Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Одинцово, 13.04.2009, 18:23

С первого рабочего дня года (11 января 2009 г.) по 30 января 2009 г. я проработал в одном ООО (запись об увольнении стоит пятницей - 30-м числом). Бухгалтерия отказывается выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск, т.к. считает, что прошел не полный месяц (с чего взяли, не понятно - ведь я и 30 января работал). Раньше трактовка была, мол, в 1 С не предусмотрено начисление (как будто чисто техническая проблема; при этом за прошлый год от соседннего ООО дали компенсацию в счет липовых работ по договору, т.к. все равно задним числом). Теперь трактовка, что это законодательно не прописано. В трудовом кодексе схемы начисления, конечно, нет, но там четко: при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (ст. 127). Кроме того, насколько я понимаю, действуют еще Правила "Об очередных и дополнительных отпусках" (утв. Народным Комиссариатом Труда СССР 30 апреля 1930 г. N 169) (с последними изм. и доп. от 3 марта 2005 г.). Там написано: при исчислении сроков работы, дающих право на пропорциональный дополнительный отпуск или на компенсацию за отпуск при увольнении - излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца - округляются до полного месяца (ст.35). В принципе, этот пункт нарушает права тех, кто отработал менее полмесяца, но в моем случае действует в мою пользу. В бухгалтерии сказали, чтобы я сам нашел в интернете конкретные предписания, описывающие начисление в моем случае совершенно однозначно, тогда они, мол, с кем-то там поспорят (с налоговой - вряд ли, все равно оформляют липовый договор). Что-то есть кроме этих Правил, что можно предъявить?

Ответить

Егор,

не понятно, когда Вы были приняты на работу?

В соответствии со ст. 122 Трудового Кодекса РФ, право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 18, из них VIP - 18
Тверь, 13.04.2009, 16:26

Заключен договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, по которому брокер обязан совершать сделки покупки-продажи ценных бумаг по поручению клиента. За это брокер от клиента получает комиссионное вознаграждение от объема сделок. Брокер обязан оказывать данную услугу в соответствии с требованиями ФСФР, т.е. придерживаться определенных обязательных для него правил, сформулированных постановлениями ФСФР. Получается, что клиент платит брокеру комиссию за то, что тот правильно (т.е. по правилам) покупает и правильно продает для него акции - в этом и услуга. Одним из таких правил, обязательных для брокера, является расчет и контроль уровня маржи клиента. Если я правильно понимаю, то клиент платит брокеру комиссию в т.ч. и за соблюдение этого правила, т.е. это входит в понятие услуга. Но в договоре о брокерском обслуживании прописано, что клиент обязан самостоятельно расчитывать и контролировать уровень маржи, что, конечно же не снимает с брокера аналогичной обязанности, потому как ФСФР! Брокер настаивает на том, что ГК не запрещает ему накладывать данную обязанность на клиента. В результате получается следующее:

1) брокер является предпринимателем, несет риск предпринимательской деятельности, получает от клиента за услугу прибыль.

2) клиент (физлицо, не предприниматель) платит брокеру за услугу и не должен нести предпринимательских рисков, но раз обязанность по расчету и контролю уровня маржи на него возложена тоже, то, выходит, он бесплатно берет на себя часть рисков брокера, являющего предпринимателем. Я надеюсь, что в этом форуме не возникнет вопроса о том, является ли торговля акциями через брокера предпринимательской деятельностью - ответ - не является (если клиент физлицо, не ИП), на всякий случай приведу ссылки. Из нормативных актов можно посмотреть следующее: письмо Минфина от 22.09.2006 № 03-05-01-03/125 письмо Минфина от 14.01.2005 № 03-05-01-05/3 письмо госналогслужбы от 13.04.2002 № ИЛ-4-03/20 (п.2) еще есть одно письмо Минфина о 08.08.2006 № 03-02-07/1-216, Из судебной практики: постановление ВС от 30.06.2006 по делу № 53-ад 06-2 постановление пленума ВС от 18.11.2004 № 23 постановление КС от 24.02.2004 № 3-п (п. 3) 3) Получается, что брокеру - прибыль, кллиенту - риски, ведь в случае, если маржа ниже нормы, брокер может предъявить требование клиенту и повесить на него этот риск. Позиция ФСФР по этому поводу пока непонятная - из телефонных разговоров с сотрудником отдела контроля и надзора (там моя жалоба рассматривается) - они готовы сожрать брокера за нарушение правил маржинальной торговли, а вот то, что еще и клиент должен по договору маржу караулить - так им на это наплевать, их задача недобросовестного брокера выловить:) Кстати сказать, позиция ФСФР по-поводу отнесения данных отношений к закону о защите прав потребителя однозначно положительная, если клиент физлицо и не ИП. Сказали, что есть судебная практика, но я пока не искала ее.

Вопрос: как вы считаете, если я плачу брокеру за оказание услуги (в т.ч. и за расчет и контроль уровня маржи) имею ли я право отказаться от исполнения возложенного на меня аналогичного обязательства? (тем более, что в договоре только одна формула присутствует, нет никаких методических рекомендаций по ее применению).

Ответить

Ирина, здравствуйте!

С нашей точки зрения, предпринимательская деятельность и риски здесь совершенно ни при чем. Если по договору оказания услуг заказчик принял на себя какие-либо обязательства, и это не противоречит закону, то он должен их исполнять, поскольку односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается (ст.ст. 309-310 ГК РФ). Тот факт, что такие же обязанности возложены законом на исполнителя, не снимает этих обязанностей с Вас.

Но с другой стороны, если Ваш исполнитель (брокер) нарушит установленные для него законом обязанности, и это повлечет для Вас убытки, то он будет нести ответственность. А вот какие убытки будут у брокера вследствие нарушения Вами тех же обязанностей, но которые закреплены за Вами в договоре, - не понятно.

Следовательно, такое условие брокеру мало что дает относительно его ответственности. Она с него все равно не снимается.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Владивосток, 13.04.2009, 10:22

Это сложный и большой вопрос. Преамбула: Мать и дочь наследуют после бабушки и вместе с наследством перешел и долг. Кредитор подал в суд и выиграл иск к обеим. Через некоторое время кредитор подал новый иск о выплате процентов за пользование чужими деньгами. Состоялся заочный процесс по новому иску.

Имеется:

- решение суда «основное» - ответчики мать (М) и дочь (Д)

- заочное решение суда по новому иску того же истца с заведомо неправильным расчетом суммы набежавших процентов

- заявление ответчика об отмене судьей своего заочного решения по мотивам нарушения норм материального и процессуального права. Судья:

- назначила новый процесс

- потребовала от ответчика М принести документы на удочерившего Отца (О).Удочерение было после принятия наследства и решения суда о выплате долга за наследодателя.

- заранее заявила, что О теперь будет выплачивать иск за малолетнюю Д

Возникшие вопросы:

- вправе ли судья требовать от ответчиков предоставить документы, которые нужны в интересах истца, обязан ли ответчик сообщать суду подобные сведения, которые укрепляют позицию истца

- вправе ли судья привлечь О в качестве соответчика (видимо, вправе)

- вправе ли пристав самостоятельно привлечь О к выплате по исполнительному листу на Д.

- вправе ли судья вне процесса определять порядок исполнения решений: основного, к которому она не имеет отношения, и нового, еще не вынесенного ею.

- вправе ли судья назначать и начать новый процесс, в то время, как ее заочное решение ею не отменено, документы об отмене не вручены ответчику, не прошло 10 дней с момента вручения документа об отмене заочного решения сторонам.

В случае привлечения О в качестве соответчика, либо в случае привлечения его приставами к выплате иска, возникают ли у него права, как у лица, впервые узнавшего о наследстве и долгах, требовать восстановления всех (любых) пропущенных сроков по судебным и наследственным делам, и, например, от имени дочери отказаться от наследства в пользу второго наследника М.

Следует ли из соображений затянуть процесс потребовать определение об отмене заочного решения и на 10 день обжаловать его, например, по мотиву неправильной формулировки. Или с этой целью лучше войти в процесс и тут же обжаловать решение по мотивам нарушения ГПК. (можно и пролететь, и решение устоит, и все грехи судьи будут похоронены по мотивам несерьезности нарушений?) Может ли О заявить самостоятельный иск к М,потребовав устранить нарушенные принятием наследства права дочери и свои, а именно: на дочери практически пожизненный иск, отец, призванный улучшать материальное положение дочери, и содержать ее,будет делиться плодами своих трудов с истцом, и лишен права иметь собственность, не будучи ни в чем виновным перед законом или истцом.. Если возврат наследства невозможен, возможно ли выиграть иск к отцу по мотивам того, что раз как представитель он не участвовал в принятии наследства, и ничего не приобрел от наследства, не должен и отвечать материально как представитель дочери. Увязать это с основами семьи…

Ответить

Иван,

в соответствии с ч. 3 ст. 28 Гражданского кодекса РФ, имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, ЕСЛИ НЕ ДОКАЖУТ, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный малолетними.

Пользователь 9111.ru
Новоульяновск, 12.04.2009, 16:47

Вправе ли региональное министерство здравоохранения предъявить судебный иск в защиту конкретной группы граждан (по их просьбе), по вопросу о возмещении причиненного им ущерба т.к. в положении о министерстве в полномочиях написано: рассмотрение обращений граждан и принимает по ним необходимые меры, проводит приём населения по вопросам, относящимся к своей компетенции.

Ответить

Светлана, добрый день!

Уточните, пожалуйста, о каком ущербе идет речь. В соответствии с нормами федерального закона (ГПК РФ), органы государственной власти могут обращаться в суд в защиту интересов других лиц только в том случае, если это прямо предусмотрено в законе.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Челябинск, 12.03.2009, 17:11

Прошла котировка на ремонт кирпичной дымовой трубы Н=29,5 м в котельной, Заказчик МУ "Комитет ЖКХ" администрации муниципального района. У выигравшей фирмы нет лицензии на соответствующие работы, наша компания на втором месте. Выявив отсутствие лицензии, мы известили об этом заказчика, но Заказчик не хочет с нами заключать контракт муниципальный и пытается анулировать данную котировку. Вопрос как нам поступить? Чтобы склонить Заказчика согласно ФЗ-94 если первый отказывается участник, заключать контрак со вторым участником занявшим второе место согласно решения коммисии котировочной. Заранее благодарю за ответ!

Ответить

Артем, если в извещении о проведении запроса котировок содержалось требование о том, что участник должен иметь лицензию, то комиссия была не вправе рассматривать заявку, не соответствующую данному требованию. В этом случае победителем должны были быть Вы (если Ваша заявка соответствовала всем требованиям). Если решение комиссии иное, Вы вправе оспорить его в судебном порядке.

Если требования о наличии лицензии в извещении не было, то формально у комиссии нет оснований для отказа от заключения контракта с победителем, у которого нет лицензии. В Вашем случае размещение заказа происходило без проведения торгов, поэтому комиссия не вправе отказать победителю, не имеющему лицензии, на том основании, что участник размещения заказа не соответствует "требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов" (ст. 11 ФЗ № 94-ФЗ в данном случае неприменима). Поэтому победитель, не имеющий лицензии, должен будет заключить контракт. Но сделать он этого не вправе, так как не имеет лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности. Если он откажется от заключения контракта, то у заказчика будет три варианта:

1) либо обратиться в суд для заключения контракта с победителем, не имеющим лицензии;

2) либо заключить контракт с Вами;

3) либо осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

www.gs-consulting.ru

Москва, 14.01.2009, 16:33

Определена в законодательстве или судебной практике площадь, на аренду которой не нужно заключать договор аренды? Мы хотим заключить договор на 3 кв.м. метра, но нам сказали что договор аренды заключается минимум на 6 кв.м.

Ответить

Владимир,

нам о таких ограничениях ничего не известно. Известно, что арендуют и 1 кв.м., например, на крыше здания для установки каких-либо антенн. Так что - была бы воля сторон - можно сдавать любую площадь :) Только необходимо однозначно определить объект аренды.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си".

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 13.01.2009, 15:51

ИФНС №46 вынесла отказ в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества (смена юридического адреса). Отказ в регистрации был обжалован в арбитражном суде, и суд вынес решение о признании незаконными действий налоговой. В соответствии с п.7. ст. 201 АПК решения арбитражного суда по делам об оспаривании решений и действий государственных органов подлежат немедленному исполнению, если иные сроки не установлены в решении суда. Вопрос: каковы фактические действия общества, имея решение суда на руках? Иначе говоря, какой порядок обращения в ИФНС, каким образом воздействовать на налогивиков с тем, чтобы они совершили регистрационные действия? Описание подобной процедуры в законодательстве я не нашел. Заранее спасибо.

Ответить

Уважаемый Андрей!

Первый способ самый лучший - попытаться связаться с представителем, который представлял МИФНС 46 в суде, и лично переговорить, попробовать узнать контакт исполнителя и вообще, что собирается делать налоговая. Может удастся договориться.

Параллельно, напишите в налоговую письмо о том, что решение вступило в законную силу, приложите им копию и отправьте заказным письмом (или сдайте им в канцелярию). Укажите, что в случае неисполнения в такой-то срок, Вы идете в прокуратуру.

Если не получится, то необходимо добиться возбуждения исполнительного производства. Для этого нужен исполнительный лист. Необходимо подать в суд ходатайство о выдаче исполнительного листа, указав, что в добровольном порядке решение суда налоговая не исполняет. Вообще-то по делам по спорам, вытекающим из публичных правоотношений, исполнительный лист не всегда выдают (у каждого судьи по этому поводу, видимо, свое мнение). После подачи ходатайства, созвонитесь с помощником судьи и попросите выдать и\л Вам на руки.

Если удастся получить исполнительный лист, предъявляйте его в службу судебных приставов и контролируйте возбуждение исполнительного производства и совершение исполнительных действий.

Так что выбирайте, на кого проще морально воздействовать - на налоговый орган или на судебного пристава :)

Или обращайтесь к нам, мы поможем Вам решить этот вопрос.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

т. (495) 764-04-52,

www.gs-consulting.ru

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 6, из них VIP - 0
Москва, 13.01.2009, 13:53

Я увольняюсь по собственному желанию с сегодняшнего дня и начальство мне говорит, что за 10 дней новогодних каникул деньги мне не положены. Это правда? С Уважением Оксана.

Ответить

Оксана,

нет, это неправда. Если у Вас трудовым договором предусматривалась система оплаты труда на основе оклада, то праздники на оплату не влияют.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

www.gs-consulting.ru

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Киров, 13.01.2009, 13:35

У меня возникла трудность в написании претензии. Наша компания (производство газированных напитков) произвела 4 поставки товара для ИП: 05.2008 г., 06.2008 г, 25.06.2008 г, 16.07.2008 г, оплату за товар не получила ни за одну поставку. Проблема в том, что договор с ними менеджер не заключил. Вопрос: какие основания указывать в претензии по сроку оплаты, т.е. от чего исчислять просрок оплаты товара? Обычно по договору мы даем отсрочку платежа 14 дней, из этого и исходим…..Можно ли претендовать на ответственность за неисполнение денежного обязательства, в соответствии с которой за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, уплате процентов на сумму этих средств.

Ответить

Елена,

несмотря на то, что договора в виде юридического документа между покупателем и продавцом подписано не было, существуют документы, свидетельствующие о совершении сделки купли-продажи: товарные накладные, которые подписаны с двух сторон и содержат наименование, количество и цену поставленного товара. Возникает вопрос о сроках исполнения обязательств.

Согласно ст. 314 ГК РФ, В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

Таким образом, Ваша претензия и будет являться требованием, с момента которого отсчитывается срок для исполнения денежных обязательств. По истечении этого срока Вы будете вправе начислять проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ.

Вместе с тем, на практике эта норма не всегда толкуется судом и сторонами так буквально. Поэтому когда будете готовить иск в суд, попробуйте начислить проценты, начиная с даты поставки. Это может пройти, если ответчик не предъявит никаких возражений. Вряд ли суд по собственной инициативе будет досконально проверять Ваши расчеты.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

тел. (495) 764-04-52

www.gs-consulting.ru

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Пермь, 13.01.2009, 13:03

Я рассматриваю предложение об аренде недвижимости с правом выкупа. Недвижимость-это помещение двухкомнатной квартиры на 1-м этаже жилого дома. Квартира переведена в нежилое помещение. Вопросы:

1. Я должна заключать договор аренды непосредственно только с владельцем помещения?

2.Нужно ли письменое согласие его жены? Это вроде как ихняя совместная сбственность. Сейчас она занимается всеми делами, касающиеся этого помещения. Покупал эту квартиру её муж-собственник.

3. Какие попутно могут быть расходы?

4.Какие могут быть риски?

5.Каков механизм всей цедуры, поэтапность действий? Чтобы вся процедура была правомерной.

6.Как, где и в какие сроки это всё регистрируется?

7.Как мне защитить свои позиции: чтоб арендодатель не нарушил мои права, свои обязанности и не передумал, к примеру, через год продать это помещение другому, третьему лицу?

8.Где просмотреть типовые договора аренды жилого помещения, переведённого в нежилое с правом выкупа?

Ответить

Людмила,

1. Договор аренды с условием о выкупе Вы можете заключить только непосредственно с СОБСТВЕННИКОМ помещения.

2. Письменное согласие, нотариально удостоверенное, нужно.

3. По остальным вопросам, к сожалению, не можем Вам дать развернутый ответ в рамках бесплатной консультации. Можем сказать только, что договор аренды сроком более чем на 1 год регистрируется в ФРС. Он должен содержать все существенные условия будующего договора купли-продажи, поэтому если по вине продавца переход права собственности не состоится, Вы сможете обратиться в суд,с иском о понуждении к заключении договора купли-продажи. В целом всё должно быть не так сложно: подписываете договор аренды с двух сторон (достаточно простой письменной формы, не нотариальной), берете нотариальное согласие от супруги арендодателя (а также от Вашего супруга, если Вы замужем) и регистрируете договор в ФРС. Когда наступает момент, после которого возникает право выкупа, Вы действуете, грубо говоря, как при покупке квартиры. Заключаете отдельный договор купли-продажи и регистрируете переход права собственности по нему. Дополнительные тонкости, которые обязательно нужно предусмотреть заранее и привести в соответствии с ними условия договора аренды, будут зависеть от формы расчетов между вами.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 9, из них VIP - 0
Гатчина, 13.01.2009, 12:07

Могу ли я подать исковое заявление на раздел имущества имея на руках свидетельство о расторжение брака по решению судьи, в котором указано, что споров по вопросу раздела имущества не возникло. Заранее спасибо.

Ответить

Александр,

в рамках того дела споров не возникло, а потом выяснилось, что такие споры имеются. В данном случае суд не установил никаких обстоятельств, имеющих преюдициальное значение. Подавайте иск.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

Самара, 13.01.2009, 11:41

Может ли учредитель передать в ООО для увеличения уставного капитала работы, выполненные им на личные деньги по строительству завода ООО? Эти работы включают в себя строительство зданий завода, отделка помещений завода, монтаж электричества и т.д. Если нельзя, то может нужно заключить договор трехсторонний-физическое лицо-учредитель, ООО, и организация подрядчик?

Ответить

Добрый день, Анастасия.

Сами работы внести в уставный капитал нельзя, можно внести только результаты работ, то есть имущество, например сами здания / помещения.

Поскольку законом запрещена оплата уставного капитала путем зачета стоимости доли участника с обязательствами общества перед ним, - то в результате "трехстороннего договора", который Вы предлагаете, уставный капитал увеличить также не удастся.

Возможные решения данной проблемы мы сможем Вам предложить после изучения имеющихся у Вас документов, если Вы обратитесь к нам лично.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си",

тел. (495) 764-04-52,

www.gs-consulting.ru

Задано вопросов 47, из них VIP - 11
Москва, 13.01.2009, 09:16

Помогите, пожалуйста, в следующих вопросах: 1. Между нашей компанией и контрагентом, действующим как агент другого лица --грузополучателя, заключён договор поставки. В тексте договора указан грузополучатель, которому нужно было произвести поставку. Согласно условиям договора мы известили грузополучателя о готовности в указанный в договоре срок отгрузить товар, но грузополучатель попросил отгрузку не производить так как на складах у него не было места для товара и попросил перенести отгрузку на более позднее время. Увы все эти просьбы и пожелания не были зафиксированы в письменном виде. В результате наша компания получила претензию от контрагента (не грузополучателя) о взыскании неустойки за несвоевременную поставку товара. При этом в "шапке" претензии неправильно указано название нашей компании (одна буква неверная). На основании изложенного подскажите, пожалуйста, каким образом можно защититься от неправомерного на наш взгляд требования и может ли неправильно указанное название нашей компании являться основанием считать, что претензия оформлена неверна и соответственно не предъявлена? Может быть есть разъяснения судов и сложившаяся судебная практика в таком вопросе? И какую линию поведения лучше избрать, надо ли отвечать на такую претензию с ошибкой или же стоит проигнорировать её?

2. Второй случай практически схож с вышеописанным. Отличие в том, что в тексте претензии к другой нашей компании, входящей в состав холдинга, контрагент указал, что поставка продукции должна была быть произведена по договору до 31 марта 2008 г, а фактически поставлена продукция была 25 сентября 2007 г. То есть контрагент неправильно указал срок поставки. (в договоре срок до 31 марта 2007 г). Вопросы по этому случаю идентичны как в ситуации под номером один и одно добавление. Данная компания планирует смену местанахождения, и ген директора. Сможетт ли в этом случае контрагент предъявить требования по претензии прежнему директору? Заранее благодарю Вас за помощь. С уважением, Дмитрий.

Ответить

Уважаемый Дмитрий,

если мы правильно Вас поняли, в обоих случаях грузополучателю направлялись письма-извещения о готовности произвести отгрузку. Если это так, то предварительно (без анализа документов) можем Вам сказать следующее.

1. Если мы правильно поняли, судя по Вашему описанию ситуации, договор предусматривал отгрузку со склада поставщика (самовывоз, выборка). Таким образом, обязанность забрать товар, в данном случае, лежала на покупателе (в данном случае договор предусматривал отгрузку в адрес грузополучателя, третьего лица, но это сути не меняет). Ваша задача была известить покупателя о готовности произвести отгрузку. Вы свои обязательства выполнили надлежащим образом. (Правда, конечно, необходимо для более точного ответа проанализировать условия Вашего договора. Кроме того, мы исходим из того, что Ваше письмо о готовности произвести отгрузку было направлено почтой или вручено под расписку Вашему покупателю и у Вас имеются подтверждающие документы).

Таким образом, предварительно (без полного анализа документов) можем Вам сказать, что поскольку нарушений с Вашей стороны не было, отвечать на претензию нет смысла. Пусть подают в суд и там будете разбираться. С другой стороны, если ответ на претензию Вам будет готовить квалифицированный юрист, то в Ваших интересах дать четкий и обоснованный ответ. Это поможет судье быстрее разобраться, а Вам выглядеть в суде добропорядочнее. Только, давая такой ответ, главное, не написать ничего лишнего и стратегически не лишить себя возможности поменять невыгодную позицию.

2. По поводу ошибочных данных в претензии можем сказать, что, безусловно, если договор предусматривал обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров, то такие ошибки в некоторых случаях можно обыграть в Вашу пользу. Если претензия адресована не Вам, например, не Ивану, а "Ивапу", то, извините, Иван к ней никакого отношения иметь не может. Конечно, суд может закрыть на это глаза, но попробовать нужно.

По поводу неправильного указания срока в претензии, думаем, такая ошибка никакой роли не сыграет. В претензии, для того, чтобы ее квалифицировать как претензию по данному договору, необходима ссылка на договор. Все остальное не так важно, потому что все условия договора содержатся в договоре, а не в претензии.

3. Поскольку правоотношения по договору возникли между юридическими лицами, но никак не с директором - физическим лицом, то и любые претензии по договору могут быть предъявлены только юридическому лицу, вне зависимости от того, сменило ли оно адрес и/или директора, или нет.

Вместе с тем, обращаем Ваше внимание, что судебная практика исходит из того, что если иск подан с указанием старого (единственного известного истцу) адреса ответчика, а ответчик не получал ни одного определения суда (так как они все поступали по старому адресу) и дело рассматривалось отсутствие ответчика, то это будут "проблемы ответчика", поскольку это его обязанность извещать контрагентов о смене своих реквизитов.

Надеемся, что дали Вам понятный ответ. Удачи. Если дело не ограничится одними претензиями и за ними последуют судебные иски - обращайтесь к нам. Мы специализируемся на арбитражном процессе, в частности, на защите на стороне ответчика, и имеем большой опыт в этой области. Мы будем готовы с радостью взяться за Ваши дела.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

т. (495) 764-04-52,

www.gs-consulting.ru

Пользователь 9111.ru
Москва, 13.01.2009, 09:15

Может ли управляющий филиалом юрлица быть одновременно руководителем этого филиала?

Ответить

Добрый день.

Не понятно, в чем заключается проблема. Должность руководителя филиала может иметь какое-то название - управляющий, директор и т.п. Название этой должности должно быть прописано в Положении о филиале. В том числе можно предусмотреть, что филиалом руководит Управляющий филиалом. Короче говоря, руководитель - общее понятие.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

т. 764-04-52,

www.gs-consulting.ru

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Алматы, 13.01.2009, 08:49

Господа юристы. У меня такая проблема: в июне месяце 2008 года, мы с мужем арендовали комнату в 3-х комнатной квартире за 250 долларов, проживали с хозяйкой, договор не подписали, был только устный договор. А затем хозяйка стала систематически повышать арендную плату без причин. Тогда мы решили выехать, но она выставила нам счет, и за коммунальные (хотя мы договорились без оплаты коммунальных), и за каждый прожитый месяц прибавила по 50 долларов, в конечном счете вышла круглая сумма. Я отказалась платить все, только частично, т.к. была не согласна с ней по некоторым пунктам. Тогда она забрала документы у моего мужа в залог. И сейчас она звонит ко мне на работу, оскорбляет меня, угрожает, ходит в школу детям. Помогите мне, подскажите, что делать, от нее нет житья. А платить я не хочу, документы она не отдает. Спасибо.

Ответить

Если она Вам угрожает и вымогает деньги, удерживая Ваши документы, то обратитесь с заявлением в милицию. Угрозы и вымогательство - уголовно наказуемые деяния.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Омск, 13.01.2009, 06:56

Арбитр. Суд удовлетворил требования истца А. о регистрации перехода права собственности на нежилое помещение. Получив свидетельство о праве собственности, собственник помещения его продал С. Третье лицо оспорило решение. Апелляционный суд решение о переходе права собственности к А отменил. Основания отмены: спорное помещение является составной частью всего здания (технический подвал), самостоятельным объектом недвижимости не является, собственники-несколько лиц, купившие часть здания. В ходе длительных судебных разбирательств треье лицо подавало иск о признании сделки между А.и С. недействительной - в иске отказано. Истек срок рассмотрения п вновь открывшимся обстоятельствам. Заявлен иск о признании недействительным права собственности С, обязании ФРС аннулировать запись орегистрации права собственности и призании недействительным в сиу ничтожности договора купли-продажи между А и С. (в надежде на оценку соответствия сделки требованиям закона) Не уверены в правильности заявленных требований. Можно ли привлекать еще и ФРС в качестве ответчика?

Ответить

1. По поводу пропуска срока для обращения с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам посмотрите повнимательнее. Есть недавние разъяснения ВАС РФ о восстановлении сроков. Там речь идет о пропуске 6-месячного срока для обращения с ходатайством о восстановлении пропущенного срока на апелляционное и кассационное обжалование. ВАС разъяснил, что если сторона даже не знала о состоявшемся процессе, то даже по истечении 6 месяцев срок подлежит восстановлению. Сейчас нет под рукой этого письма ВАС, но оно вышло в 2008 г., попробуйте поискать, может быть в Вашем случае можно применить аналогию.

2. Формулировка требований должна быть "о признании права собственности", так как ст. 12 ГК РФ не предусматривает такого способа защиты как "признание недействительным права собственности".

3. Конечно же ФРС нужно привлекать как соответчика, так как к нему у Вас обращено требование об обязании аннулировать запись.

4. С. естественно будет доказывать что он добросовестный приобретатель.

Федеральным законом от 30.12.2004 N 217-ФЗ в ст. 223 ГК РФ внесены изменения и теперь согласно ч. 2 ст. 223 ГК РФ, в случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом. Недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному приобретателю (пункт 1 статьи 302) на праве собственности с момента такой регистрации, за исключением предусмотренных статьей 302 настоящего Кодекса случаев, когда собственник вправе истребовать такое имущество от добросовестного приобретателя.

Согласно ст. 302 ГК РФ, 1. Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

2. Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.

3. Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.

Соответственно, доказывайте, что :

- либо имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли;

- либо имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

т. (495) 764-04-52

www.gs-consulting.ru

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 13.01.2009, 01:14

Открываем новый сайт, целью которого раскрутить малоизвестных Ди-джеев. В процессе возникает множество вопросов, связанных с авторскими правами при публикации авторских трэков в виде сборников. Возможно ли участие одного из ваших специалистов на нашем форуме? Пока интересует вопрос - какие документы необходимо подписать с каждым автором песни перед публикацией его трэка в альбоме под моим лэйблом?

Ответить

Виктор,

в данном случае необходимо заключать с каждым автором лицензионный договор о предоставлении права использования произведения.

Одним из направлений нашей компании является юридическое сопровождение вопросов интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав. Мы готовы предоставить Вам правовую поддержку.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

тел. (495) 764-04-52,

www.gs-consulting.ru

Задано вопросов 5, из них VIP - 3
Краснодар, 13.01.2009, 12:00

День добрый! У меня такой вопрос, он касается смс биллинга. Так вот, допустим у меня есть сайт, для примера картинки для сотовых и за скачивание хочу брать определенную сумму при помощи смс, вопрос в том, необходимо ли мне как-то вставать на учет в налоговую или регистрироваться как ип, ооо и т.д. ? Либо эта сфера не облагается налогом? Быть может тот процент, который берет себе оператор биллинга и включает сумму налога?

Ответить

Уважаемый Максим,

в нашем государстве практически нет такой сферы, которая бы не облагалась каким-либо налогом :)

В соответствии со ст. 2 ГК РФ, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Следовательно, если Ваша деятельность обладает указанными признаками и Вы осуществляете ее как физическое лицо, но при этом не являетесь индивидуальным предпринимателем, то такая деятельность незаконна и может повлечь для Вас серьезные неприятности.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 11.01.2009, 22:34

Два соистца (ООО и его участник) в арбитражном процессе оспаривают ничтожную сделку, ответчик - другое ООО. На предварительной стадии выяснилось, что оспариваемая сделка действительно односторонняя и получается, что надлежащим Ответчиком должен быть Истец-ООО. Есть ли способ одного из двух Истцов сделать Ответчиком? (Ходатайства об ошибках в иске, изменение исковых требований, по мнению судьи, на процессуальное положение сторон не влияет.)

Ответить

Кирилл,

согласно ч. 2 ст. 46 АПК РФ, при невозможности рассмотрения дела без участия другого ответчика арбитражный суд первой инстанции по ходатайству сторон или с согласия истца привлекает к участию в деле другого ответчика.

Также, согласно ст. 47 АПК РФ, в случае, если при подготовке дела к судебному разбирательству или во время судебного разбирательства в суде первой инстанции будет установлено, что иск предъявлен не к тому лицу, которое должно отвечать по иску, арбитражный суд может по ходатайству или с согласия истца допустить замену ненадлежащего ответчика надлежащим.

Из изложенного, мы видим возможность того, что истец-участник будет ходатайствовать о привлечении к участию в деле ООО (несмотря на то, что он является истцом по делу). Для того, чтобы грамотно обосновать такое ходатайство, необходимо изучить Вашу ситуацию, а именно, что у Вас за односторонняя сделка, и, соответственно, какие основания (по ст. 46 или по ст. 47) в данном случае имеются для удовлетворения такого ходатайства.

В общем, обращайтесь к нам с документами. Мы всё внимательно изучим и будем готовы взяться за Ваше дело.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

т. 764-04-52, сайт www.gs-consulting.ru

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 7, из них VIP - 0
Екатеринбург, 11.01.2009, 15:23

Сколько адвокатов может иметь обвиняемый? Если у него уже есть адвокат, предоставленный гос-вом, работающий по назначению, имеют ли право родственики нанять еще одного за деньги, т.е. по соглашению?

Ответить

Виктория,

никаких ограничений по количеству адвокатов и условиям соглашений с ними не существует.

Пользователь 9111.ru
Ахтубинск, 11.01.2009, 15:19

Год назад занял женщине 400000 руб. под расписку под 5% в месяц. Осталось 85000 р. ,которые она не отдает. Имею ли я право подать в суд не только на остаток, но и потребовать проценты? Каков срок давности возврата долга по расписке?

Ответить

Лилия Викторовна,

в данном случае действует общий срок исковой давности 3 года. Если в расписке был предусмотрен срок возврата денег и уплаты процентов, то Вы вправе потребовать уплаты:

- основного долга;

- процентов за пользование займом, если это было предусмотрено в расписке;

- процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами, исчисляемых на сумму просроченных платежей (как по основному долгу, так и по процентам за пользование займом).

Если срока предусмотрено не было, то по закону Вы должны как займодавец обратиться к заемщику с письменным требованием о возврате займа. В этом случае срок возврата займа наступает через месяц с момента требования.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

Пользователь 9111.ru
Москва, 11.01.2009, 15:08

Как решить следующий вопрос. По договору с предоплатной системой расчетов был уплачен аванс за предоставление услуг, согласно условиям договора. Остальная же сумма была просрочена к оплате. О неустойке в договоре ничего нет. Как взыскать законную неустойку и с какой суммы ее высчитывать? С суммы услуг по договору в целом или с суммы просроченного платежа?

Ответить

Добрый день!

Для ответа на Ваш вопрос недостаточно предоставленной Вами информации, поскольку для полного анализа необходим договор и все документы об исполнении сторонами своих обязательств. В случае, если Вашим контрагентом были нарушены сроки по исполнению денежного обязательства, Вы вправе потребовать проценты за пользование чужими денежными средствами по ставке рефинансирования ЦБ РФ, начисляемые на остаток задолженности с даты ее возникновения по день фактической уплаты.

Для получения более полной консультации, пожалуйста, обращайтесь к нам:

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс Консалтинг", г. Москва, т. (495) 764-04-52.

Мы специализируемся на взыскании дебиторской задолженности с организаций и будем готовы взяться за Ваше дело.

См. также сайт: www.gs-consulting.ru

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Серпухов, 25.12.2008, 18:03

Между комерческим банком и ЗАО был заключен договор залога имущества в обеспечение возврата кредита, выданного банком. Предметом залога являлось здание. Договор залога со стороны залогодателя подписан председателем правления акционерного общества, действующим как указано в договоре, на основании устава. ЗАО обратилось в суд с иском о признании сделки недействительной по ст. 174 ГК РФ на том основании, что по уставу ЗАО председатель правления не наделен полномочиями совершать такие сделки. Какое решение примет арбитражный суд?

Ответить

Флора,

для ответа на Ваш вопрос необходимо проанализировать учредительные документы общества, договор залога, дать оценку тому, какие действия по договору совершили стороны...и только после этого можно будет ответить на Ваш вопрос.

Звоните нам, мы дадим Вам бесплатную консультацию и возьмем на себя представление Ваших интересов в суде по этому делу.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс Консалтинг",

тел. (495) 764-04-52

www.gs-consulting.ru

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 25.12.2008, 15:59

Могу ли я претендовать на долю в квартире, оставшейся после смерти жены моего дяди, на которую было оформлено завещание в пользу двоюродных брата и сестры умершей? Завещание было написано посе смерти моего дяди.

Ответить

Ирина, нет, не можете.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Самара, 25.12.2008, 14:59

Мой молодой человек нанес незначительные побои моему отцу. Могут ли его приговорить к уголовной ответственности, или взимается только штраф?

Ответить

Уголовный кодекс РФ,

Статья 116. Побои

1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, -

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

2. Те же деяния, совершенные:

а) из хулиганских побуждений;

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, -

наказываются обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(часть вторая в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ)

Дела о побоях - это дела частного обвинения, то есть дело может быть возбуждено мировым судьей только по заявлению Вашего отца. Дело может быть окончено примирением сторон и отказом от обвинения.

Задано вопросов 5, из них VIP - 2
Владивосток, 25.12.2008, 14:55

После смерти мамы нас два наследника: я и моя младшая сестра. В квартире, кроме мамы, никто прописан не был. С мамой проживали три дочери моей сестры. Сейчас старшая моя племянница выгнала своих сестер из маминой квартиры и проживает там с двумя малолетними детьми и большой собакой. Мне она заявила, что до вступления в наследство я тоже не могу там появляться. Боюсь, что на тот момент из квартиры вынесут все, да и сама квартира превратится в хлам. Что я могу сделать для выселения племянницы? Какие доказательства нужны нотариусу об отсутствии других наследников, чтобы получить свидетельство о праве на наследство на квартиру раньше шести месяцев и нужно ли для этого согласие другого наследника. Благодарю, Наталья.

Ответить

Обратитесь к нотариусу, который должен заниматься наследственным делом, с заявлением о принятии мер по охране наследства. По закону, такие меры нотариус может предпринять по заявлению одного из наследников. Для охраны наследства нотариус производит опись наследственного имущества в присутствии двух свидетелей. Поскольку племянница вообще не является наследницей и не прописана в квартире, она находится там незаконно и никаких прав на имущество, в том числе, на квартиру, не имеет. В крайнем случае можете обратиться к участковому милиционеру, чтобы он выяснил, на каком основании данная гражданка проживает в квартире.

А по поводу доказательств отсутствия наследников - обратитесь к нотариусу и сами выясните это у него.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

В милиции меня отправили в суд. На какую статью я могу сослаться при обращении в милицию?

Истра, 25.12.2008, 14:27

С какого моменгта исчисляется срок для подачи обжалования решения суда. С момента провозглошения или выдачи определения.

Ответить

Если Вы говорите об обжаловании решения суда, то с момента изготовления решения с мотивировочной частью.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 7, из них VIP - 3
Дзержинск, 25.12.2008, 13:03

Кассационная жалоба может быть подана в течение 10 дней со дня принятия решения судом. А выходные (воскресенье) тоже входят в этот срок? Спасибо!

Ответить

Входят. Считаются календарные, а не рабочие дни. Но если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий рабочий день. Если документы сданы на почту до 24.00 последнего дня срока, то срок не считается пропущенным.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 51, из них VIP - 10
Москва, 25.12.2008, 13:01

Впереди новогодние праздники по 10.01.09 включительно. Обязаны ли мне оплатить эти 10 дней. На работе мне сказали что они не оплачиваются, т.е. идут как выходные. Неужели придется пол-месяца сидеть без денег?

Ответить

Если оплата производится на основании ежемесячного оклада - то выходные дни на оплату не влияют.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 2
Иркутск, 25.12.2008, 12:55

Как повести себя в следующей ситуации. В России с одной компанией был заключен временный трудовой договор на 3 месяца без испытательного срока о том, что компания нанимает меня на должность международного представителя в Канаде на этот период. Был установлен четкий оклад. Работодатель принял на работу без оформления (не было созданно приказа на принятие на работу, не было отметки в трудовой). Перед отъездом в Канаду я получил аванс за работу. На месте (в Канаде) я начал работу согласно должностной инструкции, а именно ведение переговоров и заключение договоров со школами, которые предоставляют услуги по обучению иностранным языкам. В конце 1 месяца была выплачена 2 часть з/п за 1 месяц. Согласно трудовому договору я должн был предоставлять до опред. Числа текущего месяца отчет о проделанной работе, но в результате телефонных переговоров (в течение всех работы поддерживался постоянный контакт с работодателем и были устные отчеты) работодатель посчитал ненужным предоставление этих отчетов. После месяца работы работодатель в устной форме расторгнул этот трудовой договор, отказался в выплате заработной платы за последующие месяцы. Мы договорились о том, что по моему возвращению, я отдаю все контакты и заключенные договора со школами ему и не требую выплаты з/п за оставшиеся 2 месяца. Фактически получается, что работы была выполнена больше, чем за 1 месяц, но я никаких претензий не предъявлял. По возвращению я созвонилсь с работодателем и хотел договориться о встречи с ним для передачи всей документации. Из-за его и моей загруженности этот процесс затянулся. Теперь же работодатель грозится подать в суд, отрицает все наши с ним устные переговоры, и требует возврата з/п за 1 месяц. Со мной разговаривать не хочет. Как мне поступить в этой ситуации?

Ответить

Судя по всему тому, что Вы говорите, это был срочный трудовой договор.

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением случаев:

- счетной ошибки;

- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина работника в невыполнении норм труда или простое;

- если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом.

Ни о каком возврате заработной платы в Вашем случае речи быть не может.

Кроме того, договор расторгнут не был. Необходимо уточнить, какой был порядок оплаты по договору. Если он устанавливался на основе оклада, то Вы имеете право на получение заработной платы за все три месяца.

Задано вопросов 2, из них VIP - 1
Ижевск, 25.12.2008, 14:48

ООО"А" - Зкакзчик и ООО "Б" - Подрядчик, заключили договор на выполнение работ. Работы выполнены не в полном объеме и не срок (по условиям данного договора). Подрядчик сдал, а Заказчик подписал Акт о выполнении части работ на 2,5 месяца позже, чем указано в Договоре. Закзчик оплатил Подрядчику часть денег по сданному Акту выполненых работ. Расплатится полностью сразу Заказчик не смог. Получения оставшейся части денег подрядчик ждать не захотел и направил исковое заявление в Арбитражный суд. Заказчик направил встречное заявление о взыскании с ООО "Б" неусойки за несвоевременно выполненые работы и за не полностью выполненный объем работ. Санкции по этим пунктам прописаны в Договоре. Данный Договор подписан Сторонами с указанием дат под подписью (собственноручно написанными) при подписания договора каждой Стороной. Решение суда: "...Иск ООО"Б" - удовлетворить, а иск ООО "А" - отказать. (Т.К. пункт 1.4. Договора написан: Подрядчик приступает к выполнению работ с момента подписания настоящего Договора. Окончание работ - 31.12.2207 года. П.1.5. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2007 года. ) - т.е. договор является незаключенным." Моментом подписания нашего договора является конкретная дата (9.11.2007 г.) стоящая под каждой подписью Сторон, собственоручно ими написанная. Почему договор посчитали незаключенным? Возможно ли другое рассмотрение данного вопроса?

Ответить

Уважаемая Лидия Николаевна!

Незаключенность договора не связана с датами подписания. Дело здесь в другом. В соответствии с законом, договор считается заключенным, если стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора. Для договора подряда - это содержание и объем работ, а также сроки начала и окончания работ. Видимо, в Вашем договоре нет ответа по одному из этих вопросов. В таких случаях считается, что Ваш конкретный договор, на котором Вы основываете иск, является незаключенным, а потому не может применяться условие о неустойки, которое содержалось в данном договоре. Видимо, поэтому суд и отказал Вам в иске.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

Уважаемый Геннадий Иванович!

а что, для того, чтобы суд оценил условия договора и сделал вывод о незаключенности договора, для этого кто-то как-то специально должен поставить вопрос?!

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

И хотелось бы добавить, Геннадий Иванович, что согласно ст. 401 ГКРФ, отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. В гражданско-правовых отношениях применяется презумпция вины.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 24.12.2008, 19:52

Хочу прояснить ситуацию с Вашей помощью. Бабушка завещала квартиру одному из двух внуков. Завещание заверено нотариусом. Бабушка умерла. И теперь второй внук хочет опротестовать завещание. Имеет ли он на это право? Если имеет, то на какую долю он может претендовать?

Ответить

Наталья,

если завещание было совершено с нарушением закона, то оно может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.

Поэтому сначала необходимо выяснить, могут ли в данном случае быть затронуты права второго внука. Внуки, при отсутствии завещания, могут наследовать от бабушки только в том случае, если их родитель, который должен быть наследником бабушки, умер раньше бабушки. Если родители живы, то права и законные интересы внука не затронуты, так как даже при недействительности завещания он не будет являться наследником.

А вот если родитель умер раньше бабушки, то тогда внук может ставить вопрос о недействительности завещания, если, конечно, для этого есть законные основания. Доля, на которую он будет претендовать, зависит от того, какие еще наследники по закону есть у бабушки. Если у бабушки есть только два внука, а других родственников нет, то при наследовании по закону, а не по завещанию, один внук может претендовать на 1/2 долю.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Калуга, 24.12.2008, 19:24

Имеет ли право администрация школы размещать фотографии детей и имена их родителей на доске позора?

Ответить

Вероника,

ни в коем случае!!!

Это не что иное, как неуважение, умаление человеческого достоинства обучающихся и психическое насилие по отношению к ним, что недопустимо в силу ч.1 ст. 21 Конституции РФ, ч.6 ст. 15 ФЗ "Об образовании". Пригрозите администрации прокуратурой.

Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Полярные Зори, 24.12.2008, 15:45

11 декабря 2008 г. был суд о по делу о растордении договора купли продажи. По состоянию на 24 декабря 2008 г. нет никакого решения. В суде ничего не говорят. Что можно сделать,

Ответить

Напишите ходатайство об ознакомлении с материалами дела и сдайте в канцелярию, сохранив копию с отметкой о принятии. Если после этого ничего не изменится, напишите жалобу председателю суда и придите к нему на прием.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Новозыбков, 24.12.2008, 15:17

Может ли долговое агентство в принудительном порядке взыскивать долги без решения суда?

Ответить

Натали,

никакое долговое агентство не обладает полномочиями, с помощью которых оно могло бы взыскивать долги в принудительном порядке без решения суда. Оно не может арестовывать имущество, требовать предоставления сведений о Вас и Вашем имуществе и применять другие меры принудительного взыскания, какие может использовать, например, судебный пристав-исполнитель. Вместе с тем, долговые агентства пользуются психологическими приемами воздействия на должников, чтобы заставить их платить по долгам. Применяются даже скрытые и "завуалированные" угрозы. Но всё это незаконно. А при наличии угроз физического воздействия, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы, так как это подпадает под признаки уголовного преступления: угрозы и вымогательство.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Шадринск, 24.12.2008, 14:35

Хочу пройти курсы повышения квалификации по специальности, по которой работаю. Интересуют следущие аспекты:

1) как часто необходимо проходить курсы повышения квалификации (например системному администратору)

2) Оплачивает ли курсы организация или это не закрепленно законом

3) как регулируется оплата (увеличение оплаты труда) после повышения квалификации работником.

4) какие требования к организации повышающей (обучающей) квалификацию.

5) Какие акты регулируют эти вопросы?

Ответить

Иван, по всем заданным Вами вопросам всё полностью зависит от Вашего работодателя. Никаких норм закона, которые накладывали бы на работодателя обязанность повышать Вашу квалификацию, оплачивать обучение, а после этого - повышать заработную плату, не существует. Если работодатель решит, что ему это необходимо - то пожалуйста, это будет регулироваться Трудовым Кодексом РФ.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Воронеж, 24.12.2008, 14:23

Такая проблема, я открыла депозит в банке, но мне не дали договор, сказали "прочитайте в интернете на нашем сайте". Предоставили лишь бумагу из кассы о том что деньги "приняты во вклад ", с круглой печатью кассы. Еще дали бумагу с условиями депозита (кода снимать, какой процет, и т.д.), но там нет печати (круглой), а только прямоугольная и печать с фамилией работника, кот. обслуживал. Правильно ли оформили депозит и как нужно?

Ответить

Наверное, при оформлении депозита Вы подписывали заявление, или анкету, или иной документ, в котором сказано, что Вы знакомы и согласны с условиями договора, процентными ставками и т.д. Сам договор может быть размещен на Интернет-сайте и является публичной офертой, то есть предложением, которое содержит все существенные условия договора.

Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Калининград, 23.12.2008, 20:27

Рабочий год 16.07.2008-15.07.2009 возможен ли ежегодный оплачиваемый отпуск с 03.08.2009?

Ответить

Никаких препятствий не видим.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си",

www.gs-consulting.ru

Задано вопросов 7, из них VIP - 0
Белгород, 23.12.2008, 20:10

Коммерческая организация передаёт другой в возмездное пользование строительный кран... который при передачи видимых дефектов не имел, но из договора было то что он уже был в употреблении. Когда начали использовать кран то он упал и повредил несколько автомобилей которые стояли на стоянке. Выяснилось, что у крана были изношены какие то механизмы. И крановщик нарушил технику безопасности. Арендатор возместил ущерб владельцам автомобиля и потребовал у арендодателя компенсации, но тот возражал, и сказал что арендатор сам виноват и несёт ответственность он. Арендодатель указывает на то что в договоре аренды не был указан размер арендной платы, и договор получается не был заключён,или же тогда нужно применить правила о договоре безвозмездного пользования (ссуды)

Ответить

Вы же сами сказали, что пользование было возмездным. По смыслу ст. 614 ГК РФ, отсутствие арендной платы в договоре не является основанием для признания его незаключенным, так как в этом случае считается, что установлены порядок, условия и сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах.

Соответственно, применима ст. 612 ГК РФ о том, что арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если во время заключения договора аренды он не знал об этих недостатках. При обнаружении таких недостатков арендатор вправе по своему выбору:

- потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения недостатков имущества, либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков имущества;

- непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на устранение данных недостатков из арендной платы, предварительно уведомив об этом арендодателя;

- потребовать досрочного расторжения договора.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

www.gs-consulting.ru

Обращаем Ваше внимание, что Арендодатель в данном случае, судя по всему, ничего не нарушал, поэтому он не должен возмещать Арендатору убытки, в связи с отсутствием вины (ст. 15 ГК РФ). Арендатор может потребовать только компенсации расходов на устранение недостатков вышедшего из строя крана. В причинении ущерба Арендодатель не виноват, это проблемы Арендатора. Надо было осторожнее эксплуатировать б\у кран.

Удачи!

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

www.gs-consulting.ru

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 23.12.2008, 16:13

Имеет ли собственно-ручная расписка юр ссилу.

Ответить

Если Вы говорите про расписку о получении денег в долг - то имеет. Но Ваш вопрос в разделе "ипотека" ? Уточните.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

www.gs-consulting.ru

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Самара, 23.12.2008, 15:48

Песков умер, оставив следующее имущество: двухкомнатную кваритру в г. Болшево, домашнюю обстановку, дачу, гараж, автоиобиль, выделенный ему как ивалиду войны, вклад в Сбербанке на сумму 11127 рублей. Родственниками Пескова являются: Младший брат (одинокий пенсионер), сын и его жена, внук 12 лет. Завещание Песков не оставил. Через пять месяцев после смерти отца в автомобильной аварии погиб его сын. Младший брат Пескова обратился к вдове племянника с требованием передать ему наследство, оставшееся после Пескова, так как он является единственным близким родственником, то есть наследником первой очереди. Правомерно ли заявленное требование? Правомерно ли заявленное требование?

Ответить

Неправомерно. Во-первых, вдова Пескова является также наследником первой очереди. Во-вторых, если погибший сын успел принять наследство отца, то внук Пескова унаследовал имущество своего погибшего отца, которое тот унаследовал от своего отца.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

www.gs-consulting.ru

Наверное, в Вашем вопросе Вы говорили про жену погибшего сына Пескова, а не жену самого Пескова. Если так, то тогда в нашем ответе все остается, кроме первого пункта про вдову Пескова.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

www.gs-consulting.ru

В том случае, если погибший сын успел принять наследство отца, то внук Пескова унаследовал имущество своего погибшего отца. В этом случае младшему брату причитается только 1/2 наследства.

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Сочи, 23.12.2008, 15:34

Помогите, пожалуйста! С мужем в разводе с 2001 года, ребенку сейчас 9 лет, алименты раньше не получала. В 2008 году в сентябре суд вынес решение о взыскании алиментов в размере 2 МРОТ. Исполнительный лист отнесла на работу к бывшему мужу, т.к. на руки ему выдавать запрещено. До сегодняшнего дня денег мы с дочкой не видели. Недавно бывший сообщил, что ему не платят зарплату и поэтому он уволился, а исполнительный лист ему выдали на руки... ? Какое имели право? Он обещал отнести приставам, а ему якобы сказали оставь у себя пока не устроишься на новую работу. Что за бред, какое имели право не принять ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ К ИСПОЛНЕНИЮ? Что мне делать? Как взыскать деньги ребенка?

Ответить

Наталия, а зачем Вы передали исполнительный лист на работу? В законе такого не предусматривается. Вы должны были, как взыскатель, обратиться в службу судебных приставов. Для работодателя должника исполнительный лист без постановления службы судебных приставов - это бумажка. Поэтому они ее выдали на руки самому должнику. Вот и получается курьезная ситуация: Вы хотите, чтобы должник сам на себя предъявил исполнительный лист в службу судебных приставов?!?! Пусть уж тогда добровольно сам платит алименты, если у Вас с ним такие цивилизованные отношения, что он даже сам готов на себя этот исполнительный лист предъявить. А приставы сделали всё правильно - исполнительное производство, по новому закону, возбуждается не иначе, как по заявлению ВЗЫСКАТЕЛЯ (то есть Вас). А раз должнику так повезло, что у него на руках оказался исполнительный лист - приставы и не стали утруждать ни себя работой, ни должника проблемами - и легко его отпустили.

Выход только один - попросите Вашего бывшего мужа отдать исполнительный лист Вам - и несите его в службу судебных приставов сами. Пусть устраивается на работу и платит алименты. Если не получится - можно попробовать обратиться в суд за получением дубликата...но тогда Вам придется обосновать, как так получилось, что исполнительный лист от Вас "ушел";))) может, суд пойдет Вам на встречу, и выдаст дубликат... но вообще-то тут Вы сами виноваты.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

www.gs-consulting.ru

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Калининград, 23.12.2008, 12:50

Мой любимый мужчина турок. Собирается приехать в январе. Виза на 90 дней. Нашли ему работу, правда неофициально у моих друзей мусульман. В феврале 1010 года ему идти в армию. Как ему возможно остаться жить в России? Мне проблематично переехать в Турцию. Мой мужчина хотел чтобы я переехала к нему, но все же мы решили начать жить вместе в России. Как это сделать верно? Прочитав достаточно много информации я поняла, что это будет сделать ОЧЕНЬ трудно. В России моя жизнь обустроена, живу с сыном. Активно занимаюсь его образованием. Помогите, пожалуйста. Мы хотим быть вместе, а просто на любовные встречи не согласны ни я ни он. Заранее благодарны Вам за ответ.

Ответить

Лина,

мы не специализируемся на вопросах гражданства, но очень хочется Вам помочь... Можем сказать Вам следующее. Для постоянного проживания в России иностранному гражданину для начала нужно получить разрешение на временное проживание. Без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину,состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства в Российской Федерации (п. 4 ч. 3 ст. 6 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ";).

Далее. В течение срока действия разрешения на временное проживание и при наличии законных оснований иностранному гражданину по его заявлению может быть выдан вид на жительство. Вид на жительство выдается иностранному гражданину на пять лет. По окончании срока действия вида на жительство данный срок по заявлению иностранного гражданина может быть продлен на пять лет. Количество продлений срока действия вида на жительство не ограничено. Заявление о выдаче вида на жительство подается иностранным гражданином в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока действия разрешения на временное проживание. До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное проживание. (ст. 8 того же закона).

Следующий шаг - получение гражданства. Согласно ст. 14 ФЗ "О гражданстве РФ", иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания, установленного пунктом "а" части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, если указанные граждане и лица:

состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет.

Более подробно, думаем, Вам пояснят в фирме, специализирующейся на вопросах гражданства.

Удачи!

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс-Си"

www.gs-consulting.ru

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Москва, 23.12.2008, 16:38

Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю КоАП, в котором по отношению к административному аресту сказано:

- Решение об аресте принимается судьей в течении 48 часов с момента задержания + в присутствии задержанного, т.е. грубо говоря "на месте" и если задержанный отпущен, то в отношении его уже не может быть применена данная мера наказания.

Ответить

Нет, Вы понимаете неправильно. Административное задержание является мерой обеспечения своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении (исполнения постановления по делу). Поэтому в принципе, не имеет значения, был ли отпущен задержанный или нет. Все равно в течение 48 часов дело должно быть рассмотрено судьей и может быть вынесено постановление об административном аресте. Дело об административном правонарушении должно быть в данном случае рассмотрено дежурным судьей, то есть не "на месте", а в помещении суда. Если задержанный был отпущен до рассмотрения дела, то есть до вынесения постановления об аресте, то должна быть соблюдена процедура рассмотрения дела, то есть задержанный, который был отпущен, должен быть под расписку уведомлен о времени и месте рассмотрения административного дела. Если вынесено постановление об аресте без такого уведомления, то оно незаконно и может быть обжаловано. Соответственно, если истекло 48 часов с момента задержания, а задержанный был отпущен и не был извещен под расписку, то, скорее всего, его не успеют уведомить о времени рассмотрения дела, так как для этого его придется снова где-то "вылавливать". Поэтому, в данном случае, скорее всего, такая мера наказания не будет применяться.

Исправление предпоследнего предложения...Соответственно, если задержанный был отпущен раньше, чем рассмотрено административное дело, и не был извещен под расписку о времени и месте его рассмотрения, то, скорее всего, его не успеют уведомить о времени рассмотрения дела до истечения 48 часов с момента задержания, так как для этого его придется снова где-то "вылавливать". Поэтому, в данном случае, скорее всего, такая мера наказания не будет применяться.

(сначала немного не то написали в предпоследнем предложении)

5 дней назад задержали в Москве, Статья 20.1.1. "Выпил 100 грамм водки". Ночь просидел в милиции. Утром подписал протокол, написал ходатайство о передаче рассмотрения дела по месту жительства (далеко от Москвы), точнее подписал. После этого отпустили. Скажите остается ли вероятность применить против меня меру наказания "Административный арест"?

Пользователь 9111.ru
Москва, 22.12.2008, 20:55

Организация в которой работает 1 человек и индивидуальный предприниматель, оба находятся на упрощённой системе налогообложения (доходы минус расходы) и в 2006 г. приобрели услуги у фирмы-однодневки на 3 300 000 руб., в том числе НДС 503 390 р.. Годовой доход 15 млн. р.. Доказан факт отсутствия услуг. Подлежит ли в отношении должностных лиц возбуждение уголовного дела и по какой статье? Большое спасибо и успехов в новом году!

Ответить

Александр, кем доказан факт отсутствия услуг? Так как это отрицательный факт, то доказан он быть не может, это будет оценочное суждение. Из Вашего вопроса непонятно, кому конкретно и на какую сумму были оказаны услуги, и какие именно услуги? Была ли включена сумма этих услуг в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу? Чей годовой доход 15млн.р.?

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 38, из них VIP - 35
Москва, 21.12.2008, 18:38

От бабушки (по линии своей мамы) моя внучка (8 лет) получила в наследство половина квартиры на Камчатке. Вторая половина в собственности ее сына (брата мамы моей внучки). Мама по непонятным мне причинам затягивает вступление в наследство своей дочери. Своему мужу она предложила написать доверенность на своего брата, который владеет второй половиной квартиры с предоставлением ему права заниматься принятием наследства. Я это не одобряю и говорю родителям своей внучки, чтобы они от себя написали заявление о вступлении в наследование своей дочери. Мама категорически отказывается. Что посоветуете и как правильно поступить? Камчатка далеко. С уважением, дед Сергей.

Ответить

Можно удостоверить заявление о принятии наследства у нотариуса, находящегося в Москве, и направить это заявление по почте заказным письмом с уведомлением, а еще лучше, с описью вложения, в адрес нотариуса по адресу местонахождения квартиры на Камчатке. Законом такой вариант предусмотрен. Ваши опасения правильные, поскольку брат является наследником первой очереди, поэтому он, даже имея доверенность, о которой Вы пишете, может этой доверенностью не воспользоваться, в результате чего будет пропущен срок для принятия наследства. А поскольку этот брат является наследником первой очереди, при отсутствии других наследников, в случае непринятия наследства по завещанию, он унаследует завещанную внучке 1/2 квартиры. Так что на него полагаться нельзя.

Пользователь 9111.ru
Москва, 20.12.2008, 13:14

Работаю на двух работах (на одной - по совместительству). Получив очередное письмо из пенсионного фонда обнаружил, что отчисления за прошлый год с работы по совместительству не делались. Обязан ли работодатель делать отчисления в пенсионный фонд, если я оформлен по совместительству? И если да, то как заставить его это сделать? Должен ли он произвести отчисления за тот период, когда этого не делал?

Ответить

Евгений,

работодатель обязан делать отчисления на ЕСН (единый социальный налог), в составе которого - взносы на пенсионное страхование, со всех доходов, которые он выплачивает своим работникам (как основным, так и совместителям), а также физ.лицам, работающим по гражданско-правовым договорам. В конце года работодатель подает сведения в Пенсионный фонд РФ по отчислениям за прошедший год в разбивке по каждому сотруднику (так называемый "персонифицированный учет";). Письма, которые рассылает Пенсионный фонд, учитывают данные за прошлый год, которые им обработаны. Посмотрите внимательно, может быть в полученном Вам письме есть только данные за позапрошлый год, поэтому среди них и нет Ваших отчислений как совместителю? Но если отчисления на самом деле не производились, тогда это повод обратиться в налоговую инспекцию с жалобой и просьбой провести проверку Вашего работодателя на предмет правильности исчисления и уплаты ЕСН. Если ЕСН не уплачивался, то после проверки налоговая обязательно доначислит недостающую сумму налога, которая должна будет доплачена в федеральный бюджет Вашим работодателем вместе со штрафами и пенями за просрочку.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс Консалтинг", www.gs-consulting.ru

Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Москва, 19.12.2008, 21:51

Такой вопрос: Создали фирму на троих. Организационно-правовая форма - ЗАО. Акции распределились следующим образом: моих 10%, моего друга - 39% и третьего человека - 51%. Пытались два месяца найти заказчика, но без успешно. В итоге я и мой друг решили завязать с этим делом. Отдали фирму третьему человеку. Но отдали как,? на словах. Он сказал что выведет нас из состава учредителей и переоформит на себя наши акци. Но по существу мы ни где не расписывались, копии наших паспортов он не просил у нас. Он сказал что все сделал, и что расписался за нас. Прошло уже 3 месяца. Встречались с ним и он сказал что в учредителях меня и моего друга нет, а акции в процесе переоформления. При этом он судится с фирмой которая задолжала ему денег, а он в свою очередь задолжал поставщику несколько миллионов рублей. Как быть? Что делать? Как узнать действительно ли мы с другом не имеем больше никакого отношения к той фирме? Страшно как то.не грозят ли нам чем нибудь эти судебные разберательства по поводу долга? За ранее спасибо!

Ответить

Уважаемый Дмитрий,

акционеры несут ответственность по обязательствам общества только в следующих случаях:

1) при неполной оплате акций - в пределах стоимости этих акций;

2) при банкротстве общества - если имущества общества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов - но только в том случае, если банкротство вызвано обязательными для общества указаниями соответствующих акционеров, и только при условии, что давая такие указания акционеры заведомо знали о том, что их указания повлекут банкротство.

Таким образом, если Вы полностью оплатили свои акции и не давали никаких обязательных указаний, повлекших банкротство - то Вам опасаться нечего.

Пользователь 9111.ru
Ростов-на-Дону, 19.12.2008, 21:40

Что это значит. На исполнительном листе написано "Выдан на руки взыскателю согласно ее заявления"? Заранее спасибо!

Ответить

Трудно сказать, что это значит, поскольку нигде не сказано, что такая надпись должна ставиться. Можем предположить, что этот исполнительный лист был предъявлен в службу судебных приставов, после чего взыскатель написала заявление об отзыве исполнительного листа, и ей его вернули, выдав на руки. Обычно, на исполнительном листе в таком случае делается надпись о частичном исполнении, если такое было. Дело в том, что исполнительный лист можно предъявить повторно, и поэтому в нем должна стоять отметка о том, в какой части он был исполнен ранее. Наверное, в данном случае исполнительный лист не был исполнен даже частично, но судебные приставы решили на нем сделать такую запись, чтобы было видно, что лист уже предъявлялся. Но законом или какими-либо подзаконными актами, регулирующими исполнительное производство, это не предусматривается.

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс Консалтинг", www.gs-consulting.ru

Задано вопросов 7, из них VIP - 0
Магнитогорск, 19.12.2008, 21:40

Я являюсь поручителем клиента в банке, который брал кредит. 5 ноября не сделал очередной платёж (находился в больнице), 5 декабря опять не сделал платёж т.к. опять находился в больнице. 15 декабря он застрелился. Имеет ли право банк взыскать с меня не уплаченные платежи вместе с штрафными санкциями и оставшийся долг по договору?

Ответить

Елена,

в данном случае обязательства должника не прекратились, поэтому банк может потребовать исполнения обязательств по кредитному договору от Вас в том объеме, который предусматривался договором поручительства. Как правило, в договоре поручительства предусматриваются все обязательства по кредиту в полном объеме. Следовательно, банк может потребовать с Вас весь долг, проценты за пользование кредитом, комиссии и неустойку (штрафы, пени).

С уважением,

ЗАО "Легал Прайм Джи-Эс Консалтинг", www.gs-consulting.ru