Спор о наследовании - преобразованное колхозное хозяйство - совместное имущество супругов?
199₽ VIP
В 1972 году колхозный двор был преобразован в хозяйство служащих. Хозяйство принадлежало семье: муж,жена и трое детей. После преобразования хозяйства выдела долей не было. Через 40 лет возник спор о наследовании. Можно ли имущество бывшего колхозного двора считать совместно нажитым имуществом супругов.
Если оно не было приобретено безвозмездно и документы есть на кого то из супругов, то да можно считать, на основании ст. 34 Семейного кодекса РФ. Если же это имущество по документам передавали безвозмездно кому то из супругов, то оно не подлежит разделу (ст. 36 СК РФ)
А от того делится или нет и будет зависеть возможность наследования определенными наследниками.
СпроситьДобрый день. Нет, т.к. колхоз никакого отношения к личной собственности граждан не имел. Если была приватизация (передача имущества в частную собственность граждан), то приватизированное также не является совместной собственностью супругов и не подлежит разделу (ст. 34-38 СК РФ)
СпроситьЕсли получено по безвозмездной сделке, то нет. Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, данным в абзаце четвертом пункта 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 15 «не является общим совместным имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, полученное в дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши (ст.36 СК РФ)».
СпроситьНет, это совместное имущество членов семьи, так как там участвовали и дети и по выделению долей в совместном имуществе должна применяться ст. Закона, если иное не установлено договором.
ГК РФ Статья 245. Определение долей в праве долевой собственности
1. Если доли участников долевой собственности не могут быть определены на основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли считаются равными.
2. Соглашением всех участников долевой собственности может быть установлен порядок определения и изменения их долей в зависимости от вклада каждого из них в образование и приращение общего имущества.
3. Участник долевой собственности, осуществивший за свой счет с соблюдением установленного порядка использования общего имущества неотделимые улучшения этого имущества, имеет право на соответствующее увеличение своей доли в праве на общее имущество.
Отделимые улучшения общего имущества, если иное не предусмотрено соглашением участников долевой собственности, поступают в собственность того из участников, который их произвел.
СпроситьНет, это совместное имущество членов семьи, так как там участвовали и дети и по выделению долей в совместном имуществе должна применяться ст. Закона, если иное не установлено договором.
ГК РФ Статья 245. Определение долей в праве долевой собственности
1. Если доли участников долевой собственности не могут быть определены на основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли считаются равными.
2. Соглашением всех участников долевой собственности может быть установлен порядок определения и изменения их долей в зависимости от вклада каждого из них в образование и приращение общего имущества.
3. Участник долевой собственности, осуществивший за свой счет с соблюдением установленного порядка использования общего имущества неотделимые улучшения этого имущества, имеет право на соответствующее увеличение своей доли в праве на общее имущество.
Отделимые улучшения общего имущества, если иное не предусмотрено соглашением участников долевой собственности, поступают в собственность того из участников, который их произвел.
СпроситьДобрый вечер.
Это совместная собственность не супругов, а членов колхозного двора согласно ГК РСФСР 1964 года. В том числе и супругов.
"Гражданский кодекс РСФСР" (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 24.12.1992)
Статья 126. Собственность колхозного двора
Имущество колхозного двора принадлежит его членам на праве совместной собственности (статья 116).
Колхозный двор может иметь в собственности подсобное хозяйство на находящемся в его пользовании приусадебном участке земли, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь в соответствии с уставом колхоза.
Кроме того, колхозному двору принадлежат переданные в его собственность членами двора их трудовые доходы от участия в общественном хозяйстве колхоза или иное переданное ими в собственность двора имущество, а также предметы домашнего обихода и личного потребления, приобретенные на общие средства.
СпроситьЗдравствуйте. В Вашем случае, нужно устанавливать факт совместно нажитого имущества в судебном порядке. Я бы в заявлении обосновывал так:
Согласно ст.1 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, … имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на их личном участии. Фермерское хозяйство может быть создано одним гражданином. Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
Т.е. в данной статье закреплен тот факт, что имущество крестьянского фермерского хозяйства принадлежит его членам на праве собственности. Т.е. члены хозяйства имеют право общей собственности (имущественное право) на имущество крестьянского хозяйства. Этим крестьянское хозяйство отличается от юридических лиц, где имущество юридических лиц принадлежит самим юридическим лицам, а учредителям принадлежат лишь обязательственные (не имущественные) права на юридическое лицо.
Согласно ст.257 ГК РФ имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности, если законом или договором между ними не установлено иное. Совместная собственность является разновидностью общей собственности. А согласно п.4 ст. 244 ГК РФ общая собственность возникает при поступлении в собственность двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона. Т.е. согласно закона возникновение общей совместной собственности возможно только в случае, если имущество принадлежит двум или более лицам. Рекомендую нанять адвоката или юриста. Желаю удачи. В.
СпроситьТакое имущество, является совместным имуществом членов колхозного двора, и муж и жена и дети имеют своё право - требовать выдела своей доли из имущества колхозного двора, которое было совместно нажитого супругами за время брака.
.Закон РСФСР от 11.06.1964 "Об утверждении Гражданского кодекса РСФСР" (вместе с "Гражданским кодексом РСФСР")
Согласно ст. 133 ГК РСФСР раздел имущества, принадлежавшего колхозному двору и сохранившегося после прекращения колхозного двора, производится по правилам статей 129 и 132 ГК РСФСР.
Как предусмотрено ст. 133 ГК РСФСР, сроков давности раздела имущества колхозного двора, после его прекращения – не имеется. Имущество колхозного двора сохранилось полностью, и разделить его возможно по правилам ст. 129 - 131 ГК РСФСР.
Статья 133. Раздел имущества колхозного двора после его прекращения
Раздел имущества, принадлежавшего колхозному двору и сохранившегося после прекращения колхозного двора, производится по правилам статей 129 и 132 настоящего Кодекса. Статья 129. Определение доли в имуществе двора
Доля члена колхозного двора в имуществе двора определяется при выходе его из состава двора без образования нового двора (выдел), разделе двора, а также при обращении взыскания по его личным обязательствам.
Размер доли члена двора устанавливается исходя из равенства долей всех членов двора, включая не достигших совершеннолетия и нетрудоспособных.
Доля трудоспособного члена двора в имуществе двора может быть уменьшена ввиду непродолжительности его пребывания в составе двора либо незначительности участия своим трудом или средствами в хозяйстве двора.
Статья 132. Утрата права на долю в имуществе колхозного двора
Трудоспособный член колхозного двора теряет право на долю в имуществе двора, если он в течение трех лет подряд не участвовал своим трудом и средствами в ведении общего хозяйства двора. Это правило не применяется, если член двора не участвовал в ведении хозяйства вследствие призыва на срочную военную службу, обучения в учебном заведении или болезни.
Спросить---Здравствуйте Анжела, нет нельзя считать данное наследство, совместно нажитым имуществом супругов. См. Судебные решения, арбитраж
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ОТ 14.08.2013 N 33-1703
РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 14 августа 2013 г. N 33-1703
судья Языкова В.Л.
Судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда в составе:
Председательствующего: Волчковой Л.В.
Судей: Вергазовой Л.В. и Левковой Г.И.
При секретаре: М.
Рассмотрела в открытом судебном заседании дело по апелляционной жалобе Л. на решение Рязанского районного суда Рязанской области от 14 июня 2013 года, которым постановлено:
В удовлетворении исковых требований Л. к Д., как правопреемнику ФИО 2 о признании права собственности в порядке наследования по закону на 1\\3 долю жилого дома, расположенного по адресу: , отказать.
Изучив материалы дела, заслушав доклад судьи Вергазовой Л.В., объяснения Л. и ее представителя Б.З., поддержавших доводы апелляционной жалобы, Д. и Ц., возражавших против доводов апелляционной жалобы, судебная коллегия
установила:
Л. обратилась в суд с иском к ФИО 2 о признании права собственности в порядке наследования. Свои требования мотивировала тем, что ее мать ФИО 1 скончалась 08 января 1979 года. Наследниками первой очереди наследственного имущества после смерти ее матери являлись - она - Л., дочь - ФИО 2 и дочь Ц. Других наследников первой очереди не имелось. После смерти ФИО 1 открылось наследственное имущество, состоящее из предметов домашней обстановки и жилого дома, расположенного по адресу: . После смерти матери она как наследник первой очереди фактически вступила в права наследства после ее смерти, т.к. в течение 6 месяцев она совершила действия свидетельствующие о фактическом принятии наследства, хоронила наследодателя, ремонтировала жилой дом, принимала меры по сохранности наследственного имущества, взяла часть вещей наследодателя, предметы мебели перешли в ее пользование. В течение 6 месяцев после смерти матери и все последующие годы она ремонтировала жилой дом, пользовалась земельным участком. О том, что жилой дом зарегистрирован за ответчицей ФИО 2 она узнала из справки, выданной администрацией МО Дубровическое сельское поселение от 14.09.2012 года, из которой следует, что жилой дом действительно зарегистрирован согласно записи в похозяйственной книге за ФИО 2. В нотариальную контору ни она, ни ответчик не обращались. Ответчица ФИО 2 постоянно проживала в доме одна, говорила, что дом ни за кем не оформлен, она всегда давала деньги на ремонт дома. К спорному жилому дому она относилась как к своему собственному и знала, что доля жилого дома принадлежит ей на праве собственности в порядке наследования по закону. Полагала, что действиями ответчика нарушены ее права как наследника наследственного имущества - спорного жилого дома, т.к. она не может полноценно владеть, пользоваться и распоряжаться причитающимся ей наследственным имуществом. Просила признать за ней право собственности в порядке наследования по закону на 1\\2 долю в праве общей долевой собственности на жилой дом, расположенный по адресу: , общей площадью кв. м после смерти ФИО 1, умершей 08.01.1979 года.
Определением суда от 15 мая 2013 года ответчица ФИО 2 в связи со смертью заменена на правопреемника - Д.
Представитель истицы Л. - Б.И., действующий по доверенности с полным объемом прав истца, в судебном заседании уточнил исковые требования в порядке ст. 39 ГПК РФ и просил признать за Л. право собственности в порядке наследования по закону на 1\\3 долю в праве общей долевой собственности на жилой дом, расположенный по адресу: , общей площадью кв. м после смерти ФИО 1, умершей 08.01.1979 года, мотивируя тем, что после смерти ФИО 1, фактически наследство приняли три сестры: Л., ФИО 2 и Ц., следовательно, за истицей может быть признано право собственности на 1/3 долю жилого дома.
Районный суд отказал в удовлетворении заявленных требований, постановив об этом указанное решение.
В апелляционной жалобе Л. просит решение суда отменить, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, принять по делу новое решение. В обоснование жалобы указано, что вывод суда о том, что ФИО 2 являлась членом колхозного двора необоснован, поскольку она работала на Мурманской фабрике прядильщицей, в колхозе никогда не работала и после смерти наследодателя ФИО 1 статус колхозного двора был автоматически прекращен и наследование имущества подлежало наследованию в общем порядке. Кроме того, в нарушение гражданско-процессуальных норм судом необоснованно отказано в удовлетворении ходатайства о допросе свидетелей ФИО 3 и ФИО 4. Судом неправильно применены нормы материального права.
Проверив законность и обоснованность принятого решения по доводам апелляционной жалобы, судебная коллегия полагает, что оснований для отмены решения не имеется.
Как следует из материалов дела ФИО 1 - мать истицы, являлась главой колхозного двора, в собственности колхозного двора находился спорный жилой дом, 1926 года постройки, расположенный по адресу: . В списках членов колхозного двора значилась дочь ФИО 2, а до 1962 года еще и сын ФИО 1 - ФИО 5.
После смерти 08 января 1979 года ФИО 1 жилой дом перешел к следующему члену колхозного двора - ее дочери ФИО 2, на которую с 1980 года был открыт лицевой счет N, с указанием категории хозяйства - рабочая.
Истица Л. по данным похозяйственных книг с 1961 года в членах колхозного двора ФИО 1 не значилась.
Данные обстоятельства подтверждаются письменными доказательствами, имеющимися в материалах дела, получившими оценку суда в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ.
Доводы истицы о том, что спорное домовладение не относится к колхозному двору судом правильно признаны несостоятельными, поскольку опровергаются сведениями из похозяйственных книг, в которых указана категория хозяйства и место работы ФИО 1 в колхозе "" с 1937 года, а также показаниями третьего лица Ц. о том, что ее мать ФИО 1 всегда работала в колхозе "".
В соответствии с разделом 5 главы 1 Земельного кодекса РСФСР 1922 года фактически наследование в хозяйстве двора как таковое не возникало, поскольку имущество находилось в совместной собственности всех членов двора, и с выбытием кого-либо из двора, в том числе и со смертью, его доля оставалась в совместной собственности оставшихся членов двора, впоследствии это правило было зафиксировано в Гражданском кодексе 1964 года применительно к имуществу колхозного двора (ст. 560).
Таким образом, действовавшее на момент смерти ФИО 1 законодательство не предусматривало возможности перехода права собственности в порядке наследования.
Наследование в колхозном дворе возникало, если после смерти члена колхозного двора других членов двора не оставалось.
Судом бесспорно установлено, что в спорном домовладении осталась проживать ФИО 2, оставшаяся единственным членом колхозного двора, что также подтверждается фактом передачи ей в собственность в 1992 году земельного участка, на котором расположено спорное домовладение, что подтверждается данными земельно-кадастровой книги и свидетельством на право собственности на землю, выданным 3 ноября 1992 года.
При таких обстоятельствах и требованиях закона суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что никаких наследственных прав у истицы Л. на имущество ФИО 2, являющееся частью колхозного двора, возникнуть не могло, а поэтому правомерно отказал ей в удовлетворении исковых требований.
Отказывая представителю Л. в удовлетворении ходатайства о допросе в качестве свидетелей ФИО 3, ФИО 4, которые могли подтвердить факт принятия ею наследства, суд первой инстанции обоснованно исходил из требований ст. ст. 59 и 60 ГПК РФ об их относимости и допустимости.
Кроме того, само по себе установление факта вступления Л. в права наследования после смерти матери не имеет правового значения для решения спора о признании права собственности на дом, так как истица не могла наследовать имущество колхозного двора.
В связи с этим доводы Л. о том, что суд необоснованно отказал ее представителю в ходатайстве о допросе в качестве свидетелей ФИО 3, ФИО 4, не могут служить основанием для отмены решения.
В апелляционной жалобе Л. указывает на то, что ФИО 2 никогда не являлась членом колхозного двора, поскольку она работала на фабрике прядильщицей, в колхозе никогда не работала и после смерти наследодателя ФИО 1 статус колхозного двора был автоматически прекращен, в связи с чем наследование имущества подлежало наследованию в общем порядке.
Указанные доводы судебная коллегия считает несостоятельными по следующим основаниям.
Из требований ст. 60 Земельного кодекса РСФСР и п. 42 Примерного Устава колхоза (принят Третьим Всесоюзным съездом колхозников и утвержден Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 ноября 1969 года N 910) следует, что семья колхозника называется колхозным двором, а хозяйство семьи колхозника относится к хозяйству колхозного двора. В состав колхозного двора наряду с колхозниками могут входить рабочие и служащие, являющиеся членами семьи колхозника. Несовершеннолетние дети признаются членами того колхозного двора, членами которого состоят их отец и мать.
Материалами дела бесспорно установлено, что ФИО 2, работая на фабрике, постоянно проживала в спорном домовладении и являлась членом семьи колхозника ФИО 1, а поэтому была членом колхозного двора ФИО 1. После смерти матери ФИО 2 осталась единственным членом колхозного двора и продолжала проживать в спорном домовладении.
Таким образом, статус колхозного двора со смертью ФИО 1 прекращен не был и наследство после ее смерти не открывалось.
ФИО 1 умерла 04 ноября 2012 года, оставив завещание от 18 июня 2001 года, по которому все свое имущество завещала Д., которая в соответствии с требованиями закона своевременно приняла его.
Доводы апелляционной жалобы о том, что нормы ст. 560 ГК РСФСР признаны неконституционными, в связи с чем не могли быть применены к данным правоотношениям, судом первой инстанции правильно не приняты во внимание.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 года N 1-П часть 1 и часть 2 ст. 560 ГК РСФСР признаны не соответствующими Конституции РФ. В Постановлении Конституционный Суд указал, что часть 1 ГК РФ 1994 года не содержит понятия "колхозный двор". В связи с этим ст. 126 ГК РСФСР о собственности колхозного двора и, следовательно, признание его специального правового режима в гражданском законодательстве также утратили силу с 1 января 1995 года (статья 2 ФЗ от 21 октября 1994 года "О введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ").
Однако, ФИО 1 умерла в 1979 году. Постановление Конституционного Суда РФ принято 16 января 1996 года, а согласно ст. 79 Закона РФ от 21 июля 1994 года "О Конституционном Суде РФ", противоречащие Конституции РФ правовые нормы утрачивают силу с момента признания их неконституционными. Таким образом, ко времени возникновения указанных правоотношений действовали и должны были действовать положения ч. 1 ст. 560 ГК РСФСР (в редакции 1964).
Учитывая изложенное, судебная коллегия полагает, что нарушений норм материального и процессуального права, которые привели или могли привести к неправильному разрешению данного дела, в том числе и те, на которые имеются ссылки в апелляционной жалобе, судом не допущено, а поэтому оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены решения суда первой инстанции не имеется.
Руководствуясь ст. 328 ГПК РФ, судебная коллегия
определила:
Решение Рязанского районного суда Рязанской области от 14 июня 2013 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу Л. - без удовлетворения.
Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.
Все зависит от того, каким образом имущество колхозного двора перешло в собственность. Если безвозмездно перешло, то в этом случае оно не является совместно нажитым имуществом супругов в силу ст.34 Семейного кодекса РФ.
СпроситьЗдравтвуйте! Безусловно это совместнонажитое имущество (ст. 34 Семейного кодекса РФ). Нотариус обязан выделить совместно нажитое имущество и выдать свидетельство о праве собственности на супружескую долю 9 ст. 72 Основ законодательство о нотариате).
СпроситьЮристы ОнЛайн: 53 из 47 431 Поиск Регистрация
Можно ли первый брак признать недействительным, если официального развода не было?
