в ДТП в Псковской области разбили машину. Несмотря на решение суда главный виновник не выплатил ничего, т.к. официально он не работает и имущества не имеет (фактически и то и другое есть). Как я слышал сейчас есть какая-то уголовная статья по ущербу имуществу. Документов об ущербе здоровью нет. Подскажите, пожалуйста, возможно ли повторное возбуждение дела по уголовной статье?
ОтветитьУважаемый Олег!
Сразу нужно заметить, что вопрос возмещения ущерба, причиненного в результате ДТП, был у вас разрешен в рамках гражданского дела. Вопрос о привлечении вашего должника к уголовной ответственности не может разрешаться в рамках гражданского дела. Для этого вам необходимо обратиться в Органы внутренних дел с заявлением о возбуждении в отношении виновника уголовного дела (уже нового).
Возбуждение уголовного дела в вашем случае возможно только по одной статье это ст.177 УК РФ которая гласит следующее:
Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта -
наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Примечание. Кредиторской задолженностью в крупном размере признается задолженность гражданина в сумме, превышающей пятьсот минимальных размеров оплаты труда, а организации - в сумме, превышающей две тысячи пятьсот минимальных размеров оплаты труда.
МРОТ в настоящее время применяется в размере 100 рублей.
Возбуждение дела по этой статье возможно при наличии следующих обстоятельств:
сумма задолженности является крупной (смотри примечание)
она подтверждена судебным актом (т.е. имеется вступившее в законную силу решение суда)
должник уклоняется от ее уплаты, в то время когда возможность исполнить решения суда у него имеется, причем намеренно, злостно (скрывает свое имущество, не реагирует на вызовы и распоряжения судебного пристава, и т.п.)
Эти обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими доказательствами и в большей части это работа судебных приставов исполнителей, которые должны фиксировать подобные факты в процессе исполнительного производства. Если же он этого не делал, вы вправе обжаловать действия судебного пристава (ст.90 Федерального Закона «Об исполнительном производстве»). И конечно, прежде всего, нужно всячески содействовать приставу, особенно по вопросам поиска имущества должника с целью обращения взыскания на это имущество.
Обращаю ваше внимание на то, что ст.177 УК РФ действует только с 1.01.97 г. поэтому уклонение от уплаты задолженности должно иметь место после этой даты. К сожалению, предыдущий УК РСФСР такие вопросы не регламентировал.
И последнее, опасаюсь, что на сегодняшний день исполнительное производство у вас уже прекращено и возобновить его невозможно ввиду пропуска сроков.
С уважением, адвокат Сергей Парисеев г. Нижний Новгород
Завод сельскохозяйственного машиностроения согласно договору с базой Госснаба от 5 января должен был получить в течение второго полугодия ленты транспортные на сумму 60 тыс. руб., в том числе ежемесячно в течение третьего квартала на 6 тыс. руб. и в четвертом квартале на 14 тыс. руб. свои обязательства база выполняла полностью лишь в период с июля по октябрь. В ноябре лента транспортная была поставлена на сумму 5 тыс. руб., а в декабре поставка вообще не производилась. По сообщению базы, непоставка ленты связана с неполучением ее от завода-изготовителя. Освобождается ли база от ответственности перед заводом за недопоставку продукции? Какой нормативный акт можно применить в данном случае?
ОтветитьЕсли у вас заключен в договор поставки где обозначены сроки поставки в все другие существенные условия, то в соответствии с п.1 ст.401 ГК РФ база не может ссылаться на нарушение обязательств со стороны ее контрагентов как на форсмажерные обстоятельства, и соответственно несет ответственность за нарушение обязательства.
Имею-ли я право уйти в отпуск в середине марта 2002 года, если устроился на работу на предприятие 6.06.2001 г.?
ОтветитьПрошу Вас ответить на мой вопрос: могу ли я заключить с водителем нашей организации договор о полной материальной ответственности, и как будет взыскиваться причиненный им ущерб в результате ДДТ.
ОтветитьСогласно действующему законодательству договор о полной материальной ответственности может быть заключен только с отдельными категориями работников перечисленных в специальном перечне. Водители в данный перечень не входят.
В случае причинения ущерба автомобилю в результате ДТП совершенного не по его вине, при исполнении работником своих трудовых обязанностей водитель будет нести только в размере своего среднего месячного заработка (Статья 241 ТК РФ).
Если же ДТП (или утрата или повреждение автомобиля по другим причинам) было допущено по вине работника, или не при исполнении трудовых обязанностей, то он несет полную материальную ответственность (даже при отсутствии договора о полной материальной ответственности) на основании подпунктов 6 и 8 ст.
243 ТК РФ.
Допускает ли новый трудовой кодекс трудоустройство без регистрации в данном городе?
ОтветитьТрудовое законодательство не регулирует вопросу перемещения граждан по территории РФ. Соответсвтенно новый ТК никаних ограничений, связанных с регистрацией не содержит. Однако на практике у работодателя при приеме сотрудника на работу могут возникать вопросы связанные с вашим местом жительства и он предпочтет из числа соискателей тех кто имеет местную регистрацию.
По новому ТК РФ по статье 133 месячная заработная плата работника не может быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (МРОТ). По той же статье МРОТ устанавливается на территории РФ федеральным законом и не может быть ниже размера прожиточного минимума. Насколько мне известно с 01.07.2001 МРОТ не изменялся и составляет 300 рублей. Так объясните, почему я сотруднику должна должна платить зарплату не ниже прожиточного минимума, а как же МРОТ?
ОтветитьУважаемая Елена!
Вы правы МРОТ на сегодняшний день не менялся и зарплата сотрудника не должна быть меньше законно установленного МТРОТ, а не прожиточного минимума. Содержание ст.133 вы понимаете правильно.
К великому сожалению, многие госструктуры в особенности налоговые органы в настоящее время не внимательно читают новый ТК РФ и требуют указание зарплаты работникам в трудовых договорах не ниже прожиточного минимума. Такие требования незаконны. Минимальная зарплата ваших работников может зависеть только от установленного ЗАКОНОМ МРОТ и не в коем случае не от прожиточного минимума. О том, чтобы МРОТ, в свою очередь, соответствовал прожиточному минимуму должен позаботиться не работодатель, а законодатель.
Адвокат Сергей Парисеев г. Н.Новгород
Сколько времени необходимо отработать по новому КЗоТ, чтобы получить ПЕРВЫЙ отпуск? С уважением, Сергей. И заранее благодарен!
ОтветитьУважаемый Сергй!
Ответ на ваш вопрос содержиться в ст.122 Трудового Кодекса РФ, в соответствии с которой право на использование отпуска за первый рабочий год возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации.
Данная статья также предусматривает, что по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до истечении шести месяцев.
С уважением,
адвокат Сергей Парисеев
г.Н.Новгород
Замужем второй раз. Имею сына от первого брака. Мой новый муж хочет усыновичть ребенка, а отец ребенка несогласен, хотя и ведет паразитический образ жизни. Куда мне обратиться с вопросом о лишении родительских прав отца ребенка и об усыновлении моего несовершеннолетнего сына моим вторым мужем.
ОтветитьОба вопроса и лишение родительских прав и усыновление ребенка решаются только в суде с участием органа опеки и попечительства, который обязан дать свое заключение по делу, которое в большинстве случае и является решающим.
Для решения вопроса о лишении родительских прав вам сначала необходимо обратиться в орган опеки (при местной администрации). Они проведут по необходимую проверку и если указанные вами факты подтвердяться они их зафиксируют, что поможет вам иметь доказательства в суде.
После этого должно последовать обращение в суд с иском о лишении родительских прав. Обстоятельства, которые могут послужить основаниями к лишению родительских прав перечислены в ст.69 СК РФ в соответствии с которой -
Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из других аналогичных учреждений;
злоупотребляют своими родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга.
Вопрос об усыновлении решается подачей заявления в суд в порядке так называемого особого производсва где отсутствует ответчик. Образцы таких заявлений как правило вывешены в помещениях судов.
Оба вопроса и лишение родительских прав и усыновление ребенка решаются только в суде с участием органа опеки и попечительства, который обязан дать свое заключение по делу, которое в большинстве случае и является решающим.
Для решения вопроса о лишении родительских прав вам сначала необходимо обратиться в орган опеки (при местной администрации). Они проведут по необходимую проверку и если указанные вами факты подтвердяться они их зафиксируют, что поможет вам иметь доказательства в суде.
После этого должно последовать обращение в суд с иском о лишении родительских прав. Обстоятельства, которые могут послужить основаниями к лишению родительских прав перечислены в ст.69 СК РФ в соответствии с которой -
Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из других аналогичных учреждений;
злоупотребляют своими родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга.
Вопрос об усыновлении решается подачей заявления в суд в порядке так называемого особого производства где отсутствует ответчик. Образцы таких заявлений как правило вывешены в помещениях судов.
Хотелось бы получить Ваш совет. Квартиру (долевку) купили в гражданском браке. Она оформляется на жену и её дочь. Живем нормально, но сами знаете, что всё может быть. И не хотелось бы на старости лет оказаться без угла. Умирать мы ещё не собираемся, я зарабатываю очень хорошо. Сами понимаете, что я сейчас вкладываю свои деньги, свой труд в эту квартиру, свою душу. А потом, вдруг, всего лишиться-поверьте, очень серьёзный удар. Самое главное, что пойти будет некуда. Жена говорит, что она меня пропишет, мол ты не волнуйся, всё будет хорошо. А вдруг? Ведь нет ничего вечного и постоянного. Посоветуйте мне, пожалуйста, как мне себя обезопасить в дальнейшем, при этом не обидеть супругу. От регистрации брака она не отказывается. Благодарю, Александр.
ОтветитьКакие права имеет мой муж на квартиру, купленную в период брака, но приватизированную только на меня. Есть дочь - 16 лет. Предстоит развод. Имею возможность купить мужу отдельную квартиру. Сама с дочерью планирую остаться в прежней квартире. Развод нужен быстрый, без имущественных споров. В какой период времени я должна купить эту квартиру мужу: до официального развода или после? Какие гарантии, что он не станет требовать у меня слишком дорогое жилье, понимая, что я не хочу судебных тяжб? У нас трехкомнатная квартироа, общей площадью 75 м кв. Фактически я собираюсь "выкупит" у него свою свободу. Как это сделать юридически грамотно?
ОтветитьУважаемая Ирина!
Если квартрира приватизирована толька на вас, то только вы являетесь ее полноправным собстенником. Если ваш муж проживал и были прописан в данной квартире на момент приватизации, то он должен был дать письменный отказ от участия в приватизации, иначе квартира считалась бы приватизированной на вас обоих.
Если же муж не был прописан в данной квартире, то его согласие на приватизацию не требовалось.
Кстати, ваша дочь не могла не участвовать в приватизации поскольку не достигла совершеннолетия (если только она не была прописана в данной квартире). Если же ее каким-то образом исключили, то договор приватизации в отношении нее можно оспорить.
Имущество супругов нажитое в период брака является их совместной собственностью. Однако это правило не распространяется на имущество полученное одним из супругов по безвозмедной сделке или по наследству. Такое имущество считается собственностью данного супруга. (ст.36 Семейного кодекса). Договор приватизации в свою очередь, является безвозмезднной сделкой.
Если ваш муж в настоящее время прописан в данной квартире и фактически проживает, то он имеет не право собственности, а права пользования данным жилым помещением. Исходя из особенностей ваших взаимоотношений. Мы можете выбрать однин из следующих вариантов поведения:
1. Оставить все как есть (пусть живет бесплатно пока все впорядке).
2. Заключить с ним возмездный договор найма (добровольно или в судебном порядке).
3. Выселить его из данной квартиры без предоставления чего бы то ни было, мотивировав это тем, что совместное проживание не возможно, а квартира вам нужна для личного пользования. (ст.136, ч.2,ст.135 Жилищного кодекса РФ )
Конечно же, вы всегда враве купить ему другую квартиру. Но это ваше право, а не обязанность.
С уважением,
адвокат Сергей Парисеев
г.Н.Новгород.
Господа, юристы у меня вопрос следующего содержания: Какие вопросы могут возникнуть у налогового органа в случае совершения гражданином или индивидуальным предпринимателем крупных сделок?
ОтветитьУважаемы Дмитрий!
У налоговых органов может возникнуть один единственный вопрос. Заплачены ли вами налоги с тех средств, которые вы заплатили или получили в результате совершения крупных сделок.
В случае приобретения вами недвижимости и автотранспорта сведения о вашей сделке будут переданы в налоговые органы соответственно из ГУЮ и ГИБДД. (п.4, ст.85 НК РФ).
Если вы предприниматель в связи с совершением крупных сделок у вас могут возникнуть обязанности по уплате не только налогов на доходы физических лиц, но и других налогов.
Если вас вызовут в налоговые органы для проверки првильности исчисления и уплаты налогов не спешите говорить, что деньги на машину или квартиру вы взяли взаймы. Если займ беспроцентный вы обязаны заплатить налог на доход в виде экономии на процентах (ст.212 НК РФ). Если же вы получили деньги или имущество, являющееся предметом крупной сделки безвозмедно в некоторых случаях вы так же должны уплатить налоги (ст.211 НК РФ)
Адвокат Сергей Парисеев
Долевое участие. Закончено строительство, госкомиссия приняла дом. Однако комплект документов для регистрации права собственности еще не готов (какие-то нестыковки с КУМИ по оформлению соответствующих бумаг и т.п.).
Вопрос - кто должен оплачивать услуги по отоплению дома в период между подписанием документа о приеме дома госкомиссией и получением полного комплекта правоустанавливающих документов? С какого момента обязанность оплачивать услуги по отоплению и др. коммунальные услуги переходит к собственно жильцам?
ОтветитьСогласно ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
Поскольку права собственности на квартиру у вас еще нет, то вы и не должны нести бремя ее содержания до оформления права собственности. Другое дело, если такие затраты предусмотрены договором на долевое участие в строительстве (это как раз тот случай «когда иное предусмотрено договором»).
Нужно внимательнее проанализировать содержание вашего договора. Могут быть несколько вариантов. Если вы проплатили полностью свою долю участия (стоимость квартиры) нужно смотреть подлежит ли она пересмотру при сдаче дома в эксплуатацию (застройщик может просто включить данные затраты в окончательную стоимость при ее расчете).
Так же нужно смотреть фиксирована ли в договоре стоимость жилья или она определяется на момент передачи квартиры в собственность.
Если вы в настоящее время уже пользуетесь квартирой, даже при отсутствии обязательства по оплате коммунальных услуг, застройщик вправе взыскать с вас данные затраты как неосновательное обогащение, но только в том случае если вы уже пользуетесь квартирой т.е. проживаете в ней.
Кстати, мы могли бы решить ваш вопрос при личной встрече, поскольку, судя по тексту вашего вопроса, живем в одном городе.
К вопросу 32015. Отвечал Парисев Сергей Александрович. Спасибо за столь быстрый ответ. В прокуратуре была, заявление приняли, но не хотелось бы доводить дело до суда с родным братом. Ищу компромисс. Мы в данный момент с дочерью проживаем у родителей, где и прописан мой брат, который проживает в моей квартире. Обе квартиры приватизированы. Может быть сделать родственный обмен или оформить куплю-продажу квартир, чтобы жить там, где действительно проживаем на законных основаниях. Посоветуйте, какой из вариантов займёт меньше хлопот, и что будет дешевле. Ведь брата ещё нужно уговорить. Напомню, что со мной прописана и малолетняя дочь. Заранее благодарна.
ОтветитьНа правах собственности владею частью производственного здания, общие коммуникации. Хочу купить вторую половину, т.к. в отношении другого собственника начата процедура банкротства. Имею ли я преимущественное право и как его реализовать.
ОтветитьУважаемый Николай!
Вне всяких сомнений у вас имеется преимущественное право приобретения доли в общей собственности. Реализуется оно, конечно, только тогда, когда другой участник захочет передать свою долю третьим лицам. Лицо желающее продать (это может быть и арбитражный управляющий) должен уведомить вам о цене и всех других существенных условиях совершения сделки купли продажи (в том числе если доля будет передана за долги кому либо из кредиторов). Если предложенные условия вас устраивают вы должны письменно уведомить вашего сособственника о намерении приобрести его долю. Если предложенные условия вас не устроят, другой участник общей собственности вправе без вашего согласия передать свою долю кому угодно, но только на тех же самых условиях на которых предлагал вам. Если передача произойдет на других условиях вы вправе обратится в суд с иском о признании сделки купли продажи недействительной. Но думаю такого не произойдет, поскольку переход права собственности требует государственной регистрации и регистратор неприменно будет интересоваться соблюдены ли ваши права. Если он придет к выводу, что ваши права нарушены в регистрации приобретателю будет отказано.
Я хочу сдавать приватизированную квартиру черивато ли для меня это какими нибуть не хорошими последствиями типо прожив определённое время квартиранты имеют право на квартиру или что-то подобное?
ОтветитьУважаемый Алексей!
Приватизированная квартира находится в собствености лиц, которые участвовали в ее приватизации. При передачи квартиры по договору найма (договор необходимо заключить в обязательном порядке) квартиранты (наниматели) не приобретают на данную квартиру никаких прав кроме права проживания и пользования в течение срока действия договора (договор может быть заключен на срок до 5 лет). В случае не желания покинуть квартиру по окончании действия договора, выселение происходит в судебном порядке без предоставления нанимателям другого помещения.
Парисеев Сергей Александрович
Может ли генеральный директор ОАО принимать единоличо решения о создании ООО или надо собирать собрание акционеров?
ОтветитьВ соответствии с п 3. ст.48 ФЗ "Об акционерных обществах" Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Федеральным законом. Вопрос об участии в других организациях к компетенции общего собрания законом не отнесен. В то же время п.16 ст.65 закона об АО относит решение данного вопроса к исключительной компетенции совета директоров.
Следовательно, генеральный директор в любом случае не вправе единолично принимать решения по такому вопросу.
Можно ли оспорить уступку акций ЗАО одного учредителя в пользу другого? Имеется в виду, что акционерами были муж и жена. Муж совершил уступку в пользу жены. Как быть кредиторам мужа в этой ситуации?
ОтветитьУважаемая Юля!
Если оба супруга являются акционерами данного ЗАО органичений по порядку совершения сделок между ними не имеется.
Скорее всего данная сделка законна во всех отношениях.
Есть возможность оспорить данную сделку по ст.169 (недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности)поскольку супруги ее совершили с целью сокрытия имущества от возможного взыскания и уклонения от уплаты долга. Однако это будет для кредиторов не утешительно, поскольку данная статься предполагает обращения всего полученного сторонами по такой сделке в доход государства.
Если у кредиторов уже есть вступившее в законную силу решение суда о взыскании долга, можно, в целях морального удовлетворения попробывать привлеч супругов к уголовной ответственности по ст.177 УК РФ. при условии что сумма кредиторской задолженности превышает 500 МРОТ. Однако если у супругов нет другого имущества материального удовлетворения это вряд ли принесет, хотя возможно напугает и побудит и выплате долга.
Помните и о том, что все имущество приобретенное супругами в период брака, за исключением полученного в порядке наследования, дарения и по иным безвозмездным сделкам является их совместной собственностью. Т.е в таком имуществе всегда присутствует доля мужа (например если машина оформлена на жену).
С уважением,
адвокат Сергей Парисеев.
Может ли ОАО владея 80% акций продать свои атотранспортные средства без разрешения Комитета по управлению имуществом. Заранее благодарен. С уважением. Сергей.
ОтветитьУважаемый Сергей!
Скорее всего вы имели в виду то, что ваше АО было создано в процессе приватизации и на сегодняшний день государство владеет 20% акций, а остальные 80% акции принадлежат другим акционерам.
Если вы имели в виду именно такую ситуацию, то ответ будет строится следующим образом.
Согласно п.5 ст.1 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту «Закон об АО») особенности, правового положения АО при приватизации определяются правовыми актами о приватизации, т.е. специальными нормативными актами которые имеют приоритет над нормами Закона об АО.
Частью 2 п.5 ст.1 Закона об АО период действия особенностей связанных с приватизацией ограничен. Эти особенности действуют до момента отчуждения государством или муниципальным образованием 75% принадлежащих им акций в таком АО, но не позднее окончания срока приватизации, определенного планом приватизации данного предприятия.
По окончании срока приватизации либо с момента, когда количество акций, принадлежащих государству или муниципальному образованию составляет не более 25% их общего числа, деятельность АО полностью переходит в сферу регулирования Закона об АО.
Если стоимость (рыночная) автотранспортных средств не превышает 25% балансовой стоимости активов АО на дату совершения сделки (или нескольких взаимосвязанных между собой сделок), то решение об этом может принять генеральный директор. Балансовая стоимость активов определяется по последнему балансу (ст.78 Закона об АО). Директор обязан передать данный вопрос на рассмотрения совета директоров, если он лично (либо его родственники или зависимые лица) заинтересован в данной сделке (ст.83 Закона об АО).
Если стоимость (рыночная) автотранспортных средств более 25% балансовой стоимости активов АО на дату совершения сделки (или нескольких взаимосвязанных между собой сделок), но менее 50%, то решение об этом принимает совет директоров. (ст.79 Закона об АО) Решение принимается единогласно. Если же кто-то из членов совета директоров заинтересован в совершении такой сделки он не может принимать участие в голосовании. (ст.83 Закона об АО).
Если стоимость (рыночная) автотранспортных средств превышает 50% балансовой стоимости активов АО на дату совершения сделки (или нескольких взаимосвязанных между собой сделок), то решение об этом может принять только общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании. (п.2 ст.79 Закона об АО).
Обратите внимание на ваш устав он может содержать собственные особенности принятия решений по подобным вопросам.
С уважение,
адвокат Сергей Парисеев
г. Н.Новгород.