Можно ли зарегистрировать ооо на чужую квартиру и в случае долгов что грозит собственнику жилья?
ОтветитьЗдравствуйте!
Регистрация ООО по месту прописки директора или учредителя абсолютно законна. Никакие нормы закона не нарушаются; при этом место нахождения компании может не совпадать с фактическим размещением ее имущественных комплексов.
Попытка регистрации ООО в квартире, где учредитель (или руководитель) не прописан, обернётся потерей времени и денег, что уйдут на оплату государственной пошлины.
Может ли работодатель заставить работника работать по РВДшкам?
ОтветитьЗдравствуйте!
РВД-работа в выходные и праздничные дни.
Согласно ст. 113 Трудового кодекса Российской Федерации Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в следующих случаях:
1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, либо неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле-и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, допускается в порядке, устанавливаемом коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя.
В течение какокого времени после сдачи больничного, должны оплатить?
ОтветитьЗдравствуйте!
Согласно ч. 1 ст. 15 ФЗ от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" работодатель назначает пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение 10 календарных дней со дня обращения застрахованного лица за его получением с необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется страхователем в ближайший после назначения пособий день, установленный для выплаты заработной платы.
Мой муж 22 июня 2020 года закрыл больничный и написал заявление на увольнение. В течении какого времени его должны рассчитать? Учитывая что 24 июня был праздничный выходной день.
ОтветитьЗдравствуйте!
Из вопроса не следует, какой расчет Вы предполагаете: "по больничному" или зарплаты, компенсации и прочее.
Согласно ст. 140 ТК РФ При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им сумму.
При этом, по общему правилу, заявление является началом отсчета "двухнедельной отработки".
Однако, если Ваш муж уволен 22.06.2020, о чем имеется приказ, запись в трудовой книжке и предъявил требование о расчете, то расчет производится не позднее 23.06.2020.
Однако, данный срок не распространяется на пособие по временной нетрудоспособности (больничный). Работодатель должен (ч. 1 ст. 15 Закона N 255-ФЗ):
— назначить пособие по временной нетрудоспособности в течение 10 календарных дней со дня обращения сотрудника за его получением с необходимыми документами;
— выплатить пособие в ближайший, после его назначения, день, установленный для выплаты заработной платы.
Если к моменту увольнения работник не представил листок нетрудоспособности, то работодатель производит расчет при увольнении с этим работником без учета суммы пособия. Как только больничный лист поступает в организацию, пособие будет выплачено в ближайший после назначения пособия день, установленный у данного работодателя для выплаты заработной платы. Так что, начислить и выплачивать в день увольнения больничный, работодатель не обязан.
С февраля 2020 года прошло три судебных заседания. В марте объявлен карантин. На два судебных заседания ответчик - ООО "Правовой Альянс" предоставляло только копии заверенных своею печатью документов, в том числе и ранее мне неизвестных. Когда состоится четвертое судебное заседание, неизвестно. Стоит подать отдельное ходатайство об обязании ответчика - ООО "Правовой Альянс" представить в суд подлинники всех документов?
ОтветитьЗдравствуйте!
В судебном разбирательстве подлинники документов представляются в суд в случае, если обстоятельства дела подлежат подтверждению исключительно такими документами. Подлинники необходимо также представить по требованию суда, если невозможно разрешить дело без подлинников или представленные копии одного и того же документа различны по своему содержанию (п. 2 ст. 71 ГПК РФ, п. 9 ст. 75 АПК РФ и п. 3 ст. 70 КАС РФ).
Невозможность установления факта на основании копии документа обусловливается наличием совокупности следующих условий: утрата подлинника документа либо непредставление подлинника в суд; расхождение содержания копий этого документа, представленных участвующими в деле лицами; невозможность установления подлинного содержания первоисточника с помощью других доказательств.
Подлинники представляются в материалы дела или на обозрение суду с целью уяснения всех фактических обстоятельств спора и их правильной оценки. Следует учитывать, что суд не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал документа, представленные каждой из спорящих сторон копии этого документа не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание оригинала документа с помощью других доказательств. Факт, подлежащий установлению с помощью утраченного подлинника, не считается доказанным (п. 7 ст. 67 ГПК РФ, п. 6 ст. 71 АПК РФ, п. 7 ст. 84 КАС РФ).
Если имеются документы, отсутствующие у Вас либо вызывающие сомнения в достоверности содержащихся в нем сведений, либо нетождественные с теми, что есть у Вас, либо содержащиеся в них сведения непонятны, заявляйте такое ходатайство. Более того, если на таких доказательствах исключительно обосновываются обстоятельства дела, то копии такого документа, заверенного стороной по делу, явно недостаточно.
По каким основаниям, указанным в Законе О защите прав потребителей я могу сдать товар обратно в магазин?
И в течение скольки дней? Если товар оформлялся через инернет-магазин, а деньги я приезжал платить в сам розничный магазин (которому принадлежит интернет-магазин)?
С уважением, Егор.
ОтветитьЗдравствуйте!
Основания для возврата товара, приобретенным дистанционным способом, не указаны, главное - соблюсти срок.
Согласно ст. 26.1. ЗоПП Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней.
В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.
Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.
При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.
На сайтах интернет-магазинов, в частности на том, что заказывали Вы, обычно написано, по каким адресам покупки принимают обратно, .е. аналогично тому, как Вы получили ссылку на оплату приобретаемого вами товара в магазине. Здесь как при возврате покупки в обычном магазине: привозите в розничный магазин, возвращаете покупку вместе с заявлением на возврат товара, получаете накладную или акт о возврате товара, ждете деньги.
При возврате покупки курьером или почтой сначала пришлите продавцу заявление на возврат товара. В заявлении укажите, каким способом вы хотите получить обратно деньги, и спросите, на какой адрес отправлять покупку.
После того как продавец подтвердит адрес и возможность возврата, можно отправлять сам товар. Обязательно закажите опись вложения — так вы потом сможете доказать, что именно возвращали. Курьера также попросите взять с адресата подпись о получении посылки. Расходы, связанные с возвратом, несете Вы.
3 июня было вызван мастер на установку 4 дверей, общая сумма составила 10000, была внесена предоплата 5000 руб 3 числа и 4 числа оставшаяся сумма. При установке двери в туалет, рассыпалась стена. Договорились, что как стена будет восстановлена, приедут устанавливать двери. 14.06 восстановили стену, позвонила мастеру, сказал что придут 20.06, но так и не пришли, позвонили, попросили перенести на 22.06, но так и не появились. На звонки отвечают и что через час приедут (время 17:00 вечера) Итог 2 двери недоустановлены, 2 вообще неустановлены. Как быть в этой ситуации. На звонки отвечает сам индивидуальный предприниматель.
Могу ли я написать претензию и установить дверь другой фирмой? Или ждать когда они мне ответят на претензию?
ОтветитьЗдравствуйте!
Учитывая, что сроки оговариваются Вами устно, обязание их исполнять также происходит устно.
Правильнее составить соглашение, в котором Вы оговорите новые сроки выполнения работ, и после нарушения этого срока, Вы праве предоставить Исполнителю новый срок выполнения работы; выполнить ее сами либо третьим лицом с наложением понесенных расходов на Исполнителя; потребовать уменьшения цены; отказать от договора, а также требовать неустойки в размере 3% от цены выполнения работы за каждый день просрочки.
При этом, согласно ст. 31 ЗоПП требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.
То есть при нарушении срока, Вы вправе установить дверь другой фирмой, затем выставить Исполнителю требование о возмещении таких расходов, которое подлежит удовлетворению в течение 10 дней, а при неудовлетворении такого требования - обращаться в суд.
Только в Вашем случае, какой срок нарушен, первоначальный не исполнен не по их причине (разрушена стена)?
Я бы рекомендовала заключить соглашение о новых сроках, по их нарушению обратиться
с требованием выполнить в оговоренный Вами срок, при невыполнении привлекать другую фирму, либо
выполнить другой фирмой и впоследствии выставить требование о возмещении расходов, либо
написать об отказе от договора и возврате уплаченной суммы.
Либо же без соглашения написать претензию с требованием выполнения работ в оговоренный Вами срок, ссылаясь на нарушение первоначальных сроков, при первом монтаже, в ней же прописать, что в случае невыполнения в срок, будет привлечена для выполнения указанных работ другая фирма, а понесенные расходы возложены на Исполнителя.
В Вашем случае, учитывая, что первоначальные сроки пропущены по причине Заказчика, а новые не установлены, сейчас начать с привлечения другой фирмы (т.е. без согласования новых сроков либо требования об устранении работ в новый срок), будет для Вас чревато тем, что такие расходы взыскать будет врядли возможным.
При увольнении от предыдущего работодателя при инвентаризации была выявлена недостача.
Было заключено соглашение о добровольном возмещении ущерба. Вину в недостаче признала и написала расписку. Возмещать должна была по 23000/мес. Сначала выплачивала вовремя. Далее потеряла работу. Сейчас работодатель подал иск в суд. Возможно ли по решению суда уменьшить ежемесячную сумму выплат? Сейчас в связи с пандемией работаю неофициально и зарплата 13000. Одна воспитываю ребёнка. Оплачивать задолженность не отказывалась. Несмотря на то что подан иск в суд, сотрудник службы безопасности бывшего руководителя звонит и требует погасить весь долг единоразово полностью.
ОтветитьЗдравствуйте!
Можно уменьшить сумму ущерба в целом.
В соответствии со ст. 250 ТК РФ, орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы вины, материального положения работника и других обстоятельств снизить размер ущерба, подлежащий взысканию с работника.
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 16 ноября 2006 г. N 52 разъяснил, что, если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что работник обязан возместить причиненный ущерб, суд в соответствии с частью первой статьи 250 ТК РФ может с учетом степени и формы вины, материального положения работника, а также других конкретных обстоятельств снизить размер сумм, подлежащих взысканию, но не вправе полностью освободить работника от такой обязанности.
Суду нужно привести доводы о Вашем материальном положении, размере зарплаты, отсутствии иных источников дохода, нахождении на иждивении ребенка, возмещении ущерба в определенной части и т.д.
Учитывая такие обстоятельства, сумма ущерба может быть уменьшена в разы, вплоть до размера, оплаченных к дате вынесения решения сумм.
Бабушка является собственником квартиры. В квартире зарегистрирована внучка с рождения, ей 18 лет. Может ли бабушка снять внучку с регистрационного учета без ее согласия? И где тогда должна будет прописаться внучка, если у нее нет собственного жилья.
ОтветитьЗдравствуйте!
Снятие с учета может быть добровольным, в случае вашего согласия и принудительным, при отсутствии вашего согласия.
Принудительное осуществляется через суд, на основании иска бабушки.
Основания для безусловного принуд. Выселения (учитывая, что жилье не муниципальное) - смена вами места жительства, смерть, признание вас без вести пропавшей, утрата права пользования на жилье, например смена собственника, нарушение правил регистрации, фиктивная регистрация, иные обстоятельства.
В любом случае, такие обстоятельства будут рассматриваться судом.
Учитывая, отсутствие у вас жилья, невозможность покупки и съема жилья, иные обстоятельства, выселить вас в день вынесения решения невозможно. В этом случае имеется возможность предоставления судом отсрочки выселения на 1 год для решения данного вопроса и поиска другого места жительства.
Как писать в договоре купли-продажи если продавец действует по доверенности сначала писать собственника или сначала писать доверенное лицо.
ОтветитьЗдравствуйте!
Преамбула договора у Вас будет следующая:
Мы, нижеподписавшиеся: гражданин Иванов Иван Иванович, число, месяц, год рождения, паспорт: серия, №, выдан дата выдачи, кем выдан, код подразделения, зарегистрированный по адресу: адрес регистрации согласно паспорта, именуемый в дальнейшем "Продавец",
в лице представителя - Петрова Петра Петровича, число, месяц, год рождения, паспорт: серия, №, выдан дата выдачи, кем выдан, код подразделения, зарегистрированный по адресу: адрес регистрации, действующего на основании доверенности от 17.06.2020 г., удостоверенной нотариусом г. _____ - Сидоровым С.С., номер в реестре нотариуса - 1213, с одной стороны,
и гражданин Сидоров Иван Петрович, число, месяц, год рождения, паспорт: серия, №, выдан дата выдачи, кем выдан, код подразделения, зарегистрированный по адресу: адрес регистрации, именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Получили в наследство дом, на землю документов никаких нет, как можно оформить землю?
ОтветитьЗдравствуйте!
В вашем вопросе нет деталей, поэтому общими фразами, при необходимости - запросите уточнение.
Главное - должно быть зарегистрировано право собственности на дом.
Именно от даты регистрации права собственности на дом зависят дальнейшие действия по оформлению участка.
Главная дата — это 30 октября 2001 года. Почему? В этот день начал действовать Земельный Кодекс РФ согласно ст. 1 Федерального Закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ.
Если Вы зарегистрировали свое право собственности на дом до 30 октября 2001 года — участок можно оформить бесплатно. Выкупать его не придется. Не важно на основании чего оформлен дом – его купили, получили в дар, перешел по наследству, оформлен после строительства, по решению суда и т.п. Главное, чтобы до 30 октября 2001 года.
В этой ситуации следует найти правоустанавливающий документ на участок. И потом можно оформлять право собственности.
Если Вы зарегистрировали свое право собственности на дом после 30 октября 2001 года — участок придется выкупать у администрации. Бесплатно его оформить не получится. Таков закон.
Есть исключение: если Вам дом перешел по наследству после 30 октября 2001 года, но наследодатель оформлял свое право собственности на дом до 30 октября 2001 года — участок наследнику можно оформить бесплатно. Выкупать его не придется. Без разницы наследство было по закону или завещанию.
Вообщем-то от того, что у Вас, различен и порядок Ваших действий.
На мотивированную часть решения срок обжалования тоже 15 дней в порядке упрощеного производства?
ОтветитьЗдравствуйте!
Да, в течение пятнадцати дней со дня принятия решения в окончательной форме, согласно ст. 232.4 ГПК РФ.
При этом, нужно соблюсти сроки подачи заявления на изготовление мотивированной части.
Заявление об изготовлении мотивированной части должно быть подано в течение пяти дней со дня подписания резолютивной части.
Мотивированное решение изготавливается в течение 10 дней со дня подачи заявления или апелляционной жалобы.
Обращаюсь к Вам со следующим вопросом: я работаю в транспортной компании - точнее у индивидуального предпринимателя (ип)-диспетчером, мне заказил перевезти груз с одного города в другой, я нашла машину у другого ип, которое с другого города, машина была в собственности ип, а водитель наёмный, вообщем машина загрузилась и приехала на выгрузку, как положено, на выгрузке водитель сказал, что не будет выгружаться, пока ему не оплатят, т.к. разные часовый пояса, заказчик оплатил половину при начале выгрузки машины, а вторую после выгрузки на карту, но не именную (карта сбер моментум) оплата прошла по системе алмаз, вкоторой был указан паспорт данного водителя. В итоге водитель снял все деньги, бросил машину и скрылся. Теперь владелец машины выставляет нам претензию о не оплате за перевозку.
В суд на нас не подают, а просят повторно оплатить, прислали мировой соглашение чтоб мы в 2 месяца оплатили им повторно эту сумму, а когда они взыщут с водителя, якобы вернут нам. Подскажите как быть. Мы подавали заявление в полицию-отказ.
ОтветитьКассационный суд отменил решение первой и апелляционной инстанции о нарушении судом первой инстанции норм материального и процессуального права и направил дело на новое апелляционное рассмотрение. Что это значит? Надо ли мне снова готовиться? И что то доказывать?
ОтветитьЗдравствуйте!
Отправил дело на новое рассмотрение, скорее всего?
После отмены кассацией судебных актов, дело подлежит новому рассмотрению в общем порядке.
Т.е. снова представлять документы, приобщенные к материалам дела (иск, отзыв и т.д.) не нужно, но если есть ходатайства, заявления, даже возможно неудовлетворенные судами, дополнения, уточнения с учетом пояснений, данных кассационной инстанцией - то это Ваше право.
Безусловно, в Ваших интересах поддерживать свою позицию, готовиться к суду, если на основании Вашей жалобы были отменены акты, то акцентировать на этом внимание при новом рассмотрении, представлять доказательства, если судебные акты отменены не по Вашей жалобе, то также представлять соответствующие возражения с представлением подтверждающих документов.
Речь о статье 4.5. Можно простыми словами объяснить что значит два или три месяца пожалуйста. Ситуация вот в чём, совершил нарушение по статья 12.8 часть 1, 11.04.2020 г, суд назначили на 18.06.2020 г. Так вот в чём вопрос, истёк ли срок давности к привлечению к админ. Ответственности?
ОтветитьЗдравствуйте!
Срок давности привлечения к административной ответственности у Вас по ст. 12.8 не истек.
В вашем случае - 3 месяца с даты совершения нарушения, поскольку дело о правонарушении рассматривается судьей.
Статья 4.5 КоАП РФ объединяет несколько правонарушений, по некоторым из них постановление выносится без суда, в этом случае 2 месяца с даты совершения нарушения.
Заказала шкаф 19 апреля доставка 29,сегодня 16 июня товара нет.
ОтветитьЗдравствуйте!
Рекомендую писать претензию.
Только в зависимости от того, какой у Вас вид договора - поставка или выполнение работ /оказание услуг (к примеру, услуги по изготовлению шкафа), требования будут различны.
В случае поставки, вы вправе требовать, при условии предварительной оплаты шкафа, передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом (ст. 23.1. Закона о защите прав потребителей).
В случае оказания услуг/выполнения работ - назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Наряду с одним из выбранных Вами требований, Вы вправе требовать уплаты неустойки за период с 30.04 по дату претензии - В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю - за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара, при оказании услуг/выполнении работ; В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.
В случае неудовлетворения претензии, Вы вправе обратиться в суд.
У нас в организации, а именно в школе, меняется директор. Сейчас она находится в отпуске с последующим увольнением с 31.08.2020.
Скажите, пожалуйста, когда необходимо подать документы в налоговую и какие документы необходимы для заверения нотариусом.
Спасибо большое за помощь.
ОтветитьЗдравствуйте!
Согласно п. 1. ст. 51 Закона об образовании Руководитель образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации:
1) избирается общим собранием, конференцией работников (общим собранием, конференцией работников и обучающихся) образовательной организации с последующим утверждением учредителем образовательной организации.
Исходя из того, что старый директор в отпуске, с последующим увольнением, дата его увольнения, как я поняла, 30.08.2020.
Соответственно, составляется решение/протокол, в зависимости от того, что предусматривается Вашим уставом, 30.08.2020.
Таким протоколом, Вы прекращаете полномочия старого директора 30.08.2020, а с 31.08.2020 назначаете нового директора.
Согласно Закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Вами осуществляется государственная регистрация указанных изменения, для этого Вами предоставляются заявление по форме 14001 и протокол/решение о назначение нового директора.
Такие документы могут быть представлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, а также через нотариуса.
Соответственно, новый директор будет действующим с даты вынесения такого протокола/решения, для третьих лиц - с даты регистрации указанных изменений.
Помогите, пожалуйста, разобраться. 01.07.2019 г. районный суд вынес заочное решение в пользу Истца. 10.10.2019 мой представитель по доверенности (не юрист) подал заявление об отмене заочного решения, ссылаясь, что я его не получал, т.к. фактически проживаю по другому адресу уже 4 года. Привели доказательства-договор аренда, справка от терапевта с поликлиники, к которой прикреплен по фактическому адресу, тоже 4 года. 20.01.20 г. определением районного суда вынесено решение отказать, и что наши доводы не являются доказательствами. При чем, мой представитель на заседании суда принес еще доказательства: конверт от июня 2015 г, полис страхования от клеща от марта 2019 г. , установка счетчика холодной воды от марта 2018 г. Эти доказательства районный судья также в счет не принял. 30.01.2020 г. подали апелляцию и ход-во восстановлении срока апелляции в Краевой суд. Ходатайство о восстановлении срока 19.02.2020 г. апелляционной жалобы районный судья также отклонил. Следом подали в Краевой суд частную жалобу на определение районного суда. Краевой суд вернул частную жалобу в районный, потому что у моего представителя нет высшего юридического образования, согласно принятым законам от 01.10.2019. 10.06.2020 г. мне позвонили из районного суда и сказали, что нужно написать: заявление о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы на определение суда. И, подписать собственноручно.
Скажите, пожалуйста,
1. нужно ли к этому заявлению опять прикладывать апелляционную жалобу и перечень доказательств, который был предоставлен в 1-й раз?
2. Можно ли дополнить апелляционную жалобу?
3. на основании чего сформулировать заявление о восстановлении срока?
Помогите, пожалуйста, очень запутались.
ОтветитьЗдравствуйте!
Исходя из приведенных Вами событий по датам, Краевой суд возвращает Вам частную жалобу ввиду подписания неуполномоченным лицом. Частная жалоба была подана на определение суда об отказе в восстановлении срока.
Суд предлагает Вам подать ходатайство о восстановлении пропущенного срока на подачу такой частной жалобы на определение судьи, подписав и ходатайство и саму частную жалобу Вами.
Если это так,
К такой жалобе прикладываются все документы, свидетельствующие о том, что такое определение нарушило Ваши законные права, поэтому в Вашем случае документы будут продублированы, потому что суд согласно полномочий по ст. 334 ГПК РФ может отменить определение суда и рассмотреть вопрос по существу (к примеру, признать незаконность отказа в восстановлении срока, для чего он должен видеть и само ходатайство, ранее заявленное Вами и документы, приложенные к нему в обоснование причин пропуска).
Обоснование заявления о восстановлении срока будет для Вас проблематично. Незнание норм закона, к сожалению, не является уважительной причиной. В любом случае, изначально, частная жалоба была подана в срок, однако возвращена, такие обстоятельства тоже укажите, возможно были болезнь до периода карантина, далее можно указать карантинные ограничения, в частности в приеме граждан (конечно карантинные ограничения не мешали направить документы почтой!, но Вам нужно обосновать невозможность совершить процессуальные действия в установленный законом срок).
Является ли предложение перейти к другому работадателю реорганизацией моего настоящего места работы и следствиемили изменением организационным условий труда, в случае моего отказа перехода к другому работадателю мне предлагается другая вакансия-убощик территории (одна из предложенных мне, другая рабочий по комплексному обслуживанию, и здесь - если я не соглашаюсь-я написала отказ, меня хотят уволить по п 7 ч 1 ст 77 ткрф, либо предлагают написать по собственному желанию уволньнение.
ОтветитьЗдравствуйте!
В соответствии со ст.72.1 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем.
По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 ТК РФ).
Таким образом, работодатель не вправе перевести вас без вашего письменного согласия.
Однако в соответствии со ст.74 ТК РФ в случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца.
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ - отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора.
Полагаю, что предложение увольнения по собственному желанию предложено в силу того, что звучит этот пункт так: отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора.
Таким образом, работодатель действовал в соответствии с вышеизложенными нормами.
Другое дело, что в качестве основания, как я поняла, обозначено "реорганизация места работы", может и другое, о чем Вы не сказали. С учетом конкретных обстоятельств, нужно смотреть, действительно ли такое основание имело место быть.
Суд признал банкротом и ввел процедуру реализации имущества ФУ сделал публикацию в Коммерсанте, но основной кредитор не явился на первый суд и не подтвердил свои претензии на долг в течении 2-х месяцев после публикации, из судебной практике как будут себя вести суд на 2-м окончательном заседании?
ОтветитьЗдравствуйте!
Согласно ст. 167 ГПК Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.
Соответственно, явка самого кредитора в суд не является препятствием к рассмотрению дела, если он не заявил об отложении, либо привел причины, которые судом признаны неуважительными, либо же в деле отсутствуют документы, подтверждающие его извещение.
В деле можно участвовать и защищать свои права и интересы посредством подачи документов.
Однако, полагаю, что Ваш вопрос в ином, а именно в том, что кредитор не заявляется со своими требованиями в реестр.
По смыслу пункта 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве в процедуре реализации имущества должника конкурсные кредиторы и уполномоченный орган вправе по общему правилу предъявить свои требования к должнику в течение двух месяцев со дня опубликования сведений о признании должника банкротом и введении процедуры реализации его имущества (абзац третий пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве).
В случае пропуска указанного срока по уважительной причине он может быть восстановлен судом по ходатайству конкурсного кредитора или уполномоченного органа.
Вопрос о восстановлении срока разрешается судом в судебном заседании одновременно с рассмотрением вопроса об обоснованности предъявленного требования. Отказ в восстановлении срока может быть обжалован по правилам пункта 3 статьи 61 Закона о банкротстве.
Требования, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов, срок предъявления которых не был восстановлен судом, удовлетворяются по правилам пункта 4 статьи 142 Закона о банкротстве.
Данная статья гласит о том, что требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов, удовлетворяются за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника.
Судебная практика, сейчас на стороне физических лиц находящихся в процедуре банкротства. Реестр требований кредиторов должника закрывается, даже если, требований кредиторов в ходе процедуры реализации имущества гражданина о включении в реестр требований кредиторов должника, не заявлено. Финансовый управляющий сдает отчет о проведенной процедуре банкротства, а суд завершает процедуру банкротства.
Гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.
Если было имущество у банкрота, то оно не реализуется, а отдается гражданину обратно. Платить то некому, если никто не заявил своих требований. В этой части есть положительная судебная практика.
Собственно, не заявился, а значит, реестр закрывается, даже если в нем нет ни одного кредитора. Это не является препятствием для списания всех долгов В случае иных кредиторов, рассматриваются лишь их требования.
Что касается следующего заседания, оно не обязательно окончательное.
После завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов.
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.
После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.
В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве освобождение должника от обязательств не допускается, если доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве должника, последний действовал незаконно, в том числе совершил действия, указанные в этом абзаце.
Могу ли в аппеляции по ГДелу, ходатайствовать о замене ответчика.
ОтветитьЗдравствуйте!
В ст. 327 ГПК РФ указано, что в апелляции не подлежат применению правила о соединении и разъединении нескольких требований, об изменении предмета или основания иска, об изменении размера исковых требований, о предъявлении встречного иска, о замене ненадлежащего ответчика, о привлечении к участию в деле третьих лиц.
Замена ответчика в апелляции по сути приведет к новому разбирательству только иным судебным составом. Это не соответствует цели апелляции и допускается в качестве исключения при наличии установленных законом оснований.
Указанные основания поименованы в ч. 4 ст. 330 ГПК РФ и являются безусловными для отмены постановления суда первой инстанции. И только при их наличии арбитражный суд апелляционной инстанции будет рассматривать дело по правилам рассмотрения дела в первой инстанции. Это прямо предусмотрено в ч. 5 ст. 330 ГПК РФ.
К таким основаниям относятся:
рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном составе;
рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания;
нарушение правил о языке при рассмотрении дела;
принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;
неподписание решения судьей или одним из судей, если дело рассмотрено в коллегиальном составе судей, либо подписание решения не теми судьями, которые указаны в решении;
отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его не теми лицами, в случае отсутствия аудио-или видеозаписи судебного заседания;
нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения.
Наличие данных оснований влечет безусловную отмену судебного акта первой инстанции. И ввиду отсутствия у апелляционной инстанции полномочия направлять дело на новое рассмотрение в нижестоящий суд установлена обязанность рассмотрения дела апелляционным судом по правилам суда первой инстанции. Это означает, что в таком случае суд будет вправе осуществить замену ненадлежащего ответчикам надлежащим, а лица, участвующие в деле, смогут без ограничений обращаться в суд с соответствующими ходатайствами. Суду апелляционной инстанции в таком случае предстоит заново выполнить все процессуальные действия по рассмотрению дела. И в результате стороны получают новое судебное решение, которое может совершенно отличаться от предыдущего, в том числе и по составу лиц, участвующих в деле, в связи с заменой ответчика.
При рассмотрении дела судом апелляционной инстанции необходимость замены ответчика может возникнуть по ряду оснований. Для примера, наиболее распространенным является правопреемство, которое осуществляется при реорганизации юридического лица. Может иметь место и ситуация, при которой ненадлежащий ответчик изначально принимал участие в деле в ином процессуальном качестве, например, в качестве третьего лица без самостоятельных требований на предмет спора.
В случае, если у Вас есть такие основания, апелляция будет рассматривать дело по правилам первой инстанции, заявленное ходатайство при наличии оснований для замены, будь то правопреемство или иное, будет удовлетворено.
При отсутствии же указанных оснований, следует добиваться отмены данного постановления как вынесенного в нарушение норм процессуального и материального законодательства. При отмене решения, рассмотрение дела начинается заново, где такие ходатайства можно также заявлять без ограничений.
Возник вопрос при оформлении приложения к иску о взыскании долга по расписке. Например, если это копия самой расписки, то необходимо писать на самой копии в пустом месте: Приложение №2? Или Нужно распечатать лист с надписью "Приложение № 2" и скрепить ее с копией расписки?
ОтветитьЗдравствуйте!
В исковом заявлении после просительной части указываете:
"Приложения:
1.
2. Копия Расписки № от
3.
и т.д.
Далее к иску прикладываете все документы согласно данному перечню приложений. В каждом приложенном документе, если Вы их не сшиваете, в т.ч. в копии расписки нужно указать копия верна, ниже - подпись заявителя, расшифровка фамилии, инициалы. Писать на расписке слова "Приложение № 2" нет необходимости.
Мировой суд и районный в апелляции проигнорировали мою ссылку на ст. ст. 405 и 406 ГК, а также п.47 Постановления Пленума ВС №7 от 24.03.2016 о том что должник освобождается от уплаты процентов по ст. 395 ГК по причине не указания номера счёта кредитором?
ОтветитьЗдравствуйте!
Одной лишь ссылки на указанные Вами нормы недостаточно.
Судебная практика при применении указанных норм исходит из следующего: представлены ли стороной доказательства перечисленных обстоятельств отказа кредитора (истца) от принятия предложенного должником (ответчиком) надлежащего исполнения либо несовершения действий, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства (не сообщил данные счета).
С учетом конкретных обстоятельств, ссылка на бездействие истца, ввиду не сообщения им счета для оплаты, будет необоснованна. К примеру, договор, в котором предусмотрены платежные реквизиты, претензия об оплате с указанием таких реквизитов т.д.
Сколько действительна справка о доходах за три месяца?
ОтветитьЗдравствуйте!
Срок действия справки такой формы может быть не ограничен, так как в ней содержатся определенные указанные даты. Важен не срок действия самой справки, а ее актуальность в момент подачи.
(К примеру, дата предоставления этого документа в органы службы занятости вместе с остальными необходимыми документами будет играть существенную роль для определения размера пособия по безработице)
Если нет докладной записки о нарушении, имеет ли работник право не писать объяснительную?
ОтветитьЗдравствуйте!
Объяснительная записка — короткое письмо, объясняющее причины случившейся ситуации или факта.
Статья 193 ТК РФ определяет объяснительную записку как обязательный документ, которым сопровождаются дисциплинарные взыскания. Нельзя наказать сотрудника, не затребовав с него письменные объяснения по поводу случившегося.
Руководство компании вправе потребовать написать «провинившегося» сотрудника такую записку, как при наличии докладной записки, так и без ее отсутствия и назначить какое-либо «наказание» из трех возможных: замечание, выговор, увольнение.
Отказывать работодателю в письменных объяснениях работник не имеет права. Объяснить письменно ситуацию он может в течение 2-ух рабочих дней. Если сотрудник не хочет давать объяснения или не представляет их в указанный срок, работодатель составляет акт. Наличие этого документа никак не влияет на применение или неприменение взыскания к провинившемуся.
Работодатель сказал что у меня есть,, статья,, где узнать про что?
ОтветитьЗдравствуйте!
Полагаю, что это нужно узнать у работодателя.
Речь идет возможно о статье, примененной к Вам работодателем за какое-либо нарушение трудовых обязанностей. Однако, в любом случае, любой проступок фиксируется работодателем актом. Акту предшествует объяснительная. И лишь после, работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, увольнение).
Если имеет место утверждение к примеру об увольнении "по статье", Вы вправе знать основания применяемой к Вам "статьи".
Доли в уставном капитале Общества оплачены его участниками имуществом полностью (100%) в сумме 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом, на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом.
Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением участника общества. Пожалуйста объясните я, купил чоо можеьэт ли старый учередитель потребовать с меня как с нового участника деньги?
ОтветитьЗдравствуйте!
Вы приобрели ООО, соответственно между бывшим собственником и Вами заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО, который заверен в нотариальном порядке. В нем определена цена, которую Вы должны оплатить бывшему собственнику либо уже оплатили. На этом, денежные требования бывшего собственника к Вам заканчиваются.
Далее положения устава будут применяться к Вам, бывший собственник никакого к ним отношения не имеет.
Поясняю приведенные Вами положения.
Вами приведены положения Устава/закона, которые регулируют, что если оканчивается право пользования имуществом, которое внесено в уставный капитал общества ранее срока, на которое оно было внесено, то учредитель должен внести вместо этого имущества денежную компенсацию.
Обращаю Ваше внимание, что данная норма применима лишь в случае, когда в уставный капитал внесено право пользования имуществом а не имущество.
Например, истекает срок договора аренды. Законодательно установлено, что при возникновении такой ситуации участник, который передает право на пользование имущества в качестве оплаты своей доли, по требованию учредителей обязан компенсировать убыток в виде внесения денежных средств. Сумма будет равна плате за аренду объекта движимого или недвижимого имущества. Причем такая передача денежных средств производится на тех же условиях, что были установлены изначально до истечения установленного ранее срока пользования.
Вы же в вопросе указываете, что уставный капитал оплачен имуществом. Соответственно, данная норма к Вам не применима, даже если она указана в Уставе.
Учитель написал заявление на увольнение в сентябре 2019, по трудовой необходимости учителя не уволили, может директор уволить в июне 2020 (действительно ли заявление на увольнение)
ОтветитьЗдравствуйте!
Если работник письменно заявил об увольнении по собственному желанию, но передумал, он может отозвать заявление об увольнении по собственному желанию. Исключением будет если на должность увольняемого уже работодатель пригласил другого работника, которому нельзя отказать в приеме на работу. (т.е. на усмотрение работодателя) (ст. 80 ТК РФ).
Если отзыва не было, но вы не расторгли трудовой договор в оговоренный день, то он будет действовать и дальше при условии, что работник не настаивает на увольнении, продолжает трудиться. В этой ситуации следует все перепроверить с документами - чтобы был приказ об увольнении работника был отменен другим приказом. И рекомендуется, чтобы между работником и работодателем было заключено письменное соглашение. Если была внесена уже запись в трудовую книжку об увольнении, то она должна быть признана недействительной.
Более того, учитель получает зарплату весь этот период. То есть можно сделать вывод, что трудовые отношения продолжают действовать.
Учителю нужно обратиться в отдел кадров и уточнить информацию по заявлению - был ли приказ на увольнение, если был, отменен ли, было ли соглашение о расторжении договора, была ли внесена запись в трудовую книжку, если да, отменена ли.
В случае отмены указанных записей либо невнесения их вовсе, увольнение по ранее поданному заявлению по истечению такого времени, будет невозможно, на случай, если учитель все таки уже передумал увольняться и беспокоится о сохранении работы.
Арендую помещение в административном здании. Арендатор выставил счёт за текущий ремонт туалетов, которыми я не пользуюсь, они находятся на другом этаже и не являются моим имуществом, сданным в аренду. Должна ли я оплачивать подобные счета?
ОтветитьЗдравствуйте!
Существенным условием договора аренды является предмет - объект аренды. Иначе условие об объекте аренды считается несогласованным, а договор — незаключенным. Данные, позволяющие идентифицировать объекты недвижимого имущества, определены в п. 3 ст. 26 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», где указано, что в случае передачи в аренду зданий, сооружений, помещений в них или части помещений, к договору аренды прилагаются поэтажные планы здания, сооружения, на которых обозначаются сдаваемые в аренду помещения с указанием размера арендуемой площади.
Из этого следует, как такой объект аренды назван у Вас, имеется ли какая-либо ссылка на туалет в самом предмете договора (обычно это п. 1 договора), в приложения к договору (бывает на практике прикладывается копия к примеру техплана, где изображен поэтажный план здания и арендуемое помещение выделяется цветом).
На практике суды, при определении предмета таким образом, что в него включено как основное, так и вспомогательное помещение
приходят к выводу: — при заключении договора арендатор согласился с условием о необходимости оплачивать как полезную площадь, так и площадь помещений мест общего пользования.
Объекты, обслуживающие более одного помещения в здании, относятся к общему имуществу здания, которое принадлежит собственникам помещений в здании на праве общей долевой собственности.
Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате любых платежей по общему имуществу, включая издержки по его содержанию и сохранению (ст. 249 ГК РФ).
В свою очередь арендатор кроме уплаты арендной платы обязан нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом или договором аренды (п. 2 ст. 616 ГК РФ). К расходам на содержание имущества следует относить: расходы по компенсации коммунальных платежей, эксплуатационному обслуживанию здания и территории и пр.
Обратите внимание на условия договора в части арендной платы, обязанностей арендатора, нет ли в них таких обязательств.
Ничего подобного не нашли, это в Вашу пользу. Акты судебной практики дополнительно подтверждают, что затраты на содержание и ремонт общего имущества здания, в котором расположено арендуемое помещение, не относятся к расходам арендатора по содержанию имущества, поэтому они должны оплачиваться собственником помещения.
Поэтому при составлении договоров аренды рекомендуется сумму расходов собственника на содержание общего имущества включать в сумму арендной платы. При этом не указывать в договоре, что арендная плата включает в себя плату за содержание мест общего пользования, в силу того что такие места не могут передаваться арендатору и платить за их использование арендатор не обязан.
Хотел узнать, я с женой квартиру снимал а хозяйка говорит что двери покосаны и раковина разбитая. За это что будет?
ОтветитьЗдравствуйте!
При передаче квартиры в аренду и возврате должны составляться акты с описанием передаваемого имущества и его состояния (ст. 655 ГК РФ).
Наиболее неприятная для вас ситуация — если составлен первый акт, в котором никаких недостатков нет, либо описано имущество с описанием его состояния, и в нем двери и раковина значатся не поврежденными. В таком случае, у хозяйки есть все шансы взыскать с Вас сумму реального ущерба в виде стоимости поврежденного имущества.
Если актов не составлялось никаких, сложность доказывания у обеих сторон, однако в отсутствие примечаний о наличии дефектов в договоре собственнику квартиры будет проще доказать, что их не было, чем вам, что они были.
Исходя из этого, определяйте сами - если по документам вам передано надлежащее имущество, обращаю Ваше внимание, по документам, имеет смысл вести переговоры с хозяйкой и согласовать сумму либо условия возмещаемого Вами на добровольной основе ущерба.
Если же таких документов нет и Вы придерживаетесь позиции, что это совершили не Вы, и квартира была уже передана с такими недостатками, то ждите претензию, и в случае несогласия с ней, иск в суд о возмещении такого ущерба. Вы же будете защищаться наличием в акте пометок о поврежденном имуществе, если таковые есть, возможно сохранившимися фотографиями при покупке квартиры к примеру через авито, из которых можно увидеть недостатки и иными обстоятельствами, которые могут подтвердить обоснованность Вашей позиции.
Спор Ваш неоднозначный, нужно решать ситуацию с учетом конкретных обстоятельств.
Родители развелись и поделили дом на 2 части. У отца другая семья и двое детей. Отец хочет продать свою половину дома. Имею ли я право на часть денег от продажи. Дом строился на семью из трёх человек. Наша половина с мамой в долевой собственности. Может ли он продать свою часть дома не предложив нам.
ОтветитьЗдравствуйте!
Что касается вопроса о возможности продажи своей доли без предложения ее Вам, то невозможно.
Согласно ч.2. ст. 250 ГК РФ, Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее.
Если остальные участники долевой собственности не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, продавец вправе продать свою долю любому лицу. В случае, если все остальные участники долевой собственности в письменной форме откажутся от реализации преимущественного права покупки продаваемой доли, такая доля может быть продана постороннему лицу ранее указанных сроков.
Что касается Вашего права на получение части денег от продажи доли отца, то такого права Вы не имеете. Отец имеет право владеть, пользоваться, распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению и лишь имеет право! Распорядиться ими как в Вашу пользу, так и в пользу третьих лиц и никак иначе.
Можно ли подать иск в суд на человека если я не знаю его адрес а только номер мобильного и фио?
ОтветитьЗдравствуйте!
Место жительства – обязательный реквизит сведений об ответчике, которые необходимо указывать в исковом заявлении (п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК).
В указанное место суд будет направлять повестки и прочие судебные извещения.
А еще по этому адресу истцу необходимо направить копию искового заявления, до подачи иска в суд, а копию документа, подтверждающую такое направление, приложить к иску (п. 6 ст. 132 ГПК).
Если не выполнить этих двух требований, суд правомерно оставит иск без движения, по крайней мере, до момента, пока эти нарушения не будут исправлены (ч. 1 ст. 136 ГПК).
Актуальный способ, как подать в суд, если адрес ответчика неизвестен – это указать последний известный адрес ответчика, а затем заявить ходатайство о содействии суда в истребовании доказательств.
Повторюсь, соблюдение этого порядка крайне важно, так как иначе суд оставит иск без движения и определит исправлять ошибки. Конечно, можно взять адрес «из головы», но впоследствии это станет основанием для отмены принятого решения.
Однако, другое дело - если Ваш спор может быть разрешен в суде лишь после соблюдения претензионного порядка. В таком случае Вам необходимо принять все возможные меры для выяснения адреса.
Вам известен номер телефона, попытайтесь прозвонить телефон самостоятельно или с помощью третьего лица, возможно вашего представителя, договориться о встрече и возможно получить информацию по ее результатам.
У меня умер отчим до этого мама имела в квартире 60 кв метров две трети а он одну треть при получении наследства его дочь от первого брака получила одну шестую часть сколько это получаеться? И может ли она ее продать не предложив сначала маме.
ОтветитьЗдравствуйте!
Доля отчима 2/3 была поделена между дочерью отчима и Вашей мамой. Т.е. 2/3 делим на 2 и получаем 1/6. У дочери-1/6. У мамы к уже имеющейся доле 2/3 нужно прибавить 1/6 наследства отчима и полусим 5/6.
Продать долю, не предложив ее маме, дочь не может.
Любым доступным способом, дочь должна уведомить маму о продаже своей доли поскольку мама согласно ст.250 ГК РФ, имеет преимущественное право покупки. Только в случае отказа мамы купить долю, может быть заключен договор купли-продажи с третьим лицом.
Срок гендиректора заканчивается 04 сентября. Нужно ли его уведомлять? И что делать если второй учредитель не хочет менять этого гендиректора?
ОтветитьПойдут, ли записи с диктофона в суде как доказательства и можно их приобщить к делу?
ОтветитьЗдравствуйте!
Истец должен подать ходатайство в письменном виде о приобщении диктофонной записи к делу. При этом важно указать, как этого требует статья 77 ГПК РФ, "когда, кем и в каких условиях осуществлялась запись". В ходатайстве желательно расписать максимально подробно:
кто производил аудиозапись,
кому принадлежат участвующие в разговоре голоса,
день, точное время записи,
местоположение (адрес, название организации, место вне помещения),
наименование устройства, на которое производилась запись (марка, модель, номер),
формат, в котором производилась запись,
какие изменения исходного файла производились в процессе перезаписи (конвертация формата, переименования и т.п.)
сохранился ли оригинал файла на первичном носителе/диктофоне.
Важно указать, что запись разговора произведена в целях самозащиты своих прав, на основании ст.12 ГК РФ. Непосредственно в ходатайстве стоит указать на обстоятельства, существенные для дела, которые могут быть подтверждены диктофонной записью.
Запись может быть приложена на CD-диске, при этом желательно приложить к диктофонной записи ее текстовую расшифровку. Если у суда возникают сомнения, дополнительно может потребоваться проведение экспертизы на предмет отсутствия следов монтажа и идентификации голосов.
Отработав половину рабочего дня, мастер цеха Соколов по просьбе своего приятеля пошел с ним в другой цех помочь отремонтировать агрегат, на котором тот ааботал. Ремонт затянулся, и Соколов на свое рабочее место так и не возвратился. На следующий день начальник цеха потребовал от Соколова письменное объяснение о причинах отсутствия в течение четырех часов на своем рабочем месте. Спустя два месяца после получения объяснительной записки был издан приказ об увольнении Соколова за прогул п/п «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ. Правомерно ли увольнение Соколова? (См. раздел 8 ТК РФ.)
ОтветитьЗдравствуйте!
Согласно подпункту "а" пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, прогулом считается:
отсутствие сотрудника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности;
отсутствие сотрудника на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены).
Что подразумевается под рабочим местом Соколова. Он был на территории компании-работодателя, но не в своем цеху.
Мог ли он находиться в другом цеху в рабочее время? Понятие рабочего места применительно к прогулу имеет принципиальное значение, поскольку от этого зависит законность прогула.
Также согласно ст. 193 ТК РФ дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
В этом тоже есть нарушение. Почему так поздно применено к Соколову увольнение, хотя обнаружено в тот же день и объяснительная дана на следующий день?
Все обстоятельства в совокупности могут помочь Соколову оспорить решение работодателя.
Я оплатила штраф по административному правонарушению в срок, но квитанцию об оплате не предъявила, потому что мировые судьи закрылись на карантин, посетителей не принимали, документы не передавали. За якобы неоплаченный штраф дело предали судебным приставам, которые сняли деньги и арестовали счета. Квтанцию об оплате судебному приставу я предъявила, арест сняли, но деньги (6 тысяч, хотя штраф был 5 тыс. руб.) так и не вернули. Что делать в такой ситуации?
ОтветитьЗдравствуйте!
Согласно п. 11 ст. 70 от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" При поступлении на депозитный счет подразделения судебных приставов денежных средств должника в большем размере, чем необходимо для погашения размера задолженности, определяемого в соответствии с частью 2 статьи 69 настоящего Федерального закона, судебный пристав-исполнитель возвращает должнику излишне полученную сумму.
Обратитесь с заявлением о возврате денежных средств. Если Вы обращаетесь лично, то обязательно передайте под расписку должностного лица. В случае, если Вы решите обжаловать действия или бездействие пристава, то это будет доказательством надлежащего вручения заявления.
Покупатель оставид на прилавке свою куртку, не приходил месяц. Пришел и устроил бучу. По истечению месяца я ее выкинула. Что ответить покупателю.
ОтветитьЗдравствуйте!
Очень рано вы избавились от куртки.
И если Вы говорите, что именно Вы избавились от куртки, то
"Горячий" парень наверняка обратится в органы полиции. Полагаю, что состава ни административного правонарушения, ни уголовного преступления не установят. Зато из этого будет следоваь факт забытой вещи.
В таком случае, в отношении Вас будет инициирован иск о возмещении стоимости утраченного имущества, исходя из ст.227-228 ГК РФ. Но находка - найти потерянную вещь, т.е. если вещь находится в неизвестном хозяину месте и она не обладает идентификационными признаками. Если парень не знал, где она находится и весь месяц искал, то это подпадает под находку.
Можете предложить возмещение стоимости сами. Смотря какая куртка? Согласовав его размер, ваш конфликт будет исчерпан.
Есть еще варианты, в личку.
Может ли работодатель отправить в отпуск бе сохранения зп, за свой счёт?
ОтветитьЗдравствуйте!
Согласно ст. 128 ТК РФ По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
Соответственно, такой отпуск предоставляется по инициативе работника на основании его заявления, по уважительным причинам.
Если речь идет о просьбе начальника своему сотруднику, то вы имеете право добровольно согласиться на такое развитие событий. В этом случае отпуск за свой счёт оформляется обычным образом. Единственная особенность состоит в том, что, в случае согласия, продолжительность отдыха автоматически является согласованной.
Если речь идет о том, чтобы отправить в такой отпуск без согласия, то такого права у работодателя не имеется. Однако, в реальной жизни такое встречается не так уж редко. Фактически имеет место просьба начальника подчиненному об этом. Причём отказать в рассматриваемой ситуации очень трудно.
У меня такой вопрос я работаю в ООО хочу увольняться, работаю на одной должности есть возможность уйти в записи в трудовой с другой должностью при устройстве на другую работу мой следующий работодатель как то сможет узнать об этом, если не учитывать факта что он может позвонить в эту организацию.
ОтветитьДобрый день!
Запись в трудовую книжку вносится в течение 5 дней после приема на работу на конкретную должность, при увольнении - уже вторая запись. Наверняка, она уже внесена.
Более того, вся первичная документация ООО содержит информацию о Вас как о работнике в конкретной должности.
Т.е. приказ о приеме на работу, трудовой договор, подпись об ознакомлении с должностной инструкцией, личная карточка Т-2 с указанием нужной должности, запись в Журнале учета движения трудовых книжек, табеля, расчетные ведомости, приказы на премии, отпуска, б/листы и т.п...
Можно ли на пригаражной территории размещать детскую площадку?
ОтветитьЗдравствуйте!
Относительно вашего вопроса - участок постоянного или временного хранения авто.
См. Приказ Минрегиона России от 27.12.2011 N 613 (ред. от 17.03.2014) «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»
Детские площадки
2.12.2. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.
2.12.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста рекомендуется принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста рекомендуется размещать на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки рекомендуется размещать на озелененных территориях группы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.
2.12.4. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения рекомендуется проектировать из расчета 0,5 - 0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок рекомендуется проектировать в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в городе.
2.12.4.1. Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50 - 75 кв. м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых - в этом случае общую площадь площадки рекомендуется устанавливать не менее 80 кв. м.
2.12.4.2. Оптимальный размер игровых площадок рекомендуется устанавливать для детей дошкольного возраста - 70 - 150 кв. м, школьного возраста - 100 - 300 кв. м, комплексных игровых площадок - 900 - 1600 кв. м. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые площадки рекомендуется разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.
2.12.4.3. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок могут приниматься в зависимости от имеющихся территориальных возможностей с компенсацией нормативных показателей на прилегающих территориях муниципального образования или в составе застройки согласно пункту 4.3.4 настоящих Методических рекомендаций.
2.12.5. Детские площадки рекомендуется изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств рекомендуется принимать согласно СанПиН, площадок мусоросборников - 15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м.
2.12.6. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма рекомендуется предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки следует изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.
2.12.7. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке обычно включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.
2.12.7.1. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) рекомендуется предусматривать на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек рекомендуется оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом согласно пункту 2.6.4.1 настоящих Методических рекомендаций. При травяном покрытии площадок рекомендуется предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.
2.12.7.2. Для сопряжения поверхностей площадки и газона рекомендуется применять садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.
2.12.7.3. Детские площадки рекомендуется озеленять посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного возраста рекомендуется не допускать применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок рекомендуется не допускать применение растений с ядовитыми плодами.
2.12.7.4. Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных параметров безопасности, представленных в таблице 14 Приложение N 2 к настоящим Методическим рекомендациям. Площадки спортивно-игровых комплексов рекомендуется оборудовать стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.
2.12.7.5. Осветительное оборудование обычно должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Рекомендуется не допускать размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.
Если суд был 19 числа, а вручили решения 28, то с какого числа решение вступает в силу.
ОтветитьЗдравствуйте!
Если речь идет о рассмотрении дела в судах общей юрисдикции:
Решение вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование (ч.1 ст.209 ГПК РФ).
Апелляционная жалоба подается в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме (ч.2 ст.321 ГПК РФ).
Т. Е. если суд был 19 числа, решение может быть изготовлено в окончательной форме в срок не более чем 5 дней (ст. 199 ГПК РФ), т.е. позже 19 числа.
В случае, если срок пропущен, вами может быть заявлено ходатайство о восстановлении пропущенного срока (ст. 112 ГПК РФ).
Допустим решение изготовлено 20 числа. Месяц на обжалование, в случае необжалования, решение вступает в законную силу по истечении месяца, отсчитываемого с 20 числа. В случае обжалования, оно вступает в законную силу после рассмотрения жалобы.
Если я купила участок ИЖС на ауционе с правом аренды на 20 лет, и в этом году построю дом. Могу ли я сразу после строительства дома, выкупить участок?
ОтветитьЗдравствуйте!
Да, конечно.
После регистрации права собственности на дом вы должны известить администрацию, что на арендованной земле вы построили дом. Для этого вы пишете в произвольной форме или по образцу, который дадут в администрации — извещении, о наличии объекта недвижимости.
После того как администрация извещена, вам необходимо расторгнуть договор аренды. Вы пишете по образцу который дадут в администрации заявление с просьбой расторгнуть договор аренды земельного участка.
После того как аренда расторгнута вы имеете законное право выкупить этот участок — вам нужно подписать договор купли-продажи, а перед этим уплатить выкупную стоимость земли, без этого договор не зарегистрируют. Договор купли-продажи готовит администрация.
После подписания договора купли-продажи вы снова идете в МФЦ, регистрировать свои права. Теперь уже собственности на землю. После этого вы становитесь уже собственником не только дома, но и земли, на которой он расположен.
Находилась в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет. Числюсь м/с в реанимации. Не прерывался ли у меня мед. Стаж?
ОтветитьЗдравствуйте!
Отпуск по уходу за ребенком в соответствии со ст. 256 ТК РФ включается в общий непрерывный трудовой стаж, а так же в специальный стаж, который нужен для назначения льгот. При этом данный срок не учитывается в связи с досрочным выходом на пенсию по старости.
Отпуск по уходу за ребенком не включают в льготный стаж при назначении досрочной трудовой пенсии, если он имел место после 06.10.1992 г., т.е. после вступления в силу новых норм КЗоТ.
Согласно ст. 11 ФЗ ”О трудовых пенсиях в РФ” в страховой стаж наравне с периодами работы засчитываются период получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижении им возраста полутора лет, но не более трех лет в общей сложности.
Согласно п. 15 постановления Пленума Верховного суда РФ от 20 декабря 2005 года № 25 при разрешении споров, возникших в связи с не включением женщинам в стаж работы по специальности периода нахождения в отпуске по уходу за ребенком при досрочном назначении пенсии по старости, следует исходить из того, что если указанный период имел место до 6 октября 1992 года, то он подлежит включению в стаж работы по специальности независимо от времени обращения женщины за назначением пенсии и времени возникновения права на досрочное назначение пенсии по старости.
В 2010 году Верховный Суд опубликовал Определение Судебной коллегии по гражданским делам от 22 октября 2009 г. N 49-В 09-14, где был рассмотрен вопрос о включении отпусков по уходу за ребёнком, предоставленных до 6 октября 1992 года, но продолжавшихся после этой даты, определив, что периоды отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет должны включаться в полном объёме (то есть максимально до августа 1995 года) при условии, что такие отпуска были предоставлены до 6 октября 1992 года
Таким образом,
1. Отпуск по беременности и родам включается в специальный стаж для назначения досрочной пенсии по старости медицинским работникам, независимо от даты предоставления такого отпуска.
2. Отпуск по уходу за ребёнком включается в специальный стаж для назначения досрочной пенсии по старости медицинским работникам, если он был предоставлен до 6 октября 1992 года, в том числе, если этот отпуск продолжался и после этой даты.
3. Отпуск по уходу за ребёнком включается в специальный стаж без каких-либо дополнительных условий, в том числе и тогда, когда отпуску не предшествовала и после него не следовала работа по специальности. Но какая-то трудовая деятельность отпуску должна предшествовать — иначе не будет и самого отпуска.
4. Отпуск по уходу за ребёнком включается в специальный стаж для назначения досрочной пенсии по старости медицинским работникам на льготных условиях и в льготном исчислении: 1 год за 1 год и 3 месяца, если женщина работала в сельской местности; 1 год за 1 год и 6 месяцев, если женщина работала в должностях и учреждениях, предусматривающих льготное исчисление.
Как вернуть деньги за обувь которую обули в магазине и отказываются возвращать деньги они ссылаются на то что подошва помялась и товар был в использовании, я им говорю что модель мне не понравилась а обула я их только до машины, они отправили на экспертизу в Алмату и пока ответа нет, в случае если мне повторно откажут что могу сделать в этом случае? Обувь недешевая стоит 20,000 тенге, помогите в решении настроена идти до конца. Спасибо, жду обратной связи.
ОтветитьЗдравствуйте!
Согласно ст. 18 Закона о защите прав потребителей у вас есть право оспорить заключение экспертизы в судебном порядке.
Но для этого Вы должны быть убеждены в своей правоте, можно заказать и свою оценку, что дополнительно накладывает на вас затраты, но в случае подтверждения, впоследствии могут быть взысканы с продавца.
Поэтому дождитесь результатов экспертизы, в случае, если они не Вашу пользу, берите на руки их отказ и обращайтесь в суд, уже со своим заключением либо с ходатайством о проведении экспертизы в суде. К иску приложите чек, претензию, отказ в возврате, свое эксп. Заключение.
Также у Вас есть право обратиться в Роспотребнадзор за защитой своих нарушенных прав. В жалобе Вы укажите информацию о факте покупки оплаты, причинах возврата и будете просить провести проверку, т.е. вам нужно будет подтвердить обстоятельства документально - чек, эксп. Заключение, претензия о возврате товара, отказ в возврате.
Т.е. представляемые документы в обе инстанции одинаковы, только в суде вы можете при вашей правоте получить дополнительно компенсацию морального вреда, неустойку, штраф.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда оставлено без изменения решение Кировского районного суда г. Самары об отказе в удовлетворении иска Боровковой к Хасину и Осинову о взыскании денежных средств по договору займа. Дочь Боровковой Коморова обратилась в суд с кассационной жалобой, в которой выразила несогласие с решением суда первой и апелляционной инстанций. Одновременно к кассационной жалобе было приложено заявление о признании Коморовой правопреемником своей умершей матери на основании ст. 44 ГПК РФ.
Судья Самарского областного суда возвратил кассационную жалобу заявительнице, указав, что Коморова не относится к лицам, которые в порядке ст. 376 ГПК РФ могут обжаловать вступившие в законную силу судебные постановления. Этим же определением Коморовой было отказано в удовлетворении заявления о признании её правопреемником умершей матери.
Правомерны ли действия суда кассационной инстанции?
Кто вправе обратиться в суд кассационной инстанции с кассационной жалобой?
ОтветитьЗдравствуйте!
Согласно ч. 1 ст 44. ГПК РФ В случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства.
Какое из случаев перемены лиц в обязательстве названо Вами для правопреемства, кроме того, что Вы мать и дочь!?
В случае, если Ваше заявление о правопреемстве было обосновано лишь этим, отказ правомерен. В таком случае, право обжалование имеет Боровкова.
В договоре по дду указано, что в случае выявления строительных недостатков во время приемки квартиры или втечение гарантийного срока дольщик может требовать только устранение недостатков в разумный срок, но не менее 30 календарных дней. Требовать возмещение расходов на устранение недостатков дольщик не может.
Законно ли это, ведь это существенно сокращает варианты восстановления нарушенных прав по ст. 18 зозпп. Могу ли я не смотря на указанные в договоре условия сразу сделать оценку стоимости устранения недостатков с помощью эксперта и заявить к застройщику требования о возмещении расходов необходимых для устранения недостатков. Какова в этом случае судебная практика. Заранее благодарен за помощь и ответ.
ОтветитьЗдравствуйте!
Ст. 18 ЗОЗПП определяет права потребителя при обнаружении в товаре недостатков, т.е. данная статья к вашим правомочиям несколько чужда, хотя этот закон к вашему спору применим.
Оценку заказать можете, но устранить недостатки сразу после этого - это значит невозможность впоследствии их взыскать, поскольку застройщий не должен согласиться с Вашим расчетом.
Согласно ст. 7 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 N 214-ФЗ
В случае, если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных в части 1 настоящей статьи обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, участник долевого строительства, если иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика:
1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения цены договора;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
4) в случае существенного нарушения требований к качеству дольщик вправе расторгнуть договор.
Важно - недостатки, непригодные для предусмотренного договором использования.
Первое, что можно сделать - Обратитесь к независимому строительному эксперту для проведения строительно-технического исследования и согласуйте с экспертом день проведения строительно-технического исследования квартиры (иного объекта недвижимости). Не позднее чем за 3 рабочих дня (если застройщик зарегистрирован в том же регионе, где находится объект недвижимости) или за 5 рабочих дней (если объект и застройщик находятся в разных регионах) до проведения исследования квартиры (иного объекта недвижимости) уведомьте Застройщика по юридическому адресу о дате и времени осмотра квартиры (иного объекта недвижимости) специалист. По результатам исследования, эксперт подготовит заключение с указанием причин возникновения недостатков, стоимости восстановительного ремонта (к заключению прикладывается смета со стоимостью материалов и восстановительных работ).
Далее - пишите претензию. С таким заключением, она будет содержать обоснованные выводы, но в случае если Вы ее не делаете и обращаетесь сразу с претензией, это также возможно.
В претензии Вы пишите об устранении недостатков, поскольку именно это установлено договором, и лишь в случае невыполнения указанного требования можно прибегнуть к иным правомочиям требования - соразмерное уменьшение цены ДДУ, возмещение своих расходов на устранение недостатков, о чем в претензии должно быть сказано.
Что касается требования возмещения своих расходов на устранение недостатков. Есть такие работы, которые невыполнимы без застройщика и выполняются только им, к примеру застройщик допустил нарушения при выполнении фасадных, кровельных или фундаментных работ, при этом данные нарушения повлекли проблемы в отдельных помещениях дольщиков. Поэтому для завления такого требования, нужно взвесит такие недостатки.
При неудовлетворении Вашего требования нужно идти в суд.
ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ Не нужно устранять недостатки, поскольку в суде может быть назначена экспертиза ввиду несогласия с Вашим заключением, а в случае их устранения - это будет проблематично. Такова практика.
В суде Вы заявляете компенсацию строительных недостатков, неустойку, штрафы согласно ЗОЗПП, моральный вред.
Муж работает в организации где белая и черная зарплата, черную зарплату не выплачивают с марта месяца. При увольнение есть ли шанс получить эти долги по черной зарплате?
ОтветитьЗдравствуйте!
Получить "черную" зарплату крайне сложно, в большинстве случаев - невозможно.
Что у вас есть как след такой зарплаты? Ведомости, в которых прописаны суммы, получаемые работниками, конверты, в которых выдавалась зп с пометками, объявления о вакансии, где указана зп (как совокупность "белой" и "черной" зп), показания других работников, возможно за другие месяцы остался след перечисления такой суммы, иные документы, из которые явствует, что есть сумма "серной" зп - с таким объемом доказательств еще можно попробовать, при их отсутствии - шансы равны нулю.
Собственник заключил договор аренды с ооо, потом ооо переуступил физ лицу, следом собственник продаёт здание другому физ лицу, и теперь кому переуступили покупает это здание. Как правильно снять обременение с здания? Соглашение о расторжение с ооо делать или нет?
ОтветитьЖилой дом находится в долевой собственности двух собственников. Один из собственников в 1996 году получил в дар свою 1/3 долю на дом на основании договора дарения и с момента вступления в право собственности проживает в Казахстане и за 2/3 долями дома не присматривает, ничего не делает. Другой собственник получил свою 2/3 долю в порядке наследования и периодически ведёт работы по восстановлению фундамента и т.п. Земля под домом не приватизирована. Собственник 2/3 долей дома не может выйти на другого сособственника, не знает жив ли он, есть ли у него наследники.. , не может без согласия другого собственника приватизировать землю и хотел бы признать право собственности на 1/3 долю. Подскажите, как возможно выйти на собственника 1/3 доли дома, если он не регистрировал свои права по сделке в гую. И с каким иском обратиться в суд? Благодарю!
ОтветитьЗдравствуйте!
Если Вам нужно с чего-то начать, то Ваши действия представляются мне так:
В силу п. 1 ст. 164 ГК РФ сделки с недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
На основании п. 3 ст. 574 ГК РФ договор дарения недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, вступает в силу (ст. 425 ГК РФ) и становится обязательным для сторон с момента его заключения.
Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом (п. 3 ст. 433 ГК РФ).
Вы говорите о том, что договор не зарегистрирован, т.е. вроде как он и не собственник.
Есть другая практика. Постановлениями Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего Арбитражного Суда были даны разъяснения по вопросу отсутствия государственной регистрации при заключенных договорах по отчуждению недвижимого имущества. Отсутствие регистрации права собственности и перехода права собственности по договору отчуждения недвижимого имущества не является основанием признания такого договора недействительным.
Но при этом, из действий должно следовать полноправное пользование имуществом.
В Вашем же случае, полная безинтересованность имуществом.
Вполне логично найти дарителя. Если даритель умер, то имущество - в наследственной массе и тогда собственник - третье лицо.
В таком случае, переговоры будут вестись с ним либо дарителем - если он жив, в том числе предложение покупки и иное. Возможно, здесь вы обнаружите незарегистрированного одаряемого...
В любом случае, это проверить нужно, в частности для выполнения следующих действий.
"Принудительная" продажа возможна, если вы нашли собственника, а он отказывается. Условия: доля 1/3 будет рассмотрена как незначительная по отношению в Вашей (но здесь вопрос не в размере доли, то есть если у вас в доме 6 комнат, то это не может рассматриваться как незначительная), долю невозможно выделить в натуре (что тоже буде проблематично с учетом приведенного примера), и хозяин не проживает и не заинтересован во владении и управлении имуществом, что конкретно Вам подходит. Однако, наличие этих условий одновременно.
При наличии этих условии можно просить суд о выплате компенсации собственнику вместо выдела доли (ст. 252 ГК РФ).
И наконец, нет стороны, все меры к поиску принял - признание права на основании приобретательной давности в судебном порядке. Рекомендую не пренебрегать поиском собственника. Ведь Вам в любом случае нужно рассказать о нем в иске, а если не нашли, но приняли к этому меры, то тем более Ваш иск будет обоснованным.