Постановление о штрафе было вынесено 26.12.17 г. Само постановление было получено 18.01.2018 г. по почте. Штраф оплатили 22.01.2018 г. До сих пор на сайте висит штраф как не оплаченный. Вопрос: 10 дней Новогодних праздников входят в льготный период оплаты 50%?
ОтветитьБыл составлен договор аренды авто, имеет ли он юр.силу если он не заверен.
ОтветитьВ какой суд подавать иск Мы хотим оспорить постановление судебных приставов о наложении ареста на квартиру (собственник к долгу не имеет отношения). Подскажите основания и статьи закона.
ОтветитьУважаема Людмила!
Вам надо подать административный иск в порядке ст. 218,219 КАС РФ об обжаловании действия (бездействия), постановления об аресте судебного пристава. Административный иск подаете по месту нахождения органа службы судебных приставов, в районный суд.
Административный иск о признании незаконными решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя может быть подано в суд в течение десяти дней со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов.
Также Вы можете постановление об аресте обжаловать в порядке подчиненности старшему судебному приставу Отдела, Управления в тот же срок.
Удачи ВАМ!
В ноябре 2015 была куплена квартира за 2,8 млн руб, в сентябре 2018 данная квартира была продана за 2,650 руб (имущ вычет получен был ранее в размере 175500 р)! Вопрос 1 - нужно ли платить налог с продажи этой квартиры и какие документы необходимы для подачи 3 ндфл! Далее в 2018 была куплена другая квартира за 3,550 - вопрос 2 - могу ли получить оставшийся имущ вычет (260-175,5=86,5) и нужно ли еще что платить в фнс?
ОтветитьПродал авто, покупатель хочет вернуть авто, я иму отдал исправный а он говорит что она сломалась и вернуть мне не исправный авто. Когда я купил это авто то на себя не оформил и в договоре купли продаже расписался за прошлого хозяина и он теперь на это утверждает и подал заявление в полицию. Хотя в договоре в графе указано и он расписался что к техническому состоянию притензий не имеет. Подскажите как быть?
ОтветитьСразу необходимо отметить следующее: Закон РФ «О защите прав потребителей» не применяется к сделкам, заключаемым между физическими лицами. Действия данного закона распространяется только на сделки, в которых одна сторона (покупатель) – физическое лицо, приобретающее автомобиль для личных нужд, а вторая (продавец) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Поэтому требования покупателя о взыскании компенсации морального вреда, нестойки и штрафа не могут быть удовлетворены.
Отношения между физическими лицами по купле-продаже автомобилей регулируются Гражданским кодексом РФ.
Так, в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.
Исходя из данной статьи, качество автомобиля должно соответствовать требованиям, указанным в договоре купли-продажи. Часто продавец и покупатель не оговаривают все недостатки, которые присутствуют в автомобиле, и не отражают их в договоре. В этом случае автомобиль должен быть пригодным для целей, для которых он используется.
Согласно п.1 ст.470 ГК РФ товар, который продавец обязан передать покупателю, должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 настоящего Кодекса, в момент передачи покупателю, если иной момент определения соответствия товара этим требованиям не предусмотрен договором купли-продажи, и в пределах разумного срока должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
Данные положения предусматривают, что если стороны не обговорили иное, то автомобиль должен быть пригодным для эксплуатации в момент передачи его покупателю. Следовательно, в момент передачи автомобиля покупатель должен проверить его на наличие недостатков и убедиться, что автомобиль пригоден для эксплуатации.
Пунктами 2 и 3 статьи 470 ГК РФ установлено, что в случае, когда договором купли-продажи предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества товара, продавец обязан передать покупателю товар, который должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 настоящего Кодекса, в течение определенного времени, установленного договором (гарантийного срока). Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия), если иное не предусмотрено договором купли-продажи.
Из данных пунктов следует, что гарантия на автомобиль предоставляется продавцом только в том случае, когда это предусмотрено договором купли-продажи. Если это предусмотрено договором, то продавец несет ответственность за недостатки, обнаруженные в течение всего срока, на который он предоставил гарантию.
В силу п.1 ст.476 ГК РФ продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.
В этом пункте речь идет о распределении бремени доказывания при наличии между продавцом и покупателем спора о причинах возникновения недостатков, если на автомобиль не была предоставлена гарантия. До или после передачи товара покупателю могли возникнуть либо недостатки товара, либо причины появления этих недостатков. В связи с чем можно выделить три варианта:
- недостатки возникли до передачи товара покупателю;
- причины недостатков возникли до передачи товара, однако сами недостатки появились после этого;
- причины появления недостатков товара возникли после его передачи покупателю.
Как правило, в договорах купли-продажи подержанных автомобилей, заключаемых между физическими лицами, стороны не предусматривают предоставление продавцом гарантии на автомобиль, следовательно, обязанность доказать причины возникновения недостатков лежит на продавце.
Кроме того, поскольку машина куплена с рук, то есть бывшая в употреблении, следовательно, покупатель не может не осознавать, что у автомобиля имеется эксплуатационный износ, который предполагает возможность возникновения недостатков.
Таким образом, вернуть б/у автомобиль (машину), купленный с рук, нельзя. Это касается и случаев, когда на момент заключения договора покупателем были выявлены недостатки в автомобиле, но каких-либо претензий относительно этих недостатков покупатель не имел и принял автомобиль.
Я ИП,занимаюсь грузоперевозками на собственной Газели в Московской области. Там же и живу. В данный момент нашел постоянную работу по перевозки быт техники от интернет магазина. Там ни трудовой, ни договоров нет. Прописан и открыто ИП в Мордовии. Хочу закрыть ИП за ненадобностью и встал вопрос..
Стать САМОЗАНЯТЫМ или просто нигде не числиться?
Спасибо заранее..!
ОтветитьВалентин! У самозанятых налог меньше, значит Выгодней.
В 2017 году Минюст совместно с Минфином, Минэкономразвития и Минтрудом подготовил проект федерального закона «О внесении изменений в ст. 2 Закона РФ от 19.04.91 № 1032-I. Законопроект предусматривал закрепление критериев, которые смогут разграничить категории самозанятых граждан, ИП и лиц, работающих на основании трудового договора.
У самозанятых и индивидуальных предпринимателей есть общие черты — они работают сами на себя и налоговая инспекция знает про их деятельность. А вот отличий между ними гораздо больше.
1. Сферы, в которых можно работать:
У самозанятых есть только три вида деятельности, в которых они имеют право работать официально: 1) репетиторство, 2) уборка и ведение домашнего хозяйства, 3) уход за детьми, больными, инвалидами и лицами старше 80 лет. Однако в каждом регионе этот перечень может быть расширен по усмотрению местных органов власти.
То есть ошибка — называть самозанятыми всех, кто работает сам на себя. Если вы, например, на заказ печете торты, шьете, пишете тексты, делаете переводы, консультации и так далее — вы не попадаете под понятие самозанятых и не можете зарегистрировать этот статус. Соответственно остаетесь в нелегальном секторе.
У индивидуального предпринимателя практически безграничный выбор видов деятельности. Все, кого я назвала выше, без статуса самозанятого могут оформить именно ИП.
«"Мало зарабатывать" и "Много зарабатывать" требует одинаковых ресурсов времени »
2. Налогообложение:
В 2018 году самозанятые освобождены от налогообложения. Сейчас правительство рассматривает возможность продлить эту меру еще на один год, но в дальнейшем планирует разработать специальный патент для самозанятых, и сумма налога составит примерно 20 тысяч рублей в год.
ИП нужно платить, во-первых, 32 тысячи рублей в год в качестве страхового взноса для формирования пенсии, а во-вторых, сам налог с оборота, величина которого зависит от выбранной системы налогообложения.
Например, если вы выбираете упрощенную систему (налог — 6% от своего оборота), то при обороте 100 тысяч рублей в месяц за год сумма налога составит 72 тысячи. Однако если вы своевременно оплачиваете страховой взнос, эта сумма будет вычтена из суммы налога и заплатить нужно будет только 40 тысяч рублей.
Кроме того, помните, что, если оборот — 300 000 рублей в год и выше, придется заплатить с него 1%. Но и этот налог можно уменьшить, если вы работаете с НДС на общей системе налогообложения или по упрощенной системе.
Можно ли исчислять срок обжалования со дня получения копии постановления, если после того, как письмо было отправлено судом, привлекаему лицу постановление было вручено под расписку? В статьк говорится со дня вручения или получения копии... "или" звучит альтернативно по почте срок больше получается... кто-то, кто сталкивался на практике, подскажите, пожалуйста, как суды толкую данную норму применительно к ситуации, в которой от двух юридических фактов можно исчислять срок для десятидневного обжалования... буду признателен.
ОтветитьСогласно ст.4.8 КоАП РФ и ст. 30.3 КоАП РФ срок начинается исчисляться со дня, следующего за днем получения. Соответственно, день получения не входит в срок.
Статья 4.8 КоАП РФ Исчисление сроков
1. Сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, исчисляются часами, сутками, днями, месяцами, годами. Течение срока, определенного периодом, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено начало срока.
Возможен ли перевод апартаментов в жилое (квартиру), если они куплены в ипотеку (и она не погашена) . Я читал, что требуется "отсутствие любых обременений", но где это в законе прописано? Звонил в банк, они не против перевода и сказали что это возможно... Как в этом случае выполнить процедуру перевода?
ОтветитьПеревод делается на основании технического заключения, инсоляционного расчета и факторов, не противоречащих нормам СанПин. Для перевода необходимо обратиться в Департамент жилищной политики и жилищного фонда с базовым пакетом документов: правоустанавливающий пакет, план БТИ, поэтажный план здания и заявление. Далее будет дополнительный запрос, который индивидуален по каждому случаю. Ключевое в данной ситуации – это инсоляция
С чего начать?
Если вы решились попытать счастья в этом деле, начать нужно, конечно, с подготовки документов:
Готовим запрос в форме заявления на предоставление соответствующей государственной услуги.
Нужно предоставить также внушительный список из документов. В отдельных случаях он состоит из 20 бумаг. Прежде всего, нужно иметь:
выписку из ЕГРП,
поэтажный план здания,
выписку из техпаспорта,
справку органа технадзора о состоянии помещения,
кадастровый паспорт земельного участка,
заключение Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.
Остальные бумаги потребуют в процессе. В разных случаях они различны.
Подача заявления
Департамент городского имущества примет документы через МФЦ, можно также, не выходя из дома, отправить заявление через Портал государственных и муниципальных услуг.
По закону не более чем через 48 рабочих дней вам должны ответить.
Если разрешение одобрено, вы получите решение о переводе нежилого помещения в жилое. В противном случае вам пришлют решение об отказе. При наличии желания вы можете обратиться в суд для его обжалования в течение 3 месяцев.
Представление документов в Росреестр или МФЦ
Если разрешение одобрено, вы предоставляете:
заявление,
паспорт,
оплачиваете госпошлину 350 руб.
Вы можете при желании представить документы БТИ. Однако если вы об этом не позаботились, Росреестр обязан сам запросить БТИ. Срок государственной регистрации по закону не больше 10 рабочих дней.
Согласно ст. 23 ЖК РФ.
Помогите, пожалуйста, разобраться в сложившейся ситуации. Мы проживаем на на первом этаже. Квартира в собственности. В этом году у ТСЖ появилась необходимость поменять стояк водоснабжения, все основные работы должны производится через нашу квартиру. Без всякого предварительного согласования мы были поставлены перед фактом о необходимости за один день освободить кладовку, туалет и прихожую, что мы и сделали. В пятницу к нам пришли рабочие и сделали отверстия в потолке кладовой и прихожей размером 30*150 см., в туалете почти полностью вынесли стену. На улице в это время было за-40, соответственно в туалете температура была от +4 до +10 градусов. На наш вопрос, когда будут менять трубы, был ответ, что суббота и воскресенье выходной, соответственно работы будут производиться на следующей неделе. На следующей неделе была поменяна труба горячего водоснабжения, еще через неделю поменяли трубу холодного водоснабжения, все это время мы живем в состоянии ремонта (вынесенные вещи из кладовки и холод в туалете доставляют определенные неудобства). Рабочие приходят, когда им удобно, не согласовывая с нами время, поэтому все время приходится отпрашиваться с работы, такое впечатление, что это не собственная квартира, а помещение общего пользования. На данный момент уже три недели, ни кто не появлялся. Не понятно собираются ли они вообще заделывать дыры в потолке и восстанавливать стену в туалете. Как можно повлиять на ТСЖ? Регулируется ли это какими ни будь нормами?
ОтветитьДеятельность ТСЖ регулирует жилищное законодательство (статья 135 ЖК) . Но если смотреть внимательно, то в Жилищном кодексе не предусмотрена ответственность ТСЖ за нарушение обязательств, которые связаны с теми или иными факторами. То есть, если вы хотите привлечь товарищество собственников жилья к ответственности, обращения к жилищному законодательству недостаточно.
Вам придётся в первую очередь обратиться к уставу, чтобы ознакомиться с основными его положениями. ТСЖ является юридическим лицом. Поэтому, чтобы привлечь сотрудников ТСЖ к ответственности, необходимо искать соответствующие нормы в Административном, Уголовном и Гражданском законодательстве.
В зависимости от того, в какой сфере или области произошло превышение полномочий со стороны ТСЖ, правоведы подразделяют несколько видов ответственности:
Перед участниками товарищества, то есть перед собственниками жилья в многоквартирной постройке и перед остальными сотрудниками.
Перед другими собственниками квартиры (имеется в виду, что члены ТСЖ несут ответственность перед теми гражданами, которые также являются собственниками, однакою, в состав ТСЖ не входят).
Перед поставщиками коммунальных услуг. Поставщики коммунальных услуг часто имеют дело с должниками, ввиду того, что жильцы не платят по счетам. Однако ответственность за такую неуплату и долги возлагается непосредственно на членов товарищества собственников жилья.
Перед муниципальным образованием. Ответственность перед муниципальным образованием наступает в случае, если ТСЖ не выполняет требования, которые изложены местным законодательством или напрямую противоречат требованиям местной администрации.
ТСЖ несет ответственность перед государством, если по каким-либо причинам не исполняет установленных законом требований. Например, не платит налоги, не регистрируется в налоговом органе и так далее.
Виды взысканий
Ответственность ТСЖ можно поделить на материальную и субсидиарную.
Каждый из этих видов ответственности заслуживает особого детального рассмотрения.
Материальная В соответствии с законом, под материальной ответственностью понимают правовой термин, который в своем роде, обозначает обязанность лица по возмещению ущерба, который был причинять другому лицу. Материальная ответственность – это термин, который очень часто встречается в российском законодательстве.
Материальная ответственность в Жилищном праве раскрывается в обязанности товарищества собственников жилья возместить убытки, которые были причинены либо другим собственником ТСЖ, либо третьим лицом, которое является физическими или юридическим. Возмещение происходит из средств бюджета ТСЖ.
Необходимость взыскать с ТСЖ материальный ущерб также может быть прописана на уровне устава.
Субсидиарная
Понятие субсидиарной ответственности встречается, в основном, в Гражданском законодательстве. Например, познакомиться с проявлением такого понятия можно в статье 363 Гражданского кодекса. Субсидиарная ответственность может быть рассмотрена в соответствии с разными точками зрения правоведов.
В первую очередь – это взыскание долга, который не был получен с лица, который нёс обязанность по его возмещению. При этом первое лицо не может внести денежные средства.
Второе описание субсидиарной ответственности сводится к термину дополнительная ответственность, которая возлагается на членов товарищества в ситуации, когда один из них не может оплатить возникшие у него долги.
Субсидиарная ответственность прописывается на уровне устава, но никак не является обязательной в соответствии с законом.
Это значит, что члены правления совместно с председателем самостоятельно решают, будет ли нести товарищество субсидиарную ответственность в отношении конкретной ситуации или же нет. Какие незаконные действия возможны?
В соответствии с практикой существования товарищества собственников жилья, существует перечень, который устанавливает, какие действия можно отнести к незаконным со стороны товарищества, а какие не могут повлечь за собой меры ответственности:
невыполнение установленных законом требований;
несоблюдение прав и интересов жильцов;
невыполнение обязанностей по обеспечению санитарного и технического состояния постройки;
невыполнение обязательств, которые были приняты на общем собрании или же предусмотрены договорами.
В зависимости от того, кто нарушает права третьих лиц или установленные локальными актами требования, выделяют несколько видов ответственности:
перед участниками товарищества;
перед поставщиками услуг;
перед собственниками недвижимости;
перед государством или муниципальным образованием.
Кто несет ответственность? Она может возникнуть как у председателя, так и у правления, а также иных членов товарищества.
У председателя В соответствии с уставом, председатель является органом управления товарищества в полном смысле этого слова. Он имеет множество полномочий, основным из которых является ведение хозяйственной деятельности от имени юридического лица. А также председатель принимает важнейшие решения.
На действия председателя распространяется статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Она же предусматривает ущерб, который может быть причинен ТСЖ в соответствии с деятельностью председателя. Жилищный кодекс не предусматривает ответственности для данного лица. Однако, меры ответственности могут быть предусмотрены в уставе.
Персональная ответственность такого гражданина, как председатель рассматривается за такие нарушения как убытки, которые возникли у товарищества в результате его деятельности и необоснованных решений, а также за искажение информации или сокрытие информации о деятельности товарищества.
У членов правления
Помимо председателя нести ответственность могут и члены правления товарищества собственников жилья.
Ведь именно эти лица, которые были избраны из общей массы собственников, обеспечивают полное исполнение обязательств организации перед всеми контрагентами и собственниками.
В общем и целом, правление является исполнительным органом товарищества, который берет на себя ответственность по реализации решений, которые были приняты председателем, правлением или общим собранием. В соответствии со статьей 53.1 Гражданского кодекса правление отвечает и за вред, который был причинён юридическому лицу в результате осуществления действий.
Вред может выражаться в виде штрафа, а также в выплате нанесённого ущерба. В такой ситуации члены правления также подлежат ответственности, а возможно и переизбранию.
У членов товарищества
Если члены ТСЖ подлежат уголовной или административной ответственности, это значит, что они нарушили правила, которые были установлены государством в соответствующих санкциях и нормах. Ответственность ТСЖ, а точнее его членов, наступает в случаях, которые перечислены в главе 7 Кодекса об административных правонарушениях. Данная глава рассказывает об области охраны собственности.
Разъясните пожалуйста, я являюсь начальником отдела кадров в колледже. Директор дал указание трудоустроить на вакантную должность педагога-психолога, притендента с высшим образованием по специальности бухгалтер с квалификацией бухгалтерский учёт. Возник спор, тк ее образование не соответствует профстандарту педагога-психолога, а он мне тычит, что есть ЕКСД, который не отменён и ссылается на него. Какое законодательство я нарушу, если приму такого претендента? И что в моем случае важнее Профстандарт или ЕКСД? Не забываем что это педагогическая должность и организация является госучреждением!
ОтветитьНа должность педагога-психолога назначается лицо, отвечающее следующим требованиям: высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология», стаж работы от 2 лет.
1.6. Педагог-психолог должен знать:
- законы РФ, постановления и решения Правительства РФ и федеральных органов управления по вопросам образования;
- нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, профориентации, занятости обучающихся (воспитанников) и их социальной защиты;
- общую психологию, педагогическую психологию и общую педагогику, психологию личности и дифференциальную психологию, детскую и возрастную психологию, социальную психологию, медицинскую психологию, детскую нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику;
- основы дефектологии, психотерапии, сексологии, психогигиены, профориентации, профессиоведения и психологии труда, психодиагностики, психологического консультирования и психопрофилактики;
- современные методы индивидуальной и групповой профконсультации, диагностики и коррекции нормального и аномального развития ребенка.
Конституционный Суд РФ в определении от 10.11.2002 N321-О отметил, что, согласно правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации, к числу законодательных актов, утративших силу, следует относить акты не только формально отмененные, но и фактически не действующие в силу издания более поздних актов, которым они противоречат.
При приеме на работу бухгалтера психологом будут нарушены требования профстандартов ст.195.1,195.2 ТК РФ.
Ликвидирую ип на енвд:
Сначала подаю документы на ликвидацию, потом обязательно мне после получения документов о ликвидации сниматься с учета как плательщик енвд или нет? И далее просто как обычно готовлю декларацию до 20 апреля сдаю?
ОтветитьУважаемая Екатерина!
Ст. 346.32 НК РФ.
Шаг №1: Собираем пакет документов на закрытие ИП
Вам понадобится прежде всего оформить заявление на закрытие ИП.
Это заявление нужно оформить по стандартной форме № Р 26001.
Как видите, придется заполнить одну страницу заявления, в которой нужно указать всего несколько строк:
1. ОГРНИП;
2. ИНН;
3. ФИО;
4. и указать свои контактные данные для связи. Не забудьте указать свой email-адрес и телефон!
Важный момент: Если Вы предоставите это заявление лично в инспекцию, то необходимо расписаться на нем в присутствии сотрудника налоговой, который будет принимать документы (не забудьте взять паспорт и основные документы по ИП).
Если Вы хотите подать заявление через другого человека или почтой, то Ваша подпись должна быть заверена нотариально.
Шаг №2: Платим госпошлину за закрытие ИП
Да, так и есть. Чтобы пройти процедуру закрытия ИП необходимо заплатить госпошлину в размере 160 рублей.
Чтобы сформировать квитанцию на оплату госпошлины достаточно пройти на специальный сервис на официальном сайте Налоговой РФ и выполнить простейшие инструкции по ее заполнению.
Обратите внимание, что если будете подавать документы на закрытие через МФЦ (МногоФункциональный Центр), то необходимо выбрать пункт «Государственная пошлина за регистрацию прекращения ФЛ в качестве ИП при обращении через многофункциональные центры» (на рисунке ниже под зеленой чертой). В противном случае, у вас могут не принять документы на закрытие ИП.
После этого квитанцию необходимо распечатать и оплатить в любом отделении “Сбербанка”.
У вас должно получиться примерно вот такая квитанция на оплату госпошлины:
Важный момент: Обязательно сделайте ксерокопию оплаченной квитанции для себя на всякий случай!
Дело в том, что оригинал этой квитанции будет сдаваться в налоговую, а Вы на всякий случай должны иметь ксерокопию! Чтобы была возможность доказать факт оплаты госпошлины…
Также обратите внимание, что при закрытии ИП с 1 января 2019 года в электронном виде, через сайт ФНС, госпошлину платить не нужно. Но для этого потребуется купить цифровую подпись. Впрочем, я уже говорил об этом в самом начале статьи.
Шаг №3: Документ, подтверждающий представление сведений в территориальный орган Пенсионного фонда
На самом деле, предоставление такого документа сейчас не является обязательным, так как обмен данными между ПФР и МНС происходит по своим каналам. Но лучше позвоните в свое отделение Налоговой и уточните этот момент. Просто спросите, нужны ли им данные из ПФР в бумажном виде на закрытие ИП.
Также учтите, что некоторые налоговые инспекции не дадут Вам закрыть ИП, пока не предоставите им такую справку из ПФР об отсутствии задолженности по оплате всех необходимых взносов.
Шаг №4: Несем документы в Налоговую Инспекцию
Здесь есть несколько вариантов подачи документов на закрытие ИП:
1. Отдаем документы лично;
2. Через представителя по нотариально удостоверенной доверенности;
3. По почте с объявленной ценностью и описью вложения;
4. В электронном виде с помощью сервиса «Подача электронных документов на государственную регистрацию» на официальном сайте Налоговой России
Я бы рекомендовал лично сходит в налоговую инспекцию, так будет надежнее и наверняка появятся некоторые нюансы, о которых Вы сможете узнать только от сотрудника ФНС. Да и быстрее так будет, если возникнут проблемы.
Шаг №5: Получаем документы о том, что ИП снято с регистрации в ФНС
На шестой рабочий день Вы получите официальный документ, который подтверждает окончание процедуры закрытия ИП.
Вам дадут на руки лист записи из ЕГРИП. Если же Вы неверно оформили документы, то получите извещение с причинами отказа на закрытие ИП. Как правило, повторюсь, речь идет об ошибках заполнения документов.
Шаг №6: Нужно ли сниматься с учета в ПФР и ФФОМС?
Информация о закрытых ИП передается по межведомственным каналам и, мол, теперь не нужно самостоятельно сниматься с учета после закрытия ИП…
Но я настойчиво рекомендую обратиться в ПФР и ФФОМС для того, чтобы решить этот вопрос. Тем более, если Вы состоите на учете как работодатель. Это необходимо сделать для того, чтобы провести сверку по долгам перед этими фондами и сдать ВСЮ закрывающую отчетность по себе и своим сотрудникам (если они были).
И еще раз обращу Ваше внимание, что если Вы нанимали сотрудников, то придется сниматься с учета как работадатель в ФСС и в ПФР и в ФФОМС.
Удачи!
Несовершеннолетнего лишили права приватизации в 1993 году, в 2019 г при продажи квартиры риэлтор находит решение, что полную сумму денежных средств забирает этот молодой человек, который был лишён права, и при этом составляется соглашение, что деньги мать отдает как компенсация, в счёт лишённого права, чтоб сын не смог подать в суд, на признание частично не действительной сделки по приватизации в части 1/2.Вопрос: имеет ли права подать иск сын по признанию своего права на 1/2 доли квартиры, если подпишет соглашение, что получил деньги от матери?
ОтветитьПраво подать исковое заявление сын имеет, ст.131, 132 ГПК РФ, никто его в этом не ограничит. Надо будет заявить требование о восстановлении срока исковой давности, так как сын был несовершеннолетний, уехал из города, учился в ВУЗе, более и др. основания. Тогда суд рассмотрит по существу все Ваши доводы и примет решение.
Как правильно написать отзыв на заявление конкурсного управляющего о признании недействительного договора купли-продажи. Договор купли продажи совершен 01.02.2016 год, а 28.09.2017 года МРИ ФНС №19 по Свердловской области было подано заявление о признании должника (Октябрьское потребительское общество) банкротом.
ОтветитьСогласно статье 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротстве).
Согласно ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий вправе подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником.
Согласно требованиям п. 1 ст. 61.1 Закона о банкротстве Федерального закона от 26.10.02 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.
Из текста заявления о признании сделки должника недействительной следует, что арбитражный управляющий оспаривает сделку по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве.
В силу пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.
Разъяснениями, содержащимися в пп. 1 п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63) установлено, что по правилам главы III.1 Закона о банкротстве могут оспариваться действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств.
Разъяснениями, содержащимися в пп. 6 п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63) установлено, что по правилам главы III.1 Закона о банкротстве могут оспариваться действия по исполнению судебного акта, в том числе действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе передача должником иного имущества в собственность кредитора).
В соответствии с пунктами 8, 9 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63, пункт 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки.
В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки имеет место, в частности, в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия на момент ее заключения существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.
При сравнении условий сделки с аналогичными сделками следует учитывать как условия аналогичных сделок, совершавшихся должником, так и условия, на которых аналогичные сделки совершались иными участниками оборота.
На основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве может быть оспорена также сделка, условия которой формально предусматривают равноценное встречное исполнение, однако должнику на момент ее заключения было известно, что у контрагента по сделке нет и не будет имущества, достаточного для осуществления им встречного исполнения.
Судам необходимо учитывать, что по правилам упомянутой нормы могут оспариваться только сделки, в принципе или обычно предусматривающие встречное исполнение; сделки же, в предмет которых в принципе не входит встречное исполнение (например, договор дарения) или обычно его не предусматривающие (например, договор поручительства или залога), не могут оспариваться на основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, но могут оспариваться на основании пункта 2 этой статьи.
При определении соотношения пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве судам надлежит исходить из следующего.
Если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем, наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.
Если же подозрительная сделка с неравноценным встречным исполнением была совершена не позднее чем за три года, но не ранее чем за один год до принятия заявления о признании банкротом, то она может быть признана недействительной только на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве при наличии предусмотренных им обстоятельств (с учетом пункта 6 настоящего Постановления).
Судом в случае оспаривания подозрительной сделки проверяется наличие обоих оснований, установленных как пунктом 1, так и пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
В отзыве надо сослаться на пропуск срока давности, что является самостоятельным основанием в отказе заявителю в требовании.
«В какой орган обращаться если нам как физ. лицу с аукциона сельским поселением был продан земельный участок для индивидуального строительства с натуральной свалкой, которая скапливалась годами, приобрели мы его в декабре перед новым годом, границы сказали покажут только весной т как снежный покров нет возможности показать, когда нам его показали мы взялись за голову, а так же продали без подъезда.»
ОтветитьЧастью 9 ст. 38 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» установлено, что при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае, если указанные в настоящей части документы отсутствуют, границами земельного участка являются границы, существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.
В силу ч. 1 ст. 28 указанного Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ воспроизведенная в государственном кадастре недвижимости ошибка в документе, на основании которого вносились сведения в государственный кадастр недвижимости является кадастровой ошибкой в сведениях.
В соответствии со ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.
Согласно подп. 4 п. 2 ст. 60 ЗК РФ действия, нарушающие права на землю граждан и юридических лиц или создающие угрозу их нарушения, могут быть пресечены путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
Обращайтесь в суд с иском.
Избили сына в ночном клубе, как нам себя вести.
ОтветитьЕсли человек подвергся избиению, то в отношении виновных лиц может быть возбуждено уголовное дело по факту побоев, истязания или причинения вреда здоровью различной тяжести.
Побои чаще всего характеризуются неоднократным нанесением ударов, которые не повлекли расстройства здоровья.
Истязание имеет место, когда человек подвергается систематическому избиению или психологическому воздействию.
Причинение легкого вреда здоровью характеризуется кратковременным расстройством здоровья и незначительной утратой трудоспособности.
Вред здоровью средней тяжести влечет значительную утрату трудоспособности (не менее чем на 1/3) и длительное расстройство здоровья.
Причинение тяжкого вреда здоровью характеризуется массой признаков, которые подробно расписаны в ст.111 УК РФ, но в целом они сводятся к причинению вреда здоровью опасного для жизни, потерей органа или функции органа и стойкую утрату трудоспособности или потерю профессиональной трудоспособности.
Куда обращаться при избиении?
Многие априори скажут, что в подобной ситуации необходимо жаловаться в полицию. Да, это так. Только в некоторых случаях можно избавиться от лишней волокиты и напрямую обратиться в суд.
Важно! Для того, чтобы снять побои, нужно обратиться в полицию с заявлением по данному факту и направлением на судебно-медицинскую экспертизу. Однако, вы можете снять побои самостоятельно в бюро судебно-медицинских экспертиз.
Следует обратить внимание на то, что нанесение побоев и причинение легкого вреда здоровью являются делами частного обвинения, поэтому возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя. Остальные виды вреда здоровью и истязание относятся к делам публичного обвинения и могут быть возбуждены не только по заявлению потерпевшего, но и на основании других документов (например, рапорта об обнаружении признаков преступления).
Для категории дел частного обвинения характерно также отсутствие обязательного предварительного расследования перед направлением дела в суд.
Важно! На практике, если известны все данные о лице причинившем легкий вред или побои, потерпевший сразу вправе обратиться в суд и требовать возбуждения и расследования уголовного дела непосредственно в суде.
Оформление заявления в суд
Заявление в судебный орган по факту совершения указанных преступлений должно содержат:
название суда и его адрес;
событие преступления, его время, место и обстоятельства его осуществления;
просьба о принятии материалов к производству;
персональные и паспортные данные потерпевшего;
персональную информацию подозреваемого лица;
перечень вызываемых свидетелей;
подпись заявителя.
К документу прилагаются копии материалов для подозреваемого. В заявлении делается отметка о том, что потерпевший осведомлен об ответственности за ложный донос.
Оформление заявления в полицию
Заявление в полицию по факту указанной категории преступлений, а также по иным преступлениям, связанным с причинением вреда здоровью, подается в произвольной форме, обязательно указать паспортные и контактные данные заявителя, а также сделать отметку о предупреждении об ответственности за ложный донос. На практике стоит также указывать сущность ситуации, время, место совершения, личность предполагаемых преступников.
Важно! Подробно расписывать нет необходимости, поскольку более детально сотрудники полиции будут опрашивать позднее.
Также следует напомнить сотрудникам полиции и можно указать в заявлении о необходимости дать направление на судебно-медицинскую экспертизу. В связи с тем, что следы преступления (кровоподтеки, гематомы) могут исчезнуть (особенно это касается побоев), затягивать с фиксацией телесных повреждений не стоит.
Иногда на практике фиксация повреждений не нужна, поскольку они уже являются зафиксированными. Это в случае попадания с телесными повреждениями непосредственно в лечебное учреждение. Также не нужно в данной ситуации и обращение в полицию, поскольку учреждение скорой медицинской помощи обязано сообщать о всех фактах насильственных телесных повреждений в полицию.
Важно! После рассмотрения заявления сотрудники полиции должны вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или о его возбуждении, которые могут быть обжалованы прокурору.
На практике иногда, когда недостаточно времени чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела, не проведены все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники полиции отказывают в возбуждении уголовного дела, направляют материал проверки по заявлению в прокуратуру, прокурор выносит постановление об отмене вышеуказанных постановлений и направлении материалов на дополнительную проверку.
По данной категории правонарушений чаще всего уголовные дела возбуждаются сразу.
Важно! Подводя итог, стоит акцентировать внимание на том, что основным моментом для потерпевшего будет обращение в полицию (суд) и своевременная фиксация повреждений. Поэтому стоит отнестись к данному событию со всей ответственностью и не медлить с указанными мероприятиями.
Ответ отключен модератором
Хочу оформить пособия на ребенка в МФЦ. На данный момент отец ребенка находится в другом городе. Можно ли в МФЦ предоставить копии его документов (оригиналы ему нужны) ?
ОтветитьНет не получится оформить только с копиями.
Какие документы необходимы для детского пособия до 1,5 лет
для работающих родителей в МФЦ необходимо предоставить:
Заявление на пособие согласно образца (оформляется на месте)
Оригинал справки о составе семьи (можно на месте)
Свидетельства о рождении (если ребенок достиг 14 летнего возраста — паспорт гражданина)
Справку о доходах семьи за последние три месяца
Оригиналы паспортов родителей и ксерокопии (копии можно сделать на месте)
Для детей от 16 лет справка из места учебы
Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 1012 н (ред. от 24.09.2018) "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2009 N 15909)
Я хочу лишить родительских прав бывшего мужа или сделать так, чтобы его общение с ребёнком было кратковременным и чтобы он не мог его забирать к себе на целое лето.
Ребёнку 5 лет, мы в разводе 1,5 года. Раньше он особо не претендовал на общение с ребёнком, сейчас начал приезжать и общаться, забирать на целый день. Сообщил мне о своём намерении забрать ребёнка к себе в другой город на все лето. Я категорически против. Отец ребёнка бывает агрессивен и неадекватен, в браке позволял себя ударить меня, кричать на детей. Очень пугал этим младшего. Я в декрете была финансово зависима и некуда было уходить, поэтому терпела 4 года. Потом я вышла на работу, разошлась с ним, купила в ипотеку квартиру, где проживаю с младшим сыном. Старший учится в универе в другом городе. К сожалению за 4 года ни разу не сняла побои, не писала заявление в полицию. Сегодня он пришёл, во время спора о том, что ребёнка я ему не отдам ударил по голове телефоном, у меня рассечена кожа на голове, наложили швы. Я обратилась в полицию, написала заявление, но без передачи в суд. На текущий момент я хочу его таким образом предупредить, что делу дам ход, еслибудет настаивать о переезде ребёнка.
Подскажите, пожалуйста, какие Документы, свидетельства, или ещё что то я должна собрать, чтобы через суд лишить его права увозить ребёнка из города. Он работает инженером в хорошей компании, ушёл с прежней Работы, где у него были конфликты. На данный момент бросил пить, курить (к сожалению на учете не стоял у врачей по этому поводу, хотя злоупотреблял). Женился в 4 й раз, алименты платит.
ОтветитьЛишить родительских прав отца вы можете при разных жизненных обстоятельствах. Это реально сделать, если:
вы в браке или уже разведены;
отец не платит или платит алименты (Подробнее об этом можно узнать здесь);
он согласен или не согласен с лишением прав;
он сидит в тюрьме или находится на воле и т.д.
В каждом отдельном случае есть свои юридические нюансы. Профессиональный юрист всегда может проконсультировать, как лишить родительских прав несостоявшегося отца ребенка конкретно в ваших жизненных обстоятельствах. В целом вы должны понимать одно: проблема всегда решаема. Не стоит тянуть время и доводить ситуацию до тупика только потому, что вы чего-то не знаете или боитесь. Изучите вопрос, заручитесь поддержкой юриста – и в вашей жизни и жизни вашего ребенка все обязательно наладится.
Как лишить законных родительских прав отца без его согласия?
Ст. 69, 70, 71 Семейного кодекса Российской Федерации.
Лишение прав возможно исключительно и только (и всегда) через суд. Согласия отца на это не требуется: оно никак не повлияет на решение суда. Сначала сделайте запросы в различные инстанции и подготовьте доказательную базу. Потом составляйте иск и подавайте в суд по месту проживания отца.
Как лишить законных родительских прав отца ребенка без его согласия, если неизвестно его место жительства? Надо принять меры и попытаться его найти.
Если попытки будут безуспешными, вы можете подавать иск по последнему известному вам (или другим) адресу проживания ответчика. Если же вы заявите требования о лишении отцовства вместе с требованиями о взыскании алиментов, такое дело будет рассмотрено по вашему месту проживания.
Как лишить родительских прав отца, если он согласен?
Добровольный отказ от отцовства законодательством не предусмотрен. Мужчина не может быть лишен этих прав по своей инициативе. Лишение отцовства возможно только при серьезных проступках с его стороны по отношению к ребенку. А инициатором такого лишения могут выступить: мать, опекун/попечитель, прокуратура, органы опеки, другие организации, чьей компетенцией является охрана прав несовершеннолетних.
Процедура лишения будет обычной, через суд. На заседании отец может сказать, что он согласен на лишение прав. Но суд принимает решение, исходя из наличия оснований для этого, и с учетом заключения органов опеки. Лишение отцовства – серьезный шаг. Поэтому суд сначала, скорее всего, ограничит отца в правах.
Если подачу иска инициирует мать, а отец говорит ей, что проблем никаких не будет: он согласен, и подтвердит это на суде – обольщаться ей не стоит. Нельзя расслабляться и не готовиться к суду. Необоснованная позиция истца в делах данной категории обречена на провал, даже если ответчик с ней согласен. Надо найти реальные основания и собрать все необходимые доказательства. Тогда дело решится в вашу пользу.
Лишить родительских прав отца: с чего начать?
Первый и один из самых значимых этапов – досудебная подготовка. Сначала вы должны обратиться во все возможные органы для сбора доказательной базы. Давайте разберемся, куда обращаться в каждом конкретном случае, и какие документы вы должны получить.
Если супруг совершил преступление, вам надо обратиться в суд за копией приговора суда. Там будет указан состав преступления, какой вред нанесен, а также представлены доказательства вины ответчика.
Вы можете обратиться в правоохранительные органы и затребовать копии постановлений об административных правонарушениях, совершенных супругам. Возьмите справку о всех вызовах милиции на дом. Можно попробовать взять у участкового характеристику личности супруга.
Если вам нужна справка об алиментной задолженности, обращайтесь к судебным приставам, где открыто ваше исполнительное производство. У них вы дополнительно можете получить копии документов об административном штрафе за уклонение от выплаты, и даже об уголовной ответственности.
Обратитесь во все возможные инстанции, чтобы суд мог увидеть характеристику личности вашего супруга не только с ваших слов. Возьмите показания учителей, воспитателей, соседей, характеристики с нескольких мест работы и т.д.
Один из самых важных шагов – получить поддержку органов опеки. Для этого напишите заявление с просьбой провести проверку. Они обследуют условия жизни ребенка, выяснят, какие сложились отношения родителей с ребенком, материальный статус членов семьи и их возможности содержать ребенка и т.д. В своем заключении органы опеки могут подтвердить, что дальнейшее проживание ребенка с отцом несет реальную угрозу. Тогда суд примет решение о выселении отца без предоставления ему жилплощади.
Что нужно, чтобы лишить законных родительских прав отца?
Когда вы собрали доказательную базу, пришло время составить иск. В шапке указываете название районного суда, истца по делу (ребенка), его представителя (второго родителя или опекуна), ответчика. Надо указать дату рождения, место работы, адрес проживания, контактные телефоны.
По середине пишете название иска (о чем он), и сам текст. По тексту надо сухим юридическим языком изложить все значимые для принятия решения обстоятельства и факты, и привести подтверждающие документы и другие доказательства. В просительной части укажите свои требования со ссылкой на нормы закона, которые регулируют данные вопросы. Составьте список прилагаемых документов. Внизу поставьте дату и подпись.
Когда иск готов, вам надо подать его в суд. Это можно сделать тремя способами:
через канцелярию соответствующего суда;
отправить письмом с уведомлением;
отдать непосредственно судье на приеме.
Последний способ предпочтительнее, потому что судья просмотрит пакет документов и скажет вам, каких доказательств не достает, также уже на стадии приема вашего иска, судья может вам выдать судебный запрос для того, чтобы вы смогли получить ряд доказательств, которые по вашей простой просьбе или даже письменному обращению полномочные органы предоставить не в праве.
Это относится, например, к характеристикам на детей из образовательных учреждений или из государственных поликлиник. Часто, воспитатели, педагоги или даже лечащие врачи детей совсем не против написать вам нужную характеристику и без лишних запросов и волокиты, но, по той причине, что суд принимает только соответствующим образом оформленные документы, справки и характеристики (а это значит заверенные подписями и печатями), то простое объяснение классного руководителя или лечащего врача ребенка без нужной печати скорее всего суд не примет. Для возможности простановки на объяснения всех нужных печатей и подписей должностных лиц, как правило, и требуется официальный судебный запрос.
После получения на руки запросов суда, разъяснений суда касательно неточностей в вашем иске (если такие имеются) вы можете получить судебную повестку для явки на подготовку дела к разбирательству.
Несмотря на то, что многие пренебрегают данной стадией процесса и даже считают ее незначительной, мы настоятельно рекомендуем вам потратить свое время и явиться на подготовку дела к заседанию.
Во-первых, это позволит вам сразу, еще до заседания передать судье дополнительные, полученные вами доказательства.
Во-вторых, это еще одна дополнительная возможность для вас получить нужные запросы для получения сведений, например, об отсутствии ответчика в жизни ребенка, наличии алкоголизма или же возможность запросить необходимое постановление или приговор суда.
В-третьих, скорее всего уже на этом этапе вы сможете узнать реакцию ответчика, получить его возражения, а значит к самому заседанию, сможете быть во всеоружии.
В-четвертых, вы уже на этом этапе зарекомендуете себя, как ответственный человек, сильно заинтересованный в исходе процесса.
После проведения подготовки дела, будет назначено непосредственно и само судебное заседание. Как правило, оно назначается не раньше, чем через две-три недели после проведения подготовки. Такой срок дается для того, чтобы все необходимые процессуальные действия были успешно проведены и завершены, а также для того, чтобы за это время успеть известить всех лиц, проходящих участниками по делу.
В дату самого судебного заседания вам нужно явиться в суд в назначенное время, принести с собой все имеющиеся документы-доказательства, возможно, какие-то новые появившиеся сведения, обязательно подготовить и позвать с собой свидетелей, которых суд сможет опросить в зале заседания по вопросу известных им обстоятельств и фактов по вашему делу.
Само заседание будет проходить с обязательным участием органов опеки, а также прокурора. Эти лица призваны на суд для того, чтобы проконтролировать, не нарушаются ли права самого главного участника процесса – несовершеннолетнего ребенка. По этому вопросу должностные лица могут предоставлять свое заключение, давать суду пояснения, а также задавать всем лицам, участвующим в деле, вопросы. Не важно, будь то истец, ответчик или свидетель.
Что нужно на стадии судебного рассмотрения? Изложить свою позицию, задать ответчику вопросы, отвечать на вопросы суда, прокурора, органов опеки и ответчика.
При изложении позиции, важно не уходить далеко от сути, а говорить все четко, понятно и по делу. Желательно фактические данные подтверждать сразу и нормами закона, не забудьте рассказать обо всех важных деталях, главное, чтобы ваша позиция выглядела более обоснованной и значимой.
Не бойтесь задавать ответчику прямые вопросы, касающиеся ребенка. Список вопросов для контр-стороны желательно также подготовить заранее, чтобы в самый ответственный момент, как это часто бывает, все важное и нужное не вылетело из вашей головы.
После того, как дело и все его аспекты будут рассмотрены, а также заслушаны мнения полномочных защищать права ребенка лиц по вопросу лишения прав, судья удалится в совещательную комнату и, основываясь на материалах дела, выступлениях лиц, а также нормах закона, вынесет решение.
Что нужно на стадии судебного рассмотрения? Изложить свою позицию, задать ответчику вопросы, отвечать на вопросы суда, прокурора, органов опеки и ответчика.
После принятия решения, если вы с ним не согласны, нужно его оспорить. Если согласны, подождите вступления в законную силу. После этого наступает стадия исполнительного производства.
Как можно лишить законных родительских прав отца?
О процедуре лишения отцовства сказано выше, об основаниях читайте ниже. А сейчас давайте разберем такой момент: когда лишать отцовства, до развода или после? Ваши с мужем правоотношения никак не влияют на его отношения с ребенком. Поэтому вопрос лишения прав решается независимо от того, вы развелись или официально все еще находитесь в браке. Единственная разница будет в том, что в случае развода вам надо приложить к исковому заявлению копию свидетельства о разводе.
Как можно лишить родительских прав отца после развода? Через суд, по общим основаниям. Когда вы развелись, он перестал быть вашим мужем. При этом он не перестал быть отцом: у него по-прежнему есть права и обязанности в отношении совместных детей. Тот факт, что он, возможно, не живет с вами, не должен влиять на желание отца проводить время с ребенком и участвовать в его воспитании. Хороший отец будет продолжать навещать ребенка и общаться с ним любыми способами. А если ребенок ему не нужен, он оправдает свое безразличие тем, что переехал. Если отец не живет с вами, подавайте иск по его новому месту проживания.
За что можно лишить законных родительских прав отца?
В шестьдесят девятой статье семейного кодекса содержится список оснований для лишения отцовства. Он не может быть дополнен, но надо знать, как правильно толковать ту или иную юридическую формулировку. Обычно такие разъяснения находятся в постановлениях пленума ВС. Если после ознакомления вам покажется, что ни одно из оснований не подходит под вашу ситуацию – не спешите делать выводы. В этом вопросе лучше проконсультироваться с профессиональным юристом.
За что могут лишить законных родительских прав отца? Это может быть:
нежелание содержать ребенка материально;
уклонение от уплаты назначенных судом алиментов от полугода и дольше;
отсутствие заботы о физическом, духовном развитии, об обучении;
безосновательный отказ забрать ребенка из садика, школы, больницы, роддома, других подобных учреждений;
злоупотребление правами, когда решения в отношении ребенка принимаются ему в ущерб (например, при распоряжении детским имуществом);
склонение ребенка к преступлениям (воровству, проституции, попрошайничеству, порнографии и т.д.);
посягательство на его сексуальную неприкосновенность;
склонение к распитию спиртного, употреблению наркотиков;
жестокое обращение: побои, издевательства, постоянные оскорбления, эксплуатация, грубое обращение, любое унижение достоинства, пренебрежительное отношение и т.д. Все перечисленные способы должны представлять угрозу психическому или физическому здоровью малыша;
хронические алкоголизм, наркомания;
совершение преступлений по отношению ко второму супругу или ребенку, которые угрожают их жизни или здоровью.
Подробнее о толковании перечисленных выше оснований, и о том, какими документами их нужно подтверждать, можете почитать в разделе – Основания для того, чтобы лишить родительских прав.
Наиболее частые причины лишить отца родительских прав.
Причины лишить родительских прав отца в каждом конкретном случае могут быть совершенно различными, но наиболее частыми обычно выступают следующие:
1. Наркомания или алкоголизм отца.
Наркомания, как и алкоголизм, - это очень серьезные заболевания, которые не могут способствовать созданию нормальной атмосферы для воспитания малыша в семье. Часто, наркоманы и хронические алкоголики, уже не заботятся в жизни ни о чем, кроме себя самих и удовлетворения своих пагубных потребностей:
не работают;
крадут деньги из дома;
устраивают постоянные скандалы в помутнении рассудка при ребенке;
не контролируя себя, могут причинить ребенку как психологический, так и реальный физический вред.
Но бывает и другая грань:
Отец-наркоман или алкоголик попросту уходит и пропадает навсегда, забыв о том, что у него есть обязательства перед детьми.
По указанным выше причинам, лишение прав выступает обоснованной, а часто и необходимой мерой в защиту прав детишек.
2. Уклонение от выплаты средств на ребенка.
Данное основание очень распространено в практике рассмотрения дел категории лишения прав, но для его применения нужно:
предварительное обращение в суд с просьбой затребовать алименты с отца;
получение на руки судебных документов и предъявление их приставам;
возбуждение исполнительного производства по вашему заявлению;
продолжительное и злостное уклонение от уплаты средств на малыша;
получение официального расчета о долге.
Когда, данные процедуры вами выполнены и имеется реальный, официально подтвержденный долг, вы можете прикладывать соответствующую справку к вашему письменному прошению и подавать документацию в суд.
3. Жестокое обращение к ребенку.
Жестокость по отношению к малышу, к сожалению, - это также довольно частая причина, по которой приходится обращаться в суд с лишением горе-отца его прав.
Жестокость к ребенку может проявляться в следующем:
причинение ребенку побоев;
изнасилование малыша;
наличие постоянного психологического давления на ребенка;
нанесение ребенку реальных физических травм;
применение к ребенку таких методов воспитания, которые не допустимы законом и моралью;
постоянное унижение ребенка;
иные возможные проявления жестокости, которые могут причинить ребенку моральный, психологический или же реальный физический вред.
4. Самоустранение из жизни малыша.
Это также одна из наиболее часто встречаемых на практике причин. Определенная размытость формулировки с одной стороны предоставляет заявителю определенную свободу в доказывании, с другой – данное основание наиболее тяжело подтвердить в суде.
Так, устранение из жизни малыша может выражаться в следующем:
в отсутствии помощи в воспитании;
в отсутствии помощи в обучении и приучении к труду;
в фактическом исчезновеним из жизни ребенка;
в уклонении от общения с ребенком посредством личных встреч, а также телефонных разговоров;
в отсутствии какой-либо материальной помощи;
в отсутствии заботы о здоровье малыша.
Как правило, для доказывания этого понадобятся:
справки из школы/гимназии и характеристики;
справки из детского садика и характеристика;
справка из поликлиники;
справка из дополнительных кружков и занятий;
показания свидетелей;
заключение психолога;
справка о долге по алиментам.
Указанные причины на практике применяются наиболее часто, причем, применяться они могут:
по отдельности;
в своей совокупности.
Но нужно учитывать, что если вы обращаетесь к нескольким основаниям сразу, то доказывать вам придется все основания и собрать необходимое количество документов для доказуемости всех указанных вами фактов.
Как лишить законных родительских прав отца алкоголика?
Если ребенок воспитывается в семье, где отец постоянно пьет, это сильно сказывается на его психическом здоровье. Ребенка надо оградить от неблагополучного влияния. Поэтому перед многими матерями встает вопрос, как можно лишить законных родительских прав отца алкоголика?
Хронический алкоголизм является одним из законодательно установленных оснований для лишения отцовства. Эта болезнь требует документального подтверждения. Лучше всего, если отец ребенка стоит на учете у нарколога. Если он проходил лечение, вы можете взять справки лечащих врачей.
Допустимыми доказательствами будут показания свидетелей (воспитателей, учителей, соседей, родственников и т.д.) Можно взять характеристики с одного или нескольких мест работы. Возможно, его увольняли «за пьянку» по статье – тогда подойдет выписка из трудовой книжки.
Если вам приходилось вызывать милицию, когда супруг был в состоянии алкогольного опьянения, он наверняка проходил принудительное медицинское освидетельствование. В протоколах и постановлениях об административных нарушениях должно быть указано, что он находился в нетрезвом состоянии. Возьмите копии и приложите их в качестве доказательств.
Как лишить отца родительских прав, если он пьет? Если вы докажете суду сам факт алкогольной зависимости, будет ли этого достаточно для лишения отцовства? Нет. Когда свидетели будут давать показания, очень важно показать суду, что отец не просто пьет, а доставляет ребенку этим страдания физического и/или психического характера.
Покажите опасность, которую несет пьющий отец для ребенка. Если не будет причинной связи между алкоголизмом и страданиями ребенка, суд сочтет ваши доводы необоснованными и откажет в удовлетворении иска.
Я с мужем развелась и сменила фамилию на девичью. Ребенок родился до заключения брака 26.08.2016. а брак и установление отцовства было 10.09.2016. Могу ли я сменить фамилию ребёнку без согласия отца на свою?
ОтветитьСначала простой случай: ребенку исполнилось 14-ть лет. Для перемены имени (любой) достаточно прийти в ЗАГС ребенку и обоим родителям (или попечителю) и подать заявление.
Если согласия у родителей нет — придется подавать в суд. Причем в суд будет подавать сам ребенок, а ответчиком будет родитель (или оба, если возражают оба).
Случай сложнее: ребенку нет 14-ти лет.
Если уже исполнилось 10-ть — потребуется его согласие (заявление напишет в органе опеки).
Но для перемены имени ребенку, не достигшему 14-ти лет требуется разрешение органа опеки и попечительства. Во-первых, какого? Того, где фактически живет ребенок.
Далее. Вопрос о перемене собственно имени или отчества может быть решен только по совместной просьбе родителей. То есть, в орган опеки обязательно должны обратиться оба родителя. Если один из них не согласен — заявление не рассматривается вообще. Разумеется, если один из родителей лишен родительских прав, признан недееспособным или умер — то заявление пишет оставшийся родитель, а второго по понятным причинам не спрашивают.
Со сменой фамилии ситуация иная — обратиться может один из родителей и просить сменить фамилию ребенка на свою. Тут орган опеки должен «учесть мнение другого родителя». Однако, п.2. ст. 59 Семейного кодекса предусмотрел исключения: учет мнения другого родителя не обязателен, если он лишен родительских прав, недееспособен, умер — ну, это понятно, а также в случае, если родители проживают раздельно, и место нахождения второго родителя установить невозможно, или он уклоняется без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка.
Кто устанавливает эти обстоятельства? Орган опеки. А мать (как правило, речь идет о матери) должна представить в орган опеки доказательства этих обстоятельств (решение суда о признании безвестно отсутствующим, справку из полиции о розыске, справку от приставов о неуплате алиментов или что-то иное, что позволит органу опеки сделать вывод: неизвестно место пребывания, или уклоняется от воспитания и содержания).
Есть ещё один интересный вариант. Ребенок «без отца» (то есть отцовство официально не устанавливалось), в этом случае, мать может обратиться с просьбой изменить фамилию ребенка на свою, которую она носит в момент обращения с такой просьбой. Например, вышла замуж. Но, обратите внимание, это применимо только если отцовство не устанавливалось, а ребенок рожден вне брака.
Два слова про «нельзя». Нельзя «просто» поменять фамилию ребенку, достигшему 14-летнего возраста, если второй родитель против. Только через суд.
Даже если отец лишен родительских прав, а мама хочет сменить ребенку фамилию (до 14 лет) — нужно разрешение органа опеки. Тем более, если отец «жив-здоров». После 14-ти лет — достаточно согласия мамы.
И последнее. Если мама выйдет замуж и возьмёт фамилию нового мужа, никаких изменений в свидетельство о рождении её ребенка внесено не будет! Там так и останется та фамилия мамы, которая была там изначально. Изменить эту запись можно только если родитель произведет именно регистрацию перемены имени.
Иными словами: если у вас ребенок, а вы выходите замуж — не берите фамилию нового мужа сразу, сделайте на следующий день перемену имени, сменив фамилию. В таком случае в запись о рождении вашего ребенка внесут вашу новую фамилию. В противном случае — будете носить с собой не только свидетельство о рождении ребенка, но и свидетельство о браке. А то ж на границе, например, никто не поверит, что этот ребенок — ваш.
Две статьи законов, которые вам «понадобятся».
ФЗ «Об актах гражданского состояния«
Статья 58. Перемена имени
1. Лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, вправе переменить свое имя, включающее в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество.
2. Перемена имени производится органом записи актов гражданского состояния по месту жительства или по месту государственной регистрации рождения лица, желающего переменить фамилию, собственно имя и (или) отчество.
3. Перемена имени лицом, не достигшим совершеннолетия, производится при наличии согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия на основании решения суда, за исключением случаев приобретения лицом полной дееспособности до достижения им совершеннолетия в порядке, предусмотренном законом.
4. Перемена имени лицу, не достигшему возраста четырнадцати лет, а также изменение присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя производится на основании решения органа опеки и попечительства в порядке, установленном статьей 59 Семейного кодекса Российской Федерации.
5. Перемена имени подлежит государственной регистрации в органах записи актов гражданского состояния.
Семейный Кодекс
Статья 59. Изменение имени и фамилии ребенка
1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста четырнадцати лет орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя.
(в ред. Федерального «закона» от 15.11.1997 N 140-ФЗ)
2. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при невозможности установления его места нахождения, лишении его родительских прав, признании недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка.
3. Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить его фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой.
4. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть произведено только с его согласия.
ДТП, тотал, виновник другой водитель. У меня полис КАСКО с уменьшаемой по периодам страховой суммой. Можно ли в данном случае применить следующие статьи законов:
- П. 1 Ст. 10 ГК Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент их заключения.
- П. 5 ст. 10 Закона об организации страхового дела предусмотрена обязанность выплатить страхователю полное возмещение в случае полной конструктивной гибели транспортного средства. (Определение Верховного Суда от 05.04 2016 N 18-КГ 15-252.
- П. 1 ст. 16 Закона «О защите прав потребителя»
Спасибо.
ОтветитьОпределение ВС РФ от 28.11.2017 г. Дело No91-КГ 17-7
Верховный суд РФ определил, что закон не запрещает установление размера страховой суммы ниже действительной стоимости автомобиля и допускает его последовательное уменьшение в течение действия договора страхования. Следовательно выплата будет в соответствии с полисом КАСКО и ст.929 ГК РФ.
Определение ВС РФ от 28.11.2017 г. Дело No91-КГ 17-7
Верховный суд РФ определил, что закон не запрещает установление размера страховой суммы ниже действительной стоимости автомобиля и допускает его последовательное уменьшение в течение действия договора страхования. Следовательно выплата будет в соответствии с полисом КАСКО и ст.929 ГК РФ.
Должна ли страховая компания в условиях договора КАСКО указывать, что страховая сумма установлена ниже рыночной стоимости автомобиля на момент страхования?
Определение ВС РФ со ссылкой на применение ст.929 ГК РФ лишнее подтверждение ранее озвученной мной позиции в первом ответе. Страховая при правоотношениях с потребителем должна ровно столько, о чем они договорились при заключении договора страхования. Ведь от условий договора зависит страховой тариф. И если обе стороны подписались на то, что страховая сумма ниже рыночной оценки, то ничего неправомерного тут нет (ст.421 ГК РФ) - свободу договора никто не отменял, а противоречий с законом тут нет. Статью 16 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" тут не применишь. Закон не обязывает осуществлять полное страхование. Его лимит может быть ограничен сторонами.
Фз 51. О воинской обязанности и военной службе. Это пункт за что может быть военный досрочно уволен. КАК НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ. подскажите что это за требования такие.
ОтветитьО возможности досрочного увольнения из армии говорится в федеральном законе РФ «О воинской обязанности и военной службе» в разделе «Увольнение с военной службы» и в статьях 23 и 24.
На досрочное увольнение имеют право те военнослужащие (офицеры, солдаты срочной службы, контрактники), у которых возникли следующие обстоятельства (ст. 23, ст. 24 и 51 ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе»):
ухудшение состояния здоровья (заболевание или травма), ставшего не годным или ограничено годным для службы в армии, подтвержденное военно-врачебной экспертной комиссией;
гибель родителей, родных брата или сестры в связи с исполнением ими обязанностей военной службы;
возбуждение следствия или судебного разбирательства в отношении военнослужащего, и, естественно, вступление в силу приговора суда;
лишение воинского звания;
назначение военнослужащего членом Совета Федерации или избрание его депутатом законодательного органа власти в каком-либо субъекте Федерации;
рождение второго ребенка.
Военные, проходящие службу по контракту, могут быть досрочно уволены по собственному желаний при наличии уважительных причин и в случаях:
невыполнения обязательств по контракту;
перехода на службу в таможенные органы, органы внутренних дел или налоговой полиции;
если член семьи контрактника не может по медицинским показаниям проживать в местности, где военный несет службу, и нет возможности перевода в другую часть, пригодную для проживания больного члена семьи;
переезда к новому месту службы супруга-военнослужащего;
необходимость постоянного ухода за больными родителями (усыновителями), родными братом или сестрой, бабушкой или дедушкой;
необходимость постоянного ухода, если о них больше не кому позаботиться, за родственниками - инвалидами I или II групп, достигшими пенсионного возраста или не достигшими 18 лет;
необходимость уходы за ребенком, не достигшим 18 –летнего возраста, если военнослужащий воспитывает его один.
В случае заболевания (инвалидности) близких родственников, состояние здоровья которых требует постоянного ухода, досрочное увольнение предоставляется на основе медико-социальной экспертизы по месту жительства заболевших.
Если военнослужащий получил травму (увечье, ранение), или у него выявлено заболевание, препятствующее полноценному прохождению службы, он должен пройти военно-врачебную экспертизу и по ее результатам обратиться с рапортом и заявлением о досрочном увольнении с военной службы к руководству части, в которой он несет службу. В случае получения во время несения службы увечья или ранения, досрочно уволенный военнослужащий имеет право на пособие.
При открытии счета на ребёнка органы опеки требует чтобы в банке в договоре прописали фразу, что деньги со счета могут снять Родители только по письменному разрешению органов опеки. Мы хотим продать квартиру и купить другую одновременно, у нас улучшение жилищных условий. Ни один банк не хочет добавлять эту фразу, что делать?
ОтветитьСогласно со стат. 28 гражданского кодекса России за любых малолетних граждан, которые еще не достигли 14 лет, сделки будут осуществляться только от имени самих законных представителей. Если же ребенку тем временем уже есть десять лет, то в соответствии со стат. No57 семейного кодекса России органы опеки, а также попечительства зачастую могут принимать решение только с согласия самого ребенка. Благодаря чему, все малолетние граждане после достижения десятилетнего возраста обязательно будут прописаны в заявлении на дальнейшее управление по основным вопросам относительно семей, а также детства. Все это имеется в администрации муниципального отделения. Разрешение органов опеки на снятие денежных средств, документы Чтобы получить разрешительный документ на дальнейшее снятие денег со счета малолетнего гражданина России, где придется в последующем предоставить в органы управления некоторые обязательные документации: Письменно заполненное заявление от законного представителя малолетнего гражданина России; Письменное заявление, то есть прямое согласие малолетнего гражданина, кто считается старше десяти лет; Основные документации, которые считаются удостоверением личности самих представителей, если же один из родителей умирает, тогда следует предоставить свидетельство о смерти, а также признание недееспособным кого-то из них; Свидетельство о рождении малолетнего гражданина, но или его паспорт при 14 летнем возрасте; Выписка из лицевых счетов, а также домовой книжки по месту прописки самого ребенка; Сберкнижка; Выписной лист по определенному счету (где определяется объем вклада); Договор при составлении банковского счета, но или вклада. Как же можно будет снять деньги, которые находятся на счету малолетнего гражданина России, и какие именно документации для этого потребуются? Если же руководствоваться статьей гражданского кодекса России, то чтобы получить разрешающий документ для снятия средств с основного счет малолетнего гражданина нужно будет заранее предоставить в дальнейшее управление относительно вопросов любой семьи и детства все указанные документации, в том числе ксерокопию свидетельства о непосредственном праве на управление наследством и так далее. Разрешение от соответствующих органов на дальнейшее снятие денег не потребуется, если ребенок тем временем достиг полного совершеннолетия. Таким образом, как только гражданин достигает восемнадцатилетнего возраста, то его деньгами распоряжаться не сможет никто кроме него самого. Любая приобретенная в момент нахождения брака дееспособность может быть сохранена в полном ее объеме, и только после расторжения брака до полного совершеннолетия, если же судебными органами не было принято основное решение о трате малолетним гражданином полной его дееспособности. К тому же малолетний гражданин России, который достиг 16 лет, можно будет считать полностью дееспособным гражданином, но только если тот работает в соответствии с трудовым соглашением, но или по контракту и с обязательным согласием родителей. Все это также предусматривается согласно со стат. 27 ГК РФ.
Я офицер пограничник, подскажите пожалуйста, могут ли меня уволить по несоблюдению условий контракта, если я служу без контракта уже 2 года. Рапорт на увольнение по болезни, после предоставления жилья мной написан 2 года назад. Начальник сказал, что обвешает выговорами и грубачами, после чего уволит по несоблюдению. Возможно такое? Получается, что отдав военной службе практически всю жизнь, я на старости лет могу остаться со своей семьей на улице без средств к существованию?
ОтветитьПopядoк увoльнeния вoeннoслужaщeгo пo сoстoянию здopoвья
Пpeждe всeгo вoeннoслужaщeму нeoбхoдимo пpoйти oбслeдoвaниe и пoлучить зaключeниe o нaличии и тяжeсти бoлeзни. Вoeннo-вpaчeбнaя кoмиссия пoслe oбслeдoвaния бoльнoгo и пoлучeния peзультaтoв oпpeдeляeт связь мeжду oбнapужeнным зaбoлeвaниeм и пpoхoждeниeм службы. Вo вpaчeбнoм зaключeнии мoгут быть укaзaны слeдующиe пpичины бoлeзни:
вoeннaя тpaвмa, eсли зaбoлeвaниe пoлучeнo в пpoцeссe выпoлнeния служaщим свoих oбязaннoстeй;
зaбoлeвaниe вслeдствиe paдиaциoннoгo oблучeния;
oбщee зaбoлeвaниe.
Дaлee вoeннoслужaщeму слeдуeт нaписaть paпopт нa увoльнeниe пo сoстoянию здopoвья и пepeдaть eгo свoeму нeпoсpeдствeннoму кoмaндиpу вмeстe с вpaчeбным зaключeниeм.
Пepeд oфopмлeниeм пpeдстaвлeния к увoльнeнию кoмaндиp oбязaн пpoвeсти сo служaщим личную бeсeду. Еe сoдepжaниe слeдуeт зaфиксиpoвaть в спeциaльнoй фopмe. Пpи пpoвeдeнии бeсeды мoгут пpисутствoвaть пpeдстaвитeли финaнсoвoй, юpидичeскoй и кaдpoвoй службы.
В листe бeсeды oтpaжaют слeдующиe свeдeния:
oснoвaния для увoльнeния;
выслугa лeт;
зaключeниe вoeннo-вpaчeбнoй кoмиссии;
oбeспeчeннoсть жильeм;
пpoсьбы вoeннoслужaщeгo.
Вaжнo: пoдписывaют дoкумeнт всe пpисутствующиe лицa, лист бeсeды oстaeтся в личнoм дeлe. Нeпoсpeдствeнный кoмaндиp oфopмляeт пpeдстaвлeниe к увoльнeнию, кoтopoe вмeстe с paпopтoм, мeдицинским зaключeниeм и кoпиeй листa бeсeды нaпpaвляeтся кoмaндиpу, имeющeму пpaвo издaния пpикaзa oб увoльнeнии.
Кaк нaписaть paпopт нa увoльнeниe пo сoстoянию здopoвья?
Кaкaя-либo стaндapтнaя фopмa paпopтa oфициaльнo нe утвepждeнa, нo eсть свeдeния и фaкты, кoтopыe нeoбхoдимo oтpaзить в дoкумeнтe пpи увoльнeнии пo бoлeзни:
Укaзaть пpичину, пo кoтopoй вoeннoслужaщий увoльняeтся. В дaннoм случae этo ухудшeниe сoстoяния здopoвья, пpи кoтopoм пpoдoлжaть службу нeвoзмoжнo.
Пepeчислить, кaкими дoкумeнтaми пoдтвepждaeтся зaбoлeвaниe.
Хoдaтaйствoвaть o нaпpaвлeнии личнoгo дeлa в вoeнкoмaт пo мeсту житeльствa.
Хoдaтaйствoвaть o пpeдoстaвлeнии жилплoщaди в сooтвeтствии с п. 1 ч. 9 ст. 15 Зaкoнa o стaтусe вoeннoслужaщих.
Увoльнeниe с вoeннoй службы пo сoстoянию здopoвья пoзвoляeт гpaждaнaм пoлучить oпpeдeлeнныe льгoты в oтнoшeнии пpaвa нa жилищe сoглaснo дaннoму Зaкoну. Если выслугa лeт сoстaвляeт 10 и бoлee лeт, ухoдящeму в oтстaвку вoeннoслужaщeму oбязaны пpeдoстaвить жильe пo выбpaннoму им пoстoяннoму мeсту пpoживaния. Тaкжe зa ним сoхpaняeтся пpaвo нa испoльзoвaниe сpeдств, зaчислeнных нa имeннoй нaкoпитeльный счeт сoглaснo Зaкoну o нaкoпитeльнo-ипoтeчнoй систeмe вoeннoслужaщих.
Выплaты вoeннoслужaщим пpи увoльнeнии пo сoстoянию здopoвья
Если сpoк вoeннoй службы сoстaвляeт мeньшe 20 лeт, увoльняющeмуся выплaтят пoсoбиe, paвнoe двум oклaдaм. В случae, кoгдa вoeнный пpoслужил бoльшe 20 лeт, eму пoлoжeнa выплaтa в paзмepe сeми oклaдoв. Пpи paсчeтe учитывaются тoлькo пoлныe гoды службы (бeз oкpуглeния кoличeствa в бoльшую стopoну). Если вo вpeмя службы oн пoлучил гoсудapствeнную нaгpaду, тo eму дoплaчивaют eщe oдин oклaд дeнeжнoгo сoдepжaния.
Пpи увoльнeнии пo зaбoлeвaнию, пoлучeннoму вслeдствиe вoeннoй тpaвмы, нa сeгoдняшний дeнь eдинoвpeмeннaя выплaтa сoстaвляeт 2 000 000 pублeй для служaщих пo кoнтpaкту и 1 000 000 pублeй для служaщих пo пpизыву. Если пoлучeниe вoeннoй тpaвмы пpивeлo к инвaлиднoсти гpaждaнинa, тo eжeмeсячнaя кoмпeнсaция выплaчивaeтся в paзмepe:
14 000 pублeй – для пepвoй гpуппы инвaлиднoсти;
7 000 pублeй – для втopoй гpуппы;
2 800 pублeй – для тpeтьeй.
Сoхpaнитe стaтью в 2 кликa:
Единoвpeмeнныe выплaты вoeннoслужaщим пpи увoльнeнии пo сoстoянию здopoвья и eжeмeсячныe кoмпeнсaции индeксиpуются кaждый гoд в сooтвeтствии с уpoвнeм инфляции.
Увoльнeниe вoeннoслужaщeгo пo сoстoянию здopoвья - пepeчeнь бoлeзнeй
Пoдpoбнaя инфopмaция oб увoльнeнии вoeннoслужaщeгo пo сoстoянию здopoвья, пepeчeнь зaбoлeвaний, пopядoк увoльнeния и paзмep выплaт
Спeцификa увoльнeния вoeннoслужaщeгo пo сoстoянию здopoвья
Увoльнeниe вoeннoслужaщeгo пo сoстoянию здopoвья пpoисхoдит нe тaк, кaк oсвoбoждeниe oт дoлжнoсти гpaждaнскoгo лицa. Знaя o пopядкe paстopжeния кoнтpaктa, вoeнный смoжeт кoнтpoлиpoвaть пpoцeсс и в случae нeпpaвoмepных дeйствий oбpaтиться зa пoмoщью. Мaлo ктo знaeт, чтo и пoслe увoльнeния из apмии у бывших вoeннoслужaщих eсть пpaвa.
Статья 51. Основания увольнения с военной службы.1. Военнослужащий подлежит увольнению с военной службы:
а) по возрасту - по достижении предельного возраста пребывания на военной службе;
б) по истечении срока военной службы по призыву или срока контракта;
в) по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе;
г) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе военнослужащего, проходящего военную службу по контракту на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно, или проходящего военную службу по призыву.
Здравия вам. Подскажите решение. Приобрели хату с землёй заведомо под снос. На момент покупки (июль 2016 г) ветхого жилья уже официально был отключен газ, установлена пломба (есть акт на оключение газа, все долги были погашены-справки и чеки имеются). Но спустя два года стали приходить квитанции на оплату газа +штраф и пеня за то что в 2015 году не был заменён счётчик (считали по тарифу). Стали разбираться в газовом участке (Курганинск) после прислали мастера на осмотр счётчика, акт составлен не был, показания не изменились от последней оплаты за газ. Ничего нам после не сообщили. Прошёл месяц и сного пришла квитанция+штраф+ бо"льшая пеня. Что происходит и как быть с этим без"пределом, если в хате после покупки никто не жил и никто не прописан. Спасибо.
ОтветитьАлександр, я как понял из вопроса, Вы договор как новый собственник не заключали с газовиками. Газ официально был отключен и без Вашего участия они не могли его подключить. Согласно Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан (утв. постановлением Правительства РФ от 21 июля 2008 г. N 549) услуга Вам надлежащим образом не оказана и платить не надо. Подайте в суд о нарушении Ваших прав как потребителя услуги, госпошлина в этом случае платить не надо ФЗ "О Защите прав потребителей" и взыщите с ним моральный вред и штраф уже ВЫ.
Во время чистки крыши в организации, вырвало стекловату на торце плиты перекрытия с тыльной стороны гаражей. Через образовавшиуся щель стал выходить теплый воздух, что в воскресные дни привело к образованию наледи на стене. От когого-то жалобщика поступила жалоба в администрацию города, что куда смотрит руководство, огромные сосульки и здесь ходят дети. Примите меры
.Но там дети не могут ходить, От крыши до проезжей части 12 метров. Меня пригласили назавтра для дачи оъяснения.
Образовавшиюся наледь (Нарушение), мы устранили за 1,5 часа, за день до визита в администрацию.
Но меня как должностное лицо оштрафовали на 15 тыс. Представители администрации не выезжали на место нарушения, меня не приглашали к месту Преступления, предписание не составляли с указанием даты устранения. Справедливо ли это?
Протокол я не стал подписывать и брать с собой. Просто ушел с комиссии.
ОтветитьКонституцией РФ гражданину предоставляется неотъемлемое право на обжалование решений, действий или бездействий органов власти, общественных объединений и должностных лиц (ст. 46). Таким образом, предоставленное право гарантирует возможность обжалования постановлений об административных правонарушениях в случаях, когда у гражданина имеются основания полагать, что подобное решение вынесено с нарушениями норм права.
По общему правилу КоАП РФ оставляет за гражданином право на обжалование действий/бездействия должностных лиц и органов власти по своему усмотрению на любом этапе судопроизводства.
Жалоба по делу об административном правонарушении может быть подана:
лицом — субъектом правонарушения (ст. 25.1 КоАП РФ);
лицами, пострадавшими от совершения правонарушения (ст. 25.2 КоАП РФ);
представителями и защитниками этих лиц (статьи 25.3 — 25.5 КоАП РФ);
должностным лицом при наличии у него полномочий на составление протоколов (ст. 28.3 КоАП РФ) — в отношении постановлений, вынесенных судьей (ст. 30.1 КоАП РФ).
Обособленным субъектом, наделенным правом обжалования, является прокурор. Принесенный прокурором протест на постановление о назначении административной санкции подлежит рассмотрению в том же порядке и в те же сроки, что и жалоба указанных лиц.
Предметом обжалования выступает постановление об административном правонарушении. В зависимости от должностного лица либо органа власти, которые вынесли подобное решение, жалоба подлежит рассмотрению (ст. 30.1 КоАП РФ):
вышестоящим судом — в случае вынесения постановления судьей (например, постановление мирового судьи будет пересматривать районный/городской суд);
районный суд — постановление коллегиального органа (например, административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних);
вышестоящее должностное лицо/орган либо районный суд — в случаях назначения административной санкции должностным лицом (например, если вам выписан штраф сотрудником ГИБДД, то вы вправе самостоятельно решить, куда подавать жалобу — в районный суд либо начальнику ГИБДД/его заместителю);
арбитражный суд — если в совершении правонарушения участвовал субъект предпринимательской деятельности;
районный суд — все остальные случаи.
Обратите внимание!
Если жалоба будет подана одновременно и в суд, и вышестоящий орган должностного лица, рассмотрению подлежит жалоба, находящаяся в суде.
Как происходит подача жалобы
Порядок подачи жалобы в соответствии со ст. 30.2 КоАП РФ предусматривает 2 варианта:
Непосредственно лицу/органу, которые вынесли решение. В этом случае получатель жалобы обязан самостоятельно направить все материалы по делу и саму жалобу по месту ее рассмотрения в течение трех дней по общему правилу.
Минуя первый пункт, напрямую в орган/суд, где будет осуществляться пересмотр.
Уплата государственной пошлины в рамках пересмотра административного дела не предусматривается. Общий срок принесения жалобы — 10 суток со дня вручения/получения постановления, он обуславливается конечным периодом вступления постановления в законную силу.
Обратите внимание!
В случаях направления постановления заказным письмом, десятидневный срок отсчитывается с даты изменения статуса отправления на «неудачная попытка вручения», либо «вручение адресату» (в зависимости, что наступит раньше) на официальном сайте Почты России.
Таким образом, если вы намеренно не получаете корреспонденцию с целью затянуть сроки, то велика вероятность пропустить сроки для обжалования. При наличии уважительных причин по пропуску указанного срока, суд вправе его восстановить на основании ходатайства (ст. 30.3 КоАП РФ).
Какие могут быть результаты обжалования
Перед вынесением решения должностное лицо или судья (единолично) рассматривают поступившие материалы дела. В рамках пересмотра изучению подлежат все процессуальные документы и представленные доказательства, а также исследуются сделанные в рамках первоначального рассмотрения доводы. В рамках обжалования действует принцип «невозможности ухудшения положения лица», т.е. назначенная санкция не может быть усилена.
Я врач анестезиолог, работаю в Нестеровского ЦРБ Калининградская область. До 1 января 2019 года мне пологался дополнительный отпуск 21 день. По результатом СОУТ от 03.11.2018 года рабочее место врача анестезиолога реаниматологов отнесено к 3 классу подкласс 2 - вредные условия труда. Приказом главного врача мне установили минимальную продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 7 календарных дней. Я консультировалась с главным анестезиологом области, ни с одного анестезиолога дополнительный отпуск не снят, посоветовали обратиться к юристам. Правомочны ли действия главного врача. Наш дополнительный отпуск приподняли к терапевтам. С уважением Дьякова Лариса Алексеевна.
ОтветитьДополнительный отпуск – ежегодные оплачиваемые дни отдыха, предоставляемые медицинским работникам за вредные условия труда 2, 3 или 4 степени либо опасные условия труда, выявленные по результатам специальной оценки условий труда.
Какая продолжительность данного отпуска?
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается на основании коллективного договора с учетом специальной оценки условий труда. Для тех, чьи условия труда были признаны вредными или опасными, минимальная продолжительность дополнительного отпуска составляет 7 календарных дней (ст. 117 ТК РФ).
Что такое специальная оценка условий труда?
Специальная оценка условий труда (СОУТ) – это комплекс процедур, направленных на выявление и оценку уровня влияния опасных и вредных факторов среды в ходе трудового процесса. Проводится сторонними организациями при непосредственном участии специалиста по охране труда учреждения.
Как обманывают?
Администрация больницы/поликлиники на уровне коллективного договора устанавливает, что дополнительный отпуск в отделениях с вредностью будет составлять 7 календарных дней, при том, что в этих отделениях специальная оценка условий труда не проводилась. Проводилась лишь аттестация рабочих мест. А она, как правило, опирается на нормы Постановления от 25.10.1974 года N 298/П-22, которое все еще действует. Иными словами, работодатель намеренно устанавливает минимум по дополнительным отпускам, ссылаясь на специальную оценку условий труда, которая еще не проводилась.
По левому коллективному договору врачу-анестезиологу-реаниматологу положено 7 календарных дней дополнительного отпуска, а по Постановлению № 298/П-22 – 18 рабочих (21 календарных) дней. И это только начало…
Как выяснить правду?
Сходите к специалисту по охране труда. Запросите у него свою карту и спросите, проводилась ли специальная оценка условий труда в вашем отделении. Если нет, то узнайте, на что он ссылался при составлении таблицы дополнительных отпусков для коллективного договора. Думаю, истина будет установлена.
Если не проводилась специальная оценка условий труда в вашем отделении, то настаивайте на дополнительном отпуске в 18 рабочих (21 календарных) дней.
В 1993 году несовершеннолетний не участвовал в приватизации, но в ордере прописан был с рождения 1991 года. Приватизировала мать и стала единственной собственницей квартиры. В праве собственности несовершеннолетний лишен. Является ли сделка недействительной, если прошла без согласия органов опеки в 1993 году, и являются ли все последующие сделки недействительные?
ОтветитьСделка недействительная согласно ст.166-181 ГК РФ, т.к. по сути ребенка лишили права на приобретение в собственность жилья.
Однако если он достиг совершеннолетия и с достижением не заявил о своем праве, то срок исковой давности, предусмотренный ст.181, ст.199 ГК РФ уже истек.
Суд рассматривает дело и за сроком исковой давности, пока не заявлено об этом стороной.
На практике дело было пол года назад ребенок 1993 года рождения был восстановлен в правах, так как по окончании школы в 17 лет, поступил ВУЗ и там обучался 6 лет и после окончании ВУЗА начал отсчет срок давности. У Вас хорошие шансы в исходе дела.
При подаче иска по неустойке по алиментам нужно платить госпошлину?
ОтветитьГоспошлина в суд при взыскании неустойки по алиментам
Алиментоплательщик допускает просрочку в уплате алиментов, взыскиваемых по решению суда. Следует ли платить госпошлину при обращении в суд с иском о взыскании неустойки по алиментам?
Ответ:
В судебной практике встречаются две позиции по данному вопросу.
1. Госпошлину при обращении в суд с иском о взыскании неустойки по алиментам платить нужно
Согласно п. 2 статьи 115 Семейного кодекса РФ, при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.
Как указано в пп. 2 п. 1 ст. 333.36 НК РФ, от уплаты государственной пошлины освобождены истцы по искам о взыскании алиментов.
Таким образом, Налоговый кодекс РФ освобождает от уплаты госпошлины только при заявлении требований о взыскании именно алиментов, а не иных требований.
Очевидно, что требование о взыскании алиментов не тождественно требованию о взыскании неустойки по алиментам, поскольку неустойка представляет собой форму гражданской ответственности алиментоплательщика за несвоевременное исполнение обязательств по уплате содержания (алиментов).
В статье 12 ГК РФ право требования присуждения к исполнению обязанности в натуре и взыскание неустойки названы в качестве самостоятельных способов защиты права.
Таким образом, по искам о взыскании неустойки за несвоевременную уплату алиментов налоговым кодексом РФ освобождение от уплаты госпошлины в суд не предусмотрено.
2. Госпошлину при обращении в суд с иском о взыскании неустойки по алиментам платить не нужно
От уплаты госпошлины в суд освобождены истцы по делам о защите прав и законных интересов ребенка (пп. 15 п. 1 ст. 333.36 НК РФ).
Взыскание неустойки за несвоевременную уплату алиментов можно смело отнести к случаю защиты прав и законных интересов ребенка, поскольку в соответствии со статьей 60 СК РФ, ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и, соответственно, на своевременное получение алиментов.
Обращаем внимание, что от уплаты госпошлины в суд освобождены истцы по спорам о взыскании алиментов.
Однако подчеркиваем, что при заявлении требований, связанных с интересами несовершеннолетних детей, госпошлину не нужно платить, если истец, кроме алиментов, просит:
взыскать неустойку за несвоевременную уплату алиментов на несовершеннолетних детей;
увеличить алименты на несовершеннолетних детей.
Если же истец просит взыскать неустойку, например, за несвоевременную уплату алиментов на совершеннолетнего ребенка, супруга, иных родственников, получающих содержание на основании решения суда, то госпошлину в суд платить придется.
Примеры из судебной практики
В качестве примеров из судебной практики, в поддержку вышеизложенного подхода (№2) можно привести следующие:
"..Распространяется ли льгота по уплате государственной пошлины, предусмотренная пп. 2 п. 1 ст. 333.36 НК РФ, на истцов по искам об изменении размера алиментов, освобождении от уплаты алиментов, взыскании неустойки, определении задолженности по уплате алиментов?
В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 333.36 НК РФ от уплаты государственной пошлины освобождаются истцы по искам о взыскании алиментов.
Таким образом, налоговое законодательство освобождает от уплаты государственной пошлины истцов только по спорам о взыскании алиментов. Лица, обращающиеся в суд с исками в порядке ст. ст. 114, 119 Семейного кодекса РФ, ч. 4 ст. 102 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", на основании приведенной нормы от уплаты государственной пошлины не освобождаются.
Не распространяется на истцов по указанным искам и льгота, установленная пп. 15 п. 1 ст. 333.36 НК РФ, поскольку истцы действуют в своих интересах, а не интересах детей. Исключение составляют требования об увеличении алиментов на несовершеннолетних детей и о взыскании неустойки в связи с несвоевременной уплатой алиментов на несовершеннолетних детей, при предъявлении которых истцы, действуя в интересах детей, освобождены от уплаты государственной пошлины в соответствии с пп. 15 п. 1 ст. 333.36 НК РФ.." (п. 19 обобщения Алтайского краевого суда "Обобщение судебной практики по применению норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Налогового кодекса Российской Федерации о судебных расходах")
Из другого обзора судебной практики
Налоговым законодательством не предусмотрено освобождение от уплаты госпошлины по искам о взыскании неустойки за несвоевременную уплату алиментов. Однако такое освобождение предусмотрено по искам, поданным в интересах ребенка (п/п 15 п. 1 ст. 333.36 НК РФ).
Решением мирового судьи частично удовлетворены требования Н. о взыскании с Б. неустойки за несвоевременную уплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Н. обратилась с апелляционной жалобой на решение мирового судьи об отказе во взыскании части суммы.
Определением мирового судьи апелляционная жалоба Н. оставлена без движения по мотиву неуплаты госпошлины, а затем возвращена ее подателю.
Апелляционным определением городского суда определения об оставлении без движения апелляционной жалобы и ее возврате оставлены без изменения. Судебные инстанции исходили из того, что требование об уплате неустойки за нарушение срока уплаты алиментов в силу п. 1 ст. 333.36 НК РФ не освобождены от уплаты госпошлины.
Судебными инстанциями не учтено, что по искам о взыскании неустойки за несвоевременную уплату алиментов налоговым законодательством освобождение от уплаты госпошлины не предусмотрено. Однако в п/п 15 п. 1 ст. 333.36 НК РФ указано, что истцы при рассмотрении дел о защите прав и законных интересов ребенка освобождаются от уплаты госпошлины. Это положение закона следует относить ко всем случаям защиты прав и законных интересов ребенка, в том числе и имущественных. (извлечение из Постановления N 44-г-5/2013; п. 1 обзора судебной практики президиума суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за I полугодие 2014 года, утв. постановлением Президиума суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 августа 2014 года)
Я гражданин РФ с 2000 года проживал на территории Казахстана по ВНЖ и работал на вредном предприятии с 2002-2017 год в данный момент проживаю на територии РФ.Могу ли я оформить пенсию по первому списку на территории РФ?
ОтветитьЗдравствуйте, Вам однозначно положена пенсия.
В соответствии с Соглашением о гарантиях прав граждан государств - участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения"
Статья 5
Настоящее Соглашение распространяется на все виды пенсионного обеспечения граждан, которые установлены или будут установлены законодательством государств - участников Соглашения.
Статья 6
1. Назначение пенсий гражданам государств - участников Соглашения производится по месту жительства.
2. Для установления права на пенсию, в том числе пенсий на льготных основаниях и за выслугу лет, гражданам государств - участников Соглашения учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории любого из этих государств, а также на территории бывшего СССР за время до вступления в силу настоящего Соглашения. Значно положена пенсия.
Казахстан и Россия являются участниками данного соглашения, следовательно Вад должна быть назначена пенсия.
Организация подала на нас в суд о взыскании основного долго и процентов. Хотим заключить мировое соглашение. Истец хочет взыскать только основной долг, а от процентов отказывается. Как прописать в мировом соглашении, что истец отказывается от процентов?
ОтветитьУ меня нет высшего образования, но есть аттестат за 9 классов, я хочу узнать смогу ли я записаться на курсы кондитера или пекаря.
ОтветитьСудился со страховой компанией - материальный иск. В первой инстанции - мировой судья. Его решение обжаловал в районный суд (апелляция). Решение апелляционной инстанции тоже не очень устроило - подал кассацию в областной суд. По кассационной жалобе прислали Определение об отказе в передаче жалобы на рассмотрение. Дальше обжаловать не хочу. Я так понимаю, что вступившее в силу решение суда апелляционной инстанции остаётся в этом случае без изменения. Заверенная копия решения апелляционного суда отправлена с кассационной жалобой и осталась у них. Что делать дальше? Как получить исполнительный лист, чтобы истребовать хотя бы то, что присудил апелляционный суд?
ОтветитьОбращайтесь с заявлением о выдаче исполнительного листа к мировому судье и получайте исполнительный лист. После получения обращайтесь с заявлением о возбуждении исполнительного производства в Отдел судебных приставов и приложите к нему исполнительный лист и укажите куда перечислять денежные средства, на какой счет.
ГПК РФ Статья 428. Выдача судом исполнительного листа
1. Исполнительный лист выдается судом взыскателю после вступления судебного постановления в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, если исполнительный лист выдается немедленно после принятия судебного постановления. Исполнительный лист выдается взыскателю или по его просьбе направляется судом для исполнения.
У меня вчера сложилась такая ситуация: я являюсь физ лицом, у меня в собственности была Химия для удобрения зерновых Альто Супер 3000 литров, ничего криминального и и опасного в ней нет. Я нашёл покупателя на неё, ко опыт сказал что бы я ее привёз в станицу 200 км от моего города. Я нанял машину загрузили коробки и повезли. Когда приехали в станицу, мы долго ждали звонка. Спустя 2 часа человек позвонил и сказал ехать на склад по адресу и разгружаться. И в это время когда мы ехали на склад разгружаться нас остановили сотрудники ДПС и сказали что наш автомобиль находится в розыске так как мы везём взрывоопасный груз. Я показал документы и коробки там ничего такого не было. Приехало куча людей начали обследовать с собаками, но ничего не нашли. Тогда следователь опер группы сказал что будет изымать товар и Авто, пока не проведут экспертизу. По итогу изъяли Авто с грузом и из Авто три канистры с химией на экспертизу. У химии есть особые условия хранения, как мне забрать обратно Авто и химию?
ОтветитьСергей, проверку не закончат не заберете (ст. 144 УПК РФ). Надо ждать результата экспертизы. Если не согласны будете с какими то действиями, то можете жаловаться в прокуратуру (ст. 124 УПК РФ).
Согласно приказу Следственного комитета России от 30 сентября 2011 г. N 142 настоящая Инструкция применяется в части, не противоречащей УПК РФ, Положению о хранении и реализации предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднительно, утверждённому постановлением Правительства РФ от 20 августа 2002 г. N 620, Положению о направлении на переработку или уничтожение изъятых из незаконного оборота либо конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденному постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2002 г. N 883, и Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете РФ, утвержденной названным приказом.
Обратитесь в прокуратуру с жалобой на неправомерные действия сотрудников полиции.
В случае порчи вашего имущества, вы также вправе взыскать ущерб через суд в порядке гражданского судопроизводства согласно ст 1064 ГК РФ.
По решению суда человека выписали из квартиры. Узнал он об этом только сейчас при смене паспорта по возрасту (45 лет) На каких условиях и как его можно прописать. Возникнут ли проблемы при прописке? И какой штраф будет за то что он колесил по командировкам без прописки. Какие документы необходимы?
ОтветитьОльга, если его лишили регистрационного учета, да еще и по заочному решению суда, надо получить решение и обжаловать его по ст. 237 ГПК РФ обжалование заочного решения суда в течение 7 дней с момента получения решения. Если срок прошел, то надо оспорить решение суда в апелляционном порядке ст 321-327 ГПК.
Если срок на апелляционное обжалование истек заявить о восстановлении срока в жалобе со ссылкой на ст 112 ГПК РФ.
Согласно Закону РФ от 25.06.1993 N 5242-1
"О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации
Граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами) и законами субъектов Российской Федерации.
То есть если у Вас есть жилье то Вы там должны регистрироваться по месту пребывания или месту жительства, смотря какие основания для проживания.
Если Вы ездили в командировки по паспорту с недействующей регистрацией, тем более не знали об этом, то это не является правонарушением и ответственность не предусмотрена.
Мы с мужем в браке, сложные отношения и совместный бизнес. Хотим составит Брачный договор, в нем поделить имущество и кредиты. Подскажите, если ли муж продаст имущество закреплённое за ним пока мы в браке, а после развода не платить кредиты. Банки могут предъявить ко мне требования по выплате кредитов, т.к. они взяты в совместном браке?
ОтветитьУважаемая Наталья!
Семейным и Гражданским кодексами (статьи 35 СК РФ и 253 ГК РФ) установлена презумпция согласия супруга на действия другого по распоряжению общим имуществом. Следовательно при продаже имущество нужно Ваше согласие, если он продаст без Вашего ведома, эту сделку можно оспорить в суде как недействительную.
Заключение брачного договора разумно. В брачный договор согласно статье 42 СК РФ можно включить любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов.
В брачном договоре Вы можете предусмотреть такой режим, согласно которому, кто из супругов взял кредит, тот и несет обязательства по его возврату. Если вы готовы с супругом заключить брачный договор то обязательно включайте в не го данное условие, чтобы ни при каких обстоятельствах не отвечать по кредитам мужа.
Условия брачного договора определяются по соглашению между супругами, то в случае не включения такого условия в брачный договор или не заключения брачного договора, требование по выплате кредитов может быть предъявлено вам, если будет установлено, что эти кредиты были использованы на нужды вашей семьи. Это обстоятельство имеет значение, а не сам факт взятия кредитов во время брака.
Я,58 лет, моя мать 82 года и моя дочь 32 года зарегистрированы и занимаем по договору соц. найма две комнаты в 3 х комнатной коммунальной квартире. Дочь была после долгого отсутствия вселена по суду. Сейчас она требует предоставления ей отдельной комнаты и хочет что бы мы с моей матерью-разнополые граждане вселились в другу комнату. Я знаю, что суд не может определить права пользования в муниципальной квартире. Что тогда нам делать?
ОтветитьКак узнать являюсь ли я акционером Газпрома?
ОтветитьО персональных данных акционеров
Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлено, что общество с числом акционеров — владельцев обыкновенных акций более пятидесяти обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров общества специализированному регистратору.
Для ОАО «Газпром» и многих акционерных обществ газовой промышленности таким специализированным регистратором является закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»). Регистратор осуществляет сбор информации, фиксацию прав собственности на ценные бумаги, обработку, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг более 500 Эмитентов.
ЗАО «СР-ДРАГа» осуществляет свою деятельность по обслуживанию акционеров ОАО «Газпром» во взаимодействии с номинальными держателями, в том числе с депозитарной сетью «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), далее — ГПБ (ОАО), расположенной в более чем 60 регионах Российской Федерации.
Акции ОАО «Газпром» выпущены в бездокументарной форме, поэтому документом, подтверждающим право собственности на акции, является выписка из реестра акционеров (при обслуживании у регистратора) либо выписка со счета депо (при обслуживании в депозитарии).
С момента проведения первичного размещения акций ОАО «Газпром» прошло более тринадцати лет. Однако до сих пор не все акционеры ОАО «Газпром» — физические лица, сдавшие свои приватизационные чеки для приобретения акций, обратились для подтверждения своих прав на эти ценные бумаги. Регистратор совместно с депозитарием ГПБ (ОАО) и региональными фондами имущества продолжают осуществлять сверку данных по таким акционерам.
В соответствии с требованиями части 5 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных (для физических лиц: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания и т.п.; для юридических лиц: полное и краткое наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, фамилия, имя, отчество руководителя и т.п.). Для сверки своих персональных данных необходимо обратиться по меcту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору либо в соответствующий Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру проведение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.
В случае непредоставления информации об изменении своих данных Общество — ОАО «Газпром» и Регистратор — ЗАО «СР-ДРАГа» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.
Акционерам ОАО «Газпром», не прошедшим сверку своих данных в реестре с момента проведения чековых аукционов и не имеющим документа, подтверждающего право собственности на акции, необходимо обратиться по адресу: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, ЗАО «СР-ДРАГа». Телефон +7 (495) 719-39-29, факс +7 (495) 719-45-85.
Был куплен дом, старым хозяином был выставлен забор, выходящий на муниципальную землю около проезжей части, примерно на метр-полтора. Муниципальными органами была проведена проверка и выявлено нарушение, как теперь поступить с этой частью земли можем ли мы согласовать ее прирощение?
ОтветитьСлужил во ФСИНе (федеральная служба исполнения наказаний) с 2016 года. Написал рапорт на увольнение в январе 2019 г. Уволен в феврале. В отпуске за 2019 год я не был. в 2018 году в отпуске был в мае. Какую компенсацию мне должны выплатить? В приказе написано что за 1 месяц, но почитав трудовой кодекс там написано что должны за 9 месяцев. Или я не прав?
ОтветитьУточните вопрос, когда Вы приняты на работу? Согласно дате приема рассчитаем Вам компенсацию. Не принципиально в каком месяце Вы ходили в отпуск, первоочередным является дата приема. Следовательно с даты приема по день увольнения будут считаться дни и вычитается количество дней проведенных в отпуске, разницу Ввм обязаны компенсировать.
Вам положена компенсация за 8 месяцев, согласно ТК РФ и п.71 Приказа Федеральной службы исполнения наказаний от 27 мая 2013 г. N 269 "Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников уголовно-исполнительной системы, Порядка выплаты премий за добросовестное выполнение служебных обязанностей сотрудникам уголовно-исполнительной системы и Порядка оказания материальной помощи сотрудникам уголовно-исполнительной системы"
Договор от 30.09.2016 с манимен на сумму 30.000 рублей. Проценты начисляли б с 06.12.2016 по 15.10.2018 и составили 107 521 рубль, итого 141 526 по судебном приказу взыскивают. Законно ли они начисляли столько времени проценты? Можно ли снизить, если отменить судебный приказ.
ОтветитьКупил авто у физического лица в другом городе. По приеду домой выскачили поломки и оказалось пробег скручен и авто битый. Договор я подписал авто принял. Продавец не хочет мне возвращать деньги. И отрицает что скручивал пробег. Как мне вернуть деньги и возможно ли это? Или уже пустая трата времени.
ОтветитьПолучил разрешение на строительство жилого дома на участке под ИЖС. Что дальше? Спасибо.
ОтветитьКакой у меня стаж в УИС, если начало службы на аттестованной должности с 09.10.2000 г. (первые 4 месяца стажерства)? В декрете не была. Входит ли в стаж заочное обучение (учёба в техникуме до службы в УИС)?
ОтветитьПринят закон о повышении пенсионного возраста число год и номер закона.
ОтветитьБыла задолженность по алиментам, погасил. Есть судебная задолженность высчитывают 50% от заработной платы. Почему не снимают ограничения регистрационных действий с авто если я должником не считаюсь и выплачиваются по 50% в счёт погашения долга. Законно ли это? Спасибо.
ОтветитьЗдравствуй я пишу узнать, спросить не у кого, мне 39 лет зовут меня Наталья с детства я стояла на учёте у психиатора, при окончании школы я получила справку закончила карекционную школу, сняли с учёта в 2014 году, без прохождение комиссии это возможно? И могу ли я встать на учёт обратно чтобы получить группу?
ОтветитьВ последнее время знакомым стали приходить налоги на собственные дома с какими-то космическими суммами. Например на дом в 142 кв.м прислали налог в 52 000 руб. Поясните, пожалуйста, законно ли это и как правильно самим рассчитать налог на дом. Я живу в Приморском крае, зарегистрирована во Владивостоке.
ОтветитьНалоги приходят от стоимости дома по кадастровой стоимости, надо определить реальную рыночную стоимость. Обратитесь к оценщику он оценит по рыночной стоимости. Потом с этой оценкой обращаетесь в комиссию Росреестра по пересмотру стоимости дома, следовательно меняется стоимость и налог, такая процедура.
Какие санкции возможны генеральному директору ООО, если откроет производство (воздуховодов из листового металла) в своём частном доме и в гараже, на земле населённого пункта с разрешённым использованием ЛПХ, при этом имея юридический адрес и оплачивая налоги? На производстве задействованы официально оформленные сотрудники. Офис и производство фактически занимает весь дом и участок. Понятно, что это в нарушение закона! Но, каких стоит ждать санкций по отношению именно к генеральному директору, а не к собственнику земельного участка и дома? Прошу ответить максимально четко.
ОтветитьЖилищный кодекс РФ допускает отдельные случаи использования жилых помещений не только для проживания людей, но и в целях осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, вводя при этом определенные ограничения для такого использования. Фрагмент документа Свернуть Часть 2 статьи 17 Жилищного кодекса РФ Допускается использование жилого помещения для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение. На сегодняшний день ни ЖК РФ, ни иные нормативные акты в области жилищного законодательства не содержат перечня видов предпринимательской деятельности, занятие которыми допускается в жилом помещении без перевода его в нежилое. Исходя из анализа указанной нормы ЖК РФ, можно сделать вывод о том, что использование жилого помещения в предпринимательской деятельности без перевода допускается лишь при условии соблюдения следующих обязательных требований: предприниматель проживает в жилом помещении на законных основаниях (т.е. зарегистрирован в нем по месту жительства в установленном порядке); предпринимательская деятельность не должна нарушать прав и законных интересов других граждан, как проживающих совместно с предпринимателем, так и соседей; жилое помещение должно отвечать установленным требованиям. В настоящее время основные требования к жилому помещению предусмотрены Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47, а также Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям», утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 15.12.2000 г. При этом ЖК РФ содержит важный императивный запрет, о котором предпринимателю не следует забывать. Речь идет о запрете на размещение в жилых помещениях промышленных производств, предусмотренном ч. 3 ст. 17 ЖК РФ. Данная норма аналогична тому, что предусмотрено в ч. 3 ст. 288 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), согласно которой размещение в жилых домах промышленных производств не допускается. При этом ГК РФ дополнительно предусматривает, что размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода такого помещения в нежилое в порядке, определяемом жилищным законодательством. Указанный запрет подтверждает и судебная практика. Фрагмент документа Свернуть Пункт 38 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» Сделки, связанные с арендой (имущественным наймом), безвозмездным пользованием, а также иным, не связанным с проживанием граждан, использованием организациями жилых помещений, которые не были переведены в нежилые в порядке, установленном жилищным законодательством, совершенные после введения в действие Кодекса, являются ничтожными по основаниям, предусмотренным статьей 168 (ст. 288). К сожалению, действующее законодательство не содержит определения «промышленное производство», поэтому не совсем понятно, что имеют в виду ЖК РФ и ГК РФ, говоря о запрете размещения в жилых помещениях промышленных производств. Однако, используя грамматическое толкование указанных норм ч. 3 ст. 17 ЖК РФ и ч. 3 ст. 288 ГК РФ, прибегнув к помощи Толкового словаря русского языка, можно установить, что в данном случае ЖК РФ и ГК РФ содержат запрет на размещение производства, подразумевающего переработку сырья, создание средств производства и предметов потребления. При этом не важно, насколько масштабным будет данное производство: любая производственная деятельность, связанная с использованием оборудования, станков и прочих механизмов, не должна осуществляться в рамках жилого помещения. Пример Свернуть Индивидуальный предприниматель решил организовать в квартире цех по производству и ремонту одежды. Поскольку при этом им и его работниками использовались швейные машины, после проверки предпринимателя органами государственной жилищной инспекции деятельность цеха была приостановлена до оформления перевода квартиры в нежилое помещение. Что же касается торговли, то основными нормативными актами здесь являются Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001 г. № 23 и Строительные нормы и правила СНиП 2.08.01.-89 «Жилые здания», утвержденные постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 г. № 78. Данные акты предусматривают обязательное размещение торговых точек исключительно в нежилых помещениях. Таким образом, предприниматель вправе использовать в своей деятельности принадлежащее ему жилое помещение лишь при условии, что эта деятельность не будет связана с производством каких-либо вещей, переработкой или реализацией сырья и продукции (например, оказание юридических, аудиторских, бухгалтерских и прочих консультационных услуг, репетиторство, индивидуальная педагогическая деятельность и т.д.). Во всех иных случаях изначально необходимо произвести перевод.
Вопрос в следующем обязан ли банк вернуть страховку после погошения кредита через судебных пристовов.
ОтветитьХочу подарить земельный участок, документы в порядке. Но на участке построен дачный дом, есть тех. паспорт на дом, но свидетельства о праве собственности на дом нет. Можно ли подарит землю как есть, или сначала привести в порядок документы на дом тоже?
ОтветитьМы с бывшим мужем имеем по 1/2 доли дачного участка. Как обязать его продать или купить долю?
Ответить