Попал в дтп. Напали, свалил... Приписали, что был пьяный...
Суть вопроса в заголовке!
Не могут автоматом приписать ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Обжалуйте действия должностных лиц в прокуратуру и в Следственный комитет, т.к. достаточных оснований для этого не было. Только для ч.2 ст.12.27 КоАП РФ. А лучше подождите повестки, если официальных уведомлений не было.
СпроситьА Вы что трезвый были? Вас возили на медосвидетельствование? Если были трезвый надо обжаловать постановление, ст.30.1 КоАП РФ.Удачи.
СпроситьПопал в дтп. Напали, свалил... Приписали, что был пьяный...Обращайтесь к юристу который будет вашим представителем.СпроситьСуть вопроса в заголовкеПопал в дтп. Напали, свалил... Приписали, что был пьяный...
Суть вопроса в заголовке!
Доброго вам времени суток. Если напали и избили тогда фиксируйте побои и подавайте заявление в Следственный комитет. Также в этот же день нужно было самому пройти освидетельствование. Желаю вам удачи в решении вашего вопроса.
СпроситьИзвините, что не уточнил...
На взводе был, да и забыл, что писал...
Таксовал на машине хозяина.
Слегка прижал поворачивающую со встречной, т.к. сам поворачивал туда же...
Он думал что проскочит, я по тормозам на обочину, но всё-равно встретились...
По правилам, виноваты они...
У меня 35 лет стажа вождения и не одного ДТП.
Их много было, начали наезжать, машину пинать, я свалил.
Выпил, чтоб стресс снять.
Тут звонит хозяин машины.
Подъехали с хоз. машины на место ДТП.
Тут уже я не отрицал, - выпил после ДТП.
В общем был суд, забрали права на 1,5 года и 30000 р. штраф.
И хоз. машины, отдал 30 тыс., которые занял, а он ещё и говорит не хватило на ремонт, ещё мол 10 т.р. давай.
Вот такая ситуация...
С армии работал водителем, а теперь не знаю что делать!?
Грузчиком что ли идти...
СпроситьЗаголовок вопроса *
В чем суть Вашего вопроса (кратко).
Подробности вопроса * здравствуйте! Умер муж в больнице пришла экспертиза и в не й много нарушений неправильная чужая фамилия умершего дата смерти не соответствует. Эксперт пишет не достаток крови был у мужа много причин по вине врачей. Как написать звявление на пересмотр дела ранее было письмо отказать в возбуждение уголовного дела.
Марина,
Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.
СпроситьДобрый день!
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела можно обжаловать путем подачи заявления в прокуратуру с просьбой отменить принятое решение и провести дополнительную проверку. Типовой формы заявления нет, оно пишется в произвольной форме с изложением всех доводов, которые Вы считаете необходимыми и заслуживающими внимания при проведении проверки.
СпроситьВ соответствии с законами РФ, использовать в наименовании ООО слова банк и кредитная организация запрещено если нет соответствующих лицензий.
Допустим что ООО Микрофинансовая организация Ромашка (имеющая свидетельство МФО) захотела переименоваться в:
ООО Микрокредитная Организация Ромашка.
Противоречит ли данное название законам РФ? (даже если пропустят в налоговой, какие потом возможны санкции? Заставят переименовываться через суд?).
Производное от "кредитная организация" - незаконно, если нет соответсвующего разрешения (лицензии) со стороны государства в связи со следующим. Если какие-то правовые отношения неурегулированы действующим законодательствам - применяются нормы, регулирующие сходные отношения.
Так, в соответствии со ст. 7 ФЗ "О банках и банковской деятельности":
" Ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключением юридического лица, получившего от Банка России лицензию на осуществление банковских операций, не может использовать в своем фирменном наименовании слова "банк", "кредитная организация".
В соответствии со ст. 1473 ГК РФ:
" 4. В фирменное наименование юридического лица не могут включаться:
1) полные или сокращенные официальные наименования Российской Федерации, иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований; "
Применяя аналогию закона, в Вашем случае также запрещено применять производные от "кредитная организация" наименования без соответсвующих документов.
Последствие - Вас незарегистрирнует под таким названием.
В соответствии со ст. 15.26. КоАП РФ:
" Нарушение законодательства о банках и банковской деятельности
1. Осуществление кредитной организацией производственной, торговой или страховой деятельности -
влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
2. Нарушение кредитной организацией установленных Банком России нормативов и иных обязательных требований -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, если они создают реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков), -
влекут наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)"
Статья 15.26.1. Нарушение законодательства о микрофинансовой деятельности
(введена Федеральным законом от 05.07.2010 N 153-ФЗ)
Нарушение микрофинансовой организацией обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
СпроситьЕсли вопрос о том, может ли в названии ООО быть производное от кредитной, то согласно Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
Статья 7. Фирменное наименование кредитной организации
Ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключением юридического лица, получившего от Банка России лицензию на осуществление банковских операций, не может использовать в своем фирменном наименовании слова "банк", "кредитная организация" или иным образом указывать на то, что данное юридическое лицо имеет право на осуществление банковских операций.
Если нет лицензии Ьанка России, включать в наименование "кредитная" нельзя.
СпроситьПроизводное от "кредитная организация" - незаконно, если нет соответсвующего разрешения (лицензии) со стороны государства в связи со следующим. Если какие-то правовые отношения неурегулированы действующим законодательствам - применяются нормы, регулирующие сходные отношения.
Так, в соответствии со ст. 7 ФЗ "О банках и банковской деятельности":
" Ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключением юридического лица, получившего от Банка России лицензию на осуществление банковских операций, не может использовать в своем фирменном наименовании слова "банк", "кредитная организация".
В соответствии со ст. 1473 ГК РФ:
" 4. В фирменное наименование юридического лица не могут включаться:
1) полные или сокращенные официальные наименования Российской Федерации, иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований; "
Применяя аналогию закона, в Вашем случае также запрещено применять производные от "кредитная организация" наименования без соответсвующих документов.
СпроситьНикакой аналогии закона здесь нет, есть прямой запрет в действующем законодательстве использовать сочетание «кредитная организация» организациям не имеющим лицензий ЦБ РФ. Законодательство не сводится к ГК РФ, но даже п. 4 ст. 54 ГК РФ дает отсылку на «другие законы» в том числе на ФЗ «О банках и банковской деятельности»
«Требования к фирменному наименованию устанавливаются настоящим Кодексом и другими законами. Права на фирменное наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII настоящего Кодекса»
СпроситьНикакой аналогии с Россией и РФ нет, запреты на определенные словосочетания "кредитная организация", "микрофинансовая организация" напрямую урегулированы специальными законами. В той же статье 1473 ГК РФ есть и другие виды запрещенных наименований, но не содержащие фразу о запрете производных от таких наименований. Микрофинансовая организация не обязана иметь в своем наименовании указание на это словосочетание. Поэтому может называться Микрокредитной. Ответ со ссылками на "КоАП" вообще не имеет отношения к вопросу.
СпроситьКредит может быть как денежным так и товарным
Регистрирует вас налоговая
Вы не являетесь банком а называться можно хоть ООО товарный банк. Вы же не указываете в публичных офертах что занимаетесь банковской деятельностью
СпроситьИ это точно не будет считаться нарушением ФЗ О банках и банковской деятельности?
Название кредитной организации должно отражать характер ее деятельности путем использования слов «банк» или «небанковская кредитная организация». Если у организации нет лицензии Банка России на осуществление банковских операций, такая организация не имеет право использовать в своем названии слова «банк», «кредитная организация».
С ФЗ о Микрофинансовых организациях все ясно, с ним не противоречит.
СпроситьАналогия закона какая-то сомнительная. В той же статье 1473 ГК РФ есть и другие виды запрещенных наименований, но не содержащие фразу о запрете производных от таких наименований.
СпроситьУ меня есть фирма.
Случайно наткнулся в интернете на конкурента с таким же наименованием фирмы как и у меня. Данное название конкурент использует в рекламных целях. Сфера деятельности у нас естественно одинаковая.
Моя фирма была зарегистрирована раньше (на сколько я знаю, "кто первый встал, того и тапки"), но у него правовая форма АНО а у меня ООО, так же название содержит в общем направление деятельности (по смыслу что то вроде "Коммерческое агентство недвижимости").
Ни у кого данное название не запатентовано (так как название это направление деятельности, законом оно бы всё равно не сохранилось).
Есть два вопроса:
1) Есть ли у меня шанс, заставить конкурента сменить и больше не использовать название?
2) Если я запатентую название, то сможет ли кто нибудь, кто зарегистрировал название раньше меня (на запатентовал а именно зарегистрировал фирму), заставить сменить данное назвоание?
Здравствуйте, в связи с тем, что у вас различные формы образования, в действиях вашего конкурента нет нарушений. Следовательно, нет причин для смены названия.
СпроситьФирменное наименование служит средством индивидуализации юридического лица.
При этом для приоритета не требуется регистрировать свое фирменное наименование.
Регистрация Ваша осуществлена ранее регистрации ответчика, к которому можно обратиться с иском о запрете АНО "___" использовать сходное до степени смешения фирменное наименование.
Различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования истца и ответчика само по себе не свидетельствует о том, что право на фирменное наименование не нарушено.
СпроситьЗдравствуйте, Андрей!
Согласно действующему законодательству (пункт 4 статьи 54, пункт 1 статьи 1473 ГК РФ) право на фирменное наименование возникает только у юридического лица, являющегося коммерческой организацией, так как индивидуализация юридического лица имеет значение постольку, поскольку предполагается участие такого лица в хозяйственном обороте.
Поскольку наименования некоммерческих организаций (в том числе АНО) не являются средством индивидуализации юридических лиц - фирменным наименованием в смысле положений части четвертой ГК РФ, а также в связи с тем, что некоммерческая организация по своей правовой природе не является субъектом предпринимательской деятельности, в связи с чем, деятельность коммерческой и некоммерческой организации не может быть признана аналогичной, защитить свое право на фирменное наименование на основании пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, согласно которому не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность, вряд ли удастся. Если же эта некоммерческая организация осуществляет аналогичную коммерческую деятельность, то надо проверять законность такой деятельности.
В любом случае, Вы можете укрепить свои позиции на рынке, зарегистрировав товарный знак, который будет включать в себя фирменное наименование или его часть. При этом наличие некоммерческой организации со сходным наименованием, не может послужить препятствием к его регистрации. Однако, если Ваше фирменное наименование указывает лишь на вид деятельности, оно не сможет быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Кроме того, наличие тождественного или сходного фирменного наименования другого юридического лица, если оно осуществляет аналогичную деятельность, также может послужить препятствием к регистрации товарного знака.
Следует иметь в виду, что здесь изложены общие правила, регулирующие использование и защиту прав на фирменное наименование. Каждый случай уникален и требует индивидуального рассмотрения.
Удачи!
СпроситьВ соответствии с п. 1 ст. 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах...
В соответствии с п. 1 и п.2 ст. 1474 ГК РФ Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом...
Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.
СпроситьВ принципе мой вопрос уже сформулирован в заголовке темы. Но поскольку уже ранее бывали случаи недопонимания – я всё таки чуть подробнее опишу суть своего вопроса.
Суть в следующем:
Какое то время мы с женой (находясь на тот момент в браке) проживали в квартире, которая НЕ принадлежит ни мне, ни ей. Это квартира моих родителей.
Однажды мой отец купил и подарил мне большой телевизор. Чек на него он естественно нам тоже отдал (ну мало ли, вдруг что то случится с телевизором, чтобы мы могли его сдать по гарантии или обменять).
Затем спустя какое то время мы развелись с женой и жена съехала на другую квартиру. Однако чек за этот телевизор он прихватила с собой.
Недавно она подала иск на раздел имущества и среди всего прочего хочет предъявить и этот чек.
Как известно из Статьи 426 ГК РФ - кассовый чек является Публичным Договором купли-продажи.
Кассовый чек однозначно является доказательством самого факта совершения покупки.
Но вот вопрос: а является ли кассовый чек доказательством того, что факт покупки совершён именно предъявителем этого чека? То есть: обязан ли будет судья, который будет рассматривать наш Иск, посчитать мою бывшую супругу владельцем этого телевизора, раз она предъявила этот чек?
Уважаемые адвокаты. При всём моём уважении к Вам - я прошу Вас бездоказательные ответы типа Да или Нет не писать. Ибо в зале суда я не смогу в качестве доказательств сослаться на то, что Я спрашивал в Интернете - мне сказали Нет.
Большая просьба сослаться на действующее законодательство, которое регламентирует эту ситуацию. Например Статью какого нибудь Кодекса, или Постановление Правительства за № таким то от такого то числа и т.п.
Заранее Вам всем мне ответившим – Огромное спасибо.
Вот вам статья.
Читайте и разбирайтесь . Удачи
Статья 55. Доказательства
[Гражданский процессуальный кодекс РФ][Глава 6][Статья 55]
1. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.
Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.
Объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей могут быть получены путем использования систем видеоконференц-связи в порядке, установленном статьей 155.1 настоящего Кодекса.
2. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда.
То есть: обязан ли будет судья, который будет рассматривать наш Иск, посчитать мою бывшую супругу владельцем этого телевизора, раз она предъявила этот чек ?
У вас нет доказательств дарения, значит . скорее всего. телевизор будет разделен как ваше общее имущество.
Можете привести в качестве свидетеля отца.Если суд примет его показания. значит вы доказали факт дарения.
Суд никому и ничего не обязан, ни истцу . ни ответчику.Он сам решает. посчитать или не посчитать владельцем. Все в решении своем напишет.Удачи
СпроситьУважаемый Евгений! Я посоветую Вам совершенно иной подход к данной ситуации. Как я понял, телевизор находится у Вас, а у нее только чек. Говорите в суде, что не щнаете происхождения этого чека, что полагаете, что этот чек от телевизора ее родителей, который у них и стоит. Говорите, что такого телевизора, как указан в чеке у Вас нет и никогда не было. Ссылайтесь на ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ: каждая сторона обязана доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается. Вот пусть она и доказывает: что по этому чеку она покупала телевизор, что телевизор стоял и стоит у вас. Пусть приведет свидетелей, подтверждающих это, а вы приведете пару свидетелей, которые скажут, что бывали у вас в гостях, и никакого телевизора такой марки не видели. Отвезите на время телевизор к своим родителям или друзьям на всякий случай, если она может прийти и забрать его. Обычно бывает так, что при разделе движимого имущества в виде всяких бытовых вещей никакого результата не получается. Пусть она докажет, повторяюсь, что телевизор сейчас находится у вас. Настаивайте на этом и отрицайте его наличие у вас.
Обычная ситуация при разделе имущества, когда одна из сторон вывозит все самое уенное из общей квартиры, а вторая сторона потом не модет доказать, что эти вещи вообще у них были, а главное - что эти вещи находятся теперь в пользовании противной стороны.
СпроситьГалина Владимировна, я читал уже сегодня эту Статью в ГПК РФ от начала и до конца.
Однако ничего конкретного что касаемо моего вопроса я не выявил.
Если есть возможность - укажите тогда пожалуйста конкретные строчки из Статьи, которыми я смогу защищаться в суде (или которыми моя жена сможет стребовать с меня пол телевизора).
СпроситьНа все случаи жизни закона нет. Доказывайте факт дарения свидетельскими показаниями. Они имеют полноценную силу. как доказательства.
Только в этом ваш успех.
.Статья 36. Имущество каждого из супругов
[Семейный кодекс РФ][Глава 7][Статья 36]
1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью.
СпроситьКстати, насчёт отсутствия у меня доказательств дарения - Вы заблуждаетесь. Почитайте внимательно Статью 574 ГК РФ Пункт 1, которая гласит
- дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено УСТНО, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.
Во вторых, я вынужден всё-таки усомниться в Ваших словах, т.к.
это всё равно, что я бы (будучи в браке с Истцом) пришёл в любой магазин, вытащил бы из чековой урны охапку чужих, кем то ранее оставленных, чеков, а затем предъявил бы их на суде при разделе имущества.
СпроситьПравильно, устно дарение происходит И доказательством дарения поэтому могут быть свидетельские показания отца- дарителя. Других лиц приведите , человек пять,. которые знают что либо о дарении.с ваших слов . со . слов отца Найдите,. подготовьте к допросу в суде., чтобы от зубов отскакивало. Вы меньше рассуждайте . больше в суде делайте то, что советую .
К сожалению. из урны и вытаскивают и подверждают. Суд -это война и все способы в ней хороши. в том числе и грязные.
ОПРОВЕРГАЙТЕ свидетелями.
СпроситьНасчёт дарения - это да, это я в курсе. Именно это я и собираюсь сделать, базируясь на Статье 574 ГК РФ, Статье 253 ГК РФ, Статье 35 СК РФ, опираясь на то, что это я подарил телевизор отцу , и плюс то, что 1 год уже прошёл , и то что подарки менее 5МРОТ не возвращаются.
Но мне было важно знать: регламентируется ли Законом конкретно ситуация с чеками.
Ну скорее всего наверное нет.
СпроситьНо мне было важно знать: регламентируется ли Законом конкретно ситуация с чеками.
Нет не регламентируется с чеками. Нет такого в законе- о чеках.
СпроситьЕсли Вы подтвердите в суде, что телевизор находится у Вас, то суд взыщет с Вас половину его стоимости - Вы же подтвердили.
А вот докажете Вы факт дарения или нет - еще вопрос. На счет устной формы договора дарения имейте ввиду:
Ст. 161 ГК РФ п. 1: "Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения: ....
сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда" (10 000 руб.).
Ст. 162 ГК РФ п. 1: "Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства."
Таким образом, Вы не можете подтверждать свидетельскими показаниями договор дарения, если товар стоит больше 10 000 руб.
Плюс к тому, судья, вряд ли, поверит свидетелю - Вашему родственнику.. Родственники так могут за все имущество сказать, что оно подарено.
Так что не усложняйте свое дело, а лучше последуйте приведенным мной выше рекомендациям. Этот путь уже пройде много раз. Лучше все же потратить небольшие деньги на составление правильных возражений на иск, и в суде зачитать.
СпроситьСуть вопроса в том, кто сейчас имеет право предьявлять претензии владельцу домена (ru), использующего в доменном имени чужое название бренда. В нашем случае это сбербанк (прямое вхождение). абузу прислала сторонняя организация cert-gib (не сбербанк), хостинг реагирует мгновенно вплоть до блокировки сайта. Собственно вопрос: насколько правомочеы сторонние организации заниматься таким и насколько вероятна действительная блокировка доменного имени (зона ру), либо достаточно просто сменить хостера. Спасибо.
Сергей, доброе утро! Вполне вероятно, что данная организация является дочерней и уполномочена на совершение таких действий. У сбербанка оформлены права на соответствующий бренд и они могут требовать не просто заблокировать ваш домен, а еще и взыскать с вас денежную компенсацию в судебном порядке за незаконное использование бренда.
СпроситьЗдравствуйте, Сергей! Сторонняя организация вполне имеет право представлять интересы Сбербанка, если есть подтверждение её полномочий. Дополнительно, необходимо знать, что наименование "Сбербанк" зарегистрировано в 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 классах МКТУ. Какой контент был на вашем сайте? Пересекается ли он зарегистрированными классами МКТУ по видам деятельности?
СпроситьДень добрый, уважаемые.
Я был оштрафован по указанной в заголовке статье. Был остановлен испектором департамента и развития дорожно-транспортной инфрастуктуры. Мне был выписан штраф за отсутствие маски, хотя она была в сумке. Всё случилось в фойе Павелецкого вокзала и ТС при мне никакого не было.
Я показал инспектору маску. Она, тем не менее, выписала штраф в 5 т.р., несмотря на мою инвалидность.
Протокол особо не читал и расписался. А там уже без меня было подчёркнуто, что не оспариваю и смягчающих вину обстоятельств не выявлено. Расписался потому, что был уставшим после экзамена; сказывалась разница во времени 5 ч.
После написал в Арбитражный и Замоскворецкий суды жалобы с приложенными документами. Ответа не получил, зато получил письмо из уже известного департамента, что за неуплату штрафа на меня будет составлен очередной протокол.
Что делать? Хочу подать в суд на инспектора.
В суд на инспектора подать нельзя, а постановление об АП вы можете обжаловать в районный суд, а не в Арбитражный. Если жалобу подали, то должны назначить заседание по ее рассмотрению.
СпроситьДовольно распространенная ситуация вам следует обратиться в раздел личных сообщений либо самому звонить юристу сайта, на вас составлен протокол и уже вынесено постановление о наложении на вас штрафа, необходимо данное постановление обжаловать по нормам КоАП РФ, основания есть.
СпроситьНе обязательно регистрировать, но если такой товарный знак (или сходный с ним) уже кем-либо зарегистрирован или будет зарегистрирован раньше, чем у Вас, несмотря на давнюю вывеску, использование такой вывески может привести к неблагоприятным последствиям со стороны правообладателя.
В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ,
никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
При этом под незаконным использованием товарного знака следует признавать любое действие, нарушающее исключительные права других лиц - владельцев товарного знака.
По смыслу ст. 1484 ГК РФ (если иное не предусмотрено законом) использование товарного знака допускается только с согласия правообладателя.
Таким образом, в силу пп. 4 п. 2 ст. 1484 ГК РФ размещение товарного знака на вывеске означает использование товарного знака, поэтому в случае, если такой товарный знак уже кем-либо зарегистрирован, то использовать его в вывеске нельзя.
СпроситьДобрый вечер.
Вы можете сделать вывеску на английском языке. Текст может сопровождаться русскими словами. При этом регистрировать товарный знак нет необходимости при условии, если такой товарный знак за кем-либо ещё не зарегистрирован,
ГК РФСпроситьСтатья 1484. Исключительное право на товарный знак
Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 1484 ГК РФ
1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
2. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
3. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Статья 1503. Порядок государственной регистрации товарного знака
1. На основании решения о государственной регистрации товарного знака, которое принято в порядке, установленном пунктами 2 и 4 статьи 1499 или статьей 1248 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня уплаты пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него осуществляет государственную регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.
В Государственный реестр товарных знаков вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.
2. Если заявителем не уплачена в установленном порядке пошлина, указанная в пункте 1 настоящей статьи, регистрация товарного знака не осуществляется, а соответствующая заявка признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
В случае оспаривания решения о регистрации товарного знака в порядке, установленном статьей 1248 настоящего Кодекса, решение о признании заявки отозванной не принимается.
Здравствуйте Екатерина
Если Вы хотите использовать уже зарегистрированное авторство на данное название, то вам не товарный знак нужно регистрировать, а получить разрешение от автора исключительных прав на данное название для его использования
В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
КонсультантПлюс: примечание.
Пп. 1 ст. 1301 признан частично не соответствующим Конституции РФ Постановлением КС РФ от 13.12.2016 N 28-П.
О правовом регулировании до внесения соответствующих изменений см. п. 3 указанного Постановления.
1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;
3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.
СпроситьВывеска это не товарный знак, но надо быть осторожнее, если такой товарный знак зарегистрирован, либо зарегистрировано такое название и получено на него регистрация, Вас могут ждать неприятности. Кроме того потребуется перевод на русский, на той же вывеске, НО ЭТО НЕ БУДЕТ РЕКЛАМОЙ. Осуществить это можно с помощью процедуры регистрации товарного знака на латинице, которым может выступить словесное
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон применяется к отношениям в сфере рекламы независимо от места ее производства, если распространение рекламы осуществляется на территории Российской Федерации.
2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на:
1) политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию по вопросам референдума;
2) информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой является обязательным в соответствии с федеральным законом;
3) справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры внутреннего и внешнего рынков, результаты научных исследований и испытаний), не имеющие в качестве основной цели продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой;
4) сообщения органов государственной власти, иных государственных органов, сообщения органов местного самоуправления, сообщения муниципальных органов, которые не входят в структуру органов местного самоуправления, если такие сообщения не содержат сведений рекламного характера и не являются социальной рекламой;
5) вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера;
6) объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;
7) информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортере, размещенную на товаре или его упаковке;
8) любые элементы оформления товара, помещенные на товаре или его упаковке и не.
СпроситьЗдравствуйте Екатерина.
Если такое название уже зарегистрировано и на название есть права, то нужно покупать лицензию на право использования товарного знака. Так как лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ.
Вопрос в другом, является ли рекламой такая вывеска или указателем.
Согласно ФАС России от 28.11.2013 N АК/47658/13«О квалификации конструкций в качестве рекламных или информационных" - указание на здании в месте нахождения организации ее наименования, адреса и режима ее работы относится к обязательным требованиям, предъявляемым к вывеске Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», следовательно, такая информация не может рассматриваться в качестве рекламы, независимо от манеры ее исполнения. Кроме того, указание в месте нахождения организации профиля ее деятельности (аптека, кондитерская, ресторан) либо ассортимента реализуемых товаров и услуг (хлеб, продукты, мебель, вино, соки) также может быть признано обычаем делового оборота, и на такие информационные конструкции нормы Федерального закона «О рекламе» не распространяются.
Указание в месте нахождения предприятия коммерческого обозначения, в том численно несовпадающего с наименованием организации, также предназначено для идентификации магазина для потребителей и не является рекламой.
Учитывая изложенное, указание на здании в месте нахождения организации ее наименования, в том числе, если такое указание осуществляется с использованием товарного знака или его части, а также профиля деятельности и перечня оказываемых услуг, не может рассматриваться в качестве рекламы, соответственно на такую информацию не распространяются требования Федерального закона «О рекламе».
Однако при решении вопроса о размещении на здании обязательной для потребителей информации (вывеска) или рекламы, следует принимать во внимание ее целевое назначение и обстоятельства размещения такой информации на здании. По мнению ФАС России, если целевым назначением сведений о наименовании организации и виде ее деятельности не является информирование о месте нахождения организации (в том числе с учетом помещения, занимаемого организацией в здании), то такие сведения могут быть квалифицированы как реклама. Обстоятельства размещения таких сведений подлежат дополнительной оценке. В то же время, по мнению ФАС России, если организация занимает все многоэтажное здание, то размещение крышной установки с информацией о ее наименовании не может рассматриваться как реклама данной организации, поскольку такая информация направлена на информирование о месте нахождения данного юридического лица.
По этому поводу есть разъяснения:
Цитата:
"Разъяснения Федеральной антимонопольной службы от 28 ноября 2013 г. № АК/47658/13 “О квалификации конструкций в качестве рекламных или информационных”
В связи с возросшим количеством поступающих в ФАС России запросов территориальных органов, юридических и физических лиц, а также органов местного самоуправления о квалификации конструкций в качестве рекламных или информационных сообщаем.
1. Согласно статье 3 Федерального закона «О рекламе» под рекламой понимается информация, распространённая любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределённому кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Статья 3 Федерального закона «О рекламе» устанавливает, что реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Согласно пункту 2 приведенной статьи объект рекламирования - товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.
Пункт 3 данной статьи содержит определение товара, согласно которому товар - это продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.
При этом в соответствии с частью 1 статьи 455 Гражданского кодекса Российской Федерации товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи, не изъятые из оборота.
Вместе с тем, согласно части 3 данной статьи условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара.
Кроме того, в соответствии частью 1 статьи 467 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если по договору купли-продажи передаче подлежат товары в определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам или иным признакам (ассортимент), продавец обязан передать покупателю товары в ассортименте, согласованном сторонами.
Таким образом, системный анализ гражданского законодательства Российской Федерации свидетельствует о том, что объектом рекламирования может быть тот товар, предназначенный для продажи и иного введения в гражданский оборот, который можно индивидуализировать, выделить среди однородной группы товаров. Соответственно, реклама товара всегда представляет собой информацию о конкретном товаре, который можно индивидуализировать внутри группы однородных товаров.
В случае размещения на фасаде магазина фотографий каких-либо товаров или каких-либо изображений (например, бутылка вина, пивная бочка, пивная кружка, какая-либо техника, одежда и т.п.) без индивидуализирующих признаков указанных товаров, такие изображения не могут быть признаны рекламными, поскольку не преследуют цели продвижения товара на рынке.
Однако, по мнению ФАС России, фотографии и изображения товаров также не могут быть признаны вывеской, поскольку не содержат информации, обязательной к размещению согласно Закону Российской Федерации «О защите прав потребителей».
При этом порядок распространения такой информации может быть определен в акте органа местного самоуправления, в котором установлены правила благоустройства территории, поскольку согласно пункту 25 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относятся, в том числе, организация благоустройства территории городского округа, в частности вопросы внешнего оформления улиц и зданий.
Учитывая изложенное, ФАС России настоятельно рекомендует территориальным органам в своей деятельности придерживаться этого".
https://mo.fas.gov.ru/analytic/9243
Удачи!
СпроситьЗдравствуйте, Екатерина, регистрировать товарный знак Вам нет необходимости и это вообще не имеет отношения к тому, что вывеска на иностранном языке, что законом допустимо, если это действительно вывеска, а не реклама. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О рекламе" не предусматривает размещение рекламы на иностранном языке
Статья 5. Общие требования к рекламеОднако, у Вас вывеска, не несущая информации рекламного характера, а потому использование иностранных слов допустимо...
5. В рекламе не допускаются:
1) использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации;
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального законаГлавное, чтобы Вы не использовали уже зарегистрированный кем то товарный знак, поскольку для этого потребуется согласие правообладателя, согласно ГК РФ Статья 1484. Исключительное право на товарный знак...
2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на:
...
5) вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера;
1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.Спросить
Запрещенные слова в названии компаний Биржа, торговая система, организатор торговли. Эти слова в названиях вправе использовать только биржи и торговые системы, штраф за нарушение правил — до 700 тыс. рублей (ст. 14.24 КоАП РФ). Пристав, судебный пристав. Для всех, кроме судебных приставов, штраф за использование — до 500 тыс. рублей (ст. 17.8.1 КоАП РФ). Банк, кредитная организация. Используют только кредитные организации (ст. 7 Федерального закона от 02.12.90 № 395–1). Министерство, федеральный и другие название государственных органов. Использовать их запрещает статья 1473 ГК РФ. Штрафа за нарушение нет, но налоговики не зарегистрируют компанию либо смогут предъявить иск с требованием изменить название. Суды трактуют запрет широко. Например, они признают, что слово «московский» создает иллюзию принадлежности к органам власти и поэтому запрещено в названии частной компании (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 06.02.13 № А40-87094/12-2-429). Россия, РФ, российский. Слова можно использовать только с разрешения Минюста (постановление Правительства РФ от 03.02.10 № 52). Без разрешения нельзя использовать даже части этих слов, например, компанию с названием «Росани» не зарегистрируют (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 15.05.14 № Ф05-4027/14). Названия иностранных государств, общественных объединений и др. Штрафа нет, но компанию не зарегистрируют или потребуют переименовать (ст. 1473 ГК РФ).
СпроситьСогласно ч. 4 ст. 1473 Гражланского кодекса РФ в фирменное наименование юридического лица не могут включаться:
1) полные или сокращенные официальные наименования иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований;
2) полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
3) утратил силу с 1 октября 2014 года.
4) полные или сокращенные наименования общественных объединений;
5) обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и морали.
СпроситьТолько не используйте слова Россия, Российская, Российский и т.п. - для этого нужно получить разрешение.
А федерация и национальный (если они не относятся к России и не возникает двойного смысла), можете использовать.
СпроситьНЕТ, запрещено в названии ООО использовать такие слова как федерация и национальный
Спросить